00

Блог

Составить контракт с российской компанией

Для многих компаний из разных стран внешнеэкономическая деятельность является ключевым направлением. В то же время российские компании по-прежнему остаются партнерами для иностранных компаний.

 Правовой гарантией контрагентов является международный контракт. Это могут быть и купля-продажи, поставка, инвестиции, услуги и тд.

Согласно ст. 162 Гражданского кодекса России международный контракт должен быть заключен в письменной форме, это верно и здесь есть несколько преимуществ:

  • Заключенный письменный контракт означает, что стороны пришли к соглашению по всем существенным условиям;
  • Контракт будет на двух языках и понятен сторонам;
  • Стороны видят и понимают свои права и обязанности;
  • Письменный контракт — это еще и доказательство в суде;
  • Сторона, нарушившая обязательства не сможет ссылать на обязанности, не предусмотренные контрактом.

Однако, чтобы контракт стал гарантией для международных партнеров его нужно правильно составить. Об этом мы и расскажем в статье. Мы будем все показывать на примере договора поставки, так как он является самым популярным международным договором.

Правовая основа международных контрактов

Венская конвенция является правовой основой международных контрактов поставки товара и купли-продажи. Конвенция была подготовлена Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и принята дипломатической конференцией 11 апреля 1980 года.

В России международные договоры регулируются Гражданским кодексам и законом о внешнеэкономической деятельности.

Международный контракт. С чего начать?

В первую очередь необходимо направить контрагенту оферту о заключении контракта. Это можно сделать письменно по почте, электронно по e-mail.

Оферта должна содержать намерение заключить контракт на определенных условиях. Контрагент же должен принять условия и направить акцепт.

Международный контракт. Основные положения

Итак, контракт считается заключенным, если стороны пришли к соглашению по всем существенным условиям такого контракта.

Существенные условия контракта — это предмет контракта, а также условия, которые определены законом (наименование товара, количество). Существенные условия также позволяют квалифицировать договор как договор поставки.

Предмет контракта

Предмет контракта — это действия сторон в отношении определенного товара и получение платы за это.

Обычно в контракте поставки предмет пишется так:

По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Товар в установленные контрактом сроки, а Покупатель обязуется в установленные контрактом сроки принять и оплатить Товар.

В других видах контрактов предмет будет отличаться. Например.

По настоящему контракту Арендодатель обязуется передать во временное владение без возникновения права собственности помещение, а Арендатор обязуется вносить арендные платежи.

По настоящему контракту купли-продажи Продавец обязуется передать в собственность оборудование, а Продавец обязуется оплатить.

В этом разделе также нужно описать какой именно товар будет поставляться.

Здесь есть несколько вариантов:
Товар по настоящему контракту будет поставлять на основании заявок Покупателя, где Покупатель указывает наименование и количество необходимого Товара.

Или мы можем описать подробно описать Товар в самом контракте поставки. Для этого необходимо написать:

  • Наименование товара, серия, модель;
  • Количество товара;
  • Характеристики товара (цвет, вес, объем, масса и тд);
  • Если Товар поставляется по частям, то нужно описать и части Товара;
  • Является ли товар хрупким или имеет ли какие-то еще особенности.

Цена Товара

Здесь можно указать цену Товара. В интересах Покупателя указать то, что цена Товара является твердой и не может быть изменена.

Однако, если рыночная цена Товара все же часто меняется, то можно написать следующее:

Об изменении цены Товара Поставщик уведомляет в письменном виде Покупателя за 15 календарных дней до такого изменения.

Стороны должны выбрать валюту цены Товара. Рекомендуется использовать валюту, курс которой меньше всего изменяется.

Срок поставки Товара

Здесь также есть несколько вариантов, стороны должны выбрать наиболее удобный для них.

Это может быть:

  • Определенная дата поставки;
  • Срок поставки (например, в течение 30 дней после внесения оплаты).

Оплата Товара

Стороны заинтересованы в исполнении обязательств по контракту. Именно поэтому важно правильно описать процедуру оплаты Товара.

Какие могут быть варианты:

  • Оплата Товара по частям (Например, 50% предоплата и 50% оплата после поставки Товара в течение 10 дней календарных дней);
  • Полная предоплата Товара;
  • Полная оплата после получения Товара Покупателем.

Приемка Товара

Покупатель должен организовать приемку Товара и подписать документы, о том, что он принял Товар.

Обо всех недостатках Товара Покупатель должен уведомить Поставщика, а Поставщик в этом случае должен возместить затраты либо заменить Товар.

Риск гибели и повреждения Товара переходит к Покупателю после подписания акта приема передачи.

Мы рекомендуем использовать такие условия о приемке Товара в контракте. Они являются справедливыми и дисциплинируют Стороны.

По какому закону будет регулироваться контракт?

Здесь работает принцип свободы договора. Стороны могут выбрать наиболее удобное и понятное законодательство страны. Это может быть закон России или страны контрагента.

Отдельное внимание стоит уделить условиям поставки Товара. Мы рекомендуем использовать универсальные и простые базисы Инкотермс 2020.

Инкотермс 2020 включает в себя аббревиатуры, которые означают права и обязанности сторон. Давай посмотрим на примере.

«EXW (EX works)»/»Франко завод» означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.) без осуществления выполнения таможенных формальностей, необходимых для вывоза, и без погрузки товара на транспортное средство.

То есть обязанностями Покупателя в данном случае являются прием товара на складе Поставщика, оформление таможенных документов и погрузка товар на транспорт.

В контракте это будет выглядеть так: При поставке товара будут применяться правила Инкотермс 2020…..Порядок поставки товара определен международным правилом EXW. Склад Поставщика находится по адресу ______. Перевозчиком является______

Ответственность Сторон

Ответственность должна быть справедливая для обеих сторон. Не стоит устанавливать много видов санкций только в отношении одной стороны контракта.

Рекомендуем использовать следующие виды ответственности:

  • Штраф (конкретная сумма или в процентах от стоимость товара);
  • Неустойка в процентах от стоимости товара;
  • Пеня (Тоже в процентах).

Ответственность наступает за нарушение условий контракта. В некоторых случаях ответственность может устанавливаться за невыполнение требований закона или в качестве компенсаций требований со стороны органов власти.

Форс-мажор

Однако, есть и ситуации, когда стороны не могут нести ответственность за неисполнение условий контракта. В законе они называются форс-мажором. Такие ситуации наступают вне зависимости от воли сторон. (война, эпидемия, стихийное бедствие).

Понятно, что сторона не сможет исполнять обязательства в таких условиях и нести ответственности. Однако, контрагент должен в срок уведомить о форс-мажоре и предоставить акт государственной власти. (как правило, когда происходят такие события, то есть и акты государства).

Какой суд выбрать в контракте?

Довольно часто у контрагентов возникают спора по теме исполнения обязательств, взыскания задолженности, передачи товара и еще по многим ситуациям.

Рекомендуем, в контракте написать следующее:

Все возникающие споры Стороны будут решать методом досудебного урегулирования с помощью направления претензии. Срок ответа на претензию_____. В случае продолжения спора Стороны будут разрешать спор в ________.

Далее нам нужно выбрать. Есть несколько вариантов, о которых мы и расскажем.

Коммерческий арбитражПлюсы: Меньше формальностей, решения признаются в 170 странах, свобода в выборе арбитра, формата, языка и т.д.. Решение нельзя обжаловать Минусы: Стоит дороже
Государственный судПлюсы: Дешевле чем коммерческий арбитраж Многие судьи имеют хороший опыт по данному виду споров Минусы: Обычно больше формальностей, требуется знание законодательства этой страны, дольше рассматривается, дешевле чем арбитраж.


Полезные помощники для исполнения обязательств по контракту

Также есть полезные помощники, которые помогут Сторонам исполнить обязательства по контракту. Давайте назовем их:

  • Транспортная организация (перевозчик) помогут доставит Товар Поставщика из пункта А в пункт Б.
  • Экспедитор поможет найти более удобный маршрут, оформить таможенные и товарные документы, найти транспортную организация.
  • Независимый оценщик качества и количества Товара поможет Покупателю при приемке Товара проверить качество и посчитать Товар.
  • Организация для экспертизы. В случае возникновения спора по качеству Товара организация поможет установить вину одной из сторон.

Чтобы выбрать этих помощников, об этом необходимо отметить в контракте.

Адреса и реквизиты Сторон

Стоит уделить отдельное внимание написанию реквизитов сторон в конце контракта. Перед заключением контракта рекомендуем провести обычную проверку контрагента (в сервисах проверки и в общей доступной информации). В некоторых случаях требуется комплексный due dilligence с анализом всех сделок контрагента, учредительный документов и тд.

Также необходимо запросить информацию о том, кто имеет право подписывать контракт со стороны контрагента. В России такую информацию можно найти в Уставе организации.

Экспертиза контракта

Бывают и случаи, когда контракт уже готов, однако его необходимо проверить на возможные правовые и экономические риски.

Мы имеем большой опыт работы по международному частному праву и можем в этом помочь:

  • Проведем правовой и экономический анализ положений контракта;
  • Внесем корректировки или составим контракт с самого начала.

Следуйте нашей инструкции, обращайтесь к специалистам и у вас все получится.

ПОДРОБНЕЕ
Подать в суд на УФАС. Укрупнение закупки

Укрупнение лота – это ситуация, когда заказчик включает в предмет закупки либо не связанные товары (работы, услуги), либо однородные товары (работы, услуги), но в необоснованно большом объеме. Жалобы из-за укрупнения закупки подают в суд и в УФАС.

Нормативная база, запрещающая укрупнение закупки

статья 17 (часть 3) Закона о защите конкуренции: нельзя ограничивать конкуренцию на аукционе путем включения в один лот товаров (работ, услуг), технологически и функционально не связанных с товарами (работами, услугами), составляющими предмет закупки.

статья 33 (часть 1) Закона № 44-ФЗ и статья 3 (часть 6.1) Закона № 223-ФЗ: описание закупки включает функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (работы, услуги). При этом, не должны включаться требования, влекущие за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

постановление Верховного Суда РФ от 24.11.2020 № 2-АД20-3: укрупнение лота создает дополнительные барьеры для предпринимателей, предлагающих специализированный товар (работу, услугу). Это приводит к ограничению круга потенциальных участников аукциона, а также к завышению цены контракта.

письмо ФАС России от 26.07.2023 N МШ/59508/23: в сфере закупок по содержанию автомобильных дорог в российских регионах антимонопольщики ограничили начальные цены контрактов. Например, для городов-миллиоников максимальная начальная цена контракта – 1,8 млрд рублей. Это требование мешает чиновникам увеличивать лоты.

Укрупнение закупки – это ограничение конкуренции

Чтобы лучше понять, когда укрупнение закупки является незаконным, рассмотрим реальные примеры из практики российских судов:

  • Муниципалитет объединил в один лот работы по благоустройству трех парков в различных районах города Краснодара. Несмотря на то, что работы являются однородными, они независимы друг от друга из-за значительной удаленности объектов друг от друга. Включение их в один лот привело к возрастанию начальной цены контракта, а значит, и к увеличению задатка. В итоге участниками электронного аукциона могли стать только крупные игроки с большим капиталом, огромными материальными и трудовыми ресурсами. В результате закупка отменена антимонопольной службой, и суды с ней согласились (дело № А32-12728/2020).
  • ОАО «РЖД» решило закупить электрооборудования для нескольких станций в разных субъектах РФ на сумму почти 2 млрд рублей. УФАС и суды отметили, что объединение нескольких территорий в один лот исключает участие предпринимателей, желающих работать только в одном административном округе. Также ограничивает доступ к участию в закупке малого бизнеса, не способного освоить такой крупный лот и внести заоблачный задаток (дело № А40-293915/22).
  • В Хабаровске объявлен интересный двухэтапный аукцион на поставку угля для электростанций: на I этапе цена определялась исходя из общего объема поставки угля одним лотом для всех электростанций; на II — с разделением лотов по каждой электростанции. Суды разглядели искусственное укрупнение лота на I этапе с целью допуска к закупке только крупных предприятий либо тех, кому заранее известно о последующем дроблении лота (дело № А73-10579/2020).

Итак, укрупнение закупки может быть признано незаконным, если:

а) предмет закупки объединяет независимые лоты

б) ограничивает конкуренцию на аукционе (возрастание суммы задатка, повышение требований к материально-технической базе предприятия, увеличение количества персонала и т.п.)

Жалоба в УФАС на укрупнение закупки

Наверное, у вас возникал вопрос: «Могу ли я оспорить закупку с укрупнением лота, если я не подавал заявку на участие?». Ответ – да, можете. Закон позволяет обжаловать закупку по закону № 223-ФЗ или № 44-ФЗ как реальным участникам закупки, так и потенциальным игрокам. То есть предприниматели, которые заинтересованы поучаствовать в закупке, но из-за нарушений заказчика или организатора торгов не могут этого сделать, тоже вправе жаловаться в УФАС и в суд. Отсутствие заявки легко объясняется укрупнением закупки. Например, предприниматель из малого бизнеса не может внести задаток с 6-7 нулями, не может гарантировать трудоустройство рабочей команды в 100 человек и не имеет сеть филиалов по всей стране (актуально, когда в один лот объединяют работы в разных регионах). При укрупнении закупки заказчик ограничивает конкуренцию уже на этапе подачи заявок.

Перед подачей жалобы важно узнать, по какому закону проводится закупка — № 44-ФЗ или № 223-ФЗ. По Закону № 44-ФЗ заключаются контракты для государственных и муниципальных нужд, а заказчиками выступают – госорганы или местная администрация. Закупки по Закону № 223-ФЗ проводят компании с государственным участием – ГУПы, МУПы, бюджетные и казенные учреждения, монополисты (РЖД, ресурсоснабжающие организации).

Подача жалобы в УФАС приостанавливает закупку

Требования к жалобе в УФАС несколько различаются в зависимости от вида закупки – по закону № 44-ФЗ или № 223-ФЗ:

ТребованиеПо закону № 44-ФЗПо закону № 223-ФЗ
Информация о заявителенаименование/ ФИО, адрес, телефон, электронная почта
Информация о «нарушителе» — организаторе торгов, заказчикенаименование/ ФИО, адрес, телефон
Идентификация закупкиномер извещения об обжалуемой закупке и адрес сайта, на котором она размещена (кроме закрытого аукциона)
Описание нарушениясведения об укрупнении закупки: объединение нескольких независимых заказов в один лот
В чем заключается ограничение конкуренцииповышение задатка, возможность участия только крупных предприятий, увеличение требуемого персонала и материальных ресурсов
Способы подачи— жалоба на электронный аукцион подается только через ЕИС
— при проведении закрытой закупки жалоба подается лично или направляется почтой

Подача жалобы на электронную почту не допускается.
— по почте
— лично
— по электронной почте delo@fas.gov.ru или по электронной почте регионального УФАС (с квалифицированной электронной подписью)
Срок обжалования— Срок обжалования закупочной документации – до окончания приема заявок на участие в торгах

Подать жалобу на извещение о закупке можно только один раз.

— Если неправомерные действия совершены заказчиком, организатором торгов после закрытия приема заявок, то участник закупки может подать жалобу в УФАС в срок 5 дней после размещения итогового протокола в ЕИС.

Такую жалобу не может подать лицо, не принимавшее участие в аукционе.
Срок обжалования закупочной документации – до окончания приема заявок на участие в торгах.
— Если неправомерные действия совершены заказчиком, организатором торгов после закрытия приема заявок, то участник закупки может подать жалобу в УФАС в срок 10 дней после размещения итогового протокола в ЕИС.
— Если же аукцион признан несостоявшимся, а такое бывает, когда в торгах нет хотя бы двух «конкурентов», срок подачи жалобы в УФАС удлиняется до 3 месяцев
ПошлинаНе взимаетсяНе взимается
Основания для возвращения жалобы УФАС— жалоба касается сразу нескольких закупок
— не указаны все требуемые сведения, в том числе подписи и полномочия
— уже есть решение антимонопольного органа или суда по укрупнению закпки
— не указаны все требуемые сведения
— отсутствие подписи (в суете можно забыть подписать свою прекрасную жалобу)
— отсутствие полномочий на подписание жалобы в УФАС (например, приложена «судебная» доверенность)
— отсутствие квалифицированной электронной подписи при подаче жалобы по электронной почте
— уже есть решение антимонопольной службы по вопросу укрупнения обжалуемой закупки
— уже есть судебный акт, проверивший закупку на предмет укрупнения
Срок рассмотрения жалобы в УФАС5 дней7 дней (может быть однократно удвоен при необходимости)  

К нам обратился предприниматель: он не смог поучаствовать в аукционе из-за укрупнения закупки. Выяснилось, что госзаказчику необходимо достать три судна со дна морского, в связи с чем он объявил электронный аукцион. Все затонувшие суда были объединены в один лот, что вызвало повышение начальной цены контракта – 67 млн рублей. Кроме того, к участникам этой закупки предъявлены дополнительные требования, а именно: 1) наличие исполненного контракта за последние 3 года на сумму 13,5 млн рублей; 2) наличие лицензии на переработку лома черных и цветных металлов.

В интересах нашего клиента мы подали жалобу в УФАС на укрупнение закупки. С ней вы можете ознакомиться в нашей статье на Дзене. В данной ситуации укрупнение закупки выразилось в объединении трех независимых предметов в один лот, хотя можно поручить эвакуацию судов разным организациям. Укрупнение закупки приводит к ограничению конкуренции, поскольку не все предприниматели, имеющие возможность поднять судно, ранее заключали контракты на 13,5 млн, а вот на меньшие суммы – вполне. Не обошли мы вниманием и незаконные требования о наличии лицензии.

Подать в суд на УФАС

Если УФАС не рассмотрело жалобу либо отказала в отмене закупки, то можно оспорить решение антимонопольщиков по жалобе в суде.

Продолжим нашу историю. Заявитель направил жалобу в антимонопольный орган на укрупнение лота в закупке по подъему морских судов. Наши юристы оформили жалобу согласно главе 6 ФЗ №44, Приказу ФАС России № 72714 от 19.11.2014. По истечении 5-дневного срока и после ответ УФАС не поступил. Мы оспорили такое бездействие в арбитражный суд.

Подача жалобы в УФАС не препятствует параллельному обжалованию закупки в суде

Требования к заявлению об оспаривании решения УФАС:

1.Оспариванию подлежит решение по жалобе заявителя, в том числе решение УФАС об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Если в возбуждении дела отказано, суд анализирует выводы антимонопольного органа о возможной квалификации нарушения, а также проверяет, все ли доводы заявителя оценены.

2. Заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения УФАС.

3. Срок подачи заявления в суд – 3 месяца.

4. По общему правилу, к заявлению в суд можно приложить только те документы, которые направлялись в УФАС. Дополнительные доказательства приобщат к делу только в случае, если заявитель подтвердил невозможность их представления в УФАС по уважительной причине.

5. Подписать заявление может либо директор, либо сам предприниматель или же представитель по доверенности. При этом в доверенности необходимо специально оговорить право на подачу заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений, действий (бездействия) органов власти незаконными. Также в этом случае нужно приложить диплом представителя о высшем юридическом образовании.

6. Госпошлина – 300 рублей (для предпринимателей) и 3 000 рублей (для организаций).

7. Заявление подается лично через окно приема суда, направляется по почте или через систему «Мой арбитр».

8. В заявлении указываются:

  • наименование суда
  • сведения о заявителе: для гражданина — ФИО, дата и место рождения, адрес, идентификатор (СНИЛС/ ИНН/ паспорт), телефон и email; для организации — наименование, адрес, ИНН, телефон и email
  • наименование УФАС
  • реквизиты решения
  • в чем заключается нарушение прав
  • каким нормам законодательства противоречит решение УФАС или его бездействие
  • требования заявителя о признании оспариваемого решения УФАС недействительным или его бездействия – незаконным
  • перечень приложений

9. К заявлению прикладываются:

  • доказательства отправки заявления в УФАС
  • документ об уплате госпошлины либо ходатайство об отсрочке
  • текст оспариваемого решения
  • документы, представленные в УФАС для проверки
  • доверенность и диплом представителя

Суд отменит решение УФАС, если оно не соответствует закону либо принято за пределами полномочий и обязательно затрагивает права заявителя. При этом, доказывать соответствие решения закону должно само УФАС, а не заявитель.

Так и произошло в нашем случае. Арбитражный суд признал бездействие УФАС незаконным, поскольку нельзя оставлять без внимания жалобы на укрупнение закупки.

Наши юристы помогут вам отменить незаконную закупку как в УФАС, так и через суд.

ПОДРОБНЕЕ
МКАС при ТПП

Отличительная особенность международных правовых споров компаний из разных стран это то, что стороны могут выбрать суд для рассмотрения спора.

Не является исключением и спор с российской компанией. При неисполнении обязательств одной из сторон экономические отношения становятся правовым спором. Цель партнеров в данной ситуации — получить быстрое и качественное решение спора, не потерять просто так деньги и время.

В статье мы расскажем о наиболее эффективном методе разрешения международный правовых споров — а именно о коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной палате России.

Немного статистики

В 2021 и 2022 году в МКАС при ТПП было рассмотрено 860 и 652 международных споров. Для сравнения: в 2022 в Лондонском арбитраже в 2021 году было рассмотрено 277 дело, а в Стокгольмском арбитраже в 2022 году 142 дела.

Почему МКАС при ТПП достаточно популярен?

МКАС при ТПП является частью системы коммерческих арбитражей, которые есть во всем мире. Правовой основой всех международных арбитражей является Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1962 года, а решения международных арбитражей исполняется более чем в 170 странах (на основании Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений).

МКАС при ТПП, как и другие арбитражи, в отличие от государственных судов, имеют свободу выбора арбитра, языка, места рассмотрения спора, что очень помогает контрагентам из разных стран эффективно решить спор.

Часто контрагентам помогает дистанционный формат рассмотрения спора, это очень удобно, если партнеры находятся далеко друг от друга.

МКАС при ТПП также будет дешевле, чем коммерческие арбитражи в Европе, при этом имеет такие же возможности и большое количество профессиональных арбитров.

Сроки: как правило, международные коммерческие споры разрешаются в срок не более 180 дней со дня формирования коллегии арбитров, либо избрания или назначения единоличного арбитра.

Решение МКАС нельзя обжаловать, и оно сразу вступает в силу. Также решение арбитража является конфиденциальным, оно не может быть опубликовано.

Основные понятия, которые нужно знать перед подачей заявления

Арбитр — это судья или коллегия судей, которых будут выбирать стороны спора.

Арбитражная оговорка— указание в контракте или в арбитражном соглашении, что спор будет рассматриваться в коммерческом арбитраже. Арбитражная оговорка означает, что контрагенты выбрали место, язык и правила рассмотрения спора.

Регистрационный сбор — сумма, которую уплачивают стороны за подачу заявления в МКАС при ТПП (регистрацию сторон).

Арбитражный сбор — сумма, которые уплачивают стороны за проведение арбитражного разбирательства.

Как подать заявление в коммерческий арбитраж?

В первую очередь стороны спора должны иметь арбитражную оговорку в контракте или заключить дополнительное арбитражное соглашение.

На сайте МКАС мы можем найти рекомендуемые формы для арбитражного соглашения или внесения в контракт.

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) [в случае заключения самостоятельного арбитражного соглашения указывается конкретный договор (соглашение)] или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.
Арбитражное решение является для сторон окончательным.*
Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера*».

Языком арбитражного разбирательства будет […].

Настоящий контракт регулируется нормами материального права […].

Далее нужно посчитать расходы для того, чтобы уплатить регистрационный сбор. Мы можем использовать калькулятор на сайте арбитража.

Например: при сумме требований 100 000 евро при рассмотрении спора в коллегии арбитров, арбитражный сбор будет составлять 737 евро, а регистрационный — 100 евро.

Мы видим, что обращение в коммерческий арбитраж дороже, чем в государственный суд, однако это компенсируется тем, что стороны получают эффективное и удобное рассмотрение спора.

Мы составили арбитражное соглашение и посчитали регистрационный сбор, далее нужно отправить просьбу об арбитраже на почту МКАС. mkac_arbitration@tpprf.ru

Пишем, какого арбитра выбрали, реквизиты сторон, описание спора, требования и квитанция об оплате организационного сбора.

А) Для перевода регистрационного сбора:

Регистрационный сбор по иску к _______ (название фирмы, страна) по контракту № ___

Арбитражный сбор уплачивается после оплаты регистрационного сбора на основании письма МКАС, направляемого в адрес истца.

Б) Для перевода арбитражного сбора:

Арбитражный сбор по делу МКАС №__________

Копия документа об оплате регистрационного сбора прилагается к исковому заявлению при подаче иска.

Также в просьбе необходимо отметить по праву какой страны или международному праву будет проходить спор. Как правило, стороны выбирают применимое право в контракте.

При подаче просьбы об арбитраже нужно выбрать процедуру рассмотрения спора. Обычную и ускоренную. В ускоренной процедуре есть несколько отличий:

  • количество ходатайств, которые могут подать стороны, ограничено
  • сроки сокращаются
  • спор рассматривается единоличным арбитром
  • устные слушания проводятся только по просьбе одной из сторон.

Особенности процедуры МКАС

Как мы уже говорили, главным преимуществом является свобода сторон, они могут выбрать язык, место и арбитра для рассмотрения спора.

Выбор арбитра означает, что стороны могут найти специалиста в правовой сфере, которая им нужна. Это может быть аренда, поставка, инвестиции и любая другая область. Арбитр будет решать дело по существу.

Кроме того, стороны могут согласовать язык спора и место рассмотрения спора. (онлайн или офлайн). Если офлайн, то МКАС имеет отделения в 26 регионах России.

Процедура рассмотрения спора

Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления. Его можно отправить после получения подтверждения от МКАС о принятии просьбы об арбитраже.

Исковое заявление является главным процессуальным документом нашего спора с российской компанией. Оно должно быть направлено в арбитраж и по адресу регистрации контрагента.

В исковом заявлении указываются:

  • дата искового заявления;
  • наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место нахождения (проживания) сторон арбитража, их почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной почты;
  •  требования истца;
  •  факты, подтверждающие правоту истца и правовая позиция;
  • доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
  • цена иска, расчет суммы каждого требования (Ценой иска является сумма всех требований. Основной долг+ штрафные санкции);
  • перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.

Поиск доказательств, формирование правовой позиции лучше доверить юристу специалисту по международным спорам. Он оценит ситуацию, соберет все необходимые доказательства, проанализирует национальное и международное право и составит позицию.

Обеспечительные меры

Если есть риск того, что ответчик может спрятать или продать имущество, то в исковом заявление пишется требование установить обеспечительные меры на имущество ответчика.

Если арбитраж установит обеспечительные меры, то будет вынесено отдельное постановление об этом.

Рассмотрение дела арбитражом

Как мы уже говорили, международные споры разрешаются в срок не более 180 дней со дня формирования коллегии арбитров.

Арбитраж установит график разбирательства, сроки представления сторонами дополнительных письменных заявлений, доказательств и иных документов.

Арбитраж может проводить устные слушания и иные заседания для проведения совещания между арбитрами, заслушивания свидетелей, экспертов или сторон, а также осмотра товаров, имущества или документов в другом городе.

Заседания могут проводиться онлайн или офлайн, по выбору сторон. В некоторых случаях Стороны могут договориться о разбирательстве дела на основе только письменных материалов без проведения устного слушания.

Прекращается арбитражное разбирательство вынесением арбитражного решения. После вынесения стороны сразу получат его.

Компенсация расходов

Как мы уже говорили, арбитраж стоит дороже, чем государственной суд. Однако, хорошая новость, все судебные можно вернуть.

Существует принцип компенсации расходов, он означает, что проигравшая сторона компенсирует все судебные расходы. (То есть организационный и арбитражный сбор).

Легализация решения арбитража

Как мы говорили решения арбитражей признаются более чем в 170 странах. Однако, если ответчик является российской компанией, то чтобы исполнить решение суда, нужно получить исполнительный лист в государственном суде.

Для этого нужно заявление в арбитражный суд России и приложить решение МКАС и потребовать выдать исполнительный лист.

Не путать!

Коммерческий арбитраж — негосударственный суд, есть по всему миру.

Арбитражный суд — государственный суд РФ, есть только в России.

Если в МКАС стороны пришли к мировому соглашению, то необходимо оформить его как решение арбитража, так как государственный суд должен получить именно решение.

Когда мы получаем исполнительный лист в арбитражном суде, то его нужно отправить в службу судебных приставов, чтобы они начали исполнение решения.

Заключение

Эффективность, быстрота и удобство — это именно то, что поможет в международном споре с российской компанией. И многие контрагенты находят эти преимущества в МКАС при ТПП.

А чтобы хорошо подготовиться к спору, правильно защитить свои экономические и правовые интересы лучшим вариантом будет обращение к юристу специалисту с опыт в коммерческих арбитражах и международных спорах.

ПОДРОБНЕЕ
Составить договор на образовательные услуги

Статья подготовлена для оффлайн и онлайн школ, чтобы составить договор на образовательные услуги. Наше сегодняшнее стремление к постоянному обучению хорошо объясняет цитата из книги Джозефа Хенрика «Секрет нашего успеха»:

«Наш вид изобрел такие сложные технологии и добился такого колоссального успеха благодаря коллективному мозгу, действующему на протяжении поколений, а не благодаря врожденной изобретательности и творческим способностям индивидуальных умов»

Определяем вид услуги: образовательная или информационная

Ключевое отличие образовательной деятельности – это наличие образовательной программы. Она может разрабатываться как госорганами, так и самим образовательным учреждением.

Если у вас есть программа курса, значит, вы являетесь «организацией, осуществляющей образовательную деятельность», то есть должны подчиняться Закону об образовании № 273 и иметь лицензию.

Рособрнадзор: индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обучение, не потребуется лицензия, если он не имеет штата педагогов.

Если вы не попадаете под критерии образовательной деятельности, то ваша просветительская работа – это информационные и консультационные услуги в виде вебинаров, мастер-классов, онлайн-конференций.

Обучение без лицензии и аккредитации допускается по договору об информационных услугах

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект об ужесточении требований к онлайн-курсам. Коучей хотят заставить уведомлять госорганы о планируемом осуществлении просветительской деятельности, предоставлять ученику программу с целями, задачами, сроками, формами обучения и месте оказания услуг. Прозрачной станет информация об организаторе просветительской деятельности. Запретят обещания супер-эффективности, продуктивности и доходности в наиболее абстрактных сферах (психология, инвестиции, эзотерика и т.п.).

Изучаем нормативное регулирование образовательных услуг

Этот совет будет полезным перед началом любого бизнеса. Даже если вы обратились к юристам, чтоб составить договор на образовательные услуги.

Нужно понимать, что ООО и ИП, оказывающие образовательные услуги, попадают под действие Закона о защите прав потребителей (ЗПП). Исполнитель — организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Для «потребительского» договора обучения характерны следующие особенности:

  • преференции потребителю (повышенные штрафы за неисполнение его требований, выбор подсудности, право на одностороннее прекращение обучения)
  • ограничение договорных возможностей исполнителя (в статье 16 ЗПП перечислено целых 15 недопустимых условий)
  • невозможность исполнителя отказаться от заключения договора, а впоследствии – от его исполнения

Составляем договор на образовательные услуги

Ниже описана классическая структура договора.

Раздел 1: предмет договора

Это главное условие договора, без которого он считается незаключенным. Предмет договора на обучения формулируется также, как в договоре возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ). То есть исполнитель обязуется оказать услуги по обучению, а заказчик обязуется их оплатить.

Из этого раздела должно быть предельно ясно, какие именно услуги вы оказываете:

— образовательные: тогда прямо пропишите это в договоре и сообщите реквизиты лицензии;

— информационные (консультационные): тоже должно быть понятно, что ученик по итогу не получит диплом о повышении квалификации или переподготовке, так как услуга не образовательная.

Этот раздел также должен содержать порядок обучения, в том числе:

  • форма обучения: очное/ заочное/ дистанционное
  • количество академических часов
  • расписание занятий
  • сведения о доступе к обучающим материалам
  • место обучения
  • программа курса
  • сведения о преподавателях и их квалификации

Наконец, самый важный пункт этого раздела для ученика – итоговый документ. Если оказывается образовательная услуга, то ученику можно выдать диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации или переподготовке кадров. Если же услуга носит информационный характер, то школа вправе выдавать лишь сертификаты об участии в семинаре, онлайн-конференции и т.п.

Раздел 2: права и обязанности сторон

Обязанности и права школы:

Оказание услуг в полном объеме. Образовательное учреждение должно зафиксировать объем услуги: предоставление доступа к материалам, проведение лекций и вебинаров, выдача домашних заданий и их проверка, экзамены и аттестация.

Оказание услуг качественно. Образовательная услуга является качественной:

  • если она полностью соответствует заявленной программе, в том числе проведены все занятия, обучение вели те преподаватели, которые заявлены, форматы обучения также соответствуют программе (лекции, вебинары, семинары, экскурсии, лабораторные работы)
  • соответствует закону
  • соответствует договору

Выдача документов о прохождении курса (в случае его полного освоения и успешной аттестации). Если ученик прогуливал и ничего не запомнил – организация выдает справку.

Самостоятельность в вопросе преподавания. Означает, что система оценок, правила экзаменации и отчисления определяются организатором курса, а не учеником, его родителями или еще кем-то.

Обязанности и права обучающегося:

Перевод с одной программы на другую (с уплатой разницы).

Отказ от договора в любое время. Порядок реализации этого права – в разделе 5.

Право на каникулы, академический отпуск.

Право на полную и достоверную информацию, в том числе обучающемуся по его запросу нужно предоставить учредительные и регистрационные документы образовательной организации, лицензию, аккредитацию (при оказании образовательных услуг), учебные документы.

Запрет на нарушение авторских прав исполнителя. Поскольку хороший курс, как правило, основывается на уникальных идеях и разработках, которых нет в общем доступе, ученики принимают обязанность не копировать и не распространять материалы курса.

Раздел 3: цена договора

В договоре указывается цена за образовательный курс. Любая другая плата за дополнительные и навязанные услуги (без согласия потребителя) – за рамками закона.

Рекомендуем расшифровать общую стоимость и указать отдельно стоимость доступа к материалам, цену за одну лекцию, вебинар, часть общей стоимости отнести на семинары с обсуждением домашней работы и часть — на экзамен. Это поможет, если заказчик решит отказаться от курса во время его прохождения.

В договоре можно отразить форму расчетов, учитывая несколько моментов:

  • клиент всегда может рассчитаться «наличкой»
  • терминал потребуется, если выручка за предыдущий год более 20 млн
  • запрещено говорить различные цены в зависимости от способа оплаты

Раздел 4: ответственность сторон

Школа отвечает за некачественную образовательную услугу в следующем виде:

а) устраняет недостатки за свой счет

б) соразмерное снижение цены обучения

в) оплата расходов ученика на самостоятельное устранение недостатков

г) возмещает убытки ученику-клиенту, если вовремя недостатки не ликвидированы

Помните, что срок заявления о недостатках ограничен гарантийным сроком, а если его нет – двумя годами с момента окончания обучения.

Срок для возврата денег за некачественный онлайн курс – 10 дней

Законом императивно установлен размер неустойки за просрочку возврата денег по некачественному курсу – 3 %. В договоре не получится уменьшить эту неустойку. Даже если клиент подписался под таким условием, оно все равно ничтожно.

Обучающийся также отвечает за свои обязанности. В частности, в договоре можно установить штраф за нарушение авторских прав исполнителя.

Раздел 5: расторжение и изменение договора

Договор всегда можно расторгнуть по соглашению сторон.

По закону, образовательное учреждение не может отказаться от договора без согласия клиента.

А клиент, наоборот, вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом, никак нельзя ограничить это право, в том числе под запретом любые штрафы за отказ клиента от продолжения обучения. Единственное условие – клиент обязан возместить уже понесенные школой расходы.

Ваш договор на образовательные услуги должен работать во всех ситуациях, когда речь идет об отказе от обучения и возврате денег за курс.

Во-первых, стоит прописать порядок отказа от договора на обучение. Например, ученик имеет право отказаться от курса в любое время, уведомив образовательную организацию за 30 календарных дней до момента расторжения; уведомление направляется на электронную почту. Так вы обезопасите себя, ведь предусмотрев определенную форму уведомления и каналы связи, вы исключаете вариант с неполучением такого уведомления.

Во-вторых, зафиксируйте стоимость курса, которую нужно вернуть, если обучающийся отказался от договора на образовательные услуги. Можно использовать модели, проверенные на практике:

  • если ваша образовательная услуга заключается в предоставлении единовременного доступа ко всем материалам, то с момента передачи логина и пароля обязательства школы выполнены. В таком случае нельзя потребовать деньги за обучение назад.
  • если ученик передумал до начала курса, образовательная организация вправе взыскать только расходы на подготовку к обучению именно этого ученика (к примеру, банковская комиссия, уплаченный налог).
  • если заказчик отказывается от обучения уже в процессе, то законно удержать стоимость посещенных занятий. Для этого цену договора расшифруйте по каждой услуге. Например, образовательный курс по цене 900 рублей включает оказание услуг по предоставлению литературы (стоимость 200 р.), 5 лекций (стоимость одной лекции 100 р.) и экзамен (стоимость 200 р.). С таким договором практически исключены споры по расчетам. Если ученик получил доступ и пришел на 2 лекции, после чего передумал учиться, то ему нужно вернуть (900 руб. – 300 руб. – 200 руб.) = 500 руб. Это равнозначно сумме непрослушенных трех лекций и экзамена.

В-третьих, укажите срок, в течение которого исполнитель обязан вернуть ученику деньги. Законом этот срок не установлен (в отличие от случаев, когда отказ от договора вызван некачественной услугой).

Раздел 6: разрешение споров

ЗПП содержит норму, что защита потребителей осуществляется судом. Поэтому не допустимо устанавливать обязательный претензионный порядок. Даже если включите пункт про 30-дневный срок рассмотрения претензии, суд все равно примет иск ученика о защите прав потребителей.

Нельзя установить в договоре конкретный единственный суд, где будет рассматриваться потенциальный спор с учеником. ЗПП дает потребителю 4 варианта подсудности, и только клиент будет выбирать, где судиться:

  • суд по месту регистрации образовательной организации либо по месту жительства ИП-педагога
  • суд по месту регистрации учащегося
  • суд по месту заключения или исполнения договора, то есть где фактически проходило обучение
  • суд по месту нахождения филиала образовательного учреждения

Раздел 7: заключительные положения

В это разделе решаются организационные моменты:

  • порядок переписки
  • список приложений
  • порядок вступления договора в силу
  • иногда включают согласие ученика на публикацию его выпускной работы, его фото во время учебы. Благодаря этому, в блогах онлайн школ мы видим посты про успехи выпускников.

Порядок подписания договора с учеником

Договор на образовательные услуги обычно составляется в форме оферты и размещается на сайте онлайн-школы. Оферта – это и есть договор на образовательные услуги, просто не заполненный в части заказчика (ученика) и его реквизитов.

Исполнитель обязан заключить договор образовательных услуг на условиях публичной оферты.

У публичной оферты, размещенной на сайте образовательной платформы, есть свои плюсы:

+ нужно один раз составить договор на образовательные услуги и можно пользоваться им со всеми учениками

+ хорошая оферта обезопасит школу от необоснованных претензий заказчиков

+ будущим ученикам не надо тратить время на поездку в офис образовательной компании, чтоб почитать бумажный договор; ознакомившись с ним на сайте, каждый сможет решить, хочет ли он учиться на предложенных условиях

Наша инструкция поможет образовательным учреждениям, онлайн школам и частным преподавателям. Юристы Дело чести смогут разработать договор на образовательные услуги конкретно для вашей деятельности.
Ссылка для заказа услугу.

ПОДРОБНЕЕ
Договор поставки с Китаем

Китай — одна из первых стран мира по торговому обороту и экспорту товаров. Кроме того, Китай является участником многих экономических торговых организаций, в том числе ШОС, Всемирная Торговая организация, G20 и так далее.

По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая за первые два месяца 2024 года вырос на 7,1% год к году до $528 млрд. Это тысячи сделок между бизнес-партнерами из Китая и других стран.

Однако, все экономические отношения Китая сопровождаются правовыми отношениями, а именно контрактом поставки организации из Китая и партнера из другой страны.

Международный контракт поставки — это универсальный документ, который выполняет следующие функции:

  • Объясняет права и обязанности сторон поставки;
  • Устанавливает ответственность за нарушение обязанностей;
  • Устанавливает условия поставки;
  • Устанавливает баланс сторон поставки;
  • Регламентирует порядок разрешения спора.

В статье мы расскажем о том, как правильно составить договор поставки с Китаем, на что стоит обратить внимание и указать в контракте.

Договор поставки. С чего стоит начать?

В Китае существует закон о внешней торговле. Согласно данному закону, все организации, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, должны составлять письменный контракт поставки.

В первую очередь необходимо поговорить с контрагентом об условиях поставки Товара и решить какие условия будут в контракте. Также стоит направить официальную оферту с предложением заключить контракт поставки.

Стороны свободны выбирать условия контракта поставки. Это называется принцип свободы договора. Важное условие: контракт не должен нарушать закон.

Стоит помнить и про существенные условия контракта поставки. Такие условия позволяют определить конкретный вид контракта и считать его заключенным.

 Проверьте вашего контрагента

Чтобы минимизировать риски экономических отношений, важно обратить внимание на проверку контрагента, особенно если это большая сделка.

Для этого мы рекомендуем сделать следующие действия:

  • Запросить свидетельство о регистрации компании, налоговый номер и иные идентификационные данные;
  • Проверить информацию по регистрационному номеру компании на сайтах проверки контрагентов (Обычно там есть отчеты о рисках);
  • Проверить информацию о руководителе организации, уполномоченном на подписание контракта.

 Переходим к составлению контракта

Итак, перед составление контракта важно помнить о нескольких принципах:

  1. Свобода договора не может нарушать закон;
  2. Должен быть соблюден баланс сторон;
  3. Контракт должен показывать все намерения сторон;
  4. Международный контракт составляется на двух языках, подписывается уполномоченным лицом и проставляется печать организации;
  5. Наш контракт будет универсальным, так как мы будем использовать Инкотермс, такие условия подходят для контрагентов из любой страны.

Предмет контракта

Существенным условием является предмет контракта, то, о чем именно договорились стороны.

Пример: По Договору поставки Организация из Китая (Продавец) обязуется поставить Товар на склад Организации из Турции (Покупатель), а Покупатель обязуется оплатить Товар.

Без условия о предмете контракт будет считаться незаключенным.

Товар должен быть подробно описан в контракте поставки. Должны быть указаны его характеристики, номера, страна производства, вес, цена и так далее. Цель Сторон в данной ситуации- идентифицировать конкретный Товар, который будет поставляться.

Если товар хрупкий, то тоже нужно это зафиксировать.

Применимое право

Отдельное внимание стоит отметить на применимое право. Стороны выбирают по закону какой страны или по каким международным правилам будет проходить поставка и может решаться спор.

Правила Инкотермс являются универсальным, простым и удобным для международных партнеров правом. Инкотермс имеет несколько версий, например 1990, 2000,2010 и 2020.

Стороны могут выбрать любую версию, для этого нужно написать в контракте год и аббревиатуру.

Сами правила Инкотермс состоят из простых аббревиатур, которые обозначают условия поставки.

Пример: стороны выбирают правило FCA – Free Carrier.  Это означает, что Покупатель занимается поиском перевозчика, оплатой услуг по перевозке, разгрузкой в своей стране, оплатой вывозной пошлины.

Поставщик должен отгрузить товар перевозчику, заполнить документы акт передачи, уплатить пошлину.

Ответственность переходит после отгрузки заказа в транспорт перевозчика. Но после прохождения всех необходимых процедур по вывозу.

В контракте это будет выглядеть так: При поставке товара будут применяться правила Инкотермс 2020…..Порядок поставки товара определен международным правилом FCA. Местом поставки является ______. Перевозчиком является______

Здесь же можно выбрать сроки поставки товара. Это может быть точная дата или срок.  Пример: Поставщик обязан поставить Товар в течение тридцати календарных дней с даты оплаты.

Порядок оплаты

Есть несколько способов оплатить Товар. Стороны выбирают самый удобный для них вариант. Это может быть частичная или полная предоплата, оплата по частям, оплата после приема Товара.

Также необходимо отметить валюту поставки Товара. Курс валюты может быть на день оплаты Товара или другой согласованный Сторонами

Инвойс — это Документ, в котором продавец указывает список товаров, их количество и цену, условия поставки, налоговые платежи, сведения об отправителе и получателе. Этот документ можно использовать при составлении договора поставки с компанией из Китая.

Ответственность сторон

Стороны должны нести ответственность за нарушение условий контракта. Однако, она не должны быть обременяющей, ответственность должна дисциплинировать.

Рекомендуем использовать следующие виды ответственность:

  • Штраф (конкретная сумма или в процентах от стоимость товара);
  • Неустойка в процентах от стоимости товара;
  • Пеня (Тоже в процентах).

Также необходимо отметить ситуации форс-мажора, когда партнеры не могут исполнить свои обязательства из-за событий, который не зависят от воли сторон (война, стихийное бедствие, санкции и тд.). Если такая ситуация случилась, то сторона освобождается от ответственности.

Стоит помнить, что исполнить обязательства нужно будет в любом случае, если стороны не расторгнут контракт.

Сторона в случае форс-мажора должна уведомить контрагента о том, что случилась такая ситуация.

Разрешение спора

Если у партнеров возникает спор по контракту поставки, то они будут обращаться в суд, чтобы разрешить спор.

В первую очередь необходимо отметить в контракте, что Стороны будут делать все возможные меры для примирения спор без обращения в суд с помощью досудебных претензий и переговоров.

Однако, суд тоже необходимо выбрать. Расскажем обо всех преимуществам и недостатках.

Коммерческий арбитражПлюсы: Меньше формальностей, решения признаются в 170 странах, в том числе и в Китае, свобода в выборе арбитра, формата, языка и т.д.. Решение нельзя обжаловать Минусы: Стоит дороже
Государственный судПлюсы: Дешевле чем коммерческий арбитраж Многие судьи имеют хороший опыт по данному виду споров Минусы: Обычно больше формальностей, требуется знание законодательства этой страны, дольше рассматривается, дешевле чем арбитраж.

Экспедитор, сертификат качества, количество товара

Экспедитор — это организация или другое лицо, которое помогает Сторонам доставить товар. Он выбирает удобный маршрут, занимается документами, ищет транспортные организации и часто очень полезен контрагентам.

Китай имеет непростое географическое расположение, на Западе находятся горы, на Востоке- океан, поэтому экспедитор может помочь партнерам.

Для этого необходимо отметить в контракте, что стороны выбрали экспедитора и написать его наименование.

Сертификат количества и качества Товара позволят Покупателю понять, что партнер доставил качественный товар и в необходимом количестве.

Есть организации, которые помогут оценить при приемке Товара качество и посчитать товар. Стороны также могут указать такую организацию в контракте.

Реквизиты сторон

В конце контракта Стороны указывают идентификационные данные Сторон, расчетные счета для перевода средств. Также необходимо отметить дату и место заключения контракта.

Контракт поставки с Китаем должен быть подписан всеми сторонами. Подписать контракт могут только законные представители компании. Для этого должна быть доверенность или упоминание об этом в учредительных документах организации.

Для проверки полномочий можно попросить у представителя контрагента паспорт.

Заключение

Хороший международный контракт поставки с организацией из Китая — это минимизация экономических и правовых рисков возникновения спора и потери временных и денежных ресурсов.

Компании всегда ценят свое время и деньги, поэтому следуйте нашей инструкции, ответственно подходите к составлению контракта или обращайтесь за помощью к специалисту.

ПОДРОБНЕЕ
Внешнеторговый контракт с Китаем

Я проснулась утром по будильнику на смартфоне, заварила кофе в кофемашине, выбрала кроссовки для пробежки, на улице навстречу неслись автомобили с незнакомыми названиями. Все эти вещи изготовлены в Китае. Оглянувшись вокруг себя, вы тоже увидите, насколько важны внешнеторговые контракты с Китаем.

«Китай и Россия имеют право на нормальное экономическое и торговое сотрудничество, и оно не должно подвергаться внешнему вмешательству или ограничениям»

— подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Правовое регулирование российско-китайских контрактов

Выбирая партнера из другой страны, российские компании всегда учитывают, состоят ли наши страны в каком-либо экономическом союзе, заключены ли особые международные договоры. Например, мы рассказывали, какие большие преимущества имеются при заключении внешнеторговых контрактов с Казахстаном в связи с функционированием ЕАЭС.

Россия и Китай также имеют устойчивые экономико-правовые связи:

  • БРИКС ведет свою историю с 2006 года. Значимым направлением является дедолларизация.
  • Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Альянс создан в 2001 году. Государства-члены ШОС намерены развивать транспортные коридоры, обеспечивать энергетическую безопасность, обмениваться аграрными технологиями, продвигать низкоуглеродные технологии.
  • Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР (г. Пекин, 13.03.1990).

Due diligence китайского партнера

Доверяй, но проверяй. Применяйте русскую пословицу к китайскому поставщику. Для проверки можно использовать:

а) запрос документов у китайской фирмы: свидетельство на ведение предпринимательской деятельности, устав, экспортная лицензия, свидетельство о регистрации в качестве декларанта на таможне.

б) сайт компании: воспользуйтесь whois-сервисами, о которых мы обычно пишем в статьях про клевету в интернете; так вы сможете узнать дату создания сайта и его реального администратора.

в) онлайн-платформы для торговли (Алибаба, Джум и т.п.): если товар вашего китайского контрагента не представлен на таких площадках, то стоит внимательней его проверять.

