00

Блог

Составить отзыв на исковое заявление

Необходимость составить отзыв на исковое заявление возникает, когда на вас подали иск в арбитражный суд. Ваша задача нацелить особое внимание на следующее – представление отзыва в суд – ваша обязанность, соответственно, категорически важно знать:

  • Что отразить, значение данного документа в суде и для разрешения дела в вашу пользу;
  • В какой срок необходимо подать в суд отзыв;
  • Ответственность за непредставление отзыва;
  • Нужны ли доказательства.

Составим отзыв на исковое заявление за Вас! Сформируем позицию, дадим полезную инструкцию по защите в суде, подготовим необходимый перечень доказательств.

С деталями услуги (срок оказания, стоимость, что туда входит, какие документы нужны) можете ознакомиться по ссылке. Заказать услугу можно также по этой же ссылке.Мы составим и подадим отзыв в суд. 

Поэтапно раскроем каждый из пунктов, а также представим образец отзыва на иск в арбитражный суд, который вы смело можете использовать.

Данный документ свойственен именно арбитражному разбирательству, где судятся юридические лица. Его сущность в следующем – это Ваш ответ на иск, ваша защита от требований, отраженных в исковом заявлении. Именно в отзыве на исковое заявление о взыскании долга (а в арбитраже зачастую только такие требования) вы отражаете свою позицию и опровергаете позицию Истца.

Никто не отменяет устные выступления сторон, но нужно учитывать, что в ряде случаев суд вправе рассматривать дело в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон (например, когда сумма требований меньше 800 000 рублей). Соответственно, единственное, на что он может опираться при вынесении решения – это на письменные документы.

Обратимся к арбитражно-процессуальному кодексу (АПК РФ). Перед написанием и подачей отзыва важно ознакомиться с п. 3.1. ст. 70 АПК РФ. Она гласит следующее: «Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований».

Иными словами, если вы не опровергли какой-либо факт из иска, суд считает такой факт доказанным и подтвержденным без каких-либо доказательств. Внушительное последствие, не правда ли?

При этом никто не исключает, что факт может быть упущен по невнимательности. Тогда еще обиднее. Но законодатель распорядился именно так. Ведь в арбитражном суде разрешаются споры между компаниями – профессиональными участниками гражданского оборота.

Таким образом главный вывод – внимательно читать исковое заявление, чтобы впоследствии отразить позицию о каждом факте при составлении отзыва на исковое заявление.

Есть два способа:

  • Можете опровергнуть непосредственно в отзыве (напоминаем, что пример отзыва на иск представлен ниже);
  • Можете представить доказательства, опровергающие тот или иной факт из иска (например, платежное поручение в опровержение факта просрочки платежа по договору).

Вследствие того, что не все факты могут быть явными, а в ряде случае бремя доказывания между сторонами напрямую закреплено в пленумах судов, важно обратиться именно к профессиональному юристу, который имеет опыт представительства в арбитражных спорах.

Вся ключевая информация по срокам, содержанию и порядку предоставления в суд отзыва на исковое заявление о взыскании долга представлена в статье 131 АПК РФ.

Но для облегчения усвоения представим Вам ее здесь в более простом формате

Срок (п.3 ст. 131 АПК РФ)

Нет конкретного срока, есть следующие ориентиры:

  • срок, обеспечивающий возможность ознакомления сторон с отзывом до начала судебного заседания (оценочное понятие, но юрист знает, что такое разумный срок);
  • срок, указанный в определении суда о принятии искового заявления к производству. Обратите внимание, что закреплено конкретное определение, а также, что исчисление срока начинается с момента размещения данного определения на официальном сайте суда.

Содержание (п. 5 ст. 131 АПК РФ):

  1. сведения об истце (его наименование, юридический адрес);
  2. сведения об ответчике (его наименование, юридический адрес);
  3. возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные НПА, а также на доказательства, обосновывающие возражения (обратите внимание, что нужно обязательно ссылаться на статьи);
  4. сведения о предпринятых ответчиком действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались (например, если вы направляли претензию или старались урегулировать спор в процессе переговоров, суд это будет учитывать);
  5. мнение ответчика о возможности примирения сторон;
  6. доказательства, подтверждающие ваши возражения.

Подписывать должен либо генеральный директор юридического лица, либо представитель по доверенности.

Способы подачи:

  • Лично;
  • Через почту;
  • на официальном сайте.

При этом необходимо иметь в виду, что с отзывом должны ознакомиться и другие участники дела, поэтому следует позаботиться о направлении экземпляров отзыва на иск и приложений к нему, а суду предоставить уведомление о вручении, либо иной документ, который удостоверяет направление.

Составить отзыв на исковое заявление, который будет в должной степени опровергать позицию Истца, можно с участием профессионального адвоката. Мы оказываем наши услуги не только по Москве или Московской области, но и в других городах России.

Наша компания обладает широким опытом оспаривания экономических и иных споров в арбитражном суде как на стороне истца, так и на стороне ответчика.

Представим наш очередной случай из судебной практики. В этой части рассуждения мы Вам продемонстрируем тот самый образец отзыва на иск в арбитражный суд.

К нам обратился Клиент, который заключил договор возмездного оказания услуг, если конкретнее – договор по оказанию информационных и консультационных услуг (работ) по сертификации, декларированию и штрихкодированию товаров (БАДов), сроком на 65 дней

Согласно договору, в отношении нашего клиента был предусмотрен довольно широкий перечень обязанностей, которые он надлежащим образом исполнял.

Однако, Истцу (контрагенту нашего клиента по договору) все казалось иначе. Истец посчитал, что должного результата за те деньги, которые он платил, не последовало. Суммы по договору немаленькие (вы можете в нашем отзыве ознакомиться с ценой договора), поэтому оппонентом было принято решение подать иск в суд.

Задача нашего юриста, чтобы составить отзыв на исковое заявление, была в следующем:

  1. Изучить предмет договора, квалифицировать договор в соответствии с гражданским кодексом, чтобы применить соответствующую норму;
  2. Изучить всю хронологию действий сторон;
  3. Изучить всю документацию (любые услуги должны подтверждаться актом оказанных услуг)

 

И вот к какому выводу пришел наш юрист (выдержка из представленного примера отзыва на иск) по результатам изучения отношений данных субъектов.

«Ответчик подчеркивает, что работа практически подошла к концу, а услуги практически исполнены. Ответчик обращает внимание, что его действия превысили тот объем услуг, который был закреплен Договором и Дополнительным соглашением. Фактически, получилась следующая ситуация: Ответчик сделал абсолютно все, замечаний по срокам исполнения у Истца ни разу не возникало, а теперь, когда осталось только все подать и получить готовые документы, Истец решил не подписывать документы и расторгнуть Договор».

Да, услуги, действительно, не были оказаны нашим клиентом в полном объеме, но только лишь по вине Истца (заказчика услуг), так как для того, чтобы выполнить задачу в полном объеме, нашему клиенту нужны были документы от истца (спецификация и декларация), которые не были представлены вплоть до подачи иска.

Гражданский кодекс предусматривает защиту прав исполнителя, если работа не может быть выполнена вследствие действий Заказчика (ст. 781 ГК РФ). В такой ситуации можно взыскать полную оплату услуг и еще сверху упущенную выгоду.

Юридическая работа включает в себя не только подготовку отзыва и формирование позиции в нем, но и направление отзыва в суд, формирование пакета документов, расчет сроков, рисков.

Наша компания предоставит необходимую инструкцию при передаче готового отзыва. Таким образом, наш клиент будет максимально подкреплен всеми необходимыми знаниями для защиты своих прав в суде.

ПОДРОБНЕЕ
В суд на китайскую компанию

В последнее время среди наших юридических услуг становится популярно представительство в зарубежных третейских судах. Хотелось бы рассказать об одном интересном кейсе из нашей практики, когда обратиться следовало в суд на китайскую компанию.

В условиях глобализации все больше и больше расширяется сфера взаимодействия российских бизнесменов с иностранными поставщиками. Не секрет, что это расширение сейчас скорее ориентировано на восток и, прежде всего, на Китай.

Эта статья поможет разобраться в процессуальных тонкостях рассмотрения дел в зарубежных негосударственных судах на примере Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC).

Итак, наш доверитель решил приобрести товар у китайского производителя на условиях предоплаты товара.

После того, как наш доверитель перечислил деньги и получил товар, выяснилось, что он некачественный. Недостатки были зафиксированы в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 6.5 Контракта. Однако, несмотря на истечение указанных в рекламации сроков устранения недостатков, китайская компания не платит.

Поэтому нашему доверителю ничего не остается, кроме того, как подавать в суд на китайскую компанию.

«В какой суд?»

Первый вопрос – в какой именно суд обращаться, если компании находятся в разных странах.

Почти во всех юрисдикциях используется единообразный подход: если контрактом не предусмотрено иное, спор рассматривается по месту нахождения ответчика.

По российскому законодательству спор с иностранным юридическим лицом по контракту будет рассматриваться в российском арбитражном суде в следующих случаях (ст. 247 АПК РФ):

а) компания-ответчик или ее филиал зарегистрированы в России либо имущество этой компании находится в России;

б) на территории России осуществлялось исполнение контракта;

в) стороны в контракте в качестве суда выбрали российский арбитражный суд.

Это общее правило, и оно действует, если стороны сами не предусмотрели в контракте суд, в котором будут рассматриваться их потенциальные споры, в том числе, когда китайская компания не платит.

Стороны в контракте могут выбрать как государственный, так и негосударственный (третейский) суд, в том числе арбитра ad hoc (так называемая, арбитражная оговорка). Если стороны выбрали в качестве суда конкретный третейский суд или ad hoc, то они не могут обратиться в государственный суд или к иным арбитрам. Иск, поданный с нарушением этого правила, оставляется без рассмотрения.

В нашем случае стороны выбрали два суда для разрешения их будущих споров – Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия, а также Пекинская арбитражная комиссия.

 Это означает, что наш доверитель может подать иск к китайской компании как в CIETAC, так и в Пекинскую арбитражную комиссию. Любой из этих третейских судов должен будет принять иск.

«Какими законами будем руководствоваться?»

В ситуации, когда взаимодействующие компании находятся в разных странах, неизбежно встает вопрос о выборе применимого права. Суд при рассмотрении спора не может руководствоваться законами нескольких государств, поскольку иногда подходы к правовым проблемам могут быть диаметрально противоположными.

Конечно, стороны обычно согласовывают применимое право в контракте. В нашем случае – это законы Белоруссии, так как покупатель зарегистрирован в этом государстве.

Если же стороны не оговорили в контракте, по каким законам будет разрешаться их спор, то российские предприниматели должны руководствоваться Гражданским кодексом РФ.

В ст. 1211 ГК РФ закреплен принцип: если иное не оговорено в контракте, к отношениям по контракту применяется право той страны, в которой зарегистрирована сторона договора, осуществляющая «решающее исполнение» по контракту. То есть если решили идти в суд на китайскую компанию по договору поставки, спор (при отсутствии оговорки) будет рассмотрен по законам государства поставщика.

«По какой процедуре будет рассматриваться спор в иностранном государстве?»

Споры между российскими компаниями рассматриваются в арбитражных судах по правилам, которые закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе.

Аналогично, у каждого международного третейского суда есть «свой АПК». Например, для рассмотрения дел в Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии утвержден специальный Регламент. Данный регламент опубликован на сайте CIETAC.

ЕСЛИ ПОДАДИ В СУД НА КИТАЙСКУЮ КОМПАНИЮ ИМЕННО В CIETAС, ТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

 – Стороны могут своим контрактом изменить правила рассмотрения их спора по сравнению с Регламентом CIETAC (п. 3 ст. 4 Регламента).

 – Сторона вправе возражать о компетенции CIETAC в письменном виде и только до первого судебного заседания. Если в первом судебном заседании, стороны не возражали против компетенции, а, напротив, представляли свои пояснения по существу спора, считается, что они согласились с компетенцией CIETAC (п. 4 ст. 6 Регламента).

 – Стороны могут сами определить место (адрес), где будут проводиться судебные заседания (ст. 7 Регламента). Поэтом ехать в Пекин не обязательно. Но расходы на перелеты арбитров и их проживание несут сами стороны.

 – Иск в китайский суд должен быть оплачен пошлиной в соответствии с тарифами CIETAC.

– Также как и по АПК, нужно соблюдать требования к иску в китайский суд (ст. 12 Регламента). Обязательно указываем наименование и адреса истца и ответчика, в том числе электронные средства связи. Также важно сделать ссылку на арбитражную оговорку к контракту. В самом тексте иска к китайской компании нужно изложить обстоятельства дела и свои требования, обосновав их применимыми нормами права. К иску прикладываются первичные документы (контракт, рекламации, акты и т.п.).

Исковое заявление подается в пяти экземплярах.

Невыполнение этих требований повлечет оставление иска без движения. Если в течение срока устранения недостатков иска, они не будут возвращены, то CIETAC вернет заявление.

 – Ответчик должен представить свой отзыв не позднее 45 дней с момента получения уведомления об арбитраже. Иначе CIETAC вправе не принимать возражения ответчика во внимание (п. 1 ст. 15 Регламента). В течение этого же срока ответчик может предъявить встречный иск, предварительно оплатив его пошлиной.

Данные документы также представляются в пяти экземплярах.

 – Предусмотрена возможность наложения обеспечительных мер. Но следует принять во внимание, что решение CIETAC о принятии обеспечительных мер само по себе не обладает принудительной силой и исполняется стороной в добровольном порядке. Не исключена возможность обращаться в государственный суд с требованием о приведении в исполнение данного решения об обеспечительных мерах (ст. 23 Регламента).

 – По общему правилу, дело рассматривается тремя арбитрами. Но стороны в контракте могут договориться, что дело будет рассматривать один арбитр.

Арбитры выбираются сторонами. Если они не выбраны, то CIETAC представляет группу арбитров для выбора сторон.

Выбор арбитров и председателя осуществляется сторонами в течение 15 дней с момента получения уведомления. Иначе арбитры назначаются председателем CIETAC.

О формировании состава арбитров стороны отдельно извещаются. Отвод арбитру может быть заявлен только в течение 15 дней.

 – Необходимо обеспечить явку своего представителя в судебное заседание, потому что иначе иск в китайский суд будет считаться отозванным (ст. 39 Регламента).

 – Судебные слушания проходят на языке, который стороны указали в своем контракте. Если же в договоре ничего не указано, то заседание будет проходить на китайском.

 – Срок третейского разбирательства – 6 месяцев (может быть продлен).

 – Решение третейского суда исполняется добровольно. Если проигравшая сторона не исполняет решение, можно обратиться в государственный суд за выдачей исполнительного листа. Исполлист передается в ФССП или банк и исполняется в обычном порядке.

Таким образом, заключая контракт с условием о том, что будущие споры рассматриваются в третейском международном суде, учитывайте как достоинства, так и недостатки. Среди плюсов третейского международного разбирательства – высокая компетенция судей, конфиденциальность и быстрота. Минусами данной процедуры являются дороговизна и необеспеченность арбитражного решения государственной принудительной силой.

Поскольку третейское разбирательство – достаточно сложная задача. Ее, как правило, поручают юристам, имеющим опыт работы в этой специфической сфере. Мы специализируемся на данных, вопросах уже достаточно давно, о чем Вы можете прочитать здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Фитнес не возвращает деньги

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка довольно сильно пошатнула стабильность в сфере оказания услуг. В частности, пострадали многие посетители фитнес-клубов, которым, в связи с закрытием залов, отказывались возвращать средства за неоказанную услугу. В статье разберем, что делать в случае, если фитнес не возвращает деньги, как восстановить свои нарушенные права, каков порядок действий. Обратим внимание на некоторые особенности и нюансы, а также обратимся к судебной практике для наглядности.

Сразу отметим, что судебная практика полна дел, связанных с удачными (либо же не совсем удачными) попытками граждан вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб, и некоторые из этих примеров мы будем разбирать. Однако распространение вируса не могло не повлиять на изменение и даже в некотором роде деформацию правовых реалий.

В судебной практике за этот «коронный» период еще не сложилось единой концепции разрешения подобных споров, но все же нельзя не заметить, что суд в большинстве случаев встает на сторону приобретателя абонемента.

Теперь отойдем от абстрактностей и перейдем к сути дела.

Можно ли вернуть деньги за фитнес-абонемент?

Именно этот вопрос сразу возникает у покупателя, если тот понимает, что по каким-либо причинам уже не сможет заниматься в фитнес-зале. Эти причины могут быть как субъективными (зависеть от желания и возможностей самого приобретателя), так и объективными (зависеть от каких-либо внешних факторов). Разумеется, и в том, и в другом случае вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб можно, поскольку потребитель вправе отказаться от пользования услугой в любой момент, причем без объяснения причин. Тут на Вашу сторону встает закон «О защите прав потребителей», его 32 статья. Покупая абонемент, Вы заключаете договор с фитнес-клубом о возмездном оказании услуг. Исходя из этого, статья 782 ГК РФ, говоря простым языком, предусматривает возможность приобретателя отказаться от заключенного договора и претендовать на полное возмещение средств (но при условии, что покупателем были оплачены необходимые расходы). В случае с фитнес-клубом к таковым расходам может относиться, например, производство специального электронного браслета.

Иногда клубы хитрят и устанавливают в договоре заведомо невыгодные для потребителя условия. Например, указывают в одном из пунктов мелким шрифтом, что приобретатель абонемента не вправе отказываться от услуг по истечении месяца с даты активации абонемента. Это условие при разрешении спора не нужно брать во внимание, поскольку оно ничтожно ввиду того, что противоречит закону.

Если фитнес не возвращает деньги, ссылаясь на какие-либо положения заключенного соглашения, важно понимать: что бы ни было прописано в договоре, вернуть стоимость абонемента пропорционально неиспользованному МОЖНО.

Вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб можно в части тех услуг, которые еще не успели быть оказанными. Также клуб может не возвращать те средства, которые он израсходовал во имя исполнения договора. Это, к примеру, уже вышеупомянутые расходы на производство браслета либо же иные расходы. Президиум Ярославского областного суда разъяснил, что можно считать за такие расходы (кроме стоимости уже оказанных услуг). К ним относятся арендная плата, заработная плата персоналу и т.д. Однако факт этих расходов клубу еще придется доказать. Если изначально абонемент покупался со свободным графиком посещения, то фитнес-центру придется изрядно постараться, чтобы вычесть из стоимости абонемента арендные платежи.

Часто случается и так, что фитнес не возвращает деньги даже тогда, когда и вовсе не успел оказать никаких услуг. Например, просто-напросто не открылся в указанный срок либо закрылся до того, как Вы успели посетить хотя бы одно занятие. В данном случае, опираясь на статью 28 закона «О защите прав потребителе», Вы можете отказаться от исполнения обязательств по договору и потребовать всю сумму обратно, поскольку клуб по факту не понес никаких расходов.

Показательным является дело из практики Сергиево-Посадского городского суда. Супруги приобрели абонементы в зал, заплатив за них в общей сложности почти 50 000 рублей. Однако фитнес-клуб по семейным обстоятельствам они так ни разу и не посетили, даже не активировали абонементы. На просьбу в заявлении расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства клуб ответил отказом. Приобретатель абонементов обратился в суд с просьбой расторгнуть договор и вернуть потраченные средства на абонемент, а также возместить моральный вред и выплатить штраф. По итогу суд постановил частично удовлетворить требования истца, а именно вернуть уплаченные за абонемент средства – 48900 рублей, суд обязал также выплатить клуб неустойку в размере 48900 руб., компенсацию морального вреда 2000 руб. и штраф 49900 руб. Таким образом, в общей сложности супруги «отсудили» около 150 тысяч рублей, что в три раза превышает стоимость абонемента.

Фитнес не возвращает денег за абонемент: порядок действий

 

Для начала необходимо написать заявление о расторжении договора. Составляется оно в свободной форме, в двух экземплярах – для себя и фитнес-клуба. Лучше всего вручить это заявление напрямую администратору с требованием поставить подпись на Вашем экземпляре или же отправить заказным письмом с уведомлением о вручении (необходимо заранее обезопасить в себя, чтобы затем при необходимости можно было бы ссылаться в суде на тот факт, что заявление действительно было передано). В заявлении укажите сумму, которую хотите вернуть.

В течение 10 дней фитнес-центр должен вернуть деньги. Если он этого не сделает, начинает “капать” неустойка. Пришло время составлять претензию. Претензия пишется в аналогичной свободной форме с включением суммы возврата и неустойки.

Если по прошествии 10 дней с момента предъявления претензии ответа не поступило, фитнес не возвращает денег за абонемент, то делу суждено решиться в судебном порядке.

Сразу скажем, что судебного порядка разрешения споров бояться не стоит. Во-первых, потому, что суд в подобных делах часто встает на сторону приобретателя абонемента. Во-вторых, у Вас есть возможность не только вернуть деньги за сам абонемент, но также и добиться компенсации морального вреда, выплаты штрафа и неустойки. Также Вам будут компенсированы расходы на юридическую помощь. В-третьих, участие компетентного юриста в составлении искового заявления выступает твердым гарантом успеха. Умение специалиста изложить необходимые факты, обратить внимание на важнейшие особенности приводит к положительному решению суда. Не стоит отчаиваться, если фитнес-клуб не возвращает денег за абонемент, стоит взять себя в руки и отстоять свои законные права в суде, а юрист Вам в этом поможет.

Если сумма иска меньше ста тысяч рублей, то обращаться следует к мировому судье соответствующего судебного участка. В исковом заявлении указывается описание основных фактов, основания иска, требования истца и др. В целом исковое заявление по своей форме похоже на претензию, однако к составлению иска стоит подходить как можно более ответственно, ведь от этого зависит судьба дела, поэтому не стоит пренебрегать помощью специалиста. К иску также следует приложить при наличии переписку с фитнес-клубом, даже в том случае, если клуб Вам не отвечал. Суду важен сам факт обращения к фитнес-клубу с требованием возвратить деньги.

В исковом заявлении указывайте сумму, которую хотите получить. В эту сумму входит непосредственно сам долг за неиспользованный или частично использованный абонемент, а также неустойка за просрочку, штраф, расходы на юридическую помощь и компенсация морального вреда. Разберем подробней.

Так, если суд примет решение в вашу пользу, то ответчик обязан будет оплатить штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы, а также компенсировать расходы на помощь юриста. Участие опытного специалиста со стороны ответчика, знающего все подвохи и нюансы, так же немаловажно. Наша компания защищала интересы ни одного фитнес-клуба и смогла максимально (в пределах возможного) сократить требуемые истцом суммы. С этим делом можете ознакомиться в статье. Также особого внимания требует компенсация морального вреда. В иске не стоит указывать огромные суммы, ведь в этом случае суд просто-напросто сочтет требование необоснованным и значительно снизит сумму.

Наша судебная практика

К нам за помощью обратилась девушка, которая приобрела годовые абонементы на себя и двух дочерей у некого фитнес-клуба. Ввиду распространения вируса закрыли многие помещения с массовым скоплением людей, в том числе и фитнес-залы. В связи с этим наша клиентка не могла больше посещать занятия и направила фитнес-клубу заявление письмом с уведомлением о вручении с просьбой вернуть средства за неиспользованный период. Никакого ответа не последовало. Ни на многочисленные звонки, ни на письма клуб не отвечал. Лишь лично явившись с требованием в клуб, клиентка смогла получить хоть какой-то ответ. Клуб обратил внимание, что до распоряжения властей надлежащим образом исполнял свои обязанности, и что период карантинных мероприятий входит в сроки по договору. Фитнес самовольно решил, что не обязан ничего возвращать, несмотря на то, что он не работал и не оказывал никаких услуг. Ни на один нормативный акт он не сослался и ничем не аргументировал свое утверждение.

Наши юристы изложили в исковом заявлении все необходимые факты дела, подкрепляя позицию многочисленными правовыми актами, и сформировали следующие требования истца: взыскать с ответчика стоимость неоказанных услуг в размере 49 107 рублей, неустойку в том же размере, моральный вред в размере 30 000 рублей, штраф – 64 107 рублей и стоимость услуг представителя в размере 10 000 рублей.

Опытные юристы нашей компании всегда готовы помочь Вам, если фитнес не возвращает деньги. В подобных делах мы выступали как на стороне истца, так и на стороне ответчика, поэтому знаем все нюансы, благодаря которым поможем взыскать максимально возможные суммы с нарушителя Ваших прав.

ПОДРОБНЕЕ
Написать жалобу на сайт в Роскомнадзор

Как удалить свои данные из интернета? – наверняка каждый из нас хоть раз задавался этим вопросом. И действительно, процедура удаления персональных данных не так проста как кажется, иногда приходится даже судится или писать жалобу на сайт в Роскомнадзор.

Мы знаем несколько действенных механизмов, чтобы удалить персональные данные с сайта раз и навсегда. Мы это уже делали, и ниже мы вас познакомим с нашим опытом и дадим полезные советы.

А для начала представим инструкцию:

Первый, самый мирный этап – обращение к администратору сайта.

Пренебрегать данным этапом не нужно и неразумно. Что мы делаем? Составляем официальное обращение на имя администратора и направляем ему. Наша задача не ругаться, нам нужно деликатно указать на факт нарушения и обозначить требование об удалении. Достаточными доказательствами будут скрины страницы сайта, фотографии, видео. Заморачиваться не нужно. И мягко написать что их ждет, с приложением доказательств того, что мы абсолютно серьезно (наши юристы это умеют).

Для нужного и, что главное, ускоренного эффекта желательно обратиться к юристу для написания обращения – уж очень держатели сайтов бояться ответственности и реагируют быстрее (доказано на нашем опыте), а уж если в дело вовлечен профессиональный адвокат, то ответственности явно не избежать, и они это понимают.

Указываем в обращении следующее:

  • Какие конкретно сведения являются персональными (ниже в статье мы раскроем какие данные могут выступать таковыми);
  • Факт отсутствия согласия на их использование, то есть факт нарушения;
  • Просьбу удалить неправомерно размещенные данные в определенный срок, лучше незамедлительно;
  • Обозначить намерение писать жалобу на сайт в Роскомнадзор и потенциальную вероятность блокировки сайта – самого страшного наказания за использование персональных данных.

Наверняка возник вопрос: «А как же узнать, кто является администратором сайта»? Ответ есть!

Обратиться можно к следующим сервисам.

  1. https://www.nic.ru/whois/
  2. https://www.reg.ru/whois/

Единственная оговорка: держателем сайта может быть как юридическое лицо, так и физическое. Если физическое – то идентифицирующие данные не высветятся, так как являются тоже персональными. Тогда потребуется направлять адвокатский запрос регистратору доменных имен.  Подробнее по ссылке.

Либо просто отправьте требованием по форме обратной связи или на электронную почту, которая указана на сайте.

После направления ждем 3 дня (больше не нужно) и, в случае отказа удовлетворить Вашу просьбу или игнорирования, движемся к следующей, более серьезной инстанции – Роскомнадзору.

Обращение к государственному органу – уже более длительная и сложная процедура, но более действенная. Мы это делали не раз, поэтому знаем, как ускорить процесс. Наша задача – убедить госорган в нарушении, чтобы он начал действовать. Разъясним, что отразить в жалобе.

Содержание жалобы:

  • Обозначить сайт-правонарушитель. Не просто написать название, но и вставить ссылку, чтобы облегчить Роскомнадзору исследование нарушения и оперативную работу.
  • Обозначить сведения, в отношении которых нарушен режим правомерного использования персональных данных (использует Ваши ФИО, паспортные данные, придал огласки сведения о работе или использовал вашу электронную почту). Нужно, чтобы у Роскомнадзора сложилась наглядная картина, и тогда удалить персональные данные с сайта более чем возможно.
  • Обозначить статьи, предписывающие определенный порядок использования персональных данных и ответственность за его нарушения.

Они содержатся в следующих законах:

  1. ФЗ «О персональных данных» (ст. 9);
  2. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации” (ст. 15.1);
  3. Положение “О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций”, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (пп. 6.5. п. 6).
  • Обозначить доказательства и прикрепить их к жалобе (те же самые).

После того как написали жалобу на сайт в Роскомнадзор, направляем ее в письменной форме по официальному адресу, где расположен госоорган. Посмотреть реквизиты можно на его официальном сайте.

Срок рассмотрения – 30 дней, гораздо меньше, чем разбирательство в суде. Однако нужно учитывать следующее:

Самостоятельно удалить персональные данные с сайта Роскомнадзор не может. Государственный орган действует в рамках определенных полномочий и через определенные механизмы. Но в этом есть и плюсы. Роскомнадзор делает все за нас!

Роскомнадзор обращается сначала к администратору сайта с запросом об удалении информации, выносит так называемое предупреждение (разновидность санкций), в случае, если последний не реагирует, – идет в суд.

Сбор доказательств, представительство в суде, написание искового заявления и прочих процессуальных документов – все это делает за нас Роскомнадзор. Вам остается только ждать вынесения судебного решения. И уже на основании судебного решения Роскомнадзор может применить самую страшную санкцию – заблокировать сайт за персональные данные, самое страшное наказание за использование персональных данных для владельца.

Не нужно мониторить официальные сайты суда и следить за вынесением решения или, если дело не дошло до суда, следить за удалением на сайте. Мы понимаем, что в ситуации, когда сайт использует мои персональные данные, важно поскорее удалить их и наказать правонарушителя. Роскомнадзор Вас об этом уведомляет. Как и в нашем случае, к Вам придет вот такое уведомление.

Представленная инструкция не голословна, а выработана с учетом нашего юридического опыта. Расскажем о нем.

Наш очередной случай из практики.

К нам обратился клиент с жалобой на сайт orabote.top, основным содержанием которого было оставление отзывов о «плохом» работодателе. Наш клиент, выступая генеральным директором небольшой компании, является работодателем для потенциальных соискателей.

В связи с этим обстоятельством, одним из бывших работников или, возможно, конкурентов компании в отзыве на обозначенном сайте были использованы персональные данные нашего клиента, а именно: ФИО.

Следуя изложенному алгоритму, мы добились того, что сайт в итоге был заблокирован!

Главная цель – удалить персональные данные с сайта, была достигнута, и не исключено, что мы тем самым восстановили права и тех граждан, которые не подозревали, что их частные сведения были неправомерно использованы. Сайт имел миллионную аудиторию с тысячами просмотрами в день, и нам даже это не помешало. Все равны перед законом.

Но удивительнее всего продолжение этой истории

Держатель сайта создал новую площадку с той же тематикой под доменом neorabote. Правонарушения, к слову, он совершал тоже те же – допускал неправомерное использование персональных данных. К нам обратился уже другой гражданин – сайт постигла та же участь, а именно: Роскомнадзор заблокировал сайт за персональные данные.

Блокировка сайта – самое суровое наказание, и ее инициируют только в случае, если администратор сайта злостно уклоняется от исполнения предписаний органа.

Немаловажное значение имеет следующий вопрос – а какие данные являются персональными? Давайте разберемся.

Федеральный закон «О персональных данных» закрепляет официальное понятие таких данных. Статья 3 гласит следующее: персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Критерий один. Какого-либо строгого исчерпывающего перечня нет. Главное – чтобы такая информация идентифицировала лицо и с высокой долей точности указывала на него. Приведем пример персональных данных. Из очевидного:

  1. ФИО;
  2. Паспортные данные;
  3. Адрес места жительства;
  4. Сведения о доходах, о семейном положении;
  5. Биометрические данные (голос, сетчатка глаза, отпечатки пальцев и др.);

Но также, в эпоху бурного развития цифровых технологий в защите нуждаются и наши электронные данные. Например, электронная почта (e-mail), id личной страницы в социальной сети. И перечень далеко неисчерпывающий. Мы привели самые распространенные и популярные примеры таких данных.

Обязанность каждой организации или сайта:

  1. запрашивать согласие лица на предоставление данных;
  2. использовать строго в соответствии с целями, закрепленными в договоре, соглашениях и иных документах, и конечно, в законе.

Наверняка каждый из нас замечал, что при регистрации, оформлении заказа или подписки на каком-либо сайте необходимо поставить галочку, напротив которой мелким шрифтом написано, что вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных.

Иногда такое согласие более невнятное, например, когда оно презюмируется посредством его закрепления в пользовательском соглашении сайта. И наверняка процентов 99 % пользователей сети «Интернет» ни разу не читали такое соглашение.

Владельцы сайтов хотят обезопасить себя, так как несут ответственность за содержимое на сайте!

А теперь самое время резюмировать прочитанное

Действенная инструкция

  1. Обращение к администратору сайта (запоминаем сервисы, которые обозначили в начале статьи для идентификации нарушителя). Мирное урегулирование в приоритете;
  2. Написание жалобы на сайт в Роскомнадзор. Главное написать качественную жалобу, чтобы госорган ее принял, а все остальное он уже делает за Вас.

Наша компания помогает удалить персональные данные и берет всю юридическую работу на себя. Хорошая новость для тех, кто живет в регионах – оказываем услуги по всей России: взаимодействие с сайтом, Роскомнадзором и судом, написание обращений и сбор доказательств – все на нас. Подробнее с услугой можете ознакомиться на нашем сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Не платят по госконтракту

Мало кто думает, что госорганы не платят по госконтракту. В сознании большинства людей государство – один из самых благонадежных партнеров по сделке. И это действительно так: усложненный порядок заключения договора, строгое регулирование цен и сроков вселяют уверенность, что деньги будут получены в срок, а в разработке нормативов участвуют профессионалы. Однако никто не отменял человеческий фактор, и лицо, занимающее государственную должность, может и оступиться, и намеренно не выплачивать деньги. Это только одна из причин по которой Вы можете не получить свои деньги.

Заказать услугу можно по ссылке.

Наш случай из практики – яркая тому иллюстрация.

Спор по госконтракту был следующего содержания:

Наш клиент заключил контракт на совершение работ по ремонту автомобильной дороги.

В контракте все было строго регламентировано, начиная от сроков, в том числе промежуточных, заканчивая порядком совершения работ, объемами материалов, и, конечно, же размером вознаграждения Подрядчика. Наш клиент, как вы уже поняли, являлся подрядчиком, а контракт был заключен с муниципальным унитарным предприятием.

Что примечательного в данном споре по госконтракту?

К основному контракту прилагались самые разнообразные документы (одна из особенностей таких сделок – множество дополнительной документации):

  • Техническое задание (далее – ТЗ), где оговаривается порядок выполнения работ, используемый объем и вид материалов, результат. Один из самых важных документов для изучения юристом;
  • Сметная документация, где отражается строгий расчет цены;
  • Рабочий проект.

И вот здесь самое интересное

В техническом задании было оговорено использование материалов (грунта и щебня) в размере 3926 кубических метров (запомните эту цифру). Наш Клиент, думая, что имеет дело с надежным контрагентом, не заподозрил при заключении договора неладное. Ведь никто из нас не подумает, что расчет объема необходимого материала может быть произведен некорректно и без учета реального состояния дороги, в равной степени, никто и не подумает, что могут не платить по госконтракту.

Однако всё именно так и произошло. Муниципальный орган отказался выплатить денежные средства нашему Подрядчику. Юрист с нашей компании, изучив все досконально, выделил следующие важные для суда факты взыскивать по госконтракту уже в судебном порядке. Представляем наш иск, а после иска перейдем к разбору ключевых фактов.

Приостановление работ

Когда наш Подрядчик понял, что того объема грунта, который был предоставлен, не хватит, ему пришлось за свой счет приобретать новый материал для того, чтобы завершить участок дороги с соблюдением всех необходимых требований законодательства. Нельзя оставить огромные трещины и углубления на дороге, рядом с которой проезжают машины, наш Клиент это понимал, и в целях безопасности вынужденно вложился, чтобы проделать всю работу корректно. Позднее Заказчик работ (госорган) заявит, что это исключительно инициатива нашего Клиента, и он не обязан возмещать ему потраченные денежные средства.

Уведомление госоргана

Проделывая работу на одном из участков дорог, затратив уже 6000 кубических метров грунта и щебня (самое время вспомнить оговоренную в контракте сумму), наш Клиент оказался в ситуации, когда весь материал исчерпался, ремонтировать дорогу было уже не из чего, а дополнительно вкладываться рискованно, поэтому было принято решение направить уведомление Заказчику, чтобы понять, что делать дальше. На тот момент у нашего клиента еще не было мыслей идти в суд по госконтракту. Предполагалось, что муниципальный орган даст указания по дальнейшей работе и предоставит дополнительный объем строительного материала.

Как выяснилось позднее – госорган сам не знал, что делать, поэтому направил письмо в администрации МО Чукотской области с целью уточнения объемов строительного материала (с чукотскими судами мы тоже работаем, так как оказываем услуги по всей России, и для нас это нормальная практика, но, конечно, больше ориентированы на Москву и Московскую область). И в ответном письме приложил промежуточный акт проверки, где отразил все, якобы, выявленные недостатки.

  • Присутствовал ли наш Клиент при фиксации недостатков? Нет.
  • Анализ проделанных работ производился с участием специалиста? Нет.
  • Расчеты производились с помощью специальных технических средств? Остается большой вопрос.

Уклонение от уплаты

Очевидно, что данный маневр был в сторону того, чтобы уклониться от выплаты вознаграждения и возмещения затраченных средств на грунт, поскольку фиксация недостатков работ производится исключительно в присутствии обеих Сторон. Фактически, госорган в лице муципалитета самым грубым образом нарушил закон.

Незаконным оказался и изначальный расчет сметных показателей: общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, согласно договору, составляла 1800 м, а весь необходимый материал исчерпался на 750 м, это даже меньше половины.

Более того, как таковых указаний Клиент в итоге и не получил. Содержание ответного письма сводилось к следующему – затраченный материал ваша инициатива, необходимо устранить недостатки работ, затем будут даны дальнейшие указания, но очевидно, что «по-доброму» данный спор уже не разрешится.

Некорректные показатели в проектно-сметной документации – упущение государственного органа, именно на нем лежит по договору обязанность предоставить все необходимые сведения и материалы для ремонта дорог. Вопреки этому, Заказчик еще и понуждал нашего клиента исправлять недостатки за собственный счет, что противоречит не только гражданскому законодательству, но в вообще всем принципам добросовестности.

По итогам изучения данной ситуации, с целью взыскать по госконтракту, юрист с нашей компании составил качественное исковое заявление, где оговорил все ключевые моменты спора. Теперь уже в суде по госконтракту будут взысканы все причитающиеся суммы и дополнительно к этому еще и убытки Подрядчика.

Контракты с госорганами полны разнообразных особенностей. Как правило, на практике встречаются контракты на поставку или подряд для государственных и муниципальных нужд. Это самые распространенные сделки, и их особенность состоит в том, что определение поставщика/подрядчика осуществляется с помощью конкурсов или аукционов, но федеральным законом безусловно предусмотрено гораздо больше способов. Соответственно, мало кто задумывается о том, что госорганы, у которых наверняка есть деньги, не заплатят по госконтракту.

Соответственно, и юрист должен специализироваться в данной сфере и иметь опыт оспаривания таких сделок. Наш опыт в данной статье – возможность ознакомиться с нашей деятельностью. Никто не хочет брать кота в мешке, и мы это учитываем.

У нашей компании широкая практика по взысканию денежных средств с недобросовестных контрагентов, в том числе государственных органов, мы берем всю сложную юридическую работу на себя:

  1. Изучаем документы, если есть необходимость, запрашиваем дополнительные;
  2. Формируем доказательственную базу, ведь именно исходя из подкрепленности доказательствами судья будет исходить при вынесении решения;
  3. Подготавливаем исковое заявление, в котором последовательно излагаем фактические обстоятельства дела с ссылками на нужные статьи;
  4. Подаем иск с соблюдением сроков и подсудности;
  5. Участвуем в судебных заседаниях;
  6. Заявляем по мере необходимости различные ходатайства.
  7. Предоставляем отчет клиенту о проделанной работе.
ПОДРОБНЕЕ
Иск в суд об оспаривании отцовства

Отцовство – это не только духовная связь отца с ребенком, но еще и правовая. Из факта отцовства вытекает множество юридических последствий, в том числе и обязанностей. Поэтому зачастую «официальный» отец при сомнении в законности такой связи задумывается об оспаривании отцовства. Иск в суд об оспаривании отцовства – тема сегодняшней статьи. Раскроем, что из себя представляет данная процедура, поговорим о сроках, условиях ее проведения, заострим внимание на некоторых важнейших нюансах и особенностях.

Заказать услугу можно по ссылке.

Что такое оспаривание отцовства?

 

Прежде чем говорить непосредственно о подаче иска в суд об оспаривании отцовства, необходимо разобраться в целом в данной процедуре.

Процедура оспаривания отцовства подразумевает собой изъятие из акта о рождении ребенка записи, которая была включена в графу «отец», а также аннулирование из книги рождений записи об отцовстве. Важно отметить, что происходит оспаривание отцовства только в суде. Даже если оба родителя согласны исключить заветную запись из акта о рождении, все равно судебный порядок неизбежен – это правило императивно закрепляется в статье 52 Семейного кодекса РФ.

Какие условия необходимо учесть, прежде чем подавать иск об отмене отцовства?

 

Обсудим, «Кто? Где? Когда?» может подать иск в суд об оспаривании отцовства.

Иск об отмене отцовства, согласно положениям вышеупомянутой 52 статьи, могут подать следующие категории лиц:

  • Фактический отец. Это происходит в том случае, если у биологического отца возникает желание быть указанным в документах вместо мужчины, который был внесен в регистрационный журнал ввиду каких-либо обстоятельств.
  • Мужчина, который указан в документах как отец. Нередко происходит так, что мужчина признает ребенка как своего вследствие обмана, а затем, усомнившись в том, что именно он является отцом, желает аннулировать запись в журнале ЗАГСА и снять с себя все обязанности. Важно отметить: если мужчина заранее знал, что биологическим отцом ребенка не является, но, тем не менее, при знании этого факта, был внесен в регистрационный журнал в качестве отца (отсюда вытекает, что он принимал участие в воспитании ребенка и жизни семьи), то в удовлетворении иска в суд об оспаривании отцовства ему будет отказано.
  • Иные лица. Под ними подразумеваются те, кто имеет прямое отношение к делу (мать, сам ребенок, его официальный представитель).

Данный перечень является исчерпывающим ввиду того, что закон стремится не допустить вмешательство третьих лиц в дела семьи. Ни дедушки, ни бабушки оспорить отцовство в суде не смогут.

Отвечая на вопрос о том, в течение какого времени возможно оспаривание отцовства в суде, отметим, что закон никаких сроков не устанавливает (исключение составляет случай, если ребенок был рожден до вступления в силу СК РФ от 1 марта 1996 года: в данной ситуации отцовство может быть оспорено в течение одного года с того дня, когда мужчина узнал о том, что не является биологическим отцом ребенка). Получается, сбросить в судебном порядке с себя бремя обязанностей, связанных с воспитанием и содержанием ребенка, «обманутый» отец может в любой момент, разумеется, при наличии необходимых доказательств, о которых поговорим несколько позже.

Нельзя не упомянуть случаи, когда суд может отказать в отмене отцовства. Во-первых, на основании различных доказательств, предоставленных в суде, подтверждающих тот факт, что лицо действительно является отцом. Во-вторых, как уже было сказано выше, в том случае, если мужчина на момент внесения записи о рождении ребенка уже знал о том, что не является его биологическим отцом. В-третьих, при подаче иска матерью оспаривание не будет удовлетворено тогда, когда одновременно не предоставляется требование об установлении отцовства в отношении настоящего отца, а лицо, указанное в качестве такового, продолжает воспитывать ребенка (суд будет принимать во внимание отношения между отцом и ребенком, степень их привязанности друг к другу и т.д.). Также оспорить отцовство будет невозможно, если ребенок родился путем суррогатного материнства или искусственного оплодотворения.

Иск в суд: порядок подачи, необходимые документы и доказательства, нюансы. Иск на ДНК при отцовстве

 

Дела об оспаривании отцовства относятся к компетенции районных судов, территориальная же подсудность будет определяться исходя из места жительства ответчика. Так, если мужчина желает оспорить свое отцовство, он подает иск в районный суд по месту регистрации матери ребенка.

Составлению иска нужно уделить особое внимание, ведь от того, насколько грамотно проработано заявление, будет зависеть успех дела. Данная работа должна быть в руках компетентного юриста, опытного в решении дел по семейным вопросам. В иске должны быть четко указаны основания, требования, обстоятельства дела (был ли заключен брак между сторонами, когда родился ребенок, при каких обстоятельствах, почему в акт внесено лицо, предполагаемое не биологическим отцом и т.д.). В исковом заявлении необходимо указать следующие данные: ФИО, адрес проживания и контактные данные истца и ответчика, суд, в который обращаются с иском, отдел ЗАГС, осуществивший запись о рождении.

Вместе с исковым заявлением в суд подаются следующие документы:

– копия свидетельства о рождении ребенка (дубликат можно получить в ЗАГСе, где производилась регистрация; но придется заплатить госпошлину в размере 350 рублей за выдачу повторного документа);

– квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины (в нашем последнем деле госпошлина составила 1200 рублей);

– необходимые доказательства для дела.

Вопрос с доказательствами не побоимся признать ключевым. К ним относятся свидетельские показания, какие-либо аудио- и фотоматериалы, переписки, имеющие значения для дела. Основным и самым крепким доказательством будет являться генетическая экспертиза. Достоверность полученных данных в ходе экспертизы составляет 99,9%. Отметим, что экспертиза ДНК может производиться как в судебном, так и в досудебном порядке. Во втором случае Вы можете обратиться в частную клинику, оплатить процедуру и получить результат. Однако в качестве доказательства такое экспертное заключение приводить нельзя до его утверждения судом. Для того чтобы доказательство было применимым, необходимо после принятия иска подать соответствующее ходатайство в суд. Уже в этом ходатайстве Вы можете самостоятельно выбрать нужное экспертное учреждение либо же выбор произведет сам суд. Расходы на ДНК-тест будут лежать на проигравшей стороне.

Говоря об иске на ДНК отцовство, отметим, что отказ от экспертизы ставит отказавшуюся сторону в невыгодное положение. Отказ от ДНК не есть лишение оппонента возможности доказать родственную связь (или ее отсутствие) с ребенком. В данном случае решение суда будет не в пользу отказавшейся стороны (статья 79 ГПК РФ устанавливает презумпцию проведенной экспертизы).

Судебная практика

К нам за помощью обратился гражданин, подвергнутый заблуждению своей бывшей супругой и уверенный в течение некоторого отрезка времени в том, что именно он является отцом двух детей. Впоследствии он усомнился в том, что является биологическим отцом, и просил провести генетическую экспертизу, однако эти просьбы остались без удовлетворения. Юристы нашей компании составили исковое заявление с изложением всех необходимых фактов:

В случае удовлетворения иска также необходимо готовить некоторые документы для внесения исправлений в запись об отцовстве:

  • Паспорт
  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Квитанцию об уплате госпошлины – 300 рублей.

В заключение

 

Участие компетентного специалиста в составлении иска трудно переоценить. Грамотно составленное заявление – залог успеха. Юристы нашей компании готовы помочь Вам в составлении иска, консультировать по всем интересующим вопросам, защищать Ваши законные интересы. Наш блог содержит ряд информативных статей по данной теме, с которыми Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке и прокрутив вниз.