г) китайские реестры юридических лиц (например, qichacha.com).

д) запрос в госорганы КНР.

е) личный визит: дает возможность посмотреть на производство.

Письменный двухсторонний договор

В российско-китайских коллаборациях часто предлагают вместо полноценного контракта составить инвойс. Это односторонний документ китайского поставщика на товар с указанием сведений о продавце и покупателе, описания товара (качественные и количественные характеристики), цены, условий поставки. После подписания такого инвойса китайские фирмы требуют предоплату.

Но где же права и обязанности сторон, последствия нарушения сроков поставки или качества товаров? Где условия о форс-мажоре и о применимом праве?

Инвойсы подойдут только самоуверенным предпринимателям, рассчитывающим на честность партнеров. Остальным необходимо подписывать внешнеторговый контракт с Китаем. Договор поможет «на берегу» найти пути решения шероховатостей, которые потенциально могут возникнуть, пока товар создается за тысячи километров от вас, силами людей, ни одного из которых вы не знаете, и пока он следует к вам тропами Шёлкового пути.

Матерые международники делятся своим опытом с китайскими партнерами, и не всегда он положительный. Не чуждо некоторым китайским бизнесменам затягивание сроков. В годы пандемии еще больше распространились торговые мошенники. Однако нельзя не отметить огромное трудолюбие китайцев и неутомимое развитие, что позволяет КНР быть в лидерах мировой экономики.

Согласно исследованиям, для китайцев денежные стимулы не такие сильные, как для стран Weird. Эффективными неденежными стимулами к продуктивной работе могут быть взаимная поддержка, верность деловому партнеру, основанная на дружбе, соревновательный момент, благое и значимое дело.

Ниже расскажем, что учесть при заключении контракта с китайским поставщиком.

Условия поставки

Описание товара определяется в спецификации, которая признается неотъемлемой частью внешнеторгового контракта. В ней содержится: наименование, количество, ассортимент, размер, модель, комплектация, страна происхождения и т.п.

Качество товара подтверждается сертификатами качества, выданными отдельной сертифицированной организацией. Без такого документа не получить российский сертификат о соответствии.

Продавец должен предоставить гарантию на товар. В течение гарантийного срока осуществляется ремонт поставленного оборудования. Как и везде, нельзя будет починить вещь за счет продавца, если уже пробовали ремонтировать в другом месте.

Упаковка товара тоже должна быть прописана по требованию покупателя. Представьте, что заказанную хрупкую посуду не упаковали в пупырчатую пленку, а отправили в багажное отделение в простой картонной коробке. Придраться к качеству товара не получится, а специальных требований к упаковке не было. Придется плакать у разбитого корыта. В буквальном смысле.

Цена договора определяется достаточно четко и в отдельном разделе. Нужно указать цену за единицу товара, а также общую стоимость поставляемой продукции.

Немаловажно определиться с формой расчетов: аванс или наоборот постоплата, аккредитив или эскроу, рассрочка или отсрочка платежа. В любом случае понадобится указать исчерпывающий перечень необходимых и достаточных документов для осуществления платежа контрагентом или банком.

Валюта контракта определяется по соглашению сторон – российские рубли или китайские юани.

Базис поставки – условия доставки товара. В подавляющем большинстве случаев базис определяется по Инкотермс (2000/ 2010/ 2020). Инкотермс представляет собой свод формул, единообразно определяющий условия поставки для всего мира. Записав формулу из трех букв, стороны будут понимать:

  • кто осуществляет погрузку товара
  • кто обеспечивает перевозку груза
  • каким транспортом доставляется груз (самолет, судно-контейнеровоз, железнодорожный состав, автомобильные перевозки)
  • кто разгружает товар
  • где проводят морскую разгрузку: в порту покупателя или продавца
  • включена ли страховка
  • в чьей обязанности таможенный контроль

Вот пример из внешнеторгового контракта с Китаем:

Базис FOB (Free On Board, «свободно на борту») означает, что китайский поставщик должен доставить товар в порт (в данном случае Циндао), погрузить его на судно покупателя, совершить таможенную очистку. Ответственность за товар переходит на покупателя в момент пересечения борта морского судна. При этом оформляется передаточный документ – коноссамент. Далее все действия совершает покупатель: перевозка, разгрузка, доставка на склад, страхование.

Сроки поставки фиксируются в отдельном приложении – График поставки. Необходимо закрепить дату производства, погрузки и отгрузки товара.

Приемка товара должна быть описана в контракте: в ней принимают участие представители обеих сторон, по результатам составляется приемочный документ, допустима фото- и видео- фиксация.

Форс-мажор прописывать обязательно, ведь после короновируса и геополитических изменений никто не дает гарантий от внешних условий. Типичные форс-мажоры: стихийные бедствия, природные катаклизмы, войны с участием одной из держав, пандемии. Подтверждением ЧС может быть официальный документ китайской/ российской ТПП. На период действия таких событий исполнение внешнеторгового контракта приостанавливается. Длительные форс-мажоры (более полугода) освобождают от исполнения договора.

Хотя Китайский Новый год никак нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, не стоит ждать своевременной поставки в период его празднования. Эту важную особенность менталитета китайцев тоже надо принимать во внимание при согласовании сроков поставки.

Ответственность сторон

В правильно составленном договоре каждой обязанности поставщика/ покупателя корреспондирует ответственность за ее неисполнение. Санкция необходима, чтоб контрагенту было выгоднее должным образом исполнять договор, а не отказываться от его условий. Вслед за Конвенцией ООН о международных договорах купли-продажи 1980 года во внешнеэкономическом контракте с Китаем можно предусмотреть такие формы ответственности:

  • убытки
  • неустойка (пени и штрафы)
  • требование о должном исполнении обязанностей (даже если уплатили пени)
  • право на расторжение контракта

Язык контракта

Внешнеторговый договор с китайской компанией необходимо составить на двух языках – китайском и русском. Таможня и вообще все госорганы КНР признают официальными только те договоры, которые составлены на китайском языке. Не забывайте использовать правило о языке при указании подписантов (наименование должности и имя должны быть прописаны китайскими иероглифами), а также в наименовании организаций (не используйте международные обозначения фирм LLC, LTD, а укажите организационно-правовую форму в соответствие с китайскими законами).

Арбитражная оговорка

Этот раздел внешнеэкономического контракта посвящается выбору применимого права (российского, китайского, третьей страны) и суда (государственные суды РФ или КНР, третейские суды).

Среди китайских судебных учреждений можно избрать Китайскую международную экономическую и торговую арбитражную комиссию (CIETAC) или Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC). В России популярностью пользуется МКАС при ТПП РФ или Российский арбитражный центр. Не запрещено передавать споры в международные третейские суды, например, Стокгольмский арбитраж.

Но больше всего предпринимателей интересует вопрос исполнения судебного решения. В соответствии с Договором о правовой помощи между Россией и КНР (ратифицирован 26.02.1993) признаются следующие акты:

  • судебные решения КНР (вынесенное государственным судом решение, постановление, определение или акт примирения)
  • судебные решения РФ (вынесенное государственным судом решение, определение, постановление, мировое соглашение)
  • решения третейского суда (за исключением ad hoc)

Для того, чтобы исполнить судебное решение против недобросовестного китайского поставщика, нужно подать ходатайство в суд, вынесший решение. Этот суд пересылает ходатайство в китайский суд по месту регистрации поставщика. К ходатайству прикладывается не только судебное решение, но и извещение другой стороны о процессе. На практике недобросовестные китайские контрагенты уклоняются от участия в процессе, а известить их надлежащим образом очень сложно. Это становится главным препятствием для взыскание денег по судебному решению.

Арбитражные решения признаются и исполняются в Китае согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года.

Почтовые и банковские реквизиты

Адрес компании имеет принципиальное значение для соблюдения претензионного порядка. Позаботьтесь о его существовании на реальных картах.

Банковские реквизиты должны обеспечивать валютный контроль. Для этого счет китайской фирмы должен быть открыт в материковом Китае, а гонконгские или тайваньские счета не используются для внешнеэкономических сделок. Также не подойдут оффшорные счета (начинаются OSA), счет директора, его зама или бабушки.

Итак, внешнеторговый контракт с Китаем – это сложно, но в наше время необходимо. Юристы Дело чести смогут оказать помощь вашей компании, выходящей на международную арену:

составим российско-китайский контракт, в том числе

  • проанализируем конкретно вашу ситуацию и документы;
  • разработаем внешнеторговый контракт с учетом особенностей вашего бизнеса;
  • по результатам работы составим отчет перед клиентом;

проверим составленный вами контракт и дадим рекомендации по его улучшению

привлечем переводчика для написания контракта на китайском или английском языке

Заказать услугу можно по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС)

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма или Стокгольмский арбитраж — это универсальный способ разрешения экономических споров компаний из разных стран, в том и из Узбекистана.

По статистике Стокгольмский арбитраж является довольно популярным местом для решения международного спора между компаниями. Так, по статистике на сайте Арбитража в 2021 году зарегистрировано 153 спора. То есть около 12 споров в месяц. 47% из них были международные споры.

В отличие от государственного суда коммерческий арбитраж эффективнее для международных экономических споров, так как стороны могут выбрать арбитра, язык и применимое право. Об этом мы и поговорим в статье, расскажем о плюсах, а также дадим полезную инструкцию.

Как компании из Узбекистана обратиться в Стокгольмский арбитраж?

Это первый и достаточно важный вопрос, который возникает у контрагентов. Перед ответом поговорим немного о международном законодательстве.

Правовой основой всех международных арбитражей является Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1962 года, а решения международных арбитражей исполняется более чем в 170 странах (на основании Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений).

Узбекистан также признает решения коммерческих арбитражей и имеет даже собственный закон по этому вопросу (Закон Республики Узбекистан, от 16.02.2021 г. № ЗРУ-674).

Контрагенты имеют два вариант для обращения в Стокгольмский арбитраж.

  • Арбитражная оговорка в контракте. Стороны, когда согласовывают условия контракта, пишут в нем, что спор будет решаться в Стокгольмском арбитраже;
  • Арбитражное соглашение. Дополнительное соглашение к контракту, где пишется, что спор будет решаться в Стокгольмском арбитраже.

Рекомендуемые дополнения к арбитражному соглашению:

Местом проведения арбитража будет являться […].

Языком арбитражного разбирательства будет […].

Настоящий контракт регулируется нормами материального права […].

Когда арбитраж будет принимать исковое заявление, то обязательно посмотрит на основание для принятия иска.

Спор в Стокгольмском арбитраже с участием компании из Узбекистана

Стокгольмский арбитраж — это негосударственный суд, он независим, имеет независимую систему и арбитров.

Арбитр — это название судьи в коммерческом арбитраже. Большой плюс в том, что стороны спора сами выбирают арбитра. Часто это помогает эффективнее решить спор, так как контрагенты могут выбрать специалиста в своей сфере. Вряд ли государственный судья будет хорошо разбираться, например, в международных инвестиционных контрактах.

Арбитры рассматривают дело по существу. Здесь более широкий перечень доказательств. Например, часто применяется опрос свидетелей или иные методы. Главной целью является разрешение спора, а не рассмотрение теоретических правовых вопросов.

Это означает, что спор в Стокгольмском арбитраже имеет меньше формальностей и может служить наиболее эффективным механизмом для разрешения международного спора.

Важно и то, что стороны свободны в выборе языка судебного разбирательства. (Как правило, выбирают английский). Также можно выбрать и формат судебного разбирательства.

Если стороны выберут дистанционный онлайн формат, то им не нужно будет приезжать в Стокгольм. Это достаточно удобно для партнеров из разных стран.

В контракте стороны согласовывают применимое право. Именно по этому праву арбитр будет рассматривать спор. Могут и национальные законы страны участника спора или правила Инкотермс.

Если стороны этого не выбрали язык, место и применимое право, то это сделает Состав Арбитража, поэтому лучше заранее договориться с контрагентом.

Все споры в Стокгольмском коммерческом арбитраже конфиденциальны, решения не могут быть опубликованы и результат узнают только стороны международного спора.

Процедуры Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж имеет несколько процедур.

Обычная процедура:

6 месяцев с момента передачи дела составу арбитража, возможно его продление по обоснованной просьбе состава арбитража.

Упрощенная процедура:

  1. количество ходатайств, которые могут подать стороны, ограничено
  2. сроки сокращаются
  3. спор рассматривается единоличным арбитром
  4. устные слушания проводятся только по просьбе одной из сторон.

Чрезвычайная процедура:

Должен быть назначен чрезвычайный арбитр в течение 24 часов с момента получения заявления стороны, после чего в течение 5 дней он должен принять решение касательно обеспечительных мер.

Срок рассмотрения- 6 месяцев.

Если сумма спора не превышает 100 000 Евро, должны применяться Правила ускоренной арбитражной процедуры Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

Если сумма спора превышает 100 000 Евро должен применяться Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма. Если сумма спора превышает 100 000 Евро, но составляет менее 1 000 000 Евро, состав арбитража должен состоять из одного арбитра. Если сумма спора превышает 1 000 000 Евро, состав арбитража должен состоять из трех арбитров.

Подаем исковое заявление в Стокгольмский арбитраж

Теперь расскажем о том, как компании из Узбекистана подать исковое заявление в Стокгольмский арбитраж.

Первый шаг — это просьба об арбитраже. Можно написать на почту или отправить через сайт, вот он — arbitration@sccarbitrationinstitute.com

В просьбе необходимо выбрать процедуру, выбрать арбитра, язык спора, приложить квитанцию об уплате организационного сбора и арбитражную оговорку (она может быть указана в контракте или оговорена дополнительным арбитражным соглашением).

Стоит помнить, что арбитраж стоит дороже, чем обращение в государственный суд. Расходы можно посчитать на калькуляторе на официальном сайте Стокгольмского арбитража: https://sccarbitrationinstitute.se/en/our-services

Пример: Компании из Узбекистана нужно вернуть долг по поставке товара в размере 200 000 евро.

В такой ситуации компания из Узбекистана заплатит 50 593 евро, из которых 7 980 евро административный сбор SCC, 36 014 евро гонорар судьям и 6599 евро организационные расходы. Такие расходы будут, если стороны выберут обычную процедуру и трех арбитров. (Один арбитр будет дешевле).

Принцип компенсации расходов

В регламенте арбитража есть одно интересное для нас правило.

“Состав арбитража, по просьбе одной из сторон, может обязать сторону в окончательном арбитражном решении возместить расходы, понесенные другой стороной, включая услуги юридических представителей, учитывая исход дела”.

Это означает, что, если компания из Узбекистана выиграет спор, то она может подать заявление и компенсировать все судебные расходы. Поэтому необходимо хорошо подготовить процессуальные документы и сформировать правовую позицию, чтобы выиграть спор и вернуть большие арбитражные расходы.

Исковое заявление в Стокгольмский арбитраж

Второй важный этап спора в арбитраже — это написание искового заявления.

Правовая позиция — это нормы международного и национального права, которые подтверждают вашу позицию, какие именно права истца были нарушены. 

Поиск и сбор доказательств. Необходимо найти все письменную и устную информацию, которая связана со спором. Во-первых, это письменный контракт, квитанции, платежные поручения, акты приема-передачи, таможенные акты. Все, что может показать, что правоту истца и что компания исполняла все обязательства по контракту.

Также в некоторых ситуациях могут быть и свидетели, Стокгольмский арбитраж разрешает их приглашать.

Требования истца. В этой части иска необходимо написать, что компания хочет получить от контрагента, который нарушил обязательства. Например, взыскать денежные долг, неустойку, штраф и судебные расходы.

В некоторых ситуациях нужно потребовать, чтоб Стокгольмский арбитраж установил обеспечительные меры для ответчика.

Такие меры нужны, если есть шанс, что ответчик сможет спрятать или продать свое имущество. Обеспечительные меры не позволят ему это сделать.

Решение об обеспечительных мерах должно быть вынесено в форме приказа или арбитражного решения.

Решение по обеспечительным мерам выносится в течение 5 дней с момента передачи дела арбитру.

Заседания и получение решения Стокгольмского арбитража

После принятия искового заявление арбитраж назначит дату для судебного слушания. По требованиям стороны слушание может пройти онлайн.

После слушаний арбитраж вынесет решение по Вашему делу. Это будет сделано не позднее шести месяцев со дня передачи дела составу арбитража.

Еще один плюс обращение в Стокгольмский арбитраж — это то, что стороны немедленно получат решение.

Полученное решение нужно будет признано в Узбекистане, потому что страна является участником международной конвенции. Однако, чтоб оно было исполнено нужно обратиться с решением в государственный суд в Узбекистане.

Если стороны заключили мировое соглашение, то нужно сделать это решением арбитража, потому что государственные суды в Узбекистане признают именно решения арбитража.

Советы от юристов для компании из Узбекистана

Обращение в Стокгольмский арбитраж — это недешевая процедура, однако она может быть эффективнее, чем государственный суд. В первую очередь компании из Узбекистана нужно:

  • Попробовать договориться с контрагентом без обращения в суд. (Письменная претензия).
  • Собрать все доказательства правоты компании. (Контракт, чеки, акты и тд).
  • Изучить контракт и применимое право.
  • Посмотреть регламент Арбитража.
  • Рассчитать судебные расходы.
  • Изучить арбитров на сайте арбитража.

Лучшим выходом в такой ситуации будет обратиться к специалисту со знанием международного права и большим опытом в таких спорах.

ПОДРОБНЕЕ
Международный арбитраж в Париже для компании из Кыргызстана

Кыргызстан является участником международных экономических организаций. В том числе и ВТО, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

Конечно, высокая экономическая активность компаний из Кыргызстана и растущий товарооборот иногда приводит к международным спорам с контрагентами из других стран. Это могут быть споры по контрактам поставки, инвестиционным контрактам, займами, арендой и тд.

В статье мы расскажем об одном из самых эффективных вариантов для разрешения международного спора — обращение в Международный коммерческий арбитраж в Париже.

Мы дадим полную инструкцию как подать иск в Парижский арбитраж, провести, спор, составить документы и увеличить шансы на победу.

Парижский арбитраж. Правовая основа

Парижский арбитраж — это не государственный суд, который рассматривает международные экономические споры. Он являются частью мировой системы коммерческих арбитражей, которая установлена Нью-Йоркской конвенцией.

Участниками конвенции являются более 170 стран по всему миру, которые имеют арбитраже у себя и признают решения всех коммерческих арбитражей. Кыргызстан также является участником конвенции с 1996 года.

Немного статистики:

В 2020 году Суд ICC зарегистрировал в общей сложности 946 новых дел. Статистика за 2020 год также показали наибольшее количество сторон, участвующих в делах, и назначения или утверждения арбитров, а также географическое разнообразие арбитров и мест арбитражного разбирательства.

Что делать если спор возник?

Если контрагент не исполнил свои обязательств или нарушил их, то сначала стоит обратить внимание на досудебное урегулирование спора. Помним, что любой суд — это расходы и время, поэтому сначала стоит попробовать договориться с партнером.

Отправьте контрагенту претензию, где опишите вашу ситуацию и требования. Если контрагент не ответит или не захочет исполнять обязательства, то потом эта претензия будет нужна в Парижском арбитраже.

Это будет доказательство того, что вы пытались урегулировать спор без обращения в арбитраж.

Арбитражная оговорка

В первую очередь, стороны спора должны иметь правовое основание для подачи искового заявления в Парижский арбитраж. Это может быть арбитражная оговорка в контракте или дополнительное арбитражное соглашение, подписанное сторонами.

В обеих ситуациях, должно быть прописано, что стороны пришли к соглашению, что все споры, возникающие по контракту, будут рассматриваться в Международном коммерческом арбитраже Парижа.

Ниже примеры арбитражных оговорок из Регламента Парижского арбитража:

«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с этим регламентом»

– «состав арбитража будет состоять из 3 арбитров/единоличного арбитра»;

 – «местом арбитража будет являться […]»;

– «языком арбитражного разбирательства будет […]»;

 – «настоящий контракт регулируется нормами материального права […]».

При подаче искового заявления Арбитраж также поинтересуется, какие основания стороны имеют для обращения в коммерческий арбитраж.

Почему именно коммерческий арбитраж в Париже?

Нью-йоркская конвенция устанавливает систему коммерческих арбитражей во многих странах мира. Регламенты этих арбитражей похожи, также похожи и преимущества, о которых мы расскажем сейчас.

Парижский арбитраж является одним из самых популярных арбитражей, имеет большое количество профессиональных арбитров и эффективную систему рассмотрения спора.

Также есть еще несколько преимуществ, которые будут интересны именно бизнес партнерам, которые хотят, чтобы обращение в суд было проще.

Выбор формата заседаний

Безусловно, достаточно много споров происходит с контрагентами из разных стран и здесь возникает сложность с перемещением для участия в заседании суда.

В Парижском арбитраже такой проблемы нет. Регламентом установлено, что стороны могут выбрать онлайн формат рассмотрения спора и не переживать о поездке в Париж.

Выбор арбитра

Одно из самых главных и полезных преимуществ арбитража это свобода выбора арбитра.

Как правило, судьи в государственных судах не могут быть экспертами во всех областях права, тем более в международном частном праве или правилах Инкотермс.

Знание правил Инкотермс это специализация многих арбитров в коммерческих арбитражах. Если компании из Кыргызстана, например, нужен специалист, который может понять Инкотермс 2020, который знает английский, то они могут найти его и согласовать именно в коммерческом арбитраже.

Выбор языка

Стороны также могут выбрать язык рассмотрения спора. Чаще всего выбирают английский из-за его популярности.

Простота и конфиденциальность спора

Арбитр в коммерческом арбитраже будет рассматривать дело по существу, оценивать доказательства и позиции сторон с точки зрения международного частного права.

Сам коммерческий арбитраж имеет меньше формальностей, чем государственные суды, которые очень требовательны и очень загружены для обращения.

Еще одним преимуществом выбора Парижского арбитража является то, что все споры конфиденциальны, вы получите свое решение довольно быстро и оно не будет опубликовано.

Запрос в Парижский арбитраж

Теперь поговорим о процедуре, о том, как обратиться в коммерческий арбитраж.

Первое, что нам нужно — это отправить просьбу об арбитраже. Сделать это можно простым и удобным способом, по электронный почте или через сервис на сайте арбитража.

Сервис Case Connect

Контактные данные и электронная почта

В просьбе об арбитраже необходимо отметить:

  • Идентификационные данные сторон;
  • Арбитражную оговорку или дополнительное арбитражное соглашение;
  • Досудебную претензию (если она была);
  • Контракт;
  • Квитанция оплаты арбитражных сборов;
  • Выбор арбитра, языка, формата проведения спора.

Расчет стоимости спора в Парижском арбитраже

Расчет судебных расходов- достаточно важная часть работы с коммерческим арбитражем.

Безусловно, стороны получат эффективное рассмотрение спора, однако это стоит дороже чем государственный суд.

Расходы Вы можете посчитать на калькуляторе на сайте арбитража.

Пример: если сумма требований компании из Кыргызстана составит 100 000 долларов, то судебные расходы в составе одного арбитра выйдут в $10,060 и 5 765 долларов уйдут на административные расходы.

Сумма требований — это цена иска, то есть основное денежное требование плюс санкции в контракте.

Процедуры в Парижском арбитраже

Также необходимо выбрать процедуру рассмотрения дела. Есть обычная, ускоренная и экстренная.

Обычная процедура — рассмотрения в срок 6 месяцев, три или один арбитр, решение стороны получает сразу после вынесения.

Ускоренная процедура- до 2 миллионов долларов, один арбитр, его гонорар сокращается на 20 процентов, проведение организационное совещание (case management conference) должно состояться в течение 15 дней после передачи материалов дела арбитру, который должен вынести арбитражное решение в течение 6 месяцев

 Есть еще экстренная процедура. Стороны направляют документы, за сутки назначается арбитр и за 5 дней он решает спор.

Исковое заявление в Парижский арбитраж

Исковое заявление — это главный процессуальный документ. Арбитр изучает содержание иска и делает выводы, а потом принимает решение.

Исковое заявление должно подробно описывать позицию и показывать факты, почему истец прав.

Мы советуем использовать в исковом заявлении следующие части документа:

Сверху справа пишем идентификационные данные арбитража и контрагента, его наименование, юридический адрес, налоговый номер и так далее.

Описание основных фактов

Это будет самая большая части искового заявления. Истец должен собрать все данные о споре, изучить контракт, платежные документы, претензии, чтобы написать, что произошло в исковом заявлении.

Важно описать все факты, начиная с контракта.

Например: Компания из Кыргызстана является Покупателем в контракте поставки с Поставщиком из Германии. Однако, Поставщик не поставил все Товары в срок.

На что стоит обратить внимание:

  • Условия контракта (сроки, порядок поставки);
  • Платежные документы (факт того, что Товар был оплачен);
  • Переговоры с контрагентом;
  • Акты приема Товара;
  • Расчет суммы задолженности по Товарам;
  • Условия контракта о санкциях.

Напоминаем, что цена иска — это требование основной задолженности плюс санкции, установленные контрактом или законом. (Штраф, пени, неустойка).

Правовая позиция

Мы уже описали, нашу ситуацию и что произошло.

В этой части иска наша цель- показать, что мы правы с точки зрения закона.

Необходимо изучить законодательство страны или международное частное право. Если используем правила Инкотермс, то смотрим его. В некоторых случаях можно поискать судебную практику. В этой части лучше обратиться к специалисту за помощью составления правовой позиции.

Требования Истца

Здесь все просто, мы пишем, что именно мы хотим получить от ответчика. Это могут быть деньги, исполнение обязательств, компенсация вреда и так далее.

Важно показать в арбитраже четкие требования.

Приложения

Все документы, которые мы использовали при написании иска, мы добавляем в приложение, и прикладываем копии к файлу иска.

Арбитр должен ознакомиться с этими документами, чтобы понять ситуацию.

Обеспечительные меры

Если есть возможность того, что ответчик скроется или спрячет или продаст свое имущество, то необходимо попросить ввести арбитраж обеспечительные меры.

Это будет сделано отдельным арбитражным документом.

Заявление о компенсации судебных расходов

Как мы помним, обращение в коммерческий арбитраж дороже, чем в государственный суд. Однако, мы можем использовать правило компенсации расходов, которое устанавливает регламент Парижского арбитража.

Это означает, что если истец выиграл спор, то он попросить арбитраж обязать ответчика компенсировать судебные расходы. И таким способом, истец может вернуть себе эти большие средства.

Получение решения Парижского арбитража

Сроки рассмотрения спора зависят от того, какую процедуру вы выбрали. Однако, есть плюс в том, что решение, после его изготовление, будет направлено сторонам сразу.

Кроме того, решение коммерческого арбитража нельзя обжаловать. В государственных судах на это может уйти еще больше года.

Если стороны спора заключили мировое соглашение, то лучше это сделать решением арбитража для легализации в стране ответчика.

Исполнение решения в Кыргызстане

Кыргызстан признает решения коммерческих арбитражей на территории своей страны.

Однако, чтобы его исполнить необходимо подать заявление в государственный суд для получения исполнительного листа.

Дело в том, что основанием для исполнения судебных решений является исполнительный лист, его может выдать только государственный суд на основании решения коммерческого арбитража.

ПОДРОБНЕЕ
Внешнеторговый контракт с Казахстаном

Если вы читаете эту статью, значит у вас успешный бизнес, ориентированный не только на внутренний, но и на внешний рынок. Поэтому мы не будем писать про стандартные условия договоров, а сконцентрируемся на особенностях внешнеторгового контракта с Казахстаном.

«Бизнес-круги двух стран активно вовлечены в реализацию десятков совместных проектов в сфере низкоуглеродного развития и адаптации к изменениям климата, в области туризма, промышленной и цифровой торговли» —

— отметил заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук по поводу торговли с Казахстаном.

Работа с Казахстаном – это выгодно в рамках ЕАЭС

29 мая 2014 года между Россией, Белоруссией и Казахстаном подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с целью создания свободного экономического пространства. Позднее к Союзу присоединились Армения и Кыргызстан.

На официальном сайте Евразийской экономической комиссии опубликован Доклад о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС за 2021 год.

Доля взаимной торговли внутри Союза составляет 14 – 15 %. Самыми распространенными товарами являются товары промежуточного назначения, затем идут потребительские и инвестиционные товары; существенно увеличились поставки металлов и изделий из них, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (1/3 общего экспорта); наблюдался рост в поставке древесины и целлюлозно-бумажных изделий, текстиля и обуви. Между Россией и Казахстаном зафиксирован рост поставок ИКТ, половину из которых составляет бытовая электроника.

Среди услуг наиболее востребованными в ЕАЭС остаются транспортные услуги и поездки; а вот доля финансовых услуг и интеллектуальной собственности пока низкая.

В целом, мы видим, что объем поставок по внешнеторговым контрактам внутри ЕАЭС неуклонно растет, в том числе и в Казахстане – на 37,8 % с момента образования Союза:

Договором ЕАЭС создан Таможенный союз, в рамках которого все страны ЕАЭС образуют внутренний рынок товаров. Этот внутренний рынок имеет следующие особенности, которые обязательно нужно учесть как «плюсы» при выборе партнера из Казахстана:

(по общему правилу )

  • отмена ввозных и вывозных пошлин
  • тарифные преференции для товаров из стран Союза
  • отмена нетарифных мер регулирования
  • единые таможенные правила
  • отсутствует таможенное декларирование
  • отсутствует транспортный, санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, карантинный, фитосанитарный контроль
  • защитные, антидемпинговые и компенсационные меры для создания благоприятных условий в конкуренции с импортными товарами. Например, уже более 10 лет действует антидемпинговая пошлина 41,5 % на подшипники качения из КНР.

Кроме того, с июля 2011 года по Указу Президента № 880 на российско-казахстанской границе отменен таможенный, транспортный и санитарный контроль, а также исключена проверка ОСАГО.

Особенности контрактов между компаниями из России и Казахстана

1. Предмет договора

Предметом договора могут быть товары, работы, услуги и объекты интеллектуальной собственности. Это самый важный пункт контракта, так как его отсутствие или неясность влекут признание договора незаключенным.

Но как сделать, чтобы люди из разных стран одинаково понимали смысл контракта? Даже между российскими фирмами возникают споры, связанные с различным толкованием договора. А тут разные страны, культуры и языки. И вообще, восток – дело тонкое.

Более того, несмотря на единую экономическую зону, все-таки Россия и Казахстан – это разные государства с собственным уникальным законодательством.

На помощь приходят международные правила Инкотермс.

International commercial terms – это своеобразный «словарь», где содержатся правила международной торговли. Цель их создания и применения в том, чтобы люди из разных стран понимали контракт одинаково. То есть если в вашем контракте есть ссылка на Инкотермс, то все термины будут толковаться только так, как они расшифровываются в Инкотермс, а не в национальных законодательствах.

Инкотермс используются только в договорах поставки товара и не применяются в иных контрактах (оказание услуг, перевозка, займы и т.д.).

Впервые Инкотермс разработан Международной торговой палатой в 1936 году, а с 1980 года правила обновляются каждые 10 лет. Самые актуальные правила международной торговли – «Инкотермс 2020». Но это не значит, что все предыдущие редакции отменены. Если вы привыкли работать по Инкотермс2000 – продолжайте применять их.

Так может выглядеть условие внешнеторгового контракта с применением Инкотермс:

«Поставщик обязуется продать Покупателю товар, поименованный в приложении № 1, на условиях EXW (адрес) (Инкотермс 2020)»

Такое условие будет означать, что покупатель должен забрать товар на складе продавца, самостоятельно погрузить его, довезти своим транспортом в свою страну и обеспечить аккуратную разгрузку; при этом все разрешительные документы оформляет также сам покупатель. Вполне допустимая схема для работы внутри ЕАЭС с учетом послаблений по контрольным мерприятиям.

Вместо EXW во внешнеторговом контракте с Казахстаном можно использовать другие термины, например:

Аббревиатура ИнкотермсРусский аналогРаспределение обязанностей
FCAФранко перевозчикПродавец обеспечивает все процедуры вплоть до отгрузки товара, включая передачу товара для перевозки Покупатель обеспечивает перевозку и разгрузку
FOBСвободно на бортуПродавец обеспечивает все процедуры вплоть до отгрузки товара, включая передачу товара для провоза на судне покупателя по коносаменту Покупатель обеспечивает морскую перевозку и разгрузку товара
CFRСтоимость и фрахтК обязанности продавца добавляется доставка в порт покупателя Покупатель обеспечивает разгрузку товара, доставку до своего склада
CIFСтрахование и фрахтПо сравнению с CFR продавец еще обязан застраховать товар  
CIPПеревозка и страхование оплачены доТо же самое, что CIF, но подходит для авиа-, ж/д и авто- перевозок
CPTПеревозка оплачена доПродавец обязан самостоятельно доставить товар покупателю, но без услуг страховки Покупатель обеспечивает перевозку товара до своего склада и разгружает товар
DAPПоставка в пунктеПродавец обязан доставить товар в пункт назначения На покупателе – только разгрузка  
DPUПоставка на место выгрузкиПо сравнению с DAP продавец отвечает еще и за разгрузку товара
DDPПоставка с уплатой пошлинПродавец доставляет товар в пункт назначения и растаможивает товар, но за выгрузку отвечает покупатель

2. Описание товара

Обычно описание товара стороны выносят в приложение № 1 к договору —  «Перечень поставляемой продукции» или «Спецификация». Там указывается наименование, характеристики и количество товара.

Согласно ст. 169 НК РФ в счете-фактуре на вывозимый из России товар должен быть указан код по Товарной номенклатуре ЕАЭС. Вот пример кода для ввозимых/ вывозимых животных: помимо наименования указывается количество, от которого зависит ставка ввозной пошлины.

3. Цена и валюта контракта

Стоимость товара (услуг) – это тоже ключевой пункт контракта. В зависимости от выбранной модели взаимодействия по Инкотермс цена контракта может включать:

  • себестоимость продукции
  • маржа
  • расходы на погрузку и (или) выгрузку товара
  • затраты на транспортировку груза
  • страховка
  • расходы на оформление деклараций и иной документации, преодоление административных барьеров
  • оплата пошлин

Все эти ценовые моменты необходимо учесть на стадии коммерческого предложения и до подписания внешнеторгового контракта. Если договор поставки с Казахстаном уже подписали, и после этого изготовитель вспомнил, что не учел в цене контракта DPU свои расходы на выгрузку товара, придется платить из своего кармана. Хотя всегда можно предложить контрагенту подписать дополнительное соглашение, и возможно, в целях долгосрочного сотрудничества ваш партнер пойдет на уступку.

Важнейший аспект внешнеторгового контракта – это валюта сделки. Стороны определяют ее по собственному усмотрению. Это может быть российский рубль, казахский тенге или денежный знак третьей страны. Кстати, валюта контракта и валюта платежа могут не совпадать. Например, стороны могут определить цену контракта в долларах, а рассчитываться будут в рублях.

Внешнеторговый контракт с Казахстаном должен быть зарегистрирован в уполномоченном банке, если его цена более 3 млн рублей (импорт в Россию) или 6 млн рублей (экспорт из России).

4. Форс-мажор

Среди юристов бытует шутка, что с 2020 года раздел об обстоятельствах непреодолимой силы читают гораздо внимательней.

Внешнеторговые сделки еще больше подвержены влиянию геополитической обстановки, ситуации в сфере охраны здоровья и миграционным нюансам. Из опыта прошлых лет к форс-мажорным ситуациям можно отнести:

  • стихийные природные явления
  • военные действия
  • пандемия
  • санкции

Эти обстоятельства должны быть подтверждены официальной бумагой. В России заключение о форс-мажоре выдает Торгово-промышленная палата, в Казахстане – Внешнеторговая палата.

5. Арбитражная оговорка

Стороны вправе выбрать государственный суд России или Казахстана, а также любой международный коммерческий арбитраж.

Но иногда партнеры не включают условие о выборе суда и применимого права. Куда подавать иск в такой неоднозначной ситуации не всегда понятно. Вот и Верховный суд РФ разбирался, где должны судиться казахский «Казатомпром» и российский фонд (определение № 302-ЭС22-16135).

В 2013 эти компании заключили внешнеторговый контракт, по которому российская фирма должна оказать консультационные услуги для «Казатомпром», чтоб последнее смогло вернуть свои утраченные акции. В контракте было такое условие по поводу юрисдикции: «споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Вы видите? Стороны определили применимое право, но где судиться – не понятно.

В таком случае необходимо руководствоваться Соглашением о порядке разрешения споров от 20.03.1992. Оно дает нам ответы на следующие вопросы:

Где судиться?

  • Общее правило – по месту нахождения ответчика (филиала)
  • Договорные споры об исполнении – по месту исполнения обязанностей
  • Договорные споры о заключении/ изменении/ расторжении – по месту нахождения поставщика
  • Деликтные споры – по месту возникновения вреда
  • Репутационные споры – по месту нахождения потерпевшей стороны
  • Споры по недвижимости – по месту нахождения имущества (нельзя поменять договорной подсудностью)
  • Споры с госорганами – по месту нахождения госоргана (тоже не изменить договором)

А теперь вернемся к спору «Казатомпрома». Верховный суд констатировал, что дело касается качества услуг: заказчик считает его ненадлежащим, поэтому отказывается платить, а исполнитель утверждает обратное. Договорный спор об исполнении рассматривается по месту исполнения обязанности – в данном случае исполнителя, который оказывал услуги из своего офиса в Иркутске. Также суд признал тесную связь договора с Россией: здесь находится большая часть доказательств, а услуги оказывались с помощью электронной почты с русским доменом. В итоге, спор с казахской компанией должен рассматриваться в России.

Арбитражная оговорка должна содержать не только ссылку на применимые законы, но и конкретный государственный суд или коммерческий арбитраж.

В России споры по внешнеторговым контрактам можно передать, например, в МКАС при ТПП РФ.

Какие документы признаются судами?

Страны СНГ признают официальные документы органов власти стран-участниц без каких-либо удостоверений. Тем не менее, нужен перевод документа на язык суда, в котором рассматривается спор.

Как исполняются решения?

Все государства СНГ, включая Россию и Казахстан, взаимно признают вступившие в законную силу судебные акты и акты аккредитованных третейских судов.

Но чтоб увидеть реальное пополнение баланса, необходимо получить исполнительный лист. Для этого в суд по месту нахождения ответчика подается ходатайство о принудительном исполнении иностранного судебного решения. К нему прикладывается:

  • заверенная копия судебного (арбитражного) решения с отметкой о вступлении в силу
  • извещение оппонента о запросе на принудительное взыскание

В нашей компании юристы с нуля составляют контракты с иностранным юридическим лицом, в том числе:

  1. изучают конкретно вашу ситуацию и документы;
  2. разрабатывают внешнеторговый контракт как на русском, так и на английском языке;
  3. передают готовый внешнеторговый контракт клиенту;
  4. по результатам работы предоставляют отчет перед клиентом;

Дополнительно мы можем привлечь переводчика для корректного перевода контракта на иностранные языки.

Кроме того, наши специалисты могут проверить уже готовый контракт, составленный клиентом, и дать рекомендации для приведения его в соответствие с международными нормами.

ПОДРОБНЕЕ
Подать в суд на российскую компанию

Довольно часто в международных экономических отношениях у контрагентов возникают споры. Одна из сторон может не исполнить свои обязательства по контракту, из-за чего возникает долг.

Российские компании имеют бизнес-отношения с контрагентами из разных стран и, конечно, в этих отношениях тоже возникают споры. Восстановить право можно одним надежным путем возможно посредством подачи в суд иска на российскую компанию.

Если вы ищете юридическую компанию, которая готова взыскать долг с российского должника, то мы готовы помочь. Почему мы?

— мы находимся в РФ, что позволит быстрее исполнить судебный акт
— мы знаем не просто законы РФ, но и всю правовую действительность в РФ, знаем все российские нюансы

— одно из наших представительств находится за пределами РФ и у нас есть возможность принять оплату не на российский счет

— мы говорим по-английски

— у нас международно-правовая специализация

В статье мы расскажем о том, как это сделать, дадим инструкцию и покажем все аспекты этой процедуры.

Также мы можем предложить вам правовую помощь по судебному спору с российской компанией.

  1. Наши специалисты имеют знание российского и международного права;
  2. Мы поможем с судебным спором в государственном суде России или коммерческом арбитраже;
  3. Мы поможем исполнить решение в России;
  4. Мы можем принять оплату на счет в ЕС.

Что делать если спор возник?

Итак, право одного из контрагентов было нарушено и возник спор. Правовой базой всех международных экономических отношений является контракт между российской компанией и компанией из другой страны.

Если российский контрагент нарушил условия контракта, и у него возник долг, то стоит начать с официальной претензии. В некоторых ситуация стороны решают спор без суда путем переговоров.

Чтобы направить претензию, Вам необходимо узнать идентификационные данные контрагента. Вы можете найти их в контракте, либо контрагент должен был отправить вам.

Для направления претензии юридическому лицу в России вы должны узнать наименование, адрес, налоговый номер. Срок ответа на претензии может быть написан в контракте или по российскому закону это 30 дней.

Если контрагент из России не вернул долг, не ответил на претензию, то это об этом мы напишем в исковом заявлении в суд. То есть, что мы делали все, чтобы решить спор без суда.

  1. Арбитражный суд России

Теперь поговорим о том, если все-таки дело дошло до суда. Первый вопрос, который возникает у иностранного партнера- в какой суд ему отправлять исковое заявление?

Здесь опять нужно посмотреть в контракт, что там написано. Если стороны согласовали Арбитражный суд в России, то он и нужен.

Арбитражный суд в России — это государственный суд, который решает экономические споры между компаниями. Иск в Арбитражный суд пишется по закону России, важно помнить и про процессуальные сроки и срок исковой давности.

1.1. Процедуры в Арбитражном суде

Давайте расскажем про сроки и процедуры в арбитражном суде.

По закону России в арбитражном суде есть несколько процедур.

  1. Обычная процедура. Срок рассмотрения спора- до 6 месяцев;
  2. Упрощенная процедура- цена иска до 1 200 000 рублей (12 000 евро), более короткие сроки, нет предварительного слушания.

1.2. Исковое заявление в арбитражный суд

Стоит отдельно поговорить про главный процессуальный документ нашего спора — исковое заявление.

Иск пишется по закону России, состоит из нескольких частей.

  1. Вводные данные;
  2. Описание основных фактов;
  3. Правовая позиция;
  4. Требования
  5. Приложение.

При отправке искового заявления суд спросит имеет ли он право рассматривать дело. Проще говоря, проверить подсудность. Для этого необходимо показать, что в контракте стороны согласовали арбитражный суд или составили дополнительное соглашение.

Также суд попросит указать, нормы какой страны будут применяться в споре. Если нормы не России, то суд может попросить у сторон информацию о содержании норм иностранного права. К таким сведениям о содержании норм иностранного права могут относиться: тексты иностранных правовых актов, ссылки на источники опубликования иностранных правовых актов, заключения о содержании норм иностранного права, подготовленные лицами, обладающими специальными познаниями в данной области. Если такая информация не будет дана суду, то будет применяться российское право.

Давайте теперь поговорим про структурные части искового заявления.

В начале иска мы пишем в какой суд мы отправляем иск, идентификационные данные сторон спора.

Также необходимо отметить цену иска. Это основное требование плюс санкции (штраф, неустойка, пеня).

 Далее нам необходимо описать нашу позицию, что был заключен контракт, контрагент нарушил условия и возникла задолженность. Здесь же необходимо отметить доказательства для нашего спора.

К описанию нашей ситуации мы должны добавить правовую позицию. Это нормы российского, иностранного или международного права (например Инкотермс), которые нарушил контрагент.

В приложении мы добавляем все документы, которые мы отмечали в описании нашей позиции. Исковое заявление также необходимо отправить всем сторонам, а квитанция отправки добавить к исковому заявлению.

Не стоит забывать заплатить государственную пошлину. Ее можно посчитать на калькуляторе госпошлины. Для этого нужно ввести цену иска в калькулятор.

Также иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Если вы все сделали правильно, то суд должен принять ваше исковое заявление и назначить дату судебного заседания. Арбитражный суд рассматривает дело в течение шести месяцев.

Также решение арбитражного суда может быть обжаловано. Это тоже довольно процедура, так как мы должны доказать в чем первый суд был не прав. Срок обжалования- 2 месяца.

Коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате

Еще один вариант взыскать долг с российской компании — это подать исковое заявление в коммерческий арбитраж. Однако, сделать это можно, если стороны согласовали арбитраж в контракте или заключили дополнительное соглашение.

В 2023 в МКАС было рассмотрено 521 одно международное дело. Это больше чем в Стокгольмском или Лондонском арбитраже.

Коммерческий арбитраж имеет несколько преимуществ, которые помогут решить международный спор быстрее и эффективнее. Во-первых, это не государственный суд, в котором стороны сами могут выбрать арбитра, язык, вид процедуры и формат рассмотрения дела. Решение коммерческого арбитража также не может быть обжаловано.

Главным, конечно, является то, что стороны сами предлагают кандидатуру арбитра. Они могут выбрать, например, арбитра специалиста по Инкотермс поставке товара, который знает немецкий язык.

Однако, к спору в коммерческом арбитраже стоит подойти ответственно и сделать все правильно, потому что коммерческий арбитраж дороже, чем государственный суд. Посчитать стоимость можно на сайте суда. https://mkas.tpprf.ru/ru/page.php

Например, если сумма спора будет 200 000 евро, то чтобы спор был рассмотрен в коллегии арбитров, необходимо заплатить около 11 000 евро арбитражный сбор и 100 евро регистрационный сбор.

Однако, стоит помнить про принцип компенсации расходов. Это означает, что судебные расходы, в том числе и сборы заплатит сторона, которая проиграет спор.

Давайте еще расскажем про несколько преимуществ арбитража:

  1. Стороны также могут попросить дистанционный формат рассмотрения спора. Поэтому коммерческий арбитраж часто удобный для сторон.
  2. Арбитраж рассматривает дело по существу, меньше формальностей, чем в государственном суде и быстрее сроки рассмотрения спора.
  3. Арбитраж является конфиденциальным, слушание дела проводится в закрытом заседании, если стороны не договорились об ином.
  4. Как правило, международные коммерческие споры разрешаются в срок не более 180 дней, а внутренние споры — не более 60 дней со дня формирования коллегии арбитров, либо избрания или назначения единоличного арбитра.

Когда необходимо писать исковое заявление, то стоит применять те же правила, что и в арбитражный суд. По структуре иск должен быть понятным, описывать нашу позиции и давать доказательства.

Если стороны решили заключить мировое соглашение, то лучше это сделать решением суда, так как потом необходимо будет получить исполнительный лист.

Коммерческий арбитраж за пределами России

Коммерческие арбитражи в странах похожи между собой. У них похожие регламенты для проведения спора и такие же преимущества.

Стороны контракте также могут выбрать один из международных арбитражей за пределами Российской Федерации. Правовой основой всех международных арбитражей является Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1962 года, а решения международных арбитражей исполняется более чем в 170 странах (на основании Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений).

Исполнение судебного решения

Правовой базой для начала исполнения решения является исполнительный лист. Мы можем получить его только в государственном суде.

Если мы имеем решение коммерческого арбитража, то нужно писать заявление в арбитражный суд и прикреплять решение арбитража.

Если мы имеем решение государственного суда, то пишем просто заявление с требованием выдать исполнительный лист.

Есть несколько аспектов из-за которым арбитражный суд может отказать в исполнение решения международного арбитража.

  • Решение арбитража не вступило в силу по законам государства, где был спор;
    • Сторона была не извещена или извещена неправильным образом;
    • Рассмотрение дела относилось к компетенции государственных судов;
    • Имелось такое же решение по тому же вопросу от государственного суда РФ;
    • Истек срок давности приведения решения арбитража к принудительному исполнению;
    • Если исполнение решение противоречит публичному порядку России.

С исполнительным листом необходимо пойти в службу судебных приставов. Этот орган власти помогает исполнять решения суда и возвращать долг.

Мы отправляем исполнительный лист приставам и орган власти начинают работу. Они найдут имущества, счета в банке и помогут взыскать денежные средства.

Срок исполнения решения- два месяца.

Заключение

Есть несколько вариантов взыскать долг или решить спор с российским контрагентом. Однако, каждый этап имеет свои сложности и нюансы.

Чтобы сохранить свое время и деньги мы рекомендуем обращаться с этим правовым вопросом к специалистам, которые вам помогут.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на персональные данные в Youtube 

Youtube-самая популярная в мире видео платформа, каждый день пользователи публикуют тысячи видео разного контента. 

И конечно, там, где много контента и разной информации, там много и нарушения закона. В статье мы расскажем про самое популярное нарушение закона на платформе Youtube- публикацию персональных данных.  

Также мы дадим рабочую инструкцию как как удалить такое видео. Мы будем работать через администрацию Youtube и подробно расскажем вам об этом. 

Что такое персональные данные с точки зрения закона? 

Конечно, здесь возникает вопрос, что является персональными данными, если наша статья написана для граждан из разных стран, и в них разное законодательство. 

Отвечаем. Есть универсальный принцип, как определить, что является персональными данными.  

Персональные данные — это информация, которая позволяет идентифицировать человека. То есть, если есть видео и в нем показали имя и адрес человека, или имя и номер телефона или другие данные, то другие пользователи могут понять, что это за человек и это персональные данные. 

Законы большинства стран дают именно такое определение персональным данным. 

Из этого, мы можем определить, что есть список персональных данных: 

  • Имя и фамилия; 
  • Адрес; 
  • Изображение человека; 
  • Номер телефона, электронная почта; 
  • Файлы cookies; 
  • Дата рождения; 
  • Информация о здоровье и социальном статусе; 
  • Образование. 

Это неполный список. Как мы говорили, важно, чтобы информация позволяла идентифицировать человека. 