ПОДРОБНЕЕ
Подать в суд на приставов за бездействие

Служба судебных приставов-исполнителей – тот самый орган, благодаря которому принудительно исполняются судебные решение: возвращаются денежные средства, производятся действия, передается имущество. Но не всегда приставы добросовестно исполняют свои обязанности. Скажем даже иначе, далеко не всегда они работают хорошо. Расскажем, как подать в суд на приставов за бездействие, ведь любое упущение пристава может привести к тому, что либо исполнение будет затянуто, либо исполнять решение суда будет уже не из чего.

Вы узнаете:

Обратимся к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» – п. 1 ст. 121 данного закона закрепляет следующее:

«Постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде».

То есть оспорить можно и в судебном, и в административном порядке. Установлена альтернативная подведомственность. Но наиболее действенно идти в суд. Мы Вам представим  образец иска на бездействие пристава.

Почему идти лучше в суд? Есть две причины:

  • Чтобы «взбодрить» приставов. Дело в том, что у приставов и так много работы, и перспектива судится со сторонами исполнительного производства стимулирует их надлежащим образом исполнять свои обязанности и быть внимательнее;

  • По решению суда, которым признается незаконность действий судебного-пристава исполнителя, можно возместить причиненный такими действиями вред, статья 1069 ГК РФ нам это позволяет. Если задействовать юриста в процесс, можно не сомневаться, что будут восстановлены не только Ваши права, но и вдобавок будут получены все «бонусы» от законодателя.

Порядок подачи: срок, форма и содержание

Срок

Первое, что нужно знать – ваше дело будет рассматриваться в порядке, установленном Кодексом об административном судопроизводстве (КАС РФ). По его правилам производится рассмотрение и разрешение споров с госорганами. К его нормам мы и обратимся.

Срок подачи: подать в суд на приставов за бездействие необходимо в течение 10 (десяти) дней со дня, когда лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов (ст. 219 КАС РФ).

Значит, как только вы узнали о нарушении, у Вас есть только 10 дней, чтобы подготовить качественный административный иск на бездействие пристава. Довольно урезанный срок по сравнению с другими процессуальными сроками.

Обращаем Ваше внимание на то, что имеются в виду календарные дни, то есть выходные дни тоже учитываются при исчислении срока исковой давности. Но нас спасает то, что мы могли узнать в любой момоент о нарушении своих прав, в целом, с этим сроком проблем не возникает.

Форма (ст. 125, ч. 1 ст. 220 КАС РФ)

Есть два варианта:

  • письменная форма за подписью уполномоченного лица;
  • электронная форма посредством заполнения формы на официальном сайте суда;


Содержание (ст. 125, ч. 2 ст. 220 КАС РФ)

  1. реквизиты сторон и суда (наименование, адрес, сведения о госрегистрации органа)
  2. полное наименование отделения, в котором выполняет свои обязанности пристав;
  3. наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемого действия (бездействия);
  4. сведения о том, в чем конкретно состоит нарушение Ваших прав, почему постановление незаконно;
  5. сведения о том, подавалась ли жалоба в вышестоящий орган (но помним, что можно идти сразу в суд);
  6. требование о признании незаконными решения, действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя (формируем в просительной части);
  7. НПА, на соответствие которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие) (нужно ссылаться на статьи);
  8. сведения о невозможности приложения к административному исковому заявлению каких-либо документов и соответствующие ходатайства (это может быть связано с тем, что ФССП не выдает Вам какой-либо документ);


Обязательные приложения (ст. 126, ч. 3 ст. 220 КАС РФ)

  1. уведомление о вручении ответчику искового заявления и приложений к нему (или экземпляр для ответчика, что суд сам выслал), подлинник;
  2. постановления судебного пристава-исполнителя со всеми реквизитами (дата, номер, наименование органа), копия;
  3. доверенность, если через представителя, копия.

Обратим Ваше внимание на следующее:

Заявителю нужно доказать следующее:

– нарушение прав;

– соблюдение сроков обращения в суд (лучше не пропускать, восстановить можно, но при определенных обстоятельствах).

Вам не нужно доказывать несоответствие закону того или иного акта или действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Это доказывает пристав. Но в любом случае чем больше доказательств, тем лучше.

Платить госпошлину не надо. (статья 333.36 НК РФ)


Наш опыт

К нам обратился клиент со следующей историей – в суде 1 инстанции судебным решением требования административного истца (впоследствии взыскателя) были удовлетворены, в связи с чем судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство.

У должника не было постоянного стабильного дохода, и было принято решение направить запрос в госорган с целью выявления его имущества. Истец направил соответствующий запрос в Росреестр, по результатам которого поступила информация, что за должником числились:

  • Земельный участок;
  • Помещение;
  • Объект незавершенного строительства.

К слову, в первую очередь взыскание всегда налагается на денежные средства (банковские счета, вклады, доход), но, когда денег нет, приходится обеспечивать исполнение имуществом. Чтобы обеспечить исполнение обязательств, взыскатель обратился с заявлением к приставу о наложении ареста на имущество. На этом этапе пристав и нарушил порядок наложения ареста на имущество.

Согласно ч. 2 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» по заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления.

Вопреки указанному положению, пристав не обосновал отказ в наложении ареста и нарушил установленные сроки, что впоследствии нанесло имущественный вред нашему клиенту. А за подобные нарушения можно подать еще и иск о возмещении вреда. Ст. 1069 ГК РФ нам это позволяет.

Более того, после того как наш клиент подал иск о возмещении вреда, причиненного незаконными действия пристава, последний еще утверждал, что якобы вынес постановление о наложении ареста с соблюдением установленного порядка и сроков, но при этом не представил даже ни одного подтверждающего документа.

Изучив фактические обстоятельства дела, наш юрист подготовил административное исковое заявление (образец иска на бездействие пристава представлен ниже), где изложил требования нашего клиента.

Права клиента были восстановлены и еще была взыскана хорошая компенсация имущественного вреда, причиненного незаконными действиями пристава. Таким образом, профессиональный юрист возьмет юридическую работу на себя и восстановит ваши права.

ПОДРОБНЕЕ
Как удалить удаленные фото из Вконтакте

Если Вы удаляете свои выложенные фотографии с определённого интернет-ресурса, то это НЕозначает, что их больше нельзя обнаружить на просторах Интернета. Особенно это касается Вконтакте. Некоторые пользователи задаются вопросом «как удалить удаленные фото из Вконтакте?». Это очень актуальная тема, про которую мы расскажем в этой статье.

Каждый пользователь Интернета выкладывает в сеть различную информацию, фотографии, видеозаписи, предоставляя доступ интернет-площадке и другим пользователям. Опубликование, использование, распространение и любые другие действия с фотографиями пользователя на интернет-площадке производится только с согласия пользователя.

Однако политика по персональным данным самой популярной социальной сети в России Вконтакте противоречива. Фотографии пользователей после их удаления пользователем по-прежнему хранятся на их серверах. На эту проблему уже давно обращали внимание многие пользователи Рунета. Вконтакте действительно не удаляет удалённые фотографии пользователей, сохраняя их на серверах. Объясняется это необходимостью «избежать фрагментации дисков» и многими другими техническими особенностями. Но даже если так, это не означает, что действия социальной сети становятся правомерными. Вконтакте таким образом нарушает права пользователей социальной сети.

Всё вышесказанное не означает, что персональные данные Вконтакте удалить невозможно. Удалить данные из вк можно «юридическим» методом. Для этого нужно заявление о восстановлении нарушенных прав субъекта персональных данных – требование к самому Вконтакте об удалении фотографий. В статье мы расскажем, как это сделать, чем Вам может помочь юрист в данном вопросе, и как мы помогли нашему клиенту удалить данные из вк.

По действующему законодательству любые фотографии, видеозаписи, которые позволяют установить конкретного субъекта, относятся к персональным данным. Это означает, что они имеют специальную правовую защиту в информационном пространстве. Статья 152.1 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Если гражданин не давал согласия на опубликование персональных данных, либо отозвал своё согласие, он имеет право требовать их удаления. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право обжаловать действия или бездействия оператора интернет-площадки в Роскомнадзор, если считает, что его права и свободы нарушены. Если Роскомнадзор посчитает, что есть нарушения, а оператор игнорирует требования субъекта персональных данных и уполномоченного органа, то уже обращается в суд.

Однако не каждый спор с интернет-площадкой будет доходить до суда. Если Вы отправите грамотное требование к оператору, укажите на имеющиеся нарушения обработки персональных данных, с правильной правовой аргументацией, то велика вероятность, что на этом всё закончится. Лучше всего обратиться к профессиональному юристу, чтобы у вас была качественная жалоба на Вконтакте. Вы можете обратиться к нашим юристам за юридической помощью по этому вопросу на нашем сайте по этой ссылке.

Как удалить удаленные фото из Вконтакте? Для начала стоит написать в техническую поддержку Интернет-площадки. Вряд ли удаться так достигнуть результата, однако перепиской с технической поддержкой можно установить несколько важных фактов, которые выгодны для дальнейшего обжалования действий интернет-площадки:

  1. На Интернет-площадке опубликованы фотографии гражданина;
  2. В настоящий момент фотографии удалены, либо доступ к аккаунт закрыт.
  3. Указанные фотографии действительно размещены на сервере Интернет-площадки и доступны по прямым ссылкам.

После этого переходим к составлению заявления о восстановлении нарушенных прав субъекта персональных данных напрямую к ООО «В Контакте». Нужно указать аккаунты пользователей, которые опубликовывали фотографии гражданина, написать, что данные фотографии в настоящий момент удалены или к ним ограничен доступ для всеобщего сведения. Ограничить доступ можно, сделав закрытый аккаунт, – недавно появившаяся функция во Вконтакте. Как можно заметить, полную конфиденциальность это не обеспечивает. Дальше нужно подтвердить, что фотографии по-прежнему доступны в Интернете, к ним есть доступ по прямым ссылкам. Соответственно, указываем данные ссылки других интернет-ресурсов и с серверов Вконтакте. Неправомерность всего происходящего подтверждаем отсутствием согласия на обработку персональных данных.

Разумеется, свою позицию нужно укрепить грамотным правовым обоснованием, чтобы показать серьёзность своих требований, а также перспективы того, что Ваше требование впоследствии будет поддержано Роскомнадзором и судом.

В качестве наглядного примера покажем, какие жалобы мы пишем для наших клиентов. Недавно мы помогли одному нашему клиенту удалить данные из вк. В социальной сети были фотографии Клиента как на его странице, так и других пользователей, некоторые из которых были удалены, а к другим ограничен доступ. Однако к этим фотографиям всё равно остался доступ по прямым ссылкам. Техподдержка, как и всегда, ответила, что: «Материалы по прямым ссылкам нами не удаляются, чтобы избежать фрагментации данных на сервере». Мы составили требование к ООО «В Контакте» об удалении фотографий с серверов.

В документе мы указали персональные данные Вконтакте нашего Клиента, его фотографии, ссылки на личную страницу пользователя во Вконтакте и страницы других пользователей, на которых были размещены, а затем удалены фотографии. Далее мы указали все прямые ссылки на фотографии.

В подтверждение нашей позиции о неправомерности хранения фотографий на серверах мы сделали ссылки на правовые нормы и раскрыли их содержание. Данные фотографии являются персональными данными нашего Клиента, а значит, согласно ФЗ «О персональных данных» их обнародование и дальнейшее использование разрешено только с его согласия. Вконтакте сделала доступным фотографии для всеобщего сведения, опубликовав их у себя на сервере. Можете ознакомиться, какая у нас получилась жалоба на Вконтакте.

Спустя недолгое время мы получили ответ от администрации сайта со следующим содержанием. Представители социальной сети признали заявление нашего Клиента обоснованным и согласились удалить фотографии со своих серверов! В ответе было указано, что материалы с указанных нами ссылок были удалены техническими специалистами Вконтакте. Можете ознакомиться с ответом от администрации сайта.

Как видите, это сделать вполне возможно, однако требуется грамотный юридический подход. В заявлении нужно ясно отобразить, кто является субъектом персональных данных, указать точные ссылки на материалы, которые были удалены пользователем с его аккаунта социальной сети. Всё это нужно подкрепить красивой правовой аргументацией. Также, как нам кажется, в таких спорах очень важно время, которые потребуется для удаления материалов. Чтобы всё сделать максимально быстро, нужно грамотно составить жалобу, которую социальная сеть примет и бесспорно удалит фотографии.

Вы можете обратиться к нашим юристам за юридической помощью на сайте по ссылке. За 5 рабочих дней мы изучим Вашу ситуацию, составим жалобу к социальной сети и отправим её. Останется только ждать ответа от Вконтакте. От Вас требуется только Ваш паспорт и соответствующие ссылки на материалы. Всё остальное за Вас сделает юрист.

Надеюсь, у нас получилось рассказать Вам, как удалить удаленные фото из Вконтакте. Подведём краткий итог. Вконтакте хранит на своих серверах фотографии и видеозаписи пользователей даже после того, как они были удалены, поэтому к ним всё равно остаётся открытый доступ. Это является нарушением обработки персональных данных, что можно обжаловать, написав соответствующее требование к администрации сайта. Скорее всего, Вконтакте удовлетворит данное требование, если сочтёт его обоснованным, ведь иначе с требованием об удалении фотографий Вам будет содействовать Роскомнадзор. Для того, чтобы быстро удалить удалённые фотографии и видеозаписи с серверов Вконтакте, важно показать ясность ваших требований, грамотно изложить проблему с правовой точки зрения, чтобы представители социальной сети понимали, что Вы правы, и с Вами, в дальнейшем, согласится Роскомнадзор и суд.

ПОДРОБНЕЕ
Отказ от публичной оферты

Часто мы как потребители встречаемся с заманчивыми предложениями приобрести товар «по самой выгодной цене» или получить «скидку в 80%». Но стоит помнить истину – продавцы не работают себе в убыток. Статья посвящена “потребительскому экстремизму”, мы расскажем о том как защищаем компании от таких недобросовестных покупателей. Мы понимаем, что этой статьей вызовем гнев потребителей, которые составляют большинство наших читателей. Но в тоже время мы понимаем, что компании-продавцы тоже нуждаются в защите от потребителей.

В статье разберемся, являются ли такие обещания публичной офертой и допускается ли отказ от публичной оферты в принципе и конкретно в таких случаях.

Начнем с того, что обычная реклама очень похожа на публичную оферту.

Реклама – обращение к неопределенному кругу лиц в любой форме с целью привлечь внимание к товару. В рекламе мы обычно видим название магазина, цену товара/ услуги или скидку, которую можем получить, и сроки акции.

Но четко идентифицировать сам товар или пакет услуг из рекламы, как правило, невозможно. В этом заключается ключевое отличие рекламы от публичной оферты.

Публичная оферта – это полноценное предложение заключить договор купли-продажи (договор оказания услуг и т.д.). В публичной оферте обязательно содержится следующая информация:

 1. явное намерение продавца заключить договор с любым, кто откликнется на предложение заключить договор.

Например, публичная оферта исходит от фитнес-клуба. Распознать публичную оферту среди рекламы можно по фразам:

– «данное предложение является публичной офертой»

– «данное предложение делается в соответствии со ст. 437 ГК РФ»

 2. существенные условия будущего договора.

Абсолютно в каждом договоре есть одно существенное условие – предмет договора. Предмет договора – это описание действий, которые должна совершить каждая из сторон.

В договоре оказания спортивно-оздоровительных услуг (фитнес) фитнес-клуб обязан оказать ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛУГИ (обычно это наименование клубной карты и отсылка к сайту фитнес-клуба; встречается также перечисление конкретных тренировок и залов). Обязанность клиента – оплатить услуги.

Иные условия (срок, цена и т.п.) признаются существенными, если в законе указано, что данное условие обязательно включается в договор под угрозой признания такого договора незаключенным (не порождающим никаких юридических последствий).

Существенными условиями договора с фитнес-клубом помимо предмета является объем фитнес-услуг. Это условие важно, поскольку клиент должен четко понимать, в течение какого времени он может посещать зал. Данное условие определяется либо путем указания срока действия клубной карты, либо путем указания количества часов (занятий) посещения.

Для данного договора также существенными условиями будут условия, которые указываются в соответствии с Законом о защите прав потребителей (договор с фитнес-клубом – «потребительский», так как на одной стороне выступает предприниматель, а на другой – гражданин, действующий в целях удовлетворения своих бытовых потребностей):

– цена

– фирменное наименование и адрес фитнес-клуба

– ссылка на правила оказания услуг в фитнес-клубе

Напротив, в публичную оферту ЗАПРЕЩЕНО включать условия, ущемляющие гарантированные права потребителей. Например, к таким условиям относится навязывание дополнительных платных услуг. Если продавец включает подобные условия наряду с заманчивыми условиями в свои предложения, то он должен заплатить штраф за публичную оферту. Размер штрафа за публичную оферту для должностных лиц – до 2000 рублей, для компаний – до 20 000 рублей.

Оферта признается ПУБЛИЧНОЙ только тогда, когда с ней может ознакомиться любой гражданин. Если оферта адресована конкретному человеку или нескольким лицам, то она не признается публичной.

Суть  публичной оферты состоит в том, что продавец (фитнес-клуб в нашем примере) считается заключившим договор с любым лицом, которое откликнулось на публичную оферту, именно на тех условиях, которые в ней содержались. Расторжение публичной оферты после того, как потребитель сделал заказ, не допускается. Если гражданин обратился в фитнес-клуб, но администратор отказывается предоставить ему клубную карту на условиях, изложенных в публичной оферте, то гражданин вправе обратиться в суд и требовать понудить фитнес-клуб исполнить публичную оферту. Также гражданин может взыскать убытки за расторжение публичной оферты.

При этом, допустим отказ от публичной оферты до того момента, как потребитель обратился к продавцу. Отказ от публичной оферты делается в той же форме, что и сама оферта. Например, если публичная оферта содержалась на сайте фитнес-клуба, а отказ от публичной оферты размещен в офисе фитнес-клуба, то публичная оферта не может считаться отозванной.

Итак, как продавцам, так и потребителям важно четко понимать разницу между публичным предложением и рекламой. Публичное предложение содержит все ключевые условия будущего договора и обязывает продавца заключить такой договор с любым обратившимся к нему потребителем. Реклама, наоборот, имеет своей целью лишь привлечение внимания людей, не содержит конкретики и ни чем не связывает продавца.

Важный момент. Действует презумпция того, что объявление является рекламой, а не публичной офертой. То есть, если возникают трудности с квалификацией предложения (реклама или публичная оферта), предполагается, что это реклама. Поэтому в объявлении не обязательно делать сноску «Данное предложение не является публичной офертой».

Закон пресекает попытки недобросовестных продавцов включить в публичную оферту «кабальные» для потребителей условия под угрозой штрафов. Подробнее о защите прав потребителей читайте здесь.

Но злоупотребления потребителей не наказываются, хотя являются достаточно распространенными. Многим известно понятие «потребительский экстремизм». В качестве примера «потребительского экстремизма» приведем случай, действительно, имевший место в судебной практике (определение Московского городского суда от 22.04.2019 по делу № 33-17991/19).

Автодилер на своей страничке в социальной сети разместил объявление. В нем пользователям предлагалось обменять свой старый автомобиль на новую машину до конца месяца. Один из пользователей соцсети обратился к автодилеру с требованием предоставить новый автомобиль, указав, что объявление являлось публичной офертой. Суд отказал в удовлетворении требований гражданина. Основанием для отказа в иске стало то, что объявление не содержит существенного условия договора мены – индивидуализирующие признаки автомобиля (марка, модель, тип кузова, объем двигателя и т.п.). В данном случае объявление было признано рекламой.

Расскажем про случай нашего клиента.

В ситуации нашего доверителя (за юридической помощью обратился как раз фитнес-клуб) нам тоже пришлось выполнить правовую квалификацию объявлений – являются они рекламой или публичным предложением. Кстати, мы часто представляем интересы сторон с спорах с фитнес-клубами.

Вкратце, ситуация состоит в следующем. От имени фитнес-клуба была сделана рассылка о предоставлении больших скидок. Ссылаясь на то, что данная рассылка похожа на публичную оферту, клиенты обратились к администратору с просьбой предоставить им такую скидку на абонемент.

Внимательно изучив доводы обратившихся клиентов, мы пришли к выводу, что предложение фитнес-клуба представляет собой рекламу, а не публичное предложение. В ответе на претензию потребителя мы обратили внимание на следующие важные моменты:

  • потребитель должен доказать, что публичная оферта исходит именно от фитнес-клуба.
  • потребитель должен предоставить достоверные доказательства, подтверждающие существование публичной оферты. Например, электронные письма и иные электронные доказательства принимаются судом, если произведен их осмотр нотариусом и составлен соответствующий протокол.
  • предложение из рассылки не содержит существенного условия – конкретного описания предоставляемой услуги (что входит в данные услуги, где оказывается услуга, время, когда  данная услуга может быть оказана) , то есть не определен предмет договора.

Ниже публикуем наш ответ на претензию потребителя:

ПОДРОБНЕЕ
Выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры

Нередко граждане обращаются за помощью к юристам по вопросу того как выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры. Это связано прежде всего с особенностями муниципального жилья и нюансами приватизации. Выписать «неугодного» человека из неприватизированной квартиры можно, но не так-то просто. В статье мы поговорим о том, при каких условиях это можно сделать, какие особенности нужно обязательно учитывать, к кому обращаться – какова процедура в целом.

Заказать услугу можно по ссылке.

Для начала следует разобраться в том, что же представляет собой муниципальная квартира, каковы условия проживания в ней. Это необходимо для того, чтобы понять логику законодателя по решению некоторых вопросов.

Итак, муниципальная квартира – это сдаваемое внаем частным лицам жилое помещение, собственником которого являются местные власти. Основанием для проживания в такой квартире будет являться соглашение о социальном найме, а также прописка конкретных лиц.

Разумеется, власти устанавливают определенные правила использования жилых помещений, и это может вызвать некоторые трудности.

Так, если лицо, которое прописано в квартире, проживало в ней не менее 6 месяцев назад и соблюдало все правила, то выписать его будет невозможно. Что уж говорить о том, если с момента переезда не прошло и полугода – конечно, добросовестного жильца никто не выпишет.

Со временем жильцы муниципальной квартиры могут захотеть приватизировать ее. Каждый, кто зарегистрирован в доме, пойдет в счет, то есть приватизация без отсутствующего прописанного лица невозможна. После того, как квартира будет приватизирована, она становится собственностью всех, кто в ней прописан. Человек может не проживать в этой квартире, никак не заботиться о ее судьбе, вовсе не участвовать в приватизации, либо же отказаться от нее, но все равно по итогу станет ее собственником. Конечно, это вызывает множество трудностей, и у граждан зачастую возникает вопрос, как выписать отказавшегося от приватизации.

Так в каких же случаях возможно выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры? Разберемся подробнее.

Условия для выписки

 

Согласно статье 35 ЖК РФ выписать любого человека без его согласия можно только через суд путем подачи соответствующего иска. Это правило распространяется и на тех, кто отказался от приватизации.

Для начала выделим категории граждан, которые выписать не получится даже через суд:

  • Несовершеннолетних детей и детей-сирот;
  • Пенсионеров по старости;
  • Лиц, которые вследствие своей профессиональной деятельности (или проф. заболевания) стали инвалидами 1-й и 2-й группы;
  • Членов семьи умершего арендатора и некоторые другие категории.

В общем и целом, неважно, кого Вы хотите выписать: бывшего супруга или супругу, брата или сестру, незнакомого человека (интересный случай, но и такое бывает) – есть ряд условий, которые должны быть соблюдены. Это и оправдано. Если бы можно было так просто «выгнать» в юридическом смысле любое лицо, которое Вам не импонирует, это бы нарушало конституционные права и свободы человека.

Прежде всего, лицо должно своими действиями указывать на то, что оно отказывается от своего права проживания (даже если бы само лицо этого в действительности не хотело). То есть если лицо долгое время не проживает в квартире – это является одним из условий, позволяющих выписать «отказника». Чем дольше человек отсутствует, тем больше шансов добиться желательного решения суда. Наиболее вероятным благоприятный исход будет в случае, если лицо не проживает в квартире более года, а лучше всего более трех лет.

Важно учитывать, что гражданин должен выехать из дома именно на постоянной основе, а не по причине работы, учебы, лечения или какой-либо командировки.

Выезд должен быть осуществлен добровольно. Если причиной послужили конфликты в семье или с соседями, и это может быть доказано в суде, выписать такого человека не получится. Если же человек отбывает свой срок в тюрьме или служит в рядах вооруженных сил, то выписать его в принципе можно, но у такого лица будет право восстановить прописку.

Еще одним условием, чтобы выписать лицо из неприватизированной квартиры является неоплата последним коммунальных платежей, неучастие в ремонтных работах и содержании квартиры в течение трех лет (минимум). Конечно, в суде «отказник» может говорить о том, что выдавал денежные суммы на руки, однако это еще нужно доказать.

Также выписать отказавшегося от приватизации можно только тогда, когда за ним не было обнаружено попыток въехать в квартиру, а если такие попытки и были, то им НЕ препятствовали.

Еще одним из оснований для того, чтобы выписать лицо из неприватизированной квартиры, является нарушение последним правил проживания.

Каждое из этих условий должно быть документарно подтверждено, суд принимает доказательства в виде готовых пакетов документов. Поскольку подтвердить отсутствие лица в бумажном виде невозможно, то для доказательства истинности этого обстоятельства привлекаются соседи и жилищные организации с их показаниями. Также определенные службы производят осмотр квартиры на предмет нахождения там вещей «отказника», других предметов, которые каким-либо образом могут ставить под сомнение отсутствие лица в квартире на протяжении длительного времени.

Какие документы нужны, чтобы выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры?

 

  • Прежде всего, это исковое заявление, составляемое одним из собственников. Заявление должно быть в нескольких экземплярах (для истца, ответчика, третьего лица, судьи). Составлять иск необходимо при помощи компетентного специалиста. Шаблонные варианты, представленные в интернете, использовать просто нет смысла, поскольку иск должен содержать информацию, индивидуально определенную под каждый случай. Грамотный юрист сможет составить хороший иск с указанием всех условий и с учетом всех особенностей. Иск – очень важная составляющая, от которой зависит судьба дела, поэтому пренебрегать помощью профессионала здесь не стоит.
  • Выписка из домовой книги – оригинал с печатью. В этом документе указана информация о всех прописанных в квартире лицах.
  • Договор соц. найма, можно в виде копии.
  • Выписка из лицевого счета на квартиру.
  • В случае, если необходимо выписать бывшего супруга – копию свидетельства о расторжении брака.
  • Выписка из ЕГРН на квартиру и документ, устанавливающий право на квартиру (документ основания).
  • Если в деле участвует адвокат или юрист, необходимы копии его паспорта и доверенности.

Далее на истца возлагается обязанность оповестить ответчика, направив ему необходимые документы. Также копии документов направляются и третьему лицу (например, Управлению по вопросам миграции районного МВД).

Обращаться в суд следует по адресу квартиры, поскольку это место прописки ответчика.

Как выписать бывшую жену из квартиры?

Мы сочли важным рассмотреть отдельным пунктом особенности выписки бывшей супруги (супруга).

Закон включает не так много оснований для того, чтобы выписать бывшую жену. Во-первых, конечно, брак должен быть расторгнут, что подтверждается соответствующим свидетельством. Также судом принимаются доказательства нарушения супругом правил поведения. Еще одним весомым обстоятельством будет считаться представление супругом опасности для жизни детей и иных проживающих в квартире лиц.

За помощью к нашей компании обратился клиент с целью выписать бывшую жену. Гражданин является ответственным квартиросъемщиком, который захотел приватизировать квартиру. Однако по закону он это должен сделать не только на себя, но и на других лиц, которые в ней зарегистрированы. Получается, закон обязывает оформить право собственности и на бывшую супругу, которая не проживает в квартире, чего клиент не хочет. Единственным выходом из этой ситуации является подача иска в суд.

Мы составили заявление, учитывая все обстоятельства и особенности дела. С иском можете ознакомиться ниже:

В заключение

Выписать человека из квартиры, который отказывается от приватизации, не так уж и сложно, главное – обратиться за юридической помощью к опытному специалисту. Юристы нашей компании отлично подкованы в этой области и всегда готовы помочь вам добиться желаемого результата. С еще одной интересной и информативной статьей по теме предлагаем ознакомиться по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на видео в YouTube

В статье расскажем о том:

  • из-за чего может быть подана жалоба на видео в YouTube
  • как направить жалобу в YouTube
  • каким может быть результат жалобы
  • зачем юрист при разработке такой жалобы

Составить жалобу на видео в YouTube – 7 500 рублей
Срок подготовки – 2 рабочих дня

Из-за чего может быть подана жалоба? Недопустимый контент

Ютуб разработал специальные правила для своих пользователей. Они необходимы, чтобы защитить психику малолетних, оградить от оскорблений определенные группы населения или отдельных граждан, не допустить пропаганду запрещенных организаций.

На Ютубе доступно объяснено, что является недопустимым контентом. Наиболее распространенные формы недопустимого контента – оскорбление, угрозы, агрессивные материалы, спам и нарушения авторских прав.

Как направить жалобу на видео в Ютуб? Два способа досудебного урегулирования

Первый способ – первоначальная жалоба

Среди прочего, недопустимым контентом признаются различного рода оскорбления. Если проанализировать примеры, в которых видео были признаны оскорбительными, то можно понять, что на Ютубе понимается под оскорблением. Оскорбление – выражение личного мнения по поводу внешности человека, его происхождения или иных качеств, связанных с биологическими особенностями, в форме ненормативной лексики, насмешки, издевательства.

Кстати, тут мы писали как удалить чужое видео с Ютуба.

Такие оскорбления наиболее очевидные. Наверняка, никто не будет спорить с тем, что унижение человека с указанием на его национальность, недопустимо.

В этих случаях можно разрешить спор без обращения в суд и даже к юристам. На примере видео из нашего блога, посмотрите, как отправить первоначальную жалобу на видео в YouTube.

После этого заполняется стандартная форма.

Отдельно стоит рассказать о жалобах на видео, которые нарушают авторские права.

Суть авторских прав заключается в том, что только человек, который своим творческим трудом придумал что-либо, может публиковать свое произведение. Другое лицо вправе делать это, только если оно приобрело исключительное право или получило лицензию от автора.

Пользователи Ютуба, которые используют чужие материалы, просто пытаются обогатиться или прославиться за чужой счет. YouTube борется с такими недобросовестными действиями.

Настоящий автор в своей жалобе должен подтвердить свое авторство. В России не предусмотрена регистрация прав на произведения, выдача документов, аналогичных патентам для изобретений. Поэтому рекомендуем обратиться к таким способам доказывания:

– добавление в веб-форму видео, размещенного ранее даты, в которую опубликовано в видео нарушителя. Такой вариант подойдет, когда некорректно заимствованы фрагменты вашего видео.

– добавление аудиозаписи, если речь идет о нарушении прав на музыкальное произведение. Также следует дать ссылку на сайт, где размещена ваша аудиозапись.

– указание на изданную книгу, фрагмент из которой был скопирован. Обязательно укажите выходные данные (издательство, год).

– также в настоящее время существует возможность депонирования произведений.

– зарегистрированные в Роспатенте товарные знаки (Ютуб считает нарушение прав на индивидуализацию фирм и товаров нарушением авторских прав).

Как показывает наш опыт, Ютуб довольно строго подходит к соблюдению прав авторов. Поэтому жалоба на нарушения в этой сфере – эффективный способ удалить видео с YouTube.

Встречаются такие Ютуб-каналы, на которых постоянно размещаются оскорбляющие видео или иной недопустимый контент. Для этого пользователю дана возможность обращаться не только с жалобой на видео, но и подавать жалобу на канал в YouTube.

Второй способ – досудебная претензия

Есть иные оскорбления, например, затрагивающие профессиональные качества человека, предпринимательскую деятельность компании. Такие оскорбления не относятся к внешности или происхождению человека, но они также могут умалить его четь и достоинство. Для фирм подобные высказывания чреваты потерей деловой репутации.

В качестве примера можно привести такой случай. Гражданин, не довольный коррупционными процессами в государственных структурах, решил изменить ситуацию путем размещения на Ютубе видеоролика, где он называл конкретных государственных служащих «оборотнями в погонах». Напрямую такое высказывание не касается внешности или принадлежности к определенным меньшинствам, но данная фраза, безусловно, вызывает у человека обиду, а в обществе презрение.

Подобные высказывания запрещены российскими законами, но в правилах Ютуба прямо такой пример не указан в качестве оскорбления. YouTube придерживается позиции, что данные высказывания могут быть признаны клеветой. При этом, YouTube оговаривает, что полномочий по определению (не)достоверности сведений у него нет.

Поэтому первоначальная жалоба может оказаться неэффективной. Администратор вправе указать на необходимость предоставления судебного решения, где зафиксировано, что видео содержит не соответствующую действительности информацию и порочит честь гражданина.

В этом случае мы предлагаем своим доверителям направить в официальное представительство YouTube в Москве развернутую досудебную претензию. О том, как ее составить мы уже писали. Обратите внимание на следующие моменты.

Говоря юридическим языком, клевета – это распространение сведений об обстоятельствах, которых в действительности не существует, с целью опорочить гражданина или компанию.

Поэтому в жалобе на видео в Ютуб фокусируемся на трех фактах – факте распространения, факте ложности информации, факте причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации.

Распространение означает, что некто делает видео доступным для просмотра. Количество лиц, для которых видео делается доступным, не имеет значения – это может быть только один пользователь. Размещение видео на Ютубе – это распространение. Распространителем признается не Ютуб, а автор видео.

Ложность информации можно установить двумя способами. Во-первых, можно представить доказательства, опровергающие утверждения автора видео. Например, в примере с оскорблением государственных служащих была возбуждена проверка по факту совершения этими лицами коррупционных действий. В ходе проверки таких нарушений не выявлено. Поэтому материалы проверки могут использоваться в качестве доказательств клеветы. Во-вторых, возможно указать, что утверждения являются голословными и никаким фактами не подкреплены.

Причинение вреда чести и достоинству должно определяться в каждом конкретном случае отдельно. Этот вред нематериальный, поэтому оценить его непросто. В анализируемом примере сведения признаны  порочными, так как они упрекают человека в совершении противоправного действия (преступление и нечестный поступок).

Жалоба на видео  в YouTube рассматривается только тогда, когда она подается человеком, в отношении которого записано порочащее видео, или его представителем. Поэтому в претензии нужно указать, как можно идентифицировать заявителя в этом видео. Если это ваши персональные данные или изображение, то приложите копию паспорта. Если голос – необходимо передать запись вашего голоса. Если дело касается фирмы – предоставьте свидетельство ОГРН и выписку из ЕГРЮЛ.

Обязательное требование к жалобе: она должна быть конкретной. Необходимо процитировать конкретное высказывание с указание отрезка видео, на котором оно встречается. Фразы «все видео направлено на унижение моего достоинства» и подобные не принимаются во внимание.

Досудебная претензия направляется по Почте России по адресу официального представительства YouTube в г. Москве.

Срок ожидания ответа на претензию – 30 дней со дня отправки. Если после направления претензии с вами не связались, то можно подавать в суд на YouTube.

Наши специалисты имеют хороший опыт защиты граждан по таким делам в судах (об этом вы можете прочитать здесь), но решение вопроса в досудебном порядке гораздо выгоднее для наших доверителей за счет своей быстроты и дешевизны.

Что ожидать после рассмотрения жалобы? Удаление видео с Ютуба

Результат может прийти сразу после того, как вы направили первоначальную жалобу с целью удалить чужое видео с Ютуба. Если видеоролик нарушает правила YouTube администратор удалит его. На вашу электронную почту придет соответствующее письмо.

Автор видео тоже будет оповещен. Если это его первое нарушение, то ему придет простое уведомление. При последующих нарушениях блогеру приходят предупреждения. После третьего предупреждения его ждет блокировка канала.

Не забывайте о возможности обратиться с жалобой на канал в YouTube.

Но как мы показали, чаще всего, без досудебной претензии не обойтись. В большинстве случаев блогеры не допускают очевидных нарушений правил Ютуба. Поэтому досудебная претензия становится особенно эффективным инструментом, когда речь идет о распространении порочащих данных о людях и бизнесе.

Чтобы удалить чужое видео с Ютуба, администратор должен быть уверен в том, что контент подпадает под категорию клеветы. Наша задача – убедить его в этом. Поэтому, чтобы не доводить спор до суда, в претензии необходимо аргументированно изложить свою позицию со ссылками на нормы права.

ПОДРОБНЕЕ
Выписать из неприватизированной квартиры

К нам каждый день обращаются клиенты для разрешения жилищного вопроса – как выписать из неприватизированной квартиры лицо, которое фактически там не проживает.

По закону приватизация квартиры осуществляется в отношении всех лиц, зарегистрированных в ней. Если наниматель намерен приватизировать свою квартиру, а в ней прописаны люди, фактически не проживающие, например, бывший супруг, то для единоличной приватизации нужно выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры.

Подходящим вариантом выписать непроживающего в квартире, отказавшегося от приватизации, либо гражданина, уже участвовавшего в приватизации, является подача иска в суд в порядке искового производства, где ответчиком будет лицо, которые должны быть выселено и снято с регистрационного учёта. Это единственная возможность выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры, прямо установленная законом. В статье мы расскажем о том, что делать, чтобы выписать отказавшегося от приватизации для последующей приватизации. За решением данного юридического вопроса лучше всего обратиться к профессиональному юристу, который поможет Вам собрать все необходимые документы, составить иск о снятии с регистрационного учета, сделать все “под ключ”. Вы можете обратиться к нам за помощью на сайте по ссылке.

С чего нужно начать, чтобы выписать не проживающего человека из муниципальной квартиры? Если человек фактически не проживает в квартире, имеет другое место жительства, это означает, что он теряет право пользования квартирой, а значит может быть снят с регистрационного учёта. Например, бывший супруг теряет право пользования квартирой после развода и обязан переехать. Однако это не единственное основание для снятия с регистрационного учёта.

Чтобы выписать из неприватизированной квартиры бывшего жильца, нужно собрать все документы, с которыми Вы пойдёте в суд, подтверждающие, что гражданин там действительно не живёт. Сбор документов – самый важный момент в данном вопросе.

Для начала нужно подтвердить Ваше законное право на квартиру. В случае с муниципальной квартирой это может быть договор социального найма, ордер на квартиру и выписка из домовой книги. Выпиской из домовой книги Вы также указываете, гражданина, которого нужно снять с регистрационного учёта. Стоит также приложить его копию паспорта и копию финансово-лицевого счета (документ на квартиру, содержащий в себе информацию о жилом помещении и его жильцах).

Далее нужно документально подтвердить отсутствие оснований для дальнейшего пользования квартирой. Если нужно выписать бывшую жену, то стоит приложить свидетельство о расторжении брака. Как подтвердить фактическое «непроживание»? Нужно доказать, что гражданин выехал именно на постоянной основе (ч. 3 ст. 83 ЖК РФ)! Временный выезд, например, по работе или учёбе не является основанием для снятия с регистрационного учёта. Для успешного доказывания выезда на постоянной основе можно приложить к иску платежные документы за ЖКХ, из которых следует, что ответчик не платил за коммунальные услуги в течение длительного времени. Надлежащими доказательствами также могут являться:

  1. Сведения из поликлиники могут показать, прикреплен ли гражданин к близлежащему медицинской учреждению, обращался ли туда в последнее время;
  2. Справка из управляющей компании о том, что гражданин не обращался туда по каким-либо вопросам;
  3. Выписка из Росреестра о том, что у гражданина есть другая квартира в собственности.

Список не закрытый, в каждом отдельном случае можно доказывать по-разному. Также, если у Вас есть свидетели, которые могут подтвердить Ваши доводы, то это нужно тоже указать в иске и пригласить их в судебное заседание.

В таких делах будет очень полезен адвокат. Объясняем зачем он нужен. Многие справки и акты, которые нужны для доказывания, гораздо более вероятно получить, сделав адвокатский запрос. Вы можете попробовать сделать запросы от своего имени, но велика вероятность, что Вам откажут, так как организации не обязаны их предоставлять. Адвокат может сделать адвокатский запрос, на который организации обязаны ответить, иначе им грозит штраф. У наших юристов есть статус адвоката, поэтому с этим мы Вам обязательно поможем.

Конечно, адвокат – это ещё и более квалифицированный специалист, которые имеет большой практический опыт. Мы не рекомендуем Вам составлять иск и идти в суд самостоятельно. Руководство общими рекомендациями из Интернета Вам вряд ли поможет, так как в каждом деле будут свои нюансы, в которых сориентируется только опытный специалист. Также, выписать из неприватизированной квартиры – это процедура с большим количеством формальностей, которые очень важны для успешного окончания дела.

Для примера приведём ситуацию нашего недавнего Клиента, которому необходимо было выписать бывшую жену, которая в квартире не проживает, на приватизацию не претендует. Нашему Клиенту принадлежала Комната по праву социального найма. Выписка из домовой книги показывает, что бывшая жена зарегистрирована в ней с 2004 года, дети супругов – с 2003 и 2012 соответственно. В 2011 году супруги приобрели однокомнатную квартиру. Впоследствии приобретённая квартира была продана, в настоящий момент жена и дети проживают в другой квартире, которая находится в собственности жены. Наш клиент (Истец) проживает в Комнате, которую намерен приватизировать. Для этого ему нужно выписать бывшую жену, признать её утратившей право пользования Комнатой.

Мы помогли нашему Клиенту составит исковое заявление. В документы мы кратко рассказали все фактические обстоятельства дела. Ответчик уже более 10 лет не проживает в Комнате с момента расторжения брака, однако прописка ей нужна для получения социальных выплат. Для того, чтобы подтвердить, что Ответчик действительно не проживала в Комнате, мы собрали большое количество документов:

  1. Ордер на комнату;
  2. Выписка из домовой книги;
  3. Свидетельские показания соседки по квартире;
  4. Запросы участковому, в УК, поликлинику, Почту России и квитанции об их отправке, ответы на запросы;
  5. Формальные документы, которые нужны для подачи иска: квитанция об оплате госпошлины, доверенность, квитанции и описи вложения об отправке иск участвующим в процессе лицам.

Позицию нашего Клиента мы обосновали с правовой точки зрения. Истец имеет право в судебном порядке требовать признания Ответчика утратившей право на жилое помещение.

Основаниями для удовлетворения иска являются причина, по который Ответчик не живёт в квартире – развод и проживание в своей собственной квартире, неисполнение обязанностей по договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, отсутствие препятствий в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в Комнате.

У нас получился готовый документ, который мы отправил в суд с требованием признать Ответчика утратившей право пользования Комнатой. Можете ознакомиться с нашим исковым заявлением.

Для того, чтобы выписать отказавшегося от приватизации нужно ответственно подойти к сбору документов и обращению в суд. Если Вам нужна юридическая помощь по данному вопросу, можете обратиться за услугой к нашим адвокатам на сайте по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Ответ на предписание ГИБДД

Исполняя муниципальные контракты на ремонт дорог, подрядчики сталкиваются с тем, что ГИБДД составляет предписания о ликвидации недостатков дорожного полотна. В статье расскажем о том, как подготовить ответ на предписание ГИБДД (и правомерно ли вообще предписание ГИБДД).

Мы готовы составить ответ на такое предписание, указать где сотрудник ГИБДД не прав, где-то сгладить углы, где-то написать, что предписание исполнено или будет в кратчайшие сроки исполнено. Тут самое главное – это не нарваться на штраф, а тут он большой, от 100 000 до 200 000 рублей. Грамотно и вовремя составленный ответ обезопасит вас от штрафа.

Разберемся с главным вопросом: кто лицо, ответственное за содержание дорог: заказчик или подрядчик?

От ответа на этот вопрос зависит, кому должно быть адресовано предписание ГИБДД по содержанию дорог.

Согласно законодательству, муниципальные власти отвечают за состояние местных дорог от этапа проектирования и строительства до ремонта и дальнейшего содержания. Содержание дороги предполагает обеспечение безопасности для участников дорожного движения.

Обычно, муниципалитет самостоятельно не осуществляет содержание дорог, а передает эти функции подрядчикам по муниципальным контрактам. В таких муниципальных контрактах указывается, что подразумевается под содержанием дороги. Это прописывается в техническом задании. Другое дело – муниципальные контракты на ремонт автомобильной дороги. Ремонт и содержание – это разные функции в сфере дорожной деятельности.

Безусловно, подрядчик по контракту на ремонт обязан совершить конкретные действия для предотвращения аварийных ситуаций на дороге: поставить информационные щиты, предупреждающие водителей о том, что на участке ведутся ремонтные работы, обеспечить видимость техники, иных препятствий с помощью дорожных знаков.

В таких муниципальных контрактах часто содержится положение, что ущерб, причиненный участникам дорожного движения, возмещается подрядчиком, если он не выполнил указанные выше обязанности.

Но на подрядчика по муниципальному контракту на ремонт дороги не переходит обязанность по содержанию этой дороги, то есть подрядчик по такому муниципальному контракту не несет ответственность за соответствие дороги регламентам, ГОСТам и т.п.

Вывод: предписание ГИБДД по содержанию дорог не может быть выдано подрядчику по муниципальному контракту на ремонт автодороги. В этом случае ответственным за безопасность дорожного движения остается муниципалитет. Если же предметом муниципального контракта является содержание дорог, то сотрудник ГИБДД вправе выдать предписание такому подрядчику, а в случае неисполнения предписания в срок – составить административный протокол.

Срок предписания ГИБДД: какие действия нужно предпринять за отведенное время

Предписание ГИБДД по содержанию дорог – это требование об устранении недостатков дорожного полотна с определенным сроком исполнения. Недостаток – это несоответствие дороги регламентам. В предписании в обязательном порядке указывается, какой именно пункт ГОСТа нарушен.

В нашем случае сотрудник ГИБДД обнаружил просадки и выбоины. Срок для их устранения – 20 дней. Причем, эти 20 дней истекали до окончания срока выполнения ремонтных работ по муниципальному контракту:

Если в указанный срок предписание не будет выполнено, то на руководителя будет наложен штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей, а на организацию – от 100 000 до 200 000 рублей.

Допускается наложение штрафа одновременно, как на руководителя, так и на организацию.

Несмотря на то, что данное правонарушение является дорожным, при уплате штрафа в первые 20 дней не будет предоставлена льгота в виде уплаты только 50 %. Но есть другие способы смягчить последствия – снижение размера штрафа, рассрочка, отсрочка.

Однако, если предписание незаконно, как в нашем случае, необходимо действовать по другому алгоритму.

Ответ на предписание и обжалование предписания

Если Вы не согласны с предписанием, то в срок, отведенный для устранения недостатков, необходимо направить ответ на предписание в ГИБДД.

В ответе следует подробно и аргументированно обосновать, почему предписание незаконно. Такой ответ может послужить для сотрудника ГИБДД, вынесшего предписание, мотивом не привлекать подрядчика к административной ответственности за неисполнение предписания.