Официальная политика Youtube   

Компания Youtube зарегистрирована в США, там находится ее офис. Однако, так как платформа имеет пользователей по всему миру, то признает и уважает законодательство всех стран. 

“Если кто-то опубликовал ваши личные данные или загрузил видео с вами без вашего ведома (в том числе снятое в частной обстановке или в ситуации, требующей деликатного отношения), свяжитесь с этим автором и попросите его удалить ролик. Если договориться не получилось или вы не хотите обращаться к пользователю, подайте жалобу на основании нарушения правил YouTube в отношении конфиденциальности.” 

“Чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас”. 

Именно так звучат официальные правила Youtube по вопросу персональных данных. 

Иными словами, если пользователь нашел видео, которое нарушает его права, то администрация Youtube поможем удалить это видео. 

Инструкция для пользователей 

1.1. Пишем пользователю, который выложил видео 

Сначала стоит попробовать урегулировать спор без жалобы в администрацию Youtube. Для этого нужно связаться с пользователем, который выложил видео. 

Посмотрите видео, ссылки под видео, канал пользователя, ссылки в описании, найдите данные для связи с пользователем. Это могут быть социальные сети, электронные почты и тд.  

Есть также и более официальное обращение к пользователю- юридическая претензия. Для этого уже нужно найти идентификационные данные пользователя. 

В любом случае в диалоге с пользователем опишите вашу позицию, дайте ссылку на закон, который пользователь нарушил, опубликовав видео. Также стоит уведомить, что если он не удалит видео, то уже будет жалоба администрации Youtube с последствиями для его контента. 

Жалоба в администрацию Youtube 

Способы связаться с Youtube 

Если пользователь отказался удалить видео или не ответил на ваше сообщение, то переходим к основной части нашей инструкции- жалобе в администрация видео платформы. 

Здесь есть два способа связаться с администрацией Youtube. Мы можем использовать официальную форму на сайте Youtube.  (Other legal complaint). 

Переходим по ссылке, ниже выбираем страну и нажимаем “Fill out the form”. 

Также пользователи имеют возможность написать свою жалобу на официальную почту Youtube. В некоторых ситуациях это позволяет привлечь внимание администрации к Вашей проблеме. 

Видео платформа принадлежит Google, значит можно написать на почту этой компании.

Пишем жалобу  

Итак, мы нашли способы как написать администрации Youtube. Теперь поговорим о важных моментах нашей жалобы. 

По структуре можно выделить несколько аспектов: 

  • Описание нашей позиции; 
  • Доказательства; 
  • Требования. 

Также не стоит забывать и про реквизиты жалобы.  

Во-первых, пользователь в жалобе должен рассказать, что произошло.  

Отмечаем те факты, что пользователь выложил видео, которое содержит персональные данные, мы не давали согласие публиковать свои данные, затем связались с пользователем и получили отказ. 

Необходимо также писать даты, когда это все происходило, чтобы администрация понимала всю ситуацию. От описания нашей ситуации зависит то, как поймет нас администрация видео платформы. 

Второй важной частью нашей жалобы являются доказательства. Мы говорим о фактах, которые доказывают нашу позицию и что видео было опубликовано неправомерно. 

Мы должны написать нормы закона страны, которые пользователь нарушил. Как мы уже говорили, в большинстве стран персональные данные — это информация, которая позволяет идентифицировать человека. И закон большинства стран запрещает публиковать персональные данные без согласия. 

Далее мы должны доказать администрации Youtube следующие факты: 

  • То, что видео содержит ваши персональные данные; 
  • То, что это именно ваши персональные данные. Иными словами, нужно подтвердить свою личность. Администрация Youtube может попросить для этого отправить свое фото с паспортом. 

Отдельно стоит обратить на первый пункт. Мы можем дать администрации Youtube таймкод, где видно персональные данные. Важно то, чтобы по фрагменту видео Вас можно было идентифицировать, если Вы просто появились в кадре на пару секунд, то этого недостаточно. Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально. 

От качества доказательств зависит и результат работы с администрацией Youtube. 

Через некоторое время платформа ответит на Вашу жалобу. Администрация может удалить видео, дать автору время на удаление или изменения видео или даже заблокировать канал автора. (Все зависит от ситуации). 

Заключение 

Любое видео, которое нарушает закон о персональных данные, требует квалифицированной правовой оценки. Работа с администрацией Youtube будет также быстрее и лучше, когда ей занимается квалифицированный юрист. 

Мы предлагаем вам помощь в удалении видео через жалобу в администрацию Youtube: 

  1. Мы имеем большой опыт по работе с администрацией Youtube; 
  1. Неважно, где вы находитесь, Youtube уважает законы всех стран и поможет нам удалить видео. 
ПОДРОБНЕЕ
Контракт с компанией из Индии 

В последние годы торговый оборот между Россией и Индией значительно увеличился. Довольно часто российские предприниматели выбирают индийских контрагентов. 

Чтобы вступить в экономические отношения, партнеры согласовывают и разрабатывают международный контракт поставки товара. Этот документ является правовой гарантией того, что в случае нарушения своих прав, стороны смогут защитить.  

Правовой основой международного контракта является Венская конвенция. Конвенция вступила в силу 1 января 1988 года. СССР присоединился к ней в мае 1990 года. Согласно конвенции стороны свободны в составлении условий контракта. 

Когда стороны согласовывают контракт, они понимают свои права и обязанности, срок исполнения обязательств, ответственность, порядок разрешения спора. 

Особенности международного контракта  

Первой и главной особенностью международного контракта является то, что сторонами такого контракта являются компании из разных стран. 

Когда компании составляют международный контракт, то они используют принцип свободы договора. 

Это означает, что стороны согласовывают существенные условия контракта и выбирают применимое право. Выбор применимого права является второй особенностью международного контракта. 

Также стороны выбирают суд для рассмотрения спора. Это может быть государственный суд или коммерческий арбитраж. 

В остальном международный контракт похож на обычный договор. В нем есть те же условия, он также должен быть подписан сторонами. 

Существенные условия контракта — это такие условия, по которым стороны из разных стран должны прийти к соглашению и тогда контракт будет заключен. Давайте поговорим о них подробнее. 

Инструкция для составления международного контракта с Индией 

1.1. Форма контракта 

Стоит помнить, что контракт — это главное доказательство и правовая основа экономических отношений с партнерами из Индии. Поэтому необходимо отметить, что контракт должен быть составлен в письменной форме в двух экземплярах для каждой стороны. 

Язык контракта стороны выбирают сами. Иногда может понадобиться перевод на английский. 

1.2. Предмет контракта  

Предмет контракта является одним из существенных условий договора. Это то, что одна сторона должна поставить второй. 

Пример: По контракту поставки “Организации из Индии” обязана поставить товар “Организации из России”, а “Организация из России” обязана оплатить поставленный товар. 

После этого, как правило, в контракте указывается что именно одна сторона будет поставлять другой. Необходимо правильно и подробно идентифицировать предмет поставки. Для этого напишите: 

  1. Наименование предмета поставки; 
  1. Характеристики товара; 
  1. Страна происхождения; 
  1. Каким национальным или международным стандартам товар должен соответствовать; 
  1. Ассортимент товара (упаковка и тара). 

Если товар хрупкий, то необходимо уведомить об этом контрагента, чтобы не было проблем с перевозкой. В случае если товар сложный, то нужно написать про все его детали. 

Отдельно стоит обратить внимание на то, нет ли запрета на вывоз или ввоз товара. В России, например, нельзя вывозить некоторые медицинские материалы. 

1.3. Цена товара 

Поставщик должен понимать сколько покупатель заплатит за поставляемое количество товара. Именно поэтому важно согласовать цену поставки товара.  

Здесь стороны свободны выбрать любую валюту, порядок оплаты товара, кто заплатит за доставку товара.  

Цену в международном контракте можно указать за единицу товара. 

1.4. Срок поставки товара 

Срок является важным условием контракта поставки товара. Стороны должны обратить внимание на маршрут перевозки товара и вид товара. После этого контрагенты выбирают срок поставки в контракте. 

Это может быть указание временного интервала с какого-либо события или конкретная дата. 

Пример: Поставщик обязан доставить товар до склада в течение 14 дней с момента оплаты транспортных расходов. 

Или Поставщик обязан доставить товар в аэропорт города Владивосток не позднее 1 июня 2024 года. 

1.5. Применимое право. Инкотермс 

Как мы уже говорили, особенностью международного контракта является тот факт, что стороны выбирают применимое право. Применимое право — это правовой порядок, по которому будет организовываться поставка товара, решаться споры и т.д. 

Конечно, стороны могут выбрать право Индии или право России, однако здесь может быть риск того, что контрагент неправильно поймет нормы страны партнера или получит неправильный перевод. 

С целью решения данной проблемы и упрощения процедуры выбора применимого права были придуманы международные правила Инкотермс. 

Инкотермс-это аббревиатуры, которые можно написать в контракте, и они будут означать следующее: кто оплачивает перевозку, когда переходит риск, будет ли страховка и много иных важных вещей. 

Простота в том, что стороны выбирают более удобное для себя правило Инкотермс из целого списка и пишут его в контракте.  

Пример: CIP Инкотермс 2020 — «Carriage and Insurance Paid to». 

  1. Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать и доставить товар в согласованное место назначения. 
  1. Покупатель обязан: разгрузить товар и выполнить импортное 
  1. таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи продавцом товара перевозчику. 

Более 100 стран признают правила Инкотермс, при этом они короткие, и стороны сразу понимают свои обязанности. 

1.6. Ответственность сторон 

Конечно, там, где права и обязанности, должна быть и ответственность сторон, которая их дисциплинирует. Можно сказать, что это санкции, которые применяются, которая одна из сторон нарушает условия контракта. 

Можно использовать следующие виды санкций: штраф, пеня, неустойка. 

Пример в контракте: за просрочку поставки товара продавец должен заплатить штраф в размере 10% от суммы товара. 

Или за просрочку оплаты товара покупателю начисляется неустойка в размере 0,01 процент от сумма неоплаченного товара, но не более 5 процентов. 

Однако, бывают ситуации, когда контрагент все же может освободиться от ответственности. Это войны, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации. Такие ситуации не зависят от воли сторон и называются форс-мажором. 

Не обязательно перечислять все ситуации в контракте, достаточно указать, что в случае форс-мажора сторона освобождается от ответственности, если сразу уведомила об этом контрагента. 

1.7. Экспедитор  

Экспедитор — это организация, которая поможет организовать доставку товара (поиск маршрута, подготовка документов, поиск перевозчика).  

Часто услуги экспедиторы полезны для поставки товара. Поэтому стороны могут выбрать экспедитора и указать его в контракте. 

1.8. Сертификат количества и качества товара 

Рассмотрим простую ситуацию: Компания из России поставляет в Индию 20 000 карандашей. Конечно, сторонам контракта важно, чтобы покупатель принял все ручки в хорошем качестве, чтобы не было спора. 

Поэтому довольно часто стороны обращаются к организации, которая при приеме товара посчитает товар и оценит качество. Результатом работы будет сертификат количества и качества товара.  

Стороны могут написать в контракте, что при приеме товара будет проведена оценка количества и качества товара. 

1.9. Выбор суда 

Конечно, не все всегда бывает идеально и у партнеров возникают правовые споры. Решают они свой спор в суде, который должны выбрать и написать в контракте или в дополнительном соглашении. 

Есть несколько вариантов; 

Арбитражный суд России или Государственный суд Индии: 

  1. Дешевле, чем коммерческий арбитраж: 
  1. Имеет больше формальностей; 
  1.  Более длинные сроки разбирательства. 

Международный арбитраж: 

  1. Дороже, чем государственный суд; 
  1. Стороны выбирают арбитра, право, язык и место рассмотрения; 
  1. Есть ускоренные процедуры с короткими сроками; 
  1. Решения признаются в более 170 стран (и в России, и в Индии). 

Коммерческий арбитраж также полезен тем, что стороны спора могут выбрать специалиста, который решит спор. Например, арбитра эксперта по договорам поставки со знанием английского. 

1.10. Реквизиты сторон 

В контракте важно написать информацию о сторонах, а также дату и место подписания контракта. 

Про организацию важно написать ее наименование организации, адрес, налоговый номер компаний. 

Стоит обратить внимание на то, как правильно пишутся наименования компаний из Индии и может ли представитель компании подписывать контракта. Для этого проверьте его доверенность или полномочия и паспорт. 

Проверка контрагента и экспертиза контракта 

Проверка контрагента и экспертиза контракта помогут минимизировать риски в экономических отношениях с партнерами из Индии или России.  

Перед составлением контракта проверьте всю информацию о компании. Это финансовое состоянии, долги, судебные споры, общедоступную информацию, информацию об учредителе. В конце подготовьте отчет о проверке и узнайте надежен ли ваш партнер.  

Вторым важным условием является проверка контракта. Это экспертиза, которая ищет все правовые и экономические риски по документу. 

Как правило, экспертиза включает в себя: 

  1. Правовой анализ контрагента и проекта контракта; 
  1. Поиск правовых рисков и внесение предложений по исправлению; 
  1. Составление правового заключения, подготовка исправленного проекта контракта. 

Экспертизу должен проводить специалист со знанием международного и национального права, а также реальной практики. 

Заключение 

Как вы видите, международный контракт имеет достаточно много сложных моментов, про которые обычные бизнес-партнеры могут и не знать. 

Особенно в таких быстро растущих экономических отношениях, как у России и Индии, стоит уделить внимание всем правовым вопросам составления контракта или доверить этот вопрос профессионалу. 

ПОДРОБНЕЕ
Клевета в СМИ

Ужесточение уголовной ответственности за клевету, возможно, является хорошей мерой защиты, однако, к сожалению, не гарантирует и не снижает количество случаев клеветы в СМИ. Сегодня поговорим о том, чем клевета в СМИ отличается от иных видов клеветы и как можно её оспорить и привлечь к ответственности редакцию или журналиста.

У нас работает телеграм-чат, который посвящён вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. Наши юристы ответят на любой вопрос граждан бесплатно и быстро. Присоединяйтесь.

Клевета и ответственность за её распространение

В данном случае выдумывать ничего не нужно, так как легальное определение уже содержится в законе, а именно в Уголовном кодексе.

Статья 128.1 УК РФ:

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Исходя из этой статьи выходит, что юридические лица не привлекаются к уголовной ответственности (штраф может составлять до 5 миллионов рублей). Однако это не означает, что юридическое лицо может избежать ответственности за клевету. Дело в том, что ответственность для последних указана в административном законодательстве:

Статья 5.61.1 КоАП РФ:

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей.

Получается следующее:

привлечение к ответственности граждан и должностных лиц (журналист или главный редактор СМИ) будет происходить по статье 128.1 УК РФ;

привлечение к ответственности юридическое лицо (редакция СМИ) будет происходить по статье 5.61.1 КоАП РФ.

Что такое СМИ? Виды СМИ

статья 2 Закона о СМИ:

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием).

Виды СМИ:

  • пресса (газеты, журналы);
  • книжные издательства;
  • агентства печати;
  • радиовещание;
  • телевидение;
  • кино-, видео-, звукозапись;
  • интернет.

Уголовная ответственность за клевету в СМИ

Понятно, что привлечь к уголовной ответственности СМИ не так просто. Для того, чтобы доказать наличие клеветы в СМИ, необходимо одновременно учитывать следующие факторы:

  • сам факт того, что имеет место распространение каких-либо сведений;
  • противоречие этой информации действительности и порочащий характер сведений;
  • прямой умысел на распространение клеветы;
  • заведомость, а именно то, что субъект, который распространяет клевету, знает о том, что сведения являются ложными и порочащими.

Таким образом, привлечение к уголовной ответственности возможно только в ситуации, если журналист или редактор осознавал реализуемые действия и предполагал и знал, что информация является неправдивой и носит порочащий характер.

В случае, если сотрудник СМИ заблуждается относительно известной ему информации и считает её соответствующей действительности, то состав преступления отсутствует.

Судебная практика: клевета в СМИ

Предлагаем разобрать одно из судебных дел.

Что произошло?

Попросил взыскать солидарно с редакции СМИ и автора:

Так, С.Н. (пострадавший) обратился в суд с иском к ООО «Г» (СМИ), Н.А. (автор СМИ) о компенсации морального вреда.

1. компенсацию морального вреда, причиненного распространением не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, в размере 3 миллиона рублей;

2. расходы по оплате государственной пошлины в размере 900 рублей;

3. расходы на обеспечение доказательств публикации порочащих сведений посредством протоколируемого нотариусом осмотра сайта в размере 8960 рублей.

Из-за чего спор?

В обоснование исковых требований указано, что С.Н. узнал от своих знакомых о том, что на сайте была опубликована статья с заголовком «Суд наказал рассадник коррупции в доме детского творчества Сузуна», а в качестве автора статьи указан «Н.М.». В статье указано, что Сузунский районный суд якобы вынес обвинительный приговор в отношении С.Н. Кроме того, С.Н. упоминается в статье в следующем контексте:

«Бывший начальник управления образования администрации 53- летний С.Н. склонил директора «Дом детского творчества» 55-летнюю О.К. к хищению средств из зарплатного фонда. По данным прокуратуры, они фиктивно трудоустроили шесть работников управления образования на должность методистов».

«Суд приговорил организатора С.Н. за три преступления по части 4, части 5 статьи 33 — части 3 статьи 160 УК РФ «Подстрекательство и пособничество в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения». Бывший сотрудник администрации Сузунского района получил четыре года условно с испытательным сроком в четыре года».

Что сделал истец?

В связи с данным обстоятельством С.Н. подал иск к ООО «Г» об обязании удалить публикацию под указанным выше названием, обязал опубликовать опровержение, а также взыскать моральный вред.

После предъявления иска спорная статья была удалена ответчиком, позднее ответчиком было опубликовано опровержение.

Какие доказательства представил истец?

Первое. Истец указал на то, что оспариваемая статья была опубликована по адресу: https://…, то есть на сайте СМИ «Г.», что подтверждено протоколом осмотра нотариусом сайта, кроме того, «Г.» зарегистрированный в качестве СМИ (свидетельство ЭЛ № ФС …). Доступ к сайту и оспариваемой статье не зависит от регистрации читателя на электронном портале, приобретения им подписки и тому подобных факторов, то есть является открытым. Оспариваемые сведения распространены средством массовой информации «Г.» в сети Интернет так, что получить к ним доступ может любой желающий.

Второе. Истец указал, что сведения не соответствуют действительности, поскольку в отношении С.Н. действительно было возбуждено уголовное дело по ч. 4, ч. 5 ст. 33 — ч. 3 ст. 160 УК РФ, которое впоследствии было передано в суд, однако Сузунским районным судом в составе председательствующего судьи был вынесен оправдательный приговор. Оспариваемые сведения были опубликованы, оправдательный приговор был вынесен. При этом в статье имеется отсылка именно к приговору от …, то есть указано, что он был обвинительным. Во время публикации статьи о якобы осуждении С.Н. содержащиеся в ней сведения не имели места быть.

Третье. Истец указал, что сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, так как из представленных частей текста следует, что С.Н. якобы совершил деяние, предусмотренное ч. 4, ч. 5 ст. 33 — ч. 3 ст. 160 УК РФ. То есть, в указанной статье содержатся сведения о якобы совершении С.Н. тяжкого преступления.

Оспариваемая статья указывает на якобы нарушение С.Н. действующего уголовного законодательства, совершение нечестного поступка, противоправное и неэтичное поведение с его стороны, как лица занимавшего руководящую должность, а также его недобросовестность. Назвав статью «Суд наказал рассадник коррупции в доме детского творчества Сузуна», редакция «Г.» назвала С.Н. коррупционером. Иными словами, С.Н. в представленном текстовом материале выступает перед читателем в качестве преступника, что дискредитирует его как законопослушного гражданина, а также фактически лишает сформированной деловой репутации добросовестного муниципального служащего (руководителя Управления образования Администрации Сузунского района Новосибирской области). Важно отметить, что формулировка обвинений, отраженных в оспариваемом материале, не позволяет расценить их как субъективное мнение или допустимую критику. Словосочетания «склонил к хищению», «суд приговорил» являются сообщениями о фактах.

Четвёртое. Истец сослался на то, что опубликование приведённой статьи порочит честь и достоинство С.Н. как гражданина, фактически, называя его преступником, коррупционером. Из текста статьи следует, что преступление было совершено путём злоупотребления должностными полномочиями. С.Н. начинал свою педагогическую карьеру с должности учителя, в 2004 году был назначен на должность директора Сузунской общеобразовательной школы №, в 2009 — на должность начальника управления образования Сузунского района. Такой карьерный рост свидетельствует о компетентности С.Н. как педагога и руководителя, а также о доверии к нему со стороны руководства, то есть отличной деловой репутации. Выдвинутые в оспариваемой статье ложные обвинения, по сути, перечёркивают карьерные достижения С.Н.

Пятое. Оспариваемая статья была опубликована в СМИ, кроме того, указанные сведения находятся в открытом доступе в сети Интернет, то есть изучить их может любой желающий. Данные обстоятельства существенно увеличивают круг лиц, которые могли и могут ознакомиться с указанным текстовым материалом. Оспариваемая статья содержит сведения о совершении С.Н. тяжкого преступления. Приведённые обвинения порочат не только честь и достоинство С.Н. как гражданина, но и деловую репутацию в качестве педагога, руководителя, муниципального служащего.

Истец сослался на то, что распространение заведомо ложных сведений образует состав преступления предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ и может повлечь за собой наложение на виновное лицо штрафа в размере до 5 миллионов рублей.

Ответ СМИ

Ответчик Н.А. (автор статьи) исковые требования не признал, пояснив, что данная публикация стала результатом технической ошибки, которую он исправил, написав другую статью, в которой принес свои извинения и указал правильные данные. С заявленной суммой компенсации морального вреда не согласен, пытался связаться с истцом, предложить ему напечатать более подробную статью об этом процессе с реальными данными, однако истец отказался. Ответчик просил учесть, что на его иждивении находится два нетрудоспособных инвалида. Когда составлялась статья, она была проверена перед публикацией редактором.

Представитель ответчика ООО «Г.» исковые требования не признал, пояснив, что публикация действительно имела место быть, через 8 дней после публикации спорного материала, было опубликовано опровержение, что они приносят свои извинения всем действующим лицам статьи. При этом публикация второй статьи произошла еще до подачи иска. Те события, о которых шла речь в статье, действительно имели место быть. Все данные, которые имелись в статье, были подготовлены с использованием данных с сайта прокуратуры НСО. Моральный вред причинён истцу скорее уголовным преследованием, а не публикацией самой статьи. 

Позиция суда

Опубликование статьи порочит честь и достоинство С.Н. как гражданина, фактически, называя его преступником.

С учётом изложенного, оценивая обстоятельства дела в совокупности, учитывая степень участия каждого из ответчиков в причинении морального вреда истцу, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с каждого из ответчиков в пользу истца денежной компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей.

Итог

Суд был выигран истцом. А моральный вред и судебные издержки были взысканы не только с самого автора статьи, но и редакции СМИ.

Выводы

1. Клевета в СМИ является распространённым явлением. СМИ включают в себя не только радио, газеты, журналы, телевидение, но и интернет.

2. Особенностью таких дел является то, что опровержение клеветы должно быть опубликовано в том же СМИ, в котором была опубликована спорная статья.

3. Надлежащим ответчиком по таким делам будет являться как автор, так и редакция СМИ. Даже в случае, если выяснить автора не представляется возможным, удалить клевету из СМИ вполне реально.

4. Наши юристы могут помочь с любыми делами, связанными с защитой чести достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц. Мы ответим на все вопросы в специальном телеграм-чате.

ПОДРОБНЕЕ
Контракт поставки с Индией

Индия один из мировых лидеров по торговому обороту. Достаточно много стран поставляют товары в Индию или из Индии.

Однако, ни одна поставка товара не может обойтись без главного правового документа — контракта поставки товара. Этот документ показывает права и обязанности сторон, показывает то, как стороны будут решать спор. Поэтому контракт поставки товара очень важен.

Мы предлагаем Вам ознакомиться с нашей статьей про международный контракт поставки товара, а также можем помочь в его составлении или экспертизе.

Такой контракт:

  1. Является универсальным для всех стран с любого континента;
  2. Мы можем выбрать международные правила поставки Инкотермс 2000;

Экспертиза контракта поставки с Индией

Можно составить контракт поставки с самого начала, но можно и получить проект договора поставки контрагента из Индии. На этом этапе быть несколько правовых и экономических рисков.

Именно поэтому мы можем Вам предложить правовую экспертизу проекта контракта. Что она включает в себя?

  1. Правовой анализ контрагента и проекта контракта;
  2. Поиск правовых рисков и внесение предложений по исправлению;
  3. Составление правового заключения, подготовка исправленного проекта контракта.

Основные принципы международного контракта поставки с Индией

В 2024 году мы можем отметить несколько условий для международного контракта поставки товара.

→ Во-первых, контракт должен быть обязательно составлен в письменной форме. Помним, что контракт это и правовая основа экономических отношений и доказательство в случае возникновения спора.

→ Во-вторых, контракт должен содержать существенные условия. Если стороны согласны с этими условиями, то контракт считается заключенным.

→ В-третьих, контрагенты выбирают применимое право (например, Инкотермс 2000), порядок решения спора и суд.

В самом конце контрагенты должны ознакомиться с условиями контракта и подписать его. Подписывать контракт могут только лица, имеющие полномочия, их необходимо проверить.

Универсальные условия контракта поставки с Индией

1.1 Предмет контракта и сроки поставки

Предмет (объект) контракта — это то, что одна сторона будет поставлять другой. Об этом стороны должны договориться.

Например: По контракту поставки “Организация из Индии” обязана поставить товар “Организации из Киргизии”, а “Организация из Киргизии” обязана оплатить поставленный товар.

Далее необходимо подробно описать, что именно одна сторона поставляет другой. стоит описание товара. Это могут быть наименование, вес, объем товара.

Также нужно отметить страну происхождения, включив ссылки на международные либо национальные стандарты на указанный товар, название упаковки согласно международным классификаторам, требования к маркировке товара, его объем, вес или количество штук, объем груза, вес с упаковкой и без нее.

Если товар хрупкий, то мы пишем об этом, чтоб при перевозке его никто не повредил. Если товар сложный, например автомобиль, то описываем все его характеристики и детали.

Обязательно необходимо проверить, установлены ли какие-то санкции на товар. Некоторые виды товаров нельзя ввозить в страну по законодательству этой страны, или наоборот, вывозить.

Затем стороны должны договориться о сроке поставки товара. В контракте можно указать дату, можно указать в течение какого срока товар может быть поставлен. Стороны выбирают самые удобный для себя вариант. Как правило, это зависит от местонахождения товара, вида перевозки.

1.2 Цена поставки товара

Стороны должны договориться о цене товара. То есть за какую сумму будет покупаться товар. Необходимо указать цену за единицу товара, валюту, вариант оплаты товара (предоплата, по частям, оплата после поставки).

Стороны также могут выбрать процедуру оплаты товара. Например, через какой банк они будут работать.

1.3. Применимое право. Инкотермс 2000

Выбор права — это особенность международного контракта поставки товара с Индией. У контрагентов возникает вопрос: выбрать национальное право одной из сторон контракта или выбрать правила Инкотермс 2000.

Инкотермс 2000 — это универсальные международные правила поставки товара. Их применяет большинство международных партнеров. Правил несколько: 1990, 2000, 2020, — стороны могут выбрать любую форму и указать это в контракте.

Правила Инкотермс отражают распределение между продавцом и покупателем обязанностей и финансовых затрат, таких как: перевозка товара, его погрузка и разгрузка с транспортного средства, таможенное оформление, оплата налогов, пошлин и сборов, страхование, а также переход рисков утери и повреждения товара.

Правила Инкотермс являются аббревиатурами. Чтобы их применить, нужно написать аббревиатуру в контракте. Давайте посмотрим на примере.

CIP Инкотермс 2020 — «Carriage and Insurance Paid to».  

  1. Продавец обязан: выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать и доставить товар в согласованное место назначения.
  2. Покупатель обязан: разгрузить товар и выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи продавцом товара перевозчику.

Инкотермс имеют достаточно много такие аббревиатур, стороны могут выбрать любую удобную.

Более 100 стран признают правила Инкотермс, при этом они короткие, и стороны сразу понимают свои обязанности.

1.4.  Досудебное урегулирование и выбор суда в контракте поставки с Индией

Стороны выбирают порядок разрешения споров по поставке товара. Необходимо отметить, что стороны могут решать спор в досудебном порядке, направлять претензии с требованием выполнять обязанности по контракту.

Стороны также должны выбрать суд для рассмотрения их спора. Особенность международного контракта поставки товара в том, что стороны имеют несколько вариантов для выбора суда.

Государственный суд:

  1. Дешевле, чем коммерческий арбитраж:
  2. Имеет больше формальностей;
  3. Более длинные сроки разбирательства.

Международный арбитраж:

  1. Дороже, чем государственный суд;
  2. Стороны выбирают арбитра, право, язык и место рассмотрения;
  3. Есть ускоренные процедуры с короткими сроками;
  4. Решения признаются в более 170 стран.

Чтобы выбрать суд, необходимо написать об этом в контракте или заключить дополнительное соглашение.

1.5. Ответственность сторон контракта

Правовая ответственность сторон — это мера, которая дисциплинирует сторон контракта, так как все должно быть выполнено правильно и в срок.

Стороны могут согласовать следующие виды ответственность:

  1. Возмещение убытков;
  2. Штраф, пеня, неустойка,
  3. Гарантия на починку товара.

В контракте ответственность можно написать так: За просрочку поставки товара продавец должен заплатить штраф в размере 15% от суммы товара.

Бывают и случаи форс-мажора. В таких ситуациях стороны освобождаются от ответственности, так как форс-мажор не зависит от воли сторон.

В контракте можно указать, что в случае форс-мажоры стороны освобождаются от ответственности.

1.6. Экспедитор и сертификат качества

Услуги экспедитора достаточно полезны для сторон. Они облегчают задачу поставки товара. Экспедитор занимается подбором организации для перевозки, оформлением документов, изучением маршрутов и так далее.

Стороны контракта могут выбрать экспедитора и указать его в контракте.

Часто по договору поставки товара отправляются товары в большом количестве. Например, поставка канцелярии. В таком случае стороны могут согласовать организацию, которая проведет оценку количества и качества товара при приеме товара.

Результатом проверки качества будет сертификат качества и количества товара.

1.7. Реквизиты сторон

В конце контракта указываются реквизиты сторон. Это наименование организации, адрес, налоговый номер компаний.

Также не стоит забывать указать номер контракта, дату подписания и место подписания.

Заключение

Конечно, контракт поставки товара с Индией является одним самых популярных экономических отношений в мире. Стоит помнить о том, что, независимо от сторон контракта, можно применить универсальные правила составления контракта, о которых мы говорили в статье.

Наша юридическая компания может помочь Вам составить такой контракт.

Наши преимущества:

  1. мы работаем онлайн, вся работа делается онлайн, Вы высылаете ТЗ,
  2. мы онлайн заключаем договор (обмен скан-копиями), оплачиваете Счет.
  3. мы имеем большой опыт работы по международному частному праву;
  4. изучим ситуации и документов;
  5. разработаем внешнеторгового контракта;
  6. отправим отчет перед клиентом;
  7. переведем на иностранные языки при необходимости.
ПОДРОБНЕЕ
Внешнеторговый контракт с Узбекистаном

В 2024 году компании из Узбекистана заключают достаточно много международных контрактов с контрагентами из других стран. В январе-декабре 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $62,6 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на $12,1 млрд или на 23,9 %.

В статье мы поговорим про основу всех международных экономических отношений — про международный контракт с контрагентами из разных стран.

Международный контракт может заключаться по разным видам экономических отношений. Самый популярный вид — контракт на поставку товара. Заключение договора является подтверждением воли сторон, есть несколько причин, по которым это необходимо сделать:

  1. Внешнеторговый контракт письменно подтверждает права и обязанности сторон;
  2. международный договор поставки подтверждает соблюдение принципа законности: стороны используют нормы международного и национального законодательства;
  3. банк не сможет перевести денежные средства без контракта;
  4. Контракт определяет, как и по какому праву будет урегулирован возможный спор.

Внешнеторговый контракт в 2024 году

Итак, мы поняли, что контракт будет правовой базой для любых международных экономических отношений. У международного контракта есть универсальные правила и принципы.

⇨ Во-первых, у любого контракта есть существенные условия, без них договор будет считаться незаключенным. У каждого вида свои существенные условия. Например, у договора купли-продажи это предмет договора, его описание и комплектация.

⇨ Во-вторых, стороны должны выбрать применимое право и суд для урегулирования спора. Они могут использовать национальное или международное частное право.

Также контракт должен быть правильно составлен, с написанием всех прав и обязанностей сторон, реквизитов и обязательно должны быть подписи сторон.

Экспертиза международного контракта и due dillignce

Перед заключением контракта с компанией из Узбекистана специалисты предлагают сделать несколько действий, которые снизят риск возникновения международного спора.

Если у Вас есть проект контракта, то специалисты могут проверить его на соблюдение национального и международного законодательства, возможность риска и какие-либо юридические ошибки. Эта процедура называется экспертиза международного контракта.

Due dilligence — это проверка контрагента перед вступлением в экономические отношения. Она включает в себя финансовую проверку и юридическую проверку.

После квалифицированный экспертизы контракта и контрагенты партнеры могут снизить правовые и экономические риски при заключении международного контракта.

Универсальные правила для международного контракта в 2024

1.1 Форма контракта

Контракт должен быть заключен в письменной форме с подписью сторон.  Для понимания сторон можно составить контракт на нескольких языках.

Самый популярный вид международных контрактов сегодня это договор поставки. Поэтому мы расскажем про универсальные правила на примере этого договора.

Мы можем порекомендовать вам следующие разделы:

  1. предмет; цена;
  2. условия осуществления платежа; срок;
  3. Применимое право и выбор суда;
  4. форс-мажорные обстоятельства;
  5. споры и их рассмотрение;
  6. санкции;
  7. Реквизиты и подписи.

1.2 Предмет контракта

Предмет контракта — это то, что одна сторона будет поставлять второй. Отдельного внимания стоит описание товара. Это могут быть наименование, вес, объем товара.

Также нужно отметить страну происхождения, включив ссылки на международные либо национальные стандарты на указанный товар, название упаковки согласно международным классификаторам, требования к маркировке товара, его объем, вес или количество штук, объем груза, вес с упаковкой и без нее.

Если товар хрупкий, то мы пишем об этом, чтоб при перевозке его никто не повредил. Если товар сложный, например автомобиль, то описываем все его характеристики и детали.

Также перед заключением контракта необходимо проверить есть ли запреты на вывоз или ввоз этого товара, которые могут быть установлены Правительством государства.

1.3 Цена контракта

Цена контракта считается в денежном выражении. Сумма за единицу товары в выбранной сторонами валюте.

Стороны могут быть сроки и варианты оплаты товары: сразу или по частям, предоплата, оплата после подписании документов о получении товара.

1.4. Срок поставки

Сторонам очень важно понимать срок для поставки и принятия товара.

Как правило срок может зависеть, от местоположения сторон, пути доставки, вида товара и других факторов. Если одна из сторон нарушает срок, то в контракте можно написать про ответственность

Все сроки обязательно прописать в международном контракте.

1.5 Применимое право. Национальное право или Инкотермс

В международном контракте с компанией из Узбекистана стороны должны выбрать право, по которому они будут работать.

Это может быть национальное право, например право Узбекистана или партнера из другой страны.

Есть также нормы Инктотермс 2000. Это универсальные международные правила, которые регулируют процедуру поставки товара, права и обязанности сторон.

Чтобы использовать Инкотермс нужно выбрать одно из правил и написать аббревиатуру в контракте.  Приведем пример:

Например, мы выбрали термин CFR Cost and Freight. Это означает, что у сторон возникают следующие обязанности:

  • Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт назначения
  • риск потери или повреждения товара, а также любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя.
  • продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки.

1.6 Ответственность сторон контракта

За нарушение сроков и условий поставки товары, сторона должна понести ответственность.

В некоторых случаях возникают обстоятельства, не зависящие от воли сторон (война, стихийное бедствие, пандемия). В законе это называется форс-мажор, об этом стоит написать в контракте.

Стороны могут согласовать следующие виды ответственность:

  • Возмещение убытков;
  • Штраф, пеня, неустойка,
  • Гарантия на починку товара.

В контракте ответственность можно написать так: За просрочку поставки товара продавец должен заплатить неустойку в размере 0,3% в день от суммы товара.  

Если установлен гарантийный срок, то в этот срок поставщик обязан починить товар, если возникнут проблемы с товаром.

1.7 Выбор суда

Так как мы говорим о международном контракте, то возникает вопрос, где стороны будут решать свой спор.

Перед можно написать про досудебное урегулирование всех споров. Например, что все вопросы, возникающие из настоящего контракта, решаются направлением претензии или медиацией.

Стороны имеют несколько вариантов для выбора суда. Государственный суд в одной из стран участников контракта или международный коммерческий арбитраж.

Государственный суд:

  1. Дешевле, чем коммерческий арбитраж:
  2. Имеет больше формальностей;
  3. Более длинные сроки разбирательства.

Международный арбитраж:

  1. Дороже, чем государственный суд;
  2. Стороны выбирают арбитра, право, язык и место рассмотрения;
  3. Есть ускоренные процедуры с короткими сроками;
  4. Решения признаются в более 170 стран. (В том числе и в Узбекистане).

Чтобы выбрать суд, необходимо написать об этом в контракте или заключить дополнительное соглашение.

1.8 Реквизиты сторон и подписи

При составлении договора с Узбекистаном необходимо помнить про реквизиты сторон. Ниже дадим список необходимой информации в контракте:

  1.  Наименование международных компаний, их адрес, налоговый номер.
  2. Номер контракта;
  3. Место заключения контракта;

Также договор должен быть подписан всеми сторонами. Подписать контракт могут только законные представители компании. Для этого должна быть доверенность или упоминание об этом в учредительных документах организации.

Для проверки полномочий можно попросить у представителя контрагента паспорт.

Заключение

Составление международного контракта с Узбекистаном имеет несколько особенностей и сложных моментов. Специалист, который составляет такой договор, должен знать международное и национальное право.

Наша юридическая компания может помочь Вам составить такой контракт.

Наши преимущества:

  1. мы работаем онлайн, вся работа делается онлайн, Вы высылаете ТЗ, мы онлайн заключаем договор (обмен скан-копиями), оплачиваете счет.
  2. мы имеем большой опыт работы по международному частному праву;
  3. изучим ситуации и документов;
  4. разработаем внешнеторгового контракта;
  5. отправим отчет перед клиентом;
  6. переведем на иностранные языки при необходимости.
ПОДРОБНЕЕ
Клевета в Ютубе

Клевета в настоящее время набирает глобальные масштабы, а недостоверная информация распространяется со скоростью света. Именно поэтому не только физическим, но и юридическим лицам очень важно защищать свою репутацию и бороться с клеветой. К счастью, государство тоже стоит на стороне таких граждан и вводит всё более суровую ответственность за клевету в интернете. Однако как быть с клеветой в Ютубе? Ведь последний не является отечественным каналом.

В статье расскажем о том, каким образом можно удалить клевету из Ютуб. Наши юристы занимаются вопросами защиты чести и достоинства физических и юридических лиц длительное время, также имеют положительный опыт борьбы с клеветой в Ютубе. Мы создали специальный телеграм-чат для всех, кто столкнулся с клеветой или иными порочащими сведениями в интернете, в СМИ или в любых иных источниках и каналах связи. В чате мы бесплатно отвечаем на любые вопросы, которые связаны с данной темой. Присоединяйтесь.

Что такое клевета?

Статья 128.1 Уголовного кодекса:

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Указанная выше статья существует в Уголовном кодексе уже давно, однако в конце 2020 года приняли закон, которым внесли изменения в эту норму. Причём санкции этой статьи стали более жёсткие и суровые, чем были ранее. Штраф за клевету может достигать 5 000 000 рублей. Если речь идёт о клевете в интернете или СМИ, то штраф может составлять до 1 000 000 рублей (или даже лишение свободы сроком до 2 лет).

Естественно, не все негативные комментарии или посты могут иметь последствия в виде уголовного наказания. Не стоит путать клевету с оскорблением или популярным в настоящее время термином «фэйк». У клеветы есть определённые признаки, которые выделяют суды. При этом все эти признаки должны иметь место одновременно. Если какого-то из них не будет, то привлечь к уголовной ответственности виновное лицо не получится.

Тем не менее, помимо уголовной есть ещё и административная ответственность, поэтому необходимо тщательно следить за тем, какие «следы» остаются в интернете. На самом деле ужесточение этой нормы помогает именно тем лицам, в отношении которых была распространена клевета. Теперь значительно проще привлечь к ответственности за отрицательный отзыв или публикацию каких-либо фактов в социальных сетях или на таких площадках, как Ютуб.

Признаки клеветы

Итак, только при соблюдении следующих четырёх признаков информацию можно считать клеветой:

Первое. Имеет место факт распостранения информации. Это означает, что какие-либо сведения стали известны третьим лицам. Если этого не произошло, то факта распространения не было. Рассуждая о количестве человек, которым стали известны порочащие факты, то здесь следует отметить, что если речь идёт об одном и более лицах. При этом не важно, каким именно образом информация была донесена до слушателей.

Второе. Информация имеет заведомо ложный характер. То есть те сведения, которые были распространены, не соответствуют действительности и содержат факты, которых не было в действительности. При этом тот субъект, который распространяет клевету, уверен, что это не является правдой. А если человек, который распространяет порочащую информацию, думает о том, что она правдивая, то это не подпадает под клевету. Так, если авторы ролика на Ютуб заранее понимают и осознают, что говорят неправдивые сведения, то это уже будет являться клеветой.

Третье. Имеет место прямой умысел. Этот пункт непосредственно связано со вторым. Он означает, что субъекты, которые распространяют информацию, понимают и осознают, что транслируют неправду и то, что эти сведения могут опорочить чью-то честь и достоинство.

Четвёртое. Информация является порочащей. Это означает, что сведения умаляют честь и достоинство физического или юридического лица и подрывают его репутацию. При этом такие сведения распространены относительно каких-то фактов или событий. Важно подчеркнуть, что оценочные суждения, собственное мнение не являются клеветой. Порочащей информацией, например, может являться обвинение в совершении преступления или иных нарушений закона.

Примеров подобных дел очень много:

Так, в октябре 2023 года певец Егор Крид смог взыскать по делу о клевете в отношении телеграм канала 350 000 рублей (изначальные требования составили 1 миллион рублей). На канале была распространена информация о том, что певец не платит налоги. Последний обратился в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд встал на сторону певца и признал эти сведения не соответствующими действительности, запретил их распространение. Кроме этого, суд обязал канал опубликовать опровержение данной информации в течение 10 дней после вынесения решения.

Способ 1. Удаление клеветы с помощью Ютуб

Ютуб может помочь с удалением ролика, на котором обнаружен факт распространения клеветы. Несмотря на то, что Ютуб принадлежит и регулируется законами США, это абсолютно не мешает гражданам России обращаться на Ютуб и пытаться удалить порочащие сведения из платформы.

Этот способ является самым эффективным в борьбе с клеветой в Ютуб.

Ютуб признаёт международный принцип защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и законодательства других стран по этому поводу.

Для блокировки и удаления видео с клеветой могут потребовать доказательства того, что ущерб репутации действительно был причинён. А в некоторых ситуациях сайт может попросить соответствующее решение суда о том, что информация является клеветой.

В первую очередь хотим обратить ваше внимание на этот способ. Речь идёт об урегулировании конфликта посредством ютуба. Сам сервис предлагает возможность написание жалобы:

Вам необходимо заполнить форму, ссылку на которую даёт сервис.

Ютуб рассматривает только жалобы, которые были поданы непосредственно пострадавшей стороной или её уполномоченным представителем.

Есть несколько разделов:

Раздел 1. Данные отправителя

  1. Страна или регион, где произошёл инцидент.
  2. Полное имя.
  3. Канал на Ютуб.
  4. От какого имени действует лицо?
  5. Контактная информация — электронная почта, домашний адрес или номер телефона.

Раздел 2. Информация о жалобе. Для каждого спорного видео нужно указать:

  1. URL видео.
  2. В видео и метаданных укажите слова или выражения, которые являются клеветой. Такие заявления, как «всё видео» не рассматриваются.

Раздел 3. Юридические подтверждения

  1. Вы должны включить в жалобу следующее заявление: «Я подтверждаю, что сведения, указанные в этой форме, являются достоверными и полными».
  2. Подпись. Жалоба должна быть заверена собственноручной или электронной подписью заявителя или его полномочного представителя. В качестве подписи можно ввести внизу жалобы полное имя.

Далее пользователь, добавивший видео, получит уведомление о жалобе. Если вы не хотите сообщать свое полное имя и псевдоним электронной почты пользователю, загрузившему видео, не забудьте указать это.

Жалобу можно отправить в электронном виде. Наши юристы помогут с её составлением и отправкой.

Для того, чтобы жалоба в Ютуб точно дала положительный эффект, необходимо в тексте жалобы иметь отсылки на те нарушения, которые сам Ютуб признаёт таковыми. Речь идёт, например, о распространении персональных данных, нарушении исключительных прав, несовершеннолетних лицах и сексуализированном контенте.

Способ 2. Воспользоваться правом на забвение

Иначе говоря вы просите поисковик не выдавать видео или иной другой материал, который содержит клевету в поисковой строке.

Статья 10.3 закона об информации:

Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию гражданина (физического лица) (далее в настоящей статье — заявитель) обязан прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта в сети «Интернет» (далее также — ссылка), позволяющих получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Например, в Яндексе можно заполнить эту форму:

Если информация будет признана поисковиком недостоверной не соответствующей действительности, то он в течение 10 дней примет меры к тому, чтобы ссылка в поисковой строке больше не была видна пользователям.

Способ 3. Удалить клевету в Ютуб через суд

Мы всегда стараемся использовать Способ 1.

Во-первых, так гораздо легче для всех сторон разбирательства. Происходит экономия времени, судебных расходов и так далее.

Во-вторых, как правило, при наличии доказательств и иных факторов, Ютуб удаляет видео, в котором содержится клевета.

Однако так происходит не всегда, именно поэтому существует ещё один способ, который является уже окончательным и более основательным. Речь идёт о суде. Давайте рассмотрим, в какой суд необходимо обращаться и на кого подавать исковое заявление.

Первое. В каком суде будет рассматриваться дело?

Если речь идёт о деловой репутации, то есть предпринимательстве, то необходимо обращаться в арбитражный суд. В случае, если физическое лицо отстаивает честь и достоинство, то ему необходимо обращаться в районный суд. Исковое заявление в двух указанных случаях можно подать по месту жительства истца.

Второе. Составление искового заявления.

Необходимо описать основные обстоятельства дела, а именно, где размещена порочащая информация, указать ссылку на видео, указать, кто автор и какая именно информация касается и обращена к истцу. Для вызова у судебного органа более высокого доверия советуем использовать нотариальное заверение скриншота веб страницы Ютуб.

Третье. Правовое обоснование заявления.

Например:

  • статьи 150-152 ГК РФ;
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Четвёртое. Доказательства заявленного требования.

Мы должны убедить суд в том, что на видео действительно содержится клевета. Для «усиления» эффекта можно обратиться к специалисту, который имеет филологическое образование для того, чтобы последний подготовил лингвистическую экспертизу видео. Тогда можно будет отличить порочащий характер этих сведений, исключить личное мнение или оценочное осуждение.

Пятое. Требования истца.

У истца есть возможность попросить сразу несколько предъявить сразу несколько требований. Например:

реально: удалить видео из ютуба, то есть из общего доступа;

менее реально: попросить компенсацию морального вреда или взыскать убытки. В данном случае достаточно сложно доказать факт убытков в связи с наличием видео с клеветой на Ютуб. Чаще всего суды игнорируют требование о компенсации морального вреда или взыскании убытков (однако это не исключает вашего права на их требование).

Вывод

Несмотря на сложность дел, связанных клеветой, её вполне реально удалить из интернета, в частности, из Ютуб. Поэтому выражение «Интернет помнит всё» уже не совсем актуально для настоящего времени. Для наших юристов оно точно не является верным.

Не путать клевету с оскорблением и фейками. Для привлечения лица к уголовной ответственности за клевету необходимо соблюдение четырёх признаков, при этом они все должны быть соблюдены одновременно: факт распространения клеветы, порочащий характер информации, прямой умысел человека, который распространил клевету, заведомо ложный характер сведений, распространённых в Ютуб.

Не забывать активно пользоваться своим правом на забвение, а именно возможности удаления из поисковой выдачи сведений, являющихся клеветой.

ПОДРОБНЕЕ
Международный арбитраж в Париже для компании из Казахстана

Международные арбитражи — это эффективный вариант разрешения спора между компаниями из разных стран. Как правило, такие споры возникают по разным видам экономических отношений: купля продажа, поставка, услуги и так далее.

Компании выбирают коммерческий арбитраж по нескольким причинам: быстро, конфиденциально и очень профессионально. Что это значит и в чем преимущества перед государственными судами вы узнаете в этой статьей.

Также в статье мы расскажем о том, что такое Парижский коммерческий арбитраж, почему стороны выбирают его и дадим инструкция как решить спор в таком суде.

Что такое Международный арбитраж в Париже?

Международные коммерческие арбитражи есть во многих странах. Они установлены международным договором, участниками которого являются более 170 стран. Это означает, что эти страны признают решения международного арбитража в своих странах. (Нью-йоркская конвенция)

Арбитраж не является государственным судом, и он независим от государства.

Международный арбитраж в Париже находится при Торговой палате и является одним из таких арбитражей, про которые говорится выше.

Теперь же необходимо рассказать почему контрагенты выбирают международные коммерческие арбитражи.

Во-первых, это свобода выбора, которой нет в государственной судах. В коммерческих арбитражах стороны могут выбрать арбитра, язык, применимое право, место рассмотрения спора. Этот выбор упрощает процедуру рассмотрения спора.

Начнем с арбитра. Арбитр — это судья, он решает спор международных компаний. Стороны согласуют арбитра перед началом работы в коммерческом арбитраже. Также есть возможность выбрать рассмотрение дела с одним арбитром или несколькими.

Преимущество такого выбора мы расскажем на примере. Допустим, компании заключили договор поставки товара. Одна компания из Казахстана, вторая из Германии, что-то пошло не так и возник спор.
Чтобы решить спор нужен специалист, который знает международное частное право, национальное право, которое выбрали стороны и, например, немецкий язык. В государственном суде стороны вряд ли найдут такого судью, а вот в коммерческом арбитраже найдут, и он поможет решить спор.

Далее стороны могут выбрать применимое право. Это означает, что дело будет рассматриваться по материальному праву какой-либо страны или по международному частному праву. Например, по правилам Инкотермс 2000.

Стоит отметить, что арбитраж решает дело по существу, применяя выбранные сторонами нормы права.

Контрагенты выбирают язык рассмотрения дела и место. Они могут выбрать такие условия, которые будут удобны сторонам.

Еще одним преимуществом выбора Парижского арбитража является то, что все споры конфиденциальны, вы получите свое решение довольно быстро и оно не будет опубликовано.

Все правила работы и рассмотрения дела в Парижском арбитраже написаны в регламенте. Это их главный документ.

Подаем заявление в Международный арбитраж в Париже

Перед тем как отправить исковое заявление в Арбитраж необходимо выполнить несколько условий:

  • Отправить заявление с арбитражной оговоркой;
  • Заплатить регистрационный сбор. (5 000 долларов)

Как вы можете видеть, международный арбитраж в Париже, как и другие арбитражи, значительно дороже чем государственные суда.

Все судебные расходы состоят из регистрационного сбора, административного сбора, и гонорара арбитрам. Да, это дороже, чем в государственных судах, но за эти деньги стороны получают быстроту, качество и конфиденциальность.

Расходы Вы можете посчитать на калькуляторе на сайте арбитража. https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/costs-and-payment/costs-calculator/

Например, если между компанией из Казахстана и компанией из Германии возник спор и спорная сумма 200 000 долларов, то мы можем посчитать расходы.

Компаниям придется заплатить $8,485 административный сбор, гонорар арбитру 14,618 долларов и регистрационный сбор 5000 долларов. Обращаем внимание, что регистрационный сбор не возвращается.

Итак, вернемся к подаче заявления. Мы отправляем на почту арбитража заявление с просьбой об арбитраже. Вы можете использовать их Case connect https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xqNBxQtSzkmCICIorHw2Jt-DoX2sXXpNseYGfHas6ylUNVpITVdaTlQyVlJSN1dGWVI0VVJDOEFKTC4u или отправить на почту https://iccwbo.org/contact-us/dispute-resolution-services-contact-us/#anchor-registry-team

Также мы отправляем арбитражную оговорку, она может быть написана в контракте между компаниями или отдельным арбитражным соглашением.

Регламент арбитража дает нам рекомендуемую форму.

«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с этим регламентом»

– «состав арбитража будет состоять из 3 арбитров/единоличного арбитра»;

 – «местом арбитража будет являться […]»;

– «языком арбитражного разбирательства будет […]»;

 – «настоящий контракт регулируется нормами материального права […]».

В ответ Арбитраж должен принять заявление и попросить выбрать следующие условия:

  1. Количество арбитров, которые будет рассматривать данный спор (суд исходит из количества, установленного арбитражным соглашением сторон);
  2. Подтверждение кандидатура с нашей стороны;
  3. Место третейского разбирательства;
  4. Язык третейского разбирательства;
  5. Денежная сумма, о взыскании которой подано заявление об арбитраже. Стоимость иска также играет роль, какие правила арбитража будут применяться;
  6. Оплата всех расходов на арбитров;

Также необходимо выбрать процедуру рассмотрения дела. Есть обычная, ускоренная и экстренная.

Обычная процедура — рассмотрения в срок 6 месяцев, три или один арбитр, решение стороны получает сразу после вынесения.

Ускоренная процедура- до 2 миллионов долларов, один арбитр, его гонорар сокращается на 20 процентов, проведение организационное совещание (case management conference) должно состояться в течение 15 дней после передачи материалов дела арбитру, который должен вынести арбитражное решение в течение 6 месяцев

 Есть еще экстренная процедура. Стороны направляют документы, за сутки назначается арбитр и за 5 дней он решает спор.

Если есть возможность, что ответчик уйдет от ответственности или например, продаст свое имущество, то необходимо ввести обеспечительные меры.

Решение об обеспечительных мерах должно быть вынесено в форме приказа или арбитражного решения.

Решение по обеспечительным мерам выносится в течение 5 дней с момента передачи дела арбитру.

Исковое заявление в Международный арбитраж в Париже ICC

Парижский арбитраж принял наше заявление и теперь мы можем объяснить арбитражу что произошло в исковом заявлении

Важно правильно и подробно объяснить в исковом заявлении, что произошло.

Стоит обратить внимание на отдельные пункты искового заявления:

  1. Описание основных фактов (Что произошло, когда произошло, как ответчик нарушил Ваши права и не исполнил обязанности);
  2. Доказательства (Контракт, соглашения, квитанция, переписка, свидетели) В арбитраже достаточно большой список допустимых доказательств;
  3. Требования (Что Ваша компания хочет получить от ответчика).

Как вы видели, рассмотрения спора в Парижском арбитраже — это недешевая процедура. Именно поэтому есть принцип компенсации расходов. Если Вы выиграет спор, то компания ответчика заплатит за все расходы.

Состав арбитража, по просьбе одной из сторон, может обязать сторону в окончательном арбитражном решении возместить расходы, понесенные другой стороной, включая услуги юридических представителей, учитывая исход дела.

Проведение заседаний и получение решения

Арбитраж определяет место проведения заседания. Может быть офлайн или онлайн по видео конференции. А также дату и время.

Парижский арбитраж проводит заседания в сроки, установленные Регламентом в зависимости от вида процедуры, которую выбрали стороны.

После вынесения решения стороны немедленно получают документ о решении Парижского арбитража.

Если контрагенты решили заключить мировое соглашение, то это лучше сделать как решение Стокгольмского арбитража, потому что затем его возможно нужно будет легализовать, например в Казахстане.

Заключение

Международные контрагенты довольно часто выбирают Парижский арбитраж как место для рассмотрения их спора.

Можно сказать, что это надежный, быстрый, конфиденциальный и проверенный временем способ решить спор, а решение будет признано более чем в 170 странах.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на авторские права в Instagram

Миллионы пользователей по всему миру используют онлайн платформы такие как Instagram, Youtube для публикации фото и видео. С большой популярностью социальных сетей приходят и частые случаи нарушение закона в области авторского права.

Есть один мировой принцип авторского права. Автором произведения признается тот, кто его создал. Он имеет право на публикацию, распространение и получение доходов от своего творения. Публикация или распространение такого контента как своего без ссылки незаконна.

Данная идея закреплена в международных конвенциях и законодательствах многих стран.

В Instagram есть проблема с нарушением пользователями авторских прав. Используя чужой контент, люди получают доход и лишают этого автора.

В статье мы дадим вам инструкцию, как используя закон, удалить контент, который нарушает авторские права в Instagram.

Политика Instagram

Instagram принадлежит американской компании Meta, поэтому их офис находится в США. Однако, это не мешает гражданам разных стран обратиться с жалобой на нарушение авторского права.

Иными словами, во многих странах законодательство об авторском праве похоже. Автором признается тот, кто первый создал объект творчества.

“Instagram помогает людям и организациям защищать свои права на интеллектуальную собственность. … Как правило, авторское право защищает оригинальные формы выражения, например слова или изображения. Оно не защищает факты и идеи, но может защищать оригинальные слова или изображения, выражающие эту идею. Авторское право также не защищает имена, названия и слоганы, однако их может защищать другое юридическое право — товарный знак”. Именно так звучит официальное правило платформы, которые закреплено в правилах политики.

Поговорим теперь об отдельных видах контента. Фото- самый популярный вид контента в Instagram. Распространять чужие фото можно только если есть разрешение автора, так как любое фото — это тоже творческая работа человека, и он становится ее автором.

Такая же ситуация с популярными видео,reels или музыкой. Если нет согласия автора на публикацию, то это нарушение авторского права и необходимо начинать юридическую работу с платформой.

Кроме того, не стоит забывать и про исключения по тем случаям, когда публикация не является нарушением авторского права. Например, цитирование, использование как пародия или карикатура, необходимость для правосудия и публичной политики и так далее. Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально.

Инструкция для пользователей

1.1 Попробовать связаться с аккаунтом, который взял ваше творчество

В первую очередь, можно попробовать написать пользователю, который незаконно опубликовал ваше фото, видео или reels.

Для этого необходимо найти его контактные данные в профиле или написать в direct message.

Сообщите о том, что это ваш контент, незаконная публикация противоречит закону и политике Instagram. Если он не удалит контент, то это будет сделано с помощью администрация платформы.

Если это не получилось или пользователь не ответил, то переходим к следующему пункту.

1.2 Жалоба в администрацию Instagram

Как вы уже поняли, Instagram поможет удалить контент, который нарушает авторские права. Для этого необходимо направить жалобу.

Это можно сделать двумя способами — написать по форме https://help.instagram.com/contact/497750147277190

→ Следует перейти в раздел сайта «Справочный центр»,

Вы обнаружите раздел «Конфиденциальность и безопасность», он нам и нужен.

→ Далее — «сообщить о нарушении»

→ Затем — «Интеллектуальная собственность» — в зависимости от вида интеллектуальной собственности это может быть нарушение авторских прав либо прав на товарный знак.

Или отправить жалобу на официальную почту компании. (Поможет привлечь внимание администрации к Вашей проблеме).

Здесь стоит рассказать про несколько важных моментов.

Необходимо указать контактную информацию (ФИО, e-mail, телефон) и дать ссылку на контент. (URL-ссылка).

Необходимо объяснить Вашу ситуацию. Почему именно Вы являетесь автором контента.

Здесь нужны будут доказательства. Некоторые авторы пишут свое имя после публикации, некоторый ставят водяные знаки на фото.

Stories тоже могут быть объектом для копирайта. На главной странице они удаляются через сутки, однако их можно добавить в hightlights.

 Но как правило, важным фактом является то, что Вы опубликовали этот контент раньше, чем другой пользователь и поэтому Вы автор.

По каждому факту использования чужого контента подается своя жалоба.

Хорошая жалоба в Instagram должна быть подробно расписана юридическом языком. Например: Заявитель не давал согласия на распространение пользователем авторских материалов. Также Заявитель считает, что действия пользователя нарушают закон об авторском праве в США The digital millennium copyright Art и Политику Instagram.

С момента жалобы пользователь, который опубликовал ваш контент получит уведомление и 24 часа на то, чтобы дать администрации Instagram доказательства, что это его контент.

Если пользователь не докажет свое право на контент, то этот контент будет удален. Кроме того, если будет достаточно много таких жалоб на нарушение авторского права, то администрация Instagram может удалить аккаунт пользователя.

Заключение

Онлайн-платформы достаточно часто помогают пользователям удалить контент, который нарушает авторские права. Для этого необходимо:

  1. Найти контент, который авторские права;
  2. Связаться с пользователем, который взял без разрешения контент;
  3. Жалоба в администрацию Instagram;
  4. Контент будет удален, в некоторых случаях могут удалить аккаунт пользователя.
ПОДРОБНЕЕ
Заблокировать видео на Ютуб

У граждан многих стран возникают споры с другими пользователями или администрацией Youtube по вопросам публикации видео. Дело в том, что не все пользователи соблюдают закон и политику платформы.

Для решения вопроса с блокировкой видео, которое нарушает закон или политику Youtube есть универсальная формула- жалоба в администрацию Youtube. При этом неважно в какой стране находится человек, онлайн платформа поможет удалить контент, нарушающий закон.

Если у Вас есть вопросы по удалению той или иной информации из сети, обращайтесь в наш Телеграм-чат, где юристы бесплатно отвечают на вопросы о том, как удалить нежелательную информацию из сети. https://t.me/udalit_iz_seti В чате можно задать вопрос на английском языке.

Позиция администрации Youtube

Youtube, как и многие онлайн платформы, имеют свои правила публикации видео. Они соответствуют законодательству США и международным договорам.

“Правила сообщества помогают нам обеспечивать безопасность на YouTube. Обычно мы удаляем видео с нарушениями, но можем сделать исключение для образовательного, документального, научного и художественного контента”.

Так Youtube запрещает публиковать видео:

  1. Которые нарушают конфиденциальность человека;
  2. Которые нарушают авторские права;
  3. Которые содержат оскорбления или угрозы:
  4. Содержащие клевету на человека или организацию;
  5. Содержащие сексуальный контент.

Как мы видим, есть довольно много оснований для блокировки видео. Стоит начать с того, чтобы посмотреть спорное видео и проанализировать его с точки зрения закона.

Теперь давайте поговорим о каждой ситуации.

1.1 Авторское право

На платформе Youtube, которую используют миллионы пользователей, довольно много споров по авторскому праву. Стандартная ситуация- кто-то загрузил Ваше видео без разрешения или использовал Вашу музыку без разрешения.

Законодательство многих стран по вопросу авторского права похоже. Так, автором видео признается тот, кто первый его создал и выложил.

Иными словами, важным здесь будет то, что Вы первый выложили свое видео на Youtube, а другой пользователь сделал это позже и нарушил права автора.

Кроме того, не стоит забывать и про исключения по тем случаям, когда публикация не является нарушением авторского права. Например, цитирование, использование как пародия или карикатура, необходимость для правосудия и публичной политики и так далее. Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально.

Чтобы заблокировать такое видео мы должны дать администрацию Youtube доказательство, что мы первые выложили это видео. Инструкцию как написать жалобу мы дадим ниже.

1.2 Персональные данные

Онлайн платформа Youtube уважает конфиденциальность пользователей. Публикация персональных данных запрещена законом и администрацией сайта.

Персональные данные — это информация, с помощью которой можно идентифицировать человека. Его имя, адрес, место регистрации, паспортные данные, номер телефона, электронная почта и даже файлы cookies.

Однако, здесь есть небольшой нюанс. В своей политике Youtube пишет “Чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас”.

То есть во многих случаях недостаточно того, что человека просто показали в видео на пару секунд.

Жалобу на удаление видео с персональными данными может отправить только тот, чьи данные были опубликованы. Администрация может попросить подтвердить личность и отправить фото с паспортом.

Также стоит отметить еще несколько важных моментов:

  1. Гражданин имеет право на частную жизнь и уважение со стороны других лиц и организаций;
  2. Фактом распространения является то, что видео набрало много просмотров;
  3. Гражданин имеет право, чтобы видео с его данными было удалено, так как он не давал согласие на публикацию.

1.3 Оскорбления и угрозы

Согласно официальным правилам платформы на YouTube запрещены угрозы и оскорбления по отношению к представителям любых категорий лиц, защищаемых от дискриминации.

Платформа запрещает публиковать оскорбления и угрозы по признакам пола, расы, возраста, религии, инвалидности и так далее.

Администрация сайта поможет заблокировать видео, если:

  1. неоднократно призывает зрителей к насилию, оскорблениям или дискриминации;
  2. систематически оскорбляет или унижает в своих материалах группу людей на основе их принадлежности к категории лиц, защищаемой от дискриминации.
  3. подвергает лиц, защищаемых от дискриминации, угрозе физической расправы из-за социальных или политических убеждений;
  4. ради финансовой выгоды систематически создает контент, который вредит сообществу YouTube, провоцируя враждебность в отношении лиц, защищаемых от дискриминации.

При правильной работе с администрацией Youtube такие видео будут удалены, а если автор получит три удаления за 90 дней, то также будет удален его канал.

1.4 Спам и мошенничество

Некоторые видео могут нарушать правила Youtube о запрете на спаме или мошенничество. Давайте немного поговорим об этом.

Если пользователь много раз публикует видео, которое просит перейти на другой вредный сайт и обещает за это деньги или что-то другое, то это спам и такие видео должны быть заблокированы.

Также нельзя публиковать видео с обещаниями денежных подарков и быстрого обогащения, а также привлечение зрителей к участию в финансовых пирамидах. Это называется мошенничество

1.5 Клевета

Политика Youtube в отношении клеветы идет от того, что во многих странах определения клеветы в законе похожи. Также есть и международные акты. “Никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию.” ч.1. ст17. Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

Как правило, клевета — это публичное распространение заведомо ложной информации, которая порочит честь, достоинство или репутацию.

Иными словами, видео будет клеветой, если:

  1. Автор опубликовал ложную информация. Она не соответствует действительности;
  2. Информация направлена против чести и достоинства человека или репутации компании;
  3. Есть утверждения о фактах. Например, что автор видео сказал, что другой человек совершил преступление или что компания обманывает своих работников.

В жалобе администрация Youtube может попросить дать документы, которые подтверждают, что информация ложная.

2.1 Инструкция для пользователей

Теперь перейдем от теории к реальной практике. Чтобы заблокировать видео на Youtube, которое нарушает закон или политику платформы, мы должны начать работу с администрацией сайта.

Есть два способа связаться с администрацией.

  1. Жалоба по форме Youtube ( https://support.google.com/youtube/answer/9996224?hl=en- ) . Нужно нажать “fill out the form”;
  2. Написать на официальную почту Youtube. Это может помочь привлечь внимание к Вашей проблеме. https://support.google.com/youtube/answer/6154232?hl=ru Здесь Вы можете найти контактные данные онлайн-платформы.

В первом случае в жалобе Youtube необходимо выбрать страну, написать полное имя, добавить URL видео, описать проблему и то, какой закон или официальное правило платформы нарушает видео.

Если Вы пишете на официальную почту Youtube, то нужно сделать то же самое. Сейчас мы расскажем про некоторые вещи подробнее.

2.2 Правовая позиция

Правовая позиция- важный этап в нашей работе по блокировке видео на Youtube. Это наше убеждение, что видео нарушает закон плюс ссылки на нормы закона.

По каждому отдельному спору нужно найти нормы закона. Например, в США есть закон об авторском праве в интернете ресурсах “The digital millennium copyright Art”.

Также могут быть и международные акты. Например, конвенции ООН или Бернская конвенция о защите авторского права.

Или можно апеллировать к тому, что данный видеоролик нарушает официальные правила конфиденциальности Youtube и распространяет персональные данные человека.

2.3 Доказательства

Конечно, администрация Youtube спросит у Вас почему Вы считаете, что ролик нарушает закон или политику платформы.

Для этого нужно дать администрации сайта доказательства. Это могут быть документы, скриншоты, подтверждение личности или подтверждение авторства контента.

Дадим несколько примеров:

  1. По вопросу публикации персональные данных нужно фото с Вашим паспортом, чтобы подтвердить личность;
  2. Клевета- нужны документы, которые подтверждают, что информация в видео ложная;
  3. Авторское право- достаточно того, что Вы первые выложили видео, можно прикрепить скриншот с датой. Если использовали Вашу музыку- то это может быть документ, подтверждающий авторство или факт, того, что вы опубликовали первыми свое произведение на музыкальной платформе (например, Spotify).

3.1 Заблокировать доступ к видео через поисковик

Поисковики имеют похожую политику с видео платформой Youtube. Все то, что запрещено на Youtube, запрещена и для публикации в поисковике.

Именно поэтому, можно попросить администрация поисковой системы заблокировать доступ к видео на Youtube, и пользователи не будут его видеть.

Это такая жалоба, только уже к администрации поисковой система. Вы можете использовать инструкцию, о которой мы написали выше и в жалобе к поисковой системе.

Вот, например, официальная политика Google, ниже будут контактные данные. https://policies.google.com/terms?hl=ru#toc-intro

Заключение

В заключение стоит сказать, что блокировать видео, которое нарушает закон можно и нужно. Youtube имеет достаточно удобную форму для этого и всегда отвечает пользователям.

Важно правильно подойти к вопросу. Оценить ситуацию с точки зрения закона, составить правовую позицию, найти доказательства, объяснить все администрации и видео будет удалено.

ПОДРОБНЕЕ
Составить договор с Казахстаном

Правовой базой для любых видов экономических отношений является договор между контрагентами. Во всех странах достаточно много судебных споров о договорах, а международные договоры имеют еще больше практических вопросов.

В статье мы расскажем, как правильно составить международный договор с организацией из Казахстана, дадим универсальную инструкцию и скажем, на что необходимо обратить внимание.

Также наша юридическая компания может помочь вам в этом:

  1. мы работаем онлайн, вся работа делается онлайн, Вы высылаете ТЗ, мы онлайн заключаем договор (обмен скан-копиями), оплачиваете счет.
  2. изучим ситуации и документов;
  3. разработаем внешнеторгового контракта;
  4. отправим отчет перед клиентом;
  5. переведем на иностранные языки при необходимости.

Международный договор с организацией из Казахстана

Чтобы иметь экономические отношения с компаниями из разных стран, стороны должны понимать права и обязанности, предмет и суть их отношений. Для этого и нужен международный контракт.

Перед заключением контракта с контрагентом многие эксперты советуют проводить due dilligence партнера. Это финансовая и юридическая проверка, которая поможет снизить риски.

Итак, каждый международный контракт имеет свои существенные признаки. Например, в договоре купли-продажи такими будут предмет и цена и товара, комплектация и так далее.

Также стоит запомнить несколько главных принципов для любого международного контракта:

  1. Контракт должен быть письменным и подписан двумя сторонами (Если будет судебный спор, это будет вашим главным доказательством);
  2. Контракт должен иметь существенные условия, четко должны быть прописаны права и обязанности сторон;
  3. В международных контрактах стороны выбирают право, суд и применение Инкотермс.

Давайте разберем на примере разработки международного контракта поставки товара. Это один из самых популярных видов экономических отношений.

1.1 Товар и цена товара

Конечно, в международном контракте поставки товара важно то, что одна сторона будет поставлять второй. В теории права это называется предметом контракта.

В контракте необходимо подробно описать товар. Обязательно указать характеристику товара, его ассортимент, количество, вес, объем и другие важные показатели. Товар может быть хрупким и об этом необходимо написать, чтобы контрагент знал это при перевозке.

Отдельно стоит отметить сложные товары. В том случае описываются составные детали товара.

Цена товара — это его стоимость. Стороны выбирают валюту и согласовывают в контракте цену товара. Важно также написать качество товара или как будет оцениваться качество товара, по какому закону или нормам международного права.

Необходимо помнить, что не все товары можно свободно вывозить или ввозить в страну. Для этого нужно изучить национальное законодательство контрагента. Иначе, контракт может быть признан недействительным.

Также стороны должны понимать сроки оплаты товара. Необходимо написать их в контракте. Можно выбрать вариант полной или частичной предоплаты, оплаты по частям или оплату после поставки товара и подписания акта-приема передачи.

1.2 Применимое право. Сроки и условия поставки товара.

Чтобы правильно составить договор с Казахстаном необходимо выбрать применимое право, условия и сроки поставки товара. Сейчас расскажем, что это значит.

Применимое право — это национальное или международное право, которое будет применяться в договоре, а также в случае, если возникнет спор. (Суд будет решать спор по нормам применимого права).

Международные правила Инкотермс являются удобными и универсальными нормами. Правила имеют несколько версий: 2020, 2010,1990. Партнеры могут выбрать любую версию, однако они должны указать год в самом контракте.

Правило Инкотермс это сокращение. Например, стороны выбирают правило FCA – Free Carrier.  Это означает, что Покупатель занимается поиском перевозчика, оплатой услуг по перевозке, разгрузкой в своей стране, оплатой вывозной пошлины.

Поставщик должен отгрузить товар перевозчику, заполнить документы акт передачи, уплатить пошлину.

Ответственность переходит после отгрузки заказа в транспорт перевозчика. Но после прохождения всех необходимых процедур по вывозу.

В контракте это будет выглядеть так: При поставке товара будут применяться правила Инкотермс 2020…..Порядок поставки товара определен международным правилом FCA. Местом поставки является- международный аэропорт Астаны. Перевозчиком является…….

Срок поставки товара выбирают сами стороны. Как показывает практика, срок зависит от расстояния поставки и самого товара. За нарушение срока поставки необходимо установить ответственность.

Срок также может быть конкретной датой, либо определенным количеством дней с момента подписания контракта, либо количества дней с момента предоплаты.

1.3 Экспедитор и сертификат качества и количества товара

Экспедитор — это человек или компания, которая организовывает перевозку товара. Стороны могут выбрать экспедитора в международном контракте.

Экспедитор поможем контрагентам по следующим направлениям:

  1. Правовая организация перевозки, акты приема, передачи, накладные и так далее;
  2. Поиском наиболее лучшего маршрута поставки товара;
  3. Поиском перевозчика и так далее.

Экспедитора можно отметить в международном контракте с Казахстаном.

Сертификат качества и количества также очень полезная функция для организации поставки товара с компанией из Казахстана.

Например, если стороны договорились поставить 10 000 ручек, то можно выбрать организацию, которая при приеме товара посчитает их и оценит качество.

Это будут независимые эксперты, которые помогут покупателю избежать рисков убытков или переплаты за некачественный товар. Стороны выбирают организацию, которая сделает сертификат и пишут об в международном контракте.

1.4 Ответственность сторон

Ответственность дисциплинирует международных партнеров.

Как правило, стороны выбирают такие виды ответственности как штрафы, неустойки, пени, компенсация расходов и так далее.

Пример: За просрочку поставки товара продавец должен заплатить неустойку в размере 0,1% в день от суммы товара.

Также обычно для некоторых видов товаров установлен гарантийный срок. Если товар сломает в этот период, то поставщик должен бесплатно починить его. Об этом можно написать в договоре поставки товара.

Форс мажор — это ситуация, которая не зависит от воли сторон. Это войны, наводнения, другие стихийные бедствия.

В контракте можно написать форс мажорные ситуации или просто отсылку к тому, что такие ситуации могут быть и, что стороны освобождаются от ответственности в случае форс мажора.

1.5 Выбор суда для разрешения спора

В любых экономических отношениях есть шанс возникновения спора. Чтобы правильно решить его, необходимо выбрать компетентный орган.

В контракте указывается: Все споры, возникающие из правоотношения настоящего Договора, будут решаться в .……………

Международные партнеры имеют право выбрать суд. Сейчас расскажем обо всех плюсах и минусах всех вариантов.

  1. Коммерческие арбитражи. Признаются в более чем 170 стран, более дорогие чем, государственные суды, можно выбрать арбитра специалиста, язык и место рассмотрения спора;
  2. Государственный суд в одной из стран партнеров. Обычно больше формальностей, требуется знание законодательства этой страны, дольше рассматривается, дешевле чем арбитраж.

Выбор суда можно написать в самом контракте или заключить отдельное арбитражное соглашение.

1.6 Реквизиты сторон и подписи сторон

При составлении договора с Казахстаном необходимо помнить про реквизиты сторон. Как правило они указываются в конце документа. Давайте дадим список важных реквизитов:

  1.  Наименование международных компаний, их адрес, налоговый номер.
  2. Номер контракта;
  3. Место заключения контракта;

Также договор должен быть подписан всеми сторонами. Подписать контракт могут только законные представители компании. Для этого должна быть доверенность или упоминание об этом в учредительных документах организации.

Для проверки полномочий можно попросить у представителя контрагента паспорт.

Экспертиза договора с Казахстаном

Если стороны уже имеют проект международного договора, то специалист по международному праву может помочь провести экспертизу, чтобы уменьшить риски контрагентов.

Эксперт проверяет:

  1. Соответствует ли контракт законодательству стран партнеров;
  2. Имеются ли правовые риски в содержании контракта;
  3. Правильно ли определены права и обязанности сторон.

Чем выше опыт и квалификация специалиста, тем меньше шансов партнерам потерять деньги.

Заключение

Как мы видим, составить договор с Казахстаном является непростой задачей. Требуется знание иностранного языка, международного и национального права стран партнеров.

Мы дали Вам универсальные советы, которые помогут при составлении любого международного договора. Используйте их или обращайтесь за помощью к специалисту.

ПОДРОБНЕЕ
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС) для компании из Казахстана

В этой статье мы поговорим о международных спорах компаний. А именно о разрешении таких споров в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Достаточно много компаний из Казахстана имеют бизнес отношения с организациями из других стран. И часто между контрагентами возникает спор. Это может спор по разным видам экономических отношений: купля-продажи, долг, поставка товара, услуги и так далее.

Когда возникает спор, то появляется и вопрос о том, где его разрешить. Один из таких вариантов — это Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, о котором мы поговорим в статье.

Правовой статус Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма

Несмотря на такое длинное название, это обычный коммерческий арбитраж. Иными словами, негосударственны            й суд, который решает экономические споры между компаниями из разных стран. Арбитраж находится при Торговой палате Стокгольма.

Правовой основой всех международных арбитражей является Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1962 года, а решения международных арбитражей исполняется более чем в 170 странах (на основании Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений).

То есть, если есть решение международного коммерческого арбитража, то, оно будет исполнено на территории этих 170 стран.

Стокгольмский арбитраж является довольно популярным местом для решения международного спора между компаниями. Так, по статистике на сайте Арбитража в 2021 году зарегистрировано 153 спора. То есть около 12 споров в месяц. 47% из них были международные споры.

Преимущества Стокгольмского арбитража

Как мы уже говорили Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма — это независимый негосударственный коммерческий суд. Он имеет несколько преимуществ. Давайте расскажем о них.

→ Во-первых, в Арбитраже арбитры рассматривают дело по существу. Здесь более широкий перечень доказательства. Например, часто применяется опрос свидетелей или иные методы. Главной целью является разрешение спора, а не рассмотрение теоретических правовых вопросов.

→ Также важным преимуществом является то, что стороны сами могут выбрать арбитров для рассмотрения спора. Например, стороны могут выбрать специалиста по международным договорам поставки товара со знанием английского языка.

Как правило, стороны выбирают арбитра заранее и подают документы для решения их спора. Стороны могут выбрать и право, по которому будет рассматриваться дело. Это может национальный закон какой-то страны или международные правила, например Инкотермс 2000.

→ Также необязательно и присутствовать на заседаниях Стокгольмского арбитража. Арбитражными правилами суда установлено проведение заседаний, организационных совещаний путём личных встреч, а также с помощью видеоконференций и телефонной связи. Вся эта процедура согласовывается со сторонами.

Все споры в Стокгольмском коммерческом арбитраже конфиденциальны, решения не могут быть опубликованы и результат узнают только стороны международного спора.

Арбитраж Стокгольма имеет несколько видов процедур. Обычную и ускоренную. В ускоренной процедуре есть несколько отличий:

  1. количество ходатайств, которые могут подать стороны, ограничено
  2. сроки сокращаются
  3. спор рассматривается единоличным арбитром
  4. устные слушания проводятся только по просьбе одной из сторон.

Есть еще экстренная процедура. Стороны направляют документы, за сутки назначается арбитр и за 5 дней он решает спор.

Как подать заявление в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС)

Казахстан является членом Нью Йоркско й конвенции и компания из Казахстана может обратиться в Стокгольмский арбитраж, чтобы решить свой спор.

1.1 Арбитражная оговорка

Давайте поговорим про юридические аспекты международного спора.  Арбитражная оговора — это правовое основание для того, чтобы спор разрешался в Стокгольмском арбитраже. Она может быть в контракте между сторонами или отдельным арбитражным соглашением.

Арбитражная оговорка означает, что контрагенты выбрали место, язык и правила рассмотрения спора.

Стокгольмский арбитраж рекомендует использовать следующие формы в документе. Например:

Любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

Если сумма спора не превышает 100 000 Евро, должны применяться Правила ускоренной арбитражной процедуры Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

Если сумма спора превышает 100 000 Евро должен применяться Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма. Если сумма спора превышает 100 000 Евро, но составляет менее 1 000 000 Евро, состав арбитража должен состоять из одного арбитра. Если сумма спора превышает 1 000 000 Евро, состав арбитража должен состоять из трех арбитров.

Сумма спора включает в себя требования истца в просьбе об арбитраже и любые встречные требования в объяснении ответчика.

Рекомендуемые дополнения:

Местом проведения арбитража будет являться […].

Языком арбитражного разбирательства будет […].

Настоящий контракт регулируется нормами материального права […].

1.2 Назначение арбитра и организационный сбор

Стороны могут отправить на почту арбитража необходимую информацию. Вот почта- arbitration@sccarbitrationinstitute.com

Пишем, какого арбитра выбрали, реквизиты сторон, описание спора, требования и квитанция об оплате организационного сбора.

Стоит помнить, что арбитраж стоит дороже, чем обращение в государственный суд. Расходы можно посчитать на калькуляторе на официальном сайте Стокгольмского арбитража. https://sccarbitrationinstitute.se/en/our-services

Так, например, если сумма требований 100 000 Евро, то судебные расходы будут € 21 462, из которых 5 775 евро административный организационный сбор и 12 887 евро гонорар арбитра.

Однако, есть один плюс. Существует правило компенсации расходов. Оно написано в официальных правилах Стокгольмского арбитража.

Состав арбитража, по просьбе одной из сторон, может обязать сторону в окончательном арбитражном решении возместить расходы, понесенные другой стороной, включая услуги юридических представителей, учитывая исход дела.

Это означает, что сторона, которая выиграла спор получит компенсацию за арбитражный и административный сбор.

Вместе с уплатой организационного сбора на почту, как мы уже говорили, направляется просьба об арбитраже. В ней необходимо описать Вашу ситуацию.

Отдельно стоит обратить внимание на доказательства. Это то, что подтверждают Вашу позицию, почему Вы правы. Это могут быть договоры, чеки, соглашения, переписка и устные доказательства, например свидетели.

Также Состав Арбитража определит срок для подачи искового заявления и отзыва для ответчика.

В исковом заявлении важно написать:

  1. изложение конкретных требований;
  2. изложение фактов и обстоятельств, на которые ссылается истец;
  3. доказательства, на которые ссылается истец.

1.3 Обеспечительные меры

Если есть возможность того, что ответчик может уйти от материальной ответственности до получения решения Стокгольмского арбитража, сторона может попросить ввести обеспечительные меры в отношении его имущества.

Решение об обеспечительных мерах должно быть вынесено в форме приказа или арбитражного решения.

Решение по обеспечительным мерам выносится в течение 5 дней с момента передачи дела арбитру.

1.4 Заседания и получение решения арбитража

После консультаций со сторонами, Состав арбитража должен определить:

a. дату и время проведения слушания, и

b. должно ли какое-либо слушание проводиться лично, в указанном месте, или удаленно, используя видеоконференции или другие средства связи.

Помним, что стороны выбрали место, язык и применимое право для их спора. Если этого не было сделано, то это сделает Состав Арбитража, поэтому лучше заранее договориться с контрагентом.

Перед проведением слушаний Cостав арбитража может обязать стороны указать всех свидетелей или экспертов, которых они намерены вызвать на слушание, а также уточнить обстоятельства, которые они намерены доказать такими свидетельскими показаниями.

После слушаний арбитраж вынесет решение по Вашему делу. Это будет сделано не позднее шести месяцев со дня передачи дела составу арбитража.

Еще один плюс обращение в Стокгольмский арбитраж — это то, что стороны немедленно получат решение.

Если контрагенты решили заключить мировое соглашение, то это лучше сделать как решение Стокгольмского арбитража, потому что затем его возможно нужно будет легализовать, например в Казахстане.

Заключение

Каждый год много компаний из разных стран, в том числе и из Казахстана, обращаются в Стокгольмский арбитраж. Как мы видим, это непростая и недешевая процедура. Требуется знание международного частного права и регламента Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Однако, взамен стороны получают:

  1. Эффективность разрешения спора;
  2. Специалистов арбитров;
  3. Быстроту решения вопроса;
  4. Конфиденциальность.

Следуйте нашим советам, обращайтесь за помощью к специалистам, и у Вас все получится.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить персональные данные на сайте

В настоящее время информация в интернете представляет всю большую ценность и одновременно опасность для граждан. Довольно часто в новостях можно услышать о том, что персональные данные пользователей Интернета попали в сеть. Этими сведениями могут воспользоваться мошенники. Поэтому в этой статье хотим рассказать о том, каким образом возможно удалить персональные данные на сайте.

Наш телеграм чат, в котором можно найти ответы на любой вопрос, связанный с удалением данных.

Персональные данные — что к ним относится?

Статья 3 закона о персональных данных:

«Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

Получается, что персональными являются данные, с помощью можно идентифицировать конкретного человека. Эти сведения чаще всего содержатся в основных документах, таких как паспорт, диплом и др. В качестве конкретных персональных данных можно перечислить следующие: фамилия, имя, отчество, адрес, образование, дата и место рождения, номер снилс, семейное положение, профессия и тому подобная информация.

С развитием социальных сетей необходимо отметить, что к персональным данным также относятся те сведения, которые вы сами указали на личной страничке. Однако подобная информация будет являться общедоступной, что вполне логично, так как страницу социальной сети могут посмотреть большое количество человек.

Как личные данные попадают на сайт?

Определённых законных способов утечки данных в сеть не закреплено. Однако не секрет, что некоторые данные гражданин оставляет о себе самостоятельно. Например, когда он размещает резюме в поисках вакантной должности. Ну и не стоит забывать о мошеннических действиях, которые связаны со звонками из банков, выманивающих персональные данные посредством обмана.

Вторым способом являются мошеннические действия, которые связаны со взломом. Например, взломать можно хранилище данных или электронную почту.

Третьим способом является утечка персональных данных в сеть, которая реализуется сотрудниками банка или других компаний, у которых содержится большие объёмы информации о гражданах, которые являются их клиентами.

Кто такой оператор?

Мы плавно перешли к такому субъекту, как оператор. Это то лицо, из-за которого приходится удалять персональные данные на сайте.

Статья 3 закона о персональных данных:

«Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными».

То есть оператор это субъект, который взаимодействует с личными данными и обрабатывает их. Операторами могут быть следующие субъекты:

  • государственные или муниципальные органы;
  • физические и юридические лица.

Ранее было сказано о том, что оператор обрабатывает персональные данные. А что, собственно, представляет из себя процесс обработки? Если совсем кратко, то это процесс распространения, использования, удаления или сбора личных данных в сети. Например, заказ продуктов, вещей, одежды и других предметов на маркетплейсе. Заказывая необходимую вещь, граждане передают свои личные данные и обрабатывают их для того, чтобы взаимодействовать с площадкой. Здесь всё обоюдно и легально. Исходя из этого, делаем вывод, что при определённых условиях оператор действует в рамках закона и может обрабатывать персональные данные. Однако есть случаи, когда эта самая обработка происходит незаконно.

Для того, чтобы обрабатывать личные данные в сети, оператору необходимо всего одно действие от вас – согласие. Оно может быть выражено в письменном, электронном (чаще всего) и устном виде. Естественно, в настоящих условиях очень распространено электронное согласие на обработку данных. На любом сайте сейчас всплывает окно о возможности обработки личных данных.

Можно ли отказаться от обработки личных данных?

Безусловно, перед любым человеком встаёт выбор, подтвердить или отклонить это самое всплывающее окно, которое предлагает обработать персональные данные человека. То есть можно отказаться от обработки личных данных. Какие будут последствия у этого? Например, доступ к сайту, на котором вы нажали кнопку отказа, будет запрещён. Именно по этой причине большинство граждан соглашаются на обработку. Получается, что таким образом сайт абсолютно легально использует персональные данные граждан. Однако при этом у последних есть возможность отозвать обозначенную информацию. Подобная процедура займёт около месяца.

Как заставить удалить персональные данные?

К счастью, есть способы как заставить удалить персональные данные на сайте. Стоит отметить, что таких способов достаточное множество. Указанное предоставляет высокие шансы для того, чтобы человек мог защитить личную информацию.

Способ 1 (не всегда эффективный). Мирное урегулирование.

Безусловно, начинать необходимо с мирных переговоров. Они заключаются в том, что гражданин, персональные данные которого обрабатываются незаконно, должен обратиться к администратору сайта с просьбой об удалении последних. Для этого необходимо составить заявление в произвольной форме, в котором необходимо попросить об удалении личных данных на сайте. После оформления такого документа важно найти информацию о владельца сайта.

Важно помнить, что отговорки владельца сайта о том, что он такую информацию удалить не может (или у него нет к ней доступа) не сработают в данном случае. У граждан имеется право на забвение, в соответствии с которым, если к владельцу сайта обращаются с просьбой об удалении персональных данных, то он обязан это сделать в течение трёх дней.

Если данные так и не были удалены, то следует переходить к иным способам.

Способ 2 (эффективный). Жалоба в Роскомнадзор.

Жалобу можно составить в письменном и электронном виде.

Электронный вариант.

На сайте Роскомнадзора действует общественная электронная приёмная, где можно составить электронное заявление.

Первое. Выбрать тематику обращения, а именно: обработка персональных данных.

Второе. Заполнить всю информацию, указанную под звёздочкой (*). В обращении, жалобе гражданин, юридическое лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — официальное наименование), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату (юридическое лицо- подпись руководителя, заверенная печатью организации).

В жалобе указывается наименование уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, которым оно адресовано. В случае необходимости в подтверждение своих доводов граждане, юридические лица прилагают к письменному обращению иные документы и материалы либо их копии.

Третье. Согласно закону об обращении граждан любое обращение, в том числе и жалоба в Роскомнадзор, рассматривается в течение 30-тидневного срока.

Письменный вариант.

Жалоба в Роскомнадзор может иметь следующую структуру:

  1. Описание основных фактов – обнаружен сайт, на котором без разрешения используются персональные данные гражданина;
  2. В позиции заявителя необходимо обозначить факт незаконной обработки сайтом личных сведений гражданина;
  3. Законодательные основания — ФЗ «О персональных данных» или статья 152.1 Гражданского кодекса;
  4. В требованиях заявителя необходимо попросить удалить размещённые персональные данные.

Нюансы жалобы в Роскомнадзор:

  • К заявлению обязательно необходимо приложить доказательства того, что имело место распространение персональных данных. Здесь мы советуем обратиться к нотариальному удостоверению интернет страниц определённого сайта.
  • Прежде, чем составлять жалобу в Роскомнадзор, необходимо убедиться в том, что незаконно размещённые используемые сведения составляют персональные данные.
  • Положительным аспектом данного процесса является то, что от вас требуется только составление и подача жалобы. Дальше Роскомнадзор сделает всё за вас. Он получит решение судебного органа, на его основании занесёт сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Результатом этого станет блокировка сайта.

Способ 3. Право на забвение.

Право на забвение, как мы уже говорили выше, это возможность удаления и блокировка интернет ресурсов, которые нарушают законодательство об обработке персональных данных. Для реализации обозначенного права нужно писать заявление, которое будет подано в поисковик, например, Яндекс. Поисковик удалит ссылки на те сайты, где незаконно находятся персональные данные гражданина. Однако сделано это будет лишь в том случае, если будет достаточное количество доказательств незаконного размещения персональных данных.

Выводы

Первое. Удаление персональных данных на сайте является сложной задачей, за которую возьмутся не все юристы. Наши специалисты занимаются не только удалением персональных данных, но и негативных отзывов, порочащей информации. То есть мы работаем с любыми видами сведений, которые были незаконно размещены в сети.

Второе. Удалять персональные данные желательно из первоисточника, то есть из того сайта, где они были размещены. Однако если это представляется невозможным, то есть вариант воспользоваться правом на забвение и обратиться с заявлением к поисковикам, например, к Яндексу, и попросить об удалении информации в сайта.

Третье. После удаления персональных данных на сайте, они автоматически перестанут выдаваться в результатах поиска.

Четвёртое. Настоятельно рекомендуем вам использовать своё право на забвение. Помните, что речь идёт не только о репутации, но и о существенных денежных потерях. Злоумышленники, используя паспортные данные гражданина, могут принести ему огромные материальные убытки.

Пятое. Эффективным способом удаления персональных данных на сайте является жалоба в Роскомнадзор. Удобство данного метода заключается в том, что этот орган сделает всё за вас. Результатом подобного обращения будет являться блокировка сайта, на котором незаконно размещены личные сведения гражданина.

Шестое. Кроме этого, существенную эффективность будет иметь обращение к юристу. В данном случае речь идёт о существенном экономии времени. Юрист составит жалобу в Роскомнадзор таким образом, чтобы она была принята с первого раза, предоставит такие доказательства, которые убедят орган в том, что сайт действительно незаконно разместил персональные данные гражданина. Результатом работы юриста станет то, что в течение 30 дней персональные данные человека будут удалены из сети.

ПОДРОБНЕЕ
Клевета на юридическое лицо

Информация в современном мире является мощным средством, которым зачастую пользуются в недобросовестных целях. В борьбе с конкурентом субъекты бизнеса зачастую распространяют сведения, которые являются недостоверными. В юриспруденции подобные действия именуются клеветой. При этом такое деяние имеет не только гражданско-правовые, но и уголовно- и административно-правовые последствия. В настоящей статье разберёмся, что следует относить к клевете на юридическое лицо и как бороться с недобросовестной конкуренцией.

Для оперативной помощи нашими юристами был создан телеграм чат, в котором мы на безвозмездной основе отвечаем на любые вопросы, которые связаны с клеветой. Присоединяйтесь.

Что такое клевета и какие действия к ней относятся?

Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ:

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Получается, что клевета на юридическое лицо является заведомо ложной информацией, которая носит порочащий характер и может навредить репутации юридического лица. К подобным сведениям могут быть отнесены данные о нарушении юридическим лицом законодательства или, например, реализации недобросовестной деятельности юридическим лицом, в том числе обман потребителей, мошенничество и тому подобные действия.

При этом «каналы передачи» клеветы в настоящее время имеют широкое распространение. Они могут содержаться где угодно: в Интернете, в СМИ, на телевидении, в социальных сетях, на радио. Безусловно, наиболее удобным способом является Интернет и социальные сети, где всего за несколько секунд возможно уничтожить репутацию субъектов предпринимательской деятельности. Официальные высказывания также возможно отнести к одному из способов распространения клеветы.

Как защититься от клеветы?

Вариант «не быть успешным», пожалуй, не подойдёт (хотя является эффективным методом защиты). Но давайте рассмотрим другие варианты, которые являются более весомыми. Кто может защитить юридическое лицо и его репутацию? Конечно же суд. При этом дела подобной категории являются довольно сложными, так как слишком много остаётся на оценку и усмотрение суда. Поэтому к делам, связанным с защитой репутации юридического лица, стоит отнестись со всей серьёзностью и дотошностью, которые свойственны юристам (в данном случае являются очень полезными навыками).

Вопрос: Куда обращаться за защитой?

Ответ: В суд.

Основание: Статья 152 ГК РФ:

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Вопрос: Какой суд будет рассматривать дело и в рамках какого судопроизводства?

Ответ: Арбитражный суд в рамках административного процесса.

Основание: Статья 29 АПК РФ:

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности:

Вопрос: К кому предъявлять иск?

Ответ:

  • авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения;
  • если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации;
  • если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является надлежащим ответчиком.

Основание: Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

Вопрос: Можно ли защитить себя, не зная, кто распространил клевету?

Ответ: Да. Достаточно часто порочащие сведения могут быть высказаны анонимно. Однако даже в такой ситуации юридические лица могут защитить свою репутацию. Суд может признать информацию порочащей и не соответствующей действительности даже в отсутствие конкретного лица (ответчика).

Основание: Дело будет рассматриваться в порядке подраздела 4 ГПК РФ.

Есть положительный пример из судебной практики по данному вопросу.

Что произошло?

Акционерное общество «С» обратилось в арбитражный суд с заявлением в порядке особого производства. Попросило признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию акционерного общества «С» сведения, размещённые в 2023 году на Интернет-ресурсах.

Позиция истца:

По мнению заявителя, указанные материалы порочат его деловую репутацию , поскольку содержат утверждения о нечестном ведении бизнеса, о совершении руководителями заявителя преступных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом России.

Такие утверждения формируют негативное общественное отношение к заявителю как к участнику хозяйственных отношений, и наносят вред его деловой репутации . В целом размещённая статья имеет очевидно негативный характер в отношении АО «С». Также заявитель указал на анонимный характер размещения сведений. В качестве данных автора указаны имя и фамилия – ФИО1. Указанных данных явно недостаточно для идентификации лица, распространившего сведения.

При этом интернет – сайт … .com не содержит сведений о юридическом либо физическом лице, являющимся его владельцем и размещающем на нем информацию. Доменное имя — … .com, зарегистрировано за границей Российской Федерации, информация об администраторе ресурса недоступна.

Что решил суд?

Это важная информация для определения владельца сайт, на котором размещена клевета:

Международной некоммерческой организацией «Internet Corporation for Assignet Names and Numbers» для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования сети «Интернет», разработан сервис WHOIS, через который в публичном доступе находятся данные, полученные при регистрации доменного имени и содержащие, в том числе, сведения о владельце интернет-сайта и провайдере хостинга. Указанные сведения можно получить в открытых информационных источниках в телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на таких сайтах как: reg.ru, nik.ru, whois.ru и других.

Суд пришёл к выводу, что Интернет-портал … является сайтом в сети «Интернет», зарегистрированными под доменными именами: . Провайдером хостингов (регистратором) в доменах .news, .info, .com, .net являются иностранные компании «PublicDomainRegistry Limited», NAMECHEAP INC, правовое регулирование деятельности которой не подпадает под действие законодательства Российской Федерации и от которой получение информации для идентификации владельца сайта в сети «Интернет» не представляется возможным или является крайне затруднительным.