Например, нами был подготовлен такой ответ на предписание ГИБДД:

Если все-таки ответ на предписание оставлен без внимания, то подрядчик может подать жалобу.

Обжалование предписания ГИБДД допустимо как в вышестоящий орган МВД, так и в суд. Жалоба в суд подается в течение трех месяцев с момента, когда подрядчик узнал о предписании.

На основе нашего опыта, мы можем дать следующие рекомендации для подготовки ответа в ГИБДД:

  1. Внимательно читайте муниципальный контракт: если подрядчик обязан выполнять только ремонтные работы и не должен осуществлять содержание дороги, то предписание ГИБДД не может быть адресовано подрядчику.
  2. Если подрядчик все же получил незаконное предписание, необходимо обратить внимание на срок предписания ГИБДД. В этот срок следует направить ответ на предписание.
  3. Ответ начинается с того, что предписание незаконно, поскольку адресовано ненадлежащему субъекту.
  4. В ответе сообщается о сроках завершения ремонтных работ в рамках муниципального контракта, а также делается акцент на том, что эти сроки не могут быть сдвинуты в административном порядке без согласия Заказчика.
  5. В завершении указывается, что подрядчик примет меры для обжалования предписания ГИБДД в суде.
  6. После подготовки и направления ответа, следует внимательно отслеживать, какие действия предприняты сотрудниками ГИБДД. После срока, указанного в предписании, несмотря на подготовленный ответ, в полиции могут составить административный протокол за невыполнение предписания и обратиться в суд с целью наложения штрафа.
  7. При обращении ГИБДД в суд важное значение будет иметь то, что подрядчик своевременно направил ответ на предписание. Даже если подрядчик не получит уведомление о рассмотрении дела о наложении на него штрафа и не примет участие в судебном заседании, правовая позиция подрядчика будет находится в административном деле и получит оценку суда.
  8. Сам подрядчик также вправе обратиться в суд и оспаривать незаконное предписание.
ПОДРОБНЕЕ
Взыскать по госконтракту

Нередко перед нашими юристами стоит задача взыскать по госконтракту денежные средства. Поэтому в данной статье мы решили поделиться нашей свежей практикой, где ответчиком по делу предстал государственный орган. Тема довольно сложная, но мы постараемся объяснить самым доступным образом.

Все мы понимаем, что спор в суде это задача не самая простая, а если в суде оппонентом выступает государственный орган, то это задача крайне сложная. Но выполнимая, например, мы недавно рассказывали про то, как в споре с госорганом нам удалось взыскать 46 млн., и даже апелляция не была подана.  Поэтому все реально.

Заказать услугу можно по ссылке.

Что конкретно будет освещаться в статье?

  1. Фабула спора по госконтракту;
  2. Фактические обстоятельства дела;
  3. Позиция, которую формировал наш юрист;
  4. Полезные выводы.

Наши юристы помогут взыскать по госконтракту денежные средства, если госорган не платит по госконтракту. Изучим ситуацию и документы, на их основе подготовим позицию для суда, разработаем исковое заявление в суд с последующим участием в судебных заседаниях. Услугу оказываем в любом регионе России. Более подробно с содержанием услуги, ценой и сроками ее оказания можете ознакомиться по ссылке.

Государство в лице своих органов, в равной степени, как и юридические лица и граждане, может заключать самые разнообразные сделки. Зачастую, на практике, это различные договоры поставки для государственных и муниципальных нужд и всем нам известные договоры подряда. Закон их именует контрактами, так как есть немало особенностей. Если орган, например, какое-нибудь госучреждение или унитарное предприятие, ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по договору, он будет нести такую же ответственность, как и любой другой субъект, а может быть даже и более повышенную.

Данный спор по госконтракту  заинтересует Вас минимум потому, что частью данного спора стали дороги! Те самые разбитые российские дороги.

Между Истцом (подрядчиком) и Ответчиком (заказчиком), муниципальным унитарным предприятием (далее по тексту – МУП), был заключен контракт на совершение работ по ремонту автомобильной дороги.

В приложениях к договору были зафиксированы определенные сметные показатели, за рамки которых стороны не могли выходить, и техническое задание для подрядчика, в котором детально были отражены цели (отремонтировать дорогу определенными методами и с применением определенных средств).

Фактические обстоятельства дела:

На промежуточном этапе работ произошли следующие события:

  1. Приостановка работ

На определенном этапе работ Истец (подрядчик) вынужден был приостановить работы в связи с тем, что им был использован весь гравийный материал. Со стороны МУПа для прокладки и реставрации дорог было предоставлено 5000 кубических метров гравийного материала, и данные показатели были зафиксированы в проектно-сметной документации. А получилось так, что весь материал закончился, когда даже и 50 % работ не было завершено. И, более того, подрядчик дополнительно использовал 1000 кубических метров материала, приобретенного за свой счет. Таким образом, 6000 кубических метров гравийного материала было исчерпано только лишь на промежуточном этапе работ. И это было вызвано не щедростью подрядчика, а необходимостью выполнения технических норм в целях безопасности, иначе бы было совершено грубое нарушение.

  1. Уведомление Подрядчика

Подрядчик направил уведомление МУПу (Заказчику) с целью получения дальнейших указаний для продолжения работ. В ответ на поступившую информацию Заказчик направил письмо уже в Администрацию Чукотской области для уточнения объемов материалов, а Подрядчику направил промежуточный акт проверки, где отобразил некоторые нарушения, допущенные Подрядчиком.

На что обратил внимание наш юрист при изучении данного вопроса?

– Промежуточный акт проверки, где были отображены недостатки проделанных работ, был составлен в отсутствие представителя Истца, что является грубым нарушением гражданского законодательства, так как фиксация недостатков проделанных работ должна быть осуществлена исключительно в присутствии обеих сторон, и результаты данной процедуры должны быть отражены в специальном акте, подписанном обеими сторонами. Ведь в сущности при одностороннем осмотре результатов работ в акт может быть занесена любая информация. Такой акт не будет иметь юридической силы.

– Расчеты, которые производились Заказчиком при проверке результатов работ, были произведены непонятно кем, таким образом корректность отраженных данных тоже оставалась неисследованной.

3. Поведение Заказчика-МУПа

Между тем, Заказчик, игнорируя просьбы Исполнителя о предоставлении дополнительных строительных материалов, настаивал на исправлении недостатков работ, с которыми Подрядчик, разумеется, не согласился. Очевидно, что при наступлении сроков оплаты, возникнут обстоятельства, при которых Заказчик не будет платить по госконтракту, и нужно будет обращаться в суд.

Так и произошло впоследствии. Заказчик отказался оплатить тот объем работ, который был произведен Подрядчиком. Значит нужно взыскать по госконтракту.

Наш юрист обратился в Арбитражный суд Чукотской области, где посредством направления искового заявления последовательно изложил существенные моменты спора.

Подведем итоги:

Договорные правоотношения с госорганом, неважно какого уровня, полны подводных камней, так что юридический контроль на каждой стадии заключения договора – обязательная мера. Если дошло до суда и нужно взыскать по госконтракту, юрист глубоко и всесторонне изучит фактические обстоятельства дела, сформирует доказательственную базу и выступит в суде с той позицией, которая выгодна его Клиенту.

Учитывать нужно следующее:

Сложное законодательство: обращаться нужно и к гражданскому кодексу, и Федеральному закону “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и к СНИПАМ (для соблюдения техники безопасности, контроля качества);

 Сложный документооборот: строго фиксируется цена (смета), разрабатывается техническое задание, от условий которого нельзя отходить. При этом, зачастую предмет Контракта связан с общественными целями, соответственно, нужно соблюдать меры безопасности, проходить все этапы проверки качества и правильно, поэтапно вводить в эксплуатацию или в гражданский оборот тот или иной объект.

ПОДРОБНЕЕ
Досрочное расторжение договора лизинга

В статье расскажем о ситуации, в которой оказался наш доверитель из-за досрочного расторжения договора лизинга.

Что такое лизинг?

Чтобы понять, что такое лизинг, разберем ситуацию: одно лицо (А) располагает свободными денежными средствами, другое лицо (Б) желает приобрести вещь (например, определенный автомобиль), но не имеет достаточной суммы.

В этой ситуации возможны два варианта развития событий.

Первый вариант –  кредит. А выдает Б заем для покупки автомобиля, а Б выплачивает А проценты и отдает этот автомобиль в залог А.

Второй вариант – лизинг.  Б обращается к А, чтобы А приобрел этот определенный автомобиль (допустимо, чтобы А сам выбрал продавца). А приобретает этот автомобиль и отдает его в аренду Б с правом или без права выкупа.

По аналогии с кредитом: это то же самое, что А предоставляет финансирование Б. Поскольку А -собственник автомобиля, то, по сути, это тот же самый залог. Б выплачивает А арендную плату. Арендная плата – это те же самые проценты за пользование финансированием + цена автомобиля (или амортизация, если после окончания договора лизинга вещь возвращается А).

Во втором варианте сторона А именуется – лизингодатель, Б – лизингополучатель.

Вывод: лизинг по своей экономической природе – кредит с залогом.

Основания для досрочного расторжения лизинга

Договор лизинга может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке как по инициативе лизингодателя, так и по желанию лизингополучателя. Предприниматели в договоре лизинга вправе согласовать любые основания для досрочного расторжения договора в одностороннем порядке. Об основаниях расторжения договора лизинга мы уже писали.

Например, в договоре нашего доверителя было предусмотрено такое основание для досрочного расторжения договора лизинга:

!!! Обратите внимание, что в договоре нашего доверителя порядок расчетов при досрочном расторжении договора согласован явно в пользу лизингодателя. Не стоит соглашаться на такой порядок расчетов, тем более, что в судебной практике выработан справедливый расчет сальдо (подробнее расскажем об этом далее). Наши специалисты помогут разработать качественный договор лизинга.

В связи с пандемией у нашего доверителя возникли трудности с финансовым положением, и он допустил просрочку оплаты нескольких лизинговых платежей. Лизингодатель отказался предоставить отсрочку и в одностороннем порядке расторг договор лизинга.

В результате расторжения договора лизингодатель изъял у лизингополучателя автомобиль, а также потребовал уплатить выкупную стоимость этого автомобиля без возврата лизинговых платежей. Данные действия лизингодателя нельзя признать законными.

Во-первых, при передаче транспортного средства от одного субъекта к другому обязательно должен оформляться акт приема-передачи, подписанный как лизингодателем, так и лизингополучателем. На процедуру приемки возможно также пригласить понятых, свидетелей, сотрудников ГИБДД.

При одностороннем изъятии невозможно установить состояние автомобиля, точное время его изъятия. Кроме того, в автомобиле могут находиться личные вещи лизингополучателя, документы, составляющие коммерческую тайну. В этом случае лизингополучатель может обратиться в правоохранительные органы по факту утраты своих вещей.

Во-вторых, Лизингополучатель получил и ТС, и часть лизинговых платежей.

При досрочном расторжении договора лизинга возникает ситуация, когда лизингодатель получил и саму вещь, и проценты за пользование финансированием, и часть цены этой вещи, то есть оказался в более выгодном положении, чем если бы досрочного расторжения не было (в этом случае лизингодатель получил бы только цену вещи и проценты).

Потребовать возврата лизинговых платежей в чистом виде не удастся. Стороны договора лизинга приводятся в справедливое положение путем расчета сальдо. Даже формула расчета зафиксирована в законодательстве..

Существует не самая простая формула расчета сальдо при досрочном расторжении договора лизинга:

(П + S) – (Ф + % + У) = Сальдо, где

П – платежи, которые внес лизингополучатель до расторжения договора лизинга лизингополучателем;

S – стоимость вещи на момент возврата после досрочного расторжения договора лизинга (необходимо проводить экспертизу в экспертной организации, согласованной обеими сторонами; советуем согласовать экспертную организацию в договоре лизинга, потому что в стадии конфликта договориться о чем либо гораздо труднее);

Ф – предоставленное финансирование, то есть цена, по которой лизингодатель купил вещь. Если лизингополучатель вносил аванс, то его нужно вычесть из Ф ;

% – проценты за пользование финансированием, то есть разница между всеми платежами, которые должны быть внесены за весь срок лизинга, если бы не было досрочного расторжения, и закупочной ценой;

У – все убытки, которые возникли у лизингодателя в связи с досрочным расторжением договора лизинга лизингополучателем, включая пени, штрафы, фактические расходы.

Далее смотрим, какое получилось сальдо.

Если сальдо положительное, это означает, что то, что возвратил лизингополучатель больше того, что предоставил лизингодатель. Следовательно, лизингодатель обязан выплатить сальдо лизингополучателю, при условии, что лизингополучатель возвратил вещь.

И наоборот, если сальдо отрицательное, неосновательно обогатившейся стороной является лизингополучатель, поэтому сальдо выплачивает он.

Подведем итог.

Досрочное расторжение договора лизинга лизингодателем встречается намного чаще, чем расторжение договора лизинга лизингополучателем.

Поэтому лизингополучателю необходимо уметь грамотно защищать свои права.

В первую очередь, не позволяйте лизингодателю осуществлять несанкционированный доступ к вещи и, тем более, ее неправомерное изъятие без вашего присутствия.

Второе. Скорее всего, при досрочном расторжении договора лизинга в убытке окажется именно лизингополучатель. Поскольку возврат лизинговых платежей не производится, лизингополучатель может рассчитать сальдо и потребовать его уплаты со стороны лизингодателя во внесудебном порядке в разумный срок. При отказе добровольно выплатить деньги необходимо обращаться в суд.

ПОДРОБНЕЕ
Как удалить свои данные из интернета?

По мере увеличения количества пользователей в сети Интернет, все ещё актуальным остается вопрос – как удалить свои данные из интернета? Иными словами, право на забвение начинает набирать свои обороты. Напомним, чтобы удалить свои данные из сети необходимо, чтобы информация была: недостоверной, неактуальной или незаконной. В таких случаях, гражданин имеет право обратиться с заявлением с просьбой удалить подобную информацию.

Куда обращаться и как удалить данные из поисковика?

Для начала необходимо направить запрос в поисковые системы с просьбой удалить информацию, всплывающую в поисковиках и которая не соответствует действительности. К заявлению прикладываются сопутствующие документы: например, информация о ссылках на сайты, где содержится недостоверная информация.

Если требование об удалении информации будет направлено без дополнительных документов, подтверждающих недостоверность сведений в поисковых системах, то вероятнее всего, что в ответ будет получен отказ. Поэтому, после составления требования, необходимо собрать еще дополнительный пакет документов. Но даже в этом случае, это не будет гарантией удовлетворения ваших требований и удаление информации.


К нашим юристам уже не раз обращались с вопросом: как удалить данные из поисковика, так как наша практика подачи таких жалоб достаточно обширная.

При этом, в случае получения отказа от поисковых систем, мы можем обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Защита прав в судебном порядке также сопровождается юристами после неудовлетворительного решения в досудебном порядке разрешения спора с поисковиками. Помимо информации, которая выдается в поисковых системах, на многих сайтах и интернет платформах содержатся сведения о человеке, а точнее о его личных данных. Как удалить свои данные из интернета в таком случае?

Определимся какие данные будут являться персональными. Помимо имени, фамилии и отчества человека, к таким данным будут относиться: адрес проживания, место рождения, сведения о месте работы, данные паспорта и другие. Важно отметить, что сейчас часто встречается запрос от сайтов на обработку персональных данных и человек предоставляет свое согласие или не согласие.
Однако, многие сайты обходят согласие на обработку персональных данных, и все равно публикуют вашу личную информацию без разрешения.

Отвечая на вопрос, как удалить свои данные из интернета, обозначим два пути решения проблемы:

1.В первую очередь, пишем заявление на имя администратора сайта с просьбой удалить персональные данные. К заявлению также прикладываем подтверждение того, что эти данные являются вашими.
Владелец сайта будет обязан удалить личные данные, если к нему поступило заявление от субъекта персональных данных. Законом устанавливается также срок – 3 дня, для реагирования администратора сайта на вашу проблему и её разрешение.
Конечно, ваша просьба может быть и проигнорирована администратором и сайт не удаляет персональные данные, что зачастую и случается. Поэтому есть второй вариант удаления личных данных из интернета.

2. Второй способ разрешения проблемы, если сайт не удаляет персональные данные – обращение в Роскомнадзор.
РКН является органом по надзору в сфере связи и информационных технологий. Основное отличие обращения в РКН от подачи жалобы на интернет-сайт заключается в том, что РКН обладает специальными полномочиями в данной сфере и имеет право обязать владельцев сайта удалить персональную информацию о лице.
При этом, если сайт не исполнит данную просьбу, то РКН может наложить санкции в отношении интернет-сайта, тогда с владельцев сайта будет взыскан штраф или сайт может быть заблокирован.
Чтобы подать жалобу в Роскомнадзор, необходимо доказать, что информация на сайте является вашей персональной и представить сайты, где размещены личные данные заявителя. В качестве доказательства можно приложить, например, копию паспорта и  скриншоты сайтов.

Рассмотрим конкретный пример из нашей практики.


В связи с обращением клиента, нашими юристами была составлена и направлена жалоба в Роскомнадзор, так как урегулировать спор с интернет-сайтом напрямую не удалось и данные из интернета не были удалены.

В ответ на наше заявление РКН был направлен ответ по результатам рассмотрения обращения. В итоге РКН признал нарушение в отношении некоторых сайтов, где размещались персональные данные. И в соответствии с нормами ФЗ «О персональных данных», представителями Роскомнадзора будут приняты меры и подано исковое заявление в защиту прав субъекта персональных данных (в данном случае нашего клиента). Действительно, РКН как уполномоченный орган, имеет право обращаться в суд за защитой нарушенных прав и представлять интересы субъектов персональных данных.

Следуя вышеуказанным действиям, можно также удалить негативный отзыв о себе в интернете: подать заявление в адрес владельца сайта с требованием удалить отзыв, в случае неудовлетворения ваших требований, обратиться в суд с исковым заявлением.
Таким образом, чтобы удалить персональные данные из интернета или из поисковиков, необходимо следовать определенному алгоритму действий. Соблюдая досудебный порядок разрешения спора, есть возможность удалить данные о себе в интернете, не обращаясь в суд.
Но, отвечая на вопрос, как удалить данные из поисковика, не стоит исключать судебной порядок урегулирования спора. Как показывает практика, поисковики неохотно удовлетворяют жалобу при первом обращении.

Чтобы ваша жалоба была рассмотрена поисковиками и владельцами интернет сайтов, стоит уделить внимание составлению подобного заявления. Наши юристы окажут содействие не только в составление жалобы, но и помогут в дальнейшем разрешении спора: подача заявления в РКН, составление иска в суд, консультирование, помощь в собирании  дополнительных документов в качестве подтверждения.
Сформированная практика наших юристов по данным вопросам станет большим плюсом при рассмотрении и разрешении конкретной ситуации.

ПОДРОБНЕЕ
Рассрочка оплаты штрафа

Рассрочка оплаты штрафа за административное правонарушение помогает выплатить штраф не единовременно большой суммой, а несколькими небольшими платежами в течение определенного периода. Пример заявления об отсрочке оплаты штрафа представлен в конце статьи.

Например, нашего доверителя оштрафовали на 400 000 рублей за нарушение миграционного законодательства (подробнее о представлении интересов в этой области читайте здесь).

Срок на исполнение такого постановления – 60 дней. Но стоит учесть, что это общее правило. В законе для отдельных составов предусмотрены другие сроки. Для того, чтобы разобраться с ними предлагаем обратиться к таблице ниже.

Правонарушение, за которое назначен административный штраф Срок исполнения

(исчисляется со дня вступления постановления в силу)

По общему правилу 60 дней

Но в связи с пандемией короновируса в 2020 этот общий срок продлен до 180 дней для субъектов МСП.

Продление срока до 180 дней не применяется для правонарушений по ч. 2 и ч.3 ст. 6.3, гл. 12, ч. 10.1, 10.2 и 11 ст. 13.15, ч. 4 ст. 14.4.2, ст. 14.16, 14.17.1, 19.15.2, 20.6.1, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Выдворение из РФ иностранцев 1 день
Незаконное использование зарегистрированных в других странах ТС, незаконные международные перевозки, превышение скорости, нарушения весовых ограничений на ТС, зарегистрированных в других государствах до выезда этого ТС, но не более 60 дней
Нарушение ПДД 60 дней

Но предусмотрена льгота: если в течение 20 дней штраф будет оплачен, то его размер уменьшается в два раза

Льготой нельзя будет воспользоваться, если нарушение совершено не впервые по следующим составам:

– вождение ТС, не поставленным на учет

– управление ТС в нетрезвом состоянии, а также отказ от медицинского освидетельствования, если сотрудники ГИБДД предполагают, что водитель находится по действием алкоголя или наркотических препаратов

– нарушение скоростного режима более чем на 40 км/ч

– проезд на красный сигнал светофора или неподчинение указаниям регулировщика

– движение по встречной полосе, когда оно запрещено разметкой

– обратное движение по «односторнке»

– в результате нарушения ПДД пострадали люди, или причинен ущерб их имуществу

С 2020 г. льгота по двадцатидневному сроку распространена на еще больший круг правонарушений.

Сейчас сюда относятся составы из  ст. 5.53 – 5.55, ч. 1, 3 и 4 ч. 13.25, ч. 1 ст. 14.4.1, ч. 1 – 5 и 7 – 9 ст. 14.24, ст. 14.29, 14.30, 14.36, ч. 1 – 3 ст. 14.52, ст. 14.52.2, 15.17 – 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26, ч. 2 – 6 ст. 15.26.1, ст. 15.26.2 – 15.26.5, 15.28 – 15.31, 15.34.1, 15.35, 15.36, 15.38 – 15.40.1, ч. 9 ст. 19.5, ст. 19.7.3 КоАП РФ.

60 дней

Но предусмотрена льгота: если в течение 20 дней штраф будет оплачен, то его размер уменьшается в два раза

Получение коррупционных выгод директором фирмы  (ст. 19.28) 7 дней

Неуплата штрафа с срок влечет увеличение размера этого штрафа в два раза (ст. 20.25 КоАП РФ). На это было указано и в нашем примере.

Поэтому после того, как решение о штрафе не удалось отменить в апелляции, следует определиться, оплачивать ли штраф в указанный срок и при этом рассчитывать на льготу (20 дней), или все же не увеличивать финансовую нагрузку на компанию и оплачивать штраф небольшими частями. При втором варианте целесообразно подать в суд заявление на рассрочку оплаты штрафа.

Мы неоднократно составляли подобные заявления. Наш опыт показывает, что нужно учитывать следующие основные моменты.

  1. Рассрочка оплаты административного штрафа предоставляется на срок до 3 месяцев.
  2. Заявление на рассрочку оплаты штрафа подается в тот же гос. орган, который вынес постановление о наложении штрафа.
  3. Обязательное условие для рассрочки оплаты штрафа – тяжелое материальное положение, подтвержденное документально.

В настоящее время актуальной причиной невозможности единовременного погашения административного штрафа является пандемия. В связи с ней предприниматели привлекают заемный капитал, передают свое имущество в залог. С другой стороны, нередко контрагенты отказываются от исполнения своих обязанностей, срывая контракты и принося убытки.

Документы: кредитные договоры, договоры ипотеки, письменные отказы контрагентов от договоров, претензии в связи с неисполнением обязательств, судебные решения о взыскании долгов, данные открытого реестра исполнительных производств.

Безусловно, такие обстоятельства сказываются на финансовой стабильности компаний, вплоть до постановки вопроса о банкротстве. Следует привлечь внимание суда к этому факту.

Документы: намерение кредитора обанкротить фирму, размещенное на Федресурсе, определения арбитражных судов по делам о несостоятельности компании.

Также следует обращать внимание на включение компании в реестр субъектов МСП. Суды достаточно лояльно относятся к малому бизнесу, поэтому шансы на рассрочку оплаты административного штрафа увеличиваются.

Документы: сведения с сайта ФНС.

Кроме того, нужно сделать акцент на том, что ранее лицо к ответственности за подобные правонарушения не привлекалось.

Наконец, подчеркнем, что, как правило, какой-либо реальный вред гражданам или окружающей среде в результате совершения административных правонарушений не причиняется.

Обратите внимание, как можно изложить эту совокупность важных для предоставления рассрочки обстоятельств.

  1. Есть категория дел, по которым рассрочка оплаты штрафа не предоставляется:

– дела, связанные с выдворением иностранцев из России;

– незаконное использование ТС, поставленного на учет в иностранном государстве;

– незаконные международные перевозки

– превышение скорости (только при условии, что оно совершено на ТС иностранного перевозчика);

– нарушение правил движения грузовиков (только при условии, что оно совершено на ТС иностранного перевозчика);

– невнесение «Платона» (только при условии, что грузовик принадлежит иностранному перевозчику).

  1. Нельзя воспользоваться одновременно рассрочкой и получить льготу за уплату штрафа течение 20 дней. Если была предоставлена рассрочка, то штраф оплачивается в полном размере.

Наряду с рассрочкой оплаты штрафа существует ОТСРОЧКА оплаты штрафа. Она предполагает возможность вообще не исполнять постановление в течение определенного срока. Об отсрочке мы уже писали в одной из наших статей.

В целом, правила отсрочки оплаты штрафа схожи с теми, которые мы описали выше применительно к рассрочке:

  1. Отсрочка предоставляется на 1 месяц (максимальный срок).
  2. Заявление подается в тот же гос. орган, который вынес постановление о наложении штрафа.
  3. Обязательное условие для отсрочки – наличие обстоятельств из-за которых отсутствует объективная возможность оплатить штраф вовремя.
  4. Как и при рассрочке, есть ряд дел (те же самые), когда отсрочка не предоставляется.
  5. Также нельзя воспользоваться одновременно отсрочкой и получить льготу за оплату штрафа в течение первых 20 дней.

В нашей ситуации из-за неоднократного оспаривания решения по штрафу трудно было установить в какую дату решение вступило в силу. Соответственно, невозможно было посчитать время, отведенное для оплаты штрафа. Поэтому мы попросили отсрочку до  предоставления такой информации.

Вот пример такого заявления.

Итак, рассрочка оплаты административного штрафа, также как и отсрочка, являются действенными мерами для избежания оплаты штрафа единовременно в полной сумме. Более того, эти правовые инструменты позволяют избежать удвоения размера административного штрафа.

ПОДРОБНЕЕ
Регистрация доп. соглашения к договору аренды

Регистрация доп. соглашения к договору арендыпроцедура, которую в ряде случаев не миновать, если понадобилось внести изменения в подписанный договор или дополнить его новыми пунктами. Именно поэтому мы решили представить нашим читателям пошаговую инструкцию, облегчающую поиск информации по данному вопросу, а также снабдили статью полезными советами.

Предоставляем услуги по регистрации доп. соглашения к договору аренды:

  • Проконсультируем по необходимым вопросам касаемо заключения доп. соглашения (проанализируем измененные или новые пункты);
  • Подготовим пакет документов для регистрации;
  • Подадим сформированный пакет документов в Росреестр (МФЦ, «Мои документы»);
  • После получения выписки из ЕГРН передадим ее Вам.

Срок исполнения – около 8 рабочих дней. Стоимость услуги – 25 000 рублей. Услуга предоставляется по Москве и Московской области.

Зададимся вопросом – всегда ли нужно регистрировать дополнительное соглашение к договору аренды? Забегая вперед, ответим – не всегда.

Значение имеет:

  1. срок, на который заключен договор аренды;
  2. существо вносимых изменений.

По закону, если договор аренды заключен на срок более, чем на 1 год, он должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Уверены, что наверняка многие слышали об этом реестре. Но есть и еще одно важное положение, предписывающее, что соглашение об изменении и расторжении договора заключается в той же форме, что и договор, если из закона или договора не вытекает иное.

Из этих двух положений вытекает важное обстоятельство – законодатель обязывает арендодателя и арендатора регистрировать дополнительное соглашение к договору аренды, если договор аренды тоже был зарегистрирован.

Однако важно учитывать и существо вносимых изменений. Например, изменение размера или формы арендных платежей не обязательно регистрировать даже при зарегистрированном договоре аренде. А вот соглашение о расторжении договора аренды или изменений каких-либо условий, например, в части ответственности или размера арендуемого помещения, обязывает сторон регистрировать доп. соглашение к договору аренды.

Перейдем теперь непосредственно к порядку регистрации доп. соглашения к договору аренды.

Первый шаг – разработка доп. соглашения

Обязательно нужно указать следующее:

  1. Факт заключения договора аренды с указанием статуса сторон (кто арендодатель, а кто арендатор);
  2. Реквизиты договора аренды (номер и дата);
  3. Редакцию измененных пунктов/новые пункты;
  4. Реквизиты сторон для идентификации;
  5. Дату вступления в юридическую силу

Второй шаг – формируем пакет документов:

  1. Подписанное двумя сторонами заявление о регистрации дополнительного соглашения к договору аренды;
  2. Документ, удостоверяющий личность (для ИП – паспорт, для юридических лиц – учредительные документы);
  3. Оригиналы доп.соглашения в 3 экземплярах (2 для сторон и один для Росреестра);
  4. Оригинал подписанного договора аренды;
  5. Доверенность, в случае, если стороны действуют через представителя;
  6. Квитанция об уплате гос.пошлины (оплатить обязательно, прилагать не обязательно, все фиксируется в специальной электронной системе, но квитанцию лучше сохранить).

Остановимся на гос.пошлине немного подробнее, потому что частый вопрос – каков размер госпошлины при регистрации доп. соглашения к договору аренды.

Разъясним сразу и по поводу регистрации самого договора аренды, и поводу государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды. И там, и там уплата обязательная. Кто-то может подумать, что зарегистрировать дополнительное соглашение к договору аренды можно и без уплаты налогового сбора, но такое мнение ошибочно. Единственное, размер такого сбора будет существенно ниже, чем при регистрации самого договора.

При регистрации договора аренды, заключенного между юридическими лицами, уплачивается госпошлина в размере 22 000 рублей. Существенно, не так ли? Для граждан – 2000 рублей.

Размер госпошлины при регистрации доп. соглашения к договору аренды значительно ниже для юридических лиц, и составляет 1000 рублей, а для физических лиц – 350 рублей.

Третий шаг – обращаемся в уполномоченный орган (Росреестр, можно через МФЦ)

Подать заявление с пакетом документов можно в:

  1. отделение Росреестра;
  2. МФЦ;
  3. Лично или через представителя;
  4. По почте России или через электронную почту (электронный документооборот возможен только с применением квалифицированной электронной подписи).

Наш опыт

На самом деле клиенты очень часто обращаются к нам с целью регистрации доп. соглашения к договору аренды. В одном из таких случаев к нам обратилась медицинская компания, которая заключила договор аренды на нежилое помещение сроком на 10 (!) лет, откуда она, собственно, и оказывала гражданам медицинские услуги. Не трудно догадаться, что и адресом места нахождения медицинской компании стал адрес арендуемого помещения, и в таком качестве он был зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Встает резонный вопрос, а что делать после прекращения действия договора? Навряд ли арендодателю выгодно, чтобы принадлежащее ему помещение было зарегистрировано на третье лицо.  Но стороны договора аренды стали об этом задумываться ближе к истечению срока действия договора. При заключении гражданских сделок, особенно на такие длительные сроки, очень сложно просчитать все риски наперед.

Вот и решили стороны зарегистрировать доп. соглашение к договору аренды, в котором арендодатель обязал нашего клиента в течение 10 рабочих дней с момента расторжения договора аренды изменить в ЕГРЮЛе адрес места нахождения.

Забегая за рамки обозначенной темы, необходимо сказать следующее: регистрация доп. соглашение к договору аренды – процедура, вне всяких сомнений, нужная и популярная, но мы хотим Вас обезопасить и донести до Вас, что всего этого можно избежать, если при заключении самого договора аренды будет участвовать профессиональное лицо – Юрист. Системное знание российского (и не только) законодательства – важный элемент правового анализа на предмет рисков для клиента.

В приведенном кейсе необходимость смены адреса юридического лица, не сказать, что была мало очевидной. Компетентный юрист бы просчитал это наперед, так как любая регистрация влечет правовые последствия как на собственника имущества, так и на зарегистрированное лицо. Одно дело, когда возникла объективная необходимость внесения изменений, другое дело, когда необходимость продиктована несовершенством юридической техники.

Безусловно, Дополнительное соглашение к договору – такой же важный документ, как и сам договор. Ошибочно полагать, что дополнительное соглашение обладает меньшей юридической силой, чем сам договор. В связи с этим, важно его правильно составить. Договор аренды обладает своей спецификой, и в равной степени она должна быть отражена и в доп. соглашении к нему.

Что включает в себя заключение договора аренды с участием юриста?

  1. Анализ рисков, их минимизация

Здесь все просто, например, договор может содержать неоправданно крупную неустойку за просрочку исполнения (не в срок оплатили аренду), «нагромождающие» пункты, которые вовсе не нужны, либо наоборот – много пробелов, и как следствие – перевес интересов в пользу контрагента.

  1. Сбор документов для регистрации договора аренды, если он заключен сроком выше, чем на 1 год. (перечень документов почти такой же, как и при регистрации доп.соглашения, но понадобится еще и документ, подтверждающий право собственности на арендуемое помещение.
  2. Взаимодействие с гос.органами (сами подаем в Росреестр, следим за внесением сведений и соблюдением сроков);
  3. Получаем выписку из ЕГРН и передаем ее Вам.

Вам ничего не нужно делать, только содействовать в формировании пакета документов, так как доступ к необходимым документам есть только у Вас.

Плюс ко всему, важно проверить помещение на юридическую чистоту сделки. Конечно, подобная необходимость более актуальна при покупке недвижимости, но обременение третьими лицами арендуемого помещения может сказаться и на правах арендатора, и это тоже входит в услугу.

Участие юриста в государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды – вне всяких сомнений, правильная инвестиция, которая обезопасит Вас от нежелательных правовых исходов и сэкономит Ваше время.

ПОДРОБНЕЕ
Проверка международного договора

Международные соглашения выступают в качестве основного правового инструмента, используемого компаниями для ограничения своих рисков при работе на международном рынке. Поэтому важным направлением в этой области выступает проверка международного договора. Об этой услуге вы можете подробно прочитать на нашем сайте.

Мы готовы осуществить такую проверку.

Средняя стоимость услуги 5 000 рублей

Общая информация:

Международный контракт – это инструмент, используемый компаниями для ограничения возможных рисков при осуществлении взаимодействия с иными субъектами. Но в первую очередь – это инструмент, который фиксирует экономические условия сделки, права и обязанности сторон.

Когда организация планирует расширить реализацию своих продуктов или услуг на рынке, необходимо заключать один или несколько договоров, которые скорее всего, потребуют участие таких субъектов, как экспедиторы, налоговые агенты, таможенные брокеры и т.д. А для проверки рассматриваемого документа непременно нужен юрист. Международный договор подлежит обязательному изучению вышеупомянутым специалистом.

Некоторые сложности, которые необходимо учитывать:

Экспертиза международного договора – важная составляющая сотрудничества двух сторон. Специалист должен проанализировать каждый пункт документа с тем, чтобы избежать возможных неприятных последствий заключения контракта. Об этом подробнее здесь. Основываясь на нашем длительном опыте проверки таких договоров, хотим рассказать вам об обстоятельствах, которые возможно станут для вас проблемой:

1. Работая с международным соглашением, ожидайте, что вы столкнетесь с иностранным языком (вероятнее всего, английским), который является универсальным и используется во всем мире.

2. В процессе работы с международной компанией могут возникнуть недопонимания в связи с различными подходами к юридическим вопросам, возникающих в деловой среде.

Важно не игнорировать указанные различия, а анализировать их и сопоставлять. Самым действенным выходом в такой ситуации для вас может стать юрист: международный договор специалисту освоить и увидеть все минусы гораздо легче, чем тому гражданину, который первый раз заключает подобное соглашение.

Проверка международного договора, как мы уже сказали, осложняется тем, что обычно он составлен на английском языке, даже в случае, если участвующие в нем стороны не являются выходцами из англоязычной страны.

Почему в такой ситуации необходима экспертиза международного договора?

Все дело в том, что недостатком контрактов, написанных на английском языке не носителями языка, являются проблемы, которые могут возникнуть после подписания контракта: одна из сторон оспаривают контракт, потому что они просто не понимают, что они подписывают. Подробнее в публикации.

Грамотный юрист, проверяющий международный договор, в такой ситуации может предложить сторонам заключить соглашение на двух языках с английским в качестве основного языка. Кроме этого, он предложит включить в договор положение, указывающее официальный язык, который будет использоваться в отношениях между сторонами.

Рекомендуется любой международный контракт подвергать проверке и подтверждать его с помощью сертифицированных переводов.

Изложенную теорию мы, как всегда, привыкли подтверждать реальными практическими ситуациями, которые происходят с нашими клиентами. Интересные и нестандартные практические случаи вы можете найти на нашем сайте.

Случай из практики:

К нам обратился клиент, представляющий российскую компанию. Последняя осуществляет поставки в ОАЭ. Контрагент(компания из ОАЭ) предложила нашему клиенту свою версию контракта.

Цель обращения к нам: российская компания обратилась с к нам с тем, что им необходима проверка международного договора. Обратившаяся к нам организация поинтересовалась, насколько международное соглашение защищает ее интересы, что необходимо изменить в условиях контракта, какие пункты необходимо добавить, а какие лучше вообще исключить.

Контракт является двуязычным (поэтому мы обратили на это особое внимание в теоретической части статьи).

Приступив непосредственно к работе, мы вносим правки сразу на двух языках. Кроме этого осуществляем полное сопровождение и даем рекомендации клиенту, как ему лучше поступить.

Предлагаем перечень нескольких советов, которые были выработаны нами, когда осуществлялась экспертиза международного договора:

  1. Иногда мы рекомендуем использовать применимое право – право Российской Федерации: исследуем договор, все зависит от него, иногда оно более развито. Таким образом нашему клиенту в будущем проще разрешать спор.

  2. А иногда даем рекомендации указать место рассмотрения спора, а именно один из третейских судов, находящихся в Стокгольме, Лондоне и Париже. Подобный подход гарантирует беспристрастность спора.

  3. Кроме этого, мы рекомендуем сразу прописывать в договоре упрощенную процедуру разбирательства в третейском суде с одним арбитром: это дешевле, чем полноценный спор.

  4. Случаются ситуации, когда мы рекомендуем подробнее прописывать предмет договора, не бояться все описывать детально и досконально.

  5. Также рекомендуем указывать определенные санкции. Например, просто прописать в договоре, что сторона не имеет право разглашать информацию – не выход. А что дальше? Что будет, если разгласит? Санкций нет, а значит и как такового запрета нет.

Отметим, что условия контракта, касающиеся экономической стороны, не для нас. Это определяют сами стороны. Мы изучаем юридическую (правовую) составляющую международного договора и предлагаем те условия, которые являются для нашего клиента выгодными и действенными. Договор – отправная точка любого сотрудничества. С помощью данного документа осуществляется реализация ваших прав и обязанностей, регулируется ответственность и разрешение споров. В этой связи проверка международного договора юристом выступает вашей защитой от возможных проблем в будущем. Грамотный специалист с помощью формулирования положений соглашения сможет устранить 90 процентов возможных негативных последствий заключения международного контракта. Подробнее ознакомиться с нашими услугами в этой сфере, вы можете, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Досрочное расторжение договора лизинга

Лизинг выступает в качестве успешного помощника бизнесу. На правовом поле можно встретить множество неоднозначных вопросов, связанных с договорами долгосрочной аренды, лизинг же (особенно в России) имеет довольно непростую юридическую основу. В статье поговорим о досрочном расторжении договора лизинга: при каких условиях оно возможно, кто вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, как произвести возврат лизинговых платежей, рассмотрим проблему прекращения договора в современных реалиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в целом обратим внимание на различные особенности и нюансы.

Договор лизинга – понятие и содержание

 

Лизинг подразумевает собой предоставление лизингодателем в долгосрочное пользование определенное имущество с последующей возможностью выкупа его лизингополучателем. Исходя из положений Постановления от 14.03.2014 когда-то еще существовавшего Высшего Арбитражного Суда, договор лизинга закрепляет интересы лизингодателя в размещении, а затем возврате денежных средств вместе с прибылью, имущественный интерес же лизингополучателя в том, что он приобретает предмет лизинга в собственность за счет тех средств, которые были предоставлены лизингодателем при его содействии.

Правоотношения, связанные с договором лизинга, регулируется на основе ФЗ от 29.10.1998 «О финансовой аренде (лизинге)», 34 главы Гражданского кодекса и иных нормативных источников.

Досрочное расторжение договора лизинга: порядок и условия

 

Досрочное расторжение договора лизинга возможно произвести как в судебном, так и внесудебном порядке. Конечно, порядок расторжения договора вне суда представляется наиболее удачным и удобным. Однако для того, чтобы не пришлось прибегать к помощи этого государственного органа, должен быть соблюден ряд условий.

Внесудебный порядок включает в себя два возможных варианта.

  • Во-первых, договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Этот способ наиболее «мирный», поскольку спора в данном случае не возникает, и при этом не ущемляются интересы обеих сторон соглашения.
  • Во-вторых, возможен односторонний отказ от исполнения (одностороннее расторжение договора лизингополучателем или лизингодателем). Здесь уже проявляется возможность возникновения спора.

Расскажем подробнее про каждый способ отдельно.

Расторжение договора по соглашению сторон

В данном случае одна из сторон обязана уведомить контрагента о своем намерении расторгнуть соглашение, при этом желательно указание в уведомлении причин, служащих основанием для прекращения. Если вторая сторона соглашается со своим контрагентом и готова расторгнуть договор, то лизингодатель и лизингополучатель составляют соглашение о досрочном расторжении договора лизинга. Это соглашение обычно включает в себя положения о моменте, начиная с которого договор прекращает свое действие, об отсутствии каких-либо претензий друг к другу, о прекращении договора в целом. По общему правилу, взаимные обязательства сторон прекращаются с того момента, как обе стороны поставят свои подписи на соглашении (но можно сформулировать и иное условие).

Односторонний порядок расторжения договора

Сразу отметим, что данный вариант возможен лишь в том случае, если сам договор предусматривает возможность одностороннего отказа, поскольку закон не содержит специальных для того положений. Расторжение договора лизинга лизингополучателем или лизингодателем возможно тогда, когда наступили определенные обстоятельства, указанные в договоре, дающие возможность отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Как бы банально не звучало, но нужно обращать внимание на то, действительно ли наступили определенные обстоятельства, и указаны ли именно эти обстоятельства в договоре в качестве основания для одностороннего отказа от соглашения? Например, в судебной практике был случай, когда суд признал недействительным отказ лизингодателя от исполнения договора (Дело N А40-11950/09-4-48). По соглашению сторон было установлено, что в случае неисполнения лизингополучателем обязательства по страхованию имущества в сорокадневный срок с момента передачи имущества, лизингодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Лизингодатель посчитал, что данное обстоятельство наступило, и контрагент нарушил обязательство. Однако суд с мнением последнего не согласился и признал неправомерным расторжение договора лизингодателем.

Судебный порядок расторжения договора лизинга

Судебное разбирательство в целях прекращения договора производится в том случае, если на то имеются законные основания, которые истец сможет доказать. Это может быть существенное нарушение договора одной из сторон, а также иные случаи, перечисленные в ГК, иных законах или самом договоре.

Расторжение договора лизинга лизингополучателем в судебном порядке возможно, согласно ГК, если, например, имущество не было передано ему в указанный срок, если лизингодатель отказывался от обязанности ремонтировать имущество, если в целом последний нарушил какой-либо из пунктов соглашения, и другие основания. По инициативе лизингодателя же судебный порядок возможен, если были допущены существенные нарушения при пользовании имуществом лизингополучателем, если произошло существенное ухудшение имущества и др.

Расторжение договора и его последствия. Возврат лизинговых платежей

 

Сразу стоит обратить внимание на пункт 3.1 вышеупомянутого Постановления ВАС, согласно которому расторжение договора лизинга, даже в случае просрочки платежей лизингополучателем, не должно ставить лизингодателя в более выгодное положение, чем то, в котором он бы находился при исправном выполнении своих обязанностей лизингополучателем.

В случае, если договор был расторгнут по инициативе лизингодателя, например, из-за просрочки, и имущество было изъято, остро встает вопрос о возврате лизинговых платежей. Возможен ли он? Для этого необходимо разобраться в природе договора.

Поскольку лизинговый платеж частично представляет собой плату за пользование имуществом, частично включает в себя погашение стоимости этого имущества для дальнейшего его перехода в собственность, оснований для удержания средств нет. Данная правовая позиция основывается на статьях 421, 423, 454 ГК РФ, а также Постановлениях Президиума ВАС от 18.05.2010 и от 12.07.2011.

Наш опыт

Клиент нашей компании взял автомобиль в лизинг, исправно осуществлял платежи. Затем, в связи с распространением коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничениями, экономика и бизнес столкнулись с существенными трудностями. Клиент за неимением возможности перестал исправно отчислять платежи (не платил или платил меньше, чем нужно). В связи с этим лизингодатель направил уведомление и в одностороннем порядке расторгнул договор. Затем он, имея второй комплект ключей, отогнал авто к себе на стоянку, тем самым изъяв имущество у лизингополучателя.

Клиент обратился к нам за юридической помощью относительно законности действий лизингодателя, возможности возврата автомобиля или же каких-либо средств.

Было составлено заявление, в соответствии с которым клиент просил восстановить договор лизинга и предоставить отсрочку по платежам ввиду усложненной эпидемиологической и экономической обстановки.

С ответом лизингодателя можете ознакомиться ниже.

Отметим, что лизингополучатель имеет право на отсрочку платежей (либо на уменьшение этих платежей), сославшись на распространение коронавируса как форс-мажорную ситуацию, апеллируя содержанием п. 3 ст. 401 ГК РФ.

Но огорчительным для лизингополучателей является тот факт, что лизингодатель может без решения суда расторгнуть договор в одностороннем порядке, а также изъять предмет лизинга. То есть в случае с нашим клиентом изъятие автомобиля лизинговой компанией нельзя назвать незаконным.

Юристы нашей компании готовы помочь Вам в решении вопросов, связанных с досрочным расторжением договора лизинга. Мы знаем все нюансы и поможем сохранить и возвратить принадлежащие Вам по праву средства. Пандемия коронавируса порождает множество правовых ситуаций, нуждающихся в разрешении. Для этого необходимо разбираться в юридических тонкостях и смело ориентироваться на правовом поле. Специалисты нашей компании имеют богатый опыт в различных отраслях. Защита законных интересов наших клиентов – Дело Чести.

ПОДРОБНЕЕ
Установить отцовство ребенку в суде

Когда возникает необходимость установить отцовство ребенку в суде, важно руководствоваться корректной и актуальной информацией о порядке и сроках подачи иска об установлении отцовства в судебном порядке. В связи с этим, представляем вашему вниманию качественный срез полезной информации по поставленному вопросу.

Когда ребенок рожден в браке, запись об отце и матери заносится в книгу рождений автоматически (п. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ). Но в ряде случаев картина может быть совершенно иной – например, когда ребенок рожден не в браке. На этой стадии внести запись об отце можно и в судебном, и во внесудебном порядке. Разберемся поподробнее.

С услугой по установлению отцовства можете ознакомиться по ссылке

Внесудебный порядок

Может быть реализован при подаче совместного заявления родителей в орган загса для установления отцовства. Подчеркнем, что волеизъявление должно быть совместным. Лишь при определенных обстоятельствах отец может подать заявление самостоятельно:

  • в случае смерти матери;
  • признания ее недееспособной;
  • невозможности установления места нахождения матери;
  • в случае лишения ее родительских прав (п. 3 ст. 48 СК РФ).

 Тем не менее, мать может быть не согласна, свою волю она может выразить через опекуна или попечителя, при таком исходе дела возможен только судебный порядок.

Установить отцовство ребенку в суде: порядок подачи и сроки

При подаче искового заявления, независимо от содержания требования, необходимо задаваться следующими вопросами:

  1. В какой суд подавать (подсудность);
  2. Какие установлены требования к исковому заявлению для его принятия и рассмотрения судом;
  3. Какие обязательные документы прикладывать;
  4. Какие можно приложить доказательства.

Ответим поэтапно на каждой из них применительно к нашей теме. Требования к условиям принятия искового заявления содержатся в ГПК РФ и в СК РФ.

В какой суд подавать (подсудность) – по месту жительства ответчика в районный суд. Обстоятельство очень важное, так как судья попросту возвратит Вам иск и не будет его рассматривать, если Вы пренебрежете данным требованием.

Требования к содержанию иска об установлении отцовства в судебном порядке

Необходимо указать так называемые фактические обстоятельства дела. Судью будут интересовать, разумеется, те факты, которые имеют юридическое значение для установления отцовства, без которых он не сможет установить отцовство через суд.

  1. Факт отсутствия записи в графе, где должны располагаться сведения об отце, стоит прочерк;
  2. Причины отсутствия записи об отце (указать, в связи с какими обстоятельствами не указаны сведения об отце при рождении ребенка. Например, личность отца неизвестна, либо отец был против внесения записи о нем. Обстоятельства в каждой конкретной ситуации могут быть самыми разнообразными);
  3. Факт родства между ребенком и отцом.

Обязательные приложения к иску (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ):

  • иск об установлении отцовства в судебном порядке;
  • копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенок совершеннолетний, то установление отцовства возможно только с его согласия);
  • Документы, подтверждающие вручения иска и приложений к нему лицам, участвующим в деле;
  • доказательства, подтверждающие родство ребенка и его отца (рассмотрим ниже);
  • квитанция об уплате государственной пошлины (требование неимущественное, значит размер госпошлины будет составлять 300 р.).

Доказательства

Подойдут любые доказательства (показания свидетелей, фото, видео, документы и др.), но достоверное подтверждение родственной связи, вне всяких сомнений, возможно только с помощью лабораторных исследований. Для проведения данного исследования необходимо подготовить ходатайство о назначении генетической экспертизы. В нем вы можете указать наиболее надежное, по вашему мнению, экспертное учреждение и эксперта. Принимает решение о назначении экспертизы в любом случае судья. Он может ее инициировать по своей инициативе, либо с согласия сторон.

Предрешая вопрос о ситуации, в которой отец уклоняется от представления биологических материалов, не приходит в назначенное время, напрямую отказывается необоснованно от своего участия, ответим: если экспертиза уже назначена, то при таких обстоятельствах дела судья в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы (отец или мать) и какое для нее она имеет значение, вправе признать факт отцовства установленным или опровергнутым. (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Иными словами, если отец необоснованно после назначения экспертизы уклоняется от участия в ней, установить отцовство через суд можно и без ДНК! Судья признает факт отцовства лишь на основании поведения сторон и представленных доказательств, и требования истца будут удовлетворены. Законодатель разработал данное положение в связи с тем, что заключение эксперта как средство доказывание назначается в тех случаях, когда требуются специальные знания или условия. Родство, очевидно, не установить путем свидетельских показаний, и уж тем более, никакой сторонний документ не будет тому надлежащим подтверждением. Такое положение законодателя защищает права добросовестной стороны. Ведь необходимость установить отцовство ребенку в суде может возникнуть и с целью получения алиментов на ребенка, и с целью получения наследства, и других благ.

Срок исковой давности и срок рассмотрения дела в суде

На категории дел, по которым нужно установить отцовство ребенку в суде, не установлен срок исковой давности, поэтому подать данное исковое заявление можно в любой момент. После принятия искового заявления суд рассматривает дело около 2 месяцев, но сроки могут быть увеличены из-за сложности дела, количества участников процесса и их поведения.

Адвокат, специализирующийся на семейных спорах, возьмет всю юридическую работу на себя. У нашей компании обширная судебная практика по установлению/оспариванию отцовства/материнства, так что вы смело можете обратиться к нам.

ПОДРОБНЕЕ
Договор между учредителем и директором

Если директор решил покинуть общество, которое он возглавлял, то иногда возникает необходимость зафиксировать ключевые моменты, чтоб после не возникло взаимных претензий. Для этого составляется договор между учредителем и директором.

Почему подписание договора между учредителем и директором необходимо?

С точки зрения трудового законодательства, директор является работником, поэтому, в целом, на него распространяются все положения о защите прав работников.

Обычные сотрудники в случае причинения вреда компании несут ограниченную ответственность: они не обязаны полностью возместить ущерб, который причинили; их ответственность не выходит за границы одной зарплаты.

Директор не является обычным сотрудником. Он управляет компанией, совершает сделки от ее имени, защищает ее интересы в госорганах. Поэтому, если директор причинит фирме вред своими действиями, он должен будет возместить его в полном объеме.

То есть, на самом деле, директор защищен Трудовым кодексом намного меньше, чем остальные сотрудники.

Поэтому следует самостоятельно позаботиться о том, как избежать необоснованные иски о возмещении многомиллионных убытков участникам корпорации. Мы предлагаем остановиться на подписании договора между учредителем и директором.

В законе ничего не сказано по поводу того, какие условия должны содержаться в таком договоре. Наша практика показывает, что нужно обратить внимание на следующие положения.

Стороны договора.

Одной стороной выступает сама компания в лице учредителя или участника.

Применительно к обществам с ограниченной ответственностью (самая распространенная форма, в которой создаются российские компании) различия между участником и учредителем достаточно условны.

На этапе создания общества лица, которые его создают, являются учредителями. Как только запись о компании внесена в реестр юридических лиц, статус учредителя трансформируется в статус участника.

Часто одно лицо совмещает в себе статус как учредителя, так  и участника. Это происходит, когда лицо участвовало в создании общества, а потом никому не продало свою долю. Если же учредитель продал свою долю после того, как общество было создано, то он утрачивает статус участника, но статус учредителя остается у него и ни к кому не может перейти.

В акционерном обществе сторону общества будут представлять акционеры. В учреждениях (школы, больницы) – учредитель.

Таким образом, интересы компании при заключении такого соглашения лоббируют его «собственники» – те, кто вложил капитал в компанию.

С другой стороны выступает единоличный исполнительный орган: директор, генеральный директор, управляющий.

Вне зависимости от названия должности, это лицо которое руководит текущей деятельностью фирмы.

Предмет договора

В предмете договора отражается его цель. Целью соглашения между учредителем и директором является желание зафиксировать отсутствие претензий к директору. Поэтому в договоре необходимо максимально широко сформулировать, что компания не имеет никаких претензий к руководителю:

по ведению бухгалтерского учета. Несмотря на то, что сейчас бухгалтерия передается на аутсорсинг профессиональным бухгалтерам, ответственным за ведение бухгалтерского учета остается генеральный директор. Он же должен обеспечить сохранность документов организации. Поэтому рекомендуем в договоре между участником и директором отразить, что все документы общества надлежащим образом оформлены и переданы директором новому руководителю. Такое условие исключает иски нового руководителя (а если компании попадает в процедуру банкротства – арбитражного управляющего) о передаче документации.

по возмещению материального вреда. Этим условием участник гарантирует отсутствие претензий к директору, связанных с необоснованным расходованием денежных средств, растратой имущества и тому подобное. Если такие факты имели место в период работы директора, нужно зафиксировать, что ущерб компенсирован и иных имущественных требований у участника нет.

по заключенным сделкам. По существу, такое условие представляет собой одобрение всех совершенных директором сделок постфактум. Судебная практика складывается таким образом, что одобрение сделки учредителем не освобождает директора от возмещения убытков, если такая сделка породила неблагоприятные последствия для общества. Однако директору при наличии такого одобрения будет значительно проще обосновать экономическую целесообразность договора.

Корпоративный аспект

Директор общества в силу прямого указания закона несет ответственность перед обществом за свои недобросовестные и неразумные действия. Если в судебном порядке будет установлено, что из-за действий директора общество испытало финансовые проблемы, то с директора будут взысканы убытки.

Поэтому в договоре между учредителем и директором важно добиться формулировки, что директор не причинял убытки обществу, пока исполнял свои обязанности.

Благодаря такому условию учредитель будет лишен возможности ссылаться на факт причинения убытков, потому что он сам в соглашении это отрицал. Противоречивое и нелогичное поведение признается недобросовестным и служит причиной для отказа в защите учредителя.

Банкротный аспект

Директор по закону о несостоятельности в случае финансового упадка компании обязан в течение одного месяца обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

За невыполнение этой обязанности директор привлекается к субсидиарной ответственности, размер которой определяется размером требований, включенных в реестр требований кредиторов и неудовлетворенных в ходе процедуры банкротства.

Для того, чтобы исключить этот риск, в соглашении между учредителем и директором необходимо зафиксировать материальное положение общества на момент ухода директора. Разница между долгом и активами (в активы включается и дебиторская задолженность) должна быть менее 300 000 рублей. Если долг фирмы менее 300 000 рублей, то она считается состоятельной и способной погасить эту задолженность. Соответственно, у директора не возникает обязанности обращаться  с заявлением о банкротстве.

В этом плане отличным вариантом может быть проведение анализа финансового состояния общества (провести его может внешний бухгалтер). В финанализе должно быть установлено, что на момент смены директора признаков неплатежеспособности не обнаружено.

Подведем итог.

Договор между участником и директором служит гарантией для директора, что в будущем участники общества не будут предъявлять к нему претензии, в том числе в судебном порядке (о наших услугах по корпоративным спорам читайте здесь). Для этого договор должен быть продуман в зависимости от конкретной обстановки в вашей компании. В любом случае в таком договоре в обязательном порядке должны содержаться следующие пункты:

  1. отсутствие каких бы то ни было претензий к директору,
  2. отсутствие у общества убытков, возникших по вине директора,
  3. отсутствие у компании признаков неплатежеспособности на момент ухода директора,
  4. добросовестность директора, выразившаяся в своевременной и полной передаче документации.

Наши специалисты имеют опыт составления подобных соглашений, поэтому разрешения конфликтной ситуации в вашем обществе не станет для нас проблемой. Вот пример такого соглашения.

ПОДРОБНЕЕ
Составить международный контракт

Иностранное государство – это не только другой менталитет, язык и культура, но также и совершенно иная правовая система со своими нормами, правилами и порядком разрешения споров. Поэтому, чтобы составить международный контракт с иностранным лицом, нужно обладать обширными знаниями не только в области отечественного права, но и международного. В статье опишем форму и содержание документа, обговорим, какие нюансы нужно учитывать, чтобы грамотно составить международный договор, и, опираясь на нормативно-правовую базу, раскроем некоторые особенности.

Заказать услугу можно по ссылке.

Международный контракт – особенности понятия

Итак, международный контракт – это соглашение между лицами разных государств об установлении каких-либо прав и обязанностей между ними, а также их изменении и прекращении. Важно, что при этом участники соглашения не должны находиться в пределах суверенитета одной страны, иначе такой контракт не будет считаться международным.

Международный договор может быть составлен как в виде нескольких страниц, так и в форме, образно выражаясь, многотомника, все зависит от предмета договора, условий, содержащихся в нем и иных немаловажных факторов. Однако неизменным остается тот факт, что для того, чтобы составить международный контракт, нужно придерживаться определенных требований и правил. К сожалению, нет единого нормативного правового акта, где всеобъемлюще бы регулировалась процедура составления международного соглашения. Позволим себе сказать, что в таком случае все было бы слишком просто. Необходимо придерживаться норм, указанных в разных источниках.

Правовая база

Грамотно составить международный контракт без глубокого изучения правовой базы, учета международных нормативных принципов невозможно.

Нормы, регулирующие отношения, связанные с составлением международных договоров, содержатся как в отечественных, так и иностранных правовых актах. Существуют различные конвенции, среди них Венская конвенция о праве международных договоров. Однако круг вопросов, закрепленных в конвенциях, не настолько широк, чтобы можно было опираться исключительно на них. Важное значение имеют также принципы и нормы международного права. Нужно опираться и на внутреннее законодательство государств. В Российской Федерации необходимо обращаться к ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», а также «Рекомендациям по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» и иным актам.

Значение правильно составленного международного договора

Прежде чем приступать непосредственно к вопросу о том, как составить внешнеторговый контракт, представляется важным заострить внимание на том, чем может помочь правильно оформленный договор.

Во-первых, корректно и четко составленный документ дает Вам некоторое преимущество в работе с контрагентом. Тщательно проработанные условия договора, кропотливая проверка пунктов договора на соответствие закону обезопасит от нежелательных последствий. Здесь же важно упомянуть о том, что не стоит использовать типовой договор. Так просто все «подогнать под себя», используя шаблон, не получится.

Во-вторых, уменьшается вероятность возникновения споров. Компетентный юрист знает, как включить в контракт все условия таким образом, чтобы потенциальные споры могли решиться в досудебном порядке. В идеальном варианте, их возникнуть не должно вовсе, однако лучше воздержаться от категоричных суждений, поскольку нельзя предусмотреть абсолютно все.

В-третьих, материальный аспект. Детальная проработка предмета и условий договора поможет сэкономить время и деньги.

 Форма договора

По общему правилу, составить внешнеторговый контракт можно либо в виде единого документа с подписью сторон, либо же в форме обмена телеграммами, факсами и письмами (при этом следует учесть, что могут возникнуть проблемы с контролирующими органами: таможенными, налоговыми и другими). Во втором случае необходимо, чтобы в переписке было явное предложение вступить в контрактные правоотношения. Венская конвенция ставит условие для такого предложения, а именно, оно должно быть «достаточно определенным», то есть в нем должен быть установлен конкретный товар (услуга), обозначены количество и цена.

Составить международный договор можно также в письменной или устной форме. Письменная форма предусматривает составление документа с подписью сторон, по волеизъявлению которых было решено заключить сделку. Устная форма имеет свои немаловажные нюансы. Так, согласно российскому законодательству, а именно предписанию ст.162 ГК РФ, внешнеэкономическая сделка, совершенная с несоблюдением простой письменной формы, признается недействительной.

Еще одной существенной особенностью является то, что договор зачастую оформляется на разных языках. Лингвистические особенности языков контрагентов предопределяют возможные расхождения в условиях договора, способствуют возникновению противоречий, что впоследствии повлияет на разрешение споров. Поэтому необходимо заранее включать в контракт оговорку о приоритете языковой версии контракта. Разумеется, для российских предпринимателей выгодней выбирать версию на родном языке.

На что следует обратить внимание

Есть множество аспектов, которые необходимо принимать во внимание при заключении договора.

  • Во-первых, следует проверить правовой статус иностранного контрагента, попытаться выявить его финансовое положение.
  • Во-вторых, нужно учесть ограничения и запреты на торговлю некоторыми товарами и услугами – эмбарго. Если не принять во внимание этот важнейший фактор, некоторые договорные обязательства попросту невозможно будет выполнить.
  • В-третьих, необходимо выявить возможность двойного налогообложения. Нужно посмотреть, имеется ли у РФ со страной, представителем которой является Ваш контрагент, соглашение об избежании двойного налогообложения.
  • В-четвертых, нельзя не учитывать и таможенные тарифы.

Содержание внешнеэкономического договора

Структура и содержание международного контракта, разумеется, носят индивидуальный характер. Однако есть ряд требований, которые необходимо учитывать в каждом пункте соглашения.

– Контракт начинается с введения, где перечисляются номер контракта, наименование организаций, страны контрагентов, дата и место подписания, а также толкование терминов.

– Предмет контракта необходимо прописывать наиболее полно, детально и четко. Подробное описание должно включать в себя наименование и характеристику товара, ассортимент, упаковку и маркировку товара, их наименование, количество товара, вес и объем и т.д.

– Также указывается общая сумма контракта и цена за единицу товара с наименованием валюты, в который был оценен товар.

– Отдельным, особо важным пунктом является применимое право. Участникам соглашения нужно определить, право какого государства будет являться регулятором возникших договорных правоотношений. Для представителя РФ логично выбирать родную правовую систему. Это не только обезопасит от нежелательных последствий, связанных с особенностями правовых систем зарубежных стран, но и избавит от необходимости изучать законодательную базу государства контрагента, что займет отнюдь не мало времени. Если стороны не могут прийти к консенсусу, то можно включить в контракт условие, согласно которому отношения будут регулироваться международными документами, такими как Венская конвенция, Гаагская конвенция и др.

Международный договор. Цена

Не стоит пытаться сэкономить на составлении международного контракта. Ведь договор – это фундамент, предопределяющий судьбу сделки, возможные последствия. Уже на начальном этапе необходимо учесть все нюансы и подробно прописать все условия.

Наша компания предоставляет такую услугу. Юристы-международники нашей компании составят правильный, соответствующий желаниям клиента и предписаниям норм права, международный договор. Цена составляет 15 000 рублей. Срок исполнения – 3 рабочих дня.

Юрист и международный договор

В вопросах составления международных контрактов трудно переоценить роль компетентного юриста. Конечно, договор может составить и не специалист, любой человек, воспользуясь типовым договором и руководствами, представленными в Интернете. Но будет ли такой договор защищать Ваши права, можно ли будет спокойно опираться на его положения в случае возникновения спора? Думается, что нет. Нужно учитывать все тонкости и нюансы при составлении международного договора. Юрист, обладающий обширными правовыми знаниями, квалифицирующийся на международных вопросах, может правильно, четко и грамотно составить контракт. Юристы-международники нашей компании имеют преимущество в составлении внешнеэкономических контрактов. Мы знаем, где часто допускаются ошибки, что лучше включить в договор, а что вовсе убрать.

ПОДРОБНЕЕ
Экспертиза международного договора

Даже в современных реалиях международное сотрудничество набирает оборот, и коронавирус этому не помеха. Вопросы, касающиеся нюансов составления международных договоров уже давно не являются редкостью на правовом поле. Отдельного внимания заслуживает экспертиза международного договора. В статье поговорим о том, что из себя представляет юридическая проверка международного договора, какие есть нюансы, обратимся к практике нашей компании по данному вопросу.

Средняя стоимость экспертизы международного контракта – 7 500 руб.
Срок – 2 рабочих дня (возможно ускорение). 

Наша проверка гарантирует защиту ваших экономических интересов.

Международная сделка: понятие и содержание

Прежде чем переходить к вопросам, связанным с экспертизой международного договора, необходимо уяснить, что же в принципе из себя представляет международный договор. Международный договор (или же сделка, контракт) – это соглашение сторон, находящихся под юрисдикцией разных стран. Раскрывая данное понятие, мы имеем цель не истолковать значение данной категории, а обратить внимание на то, что международный договор нельзя путать со сделкой, оформленной между участниками разных стран, но находящихся в пределах суверенитета одной страны.

Предметом (то есть тем, на что направлена сделка) международного договора могут являться отношения купли-продажи, займа, франчайзинг, поставка какой-либо определенной продукции или же оказание услуг (рекламных, маркетинговых, консультационных и др.). Перечень довольно широкий, всего не перечислить.

Правовая основа

В качестве юридической базы составления международных договоров выступает Венская конвенция 1980 года о договорах международной купли-продажи. В случае, если какие-то положение не отражены в международных конвенциях, применяются принципы и нормы международного права. Нельзя не учитывать и внутреннее законодательство, регулирующие вопросы, касающихся международных контрактов. В Российской Федерации следует обращаться к положениям части третьей ГК РФ, а именно шестому разделу под названием «Международное частное право». Также эти вопросы регулирует Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Что такое проверка международного договора?

Экспертиза международного контракта представляет собой тщательный юридический анализ соглашения на соответствие его нормам права применимого законодательства и сформировавшейся судебной практике, на учет интересов клиента. Проверка предполагает выработку дополнений и предложений по частичному или полному изменению условий сделки. По результатам проверки юрист может либо предоставить перечень подробных комментариев со ссылками на определенные статьи нормативных правовых актов, либо протокол разногласий к документам, либо же выдать уже обновленный вариант договора со всеми изменениями и дополнениями.

Особенно важно прибегнуть к консультации специалиста, способного грамотно оценить международный договор, если при составлении был использован типовой иностранный договор. Если некоторые конкретные условия не будут учтены, и форма контракта не будет изменена, возникает прямой риск столкнуться со множеством проблем, в том числе и с налоговой инспекцией, таможней, банком.

Юридическая экспертиза международного контракта: как проводится, какие есть нюансы?

При оценке международного договора необходимо пользоваться актуальными нормативными актами. Также очень важно учитывать правоприменительную практику при трактовке договора. Экспертиза предполагает проверку каждого пункта соглашения на законность, выявление бумаг, которые могут быть признаны недействительными, учет неточностей, ошибок и помарок, их исправление. При проверке договора анализируются права и обязанности сторон, изучаются сроки, указанные в договоре, а также порядок предоставления услуг и т.д.

Специалисты также учитывают и санкционные оговорки, их включение в договор. Санкции могут повлиять на договорные обязательства, а также воспрепятствовать выполнению некоторых из них.

Уделяется внимание и применимому праву. Сейчас для российских компаний более предпочтительно законодательство государств, не вводивших какие-либо санкции в качестве национальной политики. Также довольно важным является пункт, отвечающий за то, в каком государстве будет разрешаться спор в случае возникновения такового. Более удачным вариантом является выбор нейтральной территории. В выборе участвуют обе стороны соглашения.

Наш опыт

К услугам наших юристов обратилась российская компания, осуществляющая поставки в ОАЭ. Последние предложили свою версию договора, с просьбой по проверке которого и обратился наш клиент. Необходимо проверить данный контракт на соответствие интересам клиента, на пункты, которые лучше изменить, которые следует добавить или вовсе убрать. Данный договор двуязычный, соответсвенно, мы вносим правки сразу на двух языках и даем рекомендации к действиям. Например, иногда специалисты нашей компании советуют использовать в качестве применимого права законодательство РФ для того, чтобы клиенту впоследствии было проще решать возникшие споры (однако все зависит от предмета и содержания договора). Также советуем в некоторых случаях указывать в качестве места рассмотрения спора один из третейских судов (Стокгольм, Лондон, Париж), что гарантирует беспристрастность спора. Мы рекомендуем прописывать в договоре упрощенную процедуру разбирательства в третейском суде с одним арбитром, поскольку это дешевле, нежели полноценный спор. Иногда мы советуем более детально прописывать предмет договора. Юристы нашей компании также обращают особое внимание на указание конкретных санкций. ЗачастВ ую в договоре устанавливается запрет на что-либо (например, запрет на разглашение информации), но не указывается санкция, подлежащая применению в случае нарушения этого запрета. Это, конечно, не есть хорошо, ведь за нарушение условий договора сторона-нарушитель, разумеется, должна нести ответственность.

Юрист и международный договор

Отдельное внимание необходимо уделить участию юриста при составлении и экспертизе международного договора. В законодательстве, как отечественном, так и международном, очень часто происходят изменения, вводятся все новые и новые положения, свою роль играют и довольно нестабильные отношения с зарубежными странами. Меняющиеся международные отношения особенно возбуждают потребность в специалистах, способных грамотно оценить международный договор. Участвовать в составлении или проверке международного договора должен человек, обладающий обширными правовыми знаниями. Таким образом, пара категорий «Юрист – международный договор», можно сказать, неразрывна.

Опытные специалисты нашей компании готовы помочь как в составлении, так и в экспертизе международного договора. Мы учтем Ваши интересы и дадим четкие рекомендации.

ПОДРОБНЕЕ
Оспорить отцовство без ДНК

А на повестке дня тема, не сбавляющая в своей востребованности – возможно ли оспорить отцовство без ДНК? Казалось бы, что еще может доказать родство, как не лабораторное исследование материалов ДНК. Тем не менее, в ситуации, когда одна из сторон уклоняется или отказывается от ДНК для проведения экспертизы (например, не представляет биологические материалы), законодатель предусмотрел довольно любопытные механизмы, защищающие права добросовестной стороны.

Если вы – субъект семейный правоотношений (что наверняка), и вы хотите оспорить или установить отцовство, вам будет полезно ознакомиться с данной статьей, так как освещаются те нюансы, которые с определенной долей вероятности могут быть частью и вашего судебного разбирательства.

Начнем немножко сдалека и разберемся – почему же так часто возникают подобные споры? Благоприятной почвой для этого выступают следующие факторы:

Презумпция отцовства

п. 2 ст. 48 Семейного кодекса на этот счет содержит следующее положение: Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке друг с другом, а также в течение трехсот дней с момента официального расторжения брака, либо признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Совместное заявление супругов

Стать «официальным» отцом ребенка, если подобная характеристика применима к категории отцовства, может и лицо, не состоящее в родстве с ребенком. Данный тезис вытекает из пункта 2 статьи 52 СК РФ – требование лица об оспаривании отцовства, знавшего на момент внесения записи об отсутствии родства с ребенком, не может быть удовлетворено судом, поскольку предполагается, что лицо само изъявило желание стать отцом и было осведомлено о том, какие права и обязанности вытекают из данного статуса, в том числе и о том, что впоследствии такое заявление нельзя будет оспорить в суде (можно попробовать доказать, что вы пребывали в заблуждении, либо выразили волеизъявление под влиянием обмана или давления со стороны, но путь довольно тернистый).

Что нужно знать? Во-первых, оспорить отцовство можно только в суде!

В связи с этим, необходимо подготовить следующие документы:

  1. исковое заявление об оспаривании отцовства (исходный процессуальный документ, в котором вы излагаете свои требования, с которого инициируется судебное разбирательство);
  2. копия свидетельства о рождении ребенка;
  3. Копия свидетельства о заключении/расторжении брака;
  4. доказательства, которые подтверждают отсутствие родства между отцом и ребенок (могут быть самыми разнообразными, но в форме тех средств доказывания, которые предусмотрены в ГПК РФ: письменные доказательства, свидетели, фото, видео, экспертиза)
  5. доказательства направления копий иска и приложений к ним участникам процесса (почтовые квитанции, квитанции об уплате курьерских услуг и др.)
  6. копия квитанции об уплате государственной пошлины;

Несмотря на то, что фокус нашего рассуждения – определение способов оспорить отцовство без ДНК, не обойтись без ходатайства о назначении генетической экспертизы. Сейчас поймете почему. Педалью газа для применения нужного положения (процитировано ниже) должна послужить следующая ситуация: время и место проведения исследования назначено, а Ваш оппонент решил отказаться от ДНК, а, если нет согласия на ДНК, невозможно провести качественное исследование.

Выход есть!

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам ключевых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд выносит решение на основании всех ранее представленных доказательств. При этом суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Главная мысль – отказаться от ДНК – не значит лишить оппонента возможности доказать отсутствие родственной связи. Судья будет принимать решение на основании всей совокупности доказательств с учетом положения ребенка и поведения сторон в процессе.

Для справки

в ходатайстве вы вправе указать экспертное учреждение, которое, по вашему мнению, будет наиболее надежным. Экспертиза – удовольствие не бесплатное, поэтому необходимо учесть расходы на ее проведение. Но при удовлетворении требования об оспаривании отцовства, все расходы лягут на проигравшую сторону. Денежный вопрос, к слову, тоже выступает причиной отказов от ДНК. Экспертиза должна быть назначена исключительно судьей. Даже если вы за свой счет проведете ДНК экспертизу во внесудебном порядке, до его утверждения судом экспертное заключение не будет иметь юридической силы и нужного правового эффекта. В равной степени это касается и субъектного состава тех лиц, которые хотят оспорить. Законодатель установил исчерпывающий перечень заинтересованных лиц. (мать, отец, совершеннолетний ребенок, опекун, попечитель, а также лица, считающие себя фактическими отцом или матерью). Если ходатайство составлено корректно, то суд в ближайшее время назначит экспертизу.

Срок исковой давности

Хорошей новостью является и то, что срок исковой давности по данной категории дел отсутствует, так что оспорить отцовство без ДНК возможно, не прибегая к подсчету сроков. Однако для лиц, дети которых родились до 01.03.1996, все еще действует срок исковой давности, равный 1 году со дня, когда лица узнало об отсутствии родства между ним и ребенком. Тот случай, когда закон обратной силы не имеет.

Отказ от ДНК экспертизы как основополагающего доказательства возможен и в случае, когда биологический отец признан умершим или безвестно отсутствующим. Возможны два исхода:

  1. Использование образцов ДНК близких родственников отца;
  2. Применение вышеуказанного положения Пленума ВС РФ в случае, если нет согласия на ДНК.

Однако важно учитывать и другие особенности дел об оспаривании отцовства. При любом исходе дела затрагиваются права и свободы ребенка. Речь о более широких категориях, нежели правовых, и законодатель предусмотрел данную особенность в следующем: судья может отказать в удовлетворении требований, если придет к выводу о том, что подобное судебное решение навредит ребенку. Например, при очень тесном общении «официального» отца с ребенком и их сильной привязанности, в случае если фактический отец пытается оспорить отцовство.

Юрист с опытом работы в семейной отрасли знает гораздо больше нюансов, которые могут потенциально возникнуть в процессе. Отказ от ДНК лишь меняет траекторию доказывания в судебном процессе, но не предрешает отрицательный для Вас исход дела.

Что предлагаем мы. Сфера семейных правоотношений –наша специализация, нам не понаслышке известны подводные камни подобной категории дел. Мы поможем оспорить отцовство без ДНК: соберем доказательства, направим за Вас лицам, участвующим в деле, после вынесения судебного решения отчитаемся перед Вами.

Мы часто взаимодействуем с судьями и можем просчитать их логику наперед, знаем, какие доказательства предоставить суду, в какой форме это сделать. Ведь в некоторых случаях необходимо произвести нотариальный осмотр доказательств, чтобы судья мог приобщить их к делу. Специалист возьмет всю юридическую работу на себя.

ПОДРОБНЕЕ
Фитнес клуб не возвращает деньги

Ввиду осложнений с эпидемиологической обстановкой участились случаи с нарушением прав потребителей в оказании услуг, особенно пострадали потенциальные посетители фитнес-клубов. На просторах интернета можно встретить множество гневных постов с сообщениями о том, что фитнес-клуб не возвращает деньги при попытке вернуть абонемент. Это прямое нарушение законных прав граждан. В статье мы поговорим о том, как защитить свои права, к кому обращаться, расскажем о процедуре и сроках возврата средств.

Юристы нашей компании составят исковое заявление на недобросовестный фитнес клуб. Стоимость услуги – 7 500 рублей, срок исполнения составляет 3 рабочих дня. Расходы на юридическую помощь будут компенсированы Вам судом.

Когда и как можно отказаться от пользования абонементом в фитнес-клуб?

Прежде чем ответить на вопрос, как вернуть деньги за фитнес-клуб, стоит сказать, что отказаться от абонемента Вы можете в любое время.

У потребителя есть замечательная возможность отказаться от услуг в любой момент, при этом не объясняя причин. Разумеется, если речь идет о том, что хоть какие-то услуги оказаны все-таки были, то всю сумму вернуть не получится.

Величина средств, подлежащих возврату, будет рассчитываться исходя из объема успевших быть оказанными услуг. Возвращаясь к злободневной теме коронавируса, отметим, что потребитель в праве потребовать полную сумму за неиспользованный абонемент, поскольку клуб фактически не оказал никаких услуг. На защиту Ваших прав в данных ситуациях встает небезызвестный Закон «О защите прав потребителя», а именно статьи 28 и 32.

Для того чтобы вернуть средства за абонемент, необходимо написать соответствующее заявление о расторжении договора с клубом. Заявление составляется в свободной форме, с обязательным указанием ФИО, даты, подписи. Основания отказа включать необязательно, ведь, как уже было указано выше, Вы как потребитель можете отказаться от пользования услугой без объяснения причин. Согласно статье 31 вышеупомянутого закона, деньги должны быть возвращены в течение десяти календарных дней.

Фитнес-клуб не возвращает деньги: сразу в суд за защитой своих прав?

Прежде чем подавать в суд на фитнес-клуб, нужно написать претензию фитнес-клубу, в которой будет указана сумма, подлежащая возврату, а также включена неустойка (если клуб не открылся) за нарушение сроков.

Если ответа так и не последовало, деньги возвращены Вам не были, пора приступать к составлению иска к фитнес-клубу. Исковое заявление составляется в аналогичной форме с претензией. При этом нужно приложить к иску информацию, подтверждающую Ваши попытки вернуть деньги (чаще всего используется переписка, даже если фитнес-клуб не отвечал).

Важно отметить, что бояться судебного порядка разрешения споров не стоит, особенно если дело касается вопроса, как вернуть деньги за фитнес-клуб. Ведь если получится выиграть спор, то мало того, что уплаченные по договору деньги будут возвращены, так еще и возмещены расходы на помощь юриста, на фитнес-клуб будет возложена обязанность уплатить Вам неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Отсюда следует, что участие грамотного юриста в данном случае трудно переоценить.

В суд на фитнес-клуб можно обратиться либо по месту нахождения ответчика, либо по месту жительства истца. Инстанция зависит от цены иска. Если она меньше ста тысяч рублей, то иск к фитнес-клубу подается мировому судье, если же выше, то в районный суд. При составлении документа важно учесть, что в расчет цены иска включается только сам долг и неустойка за просрочку. Прочие суммы (расходы на юридическую помощь, моральный вред и штраф) рассчитываются отдельно.

Приведем в пример дело № 2-8027/2015. Исковые требования по возврату средств граждан были удовлетворены, и по итогу в качестве неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и прочих расходов им была выплачена довольно крупная сумма.

Но бывает и такое, что сумма, запрашиваемая истцом, рассчитывается неверно. Зачастую в судебной практике происходят случаи, когда требования таких граждан удовлетворяются лишь частично. Нужно принимать во внимание комиссию клуба, которая не подлежит возврату, условия договора, а также порядок расчета неустойки, которая не может превышать цену товара.

Особого внимания к себе требует компенсация морального вреда. Ставить заоблачные суммы не имеет смысла, поскольку суд придет к выводу, что требуемая сумма явно является завышенной и необоснованной. Суд учитывает степень вины ответчика и требования разумности и справедливости. Для удовлетворения иска достаточен сам факт нарушения прав.

Штраф в пользу истца с ответчика равен пятидесяти процентам с присужденной суммы, что закрепляется в статье 13 Закона «О защите прав потребителей».

С примером такого дела, рассмотренным районным судом Санкт-Петербурга, где требования истца являлись завышенными и были удовлетворены лишь частично, можете ознакомиться по ссылке.

Таким образом, и со стороны ответчика очень важно участие компетентного юриста, который сможет грамотно обосновать завышенность требований и сократить суммы, взыскиваемые с фитнес-центра.

Наша компания как раз столкнулась с таким делом.

Судебная практика

Некоторый гражданин обратился к мировому судье реутовского района с исковым заявлением на взыскание денежных средств с ответчика – фитнес-клуба N. В иске он указал стоимость купленного абонемента – 4900 рублей. Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки фитнес-центры закрыли свои залы для посетителей, поэтому гражданин не смог использовать свой абонемент в этой организации. На момент составления иска необходимости посещать фитнес у истца не было.

Истец не дождался в течение 10 дней ответа на свою претензию по возвращению средств в полном объеме (в полном объеме, поскольку исполнение договора со стороны ответчика фактически не начиналось) и рассчитал стоимость неустойки – 2352 рубля.

Моральный вред истец оценил… в 50 000 рублей. Разумеется, эта цифра представляется неоправданно высокой, учитывая сроки ожидания и саму цену абонемента. Такая сумма была названа, скорее всего, с той целью, чтобы потребовать с фитнес-клуба крупный штраф, равный половине суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 4900 (абонемент) + 2352 (неустойка) + целых 50000, и все это поделить на два. Таким образом, получилась совсем не маленькая сумма, требуемая с ответчика, обратившегося к нам за помощью.

С исковым заявлением можете ознакомиться ниже.

В подобной ситуации не ставится под сомнение важность участия юриста, который сможет грамотно и четко обосновать несоответствие требований истца закону, их необоснованность, подобрать и предоставить необходимые доказательства, указать на все значимые для дела факты.

Представляем ниже возражение, подготовленное специалистами нашей компании.

Исходя из анализа фактов, ответчик просит отказать в удовлетворении требований истца о взыскании стоимости услуги (поскольку ответчик вернул 3900 рублей, 1000 рублей пошла на изготовление браслета, который был передан в момент оплаты истцу), о взыскании расходов на нотариуса (поскольку в материалах дела содержалась только копия указанной доверенности), а также снизить размер морального вреда ввиду его необоснованности, соответственно снизить штраф и расходы на представителя.

В заключение

Если фитнес-клуб не возвращает деньги, он нарушает Ваши права как потребителя. В случае отсутствия ответа на претензию фитнес-клубу, делу суждено решиться в судебном порядке.

Участие компетентного юриста важно с обеих сторон, во-первых, чтобы грамотно описать требования и предоставить соответствующие документы, во-вторых, чтобы этим требованиям возразить, если они явно необоснованны. Специалисты нашей компании всегда готовы помочь Вам в решении спора. Мы знаем все нюансы и, в случае нарушения Ваших прав, поможем взыскать с нарушителя – фитнес-клуба – максимально возможную (соответствующую требованиям закона, разумности и справедливости) сумму.

С еще одной информативной статьей по теме можете ознакомиться, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
The ICAC at the CCI

The International Commercial Arbitration Court (ICAC) at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation as an arbitration center in Russia.

The ICAC at the CCI is one of the most popular independent arbitration institutions in the Russian Federation. This instance of international arbitration is the oldest in the Russian Federation

The ICAC at the CCI considers disputes on the basis of the rules of international arbitration approved by the UN. However, the proceedings in the ICAC at the CCI differ from the proceedings in other international arbitration courts. The ICAC at the CCI is the successor to the Foreign Trade Arbitration Commission and the Arbitration Court for the Resolution of Economic Disputes at the CCI. In this regard, he has the competence to deal with the relevant disputes.

There are four permanent arbitration institutions in the Russian Federation. According to the law, only they can administer an international arbitrator. Among these four arbitration centers is the ICAC at the CCI, the main branch of which is located in Moscow. The ICAC is under the legal jurisdiction of the Russian Federation. This fact is important in establishing the legal regime of arbitration and recognition, the execution of the arbitral award. More specifically, the provision on jurisdiction is governed by paragraph 22 of the ICAC Rules at the CCI. Therefore, to participate in the proceedings in the ICAC, one must have an idea of ​​the legal system of Russia.

There are several committees that are competent to deal with certain disputes.

The competence of the ICAC at the CCI extends to disputes arising from civil relations. The ICAC at the CCI has the right to consider the following disputes:

  • Disputes over foreign trade and other international economic relations. As practice shows, disputes in this category are the most numerous in the ICAC;
  • Disputes under contracts with a foreign contractor;
  • Disputes that, if they arise, are subject to consideration in the ICAC at the CCI;

The competence of the ICAC is established by federal laws and internal rules of the international commercial court.

In accordance with the international treaty of Russia, the arbitration rules, approved in 1976 by the UN Commission on International Trade Law, are of fundamental importance in the settlement of international arbitration. UNCITRAL develops a regulatory framework for international arbitration, approves conventions and model rules for arbitration centers. These rules apply to all international arbitration bodies. Thus, UNCITRAL acts as a legal mechanism for managing arbitration centers, and its acts are the basis for national arbitration rules.

There are two federal laws in the Russian Federation, the legal norms of which are aimed at regulating the International Commercial Arbitration Court at the CCI:

  1. Law of the Russian Federation No. 5338-1 “On International Commercial Arbitration”. This law directly regulates international arbitration if the arbitration takes place on the territory of Russia. This act determines the procedure for the execution of the arbitration agreement, the formation of the arbitral tribunal, the proceedings and the procedure for challenging the decisions of the arbitration. The law reflects UNCITRAL’s model rules for arbitration;
  2. Federal Law No. 382-FZ “On Arbitration”. The norms of this law apply not only to national domestic arbitration, but also to international one. This federal law regulates the procedure for the creation and operation of permanent arbitration institutions, including international arbitration institutions, if arbitration is carried out on the territory of Russia.

The ICAC at the CCI has its own internal rules that regulate the procedure for considering a dispute in the ICAC, the appointment of arbitrators, establishes the procedure for calculating the arbitration fee, rates for the fee for arbitrators, as well as other internal issues of the ICAC organization. The regulations were approved by the Order of the RF CCI dated October 18, 2005. Changes to it were introduced in 2010 and 2013, which emphasizes the stability of the ICAC regulatory framework.

To successfully participate in the consideration of a dispute in the ICAC, the representative of the interests of a party to the dispute must be well versed in the regulatory and legal framework on the basis of which the ICAC at the CCI functions. The lawyer must be familiar with the Russian legal reality. As noted above, the ICAC at the CCI differs in some peculiarities. A lawyer for arbitration must take into account these nuances of the ICAC at the CCI, have an idea of ​​this instance, and also have experience of participating in proceedings in the ICAC at the CCI.

In addition to organizing internal issues of the ICAC functioning, the internal regulations establish the following mandatory conditions for the consideration of disputes in the ICAC:

  1. It is possible to consider a dispute in the ICAC if there is a written arbitration agreement between the parties to the dispute. A mandatory written form of an arbitration agreement is provided for by the rules due to the need to comply with the requirements of article 7 of the law on international arbitration, which contains methods for concluding such an agreement;
  2. The ICAC shall consider disputes if its jurisdiction over these disputes is established by an international agreement;
  3. The Arbitral Tribunal is empowered to resolve issues of competence in dispute resolution. If there are difficulties in determining the competence of the dispute, the arbitrators establish it, taking into account the terms of the contract.

The ICAC at the CCI is also distinguished by the professionalism of its arbitrators. Arbitrators are the best specialists in various fields of economics and jurisprudence. Professionalism is also required from the representatives of the parties in arbitration. These should be lawyers with many years of experience in arbitration. Thus, it will be easier for the arbitral tribunal to understand the legal position of a party to the dispute if it is voiced by an experienced lawyer in a professional language that is understandable for professional arbitrators.

This article will discuss in detail the issues of arbitration in the ICAC at the CCI. In addition, the advantages of our law firm, which provides services for representing the interests of Russian and foreign clients in the ICAC at the RF CCI, will be presented.

 

Advantages of the ICAC at the CCI.

The ICAC at the CCI has specific features compared to national courts of different jurisdictions and other instances of international arbitration institutions. Proceedings in the ICAC differ significantly from similar proceedings in national courts and international arbitration centers on the following grounds:

  • If the plaintiff goes to the national court of the country in which the defendant is located, problems may arise during the proceedings. For example, a national court judge may not have experience in international litigation or lack the necessary skills. In addition, in a state court of another state, the parties will have to refer to the legal norms of an unfamiliar jurisdiction. The main problem is that the decision of the state court can not be enforced in every country.

On the basis of the 1958 UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, decisions on a dispute in the ICAC at the RF CCI are binding in the countries participating in this convention. This ensures the effectiveness of the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry as a world arbitrator, because the decision of international arbitration in the countries-participants of the above-mentioned convention is carried out in a simplified manner, without reviewing the case on the merits;

  • State accredited lawyers may represent the interests of the parties in national courts. In international arbitration, including the ICAC at the CCI, there is the principle of freedom of legal representatives. In other words, you can entrust your chosen lawyer to represent your interests. The representative must have knowledge and experience in international arbitration, and not only know the law that will be applied when considering disputes in the ICAC. Our law firm has been representing the interests of Russian and foreign clients in the ICAC at the CCI for more than a dozen years. The guarantees of our company will be described in detail below;
  • Compared to other international arbitration institutions, the ICAC at the CCI differs significantly in the lowest registration and arbitration fees. A claim in the ICAC at the CCI is subject to a registration fee of $ 1000, and a claim to the LCIA is subject to a registration fee of $ 3000. The difference in the fees charged by the ICAC at the CCI and the LCIA is significant, which makes the Russian arbitration attractive for small and medium-sized businesses.

  • Consideration of disputes in the ICAC does not require hourly wages for the arbitrators. Lack of hourly pay prevents deliberate delays in the process. Procrastination of the process takes place if one of the parties wishes to force the counterparty to incur additional financial losses for arbitration costs. In particular, the costs associated with protecting their interests through legal representatives.

The arbitration costs are borne by the losing party for the most part at a reasonable amount. Thus, the winning party can recover a significant portion of the arbitration costs incurred. Thus, the ICAC at the CCI differs significantly from state arbitration due to the costs of arbitration fees and payment of the functioning of the arbitration. Nevertheless, the ICAC at the CCI compensates for these costs with promptness, competence and confidentiality when resolving disputes;

  • Consideration of disputes in the ICAC is limited in time. The rules of the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry establish that the proceedings cannot last longer than 180 days. Compared to other arbitration centers, this time limit value is the same. The time limit will not allow the process to drag on. The decision of the ICAC is final;
  • The ICAC at the CCI provides reliable conditions for ensuring the confidentiality of proceedings in the ICAC. Paragraph 25 of the ICAC Rules stipulates that arbitrators, experts, staff of the ICAC and the CCI are obliged not to disclose information that has become known to them in the process of considering disputes in the ICAC. However, the parties are given some opportunity to use the results of the dispute. In addition, the parties may conclude an additional agreement on the confidentiality of the dispute or any specific information about the dispute;
  • Unlike state arbitration, in the proceedings in the ICAC, the facts are more taken into account, rather than the legal side of the dispute. A representative of interests in arbitration must have the skills to present and argue for certain facts. In international arbitration, including in court at the ICAC, the field of possible evidence is much wider than in state arbitration.

In connection with the economic sanctions imposed, Russian companies are forced to abandon traditional European arbitration centers, and now they turn to arbitration centers in Asia, including the Russian ICAC at the CCI. This fact determines the popularity of the ICAC at the CCI for considering disputes with Russian companies in international arbitration.

 

The procedure for consideration of disputes in the ICAC at the CCI.

 

The procedure for conducting proceedings in the ICAC is regulated by the ICAC Rules and federal laws, however, the parties are given greater freedom of action when considering a dispute in the ICAC. If the regulatory enactments or agreement of the parties do not regulate any issue of the proceedings, then the ICAC at the CCI has the right to resolve it at its discretion, but in accordance with the principles of international arbitration.

The need to consider a dispute in international arbitration arises in the event that a foreign counterparty is present. As a rule, either a foreign company wants to file a claim with the ICAC against a Russian company, or the Russian company has already filed a claim with the ICAC against a foreign company. But in any case, there is a need for a legal representative for both parties, be it the plaintiff or the defendant. The representative will help to more effectively express the legal position of the party, which may affect the course of the proceedings itself.