Размещенная информация об АО «С», согласно письменным пояснениям заявителя, не соответствует действительности. В отношении АО «С» не имеется судебных актов, устанавливающих факт участия данной организации в совершении преступных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, соответственно, размещённые сведения являются недостоверными и порочат деловую репутацию заявителя. 

Размещённые сведения оцениваются судом как порочащие, поскольку содержат указание на недобросовестное поведение заявителя как производителя продуктов питания, тем самым создают у потенциальных партнёров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что заявитель, будучи субъектом предпринимательской деятельности, осуществляет её с грубейшими нарушениями действующего законодательства.

Статья не содержит информации, позволяющей идентифицировать их автора. Вместе с тем, указанные сведения содержат утверждения о фактах, а не субъективные мнения и суждения, форма изложения явно свидетельствует о том, что распространитель выражает не своё оценочное суждение, а утверждение о фактах. Фразы представлены как состоявшиеся факты о нарушении заявителем законодательства, недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности, то есть сведения, свидетельствующие о совершении заявителем действий предосудительного характера, умаляющих деловую репутацию коммерческой организации.

Итог:

Удовлетворение иска и признания статьи сведениями, не соответствующими действительности и порочащими.

Вопрос: Что требовать в суде?

Ответ: В данном случае юридическому лицу необходимо чётко представить свои ожидания от подачи и рассмотрения искового заявления. Юридическое лицо может потребовать удаления порочащих сведений, а может потребовать компенсацию причинённого его репутации ущерба.

В общем виде представим следующий перечень возможных требований:

  • публикация опровержения в СМИ: оно должно быть выполнено именно в том СМИ, в котором была распространена клевета;
  • возмещение убытков;
  • опровержение порочащих сведений;
  • удаление информации;
  • пресечение дальнейших действий, связанных с распространением сведений, не соответствующих действительности.

Исковое заявление: образец

Что поможет составить исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица?

  • статья 23 Конституции России;
  • статья 152 (и не только) Гражданского кодекса;
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»;
  • «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016).

Помимо этого, мы хотим поделиться нашей формой документа, который успешно был опробован в суде. Скачать документ можно тут.

Выводы

В завершение статьи хотелось бы отметить несколько практических рекомендаций, которые были выработаны нами в ходе участия в подобных делах:

1. Защитить свою деловую репутацию юридическому лицу можно даже в случае, если неизвестен автор порочащей информации.

2. Любой случай клеветы в отношении юридического лица является индивидуальным. К таким спорам следует относиться с высокой степенью серьёзности. Максимально убедительно и аргументированно следует составлять исковое заявление. Оно будет подаваться в арбитражный суд даже в случае, если ответчиком выступает физическое лицо.

3. Результат рассмотрения дела, безусловно, зависит от усмотрения судьи. Тем не менее, особое внимание будет обращено на предоставление юридическим лицом доказательств и обоснование своей позиции. Для того, чтобы написать хороший иск, нужно готовиться заранее, а именно зафиксировать сведения, являющиеся клеветой, с тем, чтобы в дальнейшем использовать их в суде.

4. Весомым доказательством и аргументом будет проведение лингвистической экспертизы, которая профессионально изложит суть высказывания и определит, является ли оно субъективным оценочным суждением.

5. Определитесь с требованиями к ответчику. Удалить клевету – хороший вариант. А вот с требованием компенсации причинённого ущерба дела обстоят гораздо сложнее. Очень часто суды не удовлетворяют данное требование в силу того, что истцу довольно-таки сложно доказать этот факт.

6. Качественную защиту деловой репутации юридического лица осуществляют юристы нашей компании. Мы давно занимаемся подобными делами, даже создали специальный телеграм чат для кооперации граждан, которым интересна данная тема (у которых есть вопросы).

ПОДРОБНЕЕ
Включение в реестр недобросовестных поставщиков

Включение в реестр недобросовестных поставщиков является «страшным сном» любого предпринимателя или юридического лица. Дело в том, что принятие участия в государственной закупке открывает для предпринимательства хорошие перспективы, например, получение прибыли, наличие регулярных заказов, формирование положительной репутации.

Однако в силу нарушения закона можно оказаться в «чёрном списке». Реестр недобросовестных поставщиков как раз-таки является таковым. Присутствие в нём наносит существенный удар по репутации предпринимателя или юридического лица. Любая закупка оказывается под угрозой срыва.

В этой статье рассмотрим, что необходимо делать, чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков и каким образом оспорить указанное решение в административном порядке — через ФАС.

РПН

РНП — реестр недобросовестных поставщиков является перечнем субъектов государственных закупок, которые являются ненадёжными. Они нарушили либо не исполнили обязательства по договорам, которые заключаются сторонами в рамках двух нормативно-правовых актов:

1. 44-ФЗ — Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013;

2. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011.

Разница между 44-ФЗ и 223-ФЗ

1

44-й федеральный закон является достаточно жёстким и требовательным. Он определяет процедуру реализации закупок, которые направлены на удовлетворение нужд государства.

223-й федеральный закон распостраняется на более общие правила осуществления закупок, которые реализуются организациями с участием государства.

2

44-й федеральный закон, даже судя по его размеру, который существенно превышает размер 223-го федерального закона, является наиболее строгим и предъявляет значительные требования к участникам закупок.

3

44-й федеральный закон содержит требования к закупкам, которые проводятся государственными и муниципальными учреждениями.

223-й федеральный закон регулирует тождественные закупки, которые реализуются организациями, более чем наполовину принадлежащие государству.

Сведения в РПН

Включение в реестр недобросовестных поставщиков очень серьёзно воздействует на репутацию и будущие сделки предпринимателя или юридического лица. Доступ к реестру недобросовестных поставщиков является открытым для всех. Его формирует Федеральная антимонопольная служба, на их сайте этот реестр и содержится:

Сведения, которые содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, являются очень ценными для заказчиков. Они имеют возможность ограничить участие в госзакупках тем субъектам, информация о которых размещена в РНП. Кроме этого, на них лежит обязанность направлять в ФАС сведения об участниках, которые нарушают обязательства по договору.

Какие именно данные попадают в реестр недобросовестных поставщиков?

1. Если речь идёт о юридическом лице, то его наименование, местонахождение и ИНН; если речь идёт об индивидуальном предпринимателе, то его фамилия, имя, отчество и ИНН.

2. Данные (наименование, ФИО и ИНН) всех учредителей юридического лица, его органа управления.

3. Информация о контракте или закупке, нарушение обязательств по которым повлекло включение субъекта в РНП.

4. Дата внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

Процедура и причины включения в реестр недобросовестных поставщиков

Причины и основания попадания в РПН:

1. уклонение участника государственных закупок от заключения контракта;

2. исполнители (поставщики), с которыми был расторгнут контракт в порядке судебного производства;

3. исполнители (поставщики), которые существенно нарушили положения контракта, что в результате привело к отказу заказчика от госконтракта.

Инициатором рассматриваемого процесса всегда выступает заказчик. Он отправляет в Федеральную антимонопольную службу соответствующую информацию и необходимые документы, после чего начинается процедура включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Процедура включения в реестр недобросовестных поставщиков:

Первое. Заказчик формирует и отправляет в Федеральную антимонопольную службу информацию о нарушителе контракта и соответствующие документы в течение трёх дней с даты, которая начинает отсчитываться со дня признания участника контракта уклонившимся от его заключения либо со дня расторжения сделки.

  • В случае, если причиной включения в реестр недобросовестных поставщиков является односторонний отказ заказчика от выполнения условий договора, то обязательно следует представить письменные объяснения принятия такого решения.
  • В случае, если договор расторгается судебным органом, то копия решения суда должна быть приложена.

Оформленное письмо и необходимые документы можно направить посредством почты либо электронным способом (в том числе с помощью единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)).

Второе. Федеральная антимонопольная служба проверяет материалы и соблюдение требований статьи 104 44-го федерального закона. Если каких-либо документов не хватает, то заявление возвращается заказчику для того, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Срок проверки материалов Федеральной антимонопольной службой составляет три дня.

Третье. В пятидневный срок Федеральная антимонопольная служба осуществляет проверку предоставленной информации. Предметом проверки является достоверность сведений и наличие причин и поводов для включения субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. Для принятия решения назначается заседание, на которое могут прийти заказчик и поставщик.

Стороны имеют полномочия делать заявление, высказывать и подтверждать свою позицию, а также предоставлять доказательства и оспаривать аргументы другой стороны. Неявка одной из сторон не является причиной не рассматривать спор. Итогом такого заседания является решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков либо невключении в него.

Пояснения по реестру недобросовестных поставщиков: практика

На примере нашего клиента мы расскажем, зачем нужен юрист по РНП и как можно избежать и оспорить включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Что произошло?

Между заказчиком (Администрация Провиденского городского округа) и исполнителем (наш клиент — ИП) был заключён муниципальный контракт «Содержание автомобильной дороги общего пользования».

Исполнитель получил уведомление от УФАС о том, что заказчик подал обращение «в связи с расторжением муниципального контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта».

При этом исполнитель не знал, что именно указано в самом обращении, не видел его, не может прокомментировать их, не может говорить о достоверности приобщённых документов и не знает, на что именно возражать и что пояснять.

Поэтому нам пришлось разрабатывать пояснения по реестру недобросовестных поставщиков на предположениях о том, что конкретно мог указать заказчик. При этом мы были очень ограничены во времени, у нас было всего два дня для подготовки соответствующего пояснения.

А всё дело в том, что в течение длительного времени осуществляется попытка включить исполнителя – нашего клиента в реестр недобросовестных поставщиков. Это объясняется тем, что клиент реализует активные действия, судясь с местными администрациями и иными муниципальными учреждениями по всем фактам нарушения. Результатом этой деятельности стало то, что стоимость контракта была снижена нами почти в три раза и именно по этой закупке сейчас и пытаются включить нашего клиента в реестр недобросовестных поставщиков.

То есть подрядчик (наш клиент) два года судился и добился того, чтобы заказчик перестал отдавать обслуживание дороги своему же муниципальному предприятию, устанавливая любую стоимость. Подрядчик также добился того, что «семейный подряд» между мужем и женой, который процветал столько времени, исчез.

Выходит, что мотивы заказчика – любой ценой внести подрядчика в РНП и легко избавиться от конкурента.

Наши аргументы и пояснения

1. Услуга оказана. Спор о качестве услуги.

Здесь мы указали, что в течение года – срока контракта исполнитель добросовестно осуществлял принятые на себя обязательства. Заказчик также не оспаривает факта того, что услуга была оказана исполнителем. Заказчик имеет претензии к качеству реализованных услуг. Все те документы, которые показывают якобы некачественность услуги исходят от самого Заказчика. При этом оформлены с нарушениями. Нет ни одного документа ни от Прокуратуры, ни ГИБДД, ни МЧС и т.п. о том, что дорога не такая, какой должна быть. Отслеживание состояния дороги – это прерогатива ГИБДД. Соответственно, нет никаких оснований доверять тому, что пишет заказчик.

2. Намеренное расторжение договора через суд. Недобросовестность заказчика. Договор
расторгнут после исполнения.

Заказчик поступил недобросовестно – подал иск в суд, получал обслуживание дороги и ждал решения суда.

Если подрядчик такой недобросовестный и заказчик не хочет терпеть такое «ужасное» обслуживание, то зачем ждать решения суда полгода, ведь это можно сделать одним днём? Потому что фактически его всё устраивало, дорога обслуживалась, всё было хорошо, цель была в другом – не спеша расторгнуть контракт (зачем сейчас расторгать, если бюджет на этот год уже освоен и откуда брать деньги на новое обслуживание), а с нового года поставить на обслуживание своё муниципальное предприятие, что сейчас и реализовано.

3. Необоснованность, недостоверность предписаний.

То, что заказчик указал в предписании – это необоснованно, выдумано и ложно. Оно не оформлено экспертизой, как того предписывает контракт, доказательств не представлено. Следовательно, подрядчик никак не может принять эти «недостатки». Они не просто выдуманы и не оформлены.

Нет никаких оснований доверять тому, что пишет заказчик, это ничем не подтверждено, даже фотографии не приложены, хотя подрядчик просил. Согласно условиям контракта, доказательством замечаний и недостатков должна быть экспертиза. Её попросту не было, но от того, что документ назван экспертизой, он таким не становится, он подписано сотрудниками подрядчика, а не экспертами. Акт и «экспертизу» подписывали люди, которые не обладают специальными знаниями и оборудованием. Нет ни одного заключения ни от ГИБДД, ни от Прокуратуры, который говорили бы, что ответчик всё плохо делает. Подрядчик ещё раз повторяет – все «доказательства» того, что дорога нечищеная исходят от самого заказчика, нет такого документа, который доказывал бы это.

4. Суд расторг договор не из-за недобросовестности, а из-за формальных оснований того, что подрядчик не выслал отчёты и не предоставил документы суду.

Суд указал: «Подрядчик не исполнил свои обязательства по сдаче результата работ (ежемесячно) заказчику, в связи с чем, считать работы выполненными и оценить их объём и качество, у суда не имеется оснований». То есть решение суда никак не показывает и не доказывает, что подрядчик как-то недобросовестно себя вёл. Это не было предметом спора, и подрядчик просит этим и руководствоваться.

Сами по себе вменяемые формальные нарушения контракта не свидетельствует об умышленных действиях подрядчика, наоборот – подрядчик всё довёл до конца, обслуживал договор вплоть до 31 декабря 2023 года. Если бы подрядчик заключил договор и отказался бы исполнять, то тогда да, это, конечно же, недобросовестное поведение. Но в данном случае подрядчик весь год обслуживал. Для включения сведений РНП должен быть доказан факт осуществления подрядчиком каких-либо умышленных действий, направленных на уклонение от исполнения контракта.

5. У исполнителя и раньше были такие контракты, он не новичок в этом, у него есть вся техника и договоры с сотрудниками.

6. Неужели УФАС думает, что подрядчик два года судился за то, чтобы этот аукцион был объявлен с тем, чтобы его потом не исполнить?

Подрядчик уверен, что заказчиком движет явно не защита интересов жителей Провидения и это явно не исполнение своих функций муниципального органа: тут скорее обида, неприязнь к подрядчику, желание наказать и устранить конкурента. Подрядчик выиграл два суда, где даже позиция Прокуратуры не помогла, и всё-таки заставил заказчика соблюдать закон и объявить конкурентный способ закупки, а потом этот аукцион и выиграл, что привело к снижению стоимости работ в три раза.

Результатом этого пояснения стало просьба о невключении нашего клиента в реестр недобросовестных поставщиков. С текстом разработанного документы вы можете ознакомиться ниже:

Выводы

Мы уверены, что справедливость восторжествует, как бы это банально ни звучало. Расчитываем на положительное решение территориального органа Федеральной антимонопольной службы.

Важно помнить, что даже если ФАС приняла решение не в пользу исполнителя контракта, то у него есть ещё один шанс – обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков в судебном порядке. Для этого необходимо составить исковое заявление.

В любом случае, оптимальным и самым эффективным вариантом будет привлечение юриста для реализации спора с государственными органами. Специалисты нашей правовой организации могут способствовать оспариванию включения в РНП. В ситуации, произошедшей с нашим клиентом, было существенное преимущество, которое заключалось в том, что он своевременно обратился к юристам за квалифицированной помощью.

ПОДРОБНЕЕ
Запрет на въезд в РФ по пп.10 ч.1 ст. 27

В этой статье мы расскажем об одном из самых частых видов запрета на въезд. А именно о неоплаченном штрафе или иного долга перед государством.

Такой запрет возможно снять, это делается достаточно просто, если следовать нашей инструкции или обратиться за помощью к специалисту. Как правило, чтобы снять такой запрет необходимо от 10 дней до двух месяцев.

Наш чат https://t.me/zapretnaviezd, где можно бесплатно задать вопросы.  

Правовые основания запрета

Данный вопрос, как и остальные виды запретов на въезд, регулирует Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» N 114-ФЗ.

Иностранный гражданин узнает о запрете из уведомления, который он получает на границе или из официального ответа от органа власти.

Если там написано пп.10 ч.1 ст. 27 114-ФЗ, то это неоплаченный штраф и такой запрет на въезд можно снять.

Важный момент: Долг в этом случае может возникнуть у иностранного гражданина только перед государством. Это не может быть банк, другой человек или коммерческая организация.

Как правило, человек забывает оплатить штраф или налоги и получает запрет на въезд.

Довольно часто иностранные водители попадают в такую ситуацию, когда камера фиксирует нарушение правил дорожного и движения и штраф автоматически получает штраф без уведомления. Иностранец забывает оплатить и получает запрет.

Инструкция для иностранных граждан

Здесь у нас есть простое правило: чтобы снять запрет на въезд мы должны оплатить штраф и уведомить об этом орган власти. Однако, на этом пути возникает несколько трудностей, о которых мы расскажем.

1.1 Узнаем причину запрета

Сначала мы должны подтвердить то, что запрет был получен из-за неоплаченного штрафа.

Иногда иностранец может получить уведомление на границе. Однако, это происходит не часто и имеет свои минусы.

  1. В уведомлении пишут не ту статью, по которой наложен запрет на въезд;
  2. Часто срок запрет могут просто придумать;
  3. Иногда уведомление вообще не содержит полезной информации.

Именно поэтому стоит самому узнать причину запрета на въезд. Сделать это можно онлайн. Например, заполнить форму МВД на официальном сайте (заполняем пустые поля, капчу и отправляем запрос).

Здесь Вы не узнаете саму причину запрета, но зато поймете, какой регион инициатор. Ну и, если Ваша фамилия будет числиться в списках на этом сайте, Вы хотя бы будете понимать, что за орган наложил запрет – МВД.

Сайт тоже имеет свои минусы. Например, в нем есть только база МВД, других органов власти нет. Или база может долго обновляться и не даст информации о запрете на въезд, хотя он на самом деле есть.

Более надежным способом узнать причину запрета-направить официальный запрос в МВД. Ответа необходимо подождать до 30 дней.

Вот ссылка -> https://мвд.рф/request_main. Необходимо выбрать управление по вопросам миграции и написать туда.

Здесь Вы найдете пример запроса в МВД -> https://cloud.mail.ru/public/X98E/fd6UmGipA

Если Вы хотите написать запрос сами, то вот несколько советов:

  1. Запрос состоит из нескольких частей. Справа сверху мы пишем куда мы обращаемся, наименование и адрес органа власти;
  2. В основной части мы описываем нашу ситуацию про запрет на въезд;
  3. В конце мы просим орган власти сообщить нам причину запрета на въезд и дать реквизиты для оплаты;
  4. Сам документ должен быть структурированным и понятным для сотрудников.

Также важно указать информацию о себе: ФИО, дату рождения, гражданство, паспортные данные и контакты — почтовый адрес, телефон, электронную почту, — по которым ведомство сможет вам ответить. К запросу нужно приложить копию паспорта.

1.2 Оплачиваем штраф или долг

Как мы уже говорили, чтобы запрет на въезд сняли, мы должны заплатить штраф. Для того, чтобы сделать это нужны реквизиты органа государственной власти, который установил запрет на въезд.

Мы можем сделать это сразу в первом пункте, если пишем запрос в МВД или отправить отдельный запрос.

Мы можем дать вам пример такого официального запроса.

Чтобы на запрос ответили, мы должны добавить скан паспорта с нотариальным переводом и подписать запрос.

Ниже дадим ссылка органов власти для направления запроса.

ФСБ- http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm

Таможенная служба- https://customs.gov.ru/appeal?ysclid=l6lvns6v8a531099692

МВД- https://мвд.рф/request_main

Ответ на запрос для получения реквизитов Вы получите в срок 30 дней.

Когда мы получили реквизиты мы должны оплатить штраф. Это делается через банк в России. Если Вы не в России, то можете использовать приложение или попросить кого-то сходить в российский банк.

После оплаты обязательно сохраняем квитанцию.

1.3 Уведомляем орган власти о том, что мы заплатили штраф

После того, как мы оплатили штраф, необходимо написать об этом в орган власти, чтобы запрет на въезд был снят.

Мы также даем пример такого заявления.

К заявлению добавляем паспорт с нотариальным переводом, квитанцию об оплате штрафа и ответ органа власти о наличии штрафа.

Срок ответа на заявление-до 30 дней. Однако, сразу после снятия запрета на въезд не стоит въезжать в страну. Нужно подождать пока обновится база органов власти.

Заключение

Неоплаченный штраф-один из самых популярных видов запрета на въезд. Также он является довольно простым, чтобы его снять.

  1. Узнаем причину запрета;
  2. Получаем реквизиты и оплачиваем штраф;
  3. Уведомляем орган власти и запрет будет снят.

Все просто, следуйте нашей инструкции и у Вас все получится.

ПОДРОБНЕЕ
Исполнить решение иностранного суда в России

Довольно часто при работе с иностранными партнерами возникают международные споры и иностранный суд выносит решения по сути дела. В 2023 году у стороны спора возникает вопрос — как исполнить решение иностранного суда на территории России с учетом всех сложных правовых вопросов и санкций?

На этот вопрос Вы получите ответ в этой статье. Мы дадим советы по многим случаям и инструкцию.

Основания для признания решения иностранного суда

Чтобы исполнить решения иностранного суда в России, сначала оно должно быть легализовано.

Легализация — это процесс признания иностранного документа на территории России.

-> Первый этап легализации и исполнения решения иностранного суда в России — это проверка правовых оснований. То есть, по какому международному договору или закону может быть признание документа.

Да, как Вы уже поняли, здесь есть два варианта. Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года – это международный договор, который отменяет легализацию иностранных официальных документов, но при этом подвергает их упрощенной легализации — апостиль на документах. Участниками конвенции являются более 80 стран.

В 2019 году Россия подписала Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Также есть еще много международным соглашений между странами. Каждую ситуацию необходимо оценить и проверить есть ли соглашение между странами.

Если нет международного договора, то мы обращаемся к закону России. Есть два закона, по арбитражным спорах между организациями, которые ведут экономическую деятельность и закон по гражданским спорам.

Не стоит и забывать про принцип взаимности. Это скорее правовой обычай. Здесь важно смогут ли партнеры доказать, что судебная практика в иностранном государстве исполняет решения российского суда без международного договора. Иными словами, если вы исполняете наши решения, то и мы можем исполнить ваши.

Инструкция как признать решение иностранного суда в России

На данный момент легализации в России требует следующие судебные документы:

  1. судебные акты по любым гражданским делам, в том числе по семейным спорам;
  2. судебные акты, касающиеся возмещения ущерба, причиненного совершением преступления;
  3. судебные акты по спорам между юридическими лицами в отношении их предпринимательской деятельности (дела, разрешенные арбитражными судами, третейскими негосударственными судами).

По некоторым видам споров решение иностранного суда в России признается автоматически. Например:

  1. по статусу гражданина государства, суд которого принял решение;
  2. о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов Российской Федерации;
  3. о расторжении или признании недействительным брака между российскими гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов Российской Федерации.

1.1 Узнаем какой суд нам нужен

Легализовать решение иностранного суда в России может только государственный арбитражный суд или суд по гражданским делам.

По гражданским делам- суд общей юрисдикции.

По экономическим спорам организаций- Арбитражный суд.

Далее стоит смотреть на то, какой вид спора был и узнать какой именно суд нам нужен. Напишем основные правила:

  1. Суд может быть по месту жительства или нахождения ответчика в России;
  2. Суд может быть выбран в договоре между международными партнерами;
  3. Суд может быть по месту нахождения недвижимости или по месту открытия наследства.

Ситуации могут быть разные и каждую стоит изучить индивидуально.   

1.2 Подаем заявление в суд

Вторым этапом будет написание заявления в суд о признании решения иностранного суда.

В заявлении мы пишем:

  1. наименование суда, в который подается заявление о признании;
  2. наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения;
  3. Наименования сторон нашего юридического спора. Если физическое лицо- паспорт, место регистрации, почта или телефон, если организация- адрес регистрации, ИНН;
  4. информация о решении иностранного суда;
  5. Наша просьба- начать исполнение решение иностранного суда в России.

К заявлению мы должны обязать добавить текст решения иностранного суда с отметкой о вступлении в силу этого документа. А также документ, который подтверждает то, что мы уведомили нашего партнера о заявлении в российский суд.

Все документы должны переведены, а перевод должен удостоверен нотариусом.

Суд будет проверять основания для легализации документа именно в этом суде. Как мы уже говорили, это может быть:

  1. Международный договор или участие в международной конвенции;
  2. Закон России;
  3. Принцип взаимности.

По результатам рассмотрения заявления суд вынесет определение о исполнении решении иностранного суда в России.

Несколько примеров из судебной практики

Давайте посмотрим несколько примеров из разных видов споров.

2.1 Взыскание долга с российской компании

Начнем с довольно частой ситуации в экономических спорах между компаниями-возврата долга.

Итак, иностранная компания заключила с российскими партнерами договор займа денежных средств. Российская сторона не хочет возвращать деньги, поэтому суд Германии решил взыскать с российской стороны эти деньги. Решение суда вступило в силу.

У России нет международного договора с Германией о признании решении судов этих государств. Поэтому основанием для признания судебного акта будет принцип взаимности, о котором мы говорили.

Так, например В 2013 г. Земельный суд г. Аугсбурга вынес решение о признании и исполнении судебного решения российского суда по Женевской конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов и подтвердил принцип взаимности двух стран.

Однако, на практике в России бывает так, что некоторые суды признают принцип взаимности, а некоторые не хотят этого делать. Все зависит от индивидуальной ситуации.

В нашей ситуации немецкая компания должна написать заявление в Арбитражный суд по месту регистрации российской компании (Если компания зарегистрирована в Москве- то Арбитражный суд города Москвы) по правилам, про которые мы говорили. А именно перевести решения суда, нотариально заверить, добавить все документы и доказательства и сформировать правовую позицию по принципу взаимности.

В написании правовой позиции могут помочь специалисты по международным спорам с юридическим образованием.

Если суд признает решение суда Германии, то немецкая компания получит исполнительный лист. По закону России с этим исполнительным листом компания должна пойти в службу судебных приставов, которые помогут вернуть долг.

2.2 Наследство

Теперь поговорим о гражданских спорам между физическими лицами из разных стран.

Гражданин России имел денежные вклады в российский банк, однако постоянно жил в Египте, а его дети уже являются гражданами Египта, которые там и родились. Спустя время гражданин России умер в Египте, и его дети получили свидетельство о смерти в Египте и наследство по решению Египетского суда.

Чтобы получить наследство в России, этот документ должен быть легализован российским судом. Основанием здесь уже будет международное соглашение между Россией и Египтом о правовой помощи.

Когда у стран есть международное соглашение, то признать решение иностранного суда проще, чем по принципу взаимности.

Заявление необходимо подать в районный суд по месту нахождения наследства, то есть, где находится счета.  Все документы должны быть переведены и заверены нотариусом.

По результатам иностранец получит определение о признании решения суда.

Так, решение иностранного легализовано, и иностранцы могут идти в банк с этим документом и получить свое наследство.

2.3 Расторжение брака

Еще один популярный пример — это брачные отношения с иностранцами.

Здесь важно смотреть с гражданином какой страны был заключен брак. Например, если с гражданином СНГ, то ситуация становится проще, потому что между странами есть соглашение о признании решений судов.

То есть решение суда будет признано, и граждане двух стран могут получить развод.

Также по российскому закону В Российской Федерации признаются решению иностранных судов о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов Российской Федерации.

Так, признание в Российской Федерации иностранных решений о расторжении брака означает, что за иностранным решением признается такая же юридическая сила, как и за решением российских судов (или органов загса) о расторжении брака.

2.4 Алименты

С алиментами суд также проверит какие основания есть для признания решения иностранного суда.

Так, в деле с участием гражданина Швейцарии Московский городской суд отказал в признании решения суда. Суд написал, что между Россией и Швейцарией нет международного договора о правовой помощи. (33–24441/2016).

А вот с Беларусью и странами СНГ все проще, есть международный договор и чаще всего суд признает решения иностранного суда в России. (3–134/2012).

Заключение

Как мы видим, ситуация с признанием решения иностранного суда требует юридического анализа.

Давайте отметим самые важные этапы:

  1. Ищем правовые основания для признания решения иностранного суда;
  2. Определяем какой суд в России нам нужен;
  3. Подаем заявления и пишем нашу правовую позицию;
  4. Получаем определение суда о признании решения иностранного суда;
  5. Если это необходимо, то получаем исполнительный лист и идем к приставам.

ПОДРОБНЕЕ
Расторгнуть договор займа

Договор займа, как и любой другой вид договора, прекращает своё действие после того, как стороны соглашения выполнят установленные в нём обязательства в определённый срок. Однако, при этом, можно расторгнуть договор займа посредством обращения в суд по нескольким существенным основаниям. В этой публикации мы поговорим о возможности расторжения такого вида соглашения, проанализируем все возможные основания для расторжения контракта и приведём пример из нашей практической деятельности.

Статья 807 ГК РФ:

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заёмщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Досрочно вернуть займ: основания

Расторгнуть договор займа досрочно возможно по причинам, перечень которых закреплён в законодательстве. Ключевые основания находятся в статье 450 ГК РФ. Однако, важно учитывать, что данный перечень является открытым. Подобное условие позволяет сторонам добровольно договориться о прекращении действия договора в связи с изменением определённых обстоятельств.

часть 2 статьи 450 ГК РФ:

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Условие о признаке существенности нарушения договора является очень важным при оценке возможности расторжения договора займа. Сторона должна проанализировать, имеет ли место в данном конкретном случае ущерб, который является значительным, и на который сторона рассчитывала при заключении займа.

Для наиболее полного представления о возможности взыскания займа в суде перечислим основные причины. Важно напомнить ещё раз, что они не являются закрытыми, то есть при любом другом существенном нарушении договора сторона имеет возможность досрочно расторгнуть договор займа.

Возможные основания для того, чтобы досрочно вернуть займ:

1. Первое, что приходит в голову при мысли о договоре займа, это неуплата долга и процентов по нему. Безусловно, недобросовестное исполнение, а точнее невыполнение обязательств по договору является ключевым и самым распространённым основанием для расторжения соглашения о займе. В данное основание также включается положение о нарушении сроков возврата заёмных средств. Суды однозначно в данном случае встают на сторону истца. Однако, удовлетворяют требование только о возврате суммы долга и процентов, накопленных на день подачи искового заявления. Моральный вред в контексте подобных судебных споров, как правило, остаётся без удовлетворения. Например, в деле, рассмотренном Басманным районным судом, судебным органом было отказано во взыскании морального вреда по следующей причине:

Решение Басманного районного суда по Делу № 2-2125/16:

«Из обоснований истца о причинении ему морального вреда следует, что моральный вред он связывает с причиненным ему имущественным вредом и расценивает заявленную к взысканию сумму морального вреда как компенсацию вследствие причиненного ему имущественного вреда. При нарушении имущественных прав, а невозврат долга – нарушение имущественных прав, компенсация морального вреда применяется лишь в случаях, специально предусмотренных законом. 
Каких-либо доказательств того, что ответчиком истцу причинены нравственные или физические страдания, вызванные неправомерными действиями ответчика, и доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и страданиями заявителя, фио не предоставил. В связи с этим, суд не находит оснований для возложения ответственности на ответчика за причинение морального вреда и признания того, что истцу действиями ответчика, своевременно не вернувшего долг и проценты по договору займа, причинен моральный вред».

2. Второе основание, являющееся более сложным, – оспаривание займа по его безденежности. Чаще всего ответчик ссылается на то, что фактически истцом была передана сумма меньше, чем указано в соглашении, то есть денежные средства не были переданы в полном объёме.

Но судебная практика в данном отношении достаточно противоречива. В особенности, споры касаются того, какая из сторон должна доказать факт безденежности: займодавец доказывает факт наличия у него определённой денежной суммы, либо заёмщик доказывает факт того, что он получил сумму меньшую, чем определено сторонами.

Некоторую точку в данном противоречии поставил Верховный суд Российской Федерации в 2021 году, указав следующее.

Определение ВС РФ от 14 декабря 2021 года N 1-КГ21-15-КЗ:

«Таким образом, обязанность доказать безденежность заёмной расписки должна быть возложена на ответчика.
Согласно буквальному значению содержащихся в представленной истцом расписке слов и выражений ответчик обязался вернуть долг в размере 250 000 рублей в указанный срок, в силу чего обязанность доказать безденежность расписки должна быть возложена на него».

3. Объявление заёмщика несостоятельным (банкротом): следует учитывать, что данное основание действует только в случае, если погашение долга не будет препятствовать восстановлению платёжеспособности несостоятельного лица.

4. Использование заёмных средств не в соответствии с целями займа. Речь идёт только о случаях, когда займ имеет характер кредитного обязательства. Отметим, что данное основание довольно редко применяется в суде.

5. Действие непреодолимых обстоятельств. Взыскать займ в суде можно в случае, когда имеют место причины, которые делают реализацию заёмного обязательства невозможной. Речь идёт о так называемых форс-мажорных обстоятельствах, или, например, признании стороны договора недееспособной, его смерти и т.п.

6. Действия мошеннического характера. К ним можно отнести действия, которые направлены на оказание давления на заёмщика. Например, принуждение к заключению заёмного договора посредством угроз. Заключение подобного вида договора по фиктивным документам или ложным сведениям является поводом для признания такого соглашения ничтожным.

7. Досрочно вернуть займ можно посредством признания сделки недействительной. Описание и характеристика последних содержится в статьях 168 — 173.1, 175 — 179 ГК РФ. Например, мнимая или притворная сделка, сделка с недееспособным (ограничено дееспособным) лицом, сделка, совершённая под влиянием существенного заблуждения и т.д.

Мнимая сделка — сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом.

Досрочно вернуть займ в одностороннем порядке

Возникает вопрос относительно того, возможно ли расторгнуть договор займа одной стороной. Ответ на этот вопрос является положительным. Однако, прежде, чем идти в суд, необходимо постараться урегулировать спор в порядке досудебного производства. Для этого необходимо направить уведомление другой стороне соглашения. Срок ответа на данный уведомление может быть определено сторонами или законом.

Досудебное уведомление о расторжении договора займа: пример

Между нашим клиентом и заёмщиком в 2021 году был заключён договор процентного займа. Сумма займа – 2 000 000 рублей, срок – 36 месяцев под 6% годовых. Согласно соглашению между сторонами в случае существенного изменения Банком России ставки рефинансирования и/или в связи с существенным изменением экономической ситуации в России, по соглашению сторон может быть принято решение об изменении размера установленных на сумму займа процентов.

В настоящее время размер ключевой ставки составляет 16 %. На момент заключения договора ставка была 5,5 %. Фактически, ставка сейчас увеличилась в три раза, что, безусловно, можно квалифицировать как существенное изменение.

В связи с этим по соглашению сторон может быть принято решение об изменении процентов на сумму займа. Займодавец хочет воспользоваться своим правом и установить с даты настоящего уведомления и до конца срока займа размер процентов на сумму займа, равный 16 %.

Согласно условиям договора, в случае несогласия одной из сторон на изменение процентной ставки, сумма займа и проценты за фактическое время пользования суммой займа должны быть возвращены займодавцу в течение 10 календарных дней с момента принятия такого решения.

То есть заёмщик вправе отказаться от изменения процентной ставки, но в таком случае заёмщик в течение 10 календарных дней с момента получения настоящего уведомления должен вернуть сумму займа (2 000 000 рублей) и проценты за фактическое время пользования займом. На сегодняшний день сумма процентов составляет 291 945 рублей.

Собственно, позиция клиента вполне ясна: заёмщик должен согласиться на соразмерное увеличение ставки займа (16 %) либо вернуть сумму займа и проценты за пользование им.

Требования клиента были выражены в следующем:

принять повышение ставки займа до 16% с момента получения настоящего уведомления и письменно уведомить об этом займодавца, либо;

вернуть сумму займа в размере 2 000 000 рублей, а также процентов за фактическое время пользования займом (291 945 рублей) в течение 10 календарных дней.

Ответственность заёмщика мы описали следующим образом:

В случае если настоящее требование не будет исполнено в полном объёме и в указанный срок, то займодавец будет вынужден незамедлительно принять меры по защите своих прав путем обращения в судебные органы с отнесением всех судебных расходов, в том числе стоимости расходов на услуги юридической компании, госпошлины, почтовых и иных расходов на счёт заёмщика.

В случае оплаты долга за пределами установленного срока займодавец не откажется от требования по возмещению любых уже понесённых к этому моменту затрат.

Взыскать займ в суде

Если досудебное урегулирование спора в виде уведомления не сработало и другая сторона проигнорировала предложенные условия, то своё право возможно защитить с помощью обращения в суд. Для того, чтобы подать исковое заявление в суд, необходимо иметь при себе следующие документы:

1. копию договора займа;

2. копию отправленного уведомления;

3. квитанцию об оплате государственной пошлины;

4. подтверждение позиции истца, то есть доказательства, подтверждающие нарушение обязательств по займу.

Судебный орган следует определять, исходя из места жительства ответчика (либо по соглашению сторон в договоре займа). Исковое заявление должно содержать ёмкую, но при этом полную информацию об обстоятельствах, начиная от заключения договора займа до обстоятельств, которые стали причиной расторжения соглашения.

В просительной части следует обозначить требование расторгнуть договор займа и изложить материальные требования к ответчику, например, вернуть сумму заёмных средств с учётом процентов на сегодняшний день.

Выводы

В завершении этой темы хотим точечно отметить, каким образом и из каких этапов состоит расторжение договора займа. Напоминаем, что соглашение о займе может быть расторгнуто в двух случаях:

первый — соглашение сторон;

второй – в одностороннем порядке.

Односторонний порядок предполагает составление соответствующего уведомления. Безусловно, судебная практика, в основном, базируется на том, что досрочно расторгнуть договор хочет именно сторона, которая предоставила займ.

Алгоритм действий следующий:

Первое. Уведомление. Одна из сторон договора займа предлагает изменить условия действующего соглашения, а в случае отказа – прекратить имеющиеся обязательственные отношения. В уведомлении сторона должна чётко и понятно изложить свою позицию и предложить конкретные меры по дальнейшему взаимодействию между сторонами. В этом документе необходимо избежать двойных формулировок для того, чтобы прийти к компромиссу с другой стороной договора.

Второе. Ответ. Другая сторона соглашения должна дать ответ на уведомление в указанный в нём срок. По умолчанию он составляет до 30 дней, однако стороны могут договориться об ином сроке. Идти в суд можно только в случае, если получен отказ либо по истечении обозначенного срока ответ не пришёл.

Третье. Иск. Судебный орган рассматривает исковое заявление, устанавливая все обстоятельства произошедшего, рассматривая, каким образом и в какой сумме были переданы денежные средства, имело ли место погашение заёмщиком долга и процентов по нему, а также насколько серьёзной является просрочка, её размер и длительность.

Четвёртое. Расторжение займа. Договор займа прекращается посредством вынесения судебного решения, в котором обозначено дальнейшее выполнение возложенных судом обязательств и порядок взыскания суммы задолженности. После расторжения договора займа обязательства между сторонами является прекращёнными. Однако данный факт не освобождает заёмщика от выплаты суммы долга, процентов по нему, а также иных материальных требований истца. При этом точный размер и состав материальных требований определяет суд.

Как вы могли заметить, наши юристы нашли основания, которые не содержатся в перечне ключевых поводов для расторжения договора займа. Именно в этом и состоит главная работа и задача юриста. Специалист может обнаружить такое основание, которое не содержится в нормах гражданского законодательства, но при этом является существенным, а, следовательно, с помощью него возможно досрочно расторгнуть договор займа.

ПОДРОБНЕЕ
Заблокировать видео на Youtube

Youtube — самая популярная в мире видео платформа. Каждый день пользователи публикуют около 4 миллионов видео разного контента. Люди смотрят полезные и развлекательные видео и некоторые из них могут нарушать законодательство страны.

В статье мы как раз и поговорим про такие ситуации. Видео, которое нарушает права человека, должно быть заблокировано. Мы расскажем о том, что нужно сделать, чтобы такое видео было удалено. Дадим полезные лайфхаки и инструкцию.

Если у Вас есть вопросы по удалению той или иной информации из сети, обращайтесь в наш Телеграм-чат, где юристы бесплатно отвечают на вопросы о том, как удалить нежелательную информацию из сети.

Что может быть причиной для удаления видео?

Компания Youtube зарегистрирована и работает в США, там находится ее офис. Однако, онлайн платформа имеет пользователей со всего мира, поэтому политика Youtube универсальна для всех стран.

Кроме того, законодательство многих стран берут свое начала из международных конвенций и во многом похожи друг на друга.

Сейчас мы расскажем о самых частых причинах для жалобы на видео на Youtube.

1.1 Персональные данные и конфиденциальность

Многие страны защищают конфиденциальность своих граждан. Публикация и распространение персональных данных запрещены.

Персональные данные — это информация, которая помогает идентифицировать конкретного человека. А именно:

  1. Имя и фамилия;
  2. Паспортные данные;
  3. Место регистрации, место жительства;
  4. Телефонные номера и электронная почта;
  5. Файлы cookies и др.

Главное — это то, что публикация этой информации может помочь злоумышленникам идентифицировать человека. Поэтому персональных данных может быть больше, чем в списке.

Youtube в своей политике пишет так: “Чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас”.

Иными словами, если в видео просто показали лицо человека, то этого будет недостаточно. Нужно именно то, о чем мы говорили выше. Кроме того, каждое видео необходимо оценивать индивидуально.

Стоит помнить о том, что подать жалобу на видео, где нарушена конфиденциальность может только тот человек, чьи персональные данные были опубликованы. Для этого администрация платформы может попросить подтвердить свою личность. (Сфоткаться с паспортом или другим документом).

Пример из судебной практики:

 Компания выложила видео на Youtube, где гражданин заметил свои персональные данные. В своем решении суд высказал несколько важных пунктов, которые стоит отметить:

  1. Гражданин имеет право на частную жизнь и уважение со стороны других лиц и организаций;
  2. Телекомпания ведет коммерческую деятельность, а значит выложила видео с целью получения прибыли;
  3. Видео набрало много просмотров, а значит есть факт распространения видео;
  4. Гражданин имеет право на удаление видео, так он не давал согласие на публикацию;
  5. В данной ситуации нет общественно-значимого интереса, ради которого было выложено видео.

В итоге суд обязал Youtube и ответчика удалить видео. Вот вам яркий пример того, как можно обжаловать решение в апелляции.

1.2 Клевета

Еще одной причиной для жалобы и удаления видео на Youtube является клевета. Давайте посмотрим правила платформы и узнаем, что это значит.

Администрация Youtube пишет, что законодательство о клевете может отличаться, однако есть универсальный термин для такой ситуации.

Клевета — это распространение не соответствующих действительности сведений, наносящих ущерб репутации лица или организации. То есть здесь важны несколько признаков:

  1. Информация была опубликована;
  2. Информация ложная, не соответствует действительность;
  3. Есть утверждения о фактах;
  4. Информация наносит ущерб репутации.

Важный момент: Обычное негативное мнение не является клеветой. Должно быть именно ложное утверждение о фактах. Например, что человек совершил преступление или более чем то, или организация обманывает своих клиентов.

Доказать то, что эта информация ложная можно реальными документами об отсутствии судимости или привлечения к ответственности.

Если в видео есть такие ложные утверждения о фактах, то администрация Youtube поможет пользователю удалить такое видео.

1.3 Оскорбления и угрозы

Люди равны по национальности, расе, религии, политических убеждениях. Вот главная позиция платформы по этому вопросу. Дискриминация на Youtube запрещена.

Администрация удалит видео, если автор:

  1. неоднократно призывает зрителей к насилию, оскорблениям или дискриминации;
  2. систематически оскорбляет или унижает конкретного человека в своих материалах;
  3. подвергает кого-либо угрозе физической расправы из-за социальных или политических убеждений;
  4. ради финансовой выгоды систематически создает контент, который вредит сообществу YouTube, провоцируя враждебность между авторами.

Администрация удаляет такие видео. Три нарушения за 90 дней- удаление канала.

1.4 Авторское право

Помним, автором контента является тот, кто его создал. Публикация или распространение такого контента как своего без ссылки незаконна. Чаще всего другие пользователи публикуют на своих канал чужие видео.

Если вы дадите информацию, что вы являетесь автором, Youtube поможет удалить видео.

Инструкция для пользователей

Давайте теперь поговорим о том, как удалить видео, которое нарушает Ваши права. Это юридическая услуга, которую лучше доверить профессионалу, а не просто так отправлять жалобы. Поверьте, что грамотная жалоба эффективнее, дешевле, быстрее, чем суды.

То есть мы будем рассматривать эту процедуру не как обычную жалобу, а как юридическую работу с администрацией видео платформы.

2.1 Попробуйте связать с автором видео

Лучше начать с поиска автора видео и диалога с ним.

Здесь стоит смотреть на ту информацию, которая есть на канале автора или под видео. Обычно, это могут быть ссылки на сайт, странички в социальных сетях, телеграмм каналы.

Нам нужно узнать именно идентификационные данные пользователя, чтобы направить ему официальную претензию.

Претензия пишется по закону страны, где находится человек, чьи права были нарушены. Как правило, в этом документы нужно описать ситуацию, какие Ваши права были нарушены. Претензия заканчивается с требованием удалить видео или изменить его.

2.2 Жалоба в Youtube

Довольно часто не получается найти автора видео или он не хочет удалять видео. В этом случае начинаем процедуру работы с администрацией Youtube.

См. ссылку. Необходимо нажать на “fill out the form”, выбрать страну и начать заполнять форму.

Или написать на официальную почту. Это поможет обратить внимание администрации онлайн платформы. Youtube принадлежит Google, а значит необходимо найти их реквизиты. Их можно найти в справочной информации о компании.

Далее нужно добавить URL видео и написать какой закон нарушает видео. Отдельно стоит обратить внимание на описание правовой позиции. Это важный момент.

Правовая позиция — это то, почему видео нарушает наши права с точки зрения закона, и мы можем также доказать это документами.

Что может служить доказательствами?

Здесь все зависит от ситуации. От того, какой закон нарушает видео. Дадим несколько примеров.

  1. Если автор видео опубликовал клевету о том, что человек нарушил закон, то можно дать администрации Youtube справку об отсутствии судимости. В разных странах эти документы могут отличаться;
  2. Если автор видео опубликовал персональные данные, то нужно доказать вашу личность паспортом и то, что информация в видео идентифицирует вас;
  3. Если нарушены авторские права, то подтверждаем ваше авторство. Может была регистрация или ссылку на ваше видео, которое Вы создали раньше.

От качества доказательств зависит и результат работы с администрацией Youtube.

Через некоторое время платформа ответит на Вашу жалобу. Администрация может удалить видео, дать автору время на удаление или изменения видео или даже заблокировать канал автора. (Все зависит от ситуации).

2.3 Запрещаем доступ к видео через поисковик

Поисковая система является посредником между пользователями и онлайн платформой Youtube. Именно с помощью поиска люди находят информацию, видео, статьи.

Поисковику имеют похожую с Youtube политику. Вещи, которые запрещены на видео платформе, запрещены и в поисковике.

Мы можем попросить администрацию поисковой системы заблокировать доступ для поиска видео, которое нарушает права. Для этого мы должны написать на официальную почту.

В своих требованиях мы пишем нашу правовую позицию, доказательства, почему видео нарушает закон страны. Все как в жалобе к Youtube.

Поисковые системы также уважают международные нормы и законодательства стран, поэтому могут помочь запретить доступ к видео.

Заключение

Не все пользователи Youtube соблюдает закон. Мы видим, что есть достаточно оснований для блокировки видео. Это и персональные данные и авторское право и оскорбления или угрозы и клевета, и другие причины для удаления видео.

Каждая ситуация должна быть оценена, есть ли нарушение закона в видео. Если есть, то начинается юридическая работа с администрацией Youtube.

И от качества этой работы зависит и результат.

ПОДРОБНЕЕ
Иск об истребовании имущества

В этом году у нас было совсем немного публикаций о том, что делать, когда не возвращают мое имущество. В канун Нового года исправим эту несправедливость и расскажем про иск об истребовании имущества. Этот иск – важнейшее средство защиты собственника и используется, если собственника лишают фактического обладания своей вещью.

Римляне описывали собственность как триаду полномочий «Usus, Fructus, Abusus» – владение, пользование, распоряжение. Если лишают usus, подойдет иск об истребовании вещи.

План действий, чтобы обязать вернуть собственность

1. Единственное лицо, которое может выступать истцом по иску об истребовании имущества, — собственник

По меткому выражению Верховного суда РФ,  истребование имущества из чужого незаконного владения — это требование не владеющего вещью собственника к владеющему несобственнику о возврате вещи.

Обзор Верховного суда РФ от 25.11.2015

Как подтвердить, что не возвращают МОЕ имущество?

Для недвижимого объекта — выписка из ЕГРН; но если право не регистрировалось, что является большой редкостью, принимаются любые доказательства. При этом, выписка из Реестра государственной (муниципальной) собственности или справка о балансовой принадлежности не считаются документами, безусловно подтверждающими собственность.

Для движимого объекта – принимаются любые доказательства; например, договор купли-продажи или дарения, завещание, акт приема-передачи.

2. Гражданское законодательство запрещает истребовать некоторые объекты по правилам виндикации

Деньги и ценные бумаги на предъявителя

3. Используйте виндикацию, когда нет договорных отношений с приобретателем

В юридической литературе иск об истребовании имущества называют виндикационный («виндикация» от латинского vim dicere — «объявляю о применении силы», означает истребование имущества из чужого владения).

Иск об истребовании имущества применяется для защиты лиц, которые утратили собственность, сами не зная о «происшествии».

А вот если эти лица передали имущество по сделке, закон дает иные инструменты:

  • признание сделки недействительной, если договор нарушает закон, или заключен под влиянием обмана, насилия, угроз, или причиняет вред кредиторам банкрота и т.д. Последствием недействительности сделки является реституция – приведение сторон в изначальное положение, как будто сделки не было. Например, при успешном оспаривании договора купли-продажи покупатель возвращает вещь, а продавец перечисляет обратно деньги.
  • расторжение договора, если одна из сторон существенно нарушает условия сделки. При расторжении договора купли-продажи покупатель также обязан вернуть вещь, а продавец отдает покупную цену, как правило, без задатка, если нарушитель – покупатель.
  • понуждение к регистрации права собственности, если продавец отказывается подавать документы на регистрацию перехода права собственности к покупателю.

4. Определите, у кого находится вещь в настоящий момент

Суд обяжет вернуть собственность, если ваше имущество находится у ответчика. Если ответчик успел продать вещь, то необходимо искать нового владельца и заменять ненадлежащего ответчика. Как понимаете, цепочка передачи вещи может длиться до бесконечности.

Чтобы избежать такой чехарды при истребовании объектов недвижимости, юристы Дела чести советуют следующее.

Во-первых, закажите выписку из ЕГРН о том, кто является собственником объекта на текущую дату. В ближайшее время нужно подавать иск именно к тому лицу, которое указано в выписке.

Во-вторых, вместе с исковым заявлением направьте в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер. В просительной части такого ходатайства указывается необходимая обеспечительная мера: «запретить Росреестру (указывается регион места нахождения имущества) вносить регистрационные записи в отношении объектов (перечисляются недвижимые объекты). Суд принимает обеспечительные меры в течение одного рабочего дня; одновременно исковое заявление принимают к производству. Однако если суд найдет недостатки в исковом заявлении или ходатайстве, то оба они будут оставлены без движения. Например, если истец не заплатит госпошлину 3 000 рублей за обеспечительные меры в арбитраже, то иск и ходатайство оставят без движения. А в обеспечительных мерах самое главное – эффект внезапности: приобретатель ни о чем не подозревает и не думает переоформлять имущество с целью сокрытия, а в этот момент Росреестр уже оформил арест на спорные объекты. Поэтому в таких исках важна помощь квалифицированных юристов.

Для предотвращения круговорота движимого имущества рекомендуем также обратиться с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Например:

  • наложение ареста – запрет распоряжаться и пользоваться вещью
  • судебный секвестр – передача вещи на хранение определенному судом лицу.

5. Определяем, является ли новый владелец вашего имущества добросовестным

Добросовестный приобретатель не знает и не может знать, что приобретает имущество у лица, которое не вправе им распоряжаться.

Соответственно, недобросовестный приобретатель знал или мог узнать, если бы проявил должную осмотрительность, что имущество не принадлежало продавцу.

От недобросовестного приобретателя вещь можно истребовать всегда. Если же приобретатель является добросовестным, то придется очень потрудиться, чтобы забрать свою вещь.

Суды отличают добросовестных приобретателей от недобросовестных следующими способами:

ДобросовестныйНедобросовестный
1. Полагавшийся на ЕГРН покупатель, признается добросовестным, если не доказано, что он должен был знать об отсутствии собственности у продавца1. Если в ЕГРН в качестве собственника указано иное лицо, а не продавец, или в отношении этого объекта стояла отметка о судебном споре, то покупатель не считается добросовестным
2. Длительное и открытое пользование объектом характерно для добросовестного приобретателя2. Если приобретателю объекта недвижимости этот объект во владение не передавался, то он недобросовестный
3. Обеспечительная мера, принятая судом, но не отраженная в Росреестре, не порочит приобретателя3. Обеспечительная мера на имущество, зарегистрированная в Росреестре, делает приобретателя недобросовестным
4. Приобретатель никак не связан с предыдущими «собственниками»4. Родственные и корпоративные связи между участниками цепочки сделок
5. Рыночные условия сделки5. Заниженная цена, отсутствие реальной оплаты

6. Оцениваем возмездность сделки

Возмездность означает наличие встречного предоставления за вещь. Это могут быть деньги, другие вещи, имущественные права. Например, сделка по внесению неденежного вклада в уставный капитал ООО – возмездная сделка, так как ООО передает взамен корпоративные права участия.

Возмездность сделки никак не влияет на признание приобретателя добросовестным.

Если добросовестный приобретатель получил имущество «безвозмездно, то есть даром», то шанс забрать у него свое имущество – 100 % (пункт 2 статьи 302 ГК РФ).

Также считается, что приобретатель получил вещь безвозмездно, когда он передал встречное предоставление после того, как узнал о неправомерности своего владения.

Но если добросовестный приобретатель честно заплатил деньги либо передал встречное предоставление в иной форме, то настоящий собственник сможет виндицировать свою вещь только в определенных случаях.

7. Изучаем обстоятельства выбытия имущества от настоящего собственника

При возмездности сделки имущество отберут у добросовестного приобретателя только в трех случаях:

  1. настоящий собственник до этого потерял вещь
  2. у настоящего собственника ранее украли вещь
  3. имущество выбыло из владения настоящего собственника иным образом помимо его воли

Недействительность сделки, на основании которой имущество выбыло из владения собственника, не означает по умолчанию, что вещь выбыла помимо воли собственника. Но такая ситуация часто встречается в делах о банкротстве. Представьте, руководители должника-юридического лица до своего банкротства решили скрыть имущество от кредиторов путем отчуждения третьим лицам, эти третьи лица продают имущество дальше. Затем в банкротстве конкурсный управляющий успешно оспаривает сделки, поскольку они совершены во вред кредиторам и с превышением должностных полномочий, то есть помимо «воли» самого юридического лица. Как правило, денег по оспоренной сделке не получить, так как контрагенты обычно аффилированы с должником и сами имеют финансовые проблемы. Поэтому конкурсный управляющий вправе подать иск об истребовании имущества к тому лицу, у которого оно фактически находится (пункт 36 Обзора Верховного суда РФ № 1 за 2019 год). Шансы на успех у конкурсного управляющего велики, так как уже есть судебный акт, установивший выбытие имущества помимо воли должника. Суд откажет конкурсному управляющему, только если будут возвращен деньги по оспоренной сделке.

Считается, что имущество «ушло» от настоящего собственника помимо его воли, если оно изъято по решению суда, которое отменено в апелляции или кассации.

8. Особенности истребования жилого помещения

С 01.01.2020 вступили в силу поправки, давно назревавшие в судебной практике.

Федеральным законом от 16.12.2019 № 430-ФЗ статья 302 ГК РФ дополнена пунктом 4. Согласно новой норме, государство не может обязать вернуть собственность на квартиру, если с момента регистрации права первого добросовестного приобретателя в Росреестре прошло 3 года.

Если же три года еще не истекли, публичный собственник может заявить иск об истребовании имущества, но чтобы выиграть дело ему самому нужно доказать те обстоятельства, которые обычно должен доказывать добросовестный приобретатель: 1) недобросовестность приобретателя, 2) выбытие помимо воли.

9. Исковая давность

Иск о возврате имущества из чужого незаконного владения может быть заявлен по общим правилам, то есть в течение 3 лет с момента, когда настоящий собственник узнал о нарушении своего права и определил нарушителя (в данном случае фактического владельца).

При смене владельцев исковая давность не прерывается.

10. Последствия истребования имущества из чужого незаконного владения

Несмотря на то, что имущество возвращается настоящему собственнику, он не должен компенсировать приобретателю, даже если тот является добросовестным, затраты последнего на покупку этой вещи. Добросовестному приобретателю придется в дальнейшем в новом судебном процессе требовать убытки от «продавца» за изъятие имущества (ст. 461 ГК РФ).

Однако после возврата имущества, настоящему собственнику и приобретателю все же придется произвести кое-какие расчеты:

  • недобросовестный приобретатель возмещает все доходы, которые он получил за время своего незаконного владения от использования вещи.
  • добросовестный приобретатель также несет такую обязанность, но с момента, когда узнал о неправомерности своего владения. Такой момент не может быть позже получения судебной повестки по виндикационному иску.
  • настоящий собственник возмещает расходы приобретателей на поддержание имущества в нормальном состоянии с того времени, с которого собственнику причитаются доходы.
  • настоящий собственник также возмещает добросовестному приобретателю стоимость неотделимых улучшений.

Итак, мы разобрались, что делать, если не возвращают мое имущество. Защитить права поможет иск об истребовании собственности из чужого владения (виндикационный иск). Данное требование было известно еще древним римлянам, поэтому за столько веков в законодательстве оформился стройный и эффективный способ защиты. Схематично он выглядит так:

  1. Иск вправе заявлять невладеющий собственник против владеющего несобственника.
  2. От владеющего несобственника имущество всегда можно истребовать, если он недобросовестный, то есть знал о незаконности своего приобретения.
  3. У добросовестного приобретателя вещь точно заберут, если он получил ее в дар.
  4. Если добросовестный приобретатель купил вещь за рыночную цену, то собственнику придется доказать, что вещь выбыла из владения помимо его воли.

С наступающими праздниками, дорогие читатели! Успехов в защите Вашей собственности! А мы оставим для Вас пример претензии для истребования имущества:

ПОДРОБНЕЕ
Как узнать собственника сайта в РФ?
В 2023 году в мире зарегистрированы более одного миллиарда сайтов в Интернете. Все ли они сделаны с хорошими намерениями и не нарушают закон? Ответ: конечно нет. Довольно часто возникают споры из-за нарушения авторских прав или защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Статья будет полезна иностранцам, у которых возник спор с онлайн сайтом, который зарегистрирован в России. Мы дадим советы и скажем как узнать собственника такого сайта.

Зачем нужно узнавать собственника сайта?

Как мы уже говорили, чаще всего это споры по авторским правам или по защите чести, достоинства и деловой репутации или персональные данные. Но мы не можем начать нашу юридическую работу с самим сайтом. Мы должны узнать, кто является собственником сайта, который будет ответственным за информацию в интернет-источнике. В России этот вопрос регулирует Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Он дает нам несколько понятий, про которые нам надо поговорить. Доменное имя сайта — название сайта, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети. Владелец сайта в сети «Интернет» — человек или организация, которая сама определяет порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок публикации информации на таком сайте. Администратор домена — человек или организация, на которую зарегистрирован сайт. Стоит также отличать действия поисковой системы (Yandex, Google, Mozilla и так далее) и владельца сайта. Если информация на сайте нарушает закон, то пользователь сам несет ответственность. Но если такое нарушение закона подтвердиться, то поисковая система поможет изменить или удалить информацию. Есть несколько способов, чтобы узнать владельца сайта. 1.Онлайн сервис whois Есть сервис для проверки владельцев онлайн сайтов. Инструкция здесь достаточно простая. Нужно вставить домен сайта и сервис даст информацию. Ниже дадим вам ссылки
https://www.nic.ru/whois/
https://www.reg.ru/whois/
Однако, есть несколько недостатков этого сервиса. Дело в том, что в России есть специальный закон о персональных данных, по которому данные физического лица не могут быть опубликованы на каком-либо ресурсе.
Важный момент: Если владельцем сайта является человек, то информацию из сервиса вы не сможете получить. Там будет написано “personal data”. Но иногда человек сам разрешает публиковать в онлайн сервисе информацию о себе. В этом случае Вы сможете увидеть данные.
Если собственником сайта является организация, то Вы сможете узнать имя регистратора, администратора, контактные данные и DNS сервер. 2. Информация на сайте Закон об информации, о котором мы говорили в начале статьи регламентирует, что владелец сайта должен публиковать на своем сайте информацию о:
      1. Наименование организации;
      1. Адрес или место нахождения;
      1. Адрес электронной почты для связи.
    Мы рекомендуем посмотреть сайт, все ссылки и вкладки на нем. Также стоит обратить внимание на документы. Это могут быть лицензии, пользовательские соглашения, политика конфиденциальности, чеки и так далее. Как правило, такие документы имеют информацию о владельце сайте или об организации или человеке, с которым мы может вести нашу юридическую работу. 3. Адвокатский запрос Адвокатский запрос — это юридический документ, который пишет специалист. Это самый надежный способ узнать владельца сайта. Плюс в том, что на адвокатский запрос должны отвечать все. И государственные органы власти и организации и физические лица.
    В нашей команде есть адвокаты, которые могут помочь Вам направить запрос.  Этот документ отправляется в регистратор доменных имен. Да, они не могут публиковать данные владельца сайта, но они обязаны дать их адвокату. Адвокатский запрос состоит из нескольких частей.
        1. Адвокат пишет адрес организации, куда отправляется запрос, его данные. В России много регистраторов доменных имен, адвокат узнает, какой нужен в нашей ситуации;
        1. Специалист опишет ситуацию и даст правовое основание для требований;
        1. Срок на ответ на адвокатский запрос -30 дней. Если ответа не будет, то организация может быть привлечена к административной ответственности.
      Если владелец сайта физическое лицо, то Вы получите фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту. Стоит помнить о том, что эту информацию о человеке мы можем использовать только для направления претензии или искового заявление. То есть только для защиты своих интересов. Если владелец сайта является организацией, то наименование, инн, адрес, телефон и электронная почта.

       Заключение

      Часто при поиске владельца сайта возникают проблемы. Нет данных или регистратор не может их публиковать. Мы дали Вам три совета по поиску такой информации.
          1. Поиск информации на самом сайте;
          1. Онлайн сервис whois;
          1. Самый эффективный метод- адвокатский запрос.
        ПОДРОБНЕЕ
        Упрощенный порядок взыскания долга в арбитражном суде РФ
        Споры по взысканию долга являются одними из самых популярных. В судах довольно часто можно встретить такие дела. Не являются и исключением споры между иностранной и российской организации, когда у одной из сторон возникает долг.
        В статье мы поговорим о том, как взыскать долг с российской организации в упрощенном порядке. Вы узнаете несколько важных фактов о том:
            • Какие споры могут быть решены в упрощенном порядке;
            • Какие документы необходимо подготовить;
            • Как сформировать правовую позицию и вернуть долг.
          Кроме того, мы будем рассказывать на примере конкретного судебного дела. Наша компания имеет большой опыт по решению споров между российскими и международными организациями и может помочь вам вернуть долг.

          Что такое упрощенное производство в арбитражном процессе

          Упрощенное производство — один из видов судебного производства в арбитражном суде.  Такое производство имеет несколько особенностей и преимуществ. Во-первых, по закону в упрощенном производстве рассматриваются дела с ценой иска до 800 тыс. рублей для организаций и до 400 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей. Цена иска считается по формуле: основной долг плюс санкции (штраф, неустойка, пеня). Судебные расходы не являются частью цены иска. Кроме того, независимо от цены иска в упрощенном порядке могут быть рассмотрены дела по искам о взыскание долга, если истец предоставил договор займа, а ответчик признает свои обязательства. Если ответчик подписал договор займа, то он согласен с условиями и признает свои обязательства (вернуть деньги). Дело подлежит рассмотрению в упрощенном производстве, если представленные документы подтверждают только часть задолженности, а часть требований, которая не подтверждена такими документами, не превышает 800 тыс. Рублей. Или 400 тыс. Рублей. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. N 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»)
              1. Особенности упрощенного производства
            Давайте теперь расскажем о том, почему такие дела рассматриваются в упрощенном производстве. Какие плюсы и минусы есть у этого вида решения спора? В первую очередь арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела в упрощенном производстве. Это может быть по заявлению одной из сторон, либо по решению суда. Также упрощенное производство имеет несколько особенностей:
                1. Более короткий срок рассмотрения спора (два месяца вместо шести);
                1. Спор решается без вызова сторон в суд;
                1. Нет предварительного судебного заседания (это заседание для сторон по решению некоторых процессуальных моментов);
                1. Решение суда будет исполнено немедленно (начнется исполнительное производство);
                1. Решение суда вступает в законную силу через 15 дней (В обычном случае через месяц).
              Стоит отметить, что если спор сложный и требует большого количества доказательств, то упрощенное производство не подходит сторонам. В этом случае необходимо написать ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам.
              Также сторонам важно помнить о сроках направления процессуальных документов. Как мы уже говорили, сроки в упрощенном производстве более короткие, это означает, что за этим нужно следить. 15 дней для предоставления доказательств и отзыва на исковое заявление.
              Если срок был пропущен, то документы стоит направить в суд до решения суда и добавить объяснение того, что у вас не было возможности направить их ранее. Важно помнить о том, что суд выносит решение без мотивировочной части. Это означает, что в документе будет написано, что суд решил взыскать с ответчика сумму или, что суд отказал истцу в удовлетворении требований. Мотивировочная часть решения суда важна для обжалования решения. Чтобы ее получить необходимо направить в суд заявление. После получения этой части проще будет составить правовую позицию для обжалования.

              Взыскание долга в упрощенном производстве. Инструкция и реальная практика

              Давайте перейдем от теории к практике. На самом деле дел о взыскание долга много в судебной практике, мы покажем, какие моменты важны.  Итак, иностранная компания и российская организация заключили договор займа. Российские партнеры не хотят или не могут вернуть деньги. Сумма долга в нашем примере будет 500 000 рублей. Мы видим, что цена иска не будет больше 800 000 рублей. У иностранных контрагентов, конечно, возникает много вопросов о, том, как вернуть долг. 1.1 Пишем претензию организации в России Это важный пункт нашего спора. Досудебная претензия обязательна по закону. Этот документ означает, что вы пытались договориться с должником до обращения, а суд, а должник не захотел возвращать деньги. Ниже мы прикрепим пример досудебной претензии и расскажем про основным моменты в этом документы.
                  1. В первую очередь документ должен быть понятным, он должен описывать нашу позицию и требования;
                  1. Претензию мы направляем по юридическому адресу контрагента;
                  1. Если говорить о структуре нашего документа, то рекомендуем написать его так: Описание нашей ситуации, правовая позиция, требования и приложение;
                  1. При описании нашей позиции мы советуем использовать статьи 309 и 807 Гражданского кодекса (Описывают основные момента договора займа);
                  1. Претензию мы также будет отправлять в суд с исковым заявлением.
                1.2 Исковое заявление в арбитражный суд Иск в Арбитражный суд это одна из самых важных частей нашей процедуры по взысканию долга. Мы дадим вам пример нашего искового заявления и расскажем про самые основные аспекты этого документа. Иск должен быть направлен в арбитражный суд субъекта по месту регистрации ответчика. Стоит обратить внимание на описание основных фактов нашего дела. Мы описываем для суда что случилось, также добавляем наши доказательства.
                Например: Между Истцом и Ответчиком 25.05.2023 должен был быть заключен Договор денежного займа (далее — Договор). Сумма займа – 500 000 рублей, срок займа – до 01.06.2023, 12 % годовых. Проект Договора, подписанный Ответчиком, приложен к настоящему иску. Истец исполнил свои обязательства и перевел денежные средства.
                Как мы уже говорили, нужно добавить проект нашего договора или иной документ, который подтверждает обязанности ответчика. Важно помнить о нашей правовой позиции. Ниже дадим пример основных статей закона, которые помогут в исковом заявлении.
                    1. Ст. 309 ГК РФ-обязательства должны исполняться надлежащим образом;
                    1. Ст. 807 ГК РФ- одна сторона договора обязана дать деньги, а вторая должна вернуть их по срокам и условиям договора;
                    1. Ст.809 ГК РФ- проценты по договору займа;
                    1. Ст.125, 126 АПК- процессуальные нормы по подаче искового заявления.
                  Теперь давайте поговорим о наших требованиях. Мы просим взыскать с ответчика сумму долга, проценты или санкции, если они были. Также помним про принцип компенсации расходов. Сторона, которая проигрывает спор, платит за почтовые, юридические услуги и государственную пошлину. Если вы выиграете спор, то за это все заплатит ответчик.
                  Не забываем про приложение в нашем исковом заявлении. Там мы прикрепляем все документы, которые были в нашем деле. Кстати, похожий спор случился и у нашего клиента. Деньги были переведены, но ответчик не вернул их. Мы составили претензию, исковое заявление, подготовили документы и направили в суд. Судебный спор был в упрощенном производстве, без предварительного заседания и вызова сторон. Это дело мы выиграли. Результат и решение вы можете посмотреть здесь.

                  Исполнительное производство

                  Исполнительное производство — это последняя стадия по возврату долга. Если стороны не смогли в суде договориться, то вернуть долг нам помогут судебные приставы. После получения решения арбитражного суда мы должны попросить выдать исполнительный лист. Для этого направляем в суд заявление. Многие юристы просят конкретно написать в исполнительном листе кто с кого и сколько взыскивают денег. После получения исполнительного листа начинают работать судебные приставы. Они имеют два месяца, чтобы оценить имущество компании, вернуть вам долг или продать имущество на публичных торгах.

                  Заключение

                  Упрощенное производство имеет достаточно много преимуществ для несложных споров вроде возврата долга. Напомним, что такое производство:
                      1. Имеет более короткие сроки для рассмотрения дела;
                      1. Не требует вызова сторон;
                      1. Решение исполняется немедленно и вступает в силу через 15 дней.
                    Если вы будете следовать нашим советам, правильно составите документы, напишите правовую позицию, то у вас все получится.
                    ПОДРОБНЕЕ
                    Жалоба в суд на решение ФАС

                    В 2022-м году в судах было рассмотрено чуть более 7 500 жалоб в суд на решение ФАС, однако только 1/4 часть всех поданных заявлений была удовлетворена судебными органами. Прошлогодняя статистика находится не на стороне заявителей, однако это не означает, что невозможно попасть в эту самую 1/4 часть. Сделали для вас полезную публикацию, которая упрочит ваши позиции в арбитраже и поможет составить заявление в суд на решение ФАС.

                    ФАС и УФАС

                    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) является структурой, которая контролирует соблюдение антимонопольного законодательства. Кроме этого, она следит за проведением торгов, государственных закупок, за соблюдением законов о рекламе и монополиях.

                    УФАС – это территориальные органы данной структуры. В каждом субъекте имеет место такой орган. Заявление можно подавать в тот территориальный орган, который находится в вашем городе.

                    А как быть, если УФАС принял решение об отказе в требованиях, указанных в жалобе, либо вообще не рассмотрел заявление? Ответ такой: когда нет ответа от государственного органа, то граждане или юридические лица обращаются в суд.

                    Обжалование ФАС в арбитражном суде

                    Сначала следует отметить, что не все акты, принимаемые антимонопольным органом, можно обжаловать.

                    Можно:

                    1. решение;

                    2. предписание.

                    Нельзя:

                    1. заключение;

                    2. протокол.

                    Решение антимонопольного органа можно оспорить в двух порядках:

                    первый — ведомственный

                    второй — судебный.

                    Ведомственный – когда ФАС проверяет решение своего территориального органа (УФАС).

                    Судебный – это когда суд проверяет решение антимонопольного органа.

                    Важно. Не обязательно использовать два перечисленных порядка. Ведомственный порядок можно «перескочить» и сразу обратиться в суд.

                    Жалоба в суд на решение ФАС: как составить

                    Для спора с ФАС нужно идти в арбитражный суд.

                    Статья 27 АПК РФ:

                    Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее — индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее — организации и граждане).

                    Обратиться с соответствующим заявлением в арбитражный суд можно в течение трёх месяцев со дня принятия решения или выдачи соответствующего предписания. При этом может быть совершена следующая распространенная ошибка: граждане или юридические лица обращаются в суд, начиная отсчёт срока с даты фактического получения решения, тем самым пропуская установленный законом срок для обжалования ФАС в арбитражном суде.

                    Что еще важно запомнить:

                    Первое. Рассматривая наперёд и обдумывая свои действия по обжалованию в суде решения ФАС, следует в обязательном порядке учитывать сроки исполнения обжалуемого предписания. Это объясняется тем, что для приостановления действия предписания нужно, чтобы заявление было не просто подано в суд, но и принято к производству.

                    Если этот порядок не будет соблюдён, то срок исполнения предписания будет пропущен, что грозит возможным привлечением к административной ответственности юридического лица и его руководителя. А размер ответственности может серьезно «ударить по кошельку» юридического лица и его должностного лица:

                    Статья 19.5 КоАП РФ:

                    Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

                    Второе. Обжалованию подлежит не только решение, но и предписание антимонопольного органа. Указанное объясняется тем, что обжалование исключительно решения УФАС без обжалования предписания не будет означать недействительности предписания и не будет приостанавливать его действия.

                    При обжаловании в ведомственном порядке форма заявления является произвольной. Однако в суде, в отличие от ведомственного порядка, требования к исковому заявлению чётко установленные и ограничены нормами АПК РФ. Необходимо искать статьи, относящиеся к обжалованию ненормативных правовых актов (статьи 198, 200 АПРК РФ). Предлагаем рассмотреть обязательные составляющим жалобы в суд на решение ФАС.

                    Заявление в суд на решение ФАС обязательно должно включать в себя:

                    наименование арбитражного судебного органа, куда подается иск;

                    имя, адрес, ИНН и контактные данные истца, которые должны включать его адрес, номер телефона, адрес электронной почты;

                    название контролирующего органа, который принял обжалуемый нормативно-правовой акт;

                    реквизиты обжалуемого нормативно-правового акта;

                    права, которые нарушаются оспариваемыми нормативно-правовым актом;

                    ссылки на законы и другие акты, которые не соответствуют оспариваемому нормативно-правовому акту;

                    формулирование просительной части иска, то есть требования о признании недействительным решения и предписания УФАС.

                    В качестве приложений пригодятся следующие документы:

                    копия оспариваемых решения и предписания;

                    копия записи ЕГРЮЛ для юридических лиц или свидетельство РГРН;

                    документ об отправке копии жалобы лицам, которые участвуют в деле;

                    документ, подтверждающий оплату госпошлины (размер – 3000 рублей);

                    документы, которые подтверждают полномочия лица на подписание искового заявления.

                    Что касается бремени доказывания, то в соответствии с нормами арбитражного процессуального законодательства такая обязанность лежит на антимонопольном органе. То есть ФАС в суде должен доказать законность того решения, которые обжалует истец. Однако указанное совсем не означает, что истец никак не должен действовать. Истец также является активным участником процесса, от активной позиции которого зависит исход дела.

                    Жалоба на укрупнение лота: наш пример

                    У нас есть несколько статей, посвященных нашему клиенту – индивидуальному предпринимателю. Он регулярно принимает участие в государственных закупках, и не менее регулярно в этих процессах участвуем мы, как его юридические представители, так как, к сожалению, данный процесс не всегда происходит в рамках закона.

                    До этого мы составляли жалобу в ФАС относительно действий муниципалитета, однако в рамках данной статьи мы обращаемся с заявлением в суд на решение ФАС, суть спорного вопроса при этом не поменялась.

                    Был открыт аукцион на выполнение работ, состоящих в оказании услуг по удалению имущества (3 судна), затонувшего в акватории бухты.

                    Наш клиент — ИП обратился к УФАС с жалобой на Аукцион, в которой указал, что заказчик аукциона — департамент природных ресурсов и экологии нарушил нормы российского законодательства, искусственно укрупняя лот, так как включил в аукцион сразу несколько кораблей, чтобы начальная (максимальная) цена муниципального контракта была высокой.

                    В жалобе ИП просил УФАС провести проверку условий аукциона, в том числе и в части укрупнения закупки, а также провести экспертизу анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Заявитель также написал в жалобе, что в техническом задании есть серьезная ошибка в описании затонувшего имущества. Это недостоверные сведения, которые влияют на закупку.
                    В нем указано, что якобы два судна находятся по одним и тем же координатам, это не так и этого не может быть. Они затонули в разных координатах.

                    Позже наш клиент получил ответ от УФАС о том, что жалоба зарегистрирована. УФАС должно было приостановить закупку на момент рассмотрения жалобы, и к настоящему моменту уже дать ответ на жалобу. Однако нет ни приостановления по закупке, ни ответа на жалобу. Собственно, истец обратился в суд для того, чтобы осуществить обжалование ФАС в арбитражном суде.

                    Наша позиция:

                    во-первых, в техническом задании есть серьезная ошибка в описании затонувшего имущества. Это недостоверные сведения, которые влияют на закупку. Из этого следует, что это либо намеренное искажение фактов департаментом, чтобы потом потенциальный (может быть даже заранее определенный исполнитель) мог сказать, что там ничего и не было, а исполнитель все выполнил и нужно доплатить, либо, подняв два судна, исполнитель сможет сказать, что это все три), либо это техническая ошибка, которая приведет к тому, что стоимость надо будет пересматривать (стоимость контракта 67 000 000);

                    во-вторых, нет даже фотографий того, что нужно вытаскивать из воды, потенциальный исполнитель не видит четкий объем работ;

                    в-третьих, объединение 3 судов в одну закупку — это искусственно придуманные требования. Это намеренное укрупнение закупки, которое ограничивает конкуренцию на рынке. Это не единый объект, это 3 разных судна, которые следует доставать по-отдельности. Они располагаются в разных местах, их не вытащить одновременно за один заход. Нет даже такого судна, которое могло бы вместить в себя сразу три затонувших объекта.

                    Вполне очевидно, что приведённые аргументы свидетельствуют о нарушении правил проведения закупки, а также о возможном бездействии антимонопольного органа.

                    В просительной части, помимо просьбы признать незаконным бездействие УФАС, которое выразилось в нерассмотрении жалобы, мы попросили применить обеспечительные меры в виде приостановки всех действий по аукциону на проведение закупки способом электронный аукцион с объектом закупки на выполнение работ «Оказание услуг по удалению имущества, затонувшего в акватории бухты и удалению данного затонувшего имущества».

                    Решение суда мы ещё не получили, однако рассчитываем на положительное разрешение дела. А пока что прикладываем жалобу на укрупнение лота:



                    Выводы

                    Таким образом, в случае, если антимонопольный орган не реагирует на жалобы индивидуального предпринимателя или юридического лица, или принимает решение, которое не устраивает заявителя, то эту ситуацию возможно изменить с помощью обращения в суд.

                    Жалоба подается в апелляционный суд, сделать это нужно в трёхмесячный срок со дня вынесения решения/предписания.

                    В заявлении необходимо объяснить, почему действия антимонопольного органа являются незаконными или почему принятое решение не соответствует нормам законодательства.

                    В жалобе необходимо попросить суд признать незаконным бездействие УФАС, которое выразилось, например, в нерассмотрении жалобы заявителя. То есть судебный орган может обязать ФАС рассмотреть жалобу.

                    Дополнительно обезопасить себя возможно путём принятия обеспечительных мер судом. Это положение необходимо включить в текст жалобы.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Иск о защите деловой репутации

                    Вы часто можете встретить в нашем блоге статьи про иск о защите деловой репутации. Как ни крути, по сей день «сарафанное радио» для многих из нас остается самым надежным источником информации. Мы доверяем тому, что говорят наши друзья и знакомые о магазинчике за углом, о мастере по маникюру или о строительной фирме. Мы думаем: «Эти люди воспользовались услугой и довольны ей». Довольны настолько, что готовы прийти еще раз и советуют именно эту компанию другим. А бывает наоборот. Мы ищем информацию о фирме и наталкиваемся на негативные отзывы. Начитавшись такого, мы будем держаться подальше от «горе-специалистов».

                    Все эти представления потребителей о компании – это ее деловая репутация. Деловая репутация может быть хорошей, а может и не очень. При этом, формирование деловой репутации зависит не только от качества продукта этой компании, но и от впечатления потребителей, которые последние транслируют в Сети. Очень много в Интернете недостоверных сведений о бизнес-компаниях. Зачастую порочащая информация публикуется конкурентами под видом «недовольных покупателей».

                    Удалить недостоверную информацию о бизнес-компании и компенсировать понесенные убытки из-за потери покупателей поможет иск о защите деловой репутации.

                    Наш телегам чат, где юристы бесплатно ответят на вопросы по удалению информации. В закрепленном сообщении этого чата есть пример иска о защите деловой репутации.

                    Деловая репутация в российском праве

                    Первое понимание ценности деловой репутации начало зарождаться в Средневековье, когда активно развивалась торговля и появилось купеческое сословие. Каждый купец хотел перетянуть покупателя к себе, а люди шли к тем, кто славился «добрым именем» (не обманывали, не обвешивали, а продавали качественные товары). Также начали появляться ростовщики; они давали деньги тем купцам, у которых есть «кредит» (доверие). Таким образом, мы видим, что деловая репутация важна на том рынке, где есть конкуренция; деловая репутация – это конкурентное преимущество фирмы.

                    Еще один аспект деловой репутации стал очевиден, когда Россия начала переходить к рыночной экономике в конце XX века. Помните эпизод из фильма «Мир! Дружба! Жвачка!», когда Виталий открыл инвестиционное агентство, собрал деньги граждан и… ничего не вернул? Некоторые предприниматели в те времена просто создавали однодневки, чтоб взять чужие деньги и исчезнуть. Поэтому деловая репутация стала рассматриваться еще и как гарантия исполнения договоренностей.

                    В результате предприниматели начали дорожить своей деловой репутацией, ведь она дает им конкурентное преимущество в глазах потребителей и позволяет взаимодействовать с поставщиками и банками на выгодных условиях.

                    Как следствие в Гражданском кодексе РФ появились правовые механизмы для защиты деловой репутации и возникла возможность подать в суд за клевету.

                    Наши юристы по деловой репутации рекомендуют использовать следующие нормативные акты, чтобы подать в суд за клевету:

                    • Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 10)
                    • Статья 152 ГК РФ
                    • Закон об информации
                    • Многочисленные постановления и определения Конституционного суда (№ 18-П от 09.07.2013, № 44-П от 21.07.2023)
                    • Постановления Пленума и обзоры Верховного Суда РФ:
                    • — от 24.02.2005 № 3
                    • — от 15.11.2022 № 33
                    • — от 16.03.2016
                    • Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.09.1999 № 46
                    • Практика судов вашего судебного округа

                    Основные положения о защите деловой репутации

                    Иск о защите деловой репутации является надлежащим способом судебной защиты, когда об организации распространены порочащие и одновременно недостоверные сведения в Интернете.

                    Чтобы выиграть суд по деловой репутации истец должен доказать:
                    1) информация распространена ответчиком;
                    2) распространенная информация носит порочащий характер;
                    3) распространенная информация не соответствует действительности.

                    Распространение информации (диффамация) – это донесение информации до двух и более человек. Способ распространения не имеет значения, будь то интернет-сайты, соцсети, радио, телевидение, печатные издания или устные выступления.

                    Порочащий характер информации – это целенаправленная дискредитация фирмы, когда ставится под сомнение профессионализм, компетентность или честности ее сотрудников, высказываются обвинения в нарушении закона или совершении уголовно наказуемого деяния и т.п. Порочащий характер во внешнем мире выражается в виде формирования у клиентов и партнеров негативного впечатления о компании (низкое качество услуг, неисполнение контрактных обязательств и т.п.).

                    Информация, не соответствующая действительности (ложь) – это утверждение о фактах, которые якобы существовали, но в ходе проверки установлено, что их не было.

                    В судебной практике сложилось мнение, что деловая репутация не страдает, если ключевые утверждения в целом соответствуют действительности.

                    Утверждение о фактах нужно отличать от субъективной оценки. Субъективная оценка (оценочное суждение) — это личное мнение пользователя Сети о вашем бизнесе. Мнение, в отличие от утверждения, неверифицируемо: его невозможно проверить на соответствие действительности. Наша Конституция гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова. Это означает, что каждый человек может высказывать свое мнение, в том числе по поводу деятельности той или иной организации. Это мнение может быть как положительным, так и отрицательным. Таким образом, негативные отзывы не запрещены в Интернете, если они выражают субъективную оценку.

                    Вместе с тем, субъективное мнение становится предметом судебной оценки, если оно выражено как оскорбление.

                    Утверждение о фактах, в противовес оценке, характеризуется несколькими особенностями:

                    1. описание действий и событий объективной реальности
                    2. действия описываются как произошедшие или происходящие в настоящее время
                    3. безальтернативность (категоричность) высказываний
                    4. отсутствие маркеров мнения («по моему мнению», «лично я считаю» и т.п.)

                    Чтобы наглядно показать различие между утверждениями и оценочными суждениями, приведем несколько высказываний, которые суд признал именно утверждением о фактах и даже рассказал, как проверить их правдивость (дело № А60-630901/2022):

                    • «постоянные проблемы с выдачей теплой специальной одежды» — сравнить с нормативом обеспечения рабочих спецодеждой
                    • «практика неофициального трудоустройства» — это правонарушение, подлежащее установлению надзорными органами
                    • «постоянный процесс оттока персонала» — проверяется статистикой

                    Утверждения о фактах содержатся также в документах госорганов; особенно негативная информация присутствует в уголовных приговорах. Однако подать в суд за клевету нельзя на судей, следователей и иных должностных лиц, вынесших документы с негативной информацией о компании. Такие документы обжалуются в специальном порядке в вышестоящие инстанции. В иной процедуре нельзя их оспаривать.

                    Точно также нельзя подать иск на человека, который написал жалобу на компанию в компетентные органы. Например, потребитель написал в Роспотребнадзор на низкое качество товара, либо кто-то подал заявление в полицию, обвинив в совершении преступления, либо истец в арбитражном суде транслирует неподтвержденные факты в адрес ответчика. Все это не приятно, но в рамках закона, потому что тем самым реализуется конституционное право граждан на обращение в компетентные органы за защитой.

                    Это основные термины по защите деловой репутации. Далее расскажем, как применять теорию на практике.

                    Контент, который может затронуть деловую репутацию

                    Мы ранее уже много раз писали про отдельные способы распространения информации в Интернете. Если хотите почитать, как удалять определенный контент – переходите по ссылкам:

                    Досудебный порядок

                    Нужно ли направлять претензию будущему ответчику? Это не обязательно. Суд примет иск о клевете, даже если потерпевший не представит копию претензии. Но мы в предыдущих статьях много раз писали, что претензионный порядок в Интернет-спорах может быть весьма эффективным. Далее остановимся на трех методах, которые направлены на защиту иных нематериальных благ — персональные данные, авторские права.

                    Если вы разглядите персональные данные или плагиат в контенте, который порочит вашу деловую репутацию, шансы на внесудебное удаление такой информации удвоятся.

                    1. Право на забвение
                    Когда пригодится:Нужно заблокировать интернет-сайт, на котором содержатся сведения, порочащие деловую репутацию
                    Чем регламентировано:Закон об информации (статья 10.3)  
                    Кому пишем:Оператор поисковой системы (Google LLC, ООО «Яндекс», ООО «ВК» (это браузер Mail)
                    Что пишем:есть специальная форма
                    Основания для удаления:— информация противоречит требованиям закона — сведения недостоверны — устаревшая и неактуальная информация
                    Когда удалят:10 рабочих дней

                    Отказ поисковика можно обжаловать в суде по месту своего жительства.

                    К сожалению, статистика показывает, что в большинстве случаев оператор не блокирует ссылки на сайты самостоятельно. Например, Яндекс за второе полугодие 2022 удалял не более 35% незаконной, недостоверной и неактуальной информации

                    2. Пожаловаться на видео в Ютуб
                    Когда пригодится:Нужно удалить видео из YouTube  
                    Чем регламентировано:Правила Ютуба
                    Кому пишем:YouTube  
                    Что пишем:есть специальная форма (через флажок «Пожаловаться»)
                    Основания для удаления:Наши юристы удаляли видео через Ютуб, если:
                    — в нем есть персональные данные
                    — в ролике задействован несовершеннолетний ребенок
                    — видео содержит плагиат
                    Когда удалят:до 30 дней

                    Если вы просто сошлетесь на клевету в видео, Ютуб его не удалит. Видеохостинг сам не уполномочен квалифицировать информацию как клевету, поэтому необходимо судебное решение.

                    3. Жалоба в Роскомнадзор
                    Когда пригодится:Требуется заблокировать контент с персональными данными  
                    Чем регламентировано:Закон № 152-ФЗ «О персональных данных»
                    Кому пишем:Территориальное управление Роскомнадзора
                    Что пишем:Произвольная форма, но есть обязательные реквизиты: — в «шапке» пишем, чьи персональные данные распространены — вставляем ссылку на сайт — перечисляем персональные данные заявителя, которые используются на этом сайте (начиная фамилией и заканчивая фотографией) — отметьте, что не выдавали согласие на обработку ПД
                    Основания для блокировки:несанкционированное распространение персональных данных
                    Когда удалят:Роскомнадзор пока не обладает ресурсами, чтоб самостоятельно блокировать видео. Поэтому ведомство в течение 30 дней выдает предписание администратору домена об удалении информации

                    Кто будет ответчиком по иску о вреде деловой репутации?

                    Есть четыре варианта, кого указывать в качестве ответчика по репутационным искам:

                    1. Автор

                    Это человек, который написал отзыв, выложил видео, написал статью. Часто бывает невозможно соотнести комментатора с реальным человеком. А в иске надо писать идентификационные данные ответчика. Поэтому в большинстве случаев иски подаются к следующему персонажу.

                    2. Распространитель

                    Это владелец сайта, на котором содержатся порочащие сведения. Именно владелец сайта определяет порядок размещения информации на сайте, в том числе у него есть «кнопка» для удаления нежелательного контента. Узнать владельца сайта можно одним из способов:

                    а) в «подвале» сайта должны указываться контакты владельца. Хотя это правило действует с 2014, не все собственники интернет-ресурсов его исполняют.

                    б) с помощью whois-сервисов, например, Nic.ru или Reg.ru. Информации, полученной из whois-сервисов доверяют не только опытные пользователи ПК, но и судьи (постановление президиума СИП от 03.03.2017 по делу № СИП-487/2016). Проблема может возникнуть, если владельцем сайта является физическое лицо. Его персональные данные whois-сервисами не разглашаются (если только человек не дал свое согласие).

                    в) направить запрос регистратору сайта. Его вы точно узнаете в whois-сервисе. Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (пункт 9.1.5) регистратор вправе сообщить информацию об администраторе домена (обычно администратор и владелец сайта совпадают в одном лице). Тоже хороший способ, но опять загвоздка – «вправе», а не обязан.

                    г) использовать адвокатский запрос. Это очень мощный инструмент, и он есть в арсенале наших адвокатов. По закону регистратор сайта обязан дать ответ по адвокатскому запросу в течение 30 дней.

                    3. Автор и распространитель

                    Да, можно предъявить иск сразу к двум ответчикам. Но требования будут разные (об этом более подробно расскажем через раздел.

                    4. Никто

                    Бывают ситуации, когда клевета распространена неизвестным лицом. Например, когда в адрес граждан направляются анонимные письма или когда никнейма в сети невозможно идентифицировать. В этом случае потерпевший вправе подать заявление в суд о признании распространенных сведений не соответствующими действительности. Такое заявление рассматривается в особом производстве, то есть когда нет спора о праве, а суд лишь констатирует факты. Результатом такого разбирательства станет судебное решение, опровергающее порочащие сведения. Данное судебное решение необходимо предоставить администратору домена, если порочащая информация размещена на интернет-сайте, администрируемом данным лицом. Администратор домена обязан удалить всю негативную информацию, поименованную в судебном решении.

                    Определяем подсудность

                    Определили ответчика – теперь выбираем суд по компетенции (новый термин вместо подведомственности) и по территории:

                    • По компетенции. Напомним, что по общим правилам подсудности экономические споры между организациями и ИП разрешаются арбитражными судами, а иски по жилищным, семейным и иным гражданским делам с участием граждан рассматриваются в судах общей юрисдикции. Иски о защите деловой репутации – исключение. Независимо от субъектного состава подать в суд за клевету нужно в арбитраж, но при условии что ложь касается предпринимательства. Иск гражданина о защите деловой репутации рассматривается в районном суде.
                    • По территории. Иск подается по месту жительства или регистрации ответичика.

                    Какие требования заявить в просительной части иска о защите деловой репутации?

                    Как ни странно, начнем разбирать иск с конца, то есть с его просительной части. Почему? Потому что это самая важная часть, это тот результат, который мы хотим достигнуть в результате судебной баталии. Мы должны сначала определить свою цель, а потом подобрать соответствующие ей средства. Рассматриваемый нами иск – это общее наименование целой группы способов защиты в случае умаления деловой репутации. Просительная часть иска будет определяться выбранным вами способом.

                    Существуют следующие подвиды иска о вреде деловой репутации:

                    1. Иск о защите деловой репутации (в узком смысле)

                    При подаче такого иска потерпевший преследует цель признать распространенные сведения порочащими, чтобы никто впредь эту ложь не увидел. В этом случае просительная часть иска выглядит так:

                    Прошу суд: обязать ответчика удалить из общего доступа в сети Интернет публикации по указанным ссылкам.

                    Ответчиком может быть как автор клеветы, так и администратор домена. Как вы понимаете, с последним больше шансов на успех.

                    Существует также менее популярный и, на наш взгляд, неэффективный способ сформулировать просительную часть такого иска — сохранение на сайте порочащей информации и одновременно — размещение опровергающего ее судебного решения. Альтернатива плохо работает, и юристы по деловой репутации такой способ не рекомендуют.

                    2. Заявление о признании порочащих сведений не соответствующими действительности

                    Это та ситуация, когда нам неизвестен ответчик и мы не знаем к кому предъявлять иск. Как мы уже написали ранее, в этом случае подается заявление в порядке особого производства. Просительная часть заявления выглядит так:

                    Прошу суд: признать сведения, распространенные неустановленным лицом и порочащие деловую репутацию заявителя, не соответствующими действительности.

                    Как вы видите, обязанность удалить информацию не прописана. Вместе с тем, негативные отзывы сами себя не удалят. Поэтому с решением, полученным по результатам рассмотрения данного заявления, идите к администратору домена. Он обязан удалить контент, незаконность которого подтверждена судебным актом.

                    3. Иск об удалении информации, признанной порочащей по решению суда

                    Это требование существует на случай, когда администратор домена отказывается добровольно удалить порочащую информацию, признанную недостоверной по решению суда:

                    Прошу суд: обязать ответчика удалить из общего доступа в сети Интернет публикации по указанным ссылкам, признанные порочащими по решению суд от ___ по делу №________.

                    4. Иск о защите деловой репутации и взыскании убытков

                    Здесь к требованию об удалении порочащих сведений (пункты 1 или 3) присоединяется просьба о компенсации имущественного ущерба:

                    Прошу суд: 2. Взыскать с ответчика 1 000 000 рублей в счет возмещения убытков, причиненных вследствие распространения порочащих сведений, не соответствующих действительности.

                    При взыскании убытков с администратора домена нужно учитывать следующее. Владельцы сайтов не обязаны удалять негативную информацию о компании без решения суда, так как они не наделены властным полномочием квалифицировать ту или иную информацию в качестве порочащей. Поэтому нельзя взыскать убытки с владельца сайта до вынесения судебного решения о признании сведений недостоверными. Убытки с информационного посредника взыскиваются только после того, как последний отказался исполнять решение суда.

                    Обоснование этой правовой позиции отражено в Постановлении КС РФ от 09.07.2013 № 18‑П. При взыскании убытков, причиненных вследствие ущерба деловой репутации, потерпевший должен доказать вину. Администратор лишь предоставляет технические интернет-услуги для доступа к информации, для ее поиска и передачи. При этом, администратор не создает порочащий контент, а значит, его вина в нарушении деловой репутации отсутствует. Поэтому информационные посредники, по общему правилу, не возмещают убытки потерпевшим фирмам (ст. 17 Закона об информации). Исключения: а) администратор знал о незаконности распространения (например, когда ему предоставили судебное решение о признании сведений порочащими, но администратор все равно отказался их удалить); б) администратор одновременно является автором контента или вносил в него свои изменения.

                    5. Иск о защите деловой репутации и взыскании морального вреда

                    Такие требования может соединить только гражданин, если нарушена его деловая репутация:

                    Прошу суд: 2. Взыскать с ответчика 1 000 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

                    Как раз такой случай был рассмотрен Конституционным судом РФ в Постановлении от 21.07.2023 № 44-П.

                    Как написать иск о защите деловой репутации: практические советы и ОБРАЗЕЦ

                    Скачать образец иска о защите деловой репутации в формате Word можно по ссылке.

                    Этот образец иска разработан нашими адвокатами. Он будет серьезным подспорьем, если вы решите самостоятельно подать в суд за клевету. Предлагаем также учесть комментарии наших юристов относительно составления искового заявления, а также в целом по суду о защите деловой репутации:

                    1) соблюдайте структуру иска, чтобы судье было удобней воспринимать информацию; мы рекомендуем придерживаться такого плана:

                    Раздел искаОсобенности репутационного иска
                    1Описание основных фактов— включаем ссылку на сайт или видео — идентифицируем интернет-ресурс, где размещен компромат — раскрываем действующих лиц (владелец сайта, автор материала)
                    2Позиция истцаИзлагается с учетом стандарта доказывания по репутационным спорам и коротко выглядит так: — информация распространена ответчиком, что подтверждается… <ссылка на доказательства: нотариальный осмотр сайта, скриншоты сайта, информация whois-сервиса, ответ на претензию>, — при этом, носит порочащий характер, что подтверждается <ссылка на доказательства: заключение лингвистической экспертизы>, — и не соответствует действительности <обратное должен доказать ответчик>.
                    3Основания искаЦитируются законы, охраняющие деловую репутацию, а также позиции высших судов (КС РФ, ВС РФ) и сохраняющие силу позиции ВАС РФ. Если есть положительная практика судов вашего округа – упомяните и о ней.
                    4Исковые требованияМы подробно написали об этом чуть выше, в предыдущем разделе. Самое главное, чтобы исковые требования отражали то, что нужно вам!