Another prerequisite is the presence of the so-called arbitration clause in the terms of the concluded agreement. It is worth taking into account that arbitration centers recommend using the arbitration clauses indicated on their official websites. For example, the ICAC at the CCI recommends using the following text of the arbitration clause:

«Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection with the present contract (agreement), or the execution, breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in accordance with its Rules».

Otherwise, the ICAC may decide that it lacks the competence to consider the dispute that has arisen. Therefore, the arbitration clause must unambiguously transfer competence to the consideration of an arisen or possible dispute directly to the ICAC.

If a dispute has arisen with a Russian company, and there is no arbitration clause in the agreement, then the parties can draw up an additional agreement on the transfer of the arisen dispute to international arbitration. Our law firm is ready to draw up such an additional agreement.

The arbitration clause may provide for the following conditions, subject to which the proceedings in the ICAC will take place:

  • Place of Arbitration. Usually the court in the ICAC sits in the city of Moscow, however, by agreement, the parties can determine another place for considering the dispute. The ICAC at the CCI has 16 branches throughout Russia. But it is worth considering that when changing the place of consideration of the dispute, the parties are charged additional arbitration costs;
  • Applicable law to the dispute. The parties have the right to choose the legal system of the country whose law they consider most applicable to the dispute that has arisen. If the parties have not agreed on the applicable law, the court in the ICAC will determine it independently;
  • Language of the proceedings. Usually, the consideration of disputes in the ICAC takes place in Russian, but the parties, by mutual agreement, can establish any other language for the proceedings;
  • Number of arbitrators. In the ICAC, the parties have the opportunity to take part in the formation of the arbitral tribunal. Each party can choose the most suitable arbitrator, whose professional reputation will help to properly resolve the existing dispute. The two arbitrators selected by the parties choose the third – the chairman of the arbitration. The ICAC Rules provide for the right to challenge an arbitrator if there are grounds to believe that the arbitrator is not impartial.

Consideration of disputes in the ICAC begins with the filing of a statement of claim. The statement of claim is drawn up in the form and must contain the necessary information. It must be indicated in the claim to the ICAC. The internal regulations of the ICAC established that if the secretary discovers an error in the statement of claim, then the plaintiff will be given time to eliminate errors in the claim.

The claim must contain the following information:

  • names, postal addresses, telephone and fax numbers, and e-mail addresses of the parties;
  • demands of the claimant;
  • substantiation of the jurisdiction of the ICAC;
  • a statement of the factual circumstances supporting the claim;
  • evidence confirming such circumstances;
  • substantiation of the claims with reference to applicable law;
  • amount of the claim;
  • calculation of the amount of each demand; and
  • a list of documents attached to the statement of claim.

The claim in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry is the beginning of the proceedings in the ICAC. A properly executed claim in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry will be accepted by the court for proceedings, therefore, its drafting must be entrusted to a professional – an arbitration lawyer. A correctly drawn up statement of claim to the court at the ICAC will save you from the need to correct it in the future. The lawyers of our company are competent specialists in the field of international arbitration. They can draw up a statement of claim to the ICAC, and a response to such a statement of claim, and a counterclaim.

To start considering a dispute in the ICAC at the RF CCI, you need to pay a large amount for the registration fee, which is part of the arbitration fee. This fee is $ 1,000. The table on which the amount of arbitration fees is calculated depending on the price of the claim.

The secretary of the ICAC notifies the defendant of the claim to the ICAC, proposes to draw up a response to the statement of claim. A response, like a claim in the ICAC, must contain the same necessary information about the parties to the dispute and other circumstances of the case. The requirements for withdrawal of the statement of claim are contained in the ICAC regulations.

Then the parties choose the composition of the arbitration. The specific provisions on the composition of the arbitral tribunal must be set out by the parties in their agreement. If no agreement has been reached on the composition of the arbitral tribunal, the final decision is made by the ICAC Presidium. The court in the ICAC usually considers the case in the composition of three arbitrators, however, the Presidium of the ICAC, taking into account the circumstances of the case, may entrust the consideration of the dispute to a sole arbitrator. An arbitrator must be selected taking into account the specifics of the dispute that has arisen. It is advisable that the arbitrator has professional experience in the field in which the dispute has arisen.

In the process of considering a dispute in the ICAC, the parties can use the services of representatives with any citizenship from any state. For effective representation of interests, the representative must have the skills to participate in the proceedings in the ICAC at the CCI, to be guided by the Russian legal reality. Of course, the best and most optimal solution would be to entrust a Russian lawyer to represent interests in Russian arbitration.

The parties have the right to agree on the proceedings only on the basis of written materials, without holding an oral hearing. In this case, the need for the personal presence of a representative will disappear, which will reduce secondary costs. Thus, when considering disputes in the ICAC, one can do without full-time presence. However, if you wish to hold oral hearings, you can choose one of the 16 branches of the ICAC at the CCI in Russia.

After considering the dispute in the ICAC, a decision is made. The decision is taken by a majority vote of the arbitral tribunal. The ICAC decision is final and binding from the date of its issuance. The decision of the ICAC is executed by the parties voluntarily within the time period specified in the decision. If the deadline for execution is not specified in the decision, it is subject to immediate execution. For the execution of the decision, interim measures may be imposed in accordance with federal law. Our law firm provides services for the imposition of interim measures on decisions of the ICAC at the CCI in any jurisdiction.

Benefits and guarantees of our law firm for representing interests in arbitration.

A legal representative in arbitration plays a decisive role not only in the consideration of disputes in the ICAC at the CCI, but also in all international arbitration. Our law firm provides services for representing interests in international commercial arbitration, including in the ICAC at the CCI. We represent interests in both cases – if it is necessary to file a claim with the ICAC against a Russian company or if it is necessary to respond to a claim from a Russian company.

When representing clients, our lawyers in international arbitration are guided by a deep knowledge of international conventions and other regulations on international arbitration, federal laws of the Russian Federation and the internal regulations of the ICAC at the CCI. Arbitration lawyers are ready to participate in proceedings before the ICAC in any language and with any applicable law.

Our company has the advantage of providing legal representation in arbitration. Among the main advantages are the following:

  • Our law firm primarily operates in the Russian Federation. This means that the lawyers of our company are well versed in the Russian legal reality and are aware of the law enforcement aspects in international arbitration, in particular, in the ICAC at the CCI. Lawyers in Russia are well aware of the standards for arbitration disputes with Russian companies;
  • We also work according to Western standards. Our lawyers have vast collective experience in participating in international arbitration not only in Russia, but also in European countries. In particular, our company on an ongoing basis provides services for representing interests in the London International Arbitration Court and in the Stockholm Arbitration, other leading arbitration centers in Europe;
  • Taking into account the fact that our law firm often provides services for representation in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry, our lawyers have a professional opinion about the majority of arbitrators. Our lawyers will help with the selection of those arbitrators whose participation in the consideration of disputes in the ICAC would be the best option for the proceedings;
  • As mentioned above, much in the proceedings depends on the terms of the arbitration clause – on the language of the proceedings, the applicable law, the number of arbitrators. Our law firm is ready to provide services for representation in arbitration regardless of the language of the proceedings and other conditions of the arbitration clause. In addition, our lawyers can correspond with the client in different languages, as it is convenient for the client;
  • A distinctive feature is the remote service delivery format. The entire procedure from the execution of an agreement with our company and including direct consideration of the dispute in the ICAC at the CCI can be carried out remotely. It was stated above that it is not necessary to hold oral hearings in the ICAC, the court may consider the case on the basis of the available case materials and written documents;
  • If the client needs oral hearings, then our lawyers will be present at any of the 16 ICAC branches throughout the Russian Federation. A significant advantage of international arbitration is the possibility of holding meetings online, without the personal participation of the applicant. In addition, electronic document management is possible. The proceedings can be carried out remotely, without traveling to other states;
  • Our law firm has extensive experience in representing ICAC litigation in various industries – international commercial disputes, corporate disputes, sports disputes. Our lawyers deal with disputes over energy, investment, insurance, shipping, intellectual property;
  • Our arbitration attorneys have business links with centers of excellence providing expert services for international commercial arbitration. If necessary, our lawyers will involve an expert in the proceedings who can influence the outcome of the dispute.

The work of our law firm is organized as follows:

  1. A client, a foreign law firm, asks us to arrange legal support for filing a claim against a Russian company with the ICAC at the CCI or respond to a claim filed by a Russian company. In both cases, we are able to provide legal representation services;
  2. The client in the letter describes in detail the situation about a possible or already arisen dispute. Once again, we note that our lawyers are able to conduct correspondence in the client’s language. Our lawyers analyze the situation and send the client an advisory opinion with an assessment of possible risks and a description of further prospects when considering a dispute in the ICAC;
  3. If the client is a plaintiff, then our lawyers will prepare a claim to the ICAC. If the claims are satisfied, then we are ready to execute the decision in the ICAC on the territory of Russia, and we can also impose interim measures on the defendant in the process;
  4. Our feature of legal representation is that we will coordinate any action with the client. After the conclusion of the contract with the client, we will report on each stage of the dispute resolution. We send each document for approval to the client, offer different options for action, indicate the perspective in a particular case, calculate legal and economic risks.

Thus, our lawyers within the framework of legal representation in arbitration are ready to:

  • If necessary, we are ready to draw up documents to reach a pre-trial agreement on the resolution of the dispute. Some agreements on referral of disputes to arbitration may provide for a pre-trial settlement of the dispute that has arisen;
  • Collect and prepare all the documents that are necessary to start considering a dispute in the ICAC. Also, lawyers will prepare the necessary documents already during the proceedings;
  • Prepare arguments to substantiate the legal position of the client, collect evidence and evidence for the benefit of the client;
  • To impose interim measures in the proceedings in the ICAC at the CCI;
  • Execute the decision of the ICAC in Russia if it is in the client’s favor.

 

Conclusion.

In this article, we examined the institution of an international commercial arbitration court. The basis of the normative legal regulation of the ICAC at the CCI was also considered. Described in detail the advantages of the ICAC at the CCI over the arbitration courts of states and over other international arbitration centers.

An optimal outcome is unlikely to be achieved without a legal representative in arbitration. These advantages of our law firm have helped many clients from different countries to achieve the desired solution in the ICAC at the CCI. Our lawyers have been representing clients in international arbitration centers for several decades. They have vast experience in arbitration, so they can represent the interests of their clients in a quality manner.

Our law firm works with clients from any country. Our lawyers will be able to conduct correspondence in any language, as it is convenient for the client. In addition, our law firm can enforce the decision of the ICAC at the CCI in any jurisdiction.

ПОДРОБНЕЕ
Иск об оспаривании отцовства

Споры о признании или оспаривании отцовства возникают довольно часто и рассматриваются исключительно в судебном порядке. В связи с этим, для облегчения реализации ваших прав в статье будет представлена инструкция, посвященная разработке и порядку подачи иска об оспаривании отцовства.

Мы ответим на вопросы не только о том, как оспорить отцовство посредством подачи иска, но и как доказывается отсутствие биологической связи между отцом и ребенком. Это и многое другое разъясним здесь, опираясь на наш пример из судебной практики.

Доверьте эту задачу нам, и мы сделаем всю юридическую работу оперативно и качественно: составим иск, соберем пакет необходимых документов, оценим шансы, в конце представим судебное решение. С вас нужна будет только доверенность и документы, подтверждающие рождение ребенка, регистрацию брака. Срок – 2 месяца. 

Заказать услугу можно по ссылке.

Востребованность обозначенной категории спора обусловлена вполне объективными обстоятельствами: статут родителя порождает обязанность содержать ребенка. Из этого непреложного правила вытекают и алиментные обязательства, и наследственные, и социальные.

При разработке иска об отмене отцовства важно отталкиваться от того, на основании чего внесена запись в книгу актов гражданского состояния:

  1. На основании зарегистрированного брака (так называемая, презумпция отцовства – предполагается, что супруг является биологическим отцом, так как ребенок рожден в браке. В чем загвоздка? Волеизъявление «официального» отца мало выражено, и запись вносится на основании юридического факта (наличия брака), поэтому и возникают подобные споры);
  2. На основании совместного заявления супругов (здесь уже волеизъявление лица иметь статус отца наиболее ярко выражено, так как соглашение выражает прямое намерение зарегистрироваться в таком качестве, и споры по такому основанию возникают нечасто);
  3. На основании решения суда об установлении отцовства (почти невозможно впоследствии оспорить, если только доказать подложность представляемых доказательств, пороки судебного решения и тд).

Необходимо подготовить следующие документы

  1. иск об оспаривании отцовства (в том числе, уведомление о вручении или иные документы, которые фиксируют отправку копий искового заявления другим лицам, участвующим в деле. Это важно для того, чтобы оппоненты смогли подготовиться к судебному заседанию);
  2. Паспорта родителей для идентификации;
  3. копия свидетельства о рождении ребенка;
  4. Копия свидетельства о регистрации/расторжении брака;
  5. квитанция об уплате госпошлины (так как спор неимущественного характера, стоимость госпошлины будет составлять 300 рублей).

Как оспорить отцовство, куда подавать исковое заявление?

Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика.

Обратите внимание, ФЗ установлен ограниченный круг заинтересованных лиц (перечень исчерпывающий):

  1. Отец по записи или фактический отец;
  2. Мать по записи или фактическая мать;
  3. Ребенок при достижении совершеннолетия;
  4. Опекун ребенка или родителя.

На что судья будет обращать внимание при рассмотрении искового заявления:

  1. Факт отсутствия биологической связи между отцом и ребенком.

Для установления обозначенного факта подойдет любое доказательство, будь то: справка о нахождении в командировке в период зачатия, проживание в другом городе, недобросовестное поведение супруги, свидетельские показания, экспертиза. Судья будет оценивать все доказательства в совокупности.

  1. Согласие отца;

Бывают ситуации, когда лицо добровольно выразило согласие о внесении записи в качестве отца, достоверно зная, что не является фактическим отцом ребёнка. В подобной ситуации закон запрещает впоследствии оспаривать запись об отцовстве, но не исключает влияние внешних факторов, которые могли воздействовать на решение отца (угроза, обман, шантаж). При наличии таковых можно оспорить запись. Об этом свидетельствуют и положения семейного кодекса, и судебная практика.

Очевидно, что в делах по искам об оспаривании отцовства существует мало каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих об отсутствии родства отца и ребенка с точной степенью достоверности. Поэтому стороны прибегают к судебным экспертизам. Точное лабораторное исследование биологических образцов поможет подтвердить наличие/отсутствие родства.

Назначает генетическую экспертизу исключительно суд. Он может это сделать по своей инициативе, либо по ходатайству сторон. Экспертное учреждение стороны вправе выбрать самостоятельно, однако производиться исследование за счет стороны, инициировавшей экспертизу, но процедура в качестве судебных расходов может быть возложена на проигравшую сторону. Впоследствии после принятия ходатайства суд выносит определение о назначении экспертизы. В делах по искам об отмене отцовства, подчас, это единственный способ определить родственную связь между истцом и ребенком.

Важное обстоятельство при проведении экспертизы, которое может повлиять на исход дела.

Если сторона уклоняется, либо не представляет необходимый материал и документы для исследования, а без ее участия провести экспертизу невозможно. В крайних случаях можно привлечь близких родственников отца и на основании их анализа провести исследование, но если таковых нет, то суд выносит решение на основании всех ранее представленных доказательств. (Еще раз о том, почему важно представить даже самое косвенное доказательство).

При этом суд учитывает, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для нее она имеет значение, и впоследствии вправе может признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Иными словами, отцовство может быть оспорено без ДНК, и решение об исключении записи об отцовстве будет зависеть от поведения сторон. Не явился отец? Значит суд вынесет решение об отказе в удовлетворении иска. Не явилась мать? Значит суд удовлетворяет требование отца.

В случае удовлетворения иска судья в резолютивной части решения идентифицирует, какая запись является неправильной (какой орган ЗАГС ее произвел, номер и дату записи, ФИО лица, в отношении которого составлена запись), какие действия необходимо совершить. В рассматриваемой категории спора – исключить запись об отцовстве, внести изменение сведений об отце.

При этом нельзя забывать, что споры, вытекающие из семейных правоотношений, имеют ряд своих особенностей, так как затрагивают права ребенка, а он является наиболее незащищенной категорией населения, и защита прав ребенка в таких спорах является приоритетом. Поэтому, в связи с исключительными обстоятельствами, например, при длительных отношениях с отцом, суд может отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства. Такая практика тоже имеет место быть, поэтому каждый спор индивидуален.

Несомненно, что профессиональный юрист в сфере семейных правоотношений знает, как оспорить отцовство, какие нюансы необходимо учесть и какие документы подготовить. У нас обширный опыт подобной практики, и вы можете обратиться к нам.

ПОДРОБНЕЕ
Документы, чтобы выписать человека через суд

Многие из вас, наверняка, сталкивались с проблемой, когда в квартире зарегистрированы люди, по факту, давно уже в ней не проживающие. Эта статья поможет разобраться, какие нужны документы, чтобы выписать человека через суд. Также мы опубликовали образец иска о снятии с регистрационного учета.

Как выписать человека, не проживающего в квартире? Только через суд, потому что в административном порядке (обратившись в УФМС (ныне МВД) невозможно выписать человека из квартиры. Основанием для снятия с регистрационного учета является вступившее в законную силу решение суда. О самой процедуре снятия с регистрационного учета через суд мы уже писали.

Данный аспект (именно в части сбора нужных документов) очень важен, потому что суд не будет собирать доказательства за вас. Подтверждение тому – решение Лефортовского суда. Истец в этом деле пытался через суд снять с регистрации свою бывшую жену, но не приложил к этому иску документы, свидетельствующие о том, что женщина, действительно, в его квартире не живет. Результат – суд подтвердил законность регистрации бывшей супруги в квартире истца.

Вместе с тем, не стоит легкомысленно подходить к вопросу о регистрации в вашей квартире лиц, о которых вы можете вообще ничего не знать. Задуматься о том, как выписать человека, не проживающего в квартире, нужно хотя бы по следующим причинам:

– если в квартире нет счетчиков на воду, газ, то платить за коммунальные услуги придется по количеству зарегистрированных в квартире лиц;

– если зарегистрированное в вашей квартире лицо имеет долги, то корреспонденция от коллекторов, извещения из судов будут приходить в ваш почтовый ящик; но самое неприятное, что приставы также могут прийти в вашу квартиру с целью отыскания имущества должника.

Как выписать человека, не проживающего в квартире? Нужно обосновать три момента:

– гражданин зарегистрирован в вашей квартире;

– гражданин больше не имеет права проживать в квартире: прекратилось право собственности (это касается и родственников бывшего собственника), закончился договор найма, супруги развелись и другое;

– гражданин фактически сам добровольно выселился из квартиры и в настоящее время проживает в другом месте. По российскому законодательству, если гражданин более года живет в другом месте, то именно там, а не в вашей квартире, он должен быть зарегистрирован.

Чем мы можем подтвердить эти факты? Для этого нужно собрать документы, чтобы выписать человека через суд.

Документы, подтверждающие регистрацию гражданина в вашей квартире:

  1. копия паспорта гражданина;
  2. выписка из домовой (поквартирной) книги;
  3. выписка из финансово-лицевого счета (можно получить на Госуслугах).

Документы, подтверждающие отсутствие законного основания для дальнейшего пользования квартирой:

  1. актуальная выписка из ЕГРН о квартире, из которой видно, что новым правообладателем являетесь вы;
  2. договор купли-продажи квартиры (в нем не должно быть условия, что кто-либо после продажи продолжит пользоваться квартирой);
  3. договор найма (аренды), по которому истек срок действия, или соглашение (одностороннее письмо) о расторжении этого договора;
  4. свидетельство о расторжении брака.

Документы, подтверждающие непроживание гражданина в квартире длительное время, например:

  1. сведения из поликлиники о том, прикреплен ли гражданин к этому медицинскому учреждению, получал ли медицинскую помощь в нем;
  2. справка из управляющей компании или ТСЖ по вашей квартире, свидетельствующая, что гражданин не обращался по квартирным вопросам (жалобы, выдача брелока на автопарковку и т.п.);
  3. официальный ответ почты с информацией о получении/ неполучении гражданином писем по адресу регистрации; наличии просьбы гражданина осуществлять пересылку корреспонденции на другой адрес;
  4. данные от участкового о том, обращался ли к нему гражданин по поводу проблем, связанных с квартирой;
  5. выписка из Росреестра о том, что гражданину принадлежит другая квартира, дом, комната;
  6. платежные документы, из которых должно усматриваться, что гражданин не платит за воду, свет, газ, а все расходы по содержанию квартиры несете вы;
  7. свидетельские показания – хотя и не относятся к документам, чтобы выписать человека через суд, но играют важную роль, ведь ими можно подтвердить, что гражданин уехал из квартиры по собственной воле. Например, в суде гражданин может заявить, что был вынужден выселиться из квартиры, потому что имел место бытовой конфликт или собственник заменил замок. На этот случай нужно заручиться поддержкой свидетелей (совместно проживающих родных или соседей), которые подтвердят иные (настоящие) причины выезда.

Если документы о регистрации и документы об прав на квартиру вы можете получить самостоятельно, то документы, подтверждающие фактическое непроживание гражданина в вашей квартире (в частности, пункты 1 – 5), не удастся получить без помощи юриста по выписке из квартиры. Организации, выдающие соответствующие справки (мед. учреждение, почта, полиция, за исключением разве что управляющих компаний и ТСЖ), не выдадут вам их, опасаясь разглашения персональных данных.

Наши юристы обладают статусом адвокатов, поэтому указанные выше документы могут быть запрошены ими на основании адвокатского запроса. При этом, организация будет обязана предоставить соответствующую информацию по адвокатскому запросу в течение одного месяца под угрозой штрафа.

Ниже прикрепляем несколько адвокатских запросов, подготовленных нашими юристами по выписке из квартиры.

Подробнее о других наших услугах по такого рода спорам можете прочитать здесь.

Нельзя забывать и о документах, которые в обязательном порядке прикладываются к любому исковому заявлению, в том числе к заявлению об утрате права пользования квартирой:

  1. Почтовая квитанция о направлении иска ответчику (заказное отправление),
  2. Оригинал чек-ордера по государственной пошлины за рассмотрение вопроса судом. Размер гос. пошлины – 300 рублей.
  3. Документы, свидетельствующие о том, что истец предпринимал попытки решить спор без суда (претензия, просьба сняться с учета). Данные документы не являются обязательными.

Нередко неимущественное требование о признании гражданина утратившим право пользования квартирой и о снятии с регистрационного учета по адресу вашей квартиры соединяется с имущественными притязаниями. Истец может потребовать взыскания убытков, как произошло в ситуации с нашим доверителем. Наш доверитель купил квартиру с условием, что предыдущий собственник и член его семьи на определенное время за плату сохранят возможность проживать в проданной ими квартире. Но ситуация обернулась не лучшим образом для нашего доверителя: бывшие собственники не только не выписались из квартиры после того, как оговоренный срок проживания истек, но еще и не заплатили за время своего проживания ни нашему доверителю, ни коммунальным организациям. Нами было принято решение обратиться в суд с иском, содержащим требование не только о снятии с регистрационного учета, но и о взыскании убытков (долг по ЖКХ) и неосновательного обогащения (бесплатное пользование квартирой).

Образец иска о снятии с регистрационного учета, который был подготовлен нашими юристами по этому спору, прикладываем:

ПОДРОБНЕЕ
В суд на фитнес клуб

Приобрели абонемент в спортзал, но не смогли воспользоваться всем оплаченным функционалом из-за ковида, а фитнес-центр не возвращает денежные средства? В данной статье будет представлен алгоритм: как подать иск в суд на фитнес клуб в случае, если последний уклоняется от своих обязанностей. Сразу отметим, что возникший спор придется решать уже в судебном порядке. Нужно будет подавать исковое заявление о защите прав потребителей.

Мы можем разработать для Вас исковое заявление на фитнес клуб. Срок исполнения – 3 рабочих дня. Стоимость – 7 500 рублей. Вся юридическая сложная работа на нас. Эти расходы будут компенсированы Вам по решению суда. Более того, Вы не плохо заработаете на процентах, пене, штрафах, моральном вреде.

Расскажем все на примере нашей судебной практики. Сразу оговоримся, что мы тут представляли интересы фитнес клуба.  Не стоит упрекать нас за это. Наоборот, это говорит о том, что мы знаем доводы всех сторон, знаем, что стоит указывать в иске, а про что лучше промолчать. Факт того, что у нас опыт защиты в суде как истца, так и ответчика – это большое преимущество.

Приобретение абонемента в фитнес-клубе с точки, зрения законодательства, не что иное, как договор возмездного оказания услуг. Из этого вытекает очень важное обстоятельство: будут применяться нормы Гражданского кодекса и Закона РФ «О защите прав потребителей»

1 этап. Направление претензии фитнес клубу

Ситуации, когда фитнес клубы не возвращают деньги, случаются довольно часто. Вы можете отказаться от исполнения договора и потребовать возврат уплаченных сумм. Данное требование вы излагаете в письменной претензии со всеми необходимыми реквизитами и подписью. По закону исполнитель должен удовлетворить Ваши требования в течение 10 дней с момента поступления требования от потребителя. В случае, если он не удовлетворит ваши притязания в срок, за каждый день просрочки будет взиматься процент в размере 3% от цены самой услуги.

2 этап. Иск к фитнес клубу о защите прав потребителей

Подсудность

Здесь возможно несколько вариантов.

  1. по месту нахождения ответчика;
  2. суд по месту жительства истца.

Если цена иска составляет меньше 100 000 рублей — исковое заявление подается мировому судье, свыше — в районный суд. По искам о защите прав потребителя не уплачивается госпошлина, соответственно, судебные расходы будут состоять только в уплате услуг представителя, нотариуса и прочих издержек.

Потребитель, помимо основного долга, вправе требовать от исполнителя:

  1. компенсацию морального вреда;
  2. неустойку за просрочку удовлетворения требования;
  3. выплату штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований;
  4. Судебные расходы (оплата услуг представителя).

Цена иска

По закону Вам необходимо предоставить расчет цены иска. При расчете цены иска в суд на фитнес клуб будет входит только основной долг и неустойка, а вот штраф, моральный вред и судебные расходы рассчитываются отдельно и не входят в цену иска. Цена иска должна быть корректной. Впрочем, все эти нюансы можно возложить на юриста. Участие профессионального адвоката в процессе повысит вероятность восстановления нарушенных прав.

Отдельное внимание заслуживают приложения к иску. Одни важны для принятия самого иска судьей, другие имеют доказательственное значение. Представим Вам перечень:

  1. Копия исковых заявлений по числу лиц, участвующих в деле, уведомления к ним;
  2. Копия досудебной претензии;
  3. Расчет взыскиваемой суммы;
  4. Документы, подтверждающие основание ваших требований (договор возмездного оказания услуг, чек об уплате услуг и др.);
  5. Доверенность на представителя;
  6. Доказательства причинения морального вреда (практика показывает, что это необязательно, так как судья будет исходить из обстоятельств дела и характера причинения вреда, однако лучше припастись доказательствами ваших нравственных и физических страданий. В целом, причинение таких страданий предполагается, другое дело, что размер такой компенсации может быть изменен.

Фитнес клубы будут всячески давить на перенос сроков, но вы не обязаны соглашаться, если у Вас пропал интерес к данным правоотношениям. По закону (ст. 450 ГК РФ, 782 ГК РФ) вы имеете право на односторонний немотивированный отказ от данных услуг, и контрагент не вправе требовать от Вас возмещение убытков в связи с отказом от обусловленной услуги. Взимаются исключительно фактически понесенные исполнителем затраты.

Наши суждения не голословны, а подкрепляются нашей юридической практикой. И мы знаем, как вернуть деньги за фитнес клуб.

Судебная практика

В представленном деле Истец подал иск в суд на фитнес клуб с требованием о возврате денежных средств за месячный абонемент в размере 4900 рублей. В рамках судебного разбирательства Истец намеревался, помимо основного долга, взыскать:

  1. Неустойку в размере 2352 рублей за период просрочки;
  2. Моральный вред в размере 50 000 рублей;
  3. Штраф в размере 32 252 рубля;
  4. Расходы на представителя и нотариуса.

Так как категория дел гражданско-правовая, а суды общей юрисдикции, то в иске к фитнес клубу важно доходчиво представить все важные факты, а необходимую правовую квалификацию судья подберет сам. Факты, имеющие значение:

  1. Факт заключения договора;
  2. Факт уплаты услуг по договору;
  3. Факт неиспользования услуг;
  4. Факт направления досудебной претензии и др;
  5. Факт о том, что фитнес клуб не возвращает деньги.

Конкретно в данном кейсе фитнес клуб выплатил спорную сумму потребителю, но за вычетом стоимости браслета, который не подлежит возврату.

При вопросе, как вернуть деньги за фитнес клуб, нужно учитывать, что закон не содержит предписания в отношении потребителя об обязательном досудебном порядке. Но практика уже сложилась таким образом, что лучше сначала в добровольном порядке урегулировать спор. Если вы сразу обратитесь в суд, Вам не возвратят иск (лишь в отношении отдельных услуг, например, связи установлен обязательный досудебный порядок), однако при направлении претензии фитнес клубу с просьбой о добровольном удовлетворении ваших требований в работу вступают нормы ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», которые предписывают за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя исполнителю выплатить штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Так как каждый фитнес клуб заинтересован в рентабельности поставляемых услуг, он будет активно пользоваться тем, что они входят в перечень пострадавших от ковида отраслей и предлагать различные альтернативы. Поэтому и возникают ситуации, когда фитнес клуб не возвращает деньги. Если вы понимаете, что необходимость в посещении данного спортзала после принятия всех карантинных мер отпала, смело отказывайтесь от исполнения договора и обращайтесь к фитнес-центру с претензией о возврате уплаченных денежных средств за услугу. В описываемом деле мы выступали на стороне организации, и в его защиту мы разрабатывали возражение на исковые требования Истца. Оно представлено ниже.

В нашей практике нет уклона в сторону защиты юридических лиц, или, наоборот – потребителей. Мы умеет отстаивать права в равной степени каждого субъекта. Опыт защиты фитнес клуба в текущем деле впоследствии станет прочным плацдармом для защиты пострадавшего потребителя в другом деле, так как при исследовании фактических и правовых обстоятельств мы изучаем, как работают нормы в отношении того или иного субъекта, мы сможем применить их так, чтобы было выгодно клиенту.

Представленный алгоритм универсален как для услуг, так и для договоров купли-продажи. Обращение к юристу – оптимальное решение, так как при удовлетворении Ваших требований вы взыщите не только основный долг, но причитающиеся за нарушение Ваших прав другие суммы!

ПОДРОБНЕЕ
В суд на иностранную компанию

Между сторонами международного контракта возникают споры по поводу исполнения условий договора, зачастую одна из сторон договора вынуждена подать исковое заявление в суд на иностранную компанию для разрешения сложившегося спора. Однако в этом случае могут возникнуть затруднения, связанные с определением подсудности сложившегося спора, поскольку и одна, и вторая сторона договора находятся в правовых юрисдикциях разных государств. Под вопрос попадает не только подсудность спора, но и применимое право, язык разбирательства и процесс исполнения дальнейшего судебное решения.

В нашем блоге уже имеются статьи по смежной тематике, но в этой статье будут рассмотрены вопросы об подаче искового заявления в отношении иностранной компании. Кроме того, в статье указано, чем именно может помочь наша юридическая компания с арбитражными разбирательствами.

Определение подсудности

Обычно стороны в своём договоре предусматривают условие о суде, в который они будут обращаться, если возникнет спор по поводу исполнения заключенного договора. Если брать во внимание, что в этой статье речь идёт о договоре между международными контрагентами, то в таких договорах принято указывать так называемую арбитражную оговорку, согласно которой стороны устанавливают для возможного спора судебную инстанцию, применимое к рассмотрению спора право, язык разбирательство и остальные положения. Так, сторона договора сможет подать иск к иностранной компании только в ту инстанцию и на тех условиях, которые указан в арбитражной оговорке. Приведём в пример арбитражную оговорку из договора нашего клиента:

В случае, если в договоре не определён суд, в который должен быть подан иск к иностранному юридическому лицу, то применяется положение арбитражного процессуального законодательства. Согласно такому положению по общему правилу иск к иностранному контрагенту должен быть подан по месту его нахождения российского филиала зарубежной компании, то есть, по месту нахождения ответчика. Однако, если на территории Российской Федерации у иностранной компании отсутствуют филиалы, то иск к иностранной компании необходимо подавать в суд государства, где находится ответчик. К примеру, российская компания подаёт иск к иностранной компании, которая находится в Федеративной республике Германия. В этом случае иск должен быть предъявлен в суд, находящийся в Германии и именно в том районе, где находится юридический адрес ответчика.

Однако существуют исключения о подсудности. Согласно разъяснениям Высшего арбитражного суда России, истец имеет право подать иск к иностранной компании по месту исполнения договора или месту нахождения филиала этой компании, если спор связан с функционированием этого филиала.

Международные третейские суды

В результате сложившейся правоприменительной и судебной практики международным юридическим сообществом были предусмотрены международные третейские инстанции, основная цель которых – рассмотрение и разрешение споров по договору между контрагентами из разных государств. Именно эти международные третейские (арбитражные) центры рассматривают иск к иностранному юридическому лицу. Среди наиболее популярных арбитражных центров можно выделить следующие:

Указанные международные арбитражные инстанции являются наиболее авторитетными центрами по разбирательству международно-экономических споров между контрагентами из разных государств. Наша юридическая компания специализируется именно на представительстве интересов клиентов в указанных арбитражных центрах.

В отличие от государственных арбитражных судов, международные арбитражные центры существенно отличаются от государственных арбитражных инстанций в силу следующих особенностей:

  • Международные третейские суды являются негосударственными арбитражными инстанциями, что обуславливает независимость и беспристрастность при рассмотрении споров между компаниями разных государств. Международный третейский суд функционирует благодаря регистрационным и арбитражным сборам, взимаемых им со сторон спора, которые обратились с просьбой рассмотреть и разрешить их спор по договору;
  • В международных третейских судах предусмотрена возможность для сторон определить право, которое будет применяться при рассмотрении спора. Кроме того, дополнительным соглашением к договору можно установить язык разбирательства, место рассмотрения спора и количество арбитров, которые будут производить разбирательство спора;
  • Международные арбитражные центры отличаются своей оперативностью в рассмотрении споров. В большинстве арбитражей предусмотрено ограничение по разбирательству спора в 180 суток с момента подачи иска к иностранной компании.

Алгоритм подачи иска в суд на иностранную компанию

  1. Перед тем как подать иск к иностранному юридическому лицу нужно установить наличие или отсутствие арбитражной оговорки или пророгационного соглашения – соглашения сторон, согласно которому все споры рассматриваются по месту регистрации ответчика, в судах его государства. В случае, если арбитражная оговорка содержится в договоре или в дополнительном соглашении, то подача иска в суд на иностранную компанию возможна только в ту судебную инстанцию, которая предусмотрена арбитражной оговоркой;
  2. В случае, если истец находится в России, а ответчик является иностранным юридическим лицом, но при этом в договоре отсутствует арбитражная оговорка, нужно учитывать положения арбитражного законодательства, которые позволяют подать иск в российский арбитражный суд:
    1. На территории России есть филиалы иностранной компании;
    2. Договор полностью или частично исполняется в России;
    3. Деятельность иностранной компании направлена на российских потребителей.
  3. Далее необходимо определить применимое к рассмотрению спора право;
  4. Сам процесс разбирательства требует от участвующих сторон знания арбитражного процесса и применимое право, что обуславливает необходимость участия арбитражного юриста в качестве представителя интересов сторон договора.

 

Чем может помочь наша юридическая компания?

Юристы нашей компании специализируются на арбитражных спорах как в российских арбитражных судах, так и в международных арбитражных центрах. Практикующие юристы имеют многолетний опыт работы по представлению интересов клиентов в третейских судах.

Мы можем помочь с:

  • Представлением интересов клиента до разбирательства, в процессе разбирательства и в последующих вопросах;
  • Подготовить исковое заявление на иностранную компанию в арбитражный суд, грамотно сформулировать правовую позицию с учетом нюансов судебной практики;
  • Обеспечить квалифицированную правовую помощь в любых арбитражных инстанциях с любым применимым правом и на любом языке, в том числе подготовка юридических и процессуальных документов на иностранных языках;
  • Наложить обеспечительные меры по решению арбитражных судов;
  • Исполнить решение арбитражного центра на территории России или другого государства.
ПОДРОБНЕЕ
Статус гарантирующей организации

Одним из субъектов в сфере водоснабжения и водоотведения является гарантирующая организация. Статус гарантирующей организации определяют органы местного самоуправления из числа снабжающих организаций.
Первостепенной задачей для таких организацией – это снабжение потребителей водой и оказание сопутствующих услуг по водоотведению из канализаций. При этом, качество услуг должно соответствовать техническим требованиям и нормативам эксплуатации.

Чтобы установить такой статус, необходимы в совокупности следующие условия: инвентаризация объектов системы и наличие проекта системы водопроводов.  Для создания схемы проводится инвентаризация, также инвентаризация, в свою очередь, проводят по созданной схеме. Условия взаимосвязаны, поэтому при отсутствии одного из них, невозможно будет назначить гарантирующую организацию водоснабжения.

Законом «О водоснабжении и водоотведении»  устанавливается понятие  гарантирующей организации, а также,  дополнительные обязанности для такой организации и критерии определения статуса. Статус гарантирующей организации обязывает обеспечить услугами всех абонентов, которые обратились в организацию, если их объекты присоединены к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Определить гарантирующую организацию можно на основании выявления количества абонентов, присоединенных к  водопроводным или же канализационным сетям гарантирующей организации. Постановление об определении гарантирующих организаций выносит администрация муниципального образования.

Для чего необходим статус гарантирующей организации?  Получения данного статуса предполагает, что организация является основной в конкретном муниципальном образовании, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению. Гарантирующая организация имеет преимущественное право заключать договоры с абонентами, соответственно,  количество потребителей подавляющее большинство именно у такой организации.

Среди обязанностей для гарантирующей организации выделяются :
1) контроль качества воды во всех сетях;
2) обеспечение холодного водоснабжения для абонентов;
3) заключение договор с абонентами для оказания услуг;
4) осуществление контроля за работоспособностью сетей;

Помимо основных обязанностей, на компанию, которая выступает гарантом по обеспечению водного ресурса, накладываются и дополнительные обязанности:
1) уведомление абонентов о сроках проведения планового ремонта сетей, отключению водоснабжения;
2) реагирование и принятие необходимых мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций;
3) поддерживать обратную связь на жалобы и обращения потребителей;
4) предоставление информации, запрашиваемой потребителем в рамках закона;

Как и  все субъекты, гарантирующая организация наделяется определенными правами :
– ограничение и прекращение предоставления услуг в случае нарушений со стороны потребителей;
– взыскание пени за просрочку оплаты услуг;
– предотвращение самовольного использования услуг потребителями;
–  осуществление контроля за достоверностью показателей приборов, предоставленных абонентами.
Постановление об определении гарантирующих организаций, вынесенное  муниципальным органом, должно быть вынесено с соблюдением нормативно-правовых актов.  Помимо ФЗ, порядок водоснабжения и водоотведения устанавливается  Постановлением Правительства, также Постановлением утверждены  формы типовых договоров.

В каких случаях осуществляют замену гарантирующей организации?
В случае, если количество абонентов уменьшилось у действующей гарантирующей организации, и при этом у иной компании количество абонентов значительно возросло, то данная организация и будет претендовать на статус гарантирующей.

 Рассмотрим  на нашем примере конкретные действия по данному вопросу.

1. Ситуация следующая: к нам обратился клиент, который имел статус гарантирующей организации в области водоотведения. Но случается так, что спустя три года данный статус переходит к муниципальному предприятию, о чем было вынесено соответствующее Постановление.
Суть проблемы заключается в том, что основания лишения статуса гарантирующей организации нашего клиента не соответствуют закону:
В соответствии с ФЗ в данной сфере деятельности «О водоснабжении и водоотведении», как уже было указано, статус гарантирующей организации присваивается той компании, к которой подключено большее число абонентов сетей.

2. Как проверить информацию о количестве подключений?
Запросить информацию возможно у администрации муниципального образования путем подачи письменного запроса: на основе каких данных принималось решение, чтобы определить гарантирующую организацию.

В нашей ситуации с клиентом, также был направлен запрос в Администрацию:


И на наш запрос был направлен следующий ответ:


Есть выгребные ямы и напорные сети водоотведения, они бесхозные.
В связи с этим Администрация взяла и передала их в хозяйственное ведение МУП «Айсберг», а т.к. МУП «Айсберг» единственная организация в районе с лицензией ЖКХ, то передали именно им.
Ответ администрации основывался на том, что сети водоотведения и напорные ямы достаточно долго оформлять в собственность. Поэтому, муниципальным органом не были произведены действия по оформлению. А гарантирующая организация также этого не сделала.

Исходя из ответа муниципального органа, не прослеживается взаимосвязи между требованиями для получения статуса гарантирующей организации, закрепленными в законе и теми требованиями, на которые ссылается администрация для того, чтобы определить гарантирующую организацию. Кроме этого, в ответе муниципальный орган ссылается на лицензию, что будет являться преимуществом, по мнению администрации, для получения статуса гарантирующей организации. Однако об обязательном требовании о наличии лицензии не сказано в законе.
Лишь одна норма содержится в законе и говорит о том, что организация, которая заключила договор аренды сроком более года и объекты данной организации являются централизованными системами водоснабжения, обязана  получить лицензию для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению.

В связи с этим у нас возникли вопросы:

1) Почему администрацией не было учтено основное требование –  о количестве абонентов для гарантирующей организации?
2) В каком нормативном акте содержится информация о том, что наличие лицензии у гарантирующей организацией будет являться конкурентным преимуществом?
3) Как влияет форма собственности, если до 2018 года выгребные ямы и напорные сети водоотведения являлись бесхозными?

После получения ответа , который оказался столь противоречивым, наши юристы подали жалобу в ФАС на администрацию. Заявление было подано на постановление об определении гарантирующих организаций. Жалоба в ФАС на постановление основывается на нескольких фактах:  отсутствие полномочий у администрации принимать решение, так как отсутствовали сведения о количестве абонентов, лицензия не является преимуществом при выборе гарантирующей организации.

Также, жалоба в ФАС на администрацию содержит такое основание, как  нарушение принципа выборности кандидатов на конкурсной основе.  Принятие Постановления отражает недобросовестную конкуренцию, так как администрация приняла решение без нормативных обоснований и пояснений.
Подобная жалоба в ФАС на постановление администрации Ханты-Мансийского округа была отражена в решении антимонопольной службы по делу 2017г. в заявлении ПАО «ЮНИПРО».
Относительно сроков на обжалование Постановления отметим, что срок обжалования в суде составляет – 3 месяца с момента, когда стало известно о вынесенном постановлении. Однако, в ряде случаев могут сложиться проблемы с пропуском  срока. Чтобы срок не был признан судом пропущенным, можно попробовать сослаться на тот факт, что из-за нерабочих дней в период нестабильной эпидемиологической ситуации с коронавирусом – вам только стало известно о постановлении администрации.

Рассмотрев статус гарантирующей организации и порядок обжалования незаконно принятого постановления в адрес такой организации, можно заметить, что данные вопросы не столь легкие.
Именно поэтому, гарантирующие организации обращаются за помощью к юристам, имеющим опыт ведения подобных дел. Наши юристы помогут составить грамотную жалобу, а также окажут сопровождение в процедуре обжалования в соответствующих инстанциях.

ПОДРОБНЕЕ
Сайт использует мои персональные данные

Интернет стал неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Эта всемирная паутина сетей хранит в себе колоссальное количество информации, в том числе и персональные данные, которые мошенники могут использовать в своих целях. В статье мы ответим на следующие вопросы: что делать, если сайт использует мои персональные данные? как восстановить нарушенные права и к кому обращаться? В конце статьи пример успешного обращения в Роскомнадзор.

Составить жалобу в Роскомнадзор – 7 500 рублей.
Это действительно хороший и быстрый способ удалить данные.

С информацией по предоставляемой нами услугой можете ознакомиться по ссылке.

Для начала стоит разобраться в том, что же такое персональные данные, кто и при наличии каких условий может их использовать.

Итак, персональные данные – это какая-либо информация, совокупность сведений об отдельном человеке, в какой-то степени идентифицирующие его личность. К персональным данным относится все от ФИО и места жительства до роста, цвета глаз и политических установок и взглядов.

Интернет-площадки должны со всей серьезностью подходить к сбору и хранению персональных данных. Законодательство РФ устанавливает множество правил для операторов персональных данных, за нарушение которых налагается юридическая ответственность. Согласно статье 24 ФЗ «О персональных данных», за нарушение положений данного закона налагается уголовная, административная, дисциплинарная и иная ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

Если какой-то сайт использует мои персональные данные без моего согласия, тем более, если это подкрепляется также распространением информации, не соответствующей действительности, значит, от нарушает установленный вышеупомянутым законом порядок сбора, хранения, использования и распространения сведений о человеке.

Тут важно упомянуть, что законодательство предусматривает также случаи, когда персональные данные могут использоваться оператором без согласия человека. Например, если эти данные используются в рамках расследования по уголовному делу, при регистрации компании, при подаче заявления в налоговую, также если обработка персональных данных является необходимым элементом для защиты жизни, здоровья, интересов их субъекта, если получить от него согласие невозможно, и иные случаи.

Однако если сайт использует мои персональные данные в каких-либо коммерческих целях без получения согласия, занимается сбором сведений в целях мошенничества, распространяет недостоверную информацию – безусловно, это грубое нарушение закона.

Мое право на защиту персональных данных нарушено: что делать и к кому обращаться?

Предположим, на каком-то сайте без полученного разрешения размещена информация о Вас, содержащая сведения о ФИО, дате рождения, месте жительства и т.д. Эти данные используются сайтом в мошеннических целях, что, конечно же, нарушает Ваши права как субъекта ПД.

Вы обратились к администрации сайта с просьбой удалить эти сведения, однако получили отказ либо просьба попросту была проигнорирована. Для того, чтобы не оставлять эту ситуацию и не пустить развитие событий на самотек, нужно обратиться в конкретный орган, который защитит Ваши права.

Какой орган является уполномоченным по защите прав субъектов персональных данных? Ответ: Роскомнадзор. Данный орган ведет реестр операторов персональных данных и реестр нарушителей прав субъектов.

Если Ваши права в интернете нарушены, то необходимо подать жалобу на сайт в Роскомнадзор. При этом в обращении следует перечислить перечень тех персональных данных, которые неправомерно обрабатываются в сети, приложить сведения о документе, удостоверяющего Вашу личность, прикрепить конкретные ссылки на адреса страниц сайтов, содержащих сведения о вас. С полным перечнем информации и документов, которые необходимо приложить в обращении, можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора.

Прежде чем ответить на вопрос, как заблокировать сайт через Роскомнадзор, важно отметить, что Роскомнадзор самостоятельно, защищая наши права, должен обратиться в суд, подать иск и зафиксировать нарушение прав человека. Жалоба на сайт в Роскомнадзор поможет Вам не только удалить нежелательные сведения со страницы сайта, но также и заблокировать сам сайт. Служба может как уведомить о выявленном нарушении с требованием устранить его, так и прибегнуть к блокировке сайта. Необходимо уточнить, что блокировка осуществляется только на основании вступившего в силу решения суда.

Как заблокировать сайт через Роскомнадзор: наша практика

 

Наша компания имеет успешный опыт в разрешении вопросов по удалению данных из интернета и блокировке сайтов, незаконно пользующихся различными сведениями о пользователях сети.

В результате работы наших компетентных юристов была заблокирована крайне известная среди работников и работодателей интернет-площадка – сайт orabote.top, собирающий на своих постах десятки и сотни тысяч просмотров в день. На этом сайте можно было узнать за считанные секунды всю «достоверную» информацию о том или ином работодателе и тем самым избежать невыгодного трудоустройства.  Однако зачастую сайт опубликовывал недостоверную информацию, размещал у себя незаконные отзывы, требуя за их удаление деньги.

Случилось так, что на сайте были использованы персональные данные нашего клиента, а также опубликована недостоверная информация о нем. Удалить эти сведения сайт отказался. После нашей жалобы на сайт в Роскомнадзор было подано исковое заявление в суд, и после получения решения эта интернет-площадка была полностью заблокирована.

Сейчас специалисты нашей компании работают над вопросом по блокировке похожего крупного сайта, незаконно обрабатывающим персональные данные – neorabore.net. Юристы составили заявление, приложив туда жалобу на распространение в сети сведений, не соответствующих действительности, а также заявление о восстановлении в судебном порядке прав субъекта персональных данных, которые были нарушены, и получили следующий ответ:

Остается только ждать положительного решения суда и, как итог, блокировки сайта.

В заключение

Надеемся, что эта статья была полезной, и что теперь, задавшись вопросом: «Что делать, если сайт использует мои персональные данные?», Вы будете знать алгоритм необходимых действий.

Безусловно, важно участие компетентного юриста в составлении грамотной жалобы. Успешный опыт нашей компании показывает, что мы можем заблокировать любой сайт, незаконно использующий данные наших клиентов. Каким бы крупным не был этот сайт, восстановить нарушенные права можно даже за короткие сроки при участии специалиста. Защищать и отстаивать законные интересы клиентов – наши долг и обязанность.

ПОДРОБНЕЕ
Банк подал в суд при ипотеке

В сегодняшней статье мы расскажем Вам про очередное наше дело по спорам с банком по кредиту. На нашего клиента банк подал в суд при ипотеке. Банк отбирает квартиру, так как Клиент не производил в полном размере ежемесячные платежи в период карантина из-за коронавируса. Печально об этом говорить, но таких подобных примеров сейчас достаточно много. У кого-то существенные потери понёс бизнес, кто-то лишился работы, что и привело к значительным финансовым потерям. Особо тяжело получается в случае с ипотекой: банковский кредит, по которому в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате денежных средств банк отбирает залог, даже если квартира является единственным жильём. Очень трудно в данном споре судиться с банком. Просрочка по ипотеке – формальное нарушение, которое ставит банк в выигрышное положение. В таких делах не применяется правила о запрете на взыскание единственного жилья. Это очень сложные дела, в которых спор с банком до конца имеет мало перспектив. Мы выбираем такой вариант – договориться с банком заключить мировое соглашение. У наших юристов много таких дел в практике, и мы прекрасно понимаем, какую стратегию лучше выбрать в каждом отдельном случае. В статье мы покажем, какой документ составили наши юристы для Клиентки и как нужно действовать в подобной ситуации. Если у Вас аналогичная ситуация – банк отбирает квартиру, то можете заказать услугу на нашем сайте.

Мы составили возражение на иск банка. Банк подал в суд при ипотеке о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по договору с обращением взыскания на залоговое имущество – квартиру. Однако наша клиент (ответчик) к моменту подачи возражения не получила копию иска, поэтому не было возможности ознакомиться с позицией банка. На это мы указали в первую очередь в возражении. Мы кратко обозначили все обстоятельства дела с нашей стороны, отметили, что наш клиент платила по кредиту всеми средствами, которыми располагала, со стороны ответчика неоднократно были предложены выходы из сложившейся ситуации. Самый главный факт – нашему клиенту тот же банк одобрил новый ипотечный кредит – рефинансирование. Это означает, что банк пошёл на компромисс, спора фактически больше нет, а данное дело нужно закрыть мировым соглашением.

Очень важно в процессуальных документах доходчиво изложить фактические обстоятельства дела, показав добросовестность своих действий так, чтобы у суда сложилась именно такая картина всех обстоятельств.

Наши требования об отказе в удовлетворения иска, о заключении мирового соглашения мы, как и полагается, обосновали через нормы закона. Мы обратили внимание на то, что Ответчиком не было совершено существенных нарушений кредитного договора. Несмотря на наличие финансовых затруднений, Ответчик не прекратила исполнять свои обязательства по договору, продолжала частичное перечисление платежей, не уклонялась от платежей по кредиту. Мы привели позицию Конституционного суда РФ, в которой указано, что основанием для расторжения договора займа необходимо существенное нарушение обязательств, также сделали ссылки на статью 348 Гражданского кодекса РФ, по которой суд может отказать во взыскании заложенного имущества, если допущенное нарушение должником незначительно. Нарушения Ответчика по договору несоразмерны тем последствиям, которые наступят, а именно – лишение единственного жилья. О необходимости оценки всех обстоятельств, причин просрочки исполнения обязательств говорил Верховный суд РФ. Поэтому, важно в судебном разбирательстве указать на причины неуплаты платежей и последствия обращения на взыскание квартиры.

К возражению мы приложили доказательства, поддерживающие нашу позицию о добросовестности Ответчика и факт рефинансирования кредита. В данном случае – это электронная переписка с банком. Из формальных требований – нужно подтвердить отправку документов второй стороне. К исковому заявлению нужно приложить все имеющиеся у вас доказательства, которые подтверждают ваши аргументы и обстоятельства, на которые вы ссылаетесь.

Заключение мирового соглашения возможно на основании части 1 статьи 39 ГПК РФ. С нашей стороны, это наилучший вариант развития событий. Формально – банк прав, и суд, вероятнее всего, встанет на его сторону. Мировое соглашение позволит нашей Клиентке рефинансировать кредит и оставить квартиру в собственности. Можете ознакомиться с нашим возражением. В таких делах юрист необходим. Если ничего не предпринять, не составить грамотное возражение, то суд согласиться с исковыми требованиями и банк отбирает залог.

Судиться с банком очень непросто. В судебной практике можно найти достаточно много решений, где на основании ненадлежащего исполнения платежей по кредиту с заёмщика взыскивали деньги и банк отбирает квартиру. Например, в Определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 16 июля 2020 года по делу по делу N 8Г-9597/2020[88-10958/2020] суд указывает на то, что само по себе тяжелое материальное положение заёмщика не освобождает от исполнения обязательств по кредитному договору. То же самое и про квартиру: если она является предметом ипотеки, то нет разницы единственное это жильё или нет.

Разные обстоятельства могут быть в спорах по кредитным договорам с банком. Ещё в одном нашем деле другого нашего Клиента банк подал в суд при ипотеке. Просрочка по ипотеке была, но уже только в уплате начисленных процентов и неустоек. При этом, наш Клиент (Ответчик) был готов в любое время погасить штрафы, неустойки, проценты и заключить мировое соглашение. Однако Банк был намерен обратить взыскание на квартиру и, при этом, намерено занижал стоимость квартиру, чтобы показать, что размер неисполненных обязательств Ответчика соответствует для обращения взыскания на предмет залога, и чтобы быстрее реализовать квартиру по заниженной цене. Истец представил старые фотографии и якобы новый отчёт по стоимости квартиры. Мы же заявили о том, что данный отчёт не соответствует действительности. Ответчик уже давно произвел ремонт жилья, был также произведен капитальный ремонт всего дома, замена инженерно-технических коммуникаций, лифтов, мусоропровода и многое другое. Банк это делал для того, чтобы установить цену квартиры соответствующей задолженности по кредитному договору. Мы же доказывали обратное, а также высказали намерения погасить задолженность по кредиту. Период просрочки исполнения платежей составлял менее трёх месяцев, а также меньше 5 процентов от размера оценки залога с нашей стороны. Истец же занизил стоимость квартиры почти на 2 миллиона рублей. Заниженная оценка предмета залога существенно нарушает права собственника квартира.

Подведём итог нашей статьи. Если банк подал в суд при ипотеке, то лучше незамедлительно обратиться к юристам, которые оперативно оценят всю ситуацию и помогут Вам подать возражение на иск и собрать все документы. Просрочка по ипотеке – основание для обращения взыскания даже на единственное жильё.

Вы можете обратиться за юридической услугой на нашем сайте по этой ссылке. Мы с Вами свяжемся как можно скорее. После изучения всех обстоятельств, разработаем Вашу позицию и в течение 5 дней подадим в суд возражение. От Вас требуется лишь связаться с нами и предоставить документы, которые потребуются юристу для составления возражения.

ПОДРОБНЕЕ
Снятие с регистрационного учета через суд

Снятие с регистрационного учета через суд: чем обусловлено, что это такое, какова процедура? В связи с заинтересованностью граждан в данных вопросах представляем вашему вниманию сегодняшнюю публикацию, которая станет подробной инструкцией тому, каким образом выписать бывшего собственника квартиры. Как известно, любой гражданин, который находится в нашей стране, должен быть закреплен за каким-либо адресом (где-либо проживать), например, для того, чтобы к нему обращались государство, различные организации или же частные лица. Именно с целью, обозначенной выше, связаны постановка и снятие с регистрационного учета. С первым действием (постановкой) все просто и понятно. Большое количество вопросов возникает как раз по поводу снятия с учета. Мы занимаемся данными вопросами, подробнее о наших услугах вы можете узнать здесь. В этой связи хотим поделиться нашим опытом, а также теоретическими положениями и судебной практикой.

Теоретические положения

Снятие с регистрационного учета через суд: у вас может возникнуть вопрос: а только ли через суд возможно осуществить данную процедуру? Для ответа на вышеобозначенный вопрос обращаемся к Жилищному кодексу РФ, а также к положениям Постановления Правительства № 713. В этих документах четко сказано, что выписать человека из квартиры в случае отсутствия его согласия возможно только в судебном порядке. Кроме этого, данная норма распространяется и на тех граждан, которые отказались от участия в процедуре приватизации. Иначе никак. Причем выписать бывшего собственника квартиры в вышеобозначенном случае довольно сложно. Однако это возможно в случае, если будут соблюдены некоторые условия, о которых мы обязательно расскажем вам.

Важно!

Таким образом, существует два вида граждан, которые снимаются с учета:

1 граждане, осуществляющие снятие с учета добровольно;

2 граждане, которых необходимо выписать без согласия через суд (необходимо составлять исковое заявление о выписке из квартиры).

Причины снятия с учета могут быть различными (переезд, отбытие к месту лишения свободы, военная служба и др.). Вне зависимости от причины, отметим, что данная процедура осуществляется в строгом соответствии закону и в установленном порядке. Подробнее о наших услугах в данной сфере здесь.

Снятие с регистрационного учета через суд: инструкция, необходимые для совершения действия:

1 Для того, чтобы выписать без согласия через суд необходимо для начала подготовить необходимые документы для судебного разбирательства.

На заметку:

Возможность выписать без согласия через суд гражданина предоставлена для той ситуации, когда его регистрация происходила незаконно либо каким-то образом нарушает права и интересы других жильцов рассматриваемой недвижимости (например, отказ от участия в приватизации (для осуществления данного действия необходимо согласие всех лиц, которые зарегистрированы в квартире). Подобное действие может быть осуществлено:

а) собственником квартиры;

б) ее арендатором.

Таким образом, в судебном разбирательстве сторонами будут: истец – собственник или арендатор, тот, кого необходимо выписать – ответчик. Нужно ли всем собственникам быть истцами? – может возникнуть у вас такой вопрос. Нет, это не обязательно. Остальные собственники могут выступать в суде в качестве третьих лиц. Об этом подробнее в данной публикации.

Важно!

Однако все собственники должны участвовать в судебном заседании, а также изъявить согласие/желание на выписку гражданина.

Третьей стороной по такому делу будет являться бывшее УФМС (данную службу упразднили). В настоящее время ее полномочия перешли к МВД России.

Итак, для того чтобы осуществить снятие с регистрационного учета через суд, необходим следующий список документов:

1 Исковое заявление о выписке из квартиры:

Важно:

Изучение судебной практики показало, что зачастую суды отказываются рассматривать заявления в связи с тем, что требования истца изложены неправильно. Например, казалось бы в одинаковых требованиях «выселение и снятие с регистрационного учета» и «выселение со снятием с регистрационного учета» содержится разный объем требований. В первой ситуации – одно требование, во второй – два. Так, например, в решении Ялтинского городского суда от 26 февраля 2019 года по делу № 2-1257/2019, истцом было заявлено требование признать ответчика утратившим право пользования квартирой и снять с регистрационного учета по обозначенному адресу. Суд удовлетворил иск частично (только первое требование) и указал следующее:

«Таким образом, решение суда о признании утратившим право пользования жилым помещением само по себе является основанием для снятия ответчика с регистрационного учета».

2 Лицевой счет на недвижимость (в нашем случае – на квартиру).

3 Выписка из домовой книги.

4 Договор социального найма.

5 Если необходимо осуществить выписку бывшего супруга, то необходимо свидетельство о расторжении брака.

6 Выписка из ЕГРН.

7 Документ, который закрепляет ваши права на квартиру.

8 Если в деле принимает участие юрист, то необходимы копии паспорта и доверенности.

2 Ознакомление участников судебного разбирательства с документами

Напомним, что с 2019 года истец обязан самостоятельно направить участникам разбирательства исковое заявление о выписке из квартиры и ознакомить их с другими документами (до 2019 года такая обязанность была возложена на суд). Одна копия документом отправляется почтой ответчику, другая копия – в Управление по вопросам миграции МВД необходимого вам города. Истец должен в обязательном порядке сохранить чек о том, что он оплатил почтовые услуги: тем самым он докажет суду, что оповещение сторон состоялось.

3 Обращаемся в суд. В какой? Необходимо идти в суд по месту нахождения квартиры (как правило, районный или городской суды).

4 Ждать ответа по результатам рассмотрения искового заявления.

5 Необходимо подготовить доказательства, подтверждающие вашу позицию, изложенную в заявлении.

Результаты:

Если в процессе рассмотрения дела суд удовлетворяет требования истца, то во временной промежуток от двух недель до одного месяца миграционный орган МВД России снимает с регистрационного учета ответчика.

Если в процессе рассмотрения дела суд удовлетворяет требования ответчика, то у истца существует право обжаловать вынесенное решение в суде апелляционной инстанции.

Чем мы можем помочь вам?

Помимо возможности участия в судебном заседании, мы также стараемся решить спор досудебным способом: пытаемся урегулировать ситуацию мирным путем. Делаем мы это с несколькими основными целями:

1 минимизировать ваши затраты;

2 добиться необходимого результата: например, выписать бывшего собственника квартиры.

Мы занимаемся этим достаточно долго, отметим, что разрешаем подобные ситуации успешно. Регулярно на нашем сайте мы публикуем наши документы для того, чтобы вы видели подтверждение нашей работы и понимали, что все это не просто «на словах».

С этой целью прикладываем составленную нами досудебную претензию:

Завершая рассмотрение этого непростого вопроса, хотим привести вам некоторые особенности, связанные со снятием с регистрационного учета:

1 Бывают ситуации, когда действительным собственникам квартиры приходится сталкиваться с посторонними лицами, которые когда-либо прописаны в квартире (например, по фиктивному договору). В таком случае владелец может и должен требовать выписки подобных граждан.

2 Другой особенностью, вытекающей из судебной практики, является поведение гражданина, которое мешает лицам, проживающим в соседних квартирах (например, шум после 23 часов, драки, пьянство и т. п.).

3 Третьей особенностью выступает халатное отношение к квартире, загрязнение помещений, неприятные запахи из квартиры, использование квартиры не для жилья, а, например, в экономических целях.

В подобном случае дело не сразу отправляется в суд: сначала им занимается муниципалитет, последний предлагает гражданину устранить нарушения, которые были им допущены. В случае, если лицо игнорирует предписания муниципального органа, тогда дело отправляется в суд.

ПОДРОБНЕЕ
Нарушение моего права на патент

Недавно к нам обратился доверитель с проблемой, которую он описал как “нарушение моего права на патент”. Поскольку данная тема в последнее время волнует все большее число людей, эта статья будет посвящена нарушениям в этой сфере. Проблема клиента оказалась довольно типовой: на озоне и вайлдберриз продают его запатентованный товар, естественно, что без его согласия. Расскажем подробности.  Но сначала дозу теории.

Патенты по российскому праву выдаются на три вида достижений в научной области и сфере дизайна:

– изобретения,

– полезные модели,

– промышленные образцы.

Мы подробно остановимся на промышленных образцах, которые представляют собой оригинальные решения внешнего вида изделия (это как раз и случай нашего клиента).

Патент на промышленный образец дает следующие преимущества:

– в патенте указывается дата приоритета (день подачи заявки на патент), т.е. дата, после которой считается неправомерным использование вещи в таком же дизайнерском решении, какое зафиксировано в патенте.

– патент удостоверяет исключительное авторское право. Это значит, что только патентообладатель может использовать зарегистрированный дизайн. Никто другой не вправе заимствовать форму, цветовое решение, расположение элементов, придуманные патентообладателем, для оформления своих товаров. Также никто другой не вправе продавать товары, при изготовлении которых незаконно использован чужой промышленный образец. Такие действия допустимы только, если патентообладатель продаст свое право или заключит лицензионный договор с заинтересованными лицами. Использование промышленного образца без разрешения патентообладателя – это нарушение авторского права на патент.

– в патенте всегда указывается автор, то есть лицо, творческим трудом которого создан промышленный образец. Далеко не всегда автор является патентообладателем. Автор в любом случае вправе требовать от любого лица, которое использует промышленный образец, указывать его имя или псевдоним в качестве создателя этого произведения. Но если автор не является правообладателем патента, то он не может запрещать третьим лицам использовать промышленный образец. На это уполномочен только патентообладатель. Патентообладатель наряду с автором указывается в патенте.

Итак, патент – это важный документ, подтверждающий, что только патентообладатель может использовать промышленный образец для оформления своих изделий. Но на практике встречаются случаи, когда предприниматели без разрешения патентообладателя используют тот же самый дизайн в своих товарах.

Ситуация, с которой столкнулся наш доверитель и которая, в принципе, встречается часто, такова: через интернет-магазины реализуются товары, которые как две капли воды похожи по внешнему виду на товар доверителя. То есть нарушители присвоили себе результаты чужого творчества, что повлекло нарушение права на промышленный образец. Тут нарушителей можно не просто наказать по букве закона, но и заработать на этом.

Вот так выглядит патент на промышленный образец нашего клиента.

Что делать в данной ситуации доверителю-патентообладателю? Защищать свои права. Арсенал средств защиты достаточно разнообразен.

Можно обратиться в полицию и в зависимости от того, административный или уголовный состав будет обнаружен в действиях нарушителя, его ждет наказание от штрафа в размере 1 500 рублей вплоть до лишения свободы сроком 2 года.

С другой стороны, если Вы понимаете: «имеет место нарушение моего права на патент», можно обращаться за денежным возмещением в суд.

Первый шаг – определяем «нарушителя». Нарушителями в данном случае является как производитель, так и продавец товара. Производитель при изготовлении изделий использовал чужой промышленный образец без разрешения владельца. А продавец допустил нарушение авторского права на патент тем, что начал продавать товары, в которых незаконно использован чужой промышленный образец.

Производителя определить несложно: его наименование и адрес указываются на упаковках товаров. Также можно направить запрос о реквизитах производителя в адрес интерне-магазина.

Продавец – это лицо, которое непосредственно предлагает товар к покупке. Сведения о нем содержатся в объявлении.

Заметьте, что интернет-магазин не является ни продавцом, ни производителем. Это лишь пространство, где размещаются объявления. Но в адрес компании, которая владеет этим пространством можно написать требование об исключении продавца с интернет-магазина. В нашей ситуации направлялись жалоба в озон и жалоба в вайлдберриз.

Обратите внимание что именно мы требуем от интернет-магазина, это информация потом нам понадобится в суде, когда мы будет требовать компенсацию.

Второй шаг – пишем претензию. Претензию обязательно нужно отправить по юридическому адресу продавцу и производителю. Отсутствие претензии не позволит в судебном порядке защитить свои права на промышленный образец (в арбитражных судах действует обязательный претензионный порядок урегулирования спора).

Жалоба в озон и жалоба в вайлдберриз в этом плане не является обязательной. Но мы считаем, что полезно обратиться в интернет-магазин. Благодаря такому шагу, мы сможем узнать более подробную информацию о производителе и продавце, сведения о количестве проданного товара (что поможет определить размер компенсации), а также по нашему требованию недобросовестный продавец может быть исключен с интернет-магазина.

Третий шаг – подсчитываем компенсацию, которую может получить патентообладатель.

Есть три способа определения компенсации.

Первый: подсчитываем убытки. Убытки складываются из реального ущерба и упущенной выгоды. Например, в нашем случае можно предположить, что убытки складываются из стоимости проданных недобросовестным продавцом товаров. Ведь, если бы нарушения не было, эти товары были бы приобретены у действительного патентообладателя.

Второй (наиболее распространенный): ориентируемся на компенсацию, размер которой установлен законом (от 10 тысяч рублей до 5 миллионов). Простота данного способа в том, что патентообладатель может указать любую цифру в этом диапазоне. Размер компенсации определяется судом. Задача юристов патентообладателя в данном случае – доказывать, что нарушение является грубым, серьезным и значительно ущемляет имущественную сферу патентообладателя.

Третий вариант: необходимо проанализировать цены, зафиксированные в лицензионных договорах по аналогичным изделиям. Среднюю цену умножаем на два и определяем, сколько стоит нарушение моего права на патент.

Четвертый шаг – выбираем суд, в который будем обращаться, если требования наших претензий останутся без ответа. Иск подается в арбитражный суд по адресу ответчика (производителя или продавца). Если иск подается сразу к обоим, то патентообладатель может сам выбрать, куда обращаться. Например, производитель зарегистрирован в Казани, а продавец – в Москве. Тогда патентообладатель может обратиться как в Арбитражный суд Республики Татарстан, так и в Арбитражный суд города Москвы.

Пятый шаг – готовим доказательственную базу для суда. Нарушение права на промышленный образец означает, что покупатель, хорошо знающий рынок таких товаров, подумает, что изделия недобросовестного продавца и товары патентообладателя идентичны. Объективное подтверждение этому – заключение экспертизы (может быть сделано как до суда по заказу истца, так и при рассмотрении дела в суде по запросу суда).

Следуя изложенным рекомендациям, а также воспользовавшись помощью наших специалистов, которые имеют опыт в защите патентных права, вам удастся достигнуть своей цели и пресечь нарушение права на промышленный образец. В помощь Вам, к настоящей статье приложены образцы требований и запросов производителю и интернет-магазинам, которые подготовлены нашими юристами.

 

ПОДРОБНЕЕ
Спор по международному договору

Международные соглашения занимают отдельный колоссальный пласт в юридической теории и практике. Они регулируются специфическими нормами, им присущ особый порядок правового регулирования. Безусловно, между участниками соглашения, контрагентами, зачастую происходят конфликты интересов, может возникнуть спор по международному договору. Как разрешать подобные споры, какие есть нюансы, как можно избежать длительного, неопределенного и дорогостоящего разбирательства? На эти и другие вопросы по теме ответим в статье.

Иностранные компании, заключая между собой договор, должны с полной серьезностью подходить к составлению документа, подготовке к международным переговорам, ведь от этого зависит не только сама судьба сделки, но и возможные последствия для участников соглашения.

Довольно часто происходит так, что одна из сторон не выполняет какие-либо обязательства, прописанные в договоре, либо же выполняет их недобросовестно. Может быть и так, что участник сделки необоснованно обвиняет контрагента в неисполнении (недобросовестном исполнении) условий соглашения. Все это приводит к возникновению спора по международному контракту. В этом случае стоит трезво оценить ситуацию и не спешить с обращением в суд для урегулирования конфликта. Есть риск просто-напросто «растянуть» процесс нивелирования спора на неопределенный период, осуществив при этом немалые материальные затраты.

Рассмотрим несколько способов урегулирования спора по международному договору:

  • Во-первых, полезно использовать оговорки в договорах, особенно в долгосрочных. Фактор времени играет важную роль: на протяжении нескольких лет действия договора может произойти множество изменений экономического характера, например, рост инфляции или же форс-мажорная ситуация, связанная с природными катаклизмами и непосредственно влияющая на сделку. Все это в силах повлиять на ряд договорных обязательств, поэтому оговорки о форс-мажоре, корректировке цены и т.д. обеспечат гибкость договора и послужат средством по предупреждению или пресечению спора по международному контракту.
  • Во-вторых, спор по международному договору можно разрешить путем мирных переговоров. Стороны могут самостоятельно оговорить те или иные условия договора, прийти к компромиссу, не прибегая к радикальным мерам. Контрагенты также в праве изначально установить в договоре, что, при возникновении разногласий, вопрос будет решаться мирным путем посредством самостоятельного согласования интересов или же при использовании посредничества, например, в лице эксперта.
  • Следующим способом по разрешению международных споров является международный арбитраж. Такая процедура небезосновательно считается наименее длительной и затратной по сравнению с разбирательствами в государственных судах.

Итак, как уже было оговорено выше, в случае возникновения спора с иностранной компанией, если претензия не была удовлетворена и конфликт не получилось разрешить предварительно, остается одно – обратиться в суд. Но сразу возникает резонный вопрос: какую юрисдикцию и какой суд выбрать?

Выбор суда, места подсудности и права

К выбору суда и права, которое будет применяться в споре, нужно подходить со всей серьезностью, ведь с этим связано множество рисков.

Итак, в какой же суд обращаться?

Прежде чем приступить к ответу на данный вопрос, необходимо внимательно изучить договор. Если в соглашении указан конкретный суд, то нужно будет обращаться именно в него, в никакой иной. Чаще всего компании, находящиеся в разных государствах, указывают, что спор подлежит рассмотрению в третейском суде (а не государственном). Среди них можно выделить Стокгольмский арбитраж, или SCC (наиболее популярен среди российских компаний), Арбитраж Парижа (ICC), Лондона (LME), Германии (DIS), Австрии (WKO), а также России – МКАС при ТПП. Международный арбитраж имеет следующие преимущества по отношению к государственным судам:

  1. Возможность выбрать язык, на котором будет происходить разбирательство (арбитраж предоставляет возможность вести разбирательство на любом языке, что обеспечивает удобство и сокращает дополнительные расходы на перевод).
  2. Рассмотрение споров происходит гораздо быстрей, нежели в государственных судах («тактику выжидания» опытным юристам в арбитраже осуществить гораздо сложнее).
  3. Возможность самостоятельного выбора арбитров (право сторон выбрать эксперта, компетентного в той или иной сфере, человека, имеющего опыт в соответствующей области, служит залогом успешного и справедливого разрешения спора).
  4. Материальный аспект: разрешение споров в арбитраже дороже, чем в государственном.
  5. Конфиденциальность: процедура по рассмотрению споров, как правило, закрыта.
  6. Окончательность.
  7. Иные преимущества.

Если же в договоре суд не определен, контрагенты, воспользуясь юрисдикцией национальных судов, могут выбрать тот суд, который будет наиболее «удобным» для них. Если же рассматривать тот случай, когда один из участников правоотношений – российская компания, то необходимо обратиться к положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ. Закон указывает, что, по общему правилу, иск должен быть предъявлен по месту нахождения ответчика.

При разрешении спора по международному контракту также необходимо уделить особое внимание применяемому в данном споре праву. Необходимо отметить, что уже на этапе обсуждения договора следует ответственно и вдумчиво согласовывать с контрагентом применяемое право. Наличие договорённости о праве в соглашении обеспечит относительную предсказуемость отношений, сделает их более понятными для сторон.

Укажем, что английское и немецкое право являются наиболее удачными вариантами для выбора российской компанией применяемого права. Английское право базируется на прецедентной системе (прецедент стоит как бы «над» законом, их множественность обеспечивает решение большого круга вопросов); английская правовая система отличается гибкостью, что позволяет решать дела, опираясь на все фактические обстоятельства того или иного спора. Главное же достоинство немецкого права заключается в том, что оно очень близко по своей сущности с правом российским. Немецкое право обеспечивает предсказуемость и прозрачность правового регулирования.

Таким образом, суд, в котором будет решаться спор, право, применяемое в данном договоре, являются очень важной составляющей соглашения между контрагентами, с этими аспектами связаны возможные риски и последствия для участников сделки.

Судебная практика

Разберем случай из судебной практики для наглядности. К компетентным юристам нашей компании обратился Китай с просьбой помочь разрешить возникший спор по морскому праву.

Между двумя иностранными компаниями, китайской и американской, возник внешнеторговый спор. Между Китаем (Продавцом) и США (Покупателем) был заключен договор поставки. Согласно договору, Продавец обязался поставить чугунные чушки в определенном объеме в порт Новороссийск на указанное Покупателем судно не позднее даты, указанной в соглашении. Покупатель оплатил неполную стоимость Товара, обосновывая свои действия тем, что ему причинены убытки. Позиция Покупателя основывается на том, что судно не загрузилось вовремя, и объем поставленного Товара не соответствует тому объему, который был указан в договоре. При этом необходимо отметить тот факт, что Покупатель самостоятельно измерил вес Товара на автомобильных весах, что ставит под сомнение истинность данных о весе.

Важно учесть, что применяемое право в данном споре по морскому праву – английское, однако стороны также руководствовались нормами российского права, поскольку погрузка Товара происходила в РФ, порт находится в Новороссийске, а следовательно, стороны не могли следовать никаким иным правилам, так как на территории Российской Федерации действует российское законодательство.

Позиция Продавца в данном внешнеторговом споре базируется на том, что Продавец добросовестно исполнил свои обязательства, в то время как Покупатель уклоняется от их исполнения, а именно, отказывается от полной оплаты полученного Товара. Продавец предлагает оплатить Покупателю задолженность в течение несколько дней с момента получения претензии, в случае же невыполнения требований последует обращение в Арбитражный суд г. Стокгольма с исковым заявлением с требованием о взыскании с Покупателя задолженности по оплате Товара, убытков, а также всех расходов на судебные разбирательства.

С досудебной претензией по международному договору можете ознакомиться ниже.

Споры с международным элементом – наша специализация, мы имеем богатый опыт работы в международном арбитраже. Юристы нашей компании готовы помочь в разрешении внешнеторговых споров, составить претензию по международному договору, дать ясные рекомендации, довести дело до успешного конца. Можете ознакомиться с циклом информативных статей по данной тематике, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Отказ от ДНК

В случае рассмотрения в суде дела об оспаривании отцовства, ключевым моментом может быть ДНК-экспертиза. Однако не редко возникает ситуация, что истец получает отказ от ДНК-экспертизы от второй стороны судебного разбирательства. В этой статье мы расскажем Вам о разных аспектах рассмотрения оспаривания отцовства в суде без проведения молекулярно-генетической экспертизы. Что делать, если другая сторона в судебном споре намерена отказаться от ДНК-экспертизы и какие будут последствия? Возможно ли вообще оспорить без ДНК-экспертизы отцовство?

Составить иск об оспаривании отцовства – 7 500 рублей. Сделаем за 2 рабочих дня.
Сюда же включено и ходатайство о назначении экспертизы.
Вам останется подать данный иск в суд (инструкцию дадим, там все просто) и сходить в судебные заседания.

Молекулярно-генетическая экспертиза, как и любая другая судебная экспертиза, проводиться по ходатайству одной из сторон спора. Истец или ответчик ходатайствуют о проведении экспертизы по вопросу, для разрешения которого требуются специальные знания экспертов или специальное исследование компетентными специалистами. По итогу проведения судебной экспертизы появляется доказательство в деле – заключение эксперта.

В случае оспаривания отцовства, Истец может ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы для проверки наличия родства предполагаемого отца с ребёнком. Заявить о проведении ДНК-экспертизы можно сразу же в исковом заявлении, включив туда соответствующие слова. Примерная формулировка:

 «Является ли Ответчик биологическим отцом Ребенка?»

Статья 79 ГПК РФ устанавливает, что при уклонении одной из сторон от проведения судебной экспертизы суд вправе признать факт, вынесенный на экспертизу, установленным или опровергнутым в невыгодную сторону для уклоняющейся стороны. Отказ от ДНК-экспертизы одной из сторон ставится наравне с препятствованием выяснению всех обстоятельств дела. Поэтому, отказ от ДНК-экспертизы ставит сторону спора в невыгодное положение. Заявителю же не стоит сильно волноваться в данному случае.

Вообще, при рассмотрении вопроса об оспаривании отцовства необязательно проведение экспертизы. Вы можете идти в суд, и мы Вам это рекомендуем, с другими доказательствами для оспаривания отцовства. Можно использовать любые доказательства, которыми можно убедить суде о действительности отцовства. К таким доказательствам относятся: фотографии, видеозаписи, свидетельские показания (других родственников, соседей) и иные допустимые доказательства, подтверждающие вашу позицию. Поэтому, если в судебном споре вы представите, например, показания свидетелей и будете ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, а от второй стороны нет согласия на ДНК-экспертизу, дело будет в вашу пользу.

Бывает и такая трагичная ситуация, что отец ребёнка умер и не был записан в качестве отца в свидетельстве о рождении. В такой ситуации установить отцовство через ДНК-экспертизу никак не получится, однако оспорить без ДНК-экспертизы возможно. Для этого в качестве доказательств фактического отцовства надо представить любые другие доказательства, которые убедят суд, указанный мужчина действительно является биологическим отцом ребёнка. Более подробно по этой теме можете почитать в другой нашей статье по ссылке. Стоит также отметить, что в судебных разбирательствах, касающихся детей, суд, в первую очередь, учитывает интересы ребёнка. На это указывал Верховный суд РФ: в первую очередь нужно обращать внимание на наилучшее обеспечение ребёнка, если при разрешении спор затрагиваются его права. В случае с отсутствием записи об отце в свидетельстве о рождении ребёнок не может вступить в наследство. Поэтому, хоть и не будет подтверждения через молекулярно-генетическую экспертизу, суд придёт к выводу, что лицо действительно было отцом ребёнка и ребёнок имеет право на наследство. Может быть и такая ситуация, что суд не примет во внимание признание иска матерью, если суд сочтёт, что это влечет нарушение прав несовершеннолетних детей. Суд будет исследовать досконально все обстоятельства, позиции всех заинтересованных сторон. Таков подход суда в деле, затрагивающее права детей. Это будет достаточно сложная судебная процедура, поэтому лучше обратиться к юристу за помощью.

Есть также позиция Верховного суда РФ по вопросу отказа одной из сторон от участия в молекулярно-генетической экспертизе при оспаривании отцовства. Расскажем про недавнее дело, которое дошло до Верховного суда РФ про отказ от ДНК-экспертизы ответчиком. Отец по мере взросления ребёнка усомнился, что является его биологическим отцом. После развода с женой он подал иск в суд об оспаривании отцовства. Первая и апелляционная инстанция отказали в иске, так как Истец не представил убедительных доказательств, что он не является отцом ребёнка. При этом, на назначенную судом генетическую экспертизу мать ребёнка не явилась. Коллегия по гражданским спорам ВС отменила постановления нижестоящих судов. Своё решение Коллегия мотивировала тем, что суду нужно было проверить, из-за каких обстоятельств Ответчик не пришла не экспертизу. Если причины были уважительными, нужно было дать новый срок для генетического исследования. В другом случае – применяется ч. 3 ст. 79 ГПК РФ и решение принимается не в пользу лица, отказавшегося от участия в ДНК-экспертизе. В данном деле нижестоящие суду отказали Истцу в оспаривании отцовства, так как тот не представил бесспорных доказательств. При этом, самое бесспорное доказательство – генетическая экспертиза, о которой Истец ходатайствовал, не была проведена так как Ответчик решила отказаться от ДНК-экспертизы, что рассматривается как препятствование выяснению обстоятельств и должно трактоваться в пользу Истца. Таким образом, если нет согласия на ДНК-экспертизу от ответчика, то при оспаривании отцовства в суде Вам это только укрепит позицию.

Теперь давайте рассмотрим порядок действий. Вам нужно будет подать иск об оспаривании отцовства в районный суд по месту жительства ответчика. В исковом заявлении нужно написать основные факты, вашу правовую позицию и требования, правовые основания. Свои аргументы нужно подкрепить доказательствами, о которых мы говорили выше. Нужно учитывать все формальные аспекты оформления иска – правильные адреса, реквизиты, оформление, подтверждение отправки материалов второй стороне. К исковому заявлению прикладываем документы:

  1. Паспорт истца;
  2. Свидетельство о рождении ребёнка;
  3. Квитанции об уплате госпошлины и отправке иска другой стороне;
  4. Иные документы, которое укрепят ваши доводы.

К делам об оспаривании отцовства стоит подходит очень ответственно, если Вы хотите в кратчайшие сроки установить или оспорить отцовство. По статистике, иски об оспаривании отцовства рассматриваются в течение одного месяца, если все документы были поданы верно и не было споров с родственниками. Стоит помнить один момент: отец ребёнка лишается права оспорить отцовство, если на момент внесения записи в свидетельство о рождении он знал, что не является биологическим отцом ребёнка. Если есть споры, то удовлетворение такого иска – вопрос времени. От истца требуется грамотно обосновать свою позицию. Если нет согласия на ДНК-экспертизу ответчика, то это будет лишь на руку истцу. Оспаривание отцовства – одно из наших главных направлений. Наши юристы имеют большую практику по этому вопросу. Вы можете обратиться за юридической помощью на нашем сайте.

ПОДРОБНЕЕ
МКАС при ТПП РФ

МКАС при ТПП РФ – проверенная временем и зарекомендовавшая себя международная инстанция по разрешению экономических споров между сторонами спора из разных правовых юрисдикций. Арбитражный суд при ТПП является одним из самых популярных арбитражей для участников экономических отношений в странах СНГ и Азиатских странах, а также для Европейского бизнес-сообщества.

МКАС при ТПП РФ уполномочен рассматривать следующие споры:

  • Споры по международным экономическим связям, другим внешнеторговым сделкам;
  • Споры, вытекающие из договора с иностранным контрагентом;
  • Подлежащие к рассмотрению в МКАС при ТПП возникшие споры.

В нашем блоге имеется немалое количество статей, посвященных теме международного арбитража. Например, есть статьи по теме иска в МКАС при ТПП, представитель в МКАС и многие другие статьи по темам международного арбитража. Немалое количество статей про арбитраж в нашем блоге обусловлено тем, что наша юридическая компания специализируется на разрешении арбитражных споров и связанных с ними правовых проблем, наши юристы имеют многолетний опыт работы как в международном, так и российском арбитраже.

Конкретно в этой статье будут рассмотрены правовые основы функционирования арбитражного суда при ТПП, особенности разбирательства в третейском суде ТПП, алгоритм рассмотрения арбитражных споров, пояснена необходимость участия в споре юриста, специализирующегося в арбитраже.

Правовая основа деятельности международного коммерческого арбитража в РФ

Основу деятельности международных арбитражных центров, в том числе и МКАС при ТПП РФ, определяет арбитражный регламент 1976 года, утвержденный комиссией ООН по праву интернациональной торговли – UNCITRAL (юнситрал). Указанный регламент определяет правила для арбитражных центров, регулирует базовые принципы функционирования международного арбитража. Правовые акты UNCITRAL являются основной, ориентиром для национального законодательства об арбитраже в отдельных государствах. Законодательные и иные нормативные акты государства, направленные на правовое регулирование международного арбитража, не могут противоречить или не соответствовать правовым актам UNCITRAL.

Поскольку предметом рассмотрения является международный коммерческий арбитраж в РФ, то необходимо подробно обозначить нормативные акты Российской Федерации, направленные на регулирование как международного арбитража в целом, так и МКАС при ТПП в частности.

Действующее законодательство России об международном арбитраже образуют два федеральных закона – закон № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», а также федеральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже». Как первый, так и второй закон действуют в соответствии и в исполнение определяющих нормативных актов UNCITRAL.

Более детальное регулирование функционирования МКАС при ТПП РФ осуществляется его внутренним регламентом, принятым в 2005 году. Указанным регламентом установлен порядок рассмотрения споров, вопросы внутренней организации арбитражного суда при ТПП.

Особенности разбирательства в третейском суде ТПП

Несмотря на то, что деятельность МКАС при ТПП основа на общих принципах международного арбитража, процесс рассмотрения споров в МКАС несколько отличается от других международных арбитражных центров в силу своих особенностей, среди которых следует выделить следующие:

  • Согласно параграфу 22 Регламента МКАС местом осуществления арбитража является город Москва, МКАС находится под юрисдикцией России, что имеет значение для процессуального статуса арбитража и признания, обеспечения исполнения принятого решения МКАС при ТПП;
  • На основании принципа свободы представителей, устоявшегося в международной арбитражной практике, стороны спора могут нанимать в качестве представителей своих интересов любого юриста, независимо от государственной аккредитации его диплома;
  • Арбитры и аппарат третейского суда при ТПП имеют обязательство не разглашать сведения, ставшие им известными в ходе арбитражного разбирательства. Требование о конфиденциальности установлено Регламентом МКАС, однако стороны по взаимному соглашению могут установить какая информация будет являться конфиденциальной, а какую можно будет разглашать и использовать в своих интересах;
  • Регламентом МКАС предусмотрены меры, не позволяющие надолго затянуться арбитражному разбирательству – ограничение сроков разбирательства в 180 суток, окончательность решений МКАС при ТПП РФ и исключение апелляционного порядка;
  • В МКАС при ТПП РФ стоимость регистрационного и арбитражных сборов на порядок меньше, чем в других международных арбитражных центрах. Например, в Лондонском международном третейском суде регистрационный сбор составляет 3.000$, а в арбитражном суде при ТПП – 1.000$. Также в третейском суде ТПП не предусмотрена почасовая оплата работы арбитров;
  • Для рассмотрения спора в МКАС при ТПП РФ необходимо наличие арбитражной оговорки между сторонами договора.

Процесс рассмотрения споров в арбитражном суде при ТПП

Как и было указано выше, обязательным условием для начала разбирательства в МКАС при ТПП РФ является наличие арбитражной оговорки в договоре между сторонами или в доп. соглашении.

В арбитражной оговорке можно определить место проведения арбитражного разбирательства, применимое к спору право, язык разбирательства, количество арбитров, участвующих в рассмотрении спора.

Рассмотрение спора в МКАС начинается с подачи иностранной компанией искового заявления в отношении российской компании либо наоборот – российская компания подаёт иск в отношении зарубежной компании. В любом случае, предъявление иска обязательно для начала разбирательства. Регламентом МКАС установлено, что исковое заявление должно соответствовать следующим требованиям:

  • Наименование сторон;
  • Почтовые адреса, номера телефонов и факсов, адреса электронной почты каждой стороны.
  • Заявленные требования истца;
  • Обоснование, почему рассмотрение спора является компетенцией МКАС при ТПП и подпадает под его юрисдикцию;
  • Фактические обстоятельства дела;
  • Доказательства, которые подтверждают обстоятельства дела;
  • Обоснование исковых требований на основе применимого права;
  • Цена иска. От цены иска будет зависеть арбитражный сбор для функционирования арбитража;
  • Сумма каждого заявленного требования. По каждому требованию нужно произвести расчёт и указать эту сумму в иске;
  • Приложение документов.

Далее необходимо уплатить регистрационный и арбитражный сбор, которые формируются с учётом цены иска. Стоит отметить, что по завершении арбитражного разбирательства указанные сборы будут компенсированы за счёт проигравшей в споре стороны.

Стороны имеют право достичь договоренность о проведении либо очных слушаний, либо заочных слушаний на основе письменных материалов дела.

Далее начинается разбирательство по предмету спора. По окончании рассмотрения спора выносится окончательное и обязательное решение. Решение МКАС подлежит обязательному исполнению. Наша юридическая компания оказывает услуги по наложению обеспечительных мер на решения МКАС при ТПП РФ.

Необходимость участия арбитражного юриста в рассмотрении спора

Представитель для арбитража иметь опыт участия в разбирательстве в МКАС при ТПП. Для успешного участия в рассмотрении спора в МКАС представитель интересов участника спора должен хорошо ориентироваться в правовой основе деятельности арбитража, на основе и в соответствии с которой функционирует МКАС при ТПП.

Как указано выше, иск в МКАС при ТПП является необходимым условием для проведения арбитражного разбирательства, поэтому его составление необходимо арбитражному юристу. Правильно составленное исковое заявление в суд в МКАС избавит от необходимости исправлять его в будущем. Юристы нашей компании могут составить и исковое заявление в МКАС, и отзыв на такое исковое заявление, и встречный иск.

Наши юристы имеют многолетний опыт работы как в национальном арбитраже России, так и в международных инстанциях арбитража. Они в курсе российской правовой действительности и отдельных аспектов арбитражной практики, они готовы оказать квалифицированную юридическую помощь в процессе арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ.

Успешная судебная практика

В пример успешной практики нашей юридической компании приложим решение МКАС по спору, где интересы клиента представлял наш практикующий юрист. Согласно резолютивной части решения контрагенту нашего клиента было отказано в удовлетворении его исковых требований к нашему клиенту. Кроме того, нашему клиенту были возмещены расходы на представителя из нашей юридической компании, а также возмещены расходы по уплате регистрационного и арбитражного сбора в размере 48 тысяч долларов.

ПОДРОБНЕЕ
Спор по международному контракту

Сотрудничество с иностранными компаниями – дело нередкое, а сейчас уже давно стало повседневностью. В связи с этим, возникает необходимость в разрешении споров по международным контрактам. Ведь чем больше деловых связей, тем больше и споров. Что-то доходит до суда, что-то урегулируется до суда, что-то остается нерешенным. Мы на этом специализируемся на разрешении споров по международным контрактам – когда один из участников спора – иностранное юридическое лицо.  Расскажем как же разрешаются подобные споры, дадим полезные советы.

Первая часть статьи будет посвящена общей информации о специфике международных споров, вторая часть статьи будет представлена в виде разбора нашей судебной практики для наглядности.

С ключевыми условиями услуги можете ознакомиться по ссылке.

Взаимодействие с представителями иностранного бизнеса происходит по широкому кругу вопросов, отдельный пласт из таких занимают, конечно же, внешнеторговые отношения: купля-продажа, поставка, перевозка товаров и др. Как результат, между сторонами по договору возникают внешнеторговые споры, которые требуют своего разрешения. Одной из сторон в таких спорах всегда будет выступать иностранное юридическое лицо, должен обязательно наличествовать иностранный элемент.

Перейдем непосредственно к делу:

  1. Какой орган ведает спорами по международным договорам?
  2. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы суд рассмотрел Ваш спор?
  3. Право чьей страны применимо при разрешении международных споров?

Когда стороны договора являются представителями разных стран и подчиняются юрисдикции своей страны, возникает вопрос, а в какой же орган обратиться для разрешения спора?

Разрешением таких споров чаще всего занимается третейский суд. Это некий международный коммерческий арбитраж, который представляет собой различные негосударственные, коммерческие арбитражные суды, специально созданные для рассмотрения споров между участниками международных коммерческих сделок. Это не один определенный надгосударственный орган, а разные суды, которые функционируют во многих странах, в том числе, и в России (МКАС при ТТП), и в Стокгольме (SCC), и в Лондоне (LCIA),  и в Париже (ICC), и в Нью-Йорке, и в Казахстане, и во многих других. Так как это негосударственные структуры, то они, как правило, создаются при торговых палатах, союзах предпринимателей и других объединениях. Все зависит о того что стороны пропишут в контракте: они могут выбрать любой суд, который будет рассматривать спор, это может быть и государственный суд одной из сторон договора, но надежнее выбирать международные суд.ы

Чем примечательны споры по международным контрактам?

Хоть каждый арбитражный центр и действует в соответствии со своими правилами, некоторым общим закономерностям все же они подчиняются:

Наличие арбитражного соглашения как условие рассмотрения спора.

Может выражаться в двух формах:

  1. Арбитражное соглашение – отдельный документ, который содержит в себе согласие обеих сторон на передачу будущего спора в арбитраж независимо от наличия договорных правоотношений.
  2. Арбитражная оговорка – условие в основном договоре по обязательству, либо ссылка на договор с данной оговоркой при условии, что указанная ссылка позволяет считать оговорку частью основного договора.

То есть, стороны при потенциальном возникновении внешнеторгового спора либо заранее предусматривают порядок разрешения конфликта в тексте договора, либо составляют отдельный документ. Также, по российскому законодательству, если специфика предпринимательской деятельности предусматривает постоянное сотрудничество с иностранными организациями, то условие об арбитраже может быть отражено даже в самом уставе.

В арбитражном соглашении должны быть предусмотрены следующие обязательные условия:

  1. Место арбитражного разбирательства. Собственно, какой же арбитражный центр будет рассматривать ваше дело и в каком городе;
  2. Применимое материальное право. Подчеркнем, что речь идет про нормы материального права, процессуальное право отрегулировано правилами самого суда. При разрешении спора арбитры будут опираться на указанные нормы.
  3. Язык судебного разбирательства. Стороны могут договориться о языке. Это важно для представления документов на корректном языке судопроизводства, их последующего перевода в случае чего. Так как это все деньги, такие вещи важно согласовать уже на этапе разработки договора.

Определенная автономия воли сохраняется и при выборе состава арбитров. Во-первых, можно выбрать, какие именно арбитры могут рассматривать Ваш спор и, также, можно выбрать, в каком количестве.

Стоимость рассмотрения.

За рассмотрение спора по международному договору с Вас взимается арбитражный сбор и иные расходы для вознаграждения деятельности арбитров и путевых расходов участников спора (свидетелей, самих арбитров). При подаче искового заявления вы выплачиваете, так называемый, регистрационный сбор. Есть еще административные сборы. Все это составляет арбитражный сбор. Такая градация позволяет снизить финансовую нагрузку, так как третейское разбирательство само по себе очень дорогостоящее, при дистанционном формате расходы становятся в разы меньше, а услуга дешевле.

Направление претензии

Перед непосредственным обращением в арбитраж необходимо направить претензию по международному договору контрагенту, где вы излагаете ваши требования и суть нарушения. Цель любой досудебной претензии – разрешение споров в досудебном порядке, чтобы избежать больших расходов и длительных разбирательств, поэтому данным этапом пренебрегать нельзя.

Судебная практика

На этот раз мы имели дело с двумя иностранными компаниями (Китай и США), которые исполняли договор на территории Российской Федерации. В частности, речь пойдет о споре по морскому праву. Нам необходимо было написать претензию от лица продавца в целях взыскания задолженности по следующему случаю:

По договору поставки Продавец (Китай) должен был поставить обусловленный товар в порт Новороссийска и погрузить его на указанное покупателем судно, то есть дополнительно Покупателем был заключен договор фрахтования, возник спор по морскому праву Продавец исполнил обязательство, однако Покупатель посчитал такое исполнение ненадлежащим. В частности, как следует из его доводов, товар был отгружен позднее обусловленного срока и не в том весе. В связи с этим, Покупатель не оплатил полную стоимость по договору поставки. При этом, при погрузке товара вес груза был измерен Покупателем самостоятельно автомобильными весами, что само по себе исключает корректность полученных данных о весе.

Юридически значимые обстоятельства спора по международному контракту в любом деле:

  1. Применимое право – в приведенном случае, английское право (следует из договора);
  2. Место исполнения обязательства – в приведенном случае – РФ (применение российских норм в части);
  3. Арбитражная оговорка о месте рассмотрения спора – в Арбитражном коммерческом суде в Стокгольме

В заключение отметим, что споры с иностранным элементом – это наша специализация, у нас есть опыт работы в зарубежных арбитражах с иностранными компаниями.

ПОДРОБНЕЕ
Исполнить решение суда в РФ

Спор с российской компанией может быть рассмотрен не только в российском суде, но и в национальном суде иностранного государства, решение по спору также может быть вынесено в третейском суде. Если решение положительное, то сразу возникает вопрос о том, как исполнить решение суда в РФ, ведь счета, имущество должника, вероятнее всего, в РФ. Это возможно после признания в России такого решения. 

Существует определенный алгоритм действия для того, чтобы признать решение суда в РФ.

1. Для начала необходимо определить категорию судебных решений, которые должны быть приведены в исполнение. Например,  решение эстонского суда  о о взыскании долга с гражданина РФ относится к категории дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, и соответственно, признаются и исполняются подобные дела в краевых, областных, городских судах РФ. Другой пример, решение  арбитражных иностранных судов  должны быть признаны соответствующими арбитражными судами в РФ. И некоторые решения, это будет зависеть от страны и наличия международного договора – подлежат автоматическому признанию  на основе принципа взаимности. Обозначим составляющие, без которых признать решение в России и принудительно исполнить его, будет невозможно:

– действующий международный договор или принцип взаимности между странами на основе сложившейся судебно-арбитражной практики;
– нормы национального законодательства ( в РФ это нормы ГПК и АПК).

2. Большая составляющая отводится процедуре признания и исполнения решения. Рассмотрим подробнее:
1) Согласно законодательству РФ заявление подается лицом, в пользу которого было вынесено решения иностранным судом. Если это категория арбитражных споров, то заявление должно быть подано – в арбитражный суд субъекта РФ, исходя из места жительства ответчика ( должника).
Важный момент, который можно упустить  – решения иностранных судов, которые по российскому праву признаются как неокончательные, то есть промежуточные решения ( н-р, определение о применении обеспечительных мер) не подлежат признанию  и исполнению.
Этот факт объясняется тем, что решение не было вынесено в окончательной форме по существу спора. Поэтому исполнить решение в России в подобном случае будет возможно только после вынесения последнего судебного акта.

2) Заявление составляется  в письменной форме и подписывается истцом или его представителем. Также заявление может быть подано посредством сети «Интернет» через сайт арбитражного суда.
Важно помнить, что суды РФ не разрешают спор по существу, а выполняет действия по признанию для того, чтобы в дальнейшем  исполнить решение в России.

Что должно быть приложено к заявлению в обязательном порядке?
– решение иностранного суда или заверенная надлежащим образом копия решения;
– в случае, если в тексте решения не указан факт того, что решение вступило в силу, то в таком случае необходимо приложить документ, подтверждающий вступление решения иностранного суда в силу;
– документ, подтверждающий надлежащее и своевременное уведомление должника о судебном разбирательстве.

3) суд рассматривает заявление о признании и привидении в исполнении иностранного решения в течение месяца с момента поступления такого заявления в арбитражный суд или районный суд общей юрисдикции;
4) на основании рассмотренного заявления суд выносит определение. Данное судебное решение в случае неудовлетворительного результата может быть обжаловано в установленном порядке. Например, по категории арбитражных споров – в кассационном порядке в арбитражный суд округа;
5) чтобы исполнить  решение суда в РФ необходимо получить исполнительный лист. Данный документ выдается судом, вынесшим соответствующее определение и в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве».
Помимо вышеуказанного, срок для предъявления заявления в суд о признании и исполнении иностранного решения составляет – 3 года со дня вступления решения в законную силу.

Чтобы признать решение суда в РФ и впоследствии исполнить его, необходимо соблюдение определенных условий в совокупности:
Решение иностранного суда должно вступить в законную силу, процессуальные права сторон не должны нарушаться, решение иностранного суда не должно противоречить решению российского суда вынесенного ранее по тождественному делу. Помимо общих условий, в ряде международных соглашений предусмотрены также следующие условия, которые должен соблюдать суд, например, соблюдение правил о разграничении международной подсудности и применимом праве, указанном в договоре между сторонами.

Почему необходимо обращаться за помощью к юристам по данным вопросам?

На основании нижеперечисленных фактов суд может принять решение об отказе в признании и исполнении иностранного судебного решения. Данные основания отказа являются, как правило, общепринятыми :
– решение иностранного суда не вступило в законную силу или оно не подлежит исполнению;
– рассмотрение спора относится к исключительной компетенции суда РФ в соответствии с международным договором;
– должник не был надлежащим образом извещен о дате, месте и времени рассмотрения судебного разбирательства;
– имеется тождественное решения суда РФ, то есть по тому же предмету спора, между теми же сторонами и по тем же основаниям, которое вступило в законную силу;
– или же имеется вступившее в законную силу тождественное решение суда третьего государства;
– находится на рассмотрении дело в суде РФ по тому же спору, между теми же сторонами и на том же основании; или иной случай, когда суд РФ первый принял к рассмотрению дело по тождественному спору;
– срок давности подачи заявления, чтобы признать решение в России, истёк; срок не был восстановлен судом;
– решение иностранного суда невозможно исполнить, так как последствия исполнения приведут к нарушению публичного порядка РФ ( под публичным порядком понимают те основные принципы, заложенные в основу построения государства, политической, экономической, правовой системы).

Поэтому для недопущения отказа исполнения иностранного судебного решения, помимо грамотного составления заявления, необходимо учитывать вышеперечисленные факторы. Подобные основания отказа перечислены и в таких региональных международных договорах стран СНГ, как Минская конвенция о правовой помощи, Киевское соглашение и другие.
Интересен тот факт, что некоторые международные соглашения предполагают признание и привидение в исполнение решений исключительно по ограниченному кругу споров. Так, Соглашение с Финляндией предусматривает признание решение по делам о расторжении брака или вопрос о раздельном проживании супругов и тому подобное. А категория дел, например, о взыскании денежных средств по договору не подпадает под такой перечень, поэтому судом правомерно будет отказано в признании и исполнении.

В каких случаях решения иностранных судов не требуют принудительного исполнения?

Такие дела как: расторжение брака, признание брака недействительным, дела об установлении отцовства, не требуют проведения специального производства для их признания.

В соответствии с АПК РФ не требуют принудительного исполнения и признаются в России те решения, которые признаются согласно международному договору и ФЗ.

Подобное признание решений не требует проведения дополнительного производства при отсутствии возражений со стороны заинтересованного лица. Свои возражения лицо может заявить в течение 1 месяца с момента, когда он узнал о вынесенном решении в арбитражный суд субъекта по месту своего жительства или же в Арбитражный суд г. Москвы. На основании такого заявления арбитражный суд имеет право привлекать к участию в деле иных заинтересованных лиц. И также после рассмотрения принятого заявления выносит определение по делу о признании иностранного решения суда, которое не требует принудительного исполнения.

Чтобы принцип взаимного ( «автоматического») признания иностранных судебных решений действовал необходимо международное соглашение между государствами. Таких примеров немного. Однако, есть Соглашение между РФ и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов. О чем это говорит?

Это Соглашение предполагает следующее: чтобы исполнить решение суда в РФ, признать его, не требуется совершения каких- либо специальных правовых действий для этого. Решения судов договорившихся государств о взаимном признании исполняются как судебные акты своего государства на основе исполнительных документов. Иностранные решения при действии данного соглашения не подвергаются и какой-либо проверки национальных судов.
На практике подобные договоры между странами встречаются довольно редко, так как данный принцип предполагает определенный уровень доверия и близкого сотрудничества государства.

Отметим еще некоторые особенности, связанные с подачей заявления о признании и исполнения иностранного решения и приложенных документов к нему: заявление и приложенные документы должны быть переведены на русский язык или на иной язык запрашиваемой стороны. При этом, перевод заверяется в нотариальном порядке. Наши юристы помогут вам признать решение суда в РФ и привести его к исполнению. Что включают услуги юриста?

1. Анализ ситуации и документов, включая решение иностранного суда.
2. Выработка правовой позиции.
3. Составление ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в РФ и иных необходимых процессуальных документов.
4. Перевод документов, представленных клиентом, на русский язык для представления в суд.
5. Согласование ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в РФ и иных необходимых процессуальных документов с клиентом.
6. Подача ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в РФ в суд.
7. Представительство в суде.
8. Получение определения суда и исполнительного листа.
9. Организация исполнения решения.
10. Контроль за исполнением решения..
11. Отчет об исполнении решения.
Данный перечень действий мы готовы осуществить в рамках признания и приведения в исполнение иностранного решения.

Вопросы международного процесса всегда находятся под вниманием международного права. А вопросы признания и привидения в исполнение иностранных судебных решений являются значительной составляющей международного гражданского процесса. Из всей взаимосвязи можно утверждать, что только специалисты, имеющие опыт и должный уровень знаний в юридической сфере, смогут разобраться в ситуации каждого клиента и составить заявление для суда, которое не будет вызывать лишних сомнений.

Кроме этого, важен сам факт исполнимости решения после вынесенного судом положительного определения в пользу истца. Именно поэтому, наши юристы сопровождают процедуру признания и исполнения иностранного решения вплоть до окончательного исполнения решения суда непосредственно должником.

ПОДРОБНЕЕ
Взыскать алименты задним числом

Не будем отрицать, что зачастую такое слово, как «алименты», обычно воспринимается человеком с негативным подтекстом. А все потому, что чаще всего это слово связано с бракоразводными процессами, конфликтами, отсутствием у одного из родителей какого-либо участия в содержании и воспитании ребенка. Уклонение от уплаты алиментов – явление отнюдь не редкое. В статье мы поговорим о том, можно ли взыскать алименты задним числом и как это сделать.

Заказать услугу можно по ссылке. Если же Вам нужно просто составить иск, то используйте эту ссылку для заказа.

Прежде чем говорить о том, как взыскать алименты за прошлые годы, необходимо отметить, что по общему правилу алименты рассчитываются и взыскиваются с того момента, как был принят иск. Однако что делать в том случае, если, условно, бывшие муж и жена в устной форме пришли к консенсусу и договорились об уплате алиментов, но со временем бывший супруг перестал направлять отчисления либо же вовсе не платил алименты, несмотря на просьбы супруги? Об этом поговорим в статье.

Взыскать алименты за прошлый период: особенности и нюансы

Если алименты не выплачивались на протяжении какого-либо времени, несмотря на всяческие просьбы выполнить свои обязательства, закон предоставляет возможность взыскать алименты задним числом. Однако следует учитывать некоторые очень важные условия, которые позволят это сделать.

Начнем с того, что, для того чтобы взыскать алименты за прошлые годы, необходимо обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Здесь же следует сразу учесть, что алименты можно взыскать не за весь период, а лишь за трехлетний срок, который предшествовал моменту обращения в суд. Так, если на ребенка в период с 11 до 16 лет включительно не выплачивались алименты, с ответчика Вы можете запросить отчисления лишь за последние три года, то есть за временной отрезок с 14 до 16 лет ребенка.

Следующей важнейшей особенностью и неотъемлемым условием является то, что алименты (в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд) могут быть взысканы только в том случае, если одной из сторон предпринимались всяческие меры для получения средств на содержание путем уведомлений, просьб, однако лицо, обязанное выплачивать алименты, уклонялось от этой обязанности и отчислений не производило.

Так, сразу возникает вопрос: как же доказать то, что меры по получению средств на содержание действительно предпринимались, но беспочвенно? В качестве доказательств суду Вы можете приложить:

  1. Идеальный вариант – ценное письмо с описью вложения или уведомление о его вручении. Однако в современном мире почтовые письма гораздо легче и удобней отправить на электронный почтовый ящик, нежели задействуя ту же самую Почту России. Но все же, на будущее следует учитывать (надеемся, что Вам этого делать не придется!), что такой вариант доказательства в суде на настоящий момент является самым удачным.
  2. Переписки. Это могут быть диалоги в социальных сетях, по вышеупомянутой электронной почте, в различных мессенджерах. Однако здесь стоит учитывать, что, скорее всего, такая переписка будет нуждаться в нотариальном удостоверении, и не с каждой перепиской это удастся сделать.
  3. Свидетельские показания. Если есть родные или знакомые, которые могут подтвердить факт запрашивания с ответственного лица алиментов, то их показания также могут послужить весомым доказательством в суде.
  4. Телефонные переговоры.

Чтобы взыскать алименты за прошлый период, нужно учесть еще один нюанс, математический. Согласно российскому законодательству, алименты выплачиваются на ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста. Поэтому заявители часто допускают ошибку, когда подают заявление на взыскание денежных средств, когда ребенок достиг 21-летнего возраста. За период с 19 по 21 год выплаты назначаться, увы, уже не могут.

Процедура и порядок взыскания алиментов задним числом

Для того чтобы взыскать алименты задним числом, необходимо составить грамотное исковое заявление с перечислением всех основных фактов и доказательств. Помочь Вам в этом смогут компетентные юристы нашей компании. Приведем пример иска, составленного нашими специалистами.

Можно заметить, что в заявлении явно акцентируется внимание на том, что супруга неоднократно предпринимала меры на получение содержания, а именно: совершала звонки, писала ответчику и требовала уплаты алиментов. В заявлении также предоставлены доказательства (переписка по WhatsApp, копия), удостоверяющие меры, предпринятые супругой для получения денежных средств.

Если Вы столкнулись с похожей неприятной ситуацией, обращайтесь к компетентным юристам нашей компании. Мы вникнем в обстоятельства дела, поможем в сборе доказательств и добьемся положительного результата.

Здесь же важно рассказать о том, как происходит расчет алиментов за прошедший период. Алименты рассчитываются:

  • В долях от заработка. 1/4 – на одного ребенка, 1/3 – на двух, 1/2 – если детей три и более. Выплаты в долях производятся тогда, когда должник официально трудоустроен.
  • Фиксированная сумма. Здесь учитывается прожиточный минимум в регионе. Твердая денежная сумма выплачивается тогда, когда у должника отсутствует источник заработка, размер зарплаты не установлен или же оплата труда происходит в иностранной валюте.
  • Смешанные выплаты. Назначаются при наличии официальной работы и источника доп. заработка.

Судебная практика

Для наглядности разберем случай из судебной практики.

Самарский районный суд рассматривал следующее дело:

Некоторая гражданка N обратилась с иском к мировому судье о взыскании алиментов. N и ее супруг B договорились, что отец ребенка будет оказывать материальную помощь, участвовать в жизни ребенка. Никаких письменных соглашений заключено не было. Отец от своих обязанностей по итогу всячески уклонялся. В первый год алименты выплачивались им исправно, что доказывают квитанции почтовых переводов. Однако впоследствии денежных средств и материальной поддержки мать с ребенком от него не получали.

Мировой судья отказал в требовании гражданки N взыскать алименты за прошлый период в пределах трехлетнего срока, несмотря на предоставленные доказательства.

С таким решением гражданка не согласилась и подала апелляционную жалобу. Проанализировав дело и рассмотрев все доказательства, суд пришел к выводу, что решение мирового судьи необоснованно, и удовлетворил апелляционную жалобу гражданки N.

Что делать, если исправно платил алименты, но все равно взыскивают задним числом?

Нередки случаи, когда бывшие супруги, находясь в напряженном отношении друг с другом, могут пойти на подлость. Так, несмотря на исправное исполнение своих обязательств отцом ребенка, мать может попробовать взыскать алименты за прошлые годы. Здесь не стоит беспокоиться, если у Вас есть соответствующие доказательства, подтверждающие факт уплаты денежных средств. Это могут быть банковские выписки, расписки, свидетельские показания, чеки и иные доказательства. Если же таковых нет, то, скорее всего, алименты заплатить все же придется. Никогда нельзя забывать о юридической стороне вопроса, и нужно ответственно подходить к подобного рода ситуациям, заранее обезопасив себя от недобросовестных действий извне.

В заключение

Взыскать алименты задним числом возможно при соблюдении нескольких обязательных условий. Важную роль в достижении положительного результата играет грамотное исковое заявление, в котором будут приведены нужные доказательства и перечислены факты. В составлении такового помогут наши компетентные юристы, имеющие ценный опыт в разрешении подобных вопросов.

Вы можете ознакомиться также с нашей услугой по изменению размера алиментов и прочитать интересные статьи по семейным спорам здесь и здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Как выписать бывшего мужа через суд

Как выписать бывшего мужа через суд – вопрос иногда непростой с морально-нравственной точки зрения, но разрешимый с юридической. Представляем Вашему вниманию качественный срез полезной информации. Рассматривайте это как инструкцию. Ответим на следующие вопросы:

  1. Можно ли выписать бывшего мужа вообще? Когда закон это запрещает?
  2. Предоставим подробную инструкцию от подачи искового заявления до вынесения решения.

Мы готовы сопровождать весь судебный процесс и взять разработку всех необходимых процессуальных документов на себя. Вам даже не нужно будет являться в судебные заседания. Готовое, вступившее в законную силу решение суда, будет у Вас на руках гарантированно. Услуга распространяется на Москву и Московскую область, но возможен и дистанционный формат. Стоимость 45 000-50 000 рублей в среднем. Срок – около 2 месяцев.

Члены семьи собственника — это супруг, дети и родители, которые с ним живут. Они так же, как и собственник, вправе пользоваться жилым помещением. Соответственно, при расторжении брачных отношений (разводе), прекращается и право использовать квартиру без дополнительного соглашения с собственником. (п.4 ст. 31 Жилищного кодекса)

Если бывший супруг добровольно не покидает принадлежащую вам собственность, выселить его можно только в судебном порядке. Это первая особенность. Однако важно учитывать, что бывший муж утрачивает право пользования данным жилым помещением, но аннулирование регистрационной записи автоматически не происходит.

Сразу обозначим, в каких случаях нельзя выписать бывшего мужа из квартиры без согласия:

  1. обладание спорной квартирой на праве общей совместной собственности супругов;

Обстоятельство очевидное, но здесь поподробнее. Законодатель для супругов вводит режим совместно нажитого имущества, то есть имущества, приобретенного в период брака. Даже если вы вложили 99% в покупку недвижимости, квартира будет Вам принадлежать только наполовину, вторая, соответственно, у другого супруга. Исключению составляет имущество, перешедшее Вам в порядке дара или наследование.

  1. Имущественное положение бывшего супруга (учитывается редко, так сказать “его проблемы”);

Если у него нет возможности приобрести жилье, снять его в аренду по причине скудного финансового достатка, здоровья, нетрудоспособности и т.д., то суд при разрешении вопроса о прекращении права пользования жилым помещением, может установить срок для проживания супруга в вашей квартире, в течение которого вы не сможете его выселить. Срок может быть абсолютно разным, с учетом обстоятельств, присущих конкретно вашей ситуации.

Как выписать бывшего мужа через суд

Разрабатываем исковое заявление

Как правило, требование формулируется так: «Иск о прекращении права пользования жилым помещением бывшего члена семьи». В нем необходимо отразить все юридически значимые факты и подкрепить их соответствующими доказательствами:

  1. Право собственности на данное жилое помещение (подтверждаем соответствующим документом, как правило, это выписка из ЕГРН);
  2. Количество жильцов, проживающих с вами (выписка из домовой книги);
  3. Факт заключения брака (свидетельство о заключении брака);
  4. Факт расторжения брака (свидетельство о расторжении брака);
  5. Предупреждение ответчика (бывшего супруга) об освобождении жилого помещения (направление претензии, свидетельские показания);
  6. Отказ ответчика выселяться из квартиры (свидетельские показания, аудио-; видеозапись);
  7. Наличие у ответчика другого жилья или средств для съема квартиры.
  8. Иные факты, имеющие значения дела (например, отсутствие алиментных обязательств у Истца).

Это необходимый минимум того, что хочет увидеть судья и того, что необходимо для удовлетворения Ваших требований.

Отдельное внимание шапке искового заявления: отражаем

  1. кто истец (ФИО, адрес, контактные данные);
  2. кто ответчик (ФИО, адрес, контактные данные);
  3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования (другие члену семьи, проживающие с Вами).

Куда подавать:

Выписать бывшего мужа из квартиры без согласия можно, подав иск в районный суд по месту жительства ответчика. Уделите этому особое внимание, так как при нарушении подсудности судья вынесет определение о возвращении искового заявления, и нужно будет заново подавать.

Приложения:

  1. Копии искового заявления (по числу лиц, участвующих в деле и судье);
  2. Оригинал выписки из домовой книги;
  3. Документы, подтверждающие у ответчика возможность проживать в другой квартире;
  4. Копия свидетельства о расторжении брака;
  5. Доказательства отказа ответчика от просьбы истца освободить жилое помещение;
  6. Уведомление о вручении искового заявления или другие, подтверждающие направление иска;
  7. Квитанция об оплате гос.пошлины (требования неимущественные, значит стоимость сбора будет составлять для всех 300 рублей);
  8. Доверенность, если через представителя.

Просительная часть:

  1. Просьба о прекращении право пользования жилым помещением;
  2. Просьба о взыскании судебных расходов;

Почему лучше обратиться к юристу при споре, как выписать бывшего мужа через суд.

  1. Жилищное законодательство полно подводных камней. Например, п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса не распространяется на бывших членов семьи собственника, который приватизировал жилое помещение при условии, что в момент приватизации указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
  2. Нужно быть готовым к тому, что бывший муж может заявить встречный иск о сохранении права пользования жилым помещением. Это возможно в случае, если у него нет других вариантов для жилья в силу различных жизненных обстоятельств. Особенность встречного иска в том, что его требование взаимоисключает требование из первоначального иска.

Любопытным обстоятельством выступает пробел в законодательстве об обязанности снятия с регистрационного учета бывшим собственником квартиры. Одно дело, когда спор возник в отношении бывшего члена семьи, а другое – когда возникает необходимость в выселении абсолютно постороннего человека. Ответ по данному случаю можно посмотреть здесь.

В заключение еще раз обозначим суть статьи.

Выписать бывшего мужа из квартиры без согласия можно только в судебном порядке. Вы обязаны сначала попросить освободить жилое помещение в добровольном порядке. Лучше направить претензию, чтобы было доказательство для суда. В случае категоричного отказа выписаться из квартиры юрист, кстати, может вам помочь составить исковое заявление о выселении.

Такой подробный алгоритм действий поможет вам быть подготовленным к любому развитию спорной ситуации. Безусловно, что лучше всего в досудебном порядке попробовать урегулировать спор, так как споры в суде – это не только ваше время и нервы, но и расходы. Тем не менее, при любом исходе юрист может помочь и возьмет все на себя.

ПОДРОБНЕЕ
Как снизить судебные расходы

Как снизить судебные расходы? Пожалуй, каждый, кто сталкивался с судебными процессами задавался подобным вопросом. Только представьте: гражданин или юридическое лицо, участвуя в судебном заседании, проигрывает процесс. Казалось бы, что может быть неприятнее. На деле же такой проигрыш не является единственной проблемой. Сторона, которая выиграла дело, может потребовать возмещения расходов на представителя победившей стороны.

Зачастую расходы на представителя выше, чем, собственно, цена иска. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос, каким образом можно снизить расходы на представителя. О том, как уменьшить судебные расходы мы расскажем вам в сегодняшней статье. Вы можете изучить и другие наши публикации по теме. В это статье мы также приведем пример заявления, которое нужно подавать в суд, что снизить судебные расходы.

Составить возражение на заявление оппонента о взыскании судебных расходов, а следовательно, и снизить абсолютно точно заявленные требования стоит 5 000 рублей. Документ подготовим за 2 рабочих дня.

Заказать услугу можно по ссылке.

Итак, представим описанную ранее ситуацию. Что делать, как снизить судебные расходы? Для начала с особым вниманием нужно проанализировать ходатайство о возмещении расходов на представителя, которое заявила другая сторона спора. Вместе с подобным заявлением сторона должна предоставить приложение к нему: документы, которые подтверждают тот или иной факт.

На что необходимо обратить внимание в первую очередь для того, чтобы в дальнейшем уменьшить расходы на представителя:

1. Есть возможность «избавиться» от некоторых расходов.

Поясним: существуют некоторые расходы, которые, практически во всех случаях, суд не взыскивает. Следовательно, если вам встретятся такие, ходатайствуйте о том, чтобы исключить их из суммы, которую необходимо возместить. Приведем примеры подобных расходов:

а) Возможно снизить расходы на представителя, который не имел права оказывать рассматриваемые услуги платно. Кого можно отнести к подобным лицам:

  • юрист организации, которая является стороной по делу;
  • если физическое лицо выступает самостоятельно (ведь нельзя оказывать услуги самому себе);
  • супруг физического лица.

2. Уменьшить расходы на представителя возможно также в случае, если они не связаны с рассмотрением дела (также в случае, когда из подтверждающих документов невозможно установить соответствующую связь).

Приведем пример:

  • досудебные расходы (например, написание претензии (досудебной));
  • расходы, которые связаны с поездками представителя (если в документах или проездных не представляется возможным установить время или место поездки);

3. Уменьшить судебные расходы возможно, если сторона не может подтвердить их осуществление соответствующими документами. О наших услугах подробнее здесь.

В некоторых случаях возможно оспорить даже те расходы, которые подтверждены документально.

Снизить расходы на представителя: последовательность действий

1. Детально проанализировать материалы дела, обозначить для себя все документы (процессуальные), которые составлял представитель другой стороны. Кроме этого необходимо проанализировать конкретные действия, которые были совершены представителем (посещение суда, сбор и представление доказательств и тому подобное). Помимо этого не забудьте обратить внимание на то, сколько времени и как часто представитель посещал судебные заседания.

2. Необходимо провести анализ на предмет того, насколько разумны были расходы на представителя. В этом вам поможет Постановление Пленума ВС РФ, который содержит разъяснения по вопросам возмещения издержек, которые связаны с рассмотрением дела в суде. Согласно этому акту, определяя критерий разумности, необходимо учитывать следующее:

  • а) объем требований, который был заявлен стороной;
  • б) сложность рассматриваемого дела;
  • в) цена иска;
  • г) объем услуг, которые были оказаны представителем;
  • д) время, которое было затрачено на разработку документов для суда;
  • е) время, которое было затрачено на рассмотрение дела в суде;
  • ж) иные.

3 Помимо сказанного, есть еще вариант как снизить судебные расходы: необходимо сопоставить требования, предъявленные стороной, со средними ценами на подобные услуги в вашем конкретном регионе.

4 Далее необходимо проверить соответствие объема оказанных услуг, который указан в соглашении, и объема услуг, которые по факту были оказаны.

5 На основе всех условий, перечисленных выше, составить возражение на взыскание расходов, осуществив анализ указанных выше положений. Подробнее об этом тут.

Случай из практики

Как всегда, мы подтверждаем все теоретические аспекты данной проблемы на практике. У нас довольно большой опыт в таких делах, которым мы непременно хотим поделиться с вами. Кстати узнать о наших услугах вы можете, перейдя по этой ссылке.

Прилагаем пример подобного возражения:

Вывод:

Если вы попали в ситуацию, когда спор проигран, то вам, как проигравшей стороне необходимо компенсировать расходы оппонента. Выигравшая сторона в такой ситуации обращается в суд с заявлением о взыскании судебных расходов.

Важно!

Как раз на такое заявление можно и нужно возражать.

Обратимся к нормативному аспекту:

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.

При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
Обратите внимание, что расходы на государственную пошлину снизить не удастся, а вот расходы на представителя оппонента вполне возможно. Неправильно и неразумно тратить на юриста, например, 100 000 рублей, если цена иска 50 000 рублей. Вернее можно, однако в такой ситуации это будут неразумные расходы и, соответственно, они не будут компенсированы.

Для своевременной помощи и составления грамотного возражения вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. Мы сэкономим ваше время и сможем вернуть часть денежных расходов.

ПОДРОБНЕЕ
Узнать владельца сайта

В настоящем рассуждении будет подробно описана наша деятельность по раскрытию следующего вопроса – как узнать владельца сайта. Забегая вперед, обозначимпонадобится адвокатский запрос.

Ключевая информация об услуге: стоимость 5 000 рублей. Узнаем чей сайт – сможем подать иск на собственника сайта и восстановить Ваши права.

Необходимость в идентификации держателя сайта возникает, когда тот нарушает Ваши права. Зачастую это:

  1. Нарушение режима правомерного использования персональных данных (ФИО, паспортные данные, место работы, сведения о браке и др.);
  2. Умаление чести, достоинства и деловой репутации.

Информатизация общественной жизни привела к тому, что каждый из нас стал пользователем самых разнообразных сайтов и предоставляет, в связи с этим, сведения о себе. Например, с целью подписки или оформления дистанционной услуги. Как итог, при нарушении наших прав мы даже не знаем к кому обращаться, не знаем, кто стоит за этим сайтом.

Популярность вопроса: «Как узнать чей сайт» всподвигла предприимчивых людей к разработке специальных сервисов по изобличению держателя. Мы ими активно пользуемся:

  1. https://www.nic.ru/whois/
  2. https://www.reg.ru/whois/

Обратившись к их сервису, вы узнаете, кто держит сайт – юридическое лицо или физическое лицо. Если это организация, то нам будет представлена вся необходимая информация для подачи иска: наименование, ИНН, ОГРН и прочие идентификаторы (все это содержится в открытом ЕГРЮЛ).

А вот если собственник сайта – физическое лицо, то в ответ на запрос поступит следующая информация: «private person». Это связано с тем, что закон строго охраняет персональные данные каждого физического лица, и предоставление ФИО и адреса потенциального нарушителя через данный сервис породило бы новые идентичные правонарушения. Поэтому, чтобы узнать собственника сайта, когда его держателем является физическое лицо, нужно совершить еще ряд дополнительных действий, а именно: направить адвокатский запрос администратору домена. Его данные будут указаны при ответе на ваше обращение. Иным образом вы не сможете заполучить персональные сведения о лице. Произвольно никто их вам не предоставит, так как администратор домена несет ответственность перед третьими лицами за нарушение их прав.

Адвокатский запрос может направить исключительно адвокат (что логично). Подтверждается это адвокатским ордером. Специфика данного документа состоит в том, что такой запрос разрабатывается в конкретно определенных целях – для сбора доказательств в суд. Цель данного документа – получение юридически значимой информации у различных гос. органов, учреждений и иных организаций. Коррелируя на освещаемую тему – нам необходимо получить информацию о собственнике сайта, и мы это делаем. Ответ на запрос по закону должен поступить в течение 30 дней с момента получения документа, что хорошо, так как можно спланировать сроки для обращения в суд.

Вот ответ

С какой сложностью можно столкнуться.

Так как сервисы частные, многие держатели устанавливают свои требования для предоставления данной информации. Оно и понятно, они хотят себя обезопасить, так как не зная цель контрагента, могут сами невольно стать правонарушителями, предоставляя персональную информацию о спорном лице.

Тем не менее, требования к обращению ограничиваются только фантазией администраторов таких доменов, так что можно натолкнуться на самые разнообразные критерии.

Таким образом, без участия адвоката невозможно будет узнать владельца сайта, и Вам понадобятся услуги профессионального юриста. Одно дело, когда есть открытые реестры с данными, например, ЕГРЮЛ, а другое – когда перед вами гражданин, такое же частное лицо, как и вы, и оно действует «за ширмой» определённой интернет-площадки.

Мы разработали данную услугу, потому что при нарушении персональных данных или умалении ваших личных неимущественных прав обязательным этапом в урегулировании спора является обращение к самому сайту.

Зачастую можно договориться, не прибегая к судебным механизмам. Такой подход минимизирует риски судебных издержек и большой потери времени. Пишем обращение к сайту, о том, что на их сервисе зафиксировано нарушение, обозначаем ответственность и другие неблагоприятные моменты (за подобные нарушения можно даже заблокировать сайт, мы это уже делали). Как правило, ни держателю сайта, ни клиенту судебные споры не нужны. Требование – удалить спорные данные – все, что необходимо для устранения правонарушения.

Необходимо уточнить, что на этом этапе нам неважно знать чей домен. Такая информация нам понадобится, когда он не ответит нам в разумные сроки или ответит отказом, для направления претензии контрагенту и для суда. В претензии мы повторно стараемся разрешить возникший спор в досудебном порядке. Здесь уже все более серьезно и официально.

Исковое заявление нам понадобится, если и претензия не принесет должного эффекта. Это процессуальный документ, и при его подаче важно в соответствии с законом идентифицировать ответчика, так как ему тоже должен направляться иск для ознакомления с требованиями истца и фактическими обстоятельствами дела. Вот здесь-то нам важно знать чей домен. В зависимости от правонарушения, просим устранить его, и взыскиваем ущерб (если вы юр лицо), компенсацию морального вреда (если вы гражданин).

Еще раз обстоятельно обозначим главную мысль – чтобы получить информацию о лице, являющемся собственником сайта, необходимо действовать через специальные сервисы. В случае, если держателем сайта является физическое лицо, необходимо обращаться к администратору домена. Только он обладает такой информацией. Получение возможно посредством направления адвокатского запроса. Такой запрос может быть направлен исключительно в рамках оказания квалифицированной юридической помощи.

Раскроем немного характер данных нарушений, так как вы можете и не знать, что нарушены ваши права. В первую очередь, необходимо понимать, что ваши ФИО, номер, электронная почта, паспортные данные, все, что может идентифицировать Вас – является вашими персональными данными.

Наша юридическая практика демонстрирует, что в основном ситуация накаляется при употреблении сведений о Вас в контексте некорректной и недостоверной информации. Иногда, это подставные отзывы. Юридическим лицам непонаслышке известна такая практика очернения репутации. Иногда, сведения могут быть размещены в неизвестных сервисах, например, с целью реализации рекламных услуг. Мы умеем удалять такие отзывы в том числе. Так или иначе, в правонарушениях, связанных с использованием интернета, важно знать, к кому обращаться, кто несет ответственность, так как в процессуальном законодательстве есть понятие надлежащей стороны. И при потенциальном судебном разбирательстве важно знать, к кому направлять исковые требования, кто должник.

Это профильная сфера нашей деятельности. У нас уже сложился действенный алгоритм взаимодействия с интернет-площадками, мы знаем на какие рычаги можно давить, чтобы не доводить дело до суда и разрешить спор в досудебном мирном порядке. Относительно подобных нарушений вы можете почитать статьи на нашем сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Как оспорить отцовство в суде

В разных обстоятельствах может получиться так, что в свидетельстве о рождении ребёнка записан не его биологический отец. Когда сомнения подтверждаются, встаёт важный вопрос: «Как оспорить отцовство в суде?». Добраться до истины можно относительно легко – через проведение ДНК-экспертизы. Однако подтверждение данного факта юридически – не самая простая процедура. Нужно грамотно составить иск о отмене отцовства, собрать документы и доказательства и направить их в суд, чтобы оспорить отцовство. Юрист в таких делах необходим: хотя бы для сбора всех документов и подачи искового заявления. В этой статье мы бы хотели рассказать, как изменить отца в свидетельстве о рождении ребёнка, представим подробную инструкцию для Вас. Но если у вас останутся какие-то вопросы, или Вы захотите обратиться за помощью к юристу, можете заказать услугу на нашем сайте.

Заказать услугу по оспариванию отцовства можно по ссылке.

Закон устанавливает, что отцом ребёнка признаётся супруг матери ребенка, а также бывший супруг, в течение трёхсот дней с момента расторжения брака (признания его недействительным).

Процедура оспаривания отцовства представляет из себя обращение в суд с исковым заявлением (установлено статьёй 52 Семейного кодекса РФ). Оспорить отцовство можно только в судебном порядке, через простое исковое производство. Вам нужно подать в районный суд иск о отмене отцовства. В какой именно районный суд идти? Иск подаётся по месту жительства того, кто будет формальным ответчиком. Если иск подаёт отец, то по месту жительства матери (соответственно, ответчиком будет мать). В других случаях – по месту жительства «формального» отца. Срока исковой давности на иск о отмене отцовства нет.

Важно помнить, что истцом могут быть только определённые законом лица: мать ребёнка, мужчина, записанный как отец ребёнка в свидетельстве о рождении, мужчина, утверждающий, что он отец ребёнка, а также сам ребёнок, если он достиг 18 лет (иначе – его опекун или попечитель). Есть одно исключение – если отец знал до внесения записи, что он не является отцом ребёнка, то в требовании об исключении записи ему будет отказано. «Исключение из исключения» – если «отец» сможет доказать, что его принудили к заявлению об установлении его отцом ребёнка, то иск будет принят. Таким образом, перечень лиц, которые могут оспорить отцовство является закрытым. При этом, любое лицо, которое заявляет о том, что оно является биологическим отцом ребёнка, имеет право обратиться с иском.

При рассмотрении таких дел суд рассматривает не только позиции родителей, но и учитывает интересы ребёнка. Только согласия родителей, признания иска со стороны ответчика будет недостаточно. Суд будет внимательно изучать всю ситуацию, поэтому необходимо ответственно подойти к делу и убедить суд, что запись об отце неверная. Более того, Семейный кодекс указывает на то, что ребёнок, достигший 10 лет, вправе выражать своё мнение по любым вопросам, затрагивающим его интересы, включая оспаривание отцовства. Отсутствие спора, конечно же, упрощает задачу, однако суд будет также внимательно рассматривать дело.

Хоть и оспаривание отцовства в суде представляет из себя обычное исковое производство, здесь суд рассматривает не разногласия сторон, а достоверность одного единственного факта. Какие нужно представить доказательства? Самое популярное – генетическая экспертиза. Точный способ определить биологического отца ребёнка. Судебная практика показывает, что экспертизы достаточно для изменения отцовства. При этом, это не единственное эффективное доказательство, которое может быть использовано в суде. Суд также рассматривает свидетельские показания, фотографии и видеозаписи, пояснения самой матери ребёнка и отца ребенка.

Стоит помнить: отказ от проведения молекулярно-генетической экспертизы и препятствия её проведению будут трактоваться в пользу той стороны, которая согласна на её проведение.

Какие документы нам нужны для составления искового заявления? К иску обязательно приложите паспорт истца, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и доказательства (например, результаты ДНК-экспертизы).

Хоть и процедура может показаться достаточно простой, Вас ждёт очень много нюансов, особенно формальных. К нам обращаются очень много клиентов, чтобы оспорить отцовство. Юрист в таких делах сориентирует Вас, поможет составить и собрать все документы. Особенно важен юрист, если возникают какие-либо споры с родственниками. Вы можете обратиться к нашим юристам на сайте, мы ответим вам как можно быстрее и поможем Вам с решением вопроса.

К нам обратилась клиентка по данному вопросу. Её бывший муж, который указан в качестве отца ребёнка, не является биологическим отцом ребёнка. Для этого нужно в судебном порядке исключить запись об отце ребёнка. В деле нашей клиентки нет споров между сторонами. Как изменить отца в свидетельстве в конкретном примере? Оптимальным вариантом будет подать иск от лица «формального истца» к матери. В иске необходимо написать основные факты: заключение и расторжение брака, момент рождения ребёнка и другие обстоятельства. Так как молекулярно-генетическая экспертиза ещё не проводилась, можно подать ходатайство об её проведении (тоже пишется в иске). Составляем грамотный и последовательный иск со ссылками на необходимые нормативно-правовые акты. К документу мы приложили паспорта, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка и две квитанции: об отправке искового заявления Ответчику и об о оплате государственной пошлины. Вот пример нашего искового заявления.

Соблюдение всех формальностей необходимо, чтобы оспорить отцовство. Юрист расскажет Вам, как оспорить отцовство в суде, всё сделать правильно, без лишних проблем и с первого раза. Наши юристы давно занимаются такими делами, поэтому мы можем быстро Вас сориентировать и составить исковое заявление.

Рассмотрим ещё один пример из судебной практики: дело N 2-3139/2015 Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики. Истица обратилась с иском в районный суд об оспаривании отцовства своего бывшего супруга (В.С.) и признании нынешнего супруга (И.В.) отцом её ребёнка. Как утверждала Истица, 27 сентября 2014 года между ней и В.С. был расторгнут брак, однако фактически брачные отношения между ними прекращены в конце 2013 года. С начала 2014 года Истица фактически вступила в супружеские отношения с И.В., а 09 апреля 2015 года у них родился ребёнок, однако в актовую запись о рождении ребенка отцом записан В.С., что не соответствует фактическим обстоятельствам. В.С. не возражал по поводу иска. Судом были удовлетворены требования по иску. Из материалов дела следует, что молекулярно-генетическая экспертиза не проводилась. Суд обратил внимание на то, что Истица состоит в браке с И.В., который воспитывает ребёнка. Учитывая интересы ребёнка, в этой ситуации суд оправдано удовлетворил иск и изменить записи акта об отце ребёнка. Сама проблема возникла из-за формального правила пункта 2 статьи 48 СК РФ, которое устанавливает, что отцом ребёнка признаётся бывший супруг в течение трехсот дней с момента расторжения брака.

Давайте подведём итог как оспорить отцовство в суде. Оспорить отцовство можно только в судебном порядке, что делает из этого достаточно формальную процедуру, к которой нужно отнестись очень ответственно. Иск подаётся в районный суд по месту жительства ответчика. Иск могут подать только определённые законом лица:

  1. Мать ребёнка;
  2. Отец ребёнка, указанный таковым в свидетельстве о рождении;
  3. Сам ребёнок, если достиг 18 лет;
  4. Опекун или попечитель ребёнка;
  5. Любое лицо, утверждающее, что оно биологический отец ребёнка.

Важно собрать необходимые документы и приложить их к иску:

  1. Свидетельство о рождении ребёнка;
  2. Паспорт заявителя;
  3. Квитанция об уплате госпошлины;
  4. Доказательства, которые подтверждают ваши доводы

В статье мы представили Вам инструкцию о том, как как изменить отца в свидетельстве. Вы можете всё сделать самостоятельно, однако без профессионала будет труднее оспорить отцовство. Юрист нужно для того, чтобы не напороться на большое количество юридических формальностей: составление иска, оплата госпошлины, сбор документов и много другое. Можете почитать на нашем сайте ещё материалы о том, как оспорить отцовство в суде.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить данные из ВКонтакте

Социальные сети стали неотъемлемым атрибутом нашего ежедневного времяпрепровождения. Возможность быстрого обмена информацией в виртуальном мире заметно облегчает жизнь, однако назревает вопрос: что происходит с моими данными в интернете, смогу ли я их так просто удалить при желании? В статье мы поговорим о том, как удалить данные из ВКонтакте. Также Вы можете ознакомиться с циклом других интересных статей на эту тематику здесь.

Забегая вперед, мы можем удалить данные из ВК. Ниже будет приведен пример нашего аналогичного успешного дела.

ВКонтакте, или, как повелось называть эту сеть, ВК – самая популярная социальная сеть в России. Десятки миллионов людей используют ее для общения, обмена информацией, публикации своих творений, размещения рекламы и т.д. В целом получается нескончаемый круговорот различной информации, в том числе и личной. Казалось бы, среди всех колоссальных масштабов данных, размещенных и хранящихся в сети, Ваши данные не представляют ни для кого особого интереса. Но довольно часто случается так, что персональные данные ВК используются третьими лицами наперекор интересам их собственника. Безусловно, это прямое нарушение закона. Разберемся, как удалить данные из ВК и не допустить нарушения своих прав.

Закон о защите персональных данных: так ли очевидны его положения, и можно ли быть полностью спокойным за свои данные?

Согласно ФЗ «О персональных данных» лица, которые каким-либо образом получили доступ к Вашим персональным данным, не в праве распространять их, использовать в своих интересах без согласия их собственника. Так, предположим, если Вы отправили условному собеседнику свою фотографию, и она впоследствии была размещена им в своей группе ВКонтакте, это будет являться нарушением, и Вы можете потребовать у него удалить фото из ВК.

Разберем конкретный случай из судебной практики для наглядности. Так, участник спора по одному делу, касающегося дорожного происшествия, выложил в городское сообщество ВК «Подслушано» публикацию с изображением второго участника спора, при этом дополнив пост некоторыми нелестными комментариями и копией определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Участник конфликта, чье фото было опубликовано в группе без его согласия, обратился в суд с иском о защите права на охрану изображения, а также об опровержении сведений, которые порочили его честь и достоинство. Исковое требование о защите чести и достоинства судом удовлетворено не было, так как сведения, размещенные в сети, не являлись порочащими, а вот размещение фотографии ответчиком без согласия истца суд признал неправомерным. По итогу публикация была удалена, и с ответчика был взыскан материальный ущерб.

Также, опираясь на положения статьи 14 вышеупомянутого ФЗ, стоит отметить, что владелец персональных данных может требовать их уничтожения у оператора, если эти данные являются устаревшими, недостоверными, неточными, незаконно полученными и т.п., и он вправе предпринимать меры по защите своих прав.

Однако не все так просто, как хотелось бы. Удалить данные из ВКонтакте в один клик не получится. Мы можем удалить фото из ВК, очистить свою страницу от старых записей, однако данные об этих объектах, хранящиеся на сервере, никуда не исчезнут. Сохранится ссылка на удаленный объект, которую отыскать третьим лицам будет трудно, но все же возможно.

Особенности, которые необходимо учитывать при удалении данных

Прежде чем задаваться вопросом, как удалить данные из ВК, необходимо разобраться в том, где они хранятся. Личная информация может размещаться нами на собственной странице ВКонтакте, пересылаться в сообщениях, публиковаться в сообществах. Особый интерес представляют собой переписки. За всю историю существования сайта возникало множество споров с ВК по поводу удаления диалогов или отдельных сообщений у обоих собеседников одновременно. Техническая поддержка не раз отмечала в своих ответах, что диалог представляет заинтересованность не только того лица, которое желает удалить переписку, но и его собеседника. Именно поэтому удаление данных так просто здесь произойти не может, поскольку удовлетворение требования одного может привести к тому, что будут затронуты интересы другого. С недавних пор ВК ввел новую функцию в диалогах, позволяющую удалять сообщения либо только у себя, либо у себя и у получателя одновременно. Мера, предпринятая сайтом, несколько сократила поступление жалоб в ВК по вопросам переписок.

Так как же, например, удалить фото из ВК? Изначально необходимо отметить, что, согласно ФЗ «О персональных данных», фотография является объектом биометрических персональных данных, так как позволяет выявить характеристики человека и установить его личность.

В оправдание сайту можно было бы сказать, что, публикуя фотографии в социальной сети, субъект осознает общедоступность этого изображения, и что бессмысленно запрещать использовать фотографию в просторах ВК третьим лицам, когда она и так у всех на виду. Но это совсем не так. Факт того, что гражданин самостоятельно разместил свою фотографию в какой бы то ни было социальной сети, не дает третьим лицам никакого права использовать это изображение в своих интересах, несмотря на его общедоступность, требуется согласие владельца фотографии.

Стоит, однако, также учитывать, что пересылка фотографий в рамках личной переписки не является нарушением прав владельца изображения (апелляционное определение Волгоградского областного суда).

Практика нашей компании по разрешению подобных вопросов

Как уже было отмечено выше, персональные данные ВК продолжают храниться на серверах даже после их удаления. Чтобы всецело удалить данные из ВКонтакте, также в случае, если Ваши фотографии используются без согласия в чужих альбомах, на чужих страницах, необходимо обратиться в Поддержку. Однако зачастую жалоба в ВК не приносит желаемых результатов. Интернет-площадка может попросту ссылаться на то, что технически удаление той или иной информации невозможно. Такая ситуация как раз-таки произошла с гражданином, который обратился за помощью к нашей компании.

Ситуация следующая: клиент разместил на сайте свои фотографии, которые впоследствии были им удалены со страницы, аккаунт был также впоследствии закрыт. Часть фотографий была размещена в аккаунт иными лицами, которым не было дано согласия на обработку персональных данных. Со временем он заметил, что его фотографии используют различные сторонние интернет-площадки, хотя фотографии из сети были им удалены. Клиент обратился с данным вопросом в техническую поддержку ВКонтакте с просьбой удалить из сервера прямые ссылки на удаленные фотографии, но по итогу получил отказ, аргументированный тем, что якобы технически сделать это невозможно. Таким образом, получается следующее: клиент просит удалить свои персональные данные с серверов – то есть все фотографии с его изображением, – а Интернет-площадка в свою очередь отказывает ему в этом за неимением технической возможности. Возник спор с ВК. Юристы нашей компании разобрались в обстоятельствах дела и подготовили заявление с перечислением основных фактов и требований заявителя. С этим заявлением можете ознакомиться ниже:

От Интернет-площадки вскоре пришел ответ на обращение Заявителя. Администрация сайта, называя себя добросовестной компанией, которая действует согласно законам Российской Федерации и оперативно реагирует на сообщения о нарушениях законодательства РФ на Сайте, пообещала устранить возникшие нарушения. Так, по ссылкам, перечисленным в ответе Интернет-площадки, техническими специалистами была удалена вся содержащаяся в них информация. С ответом Администрации можете ознакомиться ниже:

Таким образом, требования Заявителя были удовлетворены.

В заключение

Опыт юристов нашей компании продемонстрировал, что удалить данные из ВК не так-то просто, но возможно. Если Ваши персональные данные без согласия используются третьими лицами, если Вы изъявили желание полностью их удалить, обратились за этим в техническую поддержку и получили невнятный ответ, незамедлительно обращайтесь за помощью к компетентным юристам. Наши специалисты изучат ситуацию, составят грамотное заявление и добьются удовлетворения Ваших законных требований. С услугами, предоставляемыми нашей компанией, и циклом информативных статей по данной тематике можете ознакомиться по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Проверка квартиры.Юрист

В связи с пандемией коронавируса спрос на недвижимость в настоящее время упал, это отмечают все риелторские агентства. Они же отмечают, что стоимость недвижимости начала снижаться, в том числе и стоимость вторичного жилья. Несмотря на это сейчас имеется спрос на вторичное жилье. Вероятнее всего, это связано с тем, что продавцы вынуждены снижать стоимость. Как мы знаем покупка квартиры – всегда сопровождается большим риском (со вторичкой рисков больше), чтобы такого не допустить, необходима проверка квартиры. Юрист также занимается вопросами юридической проверки жилья.

По ссылке наша подробная статья о том что именно мы проверяем.  Стоимость – 20 000 рублей, срок – до 5 рабочих дней.

Проверить вторичку при покупке очень важно, так как схемы мошенников в области недвижимости сейчас повсюду. Конечно, проверить квартиру на вторичном рынке можно и самостоятельно, однако гарантий законности и надежности такой сделки не будет.  Наши юристы помогут обезопасить от недобросовестных продавцов и проверить чистоту сделки.

Как юристы могут проверить квартиру до покупки? Вторичка предполагает некоторые сложности при покупке. Поэтому расскажем о юридических действиях, связанных с проверкой квартиры, по порядку.

Самое первое действие – это проверка собственника квартиры и его право собственности на неё. Для этого юристы запрашивают необходимые документы из ЕГРН. Выписка из ЕГРН докажет, что предполагаемый владелец квартиры является её действительным собственником.

Выписка из ЕГРН является одним из способов проверить вторичку при покупке. Но это просто некая первичная проверка, которая просто дает основное представление об объекте. Естественно, что нужно проверять глубже.

Как минимум стоит обратить внимание на следующее:

1. Наличие обременений на квартиру. Собственник жилья может попытаться продать вам квартиру, не выплатив ипотеку, или на данную квартиру может быть наложен арест;

2. Наличие долгов по коммунальным платежам, налогу на имущество. Это также проверяется с помощью предоставления необходимых справок;

3. Есть ли согласие супруга, если квартира в совместной собственности. Или же ситуации когда супруги в разводе, а у одного из них есть имущественные притязания на данную квартиру. Тогда вопрос о разделе имущества между супругами остается нерешенным и с покупкой квартиры стоит повременить;

4. Проверка технического паспорта квартиры. В таком документы расписана вся планировка жилья, можно проверить делалась ли перепланировка, и имеются ли официальные документы на неё.

5. Подлинность документов.  Обратить нужно внимание и на то, что все помарки в документах, исправления должны заверяться.

Чтобы этого избежать, осуществляется проверка квартиры. Юрист проверяет каждый из вышеназванных  критериев до того, как заключить договор купли-продажи, а желательно еще до аванса/задатка.

Проверить квартиру на вторичном рынке не так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть многое количество нюансов, о которых вы можете и не догадываться. Для юристов с достаточной практикой в этой области несложно будет распознать обман со стороны продавца.
При покупке квартиры юрист анализирует все проблемы, с  которыми вы можете столкнуться.

Также это в первую очередь касается возможных проблем с  собственником жилья:

1) Недееспособный собственник. (если недееспособное лицо заключит договор, то впоследствии такая сделка будет признана недействительной)

Для того,  чтобы проверить факт дееспособности, необходимо запросить справку из ПНД. Также, следует быть осторожным при заключении сделки с пожилыми людьми и лицами, которые страдают алкогольной зависимостью. Зачастую, о недееспособности собственника квартиры могут свидетельствовать соседи, которые подтвердят данный факт.

2) Несовершеннолетний собственник. (иногда, квартира может принадлежат на праве собственности ребенку, например, полученная в наследство). В таком случае для законности сделки требуется согласие органа опеки и попечительства.

3) Отсутствие законного владельца
(случай, когда собственником квартиры представляется иное лицо, такая сделка будет признана недействительной)

В некоторых случаях владельцу была передана квартира по наследству. Поэтому,  нужно убедиться, что с момента вступления наследства уже прошло три года. Это обезопасит вас от появления других наследников, претендующих на квартиру.
Также, квартира может продаваться по доверенности, например, если собственник уехал на ПМЖ за границу, и у него осталась квартира. В ситуации с доверенностью нужно внимательно её изучить  и проверить на достоверность, так как она может быть получена путем обмана.

Исходя из всего вышеуказанного, проверить вторичку при покупке можно с помощью следующих документов:
– паспорт собственника жилья для удостоверения личности;
– документ, подтверждающий право собственности на квартиру;
– квитанции об оплате коммунальных платежей;
– документ, подтверждающий дееспособность собственника для законности сделки;
– выписка из ЕГРН (подробнее о выписке указано выше)

Этот перечень документом является основным для того, чтобы проверить квартиру до покупки. Вторичка предполагает тщательную проверку документов, а  спешка при покупке жилья может обернуться неблагоприятными последствиями.

Почему стоит обратиться за помощью к юристам?

Проверить квартиру на вторичном рынке покупатель может самостоятельно, но на практике, покупатели ограничиваются проверкой паспорта и документов на право собственности. Из – за большего количества судебных споров, которые возникают по причине неосмотрительности покупателя при заключении договора,  как оказывается,  такой проверки действительно недостаточно.
Юрист займется проверкой вторичке в полном объеме. Самое главное, вам достаточно будет предоставить информацию:
– адрес квартиры;
– контакты продавца ( телефон, электронная почта)
Также, вы можете воспользоваться нашими услугами по проверке юридической чистоты сделки дистанционно, позвонив или написав на e-mail.

Имея большой опыт в проверке вторички, мы поможем вам в покупке жилья и обеспечим гарантированность заключаемой сделки.  Что мы можем вам предложить?
1) Проверка документов через Росреестр;
2) Получение выписки о количестве зарегистрированных лицах в квартире, из ЕГРН, проверка задолженности у собственника, наличия иных собственников на квартиру;
3) Получение справок из ПНД о дееспособности лица, об отсутствии в отношении собственника процедур банкротства и т.д.
4) Проверка договора-купли продажи на квартиру, составление при необходимости

Как показывает практика, сделки купли-продажи недвижимости расторгаются из-за определенных недостатков, в том числе, когда покупатель приобретает квартиру с недостатками.
Подобной судебной практики достаточно много. Хотя, казалось бы документы на право собственности квартиры не вызывали сомнения в большинстве случаев, но это лишь на первый взгляд. Это ещё раз доказывает, почему должна осуществляться должным образом проверка квартиры. Юрист – это не риелтор, поэтому  при обращении к опытным юристам покупателем предоставляется некая гарантия законности сделки при покупке квартиры.

Наши юристы имеют большой опыт в предоставлении услуг по проверке юридической чистоты квартиры.  К нам не раз обращались для проверки документов и оценке юридической составляющей сделки по покупке недвижимости. Помимо гарантии, в случае возникновения спора между сторонами,  также защитим ваши интересы в суде.

ПОДРОБНЕЕ
Отзыв на иск в арбитражный суд

«На меня подали иск в арбитражный суд. Что делать?», – с такими просьбами достаточно часто к нам обращаются клиенты. Основным в рассмотрении дела в арбитражном суде является предоставление возражений, т.е. изложение всех положений, с которыми Вы не согласны, а также аргументированное опровержение выдвинутых в иске обвинений. Всю данную информацию следует изложить в отзыве на иск.

Отсутствие данного письменного документа однозначно будет работать против ответчика в суде. Однако факт предоставления отзыва на иск также не гарантирует безоговорочную победу. Роль отзыва усиливается, если речь идет о деле, которое рассматривается в порядке упрощенного производства (смотреть статью 227 Арбитражного процессуального кодекса).

Стоимость услуги – 10 000 руб.
Срок исполнения – от 1 рабочего дня.
Заказать услугу можно по ссылке.

Важно отметить, что у Вас в ходе разбирательства не будет другой возможности изложить перед судьей свою позицию, выразить свое несогласие и подтвердить это обоснованными доводами в Вашу пользу. Поэтому категорично рекомендуем обратить пристальное внимание на отзыв на иск в суде, когда на Вас подали иск, и обратиться к профессионалам. Отныне для вас вопрос «Что делать, если на меня подали иск в арбитражном суде?» перестанет быть

Итак. Как возразить на иск? Как правильно составить отзыв на иск?

В первую очередь важна ясность и понятность вашей позиции. Поэтому необходимо, во-первых, обратить внимание на структуру текста отзыва. Он должен состоять из четырех частей:

  1. Введение
  2. Описание
  3. Мотивировочная часть
  4. Просительная часть

Также, следует обратить внимание на типичные требования, предъявляемые к документам, которые предстают перед судьей:

  1. Письменный вид в форме единого документа
  2. Текст не должен быть слишком объемным. Судебная система в России достаточно перегружена. Судья только рассердится, если увидит перед собой огромный отзыв на иск в суде. Обычно отзыв на иск в арбитражном суде не превышает объема 5-6 страниц 12 шрифтом с интервалом 1,5.
  3. Хорошее изложение без лишнего материала безусловно может стать своеобразным тузом в рукаве ответчика, который сильно упростить последнему процесс рассмотрения дела.

Если отзыва на иск в арбитражный суд не подать, то:

  1. Арбитражный суд может рассмотреть дело и вынести соответствующее решение на основании уже представленных доказательств. Это означает, что Ваши аргументы, как ответчика, не будут учтены в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражно-процессуального кодекса. По закону Ваше право на судебную защиту не будет нарушено, соответственно суд не является обязанным принимать во внимание последующие возражения.
  2. Если спор является таким, что его невозможно рассмотреть без ответчика, то суд может принять решение о назначении нового срока представления ответчиком отзыва на иск в арбитражном суде.
  3. Суд может принять решение о взыскании с Вас всех расходов и судебных расходов. Мотивированно данное решение может быть злоупотреблением ответчика своими правами, что приводит к затягиванию периода рассмотрения дела и мешает адекватному и быстрому рассмотрению дела, согласно части 2 статьи 111 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Что следует указывать при составлении отзыва на иск? 

  1. ФИО истца, место нахождение/место жительства (если речь идет о физическом лице), данные ЕГРЮЛ, если речь о юридическом.
  2. Дата и место рождения, место работы, место государственной регистрации (если речь идет об индивидуальном предпринимателе).
  3. Перечень возражений противопоставляющийся существу заявленных истцом требований. Важны ссылки на нормативно-правовые акты и в целом любые доказательства, подтверждающие Вашу позицию.

К отзыву на иск в суде следует приложить следующие документы:

  1. Номера телефонов, адреса электронной почты.
  2. При необходимости в суде может предоставляться доверенность, если ответчик выступает в суде через своего представителя.
  3. А также, любые документы, подтверждающие Ваши доказательства и обосновывающие Ваши возражения.

Более того, когда Вы изучаете вопрос о том, как возразить на иск, важно не забыть об общепризнанных в юридической практике правил оформления процессуальных документов. Исходя из данных правил, важно не забыть о слеующем:

  1. Указать наименование и адрес суда, в который Вы обращаетесь.
  2. Номер дела.
  3. ФИО судьи.
  4. Имена/наименования всех лиц, участвующих в деле, в том числе и третьих лиц.

Существуют следующие основные этапы, при ответе на вопрос как возразить на требования истца в отзыве:

Во-первых, следует внимательно изучить исковое заявление и документов в Приложении.

Во-вторых, если в материалах дела представлена переписка сторон или какие-либо дополнительные документы, их также следует изучить.

В третьих, изучить существующие Законы и иные нормативно-правовые акты, чтобы отзыв на иск содержал верное правовое обоснование. Также, следует обратить внимание на действующую судебную практику.

Четвертых этап – разработка стратегии формирования защиты ответчика. Данный этап является наиболее важным, так как от его результатов будет зависеть все последующие действия и в целом исход судебного разбирательства.

В-пятых, необходимо произвести подробный и кропотливый сбор доказательств обстоятельств, на которые будет ссылаться ответчик.

Шестой и седьмой этап можно объединить. Первый заключается в непосредственно составлении отзыва заявление истца, в котором будет представлены все возражения на требования подающей в суд стороны. На втором необходимо своевременно (то есть в установленные Законом сроки) направить отзыв лицам, принимающим участие в разбирательстве, помимо направления самого документа в суд.

Как происходит направление отзыва в арбитражный суд и всем иным участникам дела?

Отзыв необходимо направлять как в непосредственно суд, так и всем лицам, которые фигурируют в деле заказным письмом обязательно с уведомление о вручении, в соответствии с частью 3 статьи 131 Арбитражно-процессуального кодекса. Альтернативными способами подачи документа в суд является система «Мой Арбитр» и канцелярия суда, в котором рассматривается дело, согласно абзацу 2 части 1 статьи 131 АПК РФ.

Советуем не пропускать срок подачи отзыва на иск в суд, так как последний может счесть данные действия – злоупотреблением, да в целом будет сформирован негативный образ ответчика перед судьей.

Надеемся, что данная статья избавит Вас от мучений и состояния неопределенности, когда на Вас подали иск в арбитражный суд.

ПОДРОБНЕЕ
Как вернуть страховку по выплаченному кредиту

В представленной статье будет разобран вопрос о том, как вернуть страховку по выплаченному кредиту.

Мы дадим ответы на следующие вопросы:

  1. Всегда ли можно вернуть деньги;
  2. При каких условиях это возможно;
  3. Содержания заявления о возврате страховой суммы и перечень документов;
  4. Что говорит закон? Случай из судебной практики.

При заключении кредитного договора банки просят Вас заключить договор добровольного личного страхования. Он либо уже будет предусмотрен в основном договоре по кредиту, либо вы заключите его дополнительно. И выходит так, что при досрочном погашении кредита – расторжении кредитного договора в связи с выплатой остатка по кредиту, – тот самый договор добровольного личного страхования будет активен, и с Вас будут списываться регулярно деньги непонятно за что. Смысл данной страховки попросту пропадает. Согласитесь, крайне неприятно.

Стоимость разработки иска – 7 500 рублей.
Срок – 1 рабочий день.

При каких условиях и как вернуть страховку по выплаченному кредиту. Важно, что это можно сделать не всегда.

Связь между кредитом и страховкой: важно то, как был определен размер страховой суммы (суммы выплат при наступлении страхового события) в договоре. Размер страховки должен быть равен кредиту и уменьшаться с выплатой кредита. Если страховая сумма от остатка по кредиту не зависит, потребитель не может требовать возврата денег за страховку при расторжении договора страхования

Но хорошие новости есть. С 1 сентября будут введены поправки, но о них ниже.

Если страховая организация отказывает в выплате денег, то обращаться для решения проблемы нужно в суд. Сначала нужно написать заявление в страховую организацию о прекращении договора страхования. Прикладываете следующий пакет документов к нему:

  1. кредитный договор;
  2. паспорт заявителя;
  3. справка, полученная в банке, удостоверяющая досрочное погашение кредита (банк не будет отслеживать сей факт);
  4. договор страхования.
  5. расчетные документы, в которых указывается факт перечисления денег страховой компании (например, платежное поручение);

В просительной части заявления вы пишете, что договор добровольного личного страхования считать недействительным вследствие навязывания Вам услуг страхования по кредитному договору.

Теперь перейдем к поправкам, так как они в корне меняют ситуацию – вводят право потребителей на возврат уплаченной страховой суммы независимо от условий договора.

Банки и иные кредитные организации будут теперь обязаны предоставлять информацию:

  1. о содержании кредитного договора;
  2. о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору личного страхования из которых формируется стоимость данной услуги, либо о максимально возможном размере платежа заемщика, включающего страховую премию, уплачиваемую страховщику по договору личного страхования;
  3. о праве лица отказаться от этой услуги в течение 14 календарных дней со дня предоставления согласия на оказание этой услуги банку посредством заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования.

Если заемщик (лицо, которое хочет взять кредит) не согласен на заключение договора страхования, банк должен предоставить возможность заключения потребительского кредита с учетом возможного увеличения размера процентной ставки. Но насколько Банк будет злоупотреблять этим правом, покажет практика.

Важное: банки теперь не вправе навязывать страховку при получении кредита, и не нужно будет задаваться вопросом, как вернуть страховку по выплаченному кредиту.

Поправки будут действовать в отношении договоров, заключенных после 1 сентября 2020. Текущим заемщикам придется опираться при отстаивании своей позиции на вышеупомянутые критерии.

Но, к сожалению, не все граждане в курсе, что можно отказаться от данных услуг и что таким образом банки нарушают их права на свободу договора. А это, на минуточку, основополагающий принцип всех гражданско-правовых договоров.

Сложность доказывания

Стоит отметить, что доказать взаимосвязь между страховым и кредитным договорами довольно проблематично. При составлении кредитного договора банки очень интересно формулируют пункты, чтобы заемщику тяжелее было доказать взаимосвязь между страхованием и кредитованием. Чтобы доказать взаимозависимость страхового и кредитного договоров, сумма страховой премии должна ежегодно уменьшаться пропорционально сумме кредита. Кроме того, срок действия договора добровольного страхования должен быть равным сроку действия кредитного договора, или договор продлевается каждый год на протяжении всего срока выплаты кредита.

Алгоритм наших действий:

  1. Анализ договора;

Если есть нужное условие, то заключаете договор, и при досрочной выплате кредита пишете заявление с целью прекращения страховки. Таким образом, вопрос о том, как вернуть страховку по погашенному кредиту, остается неактуальным, так как вы уже заранее обезопасили себя от подобных казусов.

  1. Анализ страхового полиса;

Мы можем проанализировать ваш полис на предмет рисков для Вас. Профессиональный юрист знает наперед, каким образом каждый пункт договора может повлиять на совокупность ваших прав и обязанностей.

Как вы поняли, это самое важное, так как нужно, чтобы была зависимость размера кредита от страховой суммы. Плюс ко всему, нередко кредитный договор включает в себя уже условие о страховании.

Услуга оказывается дистанционно, стоимость иска – 7 500 руб., срок – 3 рабочих дня.

Если вдруг вы уже в подобной ситуации, мы установим:

  1. анализ шансов на оспаривание отказа на возврат уплаченных страховых взносов (это бесплатно);
  2. Если шансы есть, то мы подадим в суд иск о возврате страховки;
  3. Помимо основной суммы взыщем проценты по закону о защите прав потребителей и компенсацию морального вреда.

В чем смысл страховки?

Прежде всего, она предполагает, что при наступлении страхового случая, страховая организация берет на себя обязательства помочь клиенту вернуть денежные средства банку.  Эти положения вступают в силу сразу после подписания заемщиком (физлицом) договора со страховщиком и получением специального полиса.

Вот какие страховые случаи обычно предусматриваются в договорах страхования:

  1. временная или постоянная потеря трудоспособности в связи с ухудшением здоровья;
  2. риски для жизни заемщика;
  3. потеря прав на собственность;
  4. природные катаклизмы, техногенные катастрофы и стихийные бедствия;
  5. потеря места работы.

Однако важно учесть, что в данной статье речь идет в основном о потребительских займах, так как, в первую очередь, страдают потребители. Смысл потребительского кредита и состоит в том, что денежные средства занимаются у банков гражданами для личных, семейных и домашних нужд.

При такой конструкции мы можем применить:

  1. ФЗ «О потребительском займе»;
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
  3. Закон РФ «О защите прав потребителей».

Так что профессиональный юрист поможет взыскать с недобросовестного контрагента и основной долг, и проценты, и компенсацию морального вреда.

Достаточно редко удается заемщикам возвратить определенную часть средств за страховку, поэтому предварительно надо убедиться перед подписанием договора, что в нем имеется пункт о возможности получения денег при досрочном погашении займа.

В этом случае обычно страховые компании добровольно и быстро после получения заявления с необходимыми приложениями перечисляют обозначенную сумму денег на счет заявителя.

Нередко страхуются граждане непосредственно в банковских организациях, пользуясь специальными программами, а в этом случае отсутствует третья сторона. Непосредственным страхователем является банк.

За счет отсутствия отдельного договора со страховой компанией невозможно ориентироваться на часть договора, имеющую отношение к досрочному расторжению. Банк включает страховую сумму в обслуживание займа, и в таком качестве она может выступать комиссией, то есть увеличивать фактическую сумму займа.

Именно поэтому многие банковские организации начали пользоваться специальными пакетными услугами, которые считаются достаточно привлекательными для заемщиков-граждан, но полностью отсутствует возможность для них после досрочного погашения кредита вернуть выплаченную часть страховой суммы. Необходимо анализировать сам договор.

Судебная практика

К нам обратился клиент со спорным требованием – выплатил кредит вернут ли страховку.

Мы разработали иск о возврате страховки, в котором изложили следующие юридически значимые факты:

  1. Факт заключения кредитного договора с ВТБ сроком на 60 месяцев;
  2. Факт страхования Истца банком. Все основные моменты излагались в страховом полисе;
  3. Срок страховки тоже 60 месяцев, значит есть связь с кредитом.
  4. Досрочное погашение кредита;
  5. Факт направления заявления в страховую компанию о прекращении договора;
  6. Факт отказа страховой компании.

Опирались мы, прежде всего, на ст. 958 ГК РФ, в которой изложены основания прекращения страховых правоотношений. Суть данной статьи: страхователь имеет право на возврат части страховой премии пропорционально тому периоду времени, на который договор страхования прекратился.

Вопрос поднят неспроста в связи с тем, что при заключении кредитного договора почти все банки требует обеспечить погашение кредита в срок за счет страховой суммы, которую вы также должны надлежаще выплачивать, однако они не предусмотрели ситуацию, когда вы досрочно выплатили кредит, вернут ли страховку при таких обстоятельствах?

Изначально ситуация по вопросу, как вернуть страховку по погашенному кредиту, была не урегулирована от слова совсем. То есть банки отказывали в возврате уплаченных сумм. Возврат был возможен при определенных обстоятельствах, то есть не в каждой ситуации бы Вам одобрили ваше требование. На сегодняшний день на фоне огромного количества недовольных потребителей финансовых услуг были разработаны поправки, которые дают право по заявлению лица возвратить деньги. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2020 года, но что делать тем, кто уже взял кредит? Статья актуальна для текущих обладателей кредита, так как выход есть.

Поэтому, в случае, когда выплатил кредит вернут ли страховку, важно обратиться к профессиональному юристу, так как еще на этапе заключения договора он скажет Вам, есть ли шанс возврата страховки при досрочной выплате кредита. Другое дело, что не все потребители смогут спрогнозировать такое стечение обстоятельств. Не все потребители знают, что банк, навязывая услуги страхования, действует вразрез с законом.

В любом случае, что до введения поправок, что после – необходимо самому писать заявление о прекращении договора страхования, так как банк не отслеживает досрочные выплаты и самостоятельно не инициирует прекращение страховки, и соответственно, выплат по нему.

Профессиональный юрист:

  1. Проведет анализ кредитного договора и страхового полиса;
  2. Разработает иск о возврате страховки;

Готовый иск у вас будет на руках, и вы сможете направить его по почте с приложением всех необходимых документов. Наши юристы будут давать консультацию по текущим вопросам, в том числе, по сбору нужных доказательств. Как вернуть страховку по погашенному кредитувопрос, который можно решить. Это не так просто, но возможно.

ПОДРОБНЕЕ
Продление аренды с администрацией

Аренда чего-либо – довольно часто заключаемая сделка. Мы арендуем земельные участки, различные природные объекты, здания, помещения. Зачастую договор заключается на определенный срок, поэтому рано или поздно наступает момент, когда необходимо продлить этот договор. Продление аренды с администрацией представляет собой особый случай. О том, как продлить договор аренды с администрацией, что нужно для продления договора аренды, какие есть особенности и нюансы, поговорим в статье.

Согласно принятому недавно закону, подписанному Президентом, и поправкам по аренде, отныне арендатор, который не уклонялся от своих обязанностей и надлежащим образом исполнял их, может без каких-либо проблем продлить аренду без торгов на срок до одного года при том условии, что этот договор был заключен до введения режима повышенной готовности или ЧС на территории субъекта.

Можно ли продлить договор аренды недвижимого имущества, которое находится в собственности государства (муниципальной собственности), и кто в праве это сделать?

Разбирая вопрос продления аренды с администрацией, как никогда важно обращать внимание на актуальное законодательство. На протяжении нескольких лет могут действовать определенные правила, которые впоследствии заменятся другими, новыми, а обыватель, плохо ориентирующийся в правовом поле, попросту не успеет уследить за законодательными нововведениями, чем может воспользоваться в нашем случае арендодатель. Особенно важно обращать внимание на изменения, происходящие в переломные моменты (в нашем случае, в период злочастной пандемии). Так, арендатор, получив отказ в продлении аренды без торгов, может даже не подозревать, что его обвели вокруг пальца, если не обратится за помощью к специалистам. Разберем, кто и как мог продлить договор аренды раньше, и какие правила действуют сейчас, с весны 2020 года.

Следуя установленным правилам, недвижимость, находящаяся во владении у администрации, передается в аренду путем торгов в форме аукциона. Закон предусматривает также ситуации, когда можно продлить аренду без торгов. Среди них, например, ситуация, когда арендатор является собственником земли.

До периода пандемии арендатор, который надлежащим образом исполнял свои обязанности, мог потребовать продлить договор аренды с администрацией без торгов при соблюдении нескольких условий:

  • во-первых, по результатам оценки рыночной стоимости объекта определяется размер арендной платы;
  • во-вторых, перезаключение договора аренды возможно лишь на срок не менее трех лет (по заявлению арендатора этот срок может быть уменьшен).

Обстановка, сложившаяся во время разрастания масштабов «коронавирусной лихорадки», безусловно, повлияла на отрасль законодательства, связанную с арендой. Игла пандемии больно ранила по бизнесу, который ощутил на себе последствия борьбы с Covid-19. Помещения простаивают пустыми ввиду наложенных запретов, в то же время материалы дорожают, да и арендную плату никто не отменял. Согласно принятому недавно закону, подписанному Президентом, и поправкам по аренде, отныне арендатор, который не уклонялся от своих обязанностей и надлежащим образом исполнял их, может без каких-либо проблем продлить аренду без торгов на срок до одного года при том условии, что этот договор был заключен до введения режима повышенной готовности или ЧС на территории субъекта. Также важно отметить, что срок договора не должен быть истекшим на момент обращения арендатора, либо же арендодателем не было подано требование расторжения договора. Нарушения, допущенные арендатором при исполнении договора, которые фиксируются у уполномоченного органа, также послужат препятствием при выполнении требования продления аренды с администрацией.

Интересно отметить, что, согласно поправкам, у арендаторов также появилось право требовать уменьшения арендной платы на срок до одного года при том условии, что договор аренды был заключен до того, как был введен режим ЧС. Если арендатор не добьется снижения платы за аренду в течение двух недель, то он вправе вовсе отказаться от договора. При этом ему не потребуется восполнять различные убытки (такие как упущенная выгода, убытки, связанные с расторжением договора до истечения срока и т.д).

Продление договора аренды: порядок, условия, нюансы

 

Для того чтобы разобраться в том, как продлить аренду и что нужно для продления договора аренды, обратимся непосредственно к положениям Гражданского кодекса РФ.

Так, согласно статье 614, у арендатора есть преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок.

Если Вы добросовестный арендатор, прилежно выполняющий свои обязанности, не нарушающий условия договора, то смело можете претендовать на продление договора по истечении его срока, имея при этом преимущественное право перед другими лицами на совершение сделки по заключению нового договора (если иное не предусмотрено самим договором или же законом). При этом арендатор должен самостоятельно уведомить арендодателя (в письменной форме!) о своем желании заключить подобный договор. Причем сделать он это должен в определенный срок, который обычно изначально указан в договоре. Если же такой срок в договоре не указан, то предупредить нужно в так называемый «разумный срок» до окончания действия договора.

Более того, следует отметить, что, если арендатор продолжает пользоваться имуществом и возражений со стороны арендодателя в это время не поступает, договор считается автоматически возобновленным на неопределенный срок, условия договора при этом не меняются. Подтверждением тому служит статься 610 ГК РФ.

Теперь обратимся к Федеральному Закону «О защите конкуренции» в свежей редакции. Согласно его положениям, арендатор, по истечении срока договора аренды государственного (или муниципального) имущества, который был заключен посредством торгов или же без их проведения, может заключить новый договор на тех же условиях уже без проведения аукциона, если иное не было предусмотрено в договоре. Однако обязательно выполнение следующих двух условий:

1) Во-первых, в ходе оценки рыночной стоимости объекта должен быть определен размер арендной платы;

2) Устанавливается минимальный срок, на который заключается новый договор. Он не должен быть менее трех лет. По желанию арендатора и на основе его заявления срок может быть уменьшен.

При этом опять-таки важно учитывать, что предполагаемый арендатор должен являться добросовестным пользователем имущества, прилежно исполняющим свои обязанности. Без этого никуда.

Что делать, если Вам отказали в продлении аренды?

Итак, мы разобрались с нововведениями в законодательстве. Не побоимся сказать, что положение арендаторов в период пандемии несколько улучшилось (хотя бы в нормативных актах).

Предположим, Вы пользовались неким муниципальным или государственным имуществом на протяжении определенного времени, вот уже подошел момент возобновить договор, однако внезапно Вам приходит отказ в продлении аренды. Развести руками и попытаться убедить арендодателя в незаконности его действий будет по меньшей мере непродуктивно.

Разберем конкретный случай.

К нашей компании обратились за помощью как раз с подобной проблемой. Ситуация следующая:

Наш клиент заключил договор с местной администрацией и арендовал у нее гараж на протяжении определенного срока. Летом действие договора подошло к концу, и естественно, клиент захотел продлить договор аренды, только вот администрация ему на встречу не пошла и в устной форме заявила о том, что продление просто так осуществить не получится, обязательно нужно устраивать торги. Клиент усомнился (и правильно!) в законности действий администрации и обратился за помощью к нам.

Вернемся к положениям ГК РФ, описанным выше. Наш клиент пользовался имуществом администрации добросовестно, исполнял свои обязанности, своевременно уведомил арендодателя о желании продлить договор. Договором не установлено, что его перезаключение должно осуществляться путем конкурса и аукциона. Соответственно, администрация обязана была продлить договор без торгов и оценки.

Юристами нашей компании было подготовлено следующее заявление, которое было выслано администрации:

По итогу справедливость была восстановлена, и клиенту был отправлен новый договор на новый срок.

В заключение

Таким образом, пандемия повлияла на изменения в законодательстве, в частности в отрасли аренды. Отныне и до конца 2021 года продлить аренду без торгов с администрацией стало легче. Арендодатель не сможет отказать Вам в продлении аренды на срок до 1 года, если Вы исполняли свои обязанности до введения режима повышенной готовности или ЧС. Необходимо обращать внимание на свежее законодательство, чтобы не допустить ухищрений со стороны арендодателей. Безусловно, самостоятельно уследить за всеми изменениями в правовом поле обывателю будет крайне трудно, поэтому трудно переоценить роль специалистов в этом деле. Если у Вас возникли трудности при продлении аренды на муниципальное/государственное имущество, если Вам отказывают в заключении нового договора, незамедлительно обращайтесь к компетентным юристам, которые помогут осуществить сделку. Наши юристы готовы составить заявление, помочь продлить договор аренды арендатором, в свою очередь арендодателям мы поможем грамотно отказать. С услугами, предоставляемыми нашей компанией, можете ознакомиться здесь и здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из поисковиков

В интернете зачастую появляется информация, наносящая вред деловой репутации, личному достоинству и влекущая различные негативные последствия для лица, чьи персональные данные были опубликованы на сайтах в интернете. Однако удалить информацию из поисковиков возможно благодаря федеральному закону 264-ФЗ, получившему в обществе название «Закон о забвении». Указанный федеральный закон был принят ещё в 2015 году как изменения в федеральный закон об информации. Он предусматривает так называемое право физических лиц на забвение, то есть, согласно данному федеральному закону каждый человек имеет право удалить информацию о себе из поисковика. Такое право является полезным инструментом в случае, если по финансовым критериям нецелесообразно удалять информацию с какого-либо сайта, на котором администраторы не отвечают на обращения заявителя с требованием удаления его данных или Роскомнадзор не реагирует на такие же обращения заявителя.

Мы уже писали статьи по данной тематике, однако эта тема не теряет своей актуальности, поэтому в этой статье нами основательно и подробно будут рассмотрены особенности так называемого права на забвение, разъясним как удалить информацию из поисковика Яндекса, Google’a, Rambler’a, Mail.ru, Bing’a, приведём в пример успешную практику нашей юридической компании по разрешению подобных проблем.

Стоимость составления заявления в поисковики – 7 500 рублей.
Срок – 2 рабочих дня.

Особенности осуществления права на забвение

Правоприменительная практика закона о забвении имеет присущие ей особенности, среди которых стоит выделить следующие:

  • Право на забвение предусматривает удаление далеко не всей информации из интернета, а только той, которая имеет прямое или косвенное отношение к заявителю, иными словами, удалена может быть только та информация, которая относится к субъекту персональных данных;
  • Стоит учитывать, что, реализуя право на забвение, основательно удалить информацию о себе из поисковика не представится возможным, поскольку поисковик только изымает из списка поисковой выдачи ссылки, которые были удалены заявителем на основании закона о забвении. Получить доступ к информации, изъятой из выдачи останется возможным, если перейти по прямой URL ссылке;
  • Согласно закону об информации 149-ФЗ и внесенным изменениям законом 264-ФЗ удалить информацию из Гугла, Яндекса возможно в случае, если она соответствует критериям для удаления. Так, согласно указанным законам, удалению подлежит следующая информация:
    1. Информация, распространение которой запрещено законодательством России. Например, сведения, содержащие в себя оскорбление, персональные данных личности, обработанные без согласия субъекта персональных данных;
    2. Информация, которая не соответствует действительности, иначе говоря, недостоверная;
    3. Неактуальная информация, которая не представляет значения для заявителя на момент удаления информации из поисковика. В этом случае предусмотрено исключение, согласно которому удалению не подлежит информация о событиях, содержащих в себе признаки преступления, а также информация о судимости.

  • Несмотря на относительное долгое существование закона о забвении, его эффективность остается под вопросом. Согласно статистике из общедоступных источников удовлетворяется только одна треть заявлений об удалении информации о себе из поисковика. Так, представители поисковика Яндекс поясняют, что значительное количество заявлений отклонено по причине неправильно оформленными заявлениями, не полностью представленных сведений, отсутствием правовых аргументов для использования права на забвение. Этот факт обуславливает необходимость в профессиональной юридической помощи по составлению заявления надлежащим образом, приведению твёрдых правовых аргументов в обосновании требования об удалении информации о заявителе из поисковика.

 

Как удалить информацию из поисковика Яндекса, Гугла и остальных поисковиков – инструкция.

  1. Согласно статье 10.3 закона об информации для осуществления права на забвение гражданин должен направить требование оператору поисковой системы (администраторам Яндекса, Гугла и т.п.) об удалении своих персональных данных из поисковой выдачи. Поисковики по закону обязаны удалять такие требования, однако законодательством установлены критерии для такого требования, среди которых:
    1. ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, контактные данные;
    2. Информацию, подлежащую, по мнению заявителя, удалению;
    3. Прямые URL ссылки, которые должны быть исключены из поисковой выдачи;
    4. Мотивированные основания для прекращения выдачи прямых URL ссылок;
    5. Согласие заявителя на обработку его персональных данных.

Данные критерии являются обязательными для требования, направляемого гражданином.

  1. В случае, если критерии соблюдены, оператор поисковой системы наделяется обязательством удалить указанные в требовании сведения в течение 5 рабочих дней с момента подачи этого требования. Если же в требовании содержатся неполные сведения, администрация поисковика направляет запрос заявителю об уточнении представленных сведений в течение 10 дней с момента обращения, затем заявителю предоставляется 10 рабочих дней для внесения недостающих сведений;
  2. Заявитель имеет право обратиться в суд с иском о прекращении выдачи прямых URL ссылок на информацию, которая была указана им в требовании к администраторам поисковиков. Как и было указано выше, только одна треть требований заявителей удовлетворяется поисковой системой, в остальных случаях выносится отказ, который может быть обжалован в судебном порядке. В судебном заседании, как и во всём процессе удаления информации из поисковиков необходимо участие юриста, который в курсе нюансов правоприменительной практики по удалению информации из Гугла и других поисковиков.

Крупные и наиболее популярные поисковые системы во исполнение требований статьи 10.3 закона об информации разработали анкеты для заявителей, которые желают направить требование об удалении персональной информации с их ресурсов. Приведём пример анкет нескольких поисковиков:

  • Яндекс;

  • Гугл;

  • Рамблер.

Заполненная правильным образом и отправленная форма анкеты признаётся требованием гражданина, которое соответствует критериям, предъявленными ей статьей 10.3 ФЗ-149. Однако стоит избегать ошибок при заполнении анкеты и указывать достоверные и полные сведения. Особое внимание стоит уделить доказательствам, основаниям для изъятия ссылок из поискового списка. Согласно сложившейся правоприменительной практике частыми доказательствами являются:

  1. Решения, постановления, определения судов;
  2. Справки об отсутствии/погашении/снятии судимости;
  3. Различные рода доказательства, уникальные в каждом случае.

 

Практика нашей юридической компании

Наша юридическая компания имеет большой опыт по делам такой категории. Наши юристы в курсе нюансов правоприменительной и судебной практики по удалению информации из поисковиков. Приведём в пример нашу положительную практику.

  1. Юристы нашей компании разъяснили клиенту как удалить информацию из поисковика Яндекса и инициировали рассмотрение требования нашего клиента оператором поисковой системы, впоследствии требование было удовлетворено.

  1. Юристам нашей компании удалось удалить информацию из Гугла, которая наносила вред деловой репутации нашего клиента.

Заключение

Таким образом, удаление информации через поисковую систему является альтернативным способом защиты своей чести и достоинства, деловой репутации в случае, если не представилось возможным удалить персональные сведений через обращение к администратору сайта или в Роскомнадзор. Однако этот способ не исключает судебного разбирательства.

В заключении также стоит подчеркнуть необходимость участия компетентного юриста. Его участие будет полезным на протяжении всего процесса как досудебного удаления персональных данных из поисковиков, так и в процессе судебного заседания в случае, если оператор поисковой системы откажется удалять сведения о клиенте.

Юристы нашей компании окажут всестороннюю консультативную и непосредственную помощь при разрешении данной проблемы, представят интересы в суде, составят надлежащим образом требование к поисковику с твердым правовым аргументированием оснований для удаления персональной информации.

ПОДРОБНЕЕ
Проверить вторичку при покупке

Покупка квартиры на вторичном рынке с юридической точки зрения довольно опасная процедура. Несмотря на многие положительные стороны такого выбора, обязательно нужно грамотно проверить вторичку при покупке, чтобы впоследствии не было никаких неприятных сюрпризов. Внешние характеристики квартиры вы можете оценить самостоятельно: размеры, расположение, качество отделки, мебели и многое другое. Однако необходимо проверить квартиру на вторичном рынке нужно не только на её внешний вид, но и на юридическое состояние. Всё ли в порядке с документами на неё, честен ли продавец, уверяя, что в квартире никто не прописан, что квартира не в залоге и многое другое? Чтобы проверить вторичку при покупке, будущие покупатели для большей надежности обычно обращаются к юристам. В этой статье мы расскажем основные этапы проверки квартиры, куда и за какими документами обращаться, про проблемы, которые возникают на практике.

Заказать услугу можно по ссылке.
Что входит в проверку юридической чистоты – тут.

Многие полагают, что проведение сделки через риелтора, нотариуса и банк минимизирует все возможные риски. На самом деле, всё не совсем так. У каждого специалиста есть своя определённая роль в сделке по купле-продаже квартиры.

Мы сталкивались с ситуациями, когда уже спустя время возникали юридические недостатки с квартирой, однако и риелтор, и нотариус снимали с себя ответственность. В обязанности нотариуса не входит проверка юридической чистоты квартиры, а главная цель риелтора – коммуникация продавца и покупателя и проведение сделки, риелтор не сможет профессионально проверить квартиру. Юрист же даст вам дополнительные гарантии: это не дорого и не займёт много времени.

Проблемы могут возникнуть абсолютно разные: между собственниками и проживающими ведутся суды, большое количество прописанных лиц, наличие в числе собственников или проживающих несовершеннолетних, продажа по решению суда. На предмет всего этого