                    2) важнейшее доказательство в деле о защите деловой репутации – лингвистическая и психологическая экспертиза. Такую экспертизу можно получить как до подачи иска (заключение специалиста), так и в ходе судебного процесса (судебная экспертиза):

                    • заключение специалиста – это письменная консультация человека, обладающего специальным образованием в определенной области (например, в лингвистике), полученная стороной спора по своей инициативе.
                    • заключение судебной экспертизы – это письменное исследование, проводимое с санкции суда на основании определения о назначении экспертизы, в том числе судом (а не сторонами) определяется вопрос, требующий специальных разъяснений, кандидатура эксперта, вид экспертизы, ее сроки.  

                    Перед экспертами (лингвисты, психологи) ставят два вопроса:

                    1. В какой форме выражены высказывания ответчика: утверждение о фактах или субъективное мнение?
                    2. Носят ли высказывания ответчика оскорбительный характер?

                    Положительный ответ эксперта хотя бы на один вопрос – залог победы в суде.

                    3) еще одним особенным доказательством является протокол осмотра нотариусом интернет-ресурса. С одной стороны, это стоит немалых денег и не все нотариусы берутся за такое сложное нотариальное действие. С другой стороны, такое доказательство позволит пресечь махинации ответчика по удалению/ исправлению информации на время судебного заседания. Особенно это актуально для исков о компенсации морального вреда и убытков.

                    4) используйте ошибки ответчика – иногда они помогут лучше лингвистической экспертизы. Например, если ответчик возражает против иска, утверждая, что его высказывания соответствуют действительности, значит он сам признает, что его высказывание – это утверждение о фактах. Ссылаться на субъективный характер своих утверждений он больше не сможет.

                    Судебные расходы

                    Победитель судебного спора имеет право компенсировать свои судебные расходы (в том числе госпошлина, оплата юридических услуг, лингвистической экспертизы, нотариального осмотра, расходы на проезд) за счет проигравшей стороны.

                    По репутационным искам существовал вопрос, допустимо ли взыскивать судебные расходы с владельца сайта. Ответ на этот вопрос дал Верховный суд в определении № 304-ЭС22-27738, выпущенным совсем недавно – 05.05.2023. Владелец сайта, действительно, может быть полностью освобожден от судебных издержек, но далеко не во всех случаях. Для решения этого вопроса нужно учитывать, насколько владелец сайта вовлечен в процесс функционирования интернет-ресурса; как велики его возможности по контролю за информацией, может ли он ее изменять или удалять.

                    Выводы

                    Защита деловой репутации – крайне сложный процесс, так как постоянно происходит столкновение с иными конституционными правами (право на обращение в компетентные органы за защитой, право на свободу мысли и слова). А в связи с переходом репутационных споров в виртуальное пространство сложности только приумножаются: иногда бывает затруднительно узнать автора клеветы и даже владельца интернет-сайта. Но обширная судебная практика, сложившаяся благодаря активной позиции предпринимателей в вопросе защиты своего имиджа, дает ответы на многие вопросы. И репутационные иски часто разрешаются в пользу потерпевших предпринимателей!

                    Если у вас остались вопросы, пишите их в наш телегам чат, где юристы бесплатно ответят на вопросы по удалению информации из Сети. А если вы хотите обратиться за юридической помощью к нашим адвокатом – вам сюда.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Жалоба в УФАС на закупку

                    Субъекты, которые участвуют в торгах, довольно часто допускают ошибки, нарушая права иных участников либо злоупотребляя правами. Ввиду этого важно знать, как должна выглядеть жалоба в УФАС на закупку. Федеральная антимонопольная служба является органом, который уполномочен рассматривать жалобы участников государственных закупок. В этой статье, как и в предыдущих публикациях по этой теме, поговорим о том, по каким причинам, в какой срок и каким образом необходимо подавать жалобу в УФАС на аукцион. Кроме этого, расскажем о том, как получить положительное решение.

                    Субъекты госзакупок

                    Участники государственных закупок в зависимости от применимого законодательства могут иметь различные правовой статус. Речь идёт о двух законах:

                    1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

                    2. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

                    В зависимости от применения того или иного закона различаются правомочия, основания и процесс обращения с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Под участниками торгов, которые могут обращаться в ФАС, следует понимать юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют одному из следующих статусов:

                    1. Лицо имеет намерение подать заявку на участие в закупке, но не может это осуществить в связи с тем, что имеет место нарушение со стороны оператора электронной площадки. То есть право обозначенных выше субъектов ограничивается уже на этапе возможности принятия участия в аукционе.

                    2. Лицо уже подало заявку на участие, однако не смогло одержать победу в связи с наличием нарушений законодательства.

                    3. Лицо является победителем торгов, с которым заказчик должен заключить договор, однако не осуществил эту обязанность из-за незаконного отказа либо другого нарушения.

                    Отметим, что юридические лица или предприниматели, которые заключили контракт с заказчиком, формально не являются субъектами – участниками государственных закупок. Они переходят в статус исполнителя, например, подрядчика. Тем не менее, за ними сохраняется право на жалобу в УФАС на закупку, то есть на действия заказчика, которые нарушают интересы лица. Защитить свои права участники торгов могут двумя основными способами:

                    1. жалоба в УФАС  на аукцион;

                    2. суд;

                    3. сначала жалоба, а затем суд.

                    Важно отметить, что субъекты, которые могут обратиться с жалобой в ФАС, не ограничиваются только исполнителями контракта. Помимо них в рассматриваемый орган могут обращаться и другие лица, даже которые не имеют никакого отношения к государственной закупке. Например, к таком к такому субъекту относится прокуратура или граждане, которые считают, что закупки закупка проведена с нарушением закона.

                    Сроки подачи жалобы в ФАС (по закону 44-ФЗ)

                    Для удобства эти сроки укажем в таблице.

                    Вид жалобы в УФАС на закупкуСрок подачи
                    на действия заказчика1. не позднее 5 дней после даты размещения протокола результатов закупки

                    2. если действия, которые подлежат жалобе, совершены после рассмотрения иных частей заявок или в процессе подписания контракта, то до заключения государственного контракта
                    на действия заказчика, имеющие отношение к заключению контрактане позже даты заключения государственного контракта
                    на положения документациидо завершения срока подачи заявки на участие в закупке
                    на оператора торговой площадки30 дней с даты осуществления действий, подлежащих обжалованию

                    Разработка и подача жалобы в УФАС  на аукцион

                    Перед тем, как подготовить жалобу, необходимо ответить на несколько вопросов. Итак, чек лист по составлению жалобы такой:

                    1. Определена категория жалобы;

                    2. Определен порядок обращения с жалобой;

                    3. Определен орган, в который необходимо подавать жалобу;

                    4. Определены сроки, в которые необходимо обратиться с жалобой (поможет таблица).

                    Федеральная антимонопольная служба делит жалобы в области государственных закупок на две категории, эта классификация происходит в зависимости от применяемого закона:

                    1. жалоба по ФЗ № 44;

                    2. жалоба по ФЗ № 223.

                    Жалоба может быть представлена в ФАС двумя способами:

                    1. бумажный;

                    2. электронный.

                    Конечно, выбор осуществляется самим субъектом, который подает жалобу. Однако в настоящее время, безусловно, проще и оперативнее будет подача электронные жалобы. Для ФАС такой формат тоже является более удобным, ввиду того, что они могут быстрее рассмотреть и принять решение по жалобе.

                    При этом сама Федеральная антимонопольная служба представила полезную информацию о содержании жалобы. Так, по рекомендациям ФАС, в жалобе должны быть указаны следующие сведения:

                    1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации);

                    2. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии);

                    3. указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке;

                    4. указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, доводы жалобы;

                    5. к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов;

                    6. жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

                    Пример/образец жалобы, связанной с укрупнением лота

                    Что произошло:

                    Департамент природных ресурсов объявил о проведении закупки посредством аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации по удалению имущества, затонувшего в акватории бухты Эмма и удалению затонувшего имущества. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 67 000 000 рублей 00 коп.

                    Были предъявлены дополнительные требования к участникам аукциона — наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора). При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в данном случае – 13 400 000 рублей.  Это первое дополнительное требование.  

                    Следующее требование – «в подтверждение своего соответствия установленному требованию о наличии лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в составе документов заявки на участие в электронной закупке участник закупки представляет выписку из соответствующего реестра таких лицензий, либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении», что никак не соответствует предмету закупки, не нужна тут никакая лицензия.

                    В техническом задании есть серьезная ошибка в описании затонувшего имущества.  Эти недостоверные сведения влияют на закупку. Указано, что якобы два судна находятся по одним и тем же координатам, однако это не так, этого не может быть. Они затонули в разное время и в разных местах, они видны, поэтому это можно установить без экспертиз и невооруженным взглядом.

                    Более того, нет даже фотографий того, что надо вытаскивать из воды, потенциальный исполнитель не видит четкий объем работ.   

                    Получается, что это искусственно придуманные требования, которые не должны быть в закупке:

                    1. Это намеренное укрупнение лота, которое ограничивает конкуренцию на этом рынке. Это не единый объект, а 3 разных судна, которые можно и нужно доставать по отдельности. Они располагаются в разных местах, их никак не поднять одновременно за один заход. Нет такого судна, который мог бы вмести в себя сразу три затонувших объекта.
                    2. В Чукотском автономном округе не так много таких компаний, которые вообще заходят в эти районы в период навигации, они смогут достать это имущество, но далеко не все имеют у исполненные контракты на 13 400 000 рублей, разделение этой закупки на 3 приведет к тому, что многие смогут заявиться на эту закупку. Поэтому абсолютно точно разделение закупки приведет к тому, что будут несколько компаний, которые смогут исполнить этот контракт и стоимость уменьшится.
                    3. Наличие лицензии является незаконным требованием. В техническом задании по закупке не написано ни одного действия, которое требовало бы наличия лицензии. Мы настаивали на том, что, если УФАС сомневается в утверждении заявителя, то должно запросить пояснения у лицензирующего органа, который выдаёт такие лицензии. 

                    Что получается?

                    Заказчик аукциона нарушил нормы российского законодательства (на лицо искусственное укрупнение лота), чтобы начальная (максимальная) цена контракта было высокой. Формально, он имеет на это право, но это приведет к удорожанию закупки. 

                    Местные компании при разделении этой закупки смогут принять участие в ней.  Ресурсы у всех имеются, сроки также будут соблюдены, но они не могут этого сделать в связи с введенным искусственными ограничениями. Разделение закупки помогло бы сэкономить заказчику десятки миллионов. 

                    Вероятнее всего, получится ситуация, что заявку на осуществления аукциона не сможет подать никто, кроме одного единственного участника аукциона (а в последующем — победителя), для которого и делается все это (вероятно).

                    УФАС может провести экспертизу состояния конкуренции на товарном рынке по укрупнению лота, может легко разобраться в том, что там лицензия не нужна, и тем более разобраться в координатах. 

                    Что просим?

                    Провести проверку условий аукциона, в том числе, в части укрупнения закупки, а также   провести экспертизу анализа состояния конкуренции на товарном рынке, оценить требования по наличию лицензии, а также неверные координаты имущества.

                    Пример/образец жалобы, подготовленной нашими юристами:

                    Решение по жалобе в УФАС (ФАС)

                    В течение двух рабочих дней жалоба будет принята либо возвращена. Орган разместит информацию на официальном сайте с уведомлением субъектов, связанных этой жалобой.

                    Если жалоба принята,

                    то в течение трёх дней решение будет размещено на официальном сайте. Жалобу следует искать по наименованию заказчика либо закупки, номеру жалобы либо номеру извещения о закупке.

                    Жалоба может быть не принята по причинам:

                    не соответствует требованиям законодательства;

                    отсутствует подпись либо подписано субъектом, полномочия которого не были подтверждены документально;

                    пропущен срок, установленный для подачи жалобы;

                    по жалобе уже принято судебное решение либо решение контрольного органа, например, в случае, когда жалобу подал другой участник аукциона.

                    Субъект может подать повторную жалобу при условии устранения всех имеющихся нарушений (содержание или оформление) или оспорить непринятие жалобы, то есть её возвращение, в судебном порядке.

                    Юристы

                    Наши специалисты занимаются делами подобной категории. Как вы видите на нашем примере и по предыдущим публикациям, мы довольно часто сталкиваемся с государственными закупками, которые осуществляются с нарушением закона.

                    В связи с этим мы знаем, как правильно писать жалобы в ФАС либо его управления, а также можем помочь на всех иных этапах защиты интересов участников аукциона.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Претензия дизайнеру

                    В процессе оказания дизайнерских услуг могут возникнуть некоторые проблемы, о которых мы подробно поговорим в этой публикации. Помимо этого, мы расскажем о том как правильно составить претензию дизайнеру. Этот документ особенно важен потому, что он позволяет разрешить спор без суда, то есть представляет собой досудебное урегулирования конфликта между заказчиком и дизайнером. Соглашение, заключаемое в рамках претензионного порядка, поможет завершить спор мирным путём.

                    Пример претензии, составленной нашими юристами:

                    Вы наверняка согласитесь с тем, что сегодня услуги дизайнера являются очень популярными. Особенно этот вопрос поднимается в случае необходимости проведения ремонтных работ в квартире или в доме. Такой специалист, безусловно, будет является полезным помощником для планирования площади помещения и его обустройства.

                    Однако в этой области могут возникнуть недопонимания между дизайнером и заказчиком. Они могут выражаться, например, в том, что дизайнер неверно понял задачу заказчика, либо не выполнил свои обязательства в полном объеме. В этой связи возникает вопрос, каким образом можно доказать неверное восприятие дизайнером интерьера квартиры или дома? Данный вопрос является очень сложным на практике и не каждый сможет на него верно ответить.

                    В этой статье мы мы постараемся дать понимание этого вопроса и обсудить, что в обязательном порядке должна включать в себя претензия дизайнеру и как подать в суд на дизайнера, если претензия не дала нужных результатов.

                    Из-за чего спор?

                    Спор всегда возникает в том случае, когда обязательства по договору не выполняются, либо некоторые моменты и вовсе не учтены в договоре. То есть на местах пробелов может возникнуть конфликт и недопонимание между заказчиком и дизайнером. А какой договор заключается между сторонами?

                    Чаще всего это договор оказания услуг. Он регулируются нормами гражданского законодательства, в частности 39-й главой Гражданского кодекса России.

                    Статья 779 ГК РФ: По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

                    Права и обязанности сторон закрепляют со сторонами в договоре подряда.

                    Статья 702 ГК РФ: По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

                    Безусловно, никто не застрахован от возникновения споров или от взаимодействия с недобросовестным специалистом. Из-за этого могут возникнуть споры различного характера. Перечислим их ниже.

                    Спор 1. Некачественные услуги дизайнера

                    Сложность в данном споре вызывает понятие «некачественные». Что это означает? Чаще всего заказчик убеждён или ему кажется, что услуги выполнены недолжным образом. То есть имеет место субъективное мнение человека, который, возможно, ожидал увидеть иной результат работы дизайнера.

                    На самом деле качество работы дизайнера достаточно сложно оценить обычному человеку, так как у него нет специального образования в вопросах дизайна. В этом случае заказчику следует руководствоваться только договором и конкретными фактами. Исходя из этого, в соглашении между заказчиком и дизайнером обязательно должны присутствовать конкретные услуги, которые должны быть оказана заказчику. А параметр качества будет рассматриваться профессионально, если заказчик подаст в суд на дизайнера.

                    Рассмотрим случай из судебной практики.

                    Суть: гражданин подал в суд на дизайнера.

                    Причина: некачественные услуги дизайнера.

                    Цель: вернуть деньги, дизайнер не выполнил свою работу.

                    Между Л. — заказчик и ООО «Д» — исполнитель был заключён договор на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры. По условиям договора дизайн-проект должен был включать в себя: обмеры помещений, предоставление планировочных решений, разработку эскиза дизайн-проекта, разработку проектной документации к дизайн-проекту.

                    Общая стоимость выполняемых работ была согласована сторонами в размере 130 000 рублей. Истцом был оплачен аванс в размере 50% (58 650 рублей) при подписании договора, а также промежуточный аванс в размере 35 190 рублей.

                    Оказание услуг по договору было разделено на два этапа:

                    1. обмер помещений, предоставление планировок и эскизов: срок — не определен;

                    2. подготовка проектной документации: срок — 21 рабочий день.

                    Работа над предварительными эскизами затянулась на 1,5 месяца, но, тем не менее, истец произвёл оплату промежуточного аванса в размере 35 190 рублей.

                    В последний день установленного договором срока ответчик направил истцу по электронной почте итоги своей работы, после ознакомления с которыми и обнаружения многочисленных недостатков, истец направил ответчику претензию с предложением соразмерно уменьшить стоимость оказанных услуг ввиду недостатков в работе. затем была повторная претензия. Поскольку требования истца ответчиком удовлетворены не были, истец по электронной почте уведомил ответчика об отказе от дальнейшего исполнения договора.

                    Чем истец подтверждает «некачественность» услуг дизайнера?

                    1. отсутствовала как таковая эскизная часть проекта — нарушение пунктов 2.2, 2.2.а договора;

                    2. отсутствие цветовой организации помещения — нарушение условий договора. Соответственно, эскиз дизайн-проекта в законченном варианте также не был предоставлен заказчику (при этом исполнитель в своих письмах указывал, что итоговый вариант будет представлен вместе с исполнительной (проектной) документацией, то есть скорректирован в ходе ремонтных работ).

                    3. в ответах на претензии истца ответчик ошибочно указывал, что финальным вариантом работ по договору должен был бы стать процесс ремонта и декорирования помещения, хотя по условиям договора итогом работ исполнителя является сам дизайн-проект.

                    4. в отсутствие эскиза дизайн-проекта в полностью законченном и согласованном сторонами варианте, исполнитель не мог качественно и полно составить и проектную документацию.

                    5. корректировка и окончательное составление дизайн-проекта в ходе ремонтных работ вообще лишает для заказчика смысла в услугах ответчика, так как ремонт помещения должен осуществляться именно на основании законченных эскизного проекта и проектной документации. В противном случае, получается, что дизайн-проект помещения составляется уже по факту ремонта, что противоречит всякой логике, и лишает такой документ потребительской ценности для заказчика.

                    6. на представленных ответчиком картинках нет чёткого указания расположения элементов дизайна, конкретных расстояний между ними (отсутствует точное определение расположения на стенах розеток и выключателей; на плане расстановки мебели не указаны её размеры, допустимые по данному проекту; отсутствуют расчёты отступов мебели от стен, полностью отсутствуют расчёты расположения элементов спальни и ванной комнаты).

                    Что попросил истец?

                    Претензия дизайнеру окончилась категорическим отказом ответчика от добровольного урегулирования спора и возврата части уплаченных денежных средств, поэтому Л. просил суд:

                    а) взыскать уплаченные по договору денежные средства в размере 73 840 рублей с соответствующим уменьшением цены оказанных ответчиком услуг до 20 000 рублей;

                    б) взыскать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки (а именно 117 300 рублей);

                    в) взыскать моральный вред 50 000 рублей;

                    г) штраф в размере 50% от взысканных судом сумм;

                    д) 80 000 рублей в счёт возмещения убытков истца, вызванных необходимостью арендной платы за съём жилья в период с даты, когда ответчик должен был завершить работу над проектом, до даты выполнения проекта новым исполнителем, т.е. за 4 месяца.

                    Ключевой аргумент ответчика:

                    В части доводов стороны истца о недостатках именно проектной части дизайн-проекта указывал, что такие претензии являются, по своей сути, всего лишь несогласием с тем или иным предложенным ответчиком стилистическим решением.

                    Это как раз то, о чем мы говорили в начале публикации. На чью сторону встанет суд?

                    Что отметил суд?

                    1. несмотря на значительный объём выполненных исполнителем работ по договору и представленные заказчику итоговые материалы не позволяют судить о надлежащем выполнении согласованных сторонами составных частей дизайн-проекта, а в целом представленный дизайн-проект не является законченным документом, позволяющим осуществить ремонтно-отделочные работы в квартире истца;

                    2. условия договора определяются по усмотрению сторон. При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

                    3. в момент предоставления проектной документации эскиз дизайн-проекта в законченном варианте и в виде самостоятельного документа не был предоставлен заказчику.

                    4. представленный ответчиком итоговый вариант дизайн-проекта, по мнению суда, совершенно не позволяет приступить к непосредственному осуществлению ремонтно-отделочных работ в соответствии с таким дизайн-проектом без дополнительных уточнений, согласований и вопросов к исполнителю.

                    Что решил суд?

                    а) взыскать уплаченные по договору денежные средства в размере 73 840 рублей с соответствующим уменьшением цены оказанных ответчиком услуг до 20 000 рублей — удовлетворил полностью (сумма 53 840 рублей);

                    б) взыскать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки (а именно 117 300 рублей) — удовлетворил в размере 53 840 рублей;

                    в) взыскать моральный вред 50 000 рублей — удовлетворил в размере 15 000 рублей;

                    г) штраф в размере 50% от взысканных судом сумм — удовлетворил в размере 30 000 рублей;

                    д) 80 000 рублей в счёт возмещения убытков истца, вызванных необходимостью арендной платы за съём жилья в период с даты, когда ответчик должен был завершить работу над проектом, до даты выполнения проекта новым исполнителем, т.е. за 4 месяца — отказ в удовлетворении по причине отсутствия причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору и заявленными расходами истца.

                    Вывод:

                    1. Договор между сторонами должен быть максимально понятным и детализирован конкретизированы для сторон. Каждая услуга, которую должен выполнить дизайнер, должна быть детализированно и отражена в соглашении. Мы составляем такие договоры, а так же можем проверить договор, представленный дизайнером.

                    2. В случае, если претензия дизайнеру не помогла, в суде качество услуг будет оцениваться судом в рамках тех доказательств, которые представит истец и ответчик. В рассматриваемом выше примере понятно, что те факты, которые были предоставлены истцом, повлияли на положительное решение суда.

                    Спор 2. Дизайнер нарушил сроки выполнения работ

                    Одна из наиболее распространённых ситуаций. Это происходит по разным причинам, однако, к сожалению, результат всегда один. В такой ситуации закон, безусловно, становится на сторону потребителя, а именно заказчика.

                    Поэтому в данном случае вы можете вернуть деньги, если дизайнер нарушил сроки. Как мы видим из примера судебной практики, деньги возвращаются в виде неустойки, рассчитываемой за каждый день просрочки. Еще можно вернуть деньги, расторгнув договор с дизайнером.

                    Спор 3. Дизайнер вообще ничего не сделал.

                    Такие ситуации довольно редки, однако от них никто не застрахован. Помочь в любом из споров с дизайнером сможем мы. Мы работаем не только на стадии претензионной работы, но и защищаем интересы наших клиентов в суде, то есть ведем юридическую деятельность на любой стадии договорной и судебной стадии.

                    Проблема подобных споров в том, что дизайн — это что-то творческое, сложно сказать, качественный он или нет. Параметр качества будет определяться в судебном порядке. Суд может принять решение самостоятельно на основе тех фактов и доказательств, которые будут предоставлены сторонами. А может обратиться к эксперту для того, чтобы определить качество выполненной работы.
                    В случае, если дизайн не сделан, то тогда проблем нет, взыскать денежные средства с дизайнера можно.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    В суд по муниципальному контракту

                    Недавно мы писали о типовых спорах по госконтрактам. В этой статье подробно остановимся только на одном виде таких споров, но самом популярном: в суд по муниципального контракту, если заказчик отказывается платить. Как в такой ситуации действовать подрядчику, чтобы выиграть спор по госконтракту?

                    1. Направьте заказчику претензию с требованием об уплате долга

                    В первую очередь, обратим внимание нашего читателя, что мы являемся сторонниками и амбассадорами досудебного мирного урегулирования споров по контрактам. Да-да, юристы могут не голосовать за суд! Причина простая: на первом месте у нас – доверитель, и уход от судебной процедуры позволяет сохранить его время, нервы и деньги. У нас много статей по поводу юридически грамотной претензионной работы, например, недавно писали про претензии в рамках гарантийного срока.

                    Чтобы взыскать по муниципальному контракту, соблюдение претензионного порядка обязательно. К иску прикладывается сама претензия, а также доказательства ее вручения заказчику. Если эти документы не направить в суд, то исковое оставят без рассмотрения.

                    В претензии зафиксируйте период и сумму задолженности, а также напишите, что вправе взыскать пени за просрочку. Что делать, если в претензии забыли написать про пени? Ничего страшного в этом нет, так как Верховный суд разъяснил: соблюдение претензионного порядка в отношении основного долга означает также соблюдение такого порядка в отношении неустоек. Поэтому даже если в претензии вы истребовали лишь сумму основного долга, все равно в иске можно прибавить пени.

                    2. Если от заказчика поступила встречная претензия, направьте ответ

                    Маркеры, по которым можно определить, что заказчик не собирается платить и придется идти в суд по муниципальному контракту:

                    • заказчик прислал вам претензию с указанием на недостатки со стороны исполнителя
                    • заказчик направил акт о выявленных дефектах
                    • заказчик вызывает на освидетельствование недостатков
                    • заказчик требует провести экспертизу сданного объекта на наличие недочетов

                    Получив такой месседж, нужно насторожиться, ведь заказчик не хочет оплатить из-за недостатков. В суде заказчик может заявить о дефектах с целью уменьшить сумму иска или вообще избежать взыскания. Поэтому напишите заказчику ответ на претензию по контракту, учитывая следующие принципы:

                    а) опишите свою версию событий, а юристы по строительному подряду помогут сделать это в контексте закона;

                    б) передвиньте границу ответственности за недостатки в зону самого заказчика: не вовремя передана техническая документация; дефект возник из-за некачественного давальческого материала; заказчик не соблюдал инструкции по эксплуатации объекта и т.д.

                    в) раскритикуйте процедуру выявления недостатков выполненных по контракту работ: заказчики грешат тем, что не вызывают исполнителей на совместное освидетельствование недостатков, а это противоречит закону и делает акт о фиксации недостатков недействительным.

                    г) если подрядчик реально виноват и в его работе есть дефекты — устраните их по доброй воле, а в ответе на претензию сообщите заказчику, когда проведете ремонт.

                    Помните, что ответ на претензию – это практически отзыв на потенциальный встречный иск госзаказчика. Поэтому подойдите к этому серьезно, в том числе при помощи юристов по строительному подряду.

                    3. Сформируйте позицию по делу и соберите доказательства

                    Перед тем как обращаться в суд по муниципальному контракту, необходимо иметь четкую картину происходящего. Эта картина должна сформироваться на основании письменных документов, а не с чьих-то слов. Чтоб было легче понять, как это сделать, расскажем, как это сделали наши юристы. К нам обратился предприниматель, потому что заказчик не заплатил по муниципальному контракту. Мы выяснили все обстоятельства дела и сформировали пакет документов:

                    № п/пОбстоятельства делаПодтверждающий документ
                    1.11.03.2022 между муниципальным бюджетным учреждением (детский сад) и предпринимателем в соответствии с ФЗ № 44 заключен муниципальный контракт на следующих условиях: — подрядчик  обязуется выполнить ремонтным работы в детском саду, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их; — работы выполняются в соответствии с тех.заданием, локальным сметным расчетом; — срок выполнения работ: 01.06.2022 – 01.09.2022; — цена контракта — 5 466 046,00 руб. — срок оплаты: 10 раб. дней с даты приемки; — заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения неустранимых недостатков; — для проверки работ заказчик обязан провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов; — заказчик вправе задержать оплату в случаях: 1) неустранение недостатков, 2) причинение ущерба, 3) выполнения работ с отступлением от объемов, установленных ЛСР; — при обнаружении недостатков заказчик обязан немедленно заявить об этом подрядчику; в этом случае составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их исправления; — при возникновении спора по поводу недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза (расходы несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков); — заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствие с законодательством.Муниципальный контракт, подписанный обеими сторонами (с приложениями)
                    2.01.06.2022 подрядчик прибыл на объект и обнаружил, что в сад до сих пор ходят дети. В связи с этим подрядчик потребовал от заказчика освободить помещения.Письменное уведомление от 03.06.2022
                    3.Заказчик попросил сдвинуть график ремонта на вечернее время и выходные дниПисьмо заказчика от 07.06.2022
                    4.Подрядчик повторно потребовал освободить помещения, так как невозможно проводить ремонт в саду, куда днем будут ходить детиПисьмо подрядчика от 08.06.2022
                    5.22.06.2022 заказчик направил претензию о несвоевременном начале работПисьмо заказчика от 22.06.2022
                    6.Подрядчик мягко напомнил, что вовремя не приступил к работам из-за бездействия заказчикаПисьмо подрядчика от 23.06.2022
                    7.По окончании сроков работ, предусмотренных контрактом, заказчик вызвал подрядчика на совместную приемкуПисьмо заказчика от 31.08.2022
                    8.Подрядчик указал, что в соответствие с контрактом на работы требуется 3 месяца; поскольку начало сдвинуто по вине заказчика, приемка возможна не ранее середины сентябряПисьмо подрядчика от 31.08.2022
                    9.Заказчик до окончания в одностороннем порядке составил акты, где зафиксировал недостаткиАкты от 01.09.2022, от 29.09.2022
                    10.По окончании работ подрядчик пригласил заказчика на приемкуПисьмо подрядчика от 07.10.2022
                    11.Заказчик самостоятельно провел приемку работ без участия представителей подрядчика; выявил «недостатки»Акт от 10.10.2022
                    12.Подрядчик возразил, что на приемку он не вызывался, недостатки отсутствуютПисьмо подрядчика от 13.10.2022
                    13.Заказчик в одностороннем порядке отказался от контрактаПриказ от 21.11.2022 № 104 об одностороннем расторжении контракта

                    Итак, перед нами полная картина обстоятельств дела, и каждый свой довод мы можем подкрепить письменным доказательством.

                    4. Напишите исковое заявление в суд о взыскании долга

                    У нашей команды юристов есть свой подход к составлению исковых заявлений. Мы делим содержание иска на 4 блока:

                    1. Описание фактов. Если качественно подойти к выполнению третьего этапа, у вас будет готов один блок искового заявления – «Описание фактов».

                    2. Позиция истца. Напишите в 2 словах, почему считаете иск подлежащим удовлетворению.

                    3. Основания требований. Это правовые нормы, подтверждающие вашу позицию.

                    4. Требования истца. Это просительная часть иска; обычно ее формулируют также, как хотите, чтобы суд изложил резолютивную часть решения.

                    5. Список приложений. Это документы об обстоятельствах дела (правая часть таблицы), а также платежное поручение на госпошлину, почтовая квитанция о направлении иска ответчику, претензия и расчет исковых требований.

                    Можете ознакомиться с текстом искового заявления, когда не заплатили по муниципальному контракту.

                    Не забывайте, что за просрочку оплаты, заказчик обязан уплатить пеню. Она рассчитывается по формуле:

                    Сумма долга * к-во дней просрочки * 1/300 ключевой ставки

                    Размер ключевой ставки определяется на день уплаты долга (если долг оплачен добровольно) или на день вынесения судебного решения (если долг взыскивается в судебном порядке). В наше время предугадать рост ключевой ставки Банка России крайне сложно: она то резко падает (первое полугодие 2023 года ставка стабильно держалась на уровне 7,5 %), то непрерывно растет (с июля 2023 года ставка выросла до 15 % в настоящее время).

                    5. Активно возражайте против доводов заказчика; с этой целью может быть назначена судебная строительная экспертиза.

                    Сначала разберемся, что такое некачественный результат контракта:

                    — нарушены обязательные требования (СНИПы, ГОСТы)

                    — объект не пригоден для использования по назначению

                    В качестве доказательства некачественности используются:

                     — переписка сторон, где подрядчик признает недостатки, обязуется их устранить

                    — двусторонний акт приемки с указанием дефектов

                    — односторонний акт заказчика, если подрядчик вызывался на приемку

                    — отрицательное заключение государственной экспертизы

                    Не является доказательством некачественности:

                    Х односторонний акт заказчика, если он составлен без вызова исполнителя

                    Х заключение досудебной экспертизы, если она проводилась без привлечения подрядчика

                    В строительных спорах очень часто назначается судебная экспертиза, так как для выявления недостатков нужно специальное техническое образование. Ходатайство об экспертизе может заявить как заказчик, так и подрядчик. К ходатайству необходимо приложить согласие эксперта на проведение исследования, документы о квалификации эксперта, платежное поручение о внесении денег в депозит на экспертизу.

                    Тем не менее, в нашем деле экспертиза не проводилась. Хотя суд настоятельно нам рекомендовал заявить такое ходатайство и неоднократно предупреждал, что риск его не заявления ложится на стороны. Мы от лица подрядчика по госконтракту однозначно возражали против экспертизы. Заказчик не оплатил из-за недостатков. Это он на них ссылается. Значит, он и должен предоставить доказательства существования недостатков. Однако сам заказчик против экспертизы не возражал, но и деньги для проведения на депозит не внес. В итоге, у суда не было оснований назначить строительную экспертизу.

                    Вы скажете: «Ведь заказчик представил акты, фиксирующие недостатки!». Напомним, что все акты заказчик составлял в одностороннем порядке, без вызова представителей подрядчика. В судебной практике по строительным спорам давно сформировалась позиция на это счет:

                    Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

                    Применительно к нашей ситуации, это означает, что односторонние акты заказчика являются отказом от приемки работ, и суду нужно проверить обоснованы ли замечания заказчика.

                    Почему суд признает односторонние акты заказчика недействительными:

                    • нет фото- и видео- фиксации дефектов
                    • нет конкретных характеристик дефектов (размер, площадь, расположение)
                    • отдельно представленные фотоснимки не позволяют установить, где и когда они сделаны
                    • некоторые дефекты невозможно установить на глаз (например, как у нас — несоответствие фракции щебня)

                    Также можно возразить: «Из хронологии событий видно, что подрядчик выполнил работы с просроком». Но по закону просрок не дает заказчику право отказаться от муниципального контракта. Единственное исключение – если в результате позднего выполнения работ результат уже не представляет интереса для заказчика. Яркий пример – арт-объекты, которые возводятся к Новому году.

                    В нашей ситуации интерес к работе у заказчика не пропадает. Он об этом и не заявлял. Более того, изначально сроки сдвинулись из-за заказчика. Поэтому про просрочку не ему говорить.

                    В нашей позиции был еще один козырь. Заказчик не оплатил из-за недостатков, НО ИСПОЛЬЗОВАЛ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД. Мы подтвердили перед судом, что в садик с 01 сентября пошли дети. Заказчик сам ничего дополнительно не ремонтировал, в другие организации за ремонтом не обращался. То есть отремонтированный объект может использоваться по назначению, и заказчик это сам своими действиями подтверждает.

                    В соответствии со статьей 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

                    Основанием для полного отказа в оплате является выполнение работ настолько некачественно, что требуется их полная переделка. А в настоящем деле таких доказательств нет.

                    Более того, нам удалось отбить нападки заказчика в части уменьшения цены контракта. А это не много, не мало – 1 млн рублей. Мы убедили суд подойти критически к актам заказчика, в которых он описал недостатки, вот с помощью каких приемов:

                    — недостатки описаны «в общем и целом», не даны никакие их характеристики и параметры (длина и глубина трещин, их месторасположение).

                    — не раскрыта методика определения стоимости этих мифических дефектов: заказчик на глазок сказал, что это стоит миллион.

                    Суд встал на нашу сторону и указал, что подобные недостатки могут быть зафиксированы только специалистами с обязательным указанием их параметров и с расчетом их стоимости. Заказчик от экспертизы уклонился как в досудебном порядке, так и в суде.

                    6. Необходимо защититься от включения в РНП

                    Суд по муниципальному контракту нередко сопровождается параллельным процессом: заказчик подает жалобу в УФАС на подрядчика, чтоб последнего внесли в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Попасть в РНП можно, если:

                    1) победитель уклоняется от заключения контракта, в том числе в установленный срок не подписал контракт либо не перечислил деньги в счет обеспечения своих обязательств по контракту,

                    2) в ходе исполнения контракта подрядчик существенно нарушает условия выполнения работ.

                    Внесение в РНП влечет запрет на участие в закупках в течение следующих 2 лет. Кроме того, если подрядчик специализируется на муниципальных контрактах, он фактически теряет источник своего заработка, а также проседает его репутация.

                    В марте 2022 года принято Постановление Правительства РФ, которое помогло исполнителям избежать РНП в случаях, когда муниципальный контракт не исполнен из-за введенных санкций.

                    В нашем случае, заказчик как раз обратился в антимонопольную службу, и УФАС начало проверку. Однако нам удалось защитить предпринимателя от включения в РНП. Как мы это сделали, читайте здесь. Ответ УФАС о невключении в РНП можно использовать как весомое доказательство в суде по муниципальному контракту.

                    7. Получите положительное решение и предъявите его к исполнению.

                    Результатом нашей работы над делом предпринимателя стало решение о полном удовлетворении иска. С бюджетного учреждения взыскали 5,5 млн рублей:

                    После того, как решение вступит в законную силу, а это месяц после его принятия в полном объеме или день вынесения апелляционного постановления, нужно взыскать по муниципальному контракту реальные деньги, которые появятся на счете предпринимателя. Когда речь идет о бюджетных средствах, стандартный порядок исполнения через суд или банк не работает. Исполнительный лист предъявляется в финансовый орган администрации (обычно это департамент финансов). К заявлению приложите:

                    — оригинал исполнительного листа

                    — оригинал доверенности

                    — заверенные судом копии судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу

                    Деньги поступят в течение 2 месяцев.

                    8. Взыщите судебные расходы по спору с муниципалитетом

                    Победитель судебной баталии может компенсировать понесенные судебные издержки:

                    — уплаченная госпошлина

                    — стоимость экспертизы

                    — вознаграждение юриста по строительному подряду

                    Иногда это немалые деньги – в районе миллиона рублей. Чтобы их взыскать, необходимо в течение 3 месяцев после вступления в силу последнего судебного акта направить в суд заявление о взыскании судебных расходов.

                    Выигравшая сторона доказывает факт несения издержек (договор юр.услуг + акт приемки + платежное поручение), а проигравший вправе заявить о чрезмерности судебных издержек. Суды, особенно в спорах с органами власти, очень жестко определяют разумные пределы судебных расходов. Зачастую их существенно занижают.

                    Вместе с тем, отказать во взыскании оплаченных сумм в полном объеме суды не вправе. Муниципалитеты очень любят ссылаться на дефицит бюджета или на то, что такая строка расходов на плановый год не закладывалась. Данный довод не имеет юридического значения.

                    Подведем итог.

                    Чтобы взыскать по муниципальному контракту, придерживайтесь такого плана:

                    1. Необходимо соблюсти претензионный порядок, иначе суд не примет иск;
                    2. Отвечайте на письма и претензии заказчика — это поможет вам защищаться в суде от нападок муниципалитета за недостатки работ;
                    3. Разработайте стратегию дела и соберите все доказательства, чтобы иметь полную картину происходящего;
                    4. Подайте иск в арбитражный суд с соблюдением требований АПК РФ;
                    5. Занимайте активную позицию в процессе, особенно если заказчик «давит» на мифические недостатки вашей работы
                    6. Имейте в виду, что возможно придется защищаться в УФАС от включения в РНП; зато отрицательный ответ антимонопольщиков вы сможете использовать в суде в свою защиту
                    7. Предъявите исполнительный лист о взыскании долга к исполнению с соблюдением особого порядка обращения взыскания на муниципальную казну
                    8. Не забудьте взыскать судебные издержки за счет муниципалитета, если привлекали к делу юристов или проводили экспертизу

                    Наши юристы будут всегда рады вам помочь, ведь мы имеем большой опыт успешного ведения споров с госорганами и муниципалитетами!

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Муниципальные и государственные контракты в Российской Федерации

                    Экономические отношения в сфере государственных и муниципальных закупок очень популярны в стране. Это объясняется тем, что в каждом регионе, в каждом городе, в каждом поселении, как правило, есть государственные и муниципальные образования. Это школы, сады, библиотеки, музеи, управы и так далее. Все эти учреждения закупают товары, работы или услуги только по системе заключения контрактов.

                    В России существует контрактная система закупок товаров, работ или услуг для нужд государства. Государственный и муниципальный контракт — это такой же договор, который имеет несколько особенностей.

                    1. Поиск поставщика, заключение, изменение, расторжение таких контрактов регулируются специальными законами;
                    2. Одной из сторон контракта является государственное или муниципальное образование.

                    В статье мы расскажем вам о том, какие возникают стадии при заключении и работе по государственному или муниципальному контракту.

                    Основные правовые моменты

                    Давайте для начала отметим некоторые моменты, которые важны для нашей темы. Как мы говорили, поиск поставщика, заключение контракта, изменение и расторжение регулируются специальными законами.

                    Контракт может быть заключен для разных видов деятельности. Это поставка товара, оказание услуг, проведение работ.

                    Также закон выделяет два способа определения поставщика. Конкурентный и закупка у единственного поставщика. Как правило, для разным видов деятельности закон сам определяет способ определения. Например, для закупок услуг по охране музейных ценностей могут быть только закрытые конкурентные способы.

                    Если говорить более подробно, то конкурентными способами являются:

                    1. Конкурс (открытый или закрытый);
                    2. Аукцион (открытый или закрытый);
                    3. Запрос котировок в электронной форме.

                    Кроме того, заказчик может заключить контракт с единственным поставщиков в некоторых случаях.

                    Определение поставщика- достаточно сложный этап, на нем часто возникают споры. Далее идут не менее простые этапы: заключение контракта, исполнение, возможное изменение и расторжение.

                    Споры до заключения контракта

                    В этом разделе мы покажем, что спор может возникнуть до заключения контракта, на этапе определения поставщика. Расскажем про несколько примеров и дадим алгоритм действий и советы. Начнем с одной и наших ситуаций.

                    Первый пример

                    Аукцион — это одна из форм конкурсного определения поставщика.  Он проводится среди неопределённого круга лица. Такая система создает высокую конкуренция и побеждает поставщик, который предложит лучшую цену.

                    Участники аукциона могут подать жалобу на документацию аукциона, на сам аукцион, на победителя аукциона. Для этого должны быть правовые основания.

                    Давайте разберем эти ситуации на примере из нашей практики. Муниципальному образования было нужно вывезти отходы, для этого нужна специальная транспортная техника, о чем они должны были написать в документации.

                    Однако, чтобы снизить цену, они не стали писать в документации об этом. Наш клиент имел такую технику и уже работал по такому муниципальному контракту.

                    По правилам вывоза мусора, утвержденным Правительством РФ для вывоза мусора необходимо специальное транспортное средство. Именно поэтому мы можем подать жалобу в ФАС. (Федеральная антимонопольная служба).

                    Мы подали жалобу в ФАС, однако, стоит отметить, что можно сразу идти в суд. По этим правовым отношения досудебное урегулирование не обязательно.

                    В нашей жалобе мы описали правовую позиции, дали нормы закона и потребовали ФАС провести проверку.

                    Второй пример

                    Теперь расскажем про вторую ситуацию. Как мы уже говорили, победителем аукциона является тот, кто предложил лучшую цену, однако и работы подрядчик должен организовать качественно.

                    В нашем случае был выбран победитель аукциона для заключения муниципального контракта на ремонт дамбы. Контракт был заключен, и сторона начала работы.

                    После исполнения контракта ремонт был выполнен не полностью. Было недостаточно строительного материала, не было строительной техники, и заказчик принял работы, хотя должен был провести проверку.

                    В этом случае жалобу на победителя аукциона и заказчика будет подавать третье лицо, которое участвовало в закупке. Жалобу также можно подать в ФАС.

                    Нашу позицию мы описали так: Победитель аукциона нарушил условия контракта, не исполнил обязательное условие по разработке грунта в карьере, не проводил трамбовку грунта катками. Нарушением со стороны Заказчика являются принятие такого исполнения работ без проверки.
                    Требование: Провести ФАС проверку муниципальной закупки.

                    Жалоба ФАС

                    Давайте отметим самые важные моменты по подаче жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

                    1. Мы можем обжаловать действия заказчика, организатора торгов, победителя, оператора электронной площадки, закупочной комиссии;
                    2. В каждом субъекте РФ есть территориальный орган ФАС, нужно подавать туда, где проводилась закупка;
                    3. Жалоба — это описание нашей правовой позиции, доказательства и наши требования. Доказательства всегда важны. Это может быть документация, фото, видео и так далее;
                    4. Срок рассмотрения жалобы-30 дней.
                    5. По результатам проверки ФАС вынесет предписание для устранения нарушения. Это значит, что заказчик может внести изменения в документацию, торги могут быть аннулированы и так далее.
                    6. Если ФАС жалобу отклонил и не провел проверку, то можно идти в суд.

                    Жалобу можно подать и в прокуратуру РФ. Основания такие же- нарушение законодательства о закупках. В нарушениях могут быть и признаки административного или уголовного правонарушения.

                    В остальных моментах жалоба в прокуратуру похожа на жалобу в ФАС.

                    Споры по государственным и муниципальным контрактам

                    Заключение, исполнение контракта — это второй этап закупок. На нем поставщик или подрядчик начинает поставку или работу по заданию заказчика.

                    Однако, не всегда стороны до конца работают по контракту. Бывают ситуации, когда одна из сторон хочет выйти и завершить работы. Для поставщика это может быть опасно из-за возможности попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Реестр недобросовестных поставщиков — это “Черный лист”, мера ответственности для поставщиков, которые не исполняли обязанности по контракту. Внесение в реестр означает запрет на участие в закупках на два года, потеря средств и удар по репутации. Именно поэтому многие поставщики стараются обжаловать этот факт.

                    Заказчик публикует в единой информационной системе уведомление об одностороннем отказе от контракта. Это считается надлежащим уведомлением.

                    Стоит сразу отметить, что не всегда отказ заказчика от контракта означает, что поставщика внесут в реестр. По закону есть ситуации, когда заказчик отказался от контракта сам, а поставщик не несет за это ответственность, сейчас мы о них расскажем.

                    1.1 Форс-мажорные обстоятельства

                    В первую очередь, нужно проанализировать всю ситуацию. Почему заказчик хочет отказаться от контракта, когда он это сделал, при каких обстоятельствах.

                    Вполне возможно, что был форс-мажор. Это означает, что случились обстоятельства, которые не зависели от воли сторон. Например, это может быть война, стихийное бедствие и так далее.

                    В такой ситуации, сторона контракта, которая не может исполнить обязательства из-за форс-мажора, освобождается от ответственности.

                    Не стоит и забывать про санкции. Из-за ограничений многие потеряли связь с иностранными партнерами и не могут исполнить обязательства по своим контрактам.

                    В марте 2022 года Правительство сообщило, что, если контракт не исполнен из-за санкций или ограничительных мер, исполнителя не будут вносить в реестр.

                    В реестр недобросовестных поставщиков вносит ФАС, именно поэтому обязательно нужно направить в территориальный орган ФАС письмо с объяснением. Важные моменты такого письма мы расскажем в конце этого раздела.

                    1.2 Несущественные нарушения контракта

                    Не все всегда идеально. Бывают и ситуации, когда сторона действительно нарушила условия контракта. Однако, не все означают внесение в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Например, если товар поставили с просрочкой, то заказчик может потребовать неустойку по контракту, но этого мало для внесения в реестр. Недобросовестный поставщик неоднократно нарушает условия контракта или уклоняется от его заключения.

                    Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально. Для разных видов контрактов существенные нарушения могут отличаться.

                    В случае существенных нарушений заказчик отказывается от исполнения контракта в одностороннем порядке или через суд. Наша задача в этом споре- доказать, что нарушения не являются существенными и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

                    1.3 Уклонение от заключения контракта

                    Если по результатам конкурса или аукциона участник победил, но не хочет заключать контракт, то он может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Уклонистом по закону признается поставщик, который не подписал в срок проект контракта или не перечислил обеспечительные гарантийные средства на счет заказчика.

                    Здесь тоже стоит анализировать ситуацию. Возможно, была ошибка или какие-то другие обстоятельства.

                    Например, вы были единственным участником аукциона и стали его победителем, но отказались от контракта. Это спорная ситуация, потому что в аукционе должны быть несколько участником.

                    Также могут быть и уважительные причины, например технический сбой в единой информационной системе.

                    Советы от юристов по письму с объяснениями для ФАС

                    От того, как мы опишем нашу ситуацию и докажем органу власти невиновность, будет зависеть результат.

                    1. Мы должны понять основные факты нашего дела, которые важны для правовой позиции. Были ли какие-то нарушения со стороны заказчика? Были ли наши нарушения существенными?
                    2. Письмо должно быть понятным, но достаточно подробным и юридически грамотным. Позиции должны быть подкреплена нормами закона;
                    3. Отвечайте на все запросы и ведите переписку с заказчиком и органом власти. Они могут попросить дополнительные доказательства;
                    4. Для оценки качества товара или работы стороны могут пригласить эксперта. Заключение экспертизы будет важным доказательством;
                    5. Наше главное требование письма- не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Взыскание по государственному или муниципальному контракту

                    В этой части статьи мы расскажем про споры, которые возникают после исполнения контракта.

                    Долг одной стороны контракта появляется по разным причинам. Например, заказчик не написал в документации дополнительные работы, однако подрядчик их выполнил и требует их оплаты. Или заказчик считает, что работы были некачественными и не хочет платить за них. Споров много.

                    Ситуации могут быть разные, в этой части мы расскажем про универсальные правила взыскания долга и ответственность сторон.

                    Контракт — это обязательства нескольких сторон. Подрядчик или поставщик должен поставить товар или выполнить работа. А заказчик обязан оплатить.

                    Взыскание долга происходит в суде. Для этого необходимо написать исковое заявление в Арбитражный суд по месту регистрации ответчика.

                    1.1 Исковое заявление

                    Иск должен быть написан по правилам Арбитражного процессуального кодекса.  В начале справа мы пишем название суда, наименование и реквизиты истца и ответчика. Также пишем сумму госпошлины.

                    В основной части иска мы описываем ситуацию, почему возник долг, нашу правовую позиции и доказательства.

                    Например: Истец считает, что работы были выполнены надлежащим образом. Данный факт подтверждается заключением независимой экспертизы. В соответствии со п.1 ст. 702 ГК заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы.

                    Доказательства играют большую роль. Важна документация закупки, экспертизы, переписка с заказчиком и так далее. Список документом зависит от спора.

                    Правовая позиция будет состоять из нескольких законов, подзаконных актов, документации закупки. Нам поможет Гражданский кодекс, 44-ФЗ и 223-ФЗ.

                    1.2 Требования в исковом заявлении

                    Наше основное требование будет- взыскать с ответчика долг по государственному или муниципальному контракту. Также существует дополнительные меры ответственности для сторон.

                    Кроме того, мы имеем право требовать штраф или пеню. Давайте чуть более подробно расскажем про это.

                    Пеня для заказчика

                    Пеню можно рассчитать, если заказчик просрочил исполнения обязательства по контракту. Например, не выплатил денежные средства.

                    Пеня рассчитывается из формулы. Пеня = Неоплаченная сумма × Количество календарных дней просрочки× 1/300 ключевой ставки ЦБ на день уплаты неустойки.

                    Штраф

                    Также, если заказчик не выполнил свои обязательства, кроме просрочки исполнения, можно потребовать штраф.

                    Не стоит забывать про приложение к иску. Все наши документы мы обязательно прикрепляем, направляем в суд и копию иска ответчику.

                    Заключение

                    Конечно, государственные закупки — это сложный процесс, которые состоит из нескольких этапов. Как вы видите, спор может возникнуть на любой стадии.

                    Главное заключение этой статьи в том, что каждую ситуацию необходимо оценивать и делать это должен специалист. Не отчаиваться, собирать доказательства, писать иски, претензии, жалобы, отвечать на запросы суда и ФАС.

                    Если вы действительно правы в споре с контрагентом по вашему государственному или муниципальному контракту, то закон поможет вам доказать правоту.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Агентский договор с артистом

                    В процессе реализации своей деятельности артист часто прибегает к услугам посредника. Одним из вариантов такого сотрудничества является агентский договор с артистом. Поручения и обязательства, которые необходимо выполнить агенту, а также иные важные условия, важно зафиксировать в виде соответствующего соглашения.

                    Статья 1005 ГК РФ:
                    По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

                    Это легальное определение договора актёра с агентом. По смыслу этой нормы агент представляет собой лицо, которое выполняет поручения принципала. Следовательно, принципал, в контексте данной статьи, — это артист (актёр).

                    Агентский договор с актером — довольно распространённое явление в силу того, что артисты всегда нуждаются в помощи и организации их профессиональной деятельности. Ввиду этого, необходимо понимать, как правильно составить такое соглашение. Об обязательных условиях договора актёра с агентом мы и будем рассказывать. В завершении статьи приятным бонусом для дочитавших станет образец договора с актером.

                    Заголовок (шапка) агентского договора с актером

                    В шапке указываем стандартную информацию, касающуюся даты и места заключения контракта с артистом. Этих данных в принципе достаточно. Однако некоторые указывают ещё и реквизиты сторон. Напоминаем, что сторонами в данном случае выступают артист, то есть принципал, и агент, то есть тот, кто выполняет поручения. Наши специалисты указывают реквизиты в конце соглашения.

                    Как все-таки оформить? Нужно ли указывать реквизиты сторон?

                    Реквизиты, безусловно, указывать обязательно. Тем не менее, договор – это соглашение, которое разрабатывается самими сторонами. Установленной законом формы нет. То есть, в данном случае неважно, в шапке или в конце агентского договора с артистом указаны реквизиты.

                    В случае, если стороной соглашения является юридическое лицо, то необходимо указать субъекта, от имени которого заключается агентский договор.

                    Так, в качестве примера можно привести следующий заголовок агентского договора с актёром:

                    Наименование соглашения:

                    Агентский договор с артистом

                    Дата и время:

                    г. Москва 12 октября 2023 года

                    Стороны:

                    ООО, представителем которого является генеральный директор ФИО, действующий на основании устава, именуемое в дальнейшем Агент, с одной стороны и ФИО, именуемый в дальнейшем Артист, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

                    Далее идёт раздел договора, касающийся его предмета. Однако в некоторых случаях два раздела – шапку и предмет — разделяют между собой понятиями и определениями, которые будут встречаться в тексте агентского контракта. Указывать и обозначать трактовку терминов, встречающихся в соглашении, необходимо для наилучшего понимания сторонами условий и значения договора. Подробное их изъяснение поможет в будущем избежать конфликтов и споров относительно понимания того или иного понятия.

                    Например, можно уточнить, что из себя представляет заказчик или что такое гонорар.

                    Предмет агентского договора с артистом

                    Предмет соглашения в данном случае составляет перечень действий, которые должны быть выполнены агентом для удовлетворения потребностей артиста. Важно также обозначить, от имени кого будет действовать агент.

                    Напоминаем, что он может действовать от своего имени либо от имени самого артиста. В случае, если все действия агент совершает от имени актёра, то ответственность по завершении сделки лежит на самом артисте. При этом, ему же принадлежат все права по проведённой сделке. В случае, если агент осуществляет сделки от своего имени, то все права и обязанности принадлежат ему.

                    Статья 1005 ГК РФ:
                    По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
                    По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

                    Можно сделать это так:

                    Артист поручает, а Агент обязуется за вознаграждение представлять интересы Артиста и совершать от его имени действия, связанные с продвижением и развитием творческой
                    деятельности Артиста.

                    Помимо этого, можно указать пределы распространения данного соглашения.

                    Можно сделать это так:

                    Действие настоящего Договора распространяется на профессиональную деятельность Артиста
                    во всех областях его творческой деятельности.

                    Срок действия агентского договора может содержаться в предмете, либо обозначен в отдельном разделе.

                    Можно сделать это так:

                    Срок действия Договора – 5 лет со дня заключения.

                    Порядок расчётов в агентском договоре с артистом

                    В этом разделе необходимо четко определить стоимость услуг агента, а также порядок расчётов между сторонами. Чаще всего, размер гонорара агента рассчитывается из стоимости по реализации определённой услуги и вознаграждения за оказанную услугу.

                    В этом разделе также можно указать следующую информацию:

                    1. Какая часть или какой процент от суммы гонорара выплачивается агенту.

                    2. В какой срок необходимо выплатить вознаграждение.

                    3. Определить, с каких именно гонораров будет выплачено вознаграждение агента.

                    Можно сделать это так:

                    Вознаграждения Агенту выплачиваются со всех Гонораров, к получению которых причастен
                    Агент и тех, которые получены в период действия настоящего Договора.

                    Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

                    Если гонорар выплачивается Артисту частями, Артист вносит вознаграждение Агента от
                    каждой полученной части гонорара.

                    Исполнение агентского договора

                    В этой части агентского соглашения следует определить, какие действия будет осуществлять агент по заключаемому договору.

                    Можно сделать это так:

                    Агент может осуществлять следующие действия:

                    • организация сценических выступлений Артиста;
                    • организация и согласование его публичных выступлений (интервью, встречи, участие в теле/радио/интернет эфирах, в СМИ, у блогеров и т.п.),
                    • переговоры с Заказчиками, с студиями, рекламными агентствами, телекомпаниями, режиссерами, продюсерами и прочими лицами, заинтересованными в Артисте;
                    • поиск мероприятий и проектов для Артиста в сфере профессиональной деятельности;
                    • создание персонального аккаунта Артиста c фото/видео (презентации) и модерация;
                    • экспертиза предложенным Артисту контрактов и консультационные услуги;
                    • сопровождение в Проектах;
                    • любые иные действия, которые соответствуют предмету Договора.

                    Защита интеллектуальных прав в агентском договоре

                    В соглашении важно обозначить пределы распространения интеллектуальных прав. Этим агент сможет защитить себя от каких-либо претензий со стороны артиста.

                    Можно сделать это так:

                    Исключительные права на все произведения, которые будут созданы в период действия настоящего Договора, принадлежат ФИО, либо являются смежными и принадлежат в равной мере Агенту и Артисту.

                    Артист безвозмездно предоставляет Агенту право использовать следующие объекты: имя (псевдоним) Артиста, изображение, облик, образ Артиста, информацию о себе, включая биографические материалы.

                    В период действия настоящего Договора Агенту принадлежат исключительные права издания аудио/видео записей (на любых носителях) Артиста, печать его фотографий и графических изображений (включая сувенирную продукцию), любо издание любых иных продуктов, связанных с творческой деятельностью Артиста.

                    Права и обязанности сторон агентского договора

                    В этом разделе важно указать право агента на привлечение третьих лиц для исполнения поручений артиста, либо указать на обязанность не привлекать таких лиц. Для артиста важно указать обязанность по выплате вознаграждения.

                    Можно сделать это так:

                    Артист обязан не заключать аналогичные договоры с другими агентами, а также самостоятельно не осуществлять деятельность, аналогичную деятельности, составляющей предмет настоящего Договора, не проводить переговоры с третьими лицами относительно возможных или уже заключенных контрактов, а также не заключать новые договоры и соглашения без привлечения Агента. В случае обращения потенциальных заказчиков с предложением о творческой работе к Артисту, Артист обязуется сообщить об этом Агенту.

                    Также, как видно в примере, в договоре можно предусмотреть возможность незаключения актёром иных агентских соглашений, тождественных этому. Кроме этого, можно указать на обязанность воздерживаться от аналогичной деятельности, которая входит в предмет настоящего договора. Также и со стороны артиста можно указать обязанность агента не заключать с другими артистами агентский договор.

                    Ответственность сторон агентского соглашения

                    В этом разделе можно определить следующие положения:

                    1. Случаи ненадлежащего исполнения договора.

                    Можно сделать это так:

                    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
                    настоящему Договору, а также в случае недостоверности предоставленных гарантий, другая
                    Сторона несет ответственность в виде неустойки в размере _ (прописью) рублей, при этом
                    оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

                    2. Случаи нанесения ущерба деловой репутации.

                    Можно сделать это так:

                    В случае если какие-либо действия Артиста (в том числе: публичные высказывания, высказывания в интервью, в теле и радиопередачах и т.п.) нанесли ущерб деловой репутации Агента, Артист обязан выплатить Агенту неустойку в размере _ (прописью) рублей.

                    3. Случаи расторжения договора в одностороннем порядке.

                    Можно сделать это так:

                    Стороны пришли к соглашению, что расторжение настоящего Договора по инициативе Артиста приведет к неминуемым убыткам Агента т.к. осуществление обязанностей Агента – это
                    существенные расходы. Стороны пришли к соглашению, что вместо убытков Агент имеет право на фиксированную неустойку. Артист в случае расторжения настоящего Договора по своей инициативе несет ответственность в виде неустойки в размере _ (прописью) рублей.

                    4. Случаи несвоевременной оплаты вознаграждения.

                    Можно сделать это так:

                    В случае неисполнения сторонами по выплате вознаграждения, предусмотренного настоящим
                    Договором, выплачивает пени в размере _ % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом оплата пени не исключает дальнейшего исполнения Сторонами обязательств по Договору.

                    Порядок разрешения споров в агентском договоре

                    В этом разделе важно указать на необходимость досудебного урегулирования возникающего спора, например посредством переговоров. Кроме этого, следует разобраться с подсудностью (определить, по месту чьего нахождения следует подавать иск в суд).

                    Можно сделать это так:

                    Все споры и разногласия по данному Договору будут по возможности решаться путем
                    переговоров между участниками. Досудебное разрешение споров по настоящему договору
                    обязательно.

                    В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и
                    разногласий производится в суде по месту нахождения Агента в соответствии с действующим
                    законодательством Российской Федерации.

                    Реквизиты сторон агентского соглашения

                    Следует указать наименование сторон, их данные.

                    Для юридических лиц: юридический адрес организации, ОГРН, КПП, ИНН, расчетный счет, БИК, телефон и электронная почта.

                    Для физических лиц: паспортные данные (серия, номер, орган и дата выдачи, код подразделения), адрес регистрации, телефон и электронная почта.

                    После этого заверить договор подписями и печатями.

                    Вот и всё. Ключевые моменты агентского соглашения с артистом обозначены. Однако для полного видения картины мы предлагаем посмотреть наш образец договора с актером. Вы можете скачать его себе.

                    Напоминаем, что мы создаем и разрабатываем договоры такого вида. Стоит отметить, что юрист в процессе составления такого документа обращает внимание на многие нюансы, которые сложно уловить неопытному в сфере юриспруденции человеку.

                    Агентский договор содержит множество условий и рисков, которые обязательно должны содержатся в договоре. В случае, если вам необходима такая помощь, вы можете обратиться к нашим специалистам.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Как расторгнуть брак с гражданином РФ иностранцу?

                    Семейные отношения, как и другие общественные отношения, регулируются нормами права. Люди регистрируют брак, однако не всегда могут поддерживать брачные отношения и продолжать семейную жизнь.

                    Встает вопрос о расторжении брака и у партнеров возникает много вопросов, потому что их брак с иностранцем. Статья ответит вам на вопросы о том, где можно расторгнуть такой брак, какие факты важны, какие есть юридические нюансы.

                    Брак с иностранцем с точки зрения права

                    Конечно, первый и самый важный вопрос, который возникает у иностранцев и граждан РФ это в какой стране будет процесс расторжения брака.

                    По закону России расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть по закону России.

                    Это означает, что не нужно обязательно ехать в страну, где заключался брак и где находится супруг. Если один из супругов гражданин РФ, то расторгнуть брак можно в России в ЗАГСе или суде. (ЗАГС — Запись актов гражданского состояния.)

                    А всего существует четыре варианта расторжения брака с иностранным гражданином:

                    1. Расторжение брака в российском ЗАГС;
                    2. Расторжение брака в российском суде;
                    3. Расторжение брака за границей с помощью консульства;
                    4. Легализация (признание) в России брака, расторгнутого за границей через суд или ЗАГС.

                    Давайте расскажем обо всех вариантах.

                    Расторжение брака в ЗАГСе в России

                    Брак с иностранцем можно расторгнуть через ЗАГС в России. Однако, для этого необходимо несколько фактов:

                    1. Супруги не имеют несовершеннолетних детей (Если имеют, то только через суд);
                    2. Есть общее согласие супругов на расторжение брака.

                    Давайте обратим внимание на второй пункт. Он очень важный. Так как один из супругов иностранец, то для его согласия требуется более сложная процедура. Так как, сам он находится в другой стране и не может приехать в Россию.

                    В таком случае подается два заявления в ЗАГС от супругов. Подпись на заявлении иностранца должна быть заверена российским нотариусом. Здесь есть два пути:

                    1. Заявление на иностранном языке заверяется нотариусом в стране иностранца, затем оно переводится и заверяется нотариусом в России и после этого подается в ЗАГС;
                    2. Иностранец заверяет составленное на русском языке заявление в российском консульстве в своей стране.

                    Помимо заявления о расторжении брака в ЗАГС нужно предоставить:

                    1. Паспорта или другие документы, удостоверяющие личность. (Иностранцу нужно сделать перевод документа у нотариуса с заверением);
                    2. Свидетельство о заключении брака;
                    3. Квитанцию оплаты госпошлины (650 рублей с супруга).

                    Также есть вариант расторжения брака с заявлением одного из супругов в некоторых случаях. А именно, если супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден к лишению свободы на срок более трех лет.

                    Расторжение брака через суд в России

                    Если супруги не могут развестись через ЗАГС, либо у них есть дети, либо один из супругов не может дать согласие на развод, то тогда будем работать с российской судебной системой.

                    Здесь стоит обратить внимание на то, где заключался брак. Давайте сначала поговорим про более простую ситуацию, когда брак был зарегистрирован в Российской Федерации. В этом случае не требуется легализация иностранного свидетельства о заключении брака.

                    По закону, если супруги не имеют спора о детях, то исковое заявление подается в мировой суд. Если есть, то в районный суд по месту жительства супруга.

                    Для расторжения брака в суде нужны следующие документы: исковое заявление, паспорта супругов (иностранцу также нужно перевести его у нотариуса), свидетельство о заключении брака. Если есть дети, то необходимо предоставить их свидетельства о рождении. Список документов зависит от дела, каждый спор может быть индивидуален.

                    1. Начало искового заявления

                    Поговорим немного про исковое заявление. Документ начинается с реквизитов сторон и выбора суда. Здесь возникает сложность. Не всегда супруги знают адреса друг друга. Они долго не проживают вместе и адрес может поменяться или супруг может находиться за границей.

                    В суде или исковом заявлении можно сказать, что адрес ответчика неизвестен. В таком случае нужно направить копии документов по последнему известному адресу ответчика. Если за границу, то стоит подождать пока письма дойдут.

                    Извещение является важным моментом. Суд может оставить иск без движения.

                    Также возможен вариант отправить письмо по своему адресу, так как супруги обычно проживают вместе. Вы можете сказать суду, что это последний адрес, который вам известен и вы вместе там жили.

                    Совет от юристов: довольно часто на практике суд возвращает исковое заявление, потому что не могут рассматривать дела с иностранцами. В исковом заявлении важно написать, почему вы выбрали именно этот суд с точки зрения закона. Важно отметить именно нормы законы. Советуем использовать нормы п. 8 ч. 2 ст. 29, 402 ГПК, 160 СК РФ.

                    1.1 Описание основных фактов

                    Описание основных фактов будет важной частью нашего искового заявления.

                    Здесь стоит отметить несколько моментов:

                    1. Когда заключался брак, это может подтвердить свидетельство о браке;
                    2. Есть ли дети, спор о детях;
                    3. Описание ситуации. Когда перестали проживать вместе, иметь семейные отношения;
                    4. Есть ли общее имущество и есть ли спор об имуществе.

                    Также не стоит забывать про приложение к иску. Все необходимые документы мы направляем с иском в суд и ответчику.

                    Как показывает практика, спор в суде по вопросу расторжения брака проходит за 2-3 месяца. Когда вы получите решение суда, то можете идти в ЗАГС получить свидетельство.

                    Легализация иностранных документов в России

                    Теперь поговорим про более сложную ситуацию, когда брак был заключен не в России. В этой стране и были получены все документы. Чтобы эти документы были признаны в России они должны пройти легализацию.

                    Легализация иностранных документов — это процедура, которая нужна, чтобы документы, полученные в иностранном государстве, имели юридическую силу в России.

                    Гаагская конвенция упрощает процесс легализации документов. Это международной договор, который подписали 124 государства. Конвенция устанавливает, что на документе может быть поставлен апостиль, что означает, что легализация документа в стране в этом случае не требуется.

                    Давайте теперь простым языком. Что нужно сделать, чтобы иностранный документ был принят в России:

                    1. Проставить апостиль на документ в иностранном государстве, где заключался брак;
                    2. Перевести документ на русский язык и заверить перевод у нотариуса.

                    После того, как документ будет признан в России можно отправлять документ в суд вместе с иском о расторжении брака.

                    Для стран, которые не являются участниками Гаагской конвенции, нужно сделать консульскую легализацию документа. К примеру, большая страна Канада не участник международного договора.

                    Консульская легализация немного сложнее, чем обычная процедура.

                    1. Удостоверение свидетельства с переводом у нотариуса;
                    2. Удостоверение подписи нотариуса в органе власти;
                    3. Удостоверение в российском консульстве в иностранном государстве.

                    В разных странах процедура может отличаться.

                    Процедура расторжения брака через российское консульство за границей

                    Иностранцы могут подать заявление на развод с гражданином РФ через российское консульство в стране иностранца. Процедура похожа на расторжение брака через ЗАГС. Она проще, чем суд, однако это нельзя сделать в нескольких случаях, в тех же, что и в ЗАГСе, мы говорили про них ранее.

                    Вместо госпошлины стороны должны заплатить консульский сбор в размере 280 долларов с человека. После всей процедуры иностранец получит свидетельство о расторжении брака.

                    Признание расторжения брака в стране иностранца

                    После получения решения суда о расторжении брака возникает вопрос, о том, как иностранцу легализовать российский судебный акт в своей стране.

                    Здесь также важно смотреть на законодательство страны. Некоторые страны сразу признают решения российского суда, например страны СНГ. В других государствах нужна легализация судебного акта.

                    Варианта два. Первый-это, если страна участник Гаагской конвенций, то просто необходимо поставить апостиль. Это можно сделать

                    Второй- консульская легализация. Более сложная процедура. Сначала перевод с заверением документа у нотариуса. Затем удостоверение в Министерстве юстиции и удостоверение документа в консульстве страны, куда он будет отправлен.

                    Заключение

                    При расторжении брака с иностранцем возникает достаточно много юридических вопросов. Куда пойти с заявлением? Как легализовать документы? Как составить исковое заявление? И так далее.

                    Конечно, каждый спор индивидуален и требует знание национального и международного права. Именно поэтому мы советуем попросить помощи у специалиста. От квалификации юриста и будет зависеть решение спора.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Клевета в Ютуб. Практические советы от юристов

                    “Никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию.” Так звучит ч.1. ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

                    Действительно, многие страны защищают права своих граждан, их честь и достоинство. Для этого они устанавливают ответственность за клевету в СМИ или онлайн платформах, таких как YouTube.

                    В этой статье вы узнаете, как бороться с клеветой на Youtube. Какие действия нужно выполнить, чтобы видео было удалено или исправлено. Статья будет полезна как физическим лицам, так и организациям.

                    Иными словами, не важно, где вы находитесь, или находится офис вашей компании. Законодательства стран по вопросу защиты чести и достоинства граждан похожи. Мы имеем большой опыт по удалению видео с Youtube и можем помочь вам в этом.

                    Клевета с точки зрения закона

                    Давайте начнем с самого термина. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих чью-то честь, достоинство или репутацию.

                    То есть клевета имеет несколько особенностей:

                    1. Информация о человеке или организации ложная;
                    2. Информация является порочащей и направлена против чести, достоинства и репутации человека;
                    3. Есть факт распространения такой информации;
                    4. Сведения были распространены умышленно, иными словами, специально.

                    Большинство современных государств может привлечь к ответственности лицо или организацию, которое распространило такую информацию.

                    Многие слышали о известном деле Джонни Деппа против СМИ The Sun. Издательство опубликовало ложную информацию про актера и его бывшую жену, а именно, что Джонни Депп применял насилие. Тогда из-за этих слухов от актера отказались многие компании.

                    К слову, суд актер выиграл судебный спор и на законных основаниях восстановил свою честь и достоинство. Так это и работает, если есть факт распространения ложных порочащих сведений, то это клевета и с этим нужно работать.

                    Политика YouTube по этому вопросу

                    Онлайн-платформа может помочь вам удалить видео, где есть факт распространения клеветы. Youtube работает по законам Соединенных Штатов, однако он признает законодательство других стран и международный принцип защиты чести и достоинства.

                    У онлайн платформы есть свои правила публикации видео. Оно не должно нарушать авторские права, персональные данные и распространять ложную порочащую информацию о ком-то.

                    Youtube уважает законы разных страх. И для блокировки видео с клеветой могут потребовать доказательства ущерба репутации. В некоторых случаях платформа может попросить решение суда о признании незаконным распространения информации.

                    Однако, мы в первую очередь, обращаем внимание на работу именно через сам Youtube. Через диалог с пользователем и жалобу в Youtube. Кроме того, к этому мы можем добавить заявление в правоохранительные органы.

                    Как удалить видео, которое содержит клевету

                    Давайте теперь поговорим о самой работе по удалению видео с Youtube из-за клеветы. В первую очередь, такое видео нужно найти. Обычный человека может воспользоваться поисковиком в браузере или на Youtube. Бизнесмены могут использовать ботов или программы для отслеживания публикаций информаций о себе.

                    Итак, человек нашел видео, в котором информация является ложной и порочит его честь и достоинство.

                    1.1 Связаться с автором видео

                    В первую очередь Youtube предлагает нам найти автора и видео и написать ему с просьбой удалить видео.

                    Здесь стоит смотреть на ту информацию, которая есть на канале автора или под видео. Обычно, это могут быть ссылки на сайт, странички в социальных сетях, телеграмм каналы.

                    Нам нужно узнать именно идентификационные данные пользователя, чтобы направить ему официальную претензию. Также нужно зафиксировать факт распространения информация, то есть фрагмент видео.

                    Претензия — это уже процессуальный юридический документ. В ней мы описываем все факты, доказательства и требуем удалить видео. Кроме того, можно напомнить пользователю, что он нарушает закон и может понести ответственность.

                    Доказательства в претензии — это не ваше мнение, а реальные факты, того, что сведения являются порочащими и ложными, нанесли ущерб вашей репутации.

                    Например, информация о том, что человек совершил преступление, которое на самом деле он не совершал, будет ложная. Доказать это можно реальными документами об отсутствии судимости или привлечения к ответственности.

                    1.2 Жалоба по форме Youtube

                    Если у нас не получилось найти пользователя или автор видео не стал отвечать на нашу претензию, то у нас есть два варианта.

                    Мы можем написать жалобу по форме Ютуб.

                    Или написать на официальную почту. Это поможет обратить внимание администрации онлайн платформы. Youtube принадлежит Google, а значит необходимо найти их реквизиты.  Их можно найти в справочной информации о компании.

                    Здесь начинается работа с администрацией Youtube. Мы выбираем страну в жалобе, добавляем URL видео и заполняем нашу жалобу. Необходимо также написать какой фрагмент видео нарушает наши права.

                    Самыми важными частями нашей жалобы будут наша правовая позиция и наши доказательства. Давайте поговорим об этом.

                    Правовая позиция — это наше убеждение о том, что ролик нарушает закон страны, информация ложная и порочащая честь и достоинство, и мы можем доказать это с точки зрения закона.

                    Как правило, законодательства страны считает умышленное распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство по вопросам:

                    1. Здоровья человека. Никто не имеет права распространять ложную информацию о болезнях человека. Кроме того, существует еще и медицинская тайна;
                    2. Обвинений в нарушении закона. Никто не имеет права публиковать ложную информацию о том, что человек нарушает закон или даже совершил преступление;
                    3. Информации о профессиональной некомпетенции. Например, то, что работник часто нарушает условия договора;
                    4. Дискриминации человека по разным признакам. (пол, раса, религии и так далее).

                    Также, как мы уже говорили важен факт фиксации публикации видео. Это может быть удостоверено по закону страны, из которой жалуется человек. Чаще всего с этим может помочь нотариус.

                    Кроме того, в нашей жалобе мы можем добавить факт подачи заявлении в орган власти. Это могут быть правоохранительные органы страны. Если по факту заявления, автор видео будет привлечен к ответственности, то это будет важным доказательством в нашей жалобе Youtube.

                    Здесь все зависит от того, какая информация в видео. Это может быть заявление в орган власти с просьбой проверить и запретить доступ к видео. Или заявление в правоохранительные с требование привлечь к ответственности автор видео.

                    Может помочь и лингвистическая экспертиза. Эксперты проанализируют видеоролик и в заключении напишут какие слова являются субъективным мнением, а какие утверждениями о фактах. Заключение лингвистической экспертизы будет очень полезным доказательством в нашей жалобе.

                    Администрация Youtube может попросить еще какие-то доказательства. Например, то, что информация в видео действительно про вас.

                    Как показывает практика, если в видео есть клевета, нарушающая закон какой-либо страны, Youtube поможет его удалить.

                    1.3 Требование запретить доступ к видео к браузеру

                    Браузер является посредником между пользователями и онлайн платформой Youtube. Именно с помощью поиска люди находят информацию, видео, статьи.

                    Если вы нашли видео, где есть клевета, распространение ложных порочащих сведений, то можно потребовать у браузера запретить выдавать видео по поиску информации.

                    Для этого нужно написать официальное письмо на электронный адрес браузера.  Для этого также нужно найти реквизиты, как правило, они находятся в справочной информации браузера.

                    Например, вот Google https://policies.google.com/terms?hl=ru

                    В своих требованиях мы пишем нашу правовую позицию, доказательства, почему видео нарушает закон страны. Все как в жалобе к Youtube.

                    Поисковые системы также уважают международные нормы о защите чести и достоинства и законодательства стран, поэтому могут помочь запретить доступ к видео.

                     1.4 Иск о защите чести, достоинства и репутации

                    Стоит сразу сказать, что работа по удалению видео через Youtube без суда имеет достаточно много преимуществ. И мы работаем через эту систему. Судебный спор — это всегда более сложная процедура, расхода на юридические услуги и госпошлину. И, как правило, Youtube сам поможет удалить видео, если вы дадите все доказательства.

                    Однако, если вы решили идти в суд с иском о защите чести, достоинства и репутации, то стоит отметить несколько моментов:

                    1. Иск пишется по процессуальному закону страны, где вы находитесь, суд выбирается также по вашему процессуальному законодательству;
                    2. Понятие клевета, честь, достоинства, репутация могут немного отличаться в разных странах. Как правило, клевета — это публикация ложных, порочащей информации. Репутация — это уже сформированное о человеке или компании мнение людей или клиентов. Также есть разница между оценочными суждениями и утверждениями о фактах;
                    3. В разных странах могут быть разные основания для взыскания морального вреда. Кроме того, где-то суд может взыскать большую сумма, как в США, где-то не очень большую.

                    Иск должен быть понятным суду. В нем должны быть факты и доказательства.

                     Если вы получили решение суда об удалении видео, а Youtube еще не удалил, то его стоит добавить в жалобе к Youtube.

                    Заключение

                    Каждому человеку важна его репутация, честь, достоинство и в современном мире нормы закона направлена на то, чтобы защитить личность от распространения ложной порочащей информации.

                    Именно поэтому, всегда стоит реагировать на такие видео. Писать жалобы, претензии, собирать доказательства и формировать свою правовую позицию. Закон будет на вашей стороне.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Подать в суд на психолога

                    Психологические консультации специалистов набирают все большую популярность, особенно в связи с событиями, происходящими сейчас в мире. Тем не менее, далеко не всякую консультацию психолога можно назвать качественной. В статье мы расскажем, можно ли подать в суд на психолога, как это сделать, и когда можно рассчитывать на успех.

                    Хотим обратить внимание, что эта статья будет полезна не только для потребителей, но и для самих психологов. Здесь мы расскажем, как лучше стоит оформить договорные отношения с клиентом, чтобы обезопасить себя впоследствии от необоснованных притязаний.

                    Итак, начнем.

                    Для начала необходимо понять, а что же вообще в целом представляет из себя сеанс с психологом?

                    Психологическая консультация, согласно российскому законодательству, трактуется как услуга. Хоть законодатель и не дает четкого определения понятию «услуга», по признакам, выделенным в различных актах, консультацию психолога можно и нужно трактовать именно как услугу.

                    Главное отличие услуги от работы заключается в том, что услуга потребляется в процессе ее оказания, а работа представляет собой деятельность, результатом которой будет какой-либо овеществленный результат.

                    Эта разница важна, чуть позже объясним, почему.

                    Как мы видим, приведенное выше определение характеризует потребительские услуги. Нам это и подходит. Поскольку на отношения психолога и его клиента распространяется действие Закона «О защите прав потребителей» (далее для удобства – ЗПП).

                    Обратите внимание, что ЗПП будет распространяться на Ваши отношения только в случае, если Вы заключили договор с организацией или ИП. В случае же, если Вы оплачиваете услуги обычного физического лица, положения ЗПП на такие отношения распространяться не будут. Мы не рекомендуем Вам пользоваться услугами таких специалистов.

                    Хорошо, с точки зрения закона про природу консультации все более-менее понятно. Но что же консультация представляет из себя в нашей обычной жизни?

                    Думается, важно начать с целей. Целью психологического консультирования является помощь клиенту в решении каких-либо психоэмоциональных проблем. Консультирование – это помощь в виде разговора с психологом, задачей которого является установление или изменение определенных моделей поведения клиента, трансформация восприятия определенных событий, установление эффективных механизмов контакта с окружающими, достижение внутренней гармонии в душе «пациента».

                    На сегодняшний день разнообразие форм психологических консультаций очень пестрое и богатое. Тем не менее, цели и задачи у них, как правило, схожи.

                    Вернуть деньги за услуги психолога зачастую бывает сложно, поскольку оценка качества предоставления услуг происходит, как правило, через субъективную призму, а доказать какие-то объективные обстоятельства обывателю трудно, поскольку он не знает, «на что давить».

                    Так, услуга психолога воспринимается потребителем как качественная, если она дала какой-то результат. Например, наладились отношения с друзьями или пропали признаки хронически плохого настроения. В случае же, если никаких результатов не было достигнуто, услуга автоматически воспринимается как некачественная, и, разумеется, возникает желание вернуть деньги за услуги психолога. Или вовсе подать в суд на психолога. Нужно же как-то его наказать за этакое разгильдяйство, как же так, он мне не помог, а я отдал ему сотни тысяч!

                    Здесь важно разграничивать заранее заявленное и сугубо лично представляемое.

                    Важно понимать, что целью консультаций в большинстве случаев является не просто создание временного хорошего настроения, а устранение глубинных проблем, которые зачастую не связаны с положительным эмоциональным фоном.

                    В случае, если психолог изначально обещал Вам немыслимый результат, гарантировал, что Вы избавитесь от каких-либо проблем, а по факту никаких изменений вовсе не произошло, скорее всего, вы сможете вернуть деньги за его услуги.

                    Но здесь тоже есть тонкий момент. Одно дело – самореклама, другое – условия, которые закреплены в договоре или были согласованы устно / в переписке. Нужно анализировать ситуацию комплексно, желательно с юристом.

                    Если же никаких обещаний не давалось и ничего не гарантировалась, здесь уже Ваша зона ответственности. Поэтому, прежде чем останавливать выбор на специалисте, прочитайте отзывы про него, попросите характеристики.

                    Однако и это не всегда так. К услугам психолога, как и ко многим другим услугам, применяются определенные стандарты качества.

                    Одним из актов, регламентирующих деятельность по оказанию психологической помощи, является такой акт, как Этический кодекс психолога.

                    Получается, можно выделить следующие критерии оценки качества услуг психолога:

                    1. Соблюдение требований, установленных Законом (ГК РФ, ЗПП).
                    2. Соблюдение этических стандартов (Этический кодекс, стандарты качества услуг).
                    3. Использование в своей деятельности какой-либо методологии оказания психологической помощи (коих сегодня начисляется огромное множество).

                    Расскажем подробнее.

                    ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

                    Как мы говорили ранее, на отношения психолога с клиентом распространяются правила, установленные ЗПП. Поэтому действительными будут следующие права клиента:

                    — право потребителя требовать предоставления информации о психологе и особенностях предоставляемых им услуг (ст. 8 ЗПП).

                    — право потребителя получить услугу в установленный законодателем срок (ст. 28 ЗПП).

                    — право потребителя потребовать повторно предоставить ему услуги психологического консультирования в том случае, если такие услуги были предоставлены некачественно.

                    Таким образом, если, например, Ваш психолог предоставил о себе ложную информацию (допустим, о наличии высшего образования или квалификации, коего в реальности не существует), если услуги не были оказаны в срок или были оказаны некачественно (и Вы можете это доказать), то можно подать в суд на психолога, требовать возврата средств, а также компенсации морального вреда, уплаты штрафа.

                    ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

                    Для многих профессий в России существуют этические стандарты и создаются Этические кодексы. Среди них юристы, госслужащие, врачи. Психологи не исключение.

                    Этический кодекс психолога был принят 14 февраля 2012 года. Он устанавливает следующие принципы деятельности и стандарты качества психологических услуг:

                    • — уважение психологом прав и достоинства личности клиента;
                    • — равное отношение к клиентам вне зависимости от их возраста, пола, ориентации, национальности, принадлежности к определенной культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка и др.;
                    • — беспристрастный характер деятельности;
                    • — отсутствие предвзятости;
                    • — руководство в своей деятельности исключительно научными методами;
                    • — недопущение дискриминации и другое.

                    И главное – деятельность психолога не должна никоим образом нанести клиенту психологический вред, вред его социальному положению.

                    Таким образом, если какие-то из указанных принципов и стандартов не соблюдаются психологом, то вполне можно говорить о том, что психолог оказывает некачественные услуги.

                    МЕТОДИКИ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

                    Психолог не должен действовать наобум, в своей деятельности он должен руководствоваться наработками ученых и практиков, особыми методиками.

                    Психолог не возвращает деньги – как себя обезопасить?

                    Клиент с самого начала должен озаботиться тем, чтобы у него на руках заранее были эффективные средства защиты. Самый главный инструмент в данном случае – договор.

                    Поэтому рекомендуем при обращении к специалисту придерживаться следующих советов:

                    1. Составьте письменный договор.
                    2. Зафиксируйте оплату, которую Вы произведете психологу: сохраните чек или другой платежный документ.
                    3. Установите в договоре критерии качества предоставляемых услуг. Это могут быть либо четко оговоренные критерии, либо же можно оформить этот раздел ссылкой на любой акт (например, Кодекс этики психолога).
                    4. Оформите в договоре Ваши примерные ожидания от психологической консультации.

                    Разумеется, объем и результат психологических услуг нельзя определить заранее, составлять в своем роде ТЗ было бы нелогично и довольно глупо. Тем не менее, договором все же можно очертить определенные границы и рамки, во избежание злоупотреблений как со стороны психолога, так и со стороны клиента.

                    Да, психологам тоже зачастую приходится непросто из-за недобросовестных потребителей услуг. Чтобы не допустить неосновательного обогащения клиента (ну, например, если клиент ни с того ни с сего необоснованно решит, что консультация некачественная), психологу также следует обращать предельное внимание на договорное оформление отношений с теми, кто к нему обращается. Четкое формулирование условий и отсутствие гарантий и обещаний – залог сохранности времени и нервов специалиста.

                    Хоть сам процесс психологического консультирования неизбежно пронизан нитями субъективизма, однозначно утверждать о том, что невозможно объективно оценить качество предоставляемых услуг, опрометчиво и неверно.

                    Так, если психолог нарушает этические догмы, или не соблюдает правила конфиденциальности, или формирует заведомо завышенные ожидания и заманивает гарантиями колоссального успеха, то это дает Вам право вернуть свои деньги.

                    Бессмылсенно тратить время и деньги на судебное разбирательство, если психологические курсы Вам просто не подошли или просто не понравились. Должны быть доказательства того, что услуга оказана некачественно. Аргументы «не понравилось», «не дало результата, какой я бы хотел» не сработают.

                    Поскольку вопрос довольно неоднозначен и пока что многими воспринимается исключительно в субъективном контексте, судебная практика не так ярка и разнообразна, как могла бы быть. К сожалению. Так, к расстройству юристов, судьи зачастую принимают довольно формальные решения.

                    Например, Решением Динского районного суда Краснодарского Края от 03.06.2019 г. было отказано в возмещении затрат на услуги психолога в связи с тем, что… Договор был заключен с ИП, сфера деятельности которого, согласно выписке, является деятельностью в области права. Суд указал, мол, нет надлежащих доказательств, что договор заключался именно с психологом, а не с юристом, поэтому акты и договоры об оказании услуг к делу не относятся, в удовлетворении требований – отказать.

                    Тем не менее, в практике встречаются и случаи удовлетворения требований о взыскании морального вреда, причиненного некачественными услугами частнопрактикующего психолога, например, при попытке гомеопатического лечения (решение Свердловского районного суда Красноярска от 18 февраля 2020 г. № 2-2166/2019 по делу № 2-2166/2019).

                    В любом случае, если Вы заручитесь поддержкой грамотного юриста, который отличает работу от услуги и умеет работать с законодательством о защите прав потребителей, Вы повышаете свои шансы на успех. Но гарантий все равно никто не даст, поскольку решение остается за судьей, и не всегда доводы могут восприниматься. Но это не значит, что не стоит пробовать защищать свои права в судебной инстанции.

                    Итог. Советы:

                    1. Не стройте ложных надежд о психологе. Не покупайтесь на завлекательные лозунги о стопроцентном результате. Скорее всего, попадете на мошенника или такого себе психолога.
                    2. Если лозунгов не увидели, но опираетесь исключительно на характеристику психолога, его описание и фотографии, рекомендуем тщательно ознакомиться с отзывами / попросить организовать пробный созвон / провести тестовую консультацию. Психолог может Вам не понравиться без каких-либо веских причин, и тогда Вы не сможете вернуть деньги.
                    3. Составляйте письменный договор. Не пренебрегайте этим.

                    И пусть в Вашей жизни никогда не произойдет ситуации, как в анекдоте:

                    «Мой психолог посоветовал написать письмо человеку, который меня бесит, и сжечь его. Хорошо, а с письмом-то что делать?» 🙂

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Претензия по госконтракту: гарантийные сроки

                    Опять возвращаемся к спорам по госконтрактам. И снова хотим рассказать про то, как подрядчику реагировать на письменную претензию заказчика. Сегодня остановимся на претензиях по госконтракту из-за гарантийных сроков. Нужно ли отвечать на такую претензию и как это сделать грамотно? Расскажем в нашей статье.

                    Контракты по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ заключаются для:

                    • поставки товара (машины, оборудование, материалы и т.д.)
                    • выполнения работ (строительство, техническое обслуживание объектов и др.)
                    • оказание услуг (юридические, бухгалтерские и т.п.)
                    • подготовки документации
                    • разработки ПО

                    В любом контракте заказчик устанавливает требования к качеству товаров, работ, услуг и т.п. По закону качественный товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям законодательства или обычным условиям использования; также требования к качеству могут устанавливаться договором. Но можно ли назвать качественным товар или полученный результат работы, если он был «конфеткой» в момент передачи заказчику, но испортился слишком быстро? Однозначно – нет. Заказчик платит деньги не для того, чтобы пару дней полюбоваться объектом, а чтобы пользоваться им максимально долго и с наименьшим количеством ремонтов.

                    Именно поэтому заказчик вправе установить гарантийные обязательства к объекту закупки. Вправе, а не обязан. Когда заказчики прописывают гарантийные обязательства, они в извещении о закупке указывают, в какой форме должна предоставляться гарантия (обычно используется независимая гарантия), гарантийный срок, гарантийное обслуживание.

                    Особенность госконтрактов – предоставление обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств – это предоставление подрядчиком (поставщиком) независимой гарантии на период, пока не истекут гарантийные сроки. Размер независимой гарантии – не более 10 % от НМЦК. Это тоже право заказчика. Он может и не требовать обеспечения, даже если в контракте есть гарантийные обязательства.

                    Все споры по гарантийным обязательствам из госконтрактов начинаются примерно одинаково. Подрядчик сдал объект и, получив деньги, уже готовится участвовать в новом аукционе. Но спустя какое-то время он получает от заказчика претензию об устранении недостатков работ в гарантийные сроки. Что делать подрядчику после получения претензии?

                    1. Проверьте, есть ли у вас договорные отношения с лицом, направившим претензию по гарантийным обязательствам

                    Кто должен заявлять претензию по госконтракту в рамках гарантийных сроков? Этот вопрос становится актуальным, когда построенное по контракту здание/ сооружение или поставленные машины, оборудование передаются третьим лицам. Часто бывает, что заказчиком в закупке выступал государственный орган, который впоследствии закрепляет построенный объект за своим подведомственным учреждением. Например, региональное министерство образования заключало контракт на строительство школы, которую потом передало бюджетному учреждению на праве оперативного управления. Кто же, министерство или учреждение будет требовать исполнение гарантийных обязательств, если выявят недостатки?

                    По закону именно заказчику дано право требовать гарантийный ремонт. Гарантийное обязательство вытекает из условий заключенного контракта. Подрядчик обязан заказчику, а с новым собственником его ничего не связывает. Следовательно, новый собственник, не являясь стороной договора, не вправе выдвигать гарантийные требования.

                    В судебной практике лишь в исключительных случаях допускается требование нового собственника, например, после ликвидации самого заказчика, либо при особой социальной значимости объекта, когда заказчик не предъявляет претензию, либо при злоупотреблении правом.

                    На практике госорганы вместе с продажей объекта иногда заключают договор уступки в отношении гарантийных обязательств по контракту.

                    Вывод: если претензию заявляет не заказчик, а иное лицо, нужно направить ответ на претензию с указанием, что гарантийные обязательства перед этим иным лицом у вас отсутствуют.

                    2. Проверьте, не истек ли гарантийный срок

                    Гарантийный срок – период времени, в течение которого товар (результат работы, услуги) должен отвечать требованиям к качеству, зафиксированным в контракте, техническом задании, закупочной документации, а также обязательным требованиям нормативных актов.

                    Чтоб понять, когда истекает гарантийный срок, нужно знать:

                    а) когда начал течь гарантийный срок

                    б) какова его продолжительность

                    Обычно гарантийный срок начинает исчисляться с момента сдачи-приемки выполненных работ по госконтракту.

                    Закон устанавливает минимальную продолжительность гарантийного срока. В контракте его можно увеличить. Но никак не уменьшить.

                    Объект закупкиМинимальный гарантийные срок, предусмотренный закономПравила реализацииНорма
                    Поставка машин и оборудованияв соответствие с технической документацией производителяв контракте прописываются гарантийные сроки как от производителяст. 33 Закона № 44-ФЗ
                    Подряд (не строительный)2 годав контракте можно установить гарантийный срок меньше 2 лет, но подрядчик должен будет исправить недостатки, возникшие в течение 2 лет, если: — недостатки возникли до передачи работ — недостатки возникли по причинам, возникшим до передачи работ  п. 4 ст. 724 ГК РФ
                    Подряд (строительный)5 летв контракте можно установить гарантийный срок меньше 5 лет, но подрядчик должен будет исправить недостатки, возникшие в течение 5 лет, если: — недостатки возникли до передачи работ — недостатки возникли по причинам, возникшим до передачи работ  ст. 756 ГК РФ
                    Примеры гарантийных сроков из закона

                    Конкретные сроки гарантийных обязательств прописываются в контракте. Например, они могут быть сформулированы так:

                    Обратите внимание на одну важную особенность контрактов. В отличие от обычных договоров, контракты по Закону № 44-ФЗ нельзя менять. Причина – на стадии заключения контракта обеспечивается равноправие всех участников аукциона и конкурса. Потенциальные участники изучают условия закупки и решают, готовы ли они работать на таких условиях или нет. Возможно, кого-то не устраивает именно длинный гарантийный срок, и он отказывается от участия в торгах. А впоследствии заказчик меняет условия по предложению победителя аукциона… Конечно, это неправильно. Закон и судебная практика квалифицирую соглашения об изменении условий контракта как ничтожные сделки.

                    Вывод: если заказчик заявляет о недостатках по истечении гарантийного срока, вы можете отказаться от исполнения претензии.

                    3. Установите причину возникновения дефектов: попадают ли они в зону ответственности подрядчика?

                    Исполнитель по госконтракту несет ответственность НЕ за любые недостатки подряда в гарантийные сроки.

                    Все недостатки можно поделить на две большие группы в зависимости от причины их возникновения:

                    1 группа – недостатки качества работ2 группа – эксплуатационные недостатки
                    Открытый перечень, например:
                    1. Подрядчик использовал материалы, не допускаемые закупочной документацией
                    2. Подрядчик не соблюдал обязательные требования к работам
                    3. Неблагоприятные погодные условия не освобождают подрядчика от ответственности за пороки асфальтового покрытия, так как он профессионал и должен был воспользоваться механизмом приостановления работ
                    Исчерпывающий перечень
                    1. Нормальный износ самого объекта или его частей
                    2. Неправильная эксплуатация объекта
                    3. Ненадлежащий ремонт объекта, выполненный заказчиком или по его указанию другими лицами
                    4. Недостатки давальческого материала

                    Подрядчик несет гарантийные обязательства только за 1 группу. Недостатки, возникшие не по вине подрядчика, придется устранять самому заказчику за свои деньги. Самая распространенная ситуация, когда не получится предъявить исполнителю недостатки по подряду в гарантийные сроки, — это когда заказчик ремонтировал вещь в сторонней организации, а потом все-таки решил обратиться к продавцу вещи за бесплатным гарантийным ремонтом. Изготовители товара легко вычисляют, что вещь уже кто-то чинил. Поэтому возникшие недостатки списывают на ремонт в сторонней организации и отказывают в гарантийном обслуживании. Это конечно, происходит на обывательском уровне. Госзаказчики, как правило, знают условия гарантийного ремонта.

                    Вывод: если знаете, что работы выполняли на совесть, укажите, что причиной недостатков стали события 2 группы.

                    4. Проверьте, «правильно» ли заказчик выявил недостатки у подряда в гарантийный срок?

                    Порядок выявления недостатков прописывается в контракте. Как правило, необходимо созвать комиссию с участием заказчика и подрядчика/ поставщика. Обязательно нужно проверить полномочия представителей. По результатам комиссии составляется акт. В нем должны подписаться все лица, участвующие при осмотре. Если кто-то отказывается подписать акт, он прописывает «От подписи отказываюсь по таким-то причинам». При осмотре можно провести фотофиксацию. Полученные фотографии прикладываются к акту, а в самом документе указываются технические характеристики фотоустройства.

                    Действительным будет также акт, составленный заказчиком в одностороннем порядке, но при условии, что подрядчик извещался об осмотре и был на него приглашен.

                    Например, в деле нашего клиента заказчик составил такой акт. Обращает на себя внимание, что заказчик этот акт составил один. Подписи подрядчика нет. Это ошибка, которую подрядчик может использовать для собственной защиты.

                    Вывод: если заказчик не соблюдал процедуру выявления недостатков подряда, нет доказательств существования дефектов.

                    5. Установите, что от вас хочет заказчик и есть ли у него на это право

                    Если объект утрачивает свое качество в период гарантийного обслуживания, подрядчик обязан: