The ICAC at the CCI

The International Commercial Arbitration Court (ICAC) at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation as an arbitration center in Russia.

The ICAC at the CCI is one of the most popular independent arbitration institutions in the Russian Federation. This instance of international arbitration is the oldest in the Russian Federation

The ICAC at the CCI considers disputes on the basis of the rules of international arbitration approved by the UN. However, the proceedings in the ICAC at the CCI differ from the proceedings in other international arbitration courts. The ICAC at the CCI is the successor to the Foreign Trade Arbitration Commission and the Arbitration Court for the Resolution of Economic Disputes at the CCI. In this regard, he has the competence to deal with the relevant disputes.

There are four permanent arbitration institutions in the Russian Federation. According to the law, only they can administer an international arbitrator. Among these four arbitration centers is the ICAC at the CCI, the main branch of which is located in Moscow. The ICAC is under the legal jurisdiction of the Russian Federation. This fact is important in establishing the legal regime of arbitration and recognition, the execution of the arbitral award. More specifically, the provision on jurisdiction is governed by paragraph 22 of the ICAC Rules at the CCI. Therefore, to participate in the proceedings in the ICAC, one must have an idea of ​​the legal system of Russia.

There are several committees that are competent to deal with certain disputes.

The competence of the ICAC at the CCI extends to disputes arising from civil relations. The ICAC at the CCI has the right to consider the following disputes:

  • Disputes over foreign trade and other international economic relations. As practice shows, disputes in this category are the most numerous in the ICAC;
  • Disputes under contracts with a foreign contractor;
  • Disputes that, if they arise, are subject to consideration in the ICAC at the CCI;

The competence of the ICAC is established by federal laws and internal rules of the international commercial court.

In accordance with the international treaty of Russia, the arbitration rules, approved in 1976 by the UN Commission on International Trade Law, are of fundamental importance in the settlement of international arbitration. UNCITRAL develops a regulatory framework for international arbitration, approves conventions and model rules for arbitration centers. These rules apply to all international arbitration bodies. Thus, UNCITRAL acts as a legal mechanism for managing arbitration centers, and its acts are the basis for national arbitration rules.

There are two federal laws in the Russian Federation, the legal norms of which are aimed at regulating the International Commercial Arbitration Court at the CCI:

  1. Law of the Russian Federation No. 5338-1 “On International Commercial Arbitration”. This law directly regulates international arbitration if the arbitration takes place on the territory of Russia. This act determines the procedure for the execution of the arbitration agreement, the formation of the arbitral tribunal, the proceedings and the procedure for challenging the decisions of the arbitration. The law reflects UNCITRAL’s model rules for arbitration;
  2. Federal Law No. 382-FZ “On Arbitration”. The norms of this law apply not only to national domestic arbitration, but also to international one. This federal law regulates the procedure for the creation and operation of permanent arbitration institutions, including international arbitration institutions, if arbitration is carried out on the territory of Russia.

The ICAC at the CCI has its own internal rules that regulate the procedure for considering a dispute in the ICAC, the appointment of arbitrators, establishes the procedure for calculating the arbitration fee, rates for the fee for arbitrators, as well as other internal issues of the ICAC organization. The regulations were approved by the Order of the RF CCI dated October 18, 2005. Changes to it were introduced in 2010 and 2013, which emphasizes the stability of the ICAC regulatory framework.

To successfully participate in the consideration of a dispute in the ICAC, the representative of the interests of a party to the dispute must be well versed in the regulatory and legal framework on the basis of which the ICAC at the CCI functions. The lawyer must be familiar with the Russian legal reality. As noted above, the ICAC at the CCI differs in some peculiarities. A lawyer for arbitration must take into account these nuances of the ICAC at the CCI, have an idea of ​​this instance, and also have experience of participating in proceedings in the ICAC at the CCI.

In addition to organizing internal issues of the ICAC functioning, the internal regulations establish the following mandatory conditions for the consideration of disputes in the ICAC:

  1. It is possible to consider a dispute in the ICAC if there is a written arbitration agreement between the parties to the dispute. A mandatory written form of an arbitration agreement is provided for by the rules due to the need to comply with the requirements of article 7 of the law on international arbitration, which contains methods for concluding such an agreement;
  2. The ICAC shall consider disputes if its jurisdiction over these disputes is established by an international agreement;
  3. The Arbitral Tribunal is empowered to resolve issues of competence in dispute resolution. If there are difficulties in determining the competence of the dispute, the arbitrators establish it, taking into account the terms of the contract.

The ICAC at the CCI is also distinguished by the professionalism of its arbitrators. Arbitrators are the best specialists in various fields of economics and jurisprudence. Professionalism is also required from the representatives of the parties in arbitration. These should be lawyers with many years of experience in arbitration. Thus, it will be easier for the arbitral tribunal to understand the legal position of a party to the dispute if it is voiced by an experienced lawyer in a professional language that is understandable for professional arbitrators.

This article will discuss in detail the issues of arbitration in the ICAC at the CCI. In addition, the advantages of our law firm, which provides services for representing the interests of Russian and foreign clients in the ICAC at the RF CCI, will be presented.


Advantages of the ICAC at the CCI.

The ICAC at the CCI has specific features compared to national courts of different jurisdictions and other instances of international arbitration institutions. Proceedings in the ICAC differ significantly from similar proceedings in national courts and international arbitration centers on the following grounds:

  • If the plaintiff goes to the national court of the country in which the defendant is located, problems may arise during the proceedings. For example, a national court judge may not have experience in international litigation or lack the necessary skills. In addition, in a state court of another state, the parties will have to refer to the legal norms of an unfamiliar jurisdiction. The main problem is that the decision of the state court can not be enforced in every country.

On the basis of the 1958 UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, decisions on a dispute in the ICAC at the RF CCI are binding in the countries participating in this convention. This ensures the effectiveness of the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry as a world arbitrator, because the decision of international arbitration in the countries-participants of the above-mentioned convention is carried out in a simplified manner, without reviewing the case on the merits;

  • State accredited lawyers may represent the interests of the parties in national courts. In international arbitration, including the ICAC at the CCI, there is the principle of freedom of legal representatives. In other words, you can entrust your chosen lawyer to represent your interests. The representative must have knowledge and experience in international arbitration, and not only know the law that will be applied when considering disputes in the ICAC. Our law firm has been representing the interests of Russian and foreign clients in the ICAC at the CCI for more than a dozen years. The guarantees of our company will be described in detail below;
  • Compared to other international arbitration institutions, the ICAC at the CCI differs significantly in the lowest registration and arbitration fees. A claim in the ICAC at the CCI is subject to a registration fee of $ 1000, and a claim to the LCIA is subject to a registration fee of $ 3000. The difference in the fees charged by the ICAC at the CCI and the LCIA is significant, which makes the Russian arbitration attractive for small and medium-sized businesses.

  • Consideration of disputes in the ICAC does not require hourly wages for the arbitrators. Lack of hourly pay prevents deliberate delays in the process. Procrastination of the process takes place if one of the parties wishes to force the counterparty to incur additional financial losses for arbitration costs. In particular, the costs associated with protecting their interests through legal representatives.

The arbitration costs are borne by the losing party for the most part at a reasonable amount. Thus, the winning party can recover a significant portion of the arbitration costs incurred. Thus, the ICAC at the CCI differs significantly from state arbitration due to the costs of arbitration fees and payment of the functioning of the arbitration. Nevertheless, the ICAC at the CCI compensates for these costs with promptness, competence and confidentiality when resolving disputes;

  • Consideration of disputes in the ICAC is limited in time. The rules of the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry establish that the proceedings cannot last longer than 180 days. Compared to other arbitration centers, this time limit value is the same. The time limit will not allow the process to drag on. The decision of the ICAC is final;
  • The ICAC at the CCI provides reliable conditions for ensuring the confidentiality of proceedings in the ICAC. Paragraph 25 of the ICAC Rules stipulates that arbitrators, experts, staff of the ICAC and the CCI are obliged not to disclose information that has become known to them in the process of considering disputes in the ICAC. However, the parties are given some opportunity to use the results of the dispute. In addition, the parties may conclude an additional agreement on the confidentiality of the dispute or any specific information about the dispute;
  • Unlike state arbitration, in the proceedings in the ICAC, the facts are more taken into account, rather than the legal side of the dispute. A representative of interests in arbitration must have the skills to present and argue for certain facts. In international arbitration, including in court at the ICAC, the field of possible evidence is much wider than in state arbitration.

In connection with the economic sanctions imposed, Russian companies are forced to abandon traditional European arbitration centers, and now they turn to arbitration centers in Asia, including the Russian ICAC at the CCI. This fact determines the popularity of the ICAC at the CCI for considering disputes with Russian companies in international arbitration.


The procedure for consideration of disputes in the ICAC at the CCI.


The procedure for conducting proceedings in the ICAC is regulated by the ICAC Rules and federal laws, however, the parties are given greater freedom of action when considering a dispute in the ICAC. If the regulatory enactments or agreement of the parties do not regulate any issue of the proceedings, then the ICAC at the CCI has the right to resolve it at its discretion, but in accordance with the principles of international arbitration.

The need to consider a dispute in international arbitration arises in the event that a foreign counterparty is present. As a rule, either a foreign company wants to file a claim with the ICAC against a Russian company, or the Russian company has already filed a claim with the ICAC against a foreign company. But in any case, there is a need for a legal representative for both parties, be it the plaintiff or the defendant. The representative will help to more effectively express the legal position of the party, which may affect the course of the proceedings itself.

Another prerequisite is the presence of the so-called arbitration clause in the terms of the concluded agreement. It is worth taking into account that arbitration centers recommend using the arbitration clauses indicated on their official websites. For example, the ICAC at the CCI recommends using the following text of the arbitration clause:

«Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection with the present contract (agreement), or the execution, breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in accordance with its Rules».

Otherwise, the ICAC may decide that it lacks the competence to consider the dispute that has arisen. Therefore, the arbitration clause must unambiguously transfer competence to the consideration of an arisen or possible dispute directly to the ICAC.

If a dispute has arisen with a Russian company, and there is no arbitration clause in the agreement, then the parties can draw up an additional agreement on the transfer of the arisen dispute to international arbitration. Our law firm is ready to draw up such an additional agreement.

The arbitration clause may provide for the following conditions, subject to which the proceedings in the ICAC will take place:

  • Place of Arbitration. Usually the court in the ICAC sits in the city of Moscow, however, by agreement, the parties can determine another place for considering the dispute. The ICAC at the CCI has 16 branches throughout Russia. But it is worth considering that when changing the place of consideration of the dispute, the parties are charged additional arbitration costs;
  • Applicable law to the dispute. The parties have the right to choose the legal system of the country whose law they consider most applicable to the dispute that has arisen. If the parties have not agreed on the applicable law, the court in the ICAC will determine it independently;
  • Language of the proceedings. Usually, the consideration of disputes in the ICAC takes place in Russian, but the parties, by mutual agreement, can establish any other language for the proceedings;
  • Number of arbitrators. In the ICAC, the parties have the opportunity to take part in the formation of the arbitral tribunal. Each party can choose the most suitable arbitrator, whose professional reputation will help to properly resolve the existing dispute. The two arbitrators selected by the parties choose the third – the chairman of the arbitration. The ICAC Rules provide for the right to challenge an arbitrator if there are grounds to believe that the arbitrator is not impartial.

Consideration of disputes in the ICAC begins with the filing of a statement of claim. The statement of claim is drawn up in the form and must contain the necessary information. It must be indicated in the claim to the ICAC. The internal regulations of the ICAC established that if the secretary discovers an error in the statement of claim, then the plaintiff will be given time to eliminate errors in the claim.

The claim must contain the following information:

  • names, postal addresses, telephone and fax numbers, and e-mail addresses of the parties;
  • demands of the claimant;
  • substantiation of the jurisdiction of the ICAC;
  • a statement of the factual circumstances supporting the claim;
  • evidence confirming such circumstances;
  • substantiation of the claims with reference to applicable law;
  • amount of the claim;
  • calculation of the amount of each demand; and
  • a list of documents attached to the statement of claim.

The claim in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry is the beginning of the proceedings in the ICAC. A properly executed claim in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry will be accepted by the court for proceedings, therefore, its drafting must be entrusted to a professional – an arbitration lawyer. A correctly drawn up statement of claim to the court at the ICAC will save you from the need to correct it in the future. The lawyers of our company are competent specialists in the field of international arbitration. They can draw up a statement of claim to the ICAC, and a response to such a statement of claim, and a counterclaim.

To start considering a dispute in the ICAC at the RF CCI, you need to pay a large amount for the registration fee, which is part of the arbitration fee. This fee is $ 1,000. The table on which the amount of arbitration fees is calculated depending on the price of the claim.

The secretary of the ICAC notifies the defendant of the claim to the ICAC, proposes to draw up a response to the statement of claim. A response, like a claim in the ICAC, must contain the same necessary information about the parties to the dispute and other circumstances of the case. The requirements for withdrawal of the statement of claim are contained in the ICAC regulations.

Then the parties choose the composition of the arbitration. The specific provisions on the composition of the arbitral tribunal must be set out by the parties in their agreement. If no agreement has been reached on the composition of the arbitral tribunal, the final decision is made by the ICAC Presidium. The court in the ICAC usually considers the case in the composition of three arbitrators, however, the Presidium of the ICAC, taking into account the circumstances of the case, may entrust the consideration of the dispute to a sole arbitrator. An arbitrator must be selected taking into account the specifics of the dispute that has arisen. It is advisable that the arbitrator has professional experience in the field in which the dispute has arisen.

In the process of considering a dispute in the ICAC, the parties can use the services of representatives with any citizenship from any state. For effective representation of interests, the representative must have the skills to participate in the proceedings in the ICAC at the CCI, to be guided by the Russian legal reality. Of course, the best and most optimal solution would be to entrust a Russian lawyer to represent interests in Russian arbitration.

The parties have the right to agree on the proceedings only on the basis of written materials, without holding an oral hearing. In this case, the need for the personal presence of a representative will disappear, which will reduce secondary costs. Thus, when considering disputes in the ICAC, one can do without full-time presence. However, if you wish to hold oral hearings, you can choose one of the 16 branches of the ICAC at the CCI in Russia.

After considering the dispute in the ICAC, a decision is made. The decision is taken by a majority vote of the arbitral tribunal. The ICAC decision is final and binding from the date of its issuance. The decision of the ICAC is executed by the parties voluntarily within the time period specified in the decision. If the deadline for execution is not specified in the decision, it is subject to immediate execution. For the execution of the decision, interim measures may be imposed in accordance with federal law. Our law firm provides services for the imposition of interim measures on decisions of the ICAC at the CCI in any jurisdiction.

Benefits and guarantees of our law firm for representing interests in arbitration.

A legal representative in arbitration plays a decisive role not only in the consideration of disputes in the ICAC at the CCI, but also in all international arbitration. Our law firm provides services for representing interests in international commercial arbitration, including in the ICAC at the CCI. We represent interests in both cases – if it is necessary to file a claim with the ICAC against a Russian company or if it is necessary to respond to a claim from a Russian company.

When representing clients, our lawyers in international arbitration are guided by a deep knowledge of international conventions and other regulations on international arbitration, federal laws of the Russian Federation and the internal regulations of the ICAC at the CCI. Arbitration lawyers are ready to participate in proceedings before the ICAC in any language and with any applicable law.

Our company has the advantage of providing legal representation in arbitration. Among the main advantages are the following:

  • Our law firm primarily operates in the Russian Federation. This means that the lawyers of our company are well versed in the Russian legal reality and are aware of the law enforcement aspects in international arbitration, in particular, in the ICAC at the CCI. Lawyers in Russia are well aware of the standards for arbitration disputes with Russian companies;
  • We also work according to Western standards. Our lawyers have vast collective experience in participating in international arbitration not only in Russia, but also in European countries. In particular, our company on an ongoing basis provides services for representing interests in the London International Arbitration Court and in the Stockholm Arbitration, other leading arbitration centers in Europe;
  • Taking into account the fact that our law firm often provides services for representation in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry, our lawyers have a professional opinion about the majority of arbitrators. Our lawyers will help with the selection of those arbitrators whose participation in the consideration of disputes in the ICAC would be the best option for the proceedings;
  • As mentioned above, much in the proceedings depends on the terms of the arbitration clause – on the language of the proceedings, the applicable law, the number of arbitrators. Our law firm is ready to provide services for representation in arbitration regardless of the language of the proceedings and other conditions of the arbitration clause. In addition, our lawyers can correspond with the client in different languages, as it is convenient for the client;
  • A distinctive feature is the remote service delivery format. The entire procedure from the execution of an agreement with our company and including direct consideration of the dispute in the ICAC at the CCI can be carried out remotely. It was stated above that it is not necessary to hold oral hearings in the ICAC, the court may consider the case on the basis of the available case materials and written documents;
  • If the client needs oral hearings, then our lawyers will be present at any of the 16 ICAC branches throughout the Russian Federation. A significant advantage of international arbitration is the possibility of holding meetings online, without the personal participation of the applicant. In addition, electronic document management is possible. The proceedings can be carried out remotely, without traveling to other states;
  • Our law firm has extensive experience in representing ICAC litigation in various industries – international commercial disputes, corporate disputes, sports disputes. Our lawyers deal with disputes over energy, investment, insurance, shipping, intellectual property;
  • Our arbitration attorneys have business links with centers of excellence providing expert services for international commercial arbitration. If necessary, our lawyers will involve an expert in the proceedings who can influence the outcome of the dispute.

The work of our law firm is organized as follows:

  1. A client, a foreign law firm, asks us to arrange legal support for filing a claim against a Russian company with the ICAC at the CCI or respond to a claim filed by a Russian company. In both cases, we are able to provide legal representation services;
  2. The client in the letter describes in detail the situation about a possible or already arisen dispute. Once again, we note that our lawyers are able to conduct correspondence in the client’s language. Our lawyers analyze the situation and send the client an advisory opinion with an assessment of possible risks and a description of further prospects when considering a dispute in the ICAC;
  3. If the client is a plaintiff, then our lawyers will prepare a claim to the ICAC. If the claims are satisfied, then we are ready to execute the decision in the ICAC on the territory of Russia, and we can also impose interim measures on the defendant in the process;
  4. Our feature of legal representation is that we will coordinate any action with the client. After the conclusion of the contract with the client, we will report on each stage of the dispute resolution. We send each document for approval to the client, offer different options for action, indicate the perspective in a particular case, calculate legal and economic risks.

Thus, our lawyers within the framework of legal representation in arbitration are ready to:

  • If necessary, we are ready to draw up documents to reach a pre-trial agreement on the resolution of the dispute. Some agreements on referral of disputes to arbitration may provide for a pre-trial settlement of the dispute that has arisen;
  • Collect and prepare all the documents that are necessary to start considering a dispute in the ICAC. Also, lawyers will prepare the necessary documents already during the proceedings;
  • Prepare arguments to substantiate the legal position of the client, collect evidence and evidence for the benefit of the client;
  • To impose interim measures in the proceedings in the ICAC at the CCI;
  • Execute the decision of the ICAC in Russia if it is in the client’s favor.



In this article, we examined the institution of an international commercial arbitration court. The basis of the normative legal regulation of the ICAC at the CCI was also considered. Described in detail the advantages of the ICAC at the CCI over the arbitration courts of states and over other international arbitration centers.

An optimal outcome is unlikely to be achieved without a legal representative in arbitration. These advantages of our law firm have helped many clients from different countries to achieve the desired solution in the ICAC at the CCI. Our lawyers have been representing clients in international arbitration centers for several decades. They have vast experience in arbitration, so they can represent the interests of their clients in a quality manner.

Our law firm works with clients from any country. Our lawyers will be able to conduct correspondence in any language, as it is convenient for the client. In addition, our law firm can enforce the decision of the ICAC at the CCI in any jurisdiction.

Иск об оспаривании отцовства

Споры о признании или оспаривании отцовства возникают довольно часто и рассматриваются исключительно в судебном порядке. В связи с этим, для облегчения реализации ваших прав в статье будет представлена инструкция, посвященная разработке и порядку подачи иска об оспаривании отцовства.

Мы ответим на вопросы не только о том, как оспорить отцовство посредством подачи иска, но и как доказывается отсутствие биологической связи между отцом и ребенком. Это и многое другое разъясним здесь, опираясь на наш пример из судебной практики.

Доверьте эту задачу нам, и мы сделаем всю юридическую работу оперативно и качественно: составим иск, соберем пакет необходимых документов, оценим шансы, в конце представим судебное решение. С вас нужна будет только доверенность и документы, подтверждающие рождение ребенка, регистрацию брака. Срок – 2 месяца. 

Заказать услугу можно по ссылке.

Востребованность обозначенной категории спора обусловлена вполне объективными обстоятельствами: статут родителя порождает обязанность содержать ребенка. Из этого непреложного правила вытекают и алиментные обязательства, и наследственные, и социальные.

При разработке иска об отмене отцовства важно отталкиваться от того, на основании чего внесена запись в книгу актов гражданского состояния:

  1. На основании зарегистрированного брака (так называемая, презумпция отцовства – предполагается, что супруг является биологическим отцом, так как ребенок рожден в браке. В чем загвоздка? Волеизъявление «официального» отца мало выражено, и запись вносится на основании юридического факта (наличия брака), поэтому и возникают подобные споры);
  2. На основании совместного заявления супругов (здесь уже волеизъявление лица иметь статус отца наиболее ярко выражено, так как соглашение выражает прямое намерение зарегистрироваться в таком качестве, и споры по такому основанию возникают нечасто);
  3. На основании решения суда об установлении отцовства (почти невозможно впоследствии оспорить, если только доказать подложность представляемых доказательств, пороки судебного решения и тд).

Необходимо подготовить следующие документы

  1. иск об оспаривании отцовства (в том числе, уведомление о вручении или иные документы, которые фиксируют отправку копий искового заявления другим лицам, участвующим в деле. Это важно для того, чтобы оппоненты смогли подготовиться к судебному заседанию);
  2. Паспорта родителей для идентификации;
  3. копия свидетельства о рождении ребенка;
  4. Копия свидетельства о регистрации/расторжении брака;
  5. квитанция об уплате госпошлины (так как спор неимущественного характера, стоимость госпошлины будет составлять 300 рублей).

Как оспорить отцовство, куда подавать исковое заявление?

Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика.

Обратите внимание, ФЗ установлен ограниченный круг заинтересованных лиц (перечень исчерпывающий):

  1. Отец по записи или фактический отец;
  2. Мать по записи или фактическая мать;
  3. Ребенок при достижении совершеннолетия;
  4. Опекун ребенка или родителя.

На что судья будет обращать внимание при рассмотрении искового заявления:

  1. Факт отсутствия биологической связи между отцом и ребенком.

Для установления обозначенного факта подойдет любое доказательство, будь то: справка о нахождении в командировке в период зачатия, проживание в другом городе, недобросовестное поведение супруги, свидетельские показания, экспертиза. Судья будет оценивать все доказательства в совокупности.

  1. Согласие отца;

Бывают ситуации, когда лицо добровольно выразило согласие о внесении записи в качестве отца, достоверно зная, что не является фактическим отцом ребёнка. В подобной ситуации закон запрещает впоследствии оспаривать запись об отцовстве, но не исключает влияние внешних факторов, которые могли воздействовать на решение отца (угроза, обман, шантаж). При наличии таковых можно оспорить запись. Об этом свидетельствуют и положения семейного кодекса, и судебная практика.

Очевидно, что в делах по искам об оспаривании отцовства существует мало каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих об отсутствии родства отца и ребенка с точной степенью достоверности. Поэтому стороны прибегают к судебным экспертизам. Точное лабораторное исследование биологических образцов поможет подтвердить наличие/отсутствие родства.

Назначает генетическую экспертизу исключительно суд. Он может это сделать по своей инициативе, либо по ходатайству сторон. Экспертное учреждение стороны вправе выбрать самостоятельно, однако производиться исследование за счет стороны, инициировавшей экспертизу, но процедура в качестве судебных расходов может быть возложена на проигравшую сторону. Впоследствии после принятия ходатайства суд выносит определение о назначении экспертизы. В делах по искам об отмене отцовства, подчас, это единственный способ определить родственную связь между истцом и ребенком.

Важное обстоятельство при проведении экспертизы, которое может повлиять на исход дела.

Если сторона уклоняется, либо не представляет необходимый материал и документы для исследования, а без ее участия провести экспертизу невозможно. В крайних случаях можно привлечь близких родственников отца и на основании их анализа провести исследование, но если таковых нет, то суд выносит решение на основании всех ранее представленных доказательств. (Еще раз о том, почему важно представить даже самое косвенное доказательство).

При этом суд учитывает, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для нее она имеет значение, и впоследствии вправе может признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ; п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Иными словами, отцовство может быть оспорено без ДНК, и решение об исключении записи об отцовстве будет зависеть от поведения сторон. Не явился отец? Значит суд вынесет решение об отказе в удовлетворении иска. Не явилась мать? Значит суд удовлетворяет требование отца.

В случае удовлетворения иска судья в резолютивной части решения идентифицирует, какая запись является неправильной (какой орган ЗАГС ее произвел, номер и дату записи, ФИО лица, в отношении которого составлена запись), какие действия необходимо совершить. В рассматриваемой категории спора – исключить запись об отцовстве, внести изменение сведений об отце.

При этом нельзя забывать, что споры, вытекающие из семейных правоотношений, имеют ряд своих особенностей, так как затрагивают права ребенка, а он является наиболее незащищенной категорией населения, и защита прав ребенка в таких спорах является приоритетом. Поэтому, в связи с исключительными обстоятельствами, например, при длительных отношениях с отцом, суд может отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства. Такая практика тоже имеет место быть, поэтому каждый спор индивидуален.

Несомненно, что профессиональный юрист в сфере семейных правоотношений знает, как оспорить отцовство, какие нюансы необходимо учесть и какие документы подготовить. У нас обширный опыт подобной практики, и вы можете обратиться к нам.

Документы, чтобы выписать человека через суд

Многие из вас, наверняка, сталкивались с проблемой, когда в квартире зарегистрированы люди, по факту, давно уже в ней не проживающие. Эта статья поможет разобраться, какие нужны документы, чтобы выписать человека через суд. Также мы опубликовали образец иска о снятии с регистрационного учета.

Как выписать человека, не проживающего в квартире? Только через суд, потому что в административном порядке (обратившись в УФМС (ныне МВД) невозможно выписать человека из квартиры. Основанием для снятия с регистрационного учета является вступившее в законную силу решение суда. О самой процедуре снятия с регистрационного учета через суд мы уже писали.

Данный аспект (именно в части сбора нужных документов) очень важен, потому что суд не будет собирать доказательства за вас. Подтверждение тому – решение Лефортовского суда. Истец в этом деле пытался через суд снять с регистрации свою бывшую жену, но не приложил к этому иску документы, свидетельствующие о том, что женщина, действительно, в его квартире не живет. Результат – суд подтвердил законность регистрации бывшей супруги в квартире истца.

Вместе с тем, не стоит легкомысленно подходить к вопросу о регистрации в вашей квартире лиц, о которых вы можете вообще ничего не знать. Задуматься о том, как выписать человека, не проживающего в квартире, нужно хотя бы по следующим причинам:

– если в квартире нет счетчиков на воду, газ, то платить за коммунальные услуги придется по количеству зарегистрированных в квартире лиц;

– если зарегистрированное в вашей квартире лицо имеет долги, то корреспонденция от коллекторов, извещения из судов будут приходить в ваш почтовый ящик; но самое неприятное, что приставы также могут прийти в вашу квартиру с целью отыскания имущества должника.

Как выписать человека, не проживающего в квартире? Нужно обосновать три момента:

– гражданин зарегистрирован в вашей квартире;

– гражданин больше не имеет права проживать в квартире: прекратилось право собственности (это касается и родственников бывшего собственника), закончился договор найма, супруги развелись и другое;

– гражданин фактически сам добровольно выселился из квартиры и в настоящее время проживает в другом месте. По российскому законодательству, если гражданин более года живет в другом месте, то именно там, а не в вашей квартире, он должен быть зарегистрирован.

Чем мы можем подтвердить эти факты? Для этого нужно собрать документы, чтобы выписать человека через суд.

Документы, подтверждающие регистрацию гражданина в вашей квартире:

  1. копия паспорта гражданина;
  2. выписка из домовой (поквартирной) книги;
  3. выписка из финансово-лицевого счета (можно получить на Госуслугах).

Документы, подтверждающие отсутствие законного основания для дальнейшего пользования квартирой:

  1. актуальная выписка из ЕГРН о квартире, из которой видно, что новым правообладателем являетесь вы;
  2. договор купли-продажи квартиры (в нем не должно быть условия, что кто-либо после продажи продолжит пользоваться квартирой);
  3. договор найма (аренды), по которому истек срок действия, или соглашение (одностороннее письмо) о расторжении этого договора;
  4. свидетельство о расторжении брака.

Документы, подтверждающие непроживание гражданина в квартире длительное время, например:

  1. сведения из поликлиники о том, прикреплен ли гражданин к этому медицинскому учреждению, получал ли медицинскую помощь в нем;
  2. справка из управляющей компании или ТСЖ по вашей квартире, свидетельствующая, что гражданин не обращался по квартирным вопросам (жалобы, выдача брелока на автопарковку и т.п.);
  3. официальный ответ почты с информацией о получении/ неполучении гражданином писем по адресу регистрации; наличии просьбы гражданина осуществлять пересылку корреспонденции на другой адрес;
  4. данные от участкового о том, обращался ли к нему гражданин по поводу проблем, связанных с квартирой;
  5. выписка из Росреестра о том, что гражданину принадлежит другая квартира, дом, комната;
  6. платежные документы, из которых должно усматриваться, что гражданин не платит за воду, свет, газ, а все расходы по содержанию квартиры несете вы;
  7. свидетельские показания – хотя и не относятся к документам, чтобы выписать человека через суд, но играют важную роль, ведь ими можно подтвердить, что гражданин уехал из квартиры по собственной воле. Например, в суде гражданин может заявить, что был вынужден выселиться из квартиры, потому что имел место бытовой конфликт или собственник заменил замок. На этот случай нужно заручиться поддержкой свидетелей (совместно проживающих родных или соседей), которые подтвердят иные (настоящие) причины выезда.

Если документы о регистрации и документы об прав на квартиру вы можете получить самостоятельно, то документы, подтверждающие фактическое непроживание гражданина в вашей квартире (в частности, пункты 1 – 5), не удастся получить без помощи юриста по выписке из квартиры. Организации, выдающие соответствующие справки (мед. учреждение, почта, полиция, за исключением разве что управляющих компаний и ТСЖ), не выдадут вам их, опасаясь разглашения персональных данных.

Наши юристы обладают статусом адвокатов, поэтому указанные выше документы могут быть запрошены ими на основании адвокатского запроса. При этом, организация будет обязана предоставить соответствующую информацию по адвокатскому запросу в течение одного месяца под угрозой штрафа.

Ниже прикрепляем несколько адвокатских запросов, подготовленных нашими юристами по выписке из квартиры.

Подробнее о других наших услугах по такого рода спорам можете прочитать здесь.

Нельзя забывать и о документах, которые в обязательном порядке прикладываются к любому исковому заявлению, в том числе к заявлению об утрате права пользования квартирой:

  1. Почтовая квитанция о направлении иска ответчику (заказное отправление),
  2. Оригинал чек-ордера по государственной пошлины за рассмотрение вопроса судом. Размер гос. пошлины – 300 рублей.
  3. Документы, свидетельствующие о том, что истец предпринимал попытки решить спор без суда (претензия, просьба сняться с учета). Данные документы не являются обязательными.

Нередко неимущественное требование о признании гражданина утратившим право пользования квартирой и о снятии с регистрационного учета по адресу вашей квартиры соединяется с имущественными притязаниями. Истец может потребовать взыскания убытков, как произошло в ситуации с нашим доверителем. Наш доверитель купил квартиру с условием, что предыдущий собственник и член его семьи на определенное время за плату сохранят возможность проживать в проданной ими квартире. Но ситуация обернулась не лучшим образом для нашего доверителя: бывшие собственники не только не выписались из квартиры после того, как оговоренный срок проживания истек, но еще и не заплатили за время своего проживания ни нашему доверителю, ни коммунальным организациям. Нами было принято решение обратиться в суд с иском, содержащим требование не только о снятии с регистрационного учета, но и о взыскании убытков (долг по ЖКХ) и неосновательного обогащения (бесплатное пользование квартирой).

Образец иска о снятии с регистрационного учета, который был подготовлен нашими юристами по этому спору, прикладываем:

В суд на фитнес клуб

Приобрели абонемент в спортзал, но не смогли воспользоваться всем оплаченным функционалом из-за ковида, а фитнес-центр не возвращает денежные средства? В данной статье будет представлен алгоритм: как подать иск в суд на фитнес клуб в случае, если последний уклоняется от своих обязанностей. Сразу отметим, что возникший спор придется решать уже в судебном порядке. Нужно будет подавать исковое заявление о защите прав потребителей.

Мы можем разработать для Вас исковое заявление на фитнес клуб. Срок исполнения – 3 рабочих дня. Стоимость – 7 500 рублей. Вся юридическая сложная работа на нас. Эти расходы будут компенсированы Вам по решению суда. Более того, Вы не плохо заработаете на процентах, пене, штрафах, моральном вреде.

Расскажем все на примере нашей судебной практики. Сразу оговоримся, что мы тут представляли интересы фитнес клуба.  Не стоит упрекать нас за это. Наоборот, это говорит о том, что мы знаем доводы всех сторон, знаем, что стоит указывать в иске, а про что лучше промолчать. Факт того, что у нас опыт защиты в суде как истца, так и ответчика – это большое преимущество.

Приобретение абонемента в фитнес-клубе с точки, зрения законодательства, не что иное, как договор возмездного оказания услуг. Из этого вытекает очень важное обстоятельство: будут применяться нормы Гражданского кодекса и Закона РФ «О защите прав потребителей»

1 этап. Направление претензии фитнес клубу

Ситуации, когда фитнес клубы не возвращают деньги, случаются довольно часто. Вы можете отказаться от исполнения договора и потребовать возврат уплаченных сумм. Данное требование вы излагаете в письменной претензии со всеми необходимыми реквизитами и подписью. По закону исполнитель должен удовлетворить Ваши требования в течение 10 дней с момента поступления требования от потребителя. В случае, если он не удовлетворит ваши притязания в срок, за каждый день просрочки будет взиматься процент в размере 3% от цены самой услуги.

2 этап. Иск к фитнес клубу о защите прав потребителей


Здесь возможно несколько вариантов.

  1. по месту нахождения ответчика;
  2. суд по месту жительства истца.

Если цена иска составляет меньше 100 000 рублей — исковое заявление подается мировому судье, свыше — в районный суд. По искам о защите прав потребителя не уплачивается госпошлина, соответственно, судебные расходы будут состоять только в уплате услуг представителя, нотариуса и прочих издержек.

Потребитель, помимо основного долга, вправе требовать от исполнителя:

  1. компенсацию морального вреда;
  2. неустойку за просрочку удовлетворения требования;
  3. выплату штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований;
  4. Судебные расходы (оплата услуг представителя).

Цена иска

По закону Вам необходимо предоставить расчет цены иска. При расчете цены иска в суд на фитнес клуб будет входит только основной долг и неустойка, а вот штраф, моральный вред и судебные расходы рассчитываются отдельно и не входят в цену иска. Цена иска должна быть корректной. Впрочем, все эти нюансы можно возложить на юриста. Участие профессионального адвоката в процессе повысит вероятность восстановления нарушенных прав.

Отдельное внимание заслуживают приложения к иску. Одни важны для принятия самого иска судьей, другие имеют доказательственное значение. Представим Вам перечень:

  1. Копия исковых заявлений по числу лиц, участвующих в деле, уведомления к ним;
  2. Копия досудебной претензии;
  3. Расчет взыскиваемой суммы;
  4. Документы, подтверждающие основание ваших требований (договор возмездного оказания услуг, чек об уплате услуг и др.);
  5. Доверенность на представителя;
  6. Доказательства причинения морального вреда (практика показывает, что это необязательно, так как судья будет исходить из обстоятельств дела и характера причинения вреда, однако лучше припастись доказательствами ваших нравственных и физических страданий. В целом, причинение таких страданий предполагается, другое дело, что размер такой компенсации может быть изменен.

Фитнес клубы будут всячески давить на перенос сроков, но вы не обязаны соглашаться, если у Вас пропал интерес к данным правоотношениям. По закону (ст. 450 ГК РФ, 782 ГК РФ) вы имеете право на односторонний немотивированный отказ от данных услуг, и контрагент не вправе требовать от Вас возмещение убытков в связи с отказом от обусловленной услуги. Взимаются исключительно фактически понесенные исполнителем затраты.

Наши суждения не голословны, а подкрепляются нашей юридической практикой. И мы знаем, как вернуть деньги за фитнес клуб.

Судебная практика

В представленном деле Истец подал иск в суд на фитнес клуб с требованием о возврате денежных средств за месячный абонемент в размере 4900 рублей. В рамках судебного разбирательства Истец намеревался, помимо основного долга, взыскать:

  1. Неустойку в размере 2352 рублей за период просрочки;
  2. Моральный вред в размере 50 000 рублей;
  3. Штраф в размере 32 252 рубля;
  4. Расходы на представителя и нотариуса.

Так как категория дел гражданско-правовая, а суды общей юрисдикции, то в иске к фитнес клубу важно доходчиво представить все важные факты, а необходимую правовую квалификацию судья подберет сам. Факты, имеющие значение:

  1. Факт заключения договора;
  2. Факт уплаты услуг по договору;
  3. Факт неиспользования услуг;
  4. Факт направления досудебной претензии и др;
  5. Факт о том, что фитнес клуб не возвращает деньги.

Конкретно в данном кейсе фитнес клуб выплатил спорную сумму потребителю, но за вычетом стоимости браслета, который не подлежит возврату.

При вопросе, как вернуть деньги за фитнес клуб, нужно учитывать, что закон не содержит предписания в отношении потребителя об обязательном досудебном порядке. Но практика уже сложилась таким образом, что лучше сначала в добровольном порядке урегулировать спор. Если вы сразу обратитесь в суд, Вам не возвратят иск (лишь в отношении отдельных услуг, например, связи установлен обязательный досудебный порядок), однако при направлении претензии фитнес клубу с просьбой о добровольном удовлетворении ваших требований в работу вступают нормы ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», которые предписывают за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя исполнителю выплатить штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Так как каждый фитнес клуб заинтересован в рентабельности поставляемых услуг, он будет активно пользоваться тем, что они входят в перечень пострадавших от ковида отраслей и предлагать различные альтернативы. Поэтому и возникают ситуации, когда фитнес клуб не возвращает деньги. Если вы понимаете, что необходимость в посещении данного спортзала после принятия всех карантинных мер отпала, смело отказывайтесь от исполнения договора и обращайтесь к фитнес-центру с претензией о возврате уплаченных денежных средств за услугу. В описываемом деле мы выступали на стороне организации, и в его защиту мы разрабатывали возражение на исковые требования Истца. Оно представлено ниже.

В нашей практике нет уклона в сторону защиты юридических лиц, или, наоборот – потребителей. Мы умеет отстаивать права в равной степени каждого субъекта. Опыт защиты фитнес клуба в текущем деле впоследствии станет прочным плацдармом для защиты пострадавшего потребителя в другом деле, так как при исследовании фактических и правовых обстоятельств мы изучаем, как работают нормы в отношении того или иного субъекта, мы сможем применить их так, чтобы было выгодно клиенту.

Представленный алгоритм универсален как для услуг, так и для договоров купли-продажи. Обращение к юристу – оптимальное решение, так как при удовлетворении Ваших требований вы взыскаете не только основный долг, но причитающиеся за нарушение Ваших прав другие суммы!

В суд на иностранную компанию

Между сторонами международного контракта возникают споры по поводу исполнения условий договора, зачастую одна из сторон договора вынуждена подать исковое заявление в суд на иностранную компанию для разрешения сложившегося спора. Однако в этом случае могут возникнуть затруднения, связанные с определением подсудности сложившегося спора, поскольку и одна, и вторая сторона договора находятся в правовых юрисдикциях разных государств. Под вопрос попадает не только подсудность спора, но и применимое право, язык разбирательства и процесс исполнения дальнейшего судебное решения.

В нашем блоге уже имеются статьи по смежной тематике, но в этой статье будут рассмотрены вопросы об подаче искового заявления в отношении иностранной компании. Кроме того, в статье указано, чем именно может помочь наша юридическая компания с арбитражными разбирательствами.

Определение подсудности

Обычно стороны в своём договоре предусматривают условие о суде, в который они будут обращаться, если возникнет спор по поводу исполнения заключенного договора. Если брать во внимание, что в этой статье речь идёт о договоре между международными контрагентами, то в таких договорах принято указывать так называемую арбитражную оговорку, согласно которой стороны устанавливают для возможного спора судебную инстанцию, применимое к рассмотрению спора право, язык разбирательство и остальные положения. Так, сторона договора сможет подать иск к иностранной компании только в ту инстанцию и на тех условиях, которые указан в арбитражной оговорке. Приведём в пример арбитражную оговорку из договора нашего клиента:

В случае, если в договоре не определён суд, в который должен быть подан иск к иностранному юридическому лицу, то применяется положение арбитражного процессуального законодательства. Согласно такому положению по общему правилу иск к иностранному контрагенту должен быть подан по месту его нахождения российского филиала зарубежной компании, то есть, по месту нахождения ответчика. Однако, если на территории Российской Федерации у иностранной компании отсутствуют филиалы, то иск к иностранной компании необходимо подавать в суд государства, где находится ответчик. К примеру, российская компания подаёт иск к иностранной компании, которая находится в Федеративной республике Германия. В этом случае иск должен быть предъявлен в суд, находящийся в Германии и именно в том районе, где находится юридический адрес ответчика.

Однако существуют исключения о подсудности. Согласно разъяснениям Высшего арбитражного суда России, истец имеет право подать иск к иностранной компании по месту исполнения договора или месту нахождения филиала этой компании, если спор связан с функционированием этого филиала.

Международные третейские суды

В результате сложившейся правоприменительной и судебной практики международным юридическим сообществом были предусмотрены международные третейские инстанции, основная цель которых – рассмотрение и разрешение споров по договору между контрагентами из разных государств. Именно эти международные третейские (арбитражные) центры рассматривают иск к иностранному юридическому лицу. Среди наиболее популярных арбитражных центров можно выделить следующие:

Указанные международные арбитражные инстанции являются наиболее авторитетными центрами по разбирательству международно-экономических споров между контрагентами из разных государств. Наша юридическая компания специализируется именно на представительстве интересов клиентов в указанных арбитражных центрах.

В отличие от государственных арбитражных судов, международные арбитражные центры существенно отличаются от государственных арбитражных инстанций в силу следующих особенностей:

  • Международные третейские суды являются негосударственными арбитражными инстанциями, что обуславливает независимость и беспристрастность при рассмотрении споров между компаниями разных государств. Международный третейский суд функционирует благодаря регистрационным и арбитражным сборам, взимаемых им со сторон спора, которые обратились с просьбой рассмотреть и разрешить их спор по договору;
  • В международных третейских судах предусмотрена возможность для сторон определить право, которое будет применяться при рассмотрении спора. Кроме того, дополнительным соглашением к договору можно установить язык разбирательства, место рассмотрения спора и количество арбитров, которые будут производить разбирательство спора;
  • Международные арбитражные центры отличаются своей оперативностью в рассмотрении споров. В большинстве арбитражей предусмотрено ограничение по разбирательству спора в 180 суток с момента подачи иска к иностранной компании.

Алгоритм подачи иска в суд на иностранную компанию

  1. Перед тем как подать иск к иностранному юридическому лицу нужно установить наличие или отсутствие арбитражной оговорки или пророгационного соглашения – соглашения сторон, согласно которому все споры рассматриваются по месту регистрации ответчика, в судах его государства. В случае, если арбитражная оговорка содержится в договоре или в дополнительном соглашении, то подача иска в суд на иностранную компанию возможна только в ту судебную инстанцию, которая предусмотрена арбитражной оговоркой;
  2. В случае, если истец находится в России, а ответчик является иностранным юридическим лицом, но при этом в договоре отсутствует арбитражная оговорка, нужно учитывать положения арбитражного законодательства, которые позволяют подать иск в российский арбитражный суд:
    1. На территории России есть филиалы иностранной компании;
    2. Договор полностью или частично исполняется в России;
    3. Деятельность иностранной компании направлена на российских потребителей.
  3. Далее необходимо определить применимое к рассмотрению спора право;
  4. Сам процесс разбирательства требует от участвующих сторон знания арбитражного процесса и применимое право, что обуславливает необходимость участия арбитражного юриста в качестве представителя интересов сторон договора.


Чем может помочь наша юридическая компания?

Юристы нашей компании специализируются на арбитражных спорах как в российских арбитражных судах, так и в международных арбитражных центрах. Практикующие юристы имеют многолетний опыт работы по представлению интересов клиентов в третейских судах.

Мы можем помочь с:

  • Представлением интересов клиента до разбирательства, в процессе разбирательства и в последующих вопросах;
  • Подготовить исковое заявление на иностранную компанию в арбитражный суд, грамотно сформулировать правовую позицию с учетом нюансов судебной практики;
  • Обеспечить квалифицированную правовую помощь в любых арбитражных инстанциях с любым применимым правом и на любом языке, в том числе подготовка юридических и процессуальных документов на иностранных языках;
  • Наложить обеспечительные меры по решению арбитражных судов;
  • Исполнить решение арбитражного центра на территории России или другого государства.
Статус гарантирующей организации

Одним из субъектов в сфере водоснабжения и водоотведения является гарантирующая организация. Статус гарантирующей организации определяют органы местного самоуправления из числа снабжающих организаций.
Первостепенной задачей для таких организацией – это снабжение потребителей водой и оказание сопутствующих услуг по водоотведению из канализаций. При этом, качество услуг должно соответствовать техническим требованиям и нормативам эксплуатации.

Чтобы установить такой статус, необходимы в совокупности следующие условия: инвентаризация объектов системы и наличие проекта системы водопроводов.  Для создания схемы проводится инвентаризация, также инвентаризация, в свою очередь, проводят по созданной схеме. Условия взаимосвязаны, поэтому при отсутствии одного из них, невозможно будет назначить гарантирующую организацию водоснабжения.

Законом «О водоснабжении и водоотведении»  устанавливается понятие  гарантирующей организации, а также,  дополнительные обязанности для такой организации и критерии определения статуса. Статус гарантирующей организации обязывает обеспечить услугами всех абонентов, которые обратились в организацию, если их объекты присоединены к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Определить гарантирующую организацию можно на основании выявления количества абонентов, присоединенных к  водопроводным или же канализационным сетям гарантирующей организации. Постановление об определении гарантирующих организаций выносит администрация муниципального образования.

Для чего необходим статус гарантирующей организации?  Получения данного статуса предполагает, что организация является основной в конкретном муниципальном образовании, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению. Гарантирующая организация имеет преимущественное право заключать договоры с абонентами, соответственно,  количество потребителей подавляющее большинство именно у такой организации.

Среди обязанностей для гарантирующей организации выделяются :
1) контроль качества воды во всех сетях;
2) обеспечение холодного водоснабжения для абонентов;
3) заключение договор с абонентами для оказания услуг;
4) осуществление контроля за работоспособностью сетей;

Помимо основных обязанностей, на компанию, которая выступает гарантом по обеспечению водного ресурса, накладываются и дополнительные обязанности:
1) уведомление абонентов о сроках проведения планового ремонта сетей, отключению водоснабжения;
2) реагирование и принятие необходимых мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций;
3) поддерживать обратную связь на жалобы и обращения потребителей;
4) предоставление информации, запрашиваемой потребителем в рамках закона;

Как и  все субъекты, гарантирующая организация наделяется определенными правами :
– ограничение и прекращение предоставления услуг в случае нарушений со стороны потребителей;
– взыскание пени за просрочку оплаты услуг;
– предотвращение самовольного использования услуг потребителями;
–  осуществление контроля за достоверностью показателей приборов, предоставленных абонентами.
Постановление об определении гарантирующих организаций, вынесенное  муниципальным органом, должно быть вынесено с соблюдением нормативно-правовых актов.  Помимо ФЗ, порядок водоснабжения и водоотведения устанавливается  Постановлением Правительства, также Постановлением утверждены  формы типовых договоров.

В каких случаях осуществляют замену гарантирующей организации?
В случае, если количество абонентов уменьшилось у действующей гарантирующей организации, и при этом у иной компании количество абонентов значительно возросло, то данная организация и будет претендовать на статус гарантирующей.

 Рассмотрим  на нашем примере конкретные действия по данному вопросу.

1. Ситуация следующая: к нам обратился клиент, который имел статус гарантирующей организации в области водоотведения. Но случается так, что спустя три года данный статус переходит к муниципальному предприятию, о чем было вынесено соответствующее Постановление.
Суть проблемы заключается в том, что основания лишения статуса гарантирующей организации нашего клиента не соответствуют закону:
В соответствии с ФЗ в данной сфере деятельности «О водоснабжении и водоотведении», как уже было указано, статус гарантирующей организации присваивается той компании, к которой подключено большее число абонентов сетей.

2. Как проверить информацию о количестве подключений?
Запросить информацию возможно у администрации муниципального образования путем подачи письменного запроса: на основе каких данных принималось решение, чтобы определить гарантирующую организацию.

В нашей ситуации с клиентом, также был направлен запрос в Администрацию:

И на наш запрос был направлен следующий ответ:

Есть выгребные ямы и напорные сети водоотведения, они бесхозные.
В связи с этим Администрация взяла и передала их в хозяйственное ведение МУП «Айсберг», а т.к. МУП «Айсберг» единственная организация в районе с лицензией ЖКХ, то передали именно им.
Ответ администрации основывался на том, что сети водоотведения и напорные ямы достаточно долго оформлять в собственность. Поэтому, муниципальным органом не были произведены действия по оформлению. А гарантирующая организация также этого не сделала.

Исходя из ответа муниципального органа, не прослеживается взаимосвязи между требованиями для получения статуса гарантирующей организации, закрепленными в законе и теми требованиями, на которые ссылается администрация для того, чтобы определить гарантирующую организацию. Кроме этого, в ответе муниципальный орган ссылается на лицензию, что будет являться преимуществом, по мнению администрации, для получения статуса гарантирующей организации. Однако об обязательном требовании о наличии лицензии не сказано в законе.
Лишь одна норма содержится в законе и говорит о том, что организация, которая заключила договор аренды сроком более года и объекты данной организации являются централизованными системами водоснабжения, обязана  получить лицензию для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению.

В связи с этим у нас возникли вопросы:

1) Почему администрацией не было учтено основное требование –  о количестве абонентов для гарантирующей организации?
2) В каком нормативном акте содержится информация о том, что наличие лицензии у гарантирующей организацией будет являться конкурентным преимуществом?
3) Как влияет форма собственности, если до 2018 года выгребные ямы и напорные сети водоотведения являлись бесхозными?

После получения ответа , который оказался столь противоречивым, наши юристы подали жалобу в ФАС на администрацию. Заявление было подано на постановление об определении гарантирующих организаций. Жалоба в ФАС на постановление основывается на нескольких фактах:  отсутствие полномочий у администрации принимать решение, так как отсутствовали сведения о количестве абонентов, лицензия не является преимуществом при выборе гарантирующей организации.

Также, жалоба в ФАС на администрацию содержит такое основание, как  нарушение принципа выборности кандидатов на конкурсной основе.  Принятие Постановления отражает недобросовестную конкуренцию, так как администрация приняла решение без нормативных обоснований и пояснений.
Подобная жалоба в ФАС на постановление администрации Ханты-Мансийского округа была отражена в решении антимонопольной службы по делу 2017г. в заявлении ПАО «ЮНИПРО».
Относительно сроков на обжалование Постановления отметим, что срок обжалования в суде составляет – 3 месяца с момента, когда стало известно о вынесенном постановлении. Однако, в ряде случаев могут сложиться проблемы с пропуском  срока. Чтобы срок не был признан судом пропущенным, можно попробовать сослаться на тот факт, что из-за нерабочих дней в период нестабильной эпидемиологической ситуации с коронавирусом – вам только стало известно о постановлении администрации.

Рассмотрев статус гарантирующей организации и порядок обжалования незаконно принятого постановления в адрес такой организации, можно заметить, что данные вопросы не столь легкие.
Именно поэтому, гарантирующие организации обращаются за помощью к юристам, имеющим опыт ведения подобных дел. Наши юристы помогут составить грамотную жалобу, а также окажут сопровождение в процедуре обжалования в соответствующих инстанциях.

Сайт использует мои персональные данные

Интернет стал неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Эта всемирная паутина сетей хранит в себе колоссальное количество информации, в том числе и персональные данные, которые мошенники могут использовать в своих целях. В статье мы ответим на следующие вопросы: что делать, если сайт использует мои персональные данные? как восстановить нарушенные права и к кому обращаться? В конце статьи пример успешного обращения в Роскомнадзор.

Составить жалобу в Роскомнадзор – 7 500 рублей.
Это действительно хороший и быстрый способ удалить данные.

С информацией по предоставляемой нами услугой можете ознакомиться по ссылке.

Для начала стоит разобраться в том, что же такое персональные данные, кто и при наличии каких условий может их использовать.

Итак, персональные данные – это какая-либо информация, совокупность сведений об отдельном человеке, в какой-то степени идентифицирующие его личность. К персональным данным относится все от ФИО и места жительства до роста, цвета глаз и политических установок и взглядов.

Интернет-площадки должны со всей серьезностью подходить к сбору и хранению персональных данных. Законодательство РФ устанавливает множество правил для операторов персональных данных, за нарушение которых налагается юридическая ответственность. Согласно статье 24 ФЗ «О персональных данных», за нарушение положений данного закона налагается уголовная, административная, дисциплинарная и иная ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

Если какой-то сайт использует мои персональные данные без моего согласия, тем более, если это подкрепляется также распространением информации, не соответствующей действительности, значит, от нарушает установленный вышеупомянутым законом порядок сбора, хранения, использования и распространения сведений о человеке.

Тут важно упомянуть, что законодательство предусматривает также случаи, когда персональные данные могут использоваться оператором без согласия человека. Например, если эти данные используются в рамках расследования по уголовному делу, при регистрации компании, при подаче заявления в налоговую, также если обработка персональных данных является необходимым элементом для защиты жизни, здоровья, интересов их субъекта, если получить от него согласие невозможно, и иные случаи.

Однако если сайт использует мои персональные данные в каких-либо коммерческих целях без получения согласия, занимается сбором сведений в целях мошенничества, распространяет недостоверную информацию – безусловно, это грубое нарушение закона.

Мое право на защиту персональных данных нарушено: что делать и к кому обращаться?

Предположим, на каком-то сайте без полученного разрешения размещена информация о Вас, содержащая сведения о ФИО, дате рождения, месте жительства и т.д. Эти данные используются сайтом в мошеннических целях, что, конечно же, нарушает Ваши права как субъекта ПД.

Вы обратились к администрации сайта с просьбой удалить эти сведения, однако получили отказ либо просьба попросту была проигнорирована. Для того, чтобы не оставлять эту ситуацию и не пустить развитие событий на самотек, нужно обратиться в конкретный орган, который защитит Ваши права.

Какой орган является уполномоченным по защите прав субъектов персональных данных? Ответ: Роскомнадзор. Данный орган ведет реестр операторов персональных данных и реестр нарушителей прав субъектов.

Если Ваши права в интернете нарушены, то необходимо подать жалобу на сайт в Роскомнадзор. При этом в обращении следует перечислить перечень тех персональных данных, которые неправомерно обрабатываются в сети, приложить сведения о документе, удостоверяющего Вашу личность, прикрепить конкретные ссылки на адреса страниц сайтов, содержащих сведения о вас. С полным перечнем информации и документов, которые необходимо приложить в обращении, можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора.

Прежде чем ответить на вопрос, как заблокировать сайт через Роскомнадзор, важно отметить, что Роскомнадзор самостоятельно, защищая наши права, должен обратиться в суд, подать иск и зафиксировать нарушение прав человека. Жалоба на сайт в Роскомнадзор поможет Вам не только удалить нежелательные сведения со страницы сайта, но также и заблокировать сам сайт. Служба может как уведомить о выявленном нарушении с требованием устранить его, так и прибегнуть к блокировке сайта. Необходимо уточнить, что блокировка осуществляется только на основании вступившего в силу решения суда.

Как заблокировать сайт через Роскомнадзор: наша практика


Наша компания имеет успешный опыт в разрешении вопросов по удалению данных из интернета и блокировке сайтов, незаконно пользующихся различными сведениями о пользователях сети.

В результате работы наших компетентных юристов была заблокирована крайне известная среди работников и работодателей интернет-площадка – сайт orabote.top, собирающий на своих постах десятки и сотни тысяч просмотров в день. На этом сайте можно было узнать за считанные секунды всю «достоверную» информацию о том или ином работодателе и тем самым избежать невыгодного трудоустройства.  Однако зачастую сайт опубликовывал недостоверную информацию, размещал у себя незаконные отзывы, требуя за их удаление деньги.

Случилось так, что на сайте были использованы персональные данные нашего клиента, а также опубликована недостоверная информация о нем. Удалить эти сведения сайт отказался. После нашей жалобы на сайт в Роскомнадзор было подано исковое заявление в суд, и после получения решения эта интернет-площадка была полностью заблокирована.

Сейчас специалисты нашей компании работают над вопросом по блокировке похожего крупного сайта, незаконно обрабатывающим персональные данные – neorabore.net. Юристы составили заявление, приложив туда жалобу на распространение в сети сведений, не соответствующих действительности, а также заявление о восстановлении в судебном порядке прав субъекта персональных данных, которые были нарушены, и получили следующий ответ:

Остается только ждать положительного решения суда и, как итог, блокировки сайта.

В заключение

Надеемся, что эта статья была полезной, и что теперь, задавшись вопросом: «Что делать, если сайт использует мои персональные данные?», Вы будете знать алгоритм необходимых действий.

Безусловно, важно участие компетентного юриста в составлении грамотной жалобы. Успешный опыт нашей компании показывает, что мы можем заблокировать любой сайт, незаконно использующий данные наших клиентов. Каким бы крупным не был этот сайт, восстановить нарушенные права можно даже за короткие сроки при участии специалиста. Защищать и отстаивать законные интересы клиентов – наши долг и обязанность.

Банк подал в суд при ипотеке

В сегодняшней статье мы расскажем Вам про очередное наше дело по спорам с банком по кредиту. На нашего клиента банк подал в суд при ипотеке. Банк отбирает квартиру, так как Клиент не производил в полном размере ежемесячные платежи в период карантина из-за коронавируса. Печально об этом говорить, но таких подобных примеров сейчас достаточно много. У кого-то существенные потери понёс бизнес, кто-то лишился работы, что и привело к значительным финансовым потерям. Особо тяжело получается в случае с ипотекой: банковский кредит, по которому в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате денежных средств банк отбирает залог, даже если квартира является единственным жильём. Очень трудно в данном споре судиться с банком. Просрочка по ипотеке – формальное нарушение, которое ставит банк в выигрышное положение. В таких делах не применяется правила о запрете на взыскание единственного жилья. Это очень сложные дела, в которых спор с банком до конца имеет мало перспектив. Мы выбираем такой вариант – договориться с банком заключить мировое соглашение. У наших юристов много таких дел в практике, и мы прекрасно понимаем, какую стратегию лучше выбрать в каждом отдельном случае. В статье мы покажем, какой документ составили наши юристы для Клиентки и как нужно действовать в подобной ситуации. Если у Вас аналогичная ситуация – банк отбирает квартиру, то можете заказать услугу на нашем сайте.

Мы составили возражение на иск банка. Банк подал в суд при ипотеке о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по договору с обращением взыскания на залоговое имущество – квартиру. Однако наша клиент (ответчик) к моменту подачи возражения не получила копию иска, поэтому не было возможности ознакомиться с позицией банка. На это мы указали в первую очередь в возражении. Мы кратко обозначили все обстоятельства дела с нашей стороны, отметили, что наш клиент платила по кредиту всеми средствами, которыми располагала, со стороны ответчика неоднократно были предложены выходы из сложившейся ситуации. Самый главный факт – нашему клиенту тот же банк одобрил новый ипотечный кредит – рефинансирование. Это означает, что банк пошёл на компромисс, спора фактически больше нет, а данное дело нужно закрыть мировым соглашением.

Очень важно в процессуальных документах доходчиво изложить фактические обстоятельства дела, показав добросовестность своих действий так, чтобы у суда сложилась именно такая картина всех обстоятельств.

Наши требования об отказе в удовлетворения иска, о заключении мирового соглашения мы, как и полагается, обосновали через нормы закона. Мы обратили внимание на то, что Ответчиком не было совершено существенных нарушений кредитного договора. Несмотря на наличие финансовых затруднений, Ответчик не прекратила исполнять свои обязательства по договору, продолжала частичное перечисление платежей, не уклонялась от платежей по кредиту. Мы привели позицию Конституционного суда РФ, в которой указано, что основанием для расторжения договора займа необходимо существенное нарушение обязательств, также сделали ссылки на статью 348 Гражданского кодекса РФ, по которой суд может отказать во взыскании заложенного имущества, если допущенное нарушение должником незначительно. Нарушения Ответчика по договору несоразмерны тем последствиям, которые наступят, а именно – лишение единственного жилья. О необходимости оценки всех обстоятельств, причин просрочки исполнения обязательств говорил Верховный суд РФ. Поэтому, важно в судебном разбирательстве указать на причины неуплаты платежей и последствия обращения на взыскание квартиры.

К возражению мы приложили доказательства, поддерживающие нашу позицию о добросовестности Ответчика и факт рефинансирования кредита. В данном случае – это электронная переписка с банком. Из формальных требований – нужно подтвердить отправку документов второй стороне. К исковому заявлению нужно приложить все имеющиеся у вас доказательства, которые подтверждают ваши аргументы и обстоятельства, на которые вы ссылаетесь.

Заключение мирового соглашения возможно на основании части 1 статьи 39 ГПК РФ. С нашей стороны, это наилучший вариант развития событий. Формально – банк прав, и суд, вероятнее всего, встанет на его сторону. Мировое соглашение позволит нашей Клиентке рефинансировать кредит и оставить квартиру в собственности. Можете ознакомиться с нашим возражением. В таких делах юрист необходим. Если ничего не предпринять, не составить грамотное возражение, то суд согласиться с исковыми требованиями и банк отбирает залог.

Судиться с банком очень непросто. В судебной практике можно найти достаточно много решений, где на основании ненадлежащего исполнения платежей по кредиту с заёмщика взыскивали деньги и банк отбирает квартиру. Например, в Определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 16 июля 2020 года по делу по делу N 8Г-9597/2020[88-10958/2020] суд указывает на то, что само по себе тяжелое материальное положение заёмщика не освобождает от исполнения обязательств по кредитному договору. То же самое и про квартиру: если она является предметом ипотеки, то нет разницы единственное это жильё или нет.

Разные обстоятельства могут быть в спорах по кредитным договорам с банком. Ещё в одном нашем деле другого нашего Клиента банк подал в суд при ипотеке. Просрочка по ипотеке была, но уже только в уплате начисленных процентов и неустоек. При этом, наш Клиент (Ответчик) был готов в любое время погасить штрафы, неустойки, проценты и заключить мировое соглашение. Однако Банк был намерен обратить взыскание на квартиру и, при этом, намерено занижал стоимость квартиру, чтобы показать, что размер неисполненных обязательств Ответчика соответствует для обращения взыскания на предмет залога, и чтобы быстрее реализовать квартиру по заниженной цене. Истец представил старые фотографии и якобы новый отчёт по стоимости квартиры. Мы же заявили о том, что данный отчёт не соответствует действительности. Ответчик уже давно произвел ремонт жилья, был также произведен капитальный ремонт всего дома, замена инженерно-технических коммуникаций, лифтов, мусоропровода и многое другое. Банк это делал для того, чтобы установить цену квартиры соответствующей задолженности по кредитному договору. Мы же доказывали обратное, а также высказали намерения погасить задолженность по кредиту. Период просрочки исполнения платежей составлял менее трёх месяцев, а также меньше 5 процентов от размера оценки залога с нашей стороны. Истец же занизил стоимость квартиры почти на 2 миллиона рублей. Заниженная оценка предмета залога существенно нарушает права собственника квартира.

Подведём итог нашей статьи. Если банк подал в суд при ипотеке, то лучше незамедлительно обратиться к юристам, которые оперативно оценят всю ситуацию и помогут Вам подать возражение на иск и собрать все документы. Просрочка по ипотеке – основание для обращения взыскания даже на единственное жильё.

Вы можете обратиться за юридической услугой на нашем сайте по этой ссылке. Мы с Вами свяжемся как можно скорее. После изучения всех обстоятельств, разработаем Вашу позицию и в течение 5 дней подадим в суд возражение. От Вас требуется лишь связаться с нами и предоставить документы, которые потребуются юристу для составления возражения.

Снятие с регистрационного учета через суд

Снятие с регистрационного учета через суд: чем обусловлено, что это такое, какова процедура? В связи с заинтересованностью граждан в данных вопросах представляем вашему вниманию сегодняшнюю публикацию, которая станет подробной инструкцией тому, каким образом выписать бывшего собственника квартиры. Как известно, любой гражданин, который находится в нашей стране, должен быть закреплен за каким-либо адресом (где-либо проживать), например, для того, чтобы к нему обращались государство, различные организации или же частные лица. Именно с целью, обозначенной выше, связаны постановка и снятие с регистрационного учета. С первым действием (постановкой) все просто и понятно. Большое количество вопросов возникает как раз по поводу снятия с учета. Мы занимаемся данными вопросами, подробнее о наших услугах вы можете узнать здесь. В этой связи хотим поделиться нашим опытом, а также теоретическими положениями и судебной практикой.

Теоретические положения

Снятие с регистрационного учета через суд: у вас может возникнуть вопрос: а только ли через суд возможно осуществить данную процедуру? Для ответа на вышеобозначенный вопрос обращаемся к Жилищному кодексу РФ, а также к положениям Постановления Правительства № 713. В этих документах четко сказано, что выписать человека из квартиры в случае отсутствия его согласия возможно только в судебном порядке. Кроме этого, данная норма распространяется и на тех граждан, которые отказались от участия в процедуре приватизации. Иначе никак. Причем выписать бывшего собственника квартиры в вышеобозначенном случае довольно сложно. Однако это возможно в случае, если будут соблюдены некоторые условия, о которых мы обязательно расскажем вам.


Таким образом, существует два вида граждан, которые снимаются с учета:

1 граждане, осуществляющие снятие с учета добровольно;

2 граждане, которых необходимо выписать без согласия через суд (необходимо составлять исковое заявление о выписке из квартиры).

Причины снятия с учета могут быть различными (переезд, отбытие к месту лишения свободы, военная служба и др.). Вне зависимости от причины, отметим, что данная процедура осуществляется в строгом соответствии закону и в установленном порядке. Подробнее о наших услугах в данной сфере здесь.

Снятие с регистрационного учета через суд: инструкция, необходимые для совершения действия:

1 Для того, чтобы выписать без согласия через суд необходимо для начала подготовить необходимые документы для судебного разбирательства.

На заметку:

Возможность выписать без согласия через суд гражданина предоставлена для той ситуации, когда его регистрация происходила незаконно либо каким-то образом нарушает права и интересы других жильцов рассматриваемой недвижимости (например, отказ от участия в приватизации (для осуществления данного действия необходимо согласие всех лиц, которые зарегистрированы в квартире). Подобное действие может быть осуществлено:

а) собственником квартиры;

б) ее арендатором.

Таким образом, в судебном разбирательстве сторонами будут: истец – собственник или арендатор, тот, кого необходимо выписать – ответчик. Нужно ли всем собственникам быть истцами? – может возникнуть у вас такой вопрос. Нет, это не обязательно. Остальные собственники могут выступать в суде в качестве третьих лиц. Об этом подробнее в данной публикации.


Однако все собственники должны участвовать в судебном заседании, а также изъявить согласие/желание на выписку гражданина.

Третьей стороной по такому делу будет являться бывшее УФМС (данную службу упразднили). В настоящее время ее полномочия перешли к МВД России.

Итак, для того чтобы осуществить снятие с регистрационного учета через суд, необходим следующий список документов:

1 Исковое заявление о выписке из квартиры:


Изучение судебной практики показало, что зачастую суды отказываются рассматривать заявления в связи с тем, что требования истца изложены неправильно. Например, казалось бы в одинаковых требованиях «выселение и снятие с регистрационного учета» и «выселение со снятием с регистрационного учета» содержится разный объем требований. В первой ситуации – одно требование, во второй – два. Так, например, в решении Ялтинского городского суда от 26 февраля 2019 года по делу № 2-1257/2019, истцом было заявлено требование признать ответчика утратившим право пользования квартирой и снять с регистрационного учета по обозначенному адресу. Суд удовлетворил иск частично (только первое требование) и указал следующее:

«Таким образом, решение суда о признании утратившим право пользования жилым помещением само по себе является основанием для снятия ответчика с регистрационного учета».

2 Лицевой счет на недвижимость (в нашем случае – на квартиру).

3 Выписка из домовой книги.

4 Договор социального найма.

5 Если необходимо осуществить выписку бывшего супруга, то необходимо свидетельство о расторжении брака.

6 Выписка из ЕГРН.

7 Документ, который закрепляет ваши права на квартиру.

8 Если в деле принимает участие юрист, то необходимы копии паспорта и доверенности.

2 Ознакомление участников судебного разбирательства с документами

Напомним, что с 2019 года истец обязан самостоятельно направить участникам разбирательства исковое заявление о выписке из квартиры и ознакомить их с другими документами (до 2019 года такая обязанность была возложена на суд). Одна копия документом отправляется почтой ответчику, другая копия – в Управление по вопросам миграции МВД необходимого вам города. Истец должен в обязательном порядке сохранить чек о том, что он оплатил почтовые услуги: тем самым он докажет суду, что оповещение сторон состоялось.

3 Обращаемся в суд. В какой? Необходимо идти в суд по месту нахождения квартиры (как правило, районный или городской суды).

4 Ждать ответа по результатам рассмотрения искового заявления.

5 Необходимо подготовить доказательства, подтверждающие вашу позицию, изложенную в заявлении.


Если в процессе рассмотрения дела суд удовлетворяет требования истца, то во временной промежуток от двух недель до одного месяца миграционный орган МВД России снимает с регистрационного учета ответчика.

Если в процессе рассмотрения дела суд удовлетворяет требования ответчика, то у истца существует право обжаловать вынесенное решение в суде апелляционной инстанции.

Чем мы можем помочь вам?

Помимо возможности участия в судебном заседании, мы также стараемся решить спор досудебным способом: пытаемся урегулировать ситуацию мирным путем. Делаем мы это с несколькими основными целями:

1 минимизировать ваши затраты;

2 добиться необходимого результата: например, выписать бывшего собственника квартиры.

Мы занимаемся этим достаточно долго, отметим, что разрешаем подобные ситуации успешно. Регулярно на нашем сайте мы публикуем наши документы для того, чтобы вы видели подтверждение нашей работы и понимали, что все это не просто «на словах».

С этой целью прикладываем составленную нами досудебную претензию:

Завершая рассмотрение этого непростого вопроса, хотим привести вам некоторые особенности, связанные со снятием с регистрационного учета:

1 Бывают ситуации, когда действительным собственникам квартиры приходится сталкиваться с посторонними лицами, которые когда-либо прописаны в квартире (например, по фиктивному договору). В таком случае владелец может и должен требовать выписки подобных граждан.

2 Другой особенностью, вытекающей из судебной практики, является поведение гражданина, которое мешает лицам, проживающим в соседних квартирах (например, шум после 23 часов, драки, пьянство и т. п.).

3 Третьей особенностью выступает халатное отношение к квартире, загрязнение помещений, неприятные запахи из квартиры, использование квартиры не для жилья, а, например, в экономических целях.

В подобном случае дело не сразу отправляется в суд: сначала им занимается муниципалитет, последний предлагает гражданину устранить нарушения, которые были им допущены. В случае, если лицо игнорирует предписания муниципального органа, тогда дело отправляется в суд.

Нарушение моего права на патент

Недавно к нам обратился доверитель с проблемой, которую он описал как “нарушение моего права на патент”. Поскольку данная тема в последнее время волнует все большее число людей, эта статья будет посвящена нарушениям в этой сфере. Проблема клиента оказалась довольно типовой: на озоне и вайлдберриз продают его запатентованный товар, естественно, что без его согласия. Расскажем подробности.  Но сначала дозу теории.

Патенты по российскому праву выдаются на три вида достижений в научной области и сфере дизайна:

– изобретения,

– полезные модели,

– промышленные образцы.

Мы подробно остановимся на промышленных образцах, которые представляют собой оригинальные решения внешнего вида изделия (это как раз и случай нашего клиента).

Патент на промышленный образец дает следующие преимущества:

– в патенте указывается дата приоритета (день подачи заявки на патент), т.е. дата, после которой считается неправомерным использование вещи в таком же дизайнерском решении, какое зафиксировано в патенте.

– патент удостоверяет исключительное авторское право. Это значит, что только патентообладатель может использовать зарегистрированный дизайн. Никто другой не вправе заимствовать форму, цветовое решение, расположение элементов, придуманные патентообладателем, для оформления своих товаров. Также никто другой не вправе продавать товары, при изготовлении которых незаконно использован чужой промышленный образец. Такие действия допустимы только, если патентообладатель продаст свое право или заключит лицензионный договор с заинтересованными лицами. Использование промышленного образца без разрешения патентообладателя – это нарушение авторского права на патент.

– в патенте всегда указывается автор, то есть лицо, творческим трудом которого создан промышленный образец. Далеко не всегда автор является патентообладателем. Автор в любом случае вправе требовать от любого лица, которое использует промышленный образец, указывать его имя или псевдоним в качестве создателя этого произведения. Но если автор не является правообладателем патента, то он не может запрещать третьим лицам использовать промышленный образец. На это уполномочен только патентообладатель. Патентообладатель наряду с автором указывается в патенте.

Итак, патент – это важный документ, подтверждающий, что только патентообладатель может использовать промышленный образец для оформления своих изделий. Но на практике встречаются случаи, когда предприниматели без разрешения патентообладателя используют тот же самый дизайн в своих товарах.

Ситуация, с которой столкнулся наш доверитель и которая, в принципе, встречается часто, такова: через интернет-магазины реализуются товары, которые как две капли воды похожи по внешнему виду на товар доверителя. То есть нарушители присвоили себе результаты чужого творчества, что повлекло нарушение права на промышленный образец. Тут нарушителей можно не просто наказать по букве закона, но и заработать на этом.

Вот так выглядит патент на промышленный образец нашего клиента.

Что делать в данной ситуации доверителю-патентообладателю? Защищать свои права. Арсенал средств защиты достаточно разнообразен.

Можно обратиться в полицию и в зависимости от того, административный или уголовный состав будет обнаружен в действиях нарушителя, его ждет наказание от штрафа в размере 1 500 рублей вплоть до лишения свободы сроком 2 года.

С другой стороны, если Вы понимаете: «имеет место нарушение моего права на патент», можно обращаться за денежным возмещением в суд.

Первый шаг – определяем «нарушителя». Нарушителями в данном случае является как производитель, так и продавец товара. Производитель при изготовлении изделий использовал чужой промышленный образец без разрешения владельца. А продавец допустил нарушение авторского права на патент тем, что начал продавать товары, в которых незаконно использован чужой промышленный образец.

Производителя определить несложно: его наименование и адрес указываются на упаковках товаров. Также можно направить запрос о реквизитах производителя в адрес интерне-магазина.

Продавец – это лицо, которое непосредственно предлагает товар к покупке. Сведения о нем содержатся в объявлении.

Заметьте, что интернет-магазин не является ни продавцом, ни производителем. Это лишь пространство, где размещаются объявления. Но в адрес компании, которая владеет этим пространством можно написать требование об исключении продавца с интернет-магазина. В нашей ситуации направлялись жалоба в озон и жалоба в вайлдберриз.

Обратите внимание что именно мы требуем от интернет-магазина, это информация потом нам понадобится в суде, когда мы будет требовать компенсацию.

Второй шаг – пишем претензию. Претензию обязательно нужно отправить по юридическому адресу продавцу и производителю. Отсутствие претензии не позволит в судебном порядке защитить свои права на промышленный образец (в арбитражных судах действует обязательный претензионный порядок урегулирования спора).

Жалоба в озон и жалоба в вайлдберриз в этом плане не является обязательной. Но мы считаем, что полезно обратиться в интернет-магазин. Благодаря такому шагу, мы сможем узнать более подробную информацию о производителе и продавце, сведения о количестве проданного товара (что поможет определить размер компенсации), а также по нашему требованию недобросовестный продавец может быть исключен с интернет-магазина.

Третий шаг – подсчитываем компенсацию, которую может получить патентообладатель.

Есть три способа определения компенсации.

Первый: подсчитываем убытки. Убытки складываются из реального ущерба и упущенной выгоды. Например, в нашем случае можно предположить, что убытки складываются из стоимости проданных недобросовестным продавцом товаров. Ведь, если бы нарушения не было, эти товары были бы приобретены у действительного патентообладателя.

Второй (наиболее распространенный): ориентируемся на компенсацию, размер которой установлен законом (от 10 тысяч рублей до 5 миллионов). Простота данного способа в том, что патентообладатель может указать любую цифру в этом диапазоне. Размер компенсации определяется судом. Задача юристов патентообладателя в данном случае – доказывать, что нарушение является грубым, серьезным и значительно ущемляет имущественную сферу патентообладателя.

Третий вариант: необходимо проанализировать цены, зафиксированные в лицензионных договорах по аналогичным изделиям. Среднюю цену умножаем на два и определяем, сколько стоит нарушение моего права на патент.

Четвертый шаг – выбираем суд, в который будем обращаться, если требования наших претензий останутся без ответа. Иск подается в арбитражный суд по адресу ответчика (производителя или продавца). Если иск подается сразу к обоим, то патентообладатель может сам выбрать, куда обращаться. Например, производитель зарегистрирован в Казани, а продавец – в Москве. Тогда патентообладатель может обратиться как в Арбитражный суд Республики Татарстан, так и в Арбитражный суд города Москвы.

Пятый шаг – готовим доказательственную базу для суда. Нарушение права на промышленный образец означает, что покупатель, хорошо знающий рынок таких товаров, подумает, что изделия недобросовестного продавца и товары патентообладателя идентичны. Объективное подтверждение этому – заключение экспертизы (может быть сделано как до суда по заказу истца, так и при рассмотрении дела в суде по запросу суда).

Следуя изложенным рекомендациям, а также воспользовавшись помощью наших специалистов, которые имеют опыт в защите патентных права, вам удастся достигнуть своей цели и пресечь нарушение права на промышленный образец. В помощь Вам, к настоящей статье приложены образцы требований и запросов производителю и интернет-магазинам, которые подготовлены нашими юристами.


Спор по международному договору

Международные соглашения занимают отдельный колоссальный пласт в юридической теории и практике. Они регулируются специфическими нормами, им присущ особый порядок правового регулирования. Безусловно, между участниками соглашения, контрагентами, зачастую происходят конфликты интересов, может возникнуть спор по международному договору. Как разрешать подобные споры, какие есть нюансы, как можно избежать длительного, неопределенного и дорогостоящего разбирательства? На эти и другие вопросы по теме ответим в статье.

Иностранные компании, заключая между собой договор, должны с полной серьезностью подходить к составлению документа, подготовке к международным переговорам, ведь от этого зависит не только сама судьба сделки, но и возможные последствия для участников соглашения.

Довольно часто происходит так, что одна из сторон не выполняет какие-либо обязательства, прописанные в договоре, либо же выполняет их недобросовестно. Может быть и так, что участник сделки необоснованно обвиняет контрагента в неисполнении (недобросовестном исполнении) условий соглашения. Все это приводит к возникновению спора по международному контракту. В этом случае стоит трезво оценить ситуацию и не спешить с обращением в суд для урегулирования конфликта. Есть риск просто-напросто «растянуть» процесс нивелирования спора на неопределенный период, осуществив при этом немалые материальные затраты.

Рассмотрим несколько способов урегулирования спора по международному договору:

  • Во-первых, полезно использовать оговорки в договорах, особенно в долгосрочных. Фактор времени играет важную роль: на протяжении нескольких лет действия договора может произойти множество изменений экономического характера, например, рост инфляции или же форс-мажорная ситуация, связанная с природными катаклизмами и непосредственно влияющая на сделку. Все это в силах повлиять на ряд договорных обязательств, поэтому оговорки о форс-мажоре, корректировке цены и т.д. обеспечат гибкость договора и послужат средством по предупреждению или пресечению спора по международному контракту.
  • Во-вторых, спор по международному договору можно разрешить путем мирных переговоров. Стороны могут самостоятельно оговорить те или иные условия договора, прийти к компромиссу, не прибегая к радикальным мерам. Контрагенты также в праве изначально установить в договоре, что, при возникновении разногласий, вопрос будет решаться мирным путем посредством самостоятельного согласования интересов или же при использовании посредничества, например, в лице эксперта.
  • Следующим способом по разрешению международных споров является международный арбитраж. Такая процедура небезосновательно считается наименее длительной и затратной по сравнению с разбирательствами в государственных судах.

Итак, как уже было оговорено выше, в случае возникновения спора с иностранной компанией, если претензия не была удовлетворена и конфликт не получилось разрешить предварительно, остается одно – обратиться в суд. Но сразу возникает резонный вопрос: какую юрисдикцию и какой суд выбрать?

Выбор суда, места подсудности и права

К выбору суда и права, которое будет применяться в споре, нужно подходить со всей серьезностью, ведь с этим связано множество рисков.

Итак, в какой же суд обращаться?

Прежде чем приступить к ответу на данный вопрос, необходимо внимательно изучить договор. Если в соглашении указан конкретный суд, то нужно будет обращаться именно в него, в никакой иной. Чаще всего компании, находящиеся в разных государствах, указывают, что спор подлежит рассмотрению в третейском суде (а не государственном). Среди них можно выделить Стокгольмский арбитраж, или SCC (наиболее популярен среди российских компаний), Арбитраж Парижа (ICC), Лондона (LME), Германии (DIS), Австрии (WKO), а также России – МКАС при ТПП. Международный арбитраж имеет следующие преимущества по отношению к государственным судам:

  1. Возможность выбрать язык, на котором будет происходить разбирательство (арбитраж предоставляет возможность вести разбирательство на любом языке, что обеспечивает удобство и сокращает дополнительные расходы на перевод).
  2. Рассмотрение споров происходит гораздо быстрей, нежели в государственных судах («тактику выжидания» опытным юристам в арбитраже осуществить гораздо сложнее).
  3. Возможность самостоятельного выбора арбитров (право сторон выбрать эксперта, компетентного в той или иной сфере, человека, имеющего опыт в соответствующей области, служит залогом успешного и справедливого разрешения спора).
  4. Материальный аспект: разрешение споров в арбитраже дороже, чем в государственном.
  5. Конфиденциальность: процедура по рассмотрению споров, как правило, закрыта.
  6. Окончательность.
  7. Иные преимущества.

Если же в договоре суд не определен, контрагенты, воспользуясь юрисдикцией национальных судов, могут выбрать тот суд, который будет наиболее «удобным» для них. Если же рассматривать тот случай, когда один из участников правоотношений – российская компания, то необходимо обратиться к положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ. Закон указывает, что, по общему правилу, иск должен быть предъявлен по месту нахождения ответчика.

При разрешении спора по международному контракту также необходимо уделить особое внимание применяемому в данном споре праву. Необходимо отметить, что уже на этапе обсуждения договора следует ответственно и вдумчиво согласовывать с контрагентом применяемое право. Наличие договорённости о праве в соглашении обеспечит относительную предсказуемость отношений, сделает их более понятными для сторон.

Укажем, что английское и немецкое право являются наиболее удачными вариантами для выбора российской компанией применяемого права. Английское право базируется на прецедентной системе (прецедент стоит как бы «над» законом, их множественность обеспечивает решение большого круга вопросов); английская правовая система отличается гибкостью, что позволяет решать дела, опираясь на все фактические обстоятельства того или иного спора. Главное же достоинство немецкого права заключается в том, что оно очень близко по своей сущности с правом российским. Немецкое право обеспечивает предсказуемость и прозрачность правового регулирования.

Таким образом, суд, в котором будет решаться спор, право, применяемое в данном договоре, являются очень важной составляющей соглашения между контрагентами, с этими аспектами связаны возможные риски и последствия для участников сделки.

Судебная практика

Разберем случай из судебной практики для наглядности. К компетентным юристам нашей компании обратился Китай с просьбой помочь разрешить возникший спор по морскому праву.

Между двумя иностранными компаниями, китайской и американской, возник внешнеторговый спор. Между Китаем (Продавцом) и США (Покупателем) был заключен договор поставки. Согласно договору, Продавец обязался поставить чугунные чушки в определенном объеме в порт Новороссийск на указанное Покупателем судно не позднее даты, указанной в соглашении. Покупатель оплатил неполную стоимость Товара, обосновывая свои действия тем, что ему причинены убытки. Позиция Покупателя основывается на том, что судно не загрузилось вовремя, и объем поставленного Товара не соответствует тому объему, который был указан в договоре. При этом необходимо отметить тот факт, что Покупатель самостоятельно измерил вес Товара на автомобильных весах, что ставит под сомнение истинность данных о весе.

Важно учесть, что применяемое право в данном споре по морскому праву – английское, однако стороны также руководствовались нормами российского права, поскольку погрузка Товара происходила в РФ, порт находится в Новороссийске, а следовательно, стороны не могли следовать никаким иным правилам, так как на территории Российской Федерации действует российское законодательство.

Позиция Продавца в данном внешнеторговом споре базируется на том, что Продавец добросовестно исполнил свои обязательства, в то время как Покупатель уклоняется от их исполнения, а именно, отказывается от полной оплаты полученного Товара. Продавец предлагает оплатить Покупателю задолженность в течение несколько дней с момента получения претензии, в случае же невыполнения требований последует обращение в Арбитражный суд г. Стокгольма с исковым заявлением с требованием о взыскании с Покупателя задолженности по оплате Товара, убытков, а также всех расходов на судебные разбирательства.

С досудебной претензией по международному договору можете ознакомиться ниже.

Споры с международным элементом – наша специализация, мы имеем богатый опыт работы в международном арбитраже. Юристы нашей компании готовы помочь в разрешении внешнеторговых споров, составить претензию по международному договору, дать ясные рекомендации, довести дело до успешного конца. Можете ознакомиться с циклом информативных статей по данной тематике, перейдя по ссылке.

Отказ от ДНК

В случае рассмотрения в суде дела об оспаривании отцовства, ключевым моментом может быть ДНК-экспертиза. Однако не редко возникает ситуация, что истец получает отказ от ДНК-экспертизы от второй стороны судебного разбирательства. В этой статье мы расскажем Вам о разных аспектах рассмотрения оспаривания отцовства в суде без проведения молекулярно-генетической экспертизы. Что делать, если другая сторона в судебном споре намерена отказаться от ДНК-экспертизы и какие будут последствия? Возможно ли вообще оспорить без ДНК-экспертизы отцовство?

Составить иск об оспаривании отцовства – 7 500 рублей. Сделаем за 2 рабочих дня.
Сюда же включено и ходатайство о назначении экспертизы.
Вам останется подать данный иск в суд (инструкцию дадим, там все просто) и сходить в судебные заседания.

Молекулярно-генетическая экспертиза, как и любая другая судебная экспертиза, проводиться по ходатайству одной из сторон спора. Истец или ответчик ходатайствуют о проведении экспертизы по вопросу, для разрешения которого требуются специальные знания экспертов или специальное исследование компетентными специалистами. По итогу проведения судебной экспертизы появляется доказательство в деле – заключение эксперта.

В случае оспаривания отцовства, Истец может ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы для проверки наличия родства предполагаемого отца с ребёнком. Заявить о проведении ДНК-экспертизы можно сразу же в исковом заявлении, включив туда соответствующие слова. Примерная формулировка:

 «Является ли Ответчик биологическим отцом Ребенка?»

Статья 79 ГПК РФ устанавливает, что при уклонении одной из сторон от проведения судебной экспертизы суд вправе признать факт, вынесенный на экспертизу, установленным или опровергнутым в невыгодную сторону для уклоняющейся стороны. Отказ от ДНК-экспертизы одной из сторон ставится наравне с препятствованием выяснению всех обстоятельств дела. Поэтому, отказ от ДНК-экспертизы ставит сторону спора в невыгодное положение. Заявителю же не стоит сильно волноваться в данному случае.

Вообще, при рассмотрении вопроса об оспаривании отцовства необязательно проведение экспертизы. Вы можете идти в суд, и мы Вам это рекомендуем, с другими доказательствами для оспаривания отцовства. Можно использовать любые доказательства, которыми можно убедить суде о действительности отцовства. К таким доказательствам относятся: фотографии, видеозаписи, свидетельские показания (других родственников, соседей) и иные допустимые доказательства, подтверждающие вашу позицию. Поэтому, если в судебном споре вы представите, например, показания свидетелей и будете ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, а от второй стороны нет согласия на ДНК-экспертизу, дело будет в вашу пользу.

Бывает и такая трагичная ситуация, что отец ребёнка умер и не был записан в качестве отца в свидетельстве о рождении. В такой ситуации установить отцовство через ДНК-экспертизу никак не получится, однако оспорить без ДНК-экспертизы возможно. Для этого в качестве доказательств фактического отцовства надо представить любые другие доказательства, которые убедят суд, указанный мужчина действительно является биологическим отцом ребёнка. Более подробно по этой теме можете почитать в другой нашей статье по ссылке. Стоит также отметить, что в судебных разбирательствах, касающихся детей, суд, в первую очередь, учитывает интересы ребёнка. На это указывал Верховный суд РФ: в первую очередь нужно обращать внимание на наилучшее обеспечение ребёнка, если при разрешении спор затрагиваются его права. В случае с отсутствием записи об отце в свидетельстве о рождении ребёнок не может вступить в наследство. Поэтому, хоть и не будет подтверждения через молекулярно-генетическую экспертизу, суд придёт к выводу, что лицо действительно было отцом ребёнка и ребёнок имеет право на наследство. Может быть и такая ситуация, что суд не примет во внимание признание иска матерью, если суд сочтёт, что это влечет нарушение прав несовершеннолетних детей. Суд будет исследовать досконально все обстоятельства, позиции всех заинтересованных сторон. Таков подход суда в деле, затрагивающее права детей. Это будет достаточно сложная судебная процедура, поэтому лучше обратиться к юристу за помощью.

Есть также позиция Верховного суда РФ по вопросу отказа одной из сторон от участия в молекулярно-генетической экспертизе при оспаривании отцовства. Расскажем про недавнее дело, которое дошло до Верховного суда РФ про отказ от ДНК-экспертизы ответчиком. Отец по мере взросления ребёнка усомнился, что является его биологическим отцом. После развода с женой он подал иск в суд об оспаривании отцовства. Первая и апелляционная инстанция отказали в иске, так как Истец не представил убедительных доказательств, что он не является отцом ребёнка. При этом, на назначенную судом генетическую экспертизу мать ребёнка не явилась. Коллегия по гражданским спорам ВС отменила постановления нижестоящих судов. Своё решение Коллегия мотивировала тем, что суду нужно было проверить, из-за каких обстоятельств Ответчик не пришла не экспертизу. Если причины были уважительными, нужно было дать новый срок для генетического исследования. В другом случае – применяется ч. 3 ст. 79 ГПК РФ и решение принимается не в пользу лица, отказавшегося от участия в ДНК-экспертизе. В данном деле нижестоящие суду отказали Истцу в оспаривании отцовства, так как тот не представил бесспорных доказательств. При этом, самое бесспорное доказательство – генетическая экспертиза, о которой Истец ходатайствовал, не была проведена так как Ответчик решила отказаться от ДНК-экспертизы, что рассматривается как препятствование выяснению обстоятельств и должно трактоваться в пользу Истца. Таким образом, если нет согласия на ДНК-экспертизу от ответчика, то при оспаривании отцовства в суде Вам это только укрепит позицию.

Теперь давайте рассмотрим порядок действий. Вам нужно будет подать иск об оспаривании отцовства в районный суд по месту жительства ответчика. В исковом заявлении нужно написать основные факты, вашу правовую позицию и требования, правовые основания. Свои аргументы нужно подкрепить доказательствами, о которых мы говорили выше. Нужно учитывать все формальные аспекты оформления иска – правильные адреса, реквизиты, оформление, подтверждение отправки материалов второй стороне. К исковому заявлению прикладываем документы:

  1. Паспорт истца;
  2. Свидетельство о рождении ребёнка;
  3. Квитанции об уплате госпошлины и отправке иска другой стороне;
  4. Иные документы, которое укрепят ваши доводы.

К делам об оспаривании отцовства стоит подходит очень ответственно, если Вы хотите в кратчайшие сроки установить или оспорить отцовство. По статистике, иски об оспаривании отцовства рассматриваются в течение одного месяца, если все документы были поданы верно и не было споров с родственниками. Стоит помнить один момент: отец ребёнка лишается права оспорить отцовство, если на момент внесения записи в свидетельство о рождении он знал, что не является биологическим отцом ребёнка. Если есть споры, то удовлетворение такого иска – вопрос времени. От истца требуется грамотно обосновать свою позицию. Если нет согласия на ДНК-экспертизу ответчика, то это будет лишь на руку истцу. Оспаривание отцовства – одно из наших главных направлений. Наши юристы имеют большую практику по этому вопросу. Вы можете обратиться за юридической помощью на нашем сайте.


МКАС при ТПП РФ – проверенная временем и зарекомендовавшая себя международная инстанция по разрешению экономических споров между сторонами спора из разных правовых юрисдикций. Арбитражный суд при ТПП является одним из самых популярных арбитражей для участников экономических отношений в странах СНГ и Азиатских странах, а также для Европейского бизнес-сообщества.

МКАС при ТПП РФ уполномочен рассматривать следующие споры:

  • Споры по международным экономическим связям, другим внешнеторговым сделкам;
  • Споры, вытекающие из договора с иностранным контрагентом;
  • Подлежащие к рассмотрению в МКАС при ТПП возникшие споры.

В нашем блоге имеется немалое количество статей, посвященных теме международного арбитража. Например, есть статьи по теме иска в МКАС при ТПП, представитель в МКАС и многие другие статьи по темам международного арбитража. Немалое количество статей про арбитраж в нашем блоге обусловлено тем, что наша юридическая компания специализируется на разрешении арбитражных споров и связанных с ними правовых проблем, наши юристы имеют многолетний опыт работы как в международном, так и российском арбитраже.

Конкретно в этой статье будут рассмотрены правовые основы функционирования арбитражного суда при ТПП, особенности разбирательства в третейском суде ТПП, алгоритм рассмотрения арбитражных споров, пояснена необходимость участия в споре юриста, специализирующегося в арбитраже.

Правовая основа деятельности международного коммерческого арбитража в РФ

Основу деятельности международных арбитражных центров, в том числе и МКАС при ТПП РФ, определяет арбитражный регламент 1976 года, утвержденный комиссией ООН по праву интернациональной торговли – UNCITRAL (юнситрал). Указанный регламент определяет правила для арбитражных центров, регулирует базовые принципы функционирования международного арбитража. Правовые акты UNCITRAL являются основной, ориентиром для национального законодательства об арбитраже в отдельных государствах. Законодательные и иные нормативные акты государства, направленные на правовое регулирование международного арбитража, не могут противоречить или не соответствовать правовым актам UNCITRAL.

Поскольку предметом рассмотрения является международный коммерческий арбитраж в РФ, то необходимо подробно обозначить нормативные акты Российской Федерации, направленные на регулирование как международного арбитража в целом, так и МКАС при ТПП в частности.

Действующее законодательство России об международном арбитраже образуют два федеральных закона – закон № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», а также федеральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже». Как первый, так и второй закон действуют в соответствии и в исполнение определяющих нормативных актов UNCITRAL.

Более детальное регулирование функционирования МКАС при ТПП РФ осуществляется его внутренним регламентом, принятым в 2005 году. Указанным регламентом установлен порядок рассмотрения споров, вопросы внутренней организации арбитражного суда при ТПП.

Особенности разбирательства в третейском суде ТПП

Несмотря на то, что деятельность МКАС при ТПП основа на общих принципах международного арбитража, процесс рассмотрения споров в МКАС несколько отличается от других международных арбитражных центров в силу своих особенностей, среди которых следует выделить следующие:

  • Согласно параграфу 22 Регламента МКАС местом осуществления арбитража является город Москва, МКАС находится под юрисдикцией России, что имеет значение для процессуального статуса арбитража и признания, обеспечения исполнения принятого решения МКАС при ТПП;
  • На основании принципа свободы представителей, устоявшегося в международной арбитражной практике, стороны спора могут нанимать в качестве представителей своих интересов любого юриста, независимо от государственной аккредитации его диплома;
  • Арбитры и аппарат третейского суда при ТПП имеют обязательство не разглашать сведения, ставшие им известными в ходе арбитражного разбирательства. Требование о конфиденциальности установлено Регламентом МКАС, однако стороны по взаимному соглашению могут установить какая информация будет являться конфиденциальной, а какую можно будет разглашать и использовать в своих интересах;
  • Регламентом МКАС предусмотрены меры, не позволяющие надолго затянуться арбитражному разбирательству – ограничение сроков разбирательства в 180 суток, окончательность решений МКАС при ТПП РФ и исключение апелляционного порядка;
  • В МКАС при ТПП РФ стоимость регистрационного и арбитражных сборов на порядок меньше, чем в других международных арбитражных центрах. Например, в Лондонском международном третейском суде регистрационный сбор составляет 3.000$, а в арбитражном суде при ТПП – 1.000$. Также в третейском суде ТПП не предусмотрена почасовая оплата работы арбитров;
  • Для рассмотрения спора в МКАС при ТПП РФ необходимо наличие арбитражной оговорки между сторонами договора.

Процесс рассмотрения споров в арбитражном суде при ТПП

Как и было указано выше, обязательным условием для начала разбирательства в МКАС при ТПП РФ является наличие арбитражной оговорки в договоре между сторонами или в доп. соглашении.

В арбитражной оговорке можно определить место проведения арбитражного разбирательства, применимое к спору право, язык разбирательства, количество арбитров, участвующих в рассмотрении спора.

Рассмотрение спора в МКАС начинается с подачи иностранной компанией искового заявления в отношении российской компании либо наоборот – российская компания подаёт иск в отношении зарубежной компании. В любом случае, предъявление иска обязательно для начала разбирательства. Регламентом МКАС установлено, что исковое заявление должно соответствовать следующим требованиям:

  • Наименование сторон;
  • Почтовые адреса, номера телефонов и факсов, адреса электронной почты каждой стороны.
  • Заявленные требования истца;
  • Обоснование, почему рассмотрение спора является компетенцией МКАС при ТПП и подпадает под его юрисдикцию;
  • Фактические обстоятельства дела;
  • Доказательства, которые подтверждают обстоятельства дела;
  • Обоснование исковых требований на основе применимого права;
  • Цена иска. От цены иска будет зависеть арбитражный сбор для функционирования арбитража;
  • Сумма каждого заявленного требования. По каждому требованию нужно произвести расчёт и указать эту сумму в иске;
  • Приложение документов.

Далее необходимо уплатить регистрационный и арбитражный сбор, которые формируются с учётом цены иска. Стоит отметить, что по завершении арбитражного разбирательства указанные сборы будут компенсированы за счёт проигравшей в споре стороны.

Стороны имеют право достичь договоренность о проведении либо очных слушаний, либо заочных слушаний на основе письменных материалов дела.

Далее начинается разбирательство по предмету спора. По окончании рассмотрения спора выносится окончательное и обязательное решение. Решение МКАС подлежит обязательному исполнению. Наша юридическая компания оказывает услуги по наложению обеспечительных мер на решения МКАС при ТПП РФ.

Необходимость участия арбитражного юриста в рассмотрении спора

Представитель для арбитража иметь опыт участия в разбирательстве в МКАС при ТПП. Для успешного участия в рассмотрении спора в МКАС представитель интересов участника спора должен хорошо ориентироваться в правовой основе деятельности арбитража, на основе и в соответствии с которой функционирует МКАС при ТПП.

Как указано выше, иск в МКАС при ТПП является необходимым условием для проведения арбитражного разбирательства, поэтому его составление необходимо арбитражному юристу. Правильно составленное исковое заявление в суд в МКАС избавит от необходимости исправлять его в будущем. Юристы нашей компании могут составить и исковое заявление в МКАС, и отзыв на такое исковое заявление, и встречный иск.

Наши юристы имеют многолетний опыт работы как в национальном арбитраже России, так и в международных инстанциях арбитража. Они в курсе российской правовой действительности и отдельных аспектов арбитражной практики, они готовы оказать квалифицированную юридическую помощь в процессе арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ.

Успешная судебная практика

В пример успешной практики нашей юридической компании приложим решение МКАС по спору, где интересы клиента представлял наш практикующий юрист. Согласно резолютивной части решения контрагенту нашего клиента было отказано в удовлетворении его исковых требований к нашему клиенту. Кроме того, нашему клиенту были возмещены расходы на представителя из нашей юридической компании, а также возмещены расходы по уплате регистрационного и арбитражного сбора в размере 48 тысяч долларов.

Спор по международному контракту

Сотрудничество с иностранными компаниями – дело нередкое, а сейчас уже давно стало повседневностью. В связи с этим, возникает необходимость в разрешении споров по международным контрактам. Ведь чем больше деловых связей, тем больше и споров. Что-то доходит до суда, что-то урегулируется до суда, что-то остается нерешенным. Мы на этом специализируемся на разрешении споров по международным контрактам – когда один из участников спора – иностранное юридическое лицо.  Расскажем как же разрешаются подобные споры, дадим полезные советы.

Первая часть статьи будет посвящена общей информации о специфике международных споров, вторая часть статьи будет представлена в виде разбора нашей судебной практики для наглядности.

С ключевыми условиями услуги можете ознакомиться по ссылке.

Взаимодействие с представителями иностранного бизнеса происходит по широкому кругу вопросов, отдельный пласт из таких занимают, конечно же, внешнеторговые отношения: купля-продажа, поставка, перевозка товаров и др. Как результат, между сторонами по договору возникают внешнеторговые споры, которые требуют своего разрешения. Одной из сторон в таких спорах всегда будет выступать иностранное юридическое лицо, должен обязательно наличествовать иностранный элемент.

Перейдем непосредственно к делу:

  1. Какой орган ведает спорами по международным договорам?
  2. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы суд рассмотрел Ваш спор?
  3. Право чьей страны применимо при разрешении международных споров?

Когда стороны договора являются представителями разных стран и подчиняются юрисдикции своей страны, возникает вопрос, а в какой же орган обратиться для разрешения спора?

Разрешением таких споров чаще всего занимается третейский суд. Это некий международный коммерческий арбитраж, который представляет собой различные негосударственные, коммерческие арбитражные суды, специально созданные для рассмотрения споров между участниками международных коммерческих сделок. Это не один определенный надгосударственный орган, а разные суды, которые функционируют во многих странах, в том числе, и в России (МКАС при ТТП), и в Стокгольме (SCC), и в Лондоне (LCIA),  и в Париже (ICC), и в Нью-Йорке, и в Казахстане, и во многих других. Так как это негосударственные структуры, то они, как правило, создаются при торговых палатах, союзах предпринимателей и других объединениях. Все зависит о того что стороны пропишут в контракте: они могут выбрать любой суд, который будет рассматривать спор, это может быть и государственный суд одной из сторон договора, но надежнее выбирать международные суд.ы

Чем примечательны споры по международным контрактам?

Хоть каждый арбитражный центр и действует в соответствии со своими правилами, некоторым общим закономерностям все же они подчиняются:

Наличие арбитражного соглашения как условие рассмотрения спора.

Может выражаться в двух формах:

  1. Арбитражное соглашение – отдельный документ, который содержит в себе согласие обеих сторон на передачу будущего спора в арбитраж независимо от наличия договорных правоотношений.
  2. Арбитражная оговорка – условие в основном договоре по обязательству, либо ссылка на договор с данной оговоркой при условии, что указанная ссылка позволяет считать оговорку частью основного договора.

То есть, стороны при потенциальном возникновении внешнеторгового спора либо заранее предусматривают порядок разрешения конфликта в тексте договора, либо составляют отдельный документ. Также, по российскому законодательству, если специфика предпринимательской деятельности предусматривает постоянное сотрудничество с иностранными организациями, то условие об арбитраже может быть отражено даже в самом уставе.

В арбитражном соглашении должны быть предусмотрены следующие обязательные условия:

  1. Место арбитражного разбирательства. Собственно, какой же арбитражный центр будет рассматривать ваше дело и в каком городе;
  2. Применимое материальное право. Подчеркнем, что речь идет про нормы материального права, процессуальное право отрегулировано правилами самого суда. При разрешении спора арбитры будут опираться на указанные нормы.
  3. Язык судебного разбирательства. Стороны могут договориться о языке. Это важно для представления документов на корректном языке судопроизводства, их последующего перевода в случае чего. Так как это все деньги, такие вещи важно согласовать уже на этапе разработки договора.

Определенная автономия воли сохраняется и при выборе состава арбитров. Во-первых, можно выбрать, какие именно арбитры могут рассматривать Ваш спор и, также, можно выбрать, в каком количестве.

Стоимость рассмотрения.

За рассмотрение спора по международному договору с Вас взимается арбитражный сбор и иные расходы для вознаграждения деятельности арбитров и путевых расходов участников спора (свидетелей, самих арбитров). При подаче искового заявления вы выплачиваете, так называемый, регистрационный сбор. Есть еще административные сборы. Все это составляет арбитражный сбор. Такая градация позволяет снизить финансовую нагрузку, так как третейское разбирательство само по себе очень дорогостоящее, при дистанционном формате расходы становятся в разы меньше, а услуга дешевле.

Направление претензии

Перед непосредственным обращением в арбитраж необходимо направить претензию по международному договору контрагенту, где вы излагаете ваши требования и суть нарушения. Цель любой досудебной претензии – разрешение споров в досудебном порядке, чтобы избежать больших расходов и длительных разбирательств, поэтому данным этапом пренебрегать нельзя.

Судебная практика

На этот раз мы имели дело с двумя иностранными компаниями (Китай и США), которые исполняли договор на территории Российской Федерации. В частности, речь пойдет о споре по морскому праву. Нам необходимо было написать претензию от лица продавца в целях взыскания задолженности по следующему случаю:

По договору поставки Продавец (Китай) должен был поставить обусловленный товар в порт Новороссийска и погрузить его на указанное покупателем судно, то есть дополнительно Покупателем был заключен договор фрахтования, возник спор по морскому праву Продавец исполнил обязательство, однако Покупатель посчитал такое исполнение ненадлежащим. В частности, как следует из его доводов, товар был отгружен позднее обусловленного срока и не в том весе. В связи с этим, Покупатель не оплатил полную стоимость по договору поставки. При этом, при погрузке товара вес груза был измерен Покупателем самостоятельно автомобильными весами, что само по себе исключает корректность полученных данных о весе.

Юридически значимые обстоятельства спора по международному контракту в любом деле:

  1. Применимое право – в приведенном случае, английское право (следует из договора);
  2. Место исполнения обязательства – в приведенном случае – РФ (применение российских норм в части);
  3. Арбитражная оговорка о месте рассмотрения спора – в Арбитражном коммерческом суде в Стокгольме

В заключение отметим, что споры с иностранным элементом – это наша специализация, у нас есть опыт работы в зарубежных арбитражах с иностранными компаниями.

Исполнить решение суда в РФ

Спор с российской компанией может быть рассмотрен не только в российском суде, но и в национальном суде иностранного государства, решение по спору также может быть вынесено в третейском суде. Если решение положительное, то сразу возникает вопрос о том, как исполнить решение суда в РФ, ведь счета, имущество должника, вероятнее всего, в РФ. Это возможно после признания в России такого решения. 

Существует определенный алгоритм действия для того, чтобы признать решение суда в РФ.

1. Для начала необходимо определить категорию судебных решений, которые должны быть приведены в исполнение. Например,  решение эстонского суда  о о взыскании долга с гражданина РФ относится к категории дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, и соответственно, признаются и исполняются подобные дела в краевых, областных, городских судах РФ. Другой пример, решение  арбитражных иностранных судов  должны быть признаны соответствующими арбитражными судами в РФ. И некоторые решения, это будет зависеть от страны и наличия международного договора – подлежат автоматическому признанию  на основе принципа взаимности. Обозначим составляющие, без которых признать решение в России и принудительно исполнить его, будет невозможно:

– действующий международный договор или принцип взаимности между странами на основе сложившейся судебно-арбитражной практики;
– нормы национального законодательства ( в РФ это нормы ГПК и АПК).

2. Большая составляющая отводится процедуре признания и исполнения решения. Рассмотрим подробнее:
1) Согласно законодательству РФ заявление подается лицом, в пользу которого было вынесено решения иностранным судом. Если это категория арбитражных споров, то заявление должно быть подано – в арбитражный суд субъекта РФ, исходя из места жительства ответчика ( должника).
Важный момент, который можно упустить  – решения иностранных судов, которые по российскому праву признаются как неокончательные, то есть промежуточные решения ( н-р, определение о применении обеспечительных мер) не подлежат признанию  и исполнению.
Этот факт объясняется тем, что решение не было вынесено в окончательной форме по существу спора. Поэтому исполнить решение в России в подобном случае будет возможно только после вынесения последнего судебного акта.

2) Заявление составляется  в письменной форме и подписывается истцом или его представителем. Также заявление может быть подано посредством сети «Интернет» через сайт арбитражного суда.
Важно помнить, что суды РФ не разрешают спор по существу, а выполняет действия по признанию для того, чтобы в дальнейшем  исполнить решение в России.

Что должно быть приложено к заявлению в обязательном порядке?
– решение иностранного суда или заверенная надлежащим образом копия решения;
– в случае, если в тексте решения не указан факт того, что решение вступило в силу, то в таком случае необходимо приложить документ, подтверждающий вступление решения иностранного суда в силу;
– документ, подтверждающий надлежащее и своевременное уведомление должника о судебном разбирательстве.

3) суд рассматривает заявление о признании и привидении в исполнении иностранного решения в течение месяца с момента поступления такого заявления в арбитражный суд или районный суд общей юрисдикции;
4) на основании рассмотренного заявления суд выносит определение. Данное судебное решение в случае неудовлетворительного результата может быть обжаловано в установленном порядке. Например, по категории арбитражных споров – в кассационном порядке в арбитражный суд округа;
5) чтобы исполнить  решение суда в РФ необходимо получить исполнительный лист. Данный документ выдается судом, вынесшим соответствующее определение и в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве».
Помимо вышеуказанного, срок для предъявления заявления в суд о признании и исполнении иностранного решения составляет – 3 года со дня вступления решения в законную силу.

Чтобы признать решение суда в РФ и впоследствии исполнить его, необходимо соблюдение определенных условий в совокупности:
Решение иностранного суда должно вступить в законную силу, процессуальные права сторон не должны нарушаться, решение иностранного суда не должно противоречить решению российского суда вынесенного ранее по тождественному делу. Помимо общих условий, в ряде международных соглашений предусмотрены также следующие условия, которые должен соблюдать суд, например, соблюдение правил о разграничении международной подсудности и применимом праве, указанном в договоре между сторонами.

Почему необходимо обращаться за помощью к юристам по данным вопросам?

На основании нижеперечисленных фактов суд может принять решение об отказе в признании и исполнении иностранного судебного решения. Данные основания отказа являются, как правило, общепринятыми :
– решение иностранного суда не вступило в законную силу или оно не подлежит исполнению;
– рассмотрение спора относится к исключительной компетенции суда РФ в соответствии с международным договором;
– должник не был надлежащим образом извещен о дате, месте и времени рассмотрения судебного разбирательства;
– имеется тождественное решения суда РФ, то есть по тому же предмету спора, между теми же сторонами и по тем же основаниям, которое вступило в законную силу;
– или же имеется вступившее в законную силу тождественное решение суда третьего государства;
– находится на рассмотрении дело в суде РФ по тому же спору, между теми же сторонами и на том же основании; или иной случай, когда суд РФ первый принял к рассмотрению дело по тождественному спору;
– срок давности подачи заявления, чтобы признать решение в России, истёк; срок не был восстановлен судом;
– решение иностранного суда невозможно исполнить, так как последствия исполнения приведут к нарушению публичного порядка РФ ( под публичным порядком понимают те основные принципы, заложенные в основу построения государства, политической, экономической, правовой системы).

Поэтому для недопущения отказа исполнения иностранного судебного решения, помимо грамотного составления заявления, необходимо учитывать вышеперечисленные факторы. Подобные основания отказа перечислены и в таких региональных международных договорах стран СНГ, как Минская конвенция о правовой помощи, Киевское соглашение и другие.
Интересен тот факт, что некоторые международные соглашения предполагают признание и привидение в исполнение решений исключительно по ограниченному кругу споров. Так, Соглашение с Финляндией предусматривает признание решение по делам о расторжении брака или вопрос о раздельном проживании супругов и тому подобное. А категория дел, например, о взыскании денежных средств по договору не подпадает под такой перечень, поэтому судом правомерно будет отказано в признании и исполнении.

В каких случаях решения иностранных судов не требуют принудительного исполнения?

Такие дела как: расторжение брака, признание брака недействительным, дела об установлении отцовства, не требуют проведения специального производства для их признания.

В соответствии с АПК РФ не требуют принудительного исполнения и признаются в России те решения, которые признаются согласно международному договору и ФЗ.

Подобное признание решений не требует проведения дополнительного производства при отсутствии возражений со стороны заинтересованного лица. Свои возражения лицо может заявить в течение 1 месяца с момента, когда он узнал о вынесенном решении в арбитражный суд субъекта по месту своего жительства или же в Арбитражный суд г. Москвы. На основании такого заявления арбитражный суд имеет право привлекать к участию в деле иных заинтересованных лиц. И также после рассмотрения принятого заявления выносит определение по делу о признании иностранного решения суда, которое не требует принудительного исполнения.

Чтобы принцип взаимного ( «автоматического») признания иностранных судебных решений действовал необходимо международное соглашение между государствами. Таких примеров немного. Однако, есть Соглашение между РФ и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов. О чем это говорит?

Это Соглашение предполагает следующее: чтобы исполнить решение суда в РФ, признать его, не требуется совершения каких- либо специальных правовых действий для этого. Решения судов договорившихся государств о взаимном признании исполняются как судебные акты своего государства на основе исполнительных документов. Иностранные решения при действии данного соглашения не подвергаются и какой-либо проверки национальных судов.
На практике подобные договоры между странами встречаются довольно редко, так как данный принцип предполагает определенный уровень доверия и близкого сотрудничества государства.

Отметим еще некоторые особенности, связанные с подачей заявления о признании и исполнения иностранного решения и приложенных документов к нему: заявление и приложенные документы должны быть переведены на русский язык или на иной язык запрашиваемой стороны. При этом, перевод заверяется в нотариальном порядке. Наши юристы помогут вам признать решение суда в РФ и привести его к исполнению. Что включают услуги юриста?

1. Анализ ситуации и документов, включая решение иностранного суда.
2. Выработка правовой позиции.
3. Составление ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в РФ и иных необходимых процессуальных документов.
4. Перевод документов, представленных клиентом, на русский язык для представления в суд.
5. Согласование ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в РФ и иных необходимых процессуальных документов с клиентом.
6. Подача ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в РФ в суд.
7. Представительство в суде.
8. Получение определения суда и исполнительного листа.
9. Организация исполнения решения.
10. Контроль за исполнением решения..
11. Отчет об исполнении решения.
Данный перечень действий мы готовы осуществить в рамках признания и приведения в исполнение иностранного решения.

Вопросы международного процесса всегда находятся под вниманием международного права. А вопросы признания и привидения в исполнение иностранных судебных решений являются значительной составляющей международного гражданского процесса. Из всей взаимосвязи можно утверждать, что только специалисты, имеющие опыт и должный уровень знаний в юридической сфере, смогут разобраться в ситуации каждого клиента и составить заявление для суда, которое не будет вызывать лишних сомнений.

Кроме этого, важен сам факт исполнимости решения после вынесенного судом положительного определения в пользу истца. Именно поэтому, наши юристы сопровождают процедуру признания и исполнения иностранного решения вплоть до окончательного исполнения решения суда непосредственно должником.

Взыскать алименты задним числом

Не будем отрицать, что зачастую такое слово, как «алименты», обычно воспринимается человеком с негативным подтекстом. А все потому, что чаще всего это слово связано с бракоразводными процессами, конфликтами, отсутствием у одного из родителей какого-либо участия в содержании и воспитании ребенка. Уклонение от уплаты алиментов – явление отнюдь не редкое. В статье мы поговорим о том, можно ли взыскать алименты задним числом и как это сделать.

Заказать услугу можно по ссылке. Если же Вам нужно просто составить иск, то используйте эту ссылку для заказа.

Прежде чем говорить о том, как взыскать алименты за прошлые годы, необходимо отметить, что по общему правилу алименты рассчитываются и взыскиваются с того момента, как был принят иск. Однако что делать в том случае, если, условно, бывшие муж и жена в устной форме пришли к консенсусу и договорились об уплате алиментов, но со временем бывший супруг перестал направлять отчисления либо же вовсе не платил алименты, несмотря на просьбы супруги? Об этом поговорим в статье.

Взыскать алименты за прошлый период: особенности и нюансы

Если алименты не выплачивались на протяжении какого-либо времени, несмотря на всяческие просьбы выполнить свои обязательства, закон предоставляет возможность взыскать алименты задним числом. Однако следует учитывать некоторые очень важные условия, которые позволят это сделать.

Начнем с того, что, для того чтобы взыскать алименты за прошлые годы, необходимо обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Здесь же следует сразу учесть, что алименты можно взыскать не за весь период, а лишь за трехлетний срок, который предшествовал моменту обращения в суд. Так, если на ребенка в период с 11 до 16 лет включительно не выплачивались алименты, с ответчика Вы можете запросить отчисления лишь за последние три года, то есть за временной отрезок с 14 до 16 лет ребенка.

Следующей важнейшей особенностью и неотъемлемым условием является то, что алименты (в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд) могут быть взысканы только в том случае, если одной из сторон предпринимались всяческие меры для получения средств на содержание путем уведомлений, просьб, однако лицо, обязанное выплачивать алименты, уклонялось от этой обязанности и отчислений не производило.

Так, сразу возникает вопрос: как же доказать то, что меры по получению средств на содержание действительно предпринимались, но беспочвенно? В качестве доказательств суду Вы можете приложить:

  1. Идеальный вариант – ценное письмо с описью вложения или уведомление о его вручении. Однако в современном мире почтовые письма гораздо легче и удобней отправить на электронный почтовый ящик, нежели задействуя ту же самую Почту России. Но все же, на будущее следует учитывать (надеемся, что Вам этого делать не придется!), что такой вариант доказательства в суде на настоящий момент является самым удачным.
  2. Переписки. Это могут быть диалоги в социальных сетях, по вышеупомянутой электронной почте, в различных мессенджерах. Однако здесь стоит учитывать, что, скорее всего, такая переписка будет нуждаться в нотариальном удостоверении, и не с каждой перепиской это удастся сделать.
  3. Свидетельские показания. Если есть родные или знакомые, которые могут подтвердить факт запрашивания с ответственного лица алиментов, то их показания также могут послужить весомым доказательством в суде.
  4. Телефонные переговоры.

Чтобы взыскать алименты за прошлый период, нужно учесть еще один нюанс, математический. Согласно российскому законодательству, алименты выплачиваются на ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста. Поэтому заявители часто допускают ошибку, когда подают заявление на взыскание денежных средств, когда ребенок достиг 21-летнего возраста. За период с 19 по 21 год выплаты назначаться, увы, уже не могут.

Процедура и порядок взыскания алиментов задним числом

Для того чтобы взыскать алименты задним числом, необходимо составить грамотное исковое заявление с перечислением всех основных фактов и доказательств. Помочь Вам в этом смогут компетентные юристы нашей компании. Приведем пример иска, составленного нашими специалистами.

Можно заметить, что в заявлении явно акцентируется внимание на том, что супруга неоднократно предпринимала меры на получение содержания, а именно: совершала звонки, писала ответчику и требовала уплаты алиментов. В заявлении также предоставлены доказательства (переписка по WhatsApp, копия), удостоверяющие меры, предпринятые супругой для получения денежных средств.

Если Вы столкнулись с похожей неприятной ситуацией, обращайтесь к компетентным юристам нашей компании. Мы вникнем в обстоятельства дела, поможем в сборе доказательств и добьемся положительного результата.

Здесь же важно рассказать о том, как происходит расчет алиментов за прошедший период. Алименты рассчитываются:

  • В долях от заработка. 1/4 – на одного ребенка, 1/3 – на двух, 1/2 – если детей три и более. Выплаты в долях производятся тогда, когда должник официально трудоустроен.
  • Фиксированная сумма. Здесь учитывается прожиточный минимум в регионе. Твердая денежная сумма выплачивается тогда, когда у должника отсутствует источник заработка, размер зарплаты не установлен или же оплата труда происходит в иностранной валюте.
  • Смешанные выплаты. Назначаются при наличии официальной работы и источника доп. заработка.

Судебная практика

Для наглядности разберем случай из судебной практики.

Самарский районный суд рассматривал следующее дело:

Некоторая гражданка N обратилась с иском к мировому судье о взыскании алиментов. N и ее супруг B договорились, что отец ребенка будет оказывать материальную помощь, участвовать в жизни ребенка. Никаких письменных соглашений заключено не было. Отец от своих обязанностей по итогу всячески уклонялся. В первый год алименты выплачивались им исправно, что доказывают квитанции почтовых переводов. Однако впоследствии денежных средств и материальной поддержки мать с ребенком от него не получали.

Мировой судья отказал в требовании гражданки N взыскать алименты за прошлый период в пределах трехлетнего срока, несмотря на предоставленные доказательства.

С таким решением гражданка не согласилась и подала апелляционную жалобу. Проанализировав дело и рассмотрев все доказательства, суд пришел к выводу, что решение мирового судьи необоснованно, и удовлетворил апелляционную жалобу гражданки N.

Что делать, если исправно платил алименты, но все равно взыскивают задним числом?

Нередки случаи, когда бывшие супруги, находясь в напряженном отношении друг с другом, могут пойти на подлость. Так, несмотря на исправное исполнение своих обязательств отцом ребенка, мать может попробовать взыскать алименты за прошлые годы. Здесь не стоит беспокоиться, если у Вас есть соответствующие доказательства, подтверждающие факт уплаты денежных средств. Это могут быть банковские выписки, расписки, свидетельские показания, чеки и иные доказательства. Если же таковых нет, то, скорее всего, алименты заплатить все же придется. Никогда нельзя забывать о юридической стороне вопроса, и нужно ответственно подходить к подобного рода ситуациям, заранее обезопасив себя от недобросовестных действий извне.

В заключение

Взыскать алименты задним числом возможно при соблюдении нескольких обязательных условий. Важную роль в достижении положительного результата играет грамотное исковое заявление, в котором будут приведены нужные доказательства и перечислены факты. В составлении такового помогут наши компетентные юристы, имеющие ценный опыт в разрешении подобных вопросов.

Вы можете ознакомиться также с нашей услугой по изменению размера алиментов и прочитать интересные статьи по семейным спорам здесь и здесь.

Как выписать бывшего мужа через суд

Как выписать бывшего мужа через суд – вопрос иногда непростой с морально-нравственной точки зрения, но разрешимый с юридической. Представляем Вашему вниманию качественный срез полезной информации. Рассматривайте это как инструкцию. Ответим на следующие вопросы:

  1. Можно ли выписать бывшего мужа вообще? Когда закон это запрещает?
  2. Предоставим подробную инструкцию от подачи искового заявления до вынесения решения.

Мы готовы сопровождать весь судебный процесс и взять разработку всех необходимых процессуальных документов на себя. Вам даже не нужно будет являться в судебные заседания. Готовое, вступившее в законную силу решение суда, будет у Вас на руках гарантированно. Услуга распространяется на Москву и Московскую область, но возможен и дистанционный формат. Стоимость 45 000-50 000 рублей в среднем. Срок – около 2 месяцев.

Члены семьи собственника — это супруг, дети и родители, которые с ним живут. Они так же, как и собственник, вправе пользоваться жилым помещением. Соответственно, при расторжении брачных отношений (разводе), прекращается и право использовать квартиру без дополнительного соглашения с собственником. (п.4 ст. 31 Жилищного кодекса)

Если бывший супруг добровольно не покидает принадлежащую вам собственность, выселить его можно только в судебном порядке. Это первая особенность. Однако важно учитывать, что бывший муж утрачивает право пользования данным жилым помещением, но аннулирование регистрационной записи автоматически не происходит.

Сразу обозначим, в каких случаях нельзя выписать бывшего мужа из квартиры без согласия:

  1. обладание спорной квартирой на праве общей совместной собственности супругов;

Обстоятельство очевидное, но здесь поподробнее. Законодатель для супругов вводит режим совместно нажитого имущества, то есть имущества, приобретенного в период брака. Даже если вы вложили 99% в покупку недвижимости, квартира будет Вам принадлежать только наполовину, вторая, соответственно, у другого супруга. Исключению составляет имущество, перешедшее Вам в порядке дара или наследование.

  1. Имущественное положение бывшего супруга (учитывается редко, так сказать “его проблемы”);

Если у него нет возможности приобрести жилье, снять его в аренду по причине скудного финансового достатка, здоровья, нетрудоспособности и т.д., то суд при разрешении вопроса о прекращении права пользования жилым помещением, может установить срок для проживания супруга в вашей квартире, в течение которого вы не сможете его выселить. Срок может быть абсолютно разным, с учетом обстоятельств, присущих конкретно вашей ситуации.

Как выписать бывшего мужа через суд

Разрабатываем исковое заявление

Как правило, требование формулируется так: «Иск о прекращении права пользования жилым помещением бывшего члена семьи». В нем необходимо отразить все юридически значимые факты и подкрепить их соответствующими доказательствами:

  1. Право собственности на данное жилое помещение (подтверждаем соответствующим документом, как правило, это выписка из ЕГРН);
  2. Количество жильцов, проживающих с вами (выписка из домовой книги);
  3. Факт заключения брака (свидетельство о заключении брака);
  4. Факт расторжения брака (свидетельство о расторжении брака);
  5. Предупреждение ответчика (бывшего супруга) об освобождении жилого помещения (направление претензии, свидетельские показания);
  6. Отказ ответчика выселяться из квартиры (свидетельские показания, аудио-; видеозапись);
  7. Наличие у ответчика другого жилья или средств для съема квартиры.
  8. Иные факты, имеющие значения дела (например, отсутствие алиментных обязательств у Истца).

Это необходимый минимум того, что хочет увидеть судья и того, что необходимо для удовлетворения Ваших требований.

Отдельное внимание шапке искового заявления: отражаем

  1. кто истец (ФИО, адрес, контактные данные);
  2. кто ответчик (ФИО, адрес, контактные данные);
  3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования (другие члену семьи, проживающие с Вами).

Куда подавать:

Выписать бывшего мужа из квартиры без согласия можно, подав иск в районный суд по месту жительства ответчика. Уделите этому особое внимание, так как при нарушении подсудности судья вынесет определение о возвращении искового заявления, и нужно будет заново подавать.


  1. Копии искового заявления (по числу лиц, участвующих в деле и судье);
  2. Оригинал выписки из домовой книги;
  3. Документы, подтверждающие у ответчика возможность проживать в другой квартире;
  4. Копия свидетельства о расторжении брака;
  5. Доказательства отказа ответчика от просьбы истца освободить жилое помещение;
  6. Уведомление о вручении искового заявления или другие, подтверждающие направление иска;
  7. Квитанция об оплате гос.пошлины (требования неимущественные, значит стоимость сбора будет составлять для всех 300 рублей);
  8. Доверенность, если через представителя.

Просительная часть:

  1. Просьба о прекращении право пользования жилым помещением;
  2. Просьба о взыскании судебных расходов;

Почему лучше обратиться к юристу при споре, как выписать бывшего мужа через суд.

  1. Жилищное законодательство полно подводных камней. Например, п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса не распространяется на бывших членов семьи собственника, который приватизировал жилое помещение при условии, что в момент приватизации указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
  2. Нужно быть готовым к тому, что бывший муж может заявить встречный иск о сохранении права пользования жилым помещением. Это возможно в случае, если у него нет других вариантов для жилья в силу различных жизненных обстоятельств. Особенность встречного иска в том, что его требование взаимоисключает требование из первоначального иска.

Любопытным обстоятельством выступает пробел в законодательстве об обязанности снятия с регистрационного учета бывшим собственником квартиры. Одно дело, когда спор возник в отношении бывшего члена семьи, а другое – когда возникает необходимость в выселении абсолютно постороннего человека. Ответ по данному случаю можно посмотреть здесь.

В заключение еще раз обозначим суть статьи.

Выписать бывшего мужа из квартиры без согласия можно только в судебном порядке. Вы обязаны сначала попросить освободить жилое помещение в добровольном порядке. Лучше направить претензию, чтобы было доказательство для суда. В случае категоричного отказа выписаться из квартиры юрист, кстати, может вам помочь составить исковое заявление о выселении.

Такой подробный алгоритм действий поможет вам быть подготовленным к любому развитию спорной ситуации. Безусловно, что лучше всего в досудебном порядке попробовать урегулировать спор, так как споры в суде – это не только ваше время и нервы, но и расходы. Тем не менее, при любом исходе юрист может помочь и возьмет все на себя.

Как снизить судебные расходы

Как снизить судебные расходы? Пожалуй, каждый, кто сталкивался с судебными процессами задавался подобным вопросом. Только представьте: гражданин или юридическое лицо, участвуя в судебном заседании, проигрывает процесс. Казалось бы, что может быть неприятнее. На деле же такой проигрыш не является единственной проблемой. Сторона, которая выиграла дело, может потребовать возмещения расходов на представителя победившей стороны.

Зачастую расходы на представителя выше, чем, собственно, цена иска.

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос, каким образом можно снизить расходы на представителя. О том, как уменьшить судебные расходы мы расскажем вам в сегодняшней статье. Вы можете изучить и другие наши публикации по теме.

Итак, представим описанную ранее ситуацию. Что делать, как снизить судебные расходы? Для начала с особым вниманием нужно проанализировать ходатайство о возмещении расходов на представителя, которое заявила другая сторона спора. Вместе с подобным заявлением сторона должна предоставить приложение к нему: документы, которые подтверждают тот или иной факт.

На что необходимо обратить внимание в первую очередь для того, чтобы в дальнейшем уменьшить расходы на представителя:

1. Есть возможность «избавиться» от некоторых расходов.

Поясним: существуют некоторые расходы, которые, практически во всех случаях, суд не взыскивает. Следовательно, если вам встретятся такие, ходатайствуйте о том, чтобы исключить их из суммы, которую необходимо возместить. Приведем примеры подобных расходов:

а) Возможно снизить расходы на представителя, который не имел права оказывать рассматриваемые услуги платно. Кого можно отнести к подобным лицам:

  • юрист организации, которая является стороной по делу;
  • если физическое лицо выступает самостоятельно (ведь нельзя оказывать услуги самому себе);
  • супруг физического лица.

2. Уменьшить расходы на представителя возможно также в случае, если они не связаны с рассмотрением дела (также в случае, когда из подтверждающих документов невозможно установить соответствующую связь).

Приведем пример:

  • досудебные расходы (например, написание претензии (досудебной));
  • расходы, которые связаны с поездками представителя (если в документах или проездных не представляется возможным установить время или место поездки);

3. Уменьшить судебные расходы возможно, если сторона не может подтвердить их осуществление соответствующими документами. О наших услугах подробнее здесь.

В некоторых случаях возможно оспорить даже те расходы, которые подтверждены документально.

Снизить расходы на представителя: последовательность действий

1. Детально проанализировать материалы дела, обозначить для себя все документы (процессуальные), которые составлял представитель другой стороны. Кроме этого необходимо проанализировать конкретные действия, которые были совершены представителем (посещение суда, сбор и представление доказательств и тому подобное). Помимо этого не забудьте обратить внимание на то, сколько времени и как часто представитель посещал судебные заседания.

2. Необходимо провести анализ на предмет того, насколько разумны были расходы на представителя. В этом вам поможет Постановление Пленума ВС РФ, который содержит разъяснения по вопросам возмещения издержек, которые связаны с рассмотрением дела в суде. Согласно этому акту, определяя критерий разумности, необходимо учитывать следующее:

  • а) объем требований, который был заявлен стороной;
  • б) сложность рассматриваемого дела;
  • в) цена иска;
  • г) объем услуг, которые были оказаны представителем;
  • д) время, которое было затрачено на разработку документов для суда;
  • е) время, которое было затрачено на рассмотрение дела в суде;
  • ж) иные.

3 Помимо сказанного, есть еще вариант как снизить судебные расходы: необходимо сопоставить требования, предъявленные стороной, со средними ценами на подобные услуги в вашем конкретном регионе.

4 Далее необходимо проверить соответствие объема оказанных услуг, который указан в соглашении, и объема услуг, которые по факту были оказаны.

5 На основе всех условий, перечисленных выше, составить возражение на взыскание расходов, осуществив анализ указанных выше положений. Подробнее об этом тут.

Случай из практики

Как всегда, мы подтверждаем все теоретические аспекты данной проблемы на практике. У нас довольно большой опыт в таких делах, которым мы непременно хотим поделиться с вами. Кстати узнать о наших услугах вы можете, перейдя по этой ссылке.

Прилагаем пример подобного возражения:


Если вы попали в ситуацию, когда спор проигран, то вам, как проигравшей стороне необходимо компенсировать расходы оппонента. Выигравшая сторона в такой ситуации обращается в суд с заявлением о взыскании судебных расходов.


Как раз на такое заявление можно и нужно возражать.

Обратимся к нормативному аспекту:

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.

При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
Обратите внимание, что расходы на государственную пошлину снизить не удастся, а вот расходы на представителя оппонента вполне возможно. Неправильно и неразумно тратить на юриста, например, 100 000 рублей, если цена иска 50 000 рублей. Вернее можно, однако в такой ситуации это будут неразумные расходы и, соответственно, они не будут компенсированы.

Для своевременной помощи и составления грамотного возражения вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. Мы сэкономим ваше время и сможем вернуть часть денежных расходов.

Узнать владельца сайта

В настоящем рассуждении будет подробно описана наша деятельность по раскрытию следующего вопроса – как узнать владельца сайта. Забегая вперед, обозначимпонадобится адвокатский запрос.

Ключевая информация об услуге: стоимость 5 000 рублей. Узнаем чей сайт – сможем подать иск на собственника сайта и восстановить Ваши права.

Необходимость в идентификации держателя сайта возникает, когда тот нарушает Ваши права. Зачастую это:

  1. Нарушение режима правомерного использования персональных данных (ФИО, паспортные данные, место работы, сведения о браке и др.);
  2. Умаление чести, достоинства и деловой репутации.

Информатизация общественной жизни привела к тому, что каждый из нас стал пользователем самых разнообразных сайтов и предоставляет, в связи с этим, сведения о себе. Например, с целью подписки или оформления дистанционной услуги. Как итог, при нарушении наших прав мы даже не знаем к кому обращаться, не знаем, кто стоит за этим сайтом.

Популярность вопроса: «Как узнать чей сайт» всподвигла предприимчивых людей к разработке специальных сервисов по изобличению держателя. Мы ими активно пользуемся:

  1. https://www.nic.ru/whois/
  2. https://www.reg.ru/whois/

Обратившись к их сервису, вы узнаете, кто держит сайт – юридическое лицо или физическое лицо. Если это организация, то нам будет представлена вся необходимая информация для подачи иска: наименование, ИНН, ОГРН и прочие идентификаторы (все это содержится в открытом ЕГРЮЛ).

А вот если собственник сайта – физическое лицо, то в ответ на запрос поступит следующая информация: «private person». Это связано с тем, что закон строго охраняет персональные данные каждого физического лица, и предоставление ФИО и адреса потенциального нарушителя через данный сервис породило бы новые идентичные правонарушения. Поэтому, чтобы узнать собственника сайта, когда его держателем является физическое лицо, нужно совершить еще ряд дополнительных действий, а именно: направить адвокатский запрос администратору домена. Его данные будут указаны при ответе на ваше обращение. Иным образом вы не сможете заполучить персональные сведения о лице. Произвольно никто их вам не предоставит, так как администратор домена несет ответственность перед третьими лицами за нарушение их прав.

Адвокатский запрос может направить исключительно адвокат (что логично). Подтверждается это адвокатским ордером. Специфика данного документа состоит в том, что такой запрос разрабатывается в конкретно определенных целях – для сбора доказательств в суд. Цель данного документа – получение юридически значимой информации у различных гос. органов, учреждений и иных организаций. Коррелируя на освещаемую тему – нам необходимо получить информацию о собственнике сайта, и мы это делаем. Ответ на запрос по закону должен поступить в течение 30 дней с момента получения документа, что хорошо, так как можно спланировать сроки для обращения в суд.

Вот ответ

С какой сложностью можно столкнуться.

Так как сервисы частные, многие держатели устанавливают свои требования для предоставления данной информации. Оно и понятно, они хотят себя обезопасить, так как не зная цель контрагента, могут сами невольно стать правонарушителями, предоставляя персональную информацию о спорном лице.

Тем не менее, требования к обращению ограничиваются только фантазией администраторов таких доменов, так что можно натолкнуться на самые разнообразные критерии.

Таким образом, без участия адвоката невозможно будет узнать владельца сайта, и Вам понадобятся услуги профессионального юриста. Одно дело, когда есть открытые реестры с данными, например, ЕГРЮЛ, а другое – когда перед вами гражданин, такое же частное лицо, как и вы, и оно действует «за ширмой» определённой интернет-площадки.

Мы разработали данную услугу, потому что при нарушении персональных данных или умалении ваших личных неимущественных прав обязательным этапом в урегулировании спора является обращение к самому сайту.

Зачастую можно договориться, не прибегая к судебным механизмам. Такой подход минимизирует риски судебных издержек и большой потери времени. Пишем обращение к сайту, о том, что на их сервисе зафиксировано нарушение, обозначаем ответственность и другие неблагоприятные моменты (за подобные нарушения можно даже заблокировать сайт, мы это уже делали). Как правило, ни держателю сайта, ни клиенту судебные споры не нужны. Требование – удалить спорные данные – все, что необходимо для устранения правонарушения.

Необходимо уточнить, что на этом этапе нам неважно знать чей домен. Такая информация нам понадобится, когда он не ответит нам в разумные сроки или ответит отказом, для направления претензии контрагенту и для суда. В претензии мы повторно стараемся разрешить возникший спор в досудебном порядке. Здесь уже все более серьезно и официально.

Исковое заявление нам понадобится, если и претензия не принесет должного эффекта. Это процессуальный документ, и при его подаче важно в соответствии с законом идентифицировать ответчика, так как ему тоже должен направляться иск для ознакомления с требованиями истца и фактическими обстоятельствами дела. Вот здесь-то нам важно знать чей домен. В зависимости от правонарушения, просим устранить его, и взыскиваем ущерб (если вы юр лицо), компенсацию морального вреда (если вы гражданин).

Еще раз обстоятельно обозначим главную мысль – чтобы получить информацию о лице, являющемся собственником сайта, необходимо действовать через специальные сервисы. В случае, если держателем сайта является физическое лицо, необходимо обращаться к администратору домена. Только он обладает такой информацией. Получение возможно посредством направления адвокатского запроса. Такой запрос может быть направлен исключительно в рамках оказания квалифицированной юридической помощи.

Раскроем немного характер данных нарушений, так как вы можете и не знать, что нарушены ваши права. В первую очередь, необходимо понимать, что ваши ФИО, номер, электронная почта, паспортные данные, все, что может идентифицировать Вас – является вашими персональными данными.

Наша юридическая практика демонстрирует, что в основном ситуация накаляется при употреблении сведений о Вас в контексте некорректной и недостоверной информации. Иногда, это подставные отзывы. Юридическим лицам непонаслышке известна такая практика очернения репутации. Иногда, сведения могут быть размещены в неизвестных сервисах, например, с целью реализации рекламных услуг. Мы умеем удалять такие отзывы в том числе. Так или иначе, в правонарушениях, связанных с использованием интернета, важно знать, к кому обращаться, кто несет ответственность, так как в процессуальном законодательстве есть понятие надлежащей стороны. И при потенциальном судебном разбирательстве важно знать, к кому направлять исковые требования, кто должник.

Это профильная сфера нашей деятельности. У нас уже сложился действенный алгоритм взаимодействия с интернет-площадками, мы знаем на какие рычаги можно давить, чтобы не доводить дело до суда и разрешить спор в досудебном мирном порядке. Относительно подобных нарушений вы можете почитать статьи на нашем сайте.

Как оспорить отцовство в суде

В разных обстоятельствах может получиться так, что в свидетельстве о рождении ребёнка записан не его биологический отец. Когда сомнения подтверждаются, встаёт важный вопрос: «Как оспорить отцовство в суде?». Добраться до истины можно относительно легко – через проведение ДНК-экспертизы. Однако подтверждение данного факта юридически – не самая простая процедура. Нужно грамотно составить иск о отмене отцовства, собрать документы и доказательства и направить их в суд, чтобы оспорить отцовство. Юрист в таких делах необходим: хотя бы для сбора всех документов и подачи искового заявления. В этой статье мы бы хотели рассказать, как изменить отца в свидетельстве о рождении ребёнка, представим подробную инструкцию для Вас. Но если у вас останутся какие-то вопросы, или Вы захотите обратиться за помощью к юристу, можете заказать услугу на нашем сайте.

Заказать услугу по оспариванию отцовства можно по ссылке.

Закон устанавливает, что отцом ребёнка признаётся супруг матери ребенка, а также бывший супруг, в течение трёхсот дней с момента расторжения брака (признания его недействительным).

Процедура оспаривания отцовства представляет из себя обращение в суд с исковым заявлением (установлено статьёй 52 Семейного кодекса РФ). Оспорить отцовство можно только в судебном порядке, через простое исковое производство. Вам нужно подать в районный суд иск о отмене отцовства. В какой именно районный суд идти? Иск подаётся по месту жительства того, кто будет формальным ответчиком. Если иск подаёт отец, то по месту жительства матери (соответственно, ответчиком будет мать). В других случаях – по месту жительства «формального» отца. Срока исковой давности на иск о отмене отцовства нет.

Важно помнить, что истцом могут быть только определённые законом лица: мать ребёнка, мужчина, записанный как отец ребёнка в свидетельстве о рождении, мужчина, утверждающий, что он отец ребёнка, а также сам ребёнок, если он достиг 18 лет (иначе – его опекун или попечитель). Есть одно исключение – если отец знал до внесения записи, что он не является отцом ребёнка, то в требовании об исключении записи ему будет отказано. «Исключение из исключения» – если «отец» сможет доказать, что его принудили к заявлению об установлении его отцом ребёнка, то иск будет принят. Таким образом, перечень лиц, которые могут оспорить отцовство является закрытым. При этом, любое лицо, которое заявляет о том, что оно является биологическим отцом ребёнка, имеет право обратиться с иском.

При рассмотрении таких дел суд рассматривает не только позиции родителей, но и учитывает интересы ребёнка. Только согласия родителей, признания иска со стороны ответчика будет недостаточно. Суд будет внимательно изучать всю ситуацию, поэтому необходимо ответственно подойти к делу и убедить суд, что запись об отце неверная. Более того, Семейный кодекс указывает на то, что ребёнок, достигший 10 лет, вправе выражать своё мнение по любым вопросам, затрагивающим его интересы, включая оспаривание отцовства. Отсутствие спора, конечно же, упрощает задачу, однако суд будет также внимательно рассматривать дело.

Хоть и оспаривание отцовства в суде представляет из себя обычное исковое производство, здесь суд рассматривает не разногласия сторон, а достоверность одного единственного факта. Какие нужно представить доказательства? Самое популярное – генетическая экспертиза. Точный способ определить биологического отца ребёнка. Судебная практика показывает, что экспертизы достаточно для изменения отцовства. При этом, это не единственное эффективное доказательство, которое может быть использовано в суде. Суд также рассматривает свидетельские показания, фотографии и видеозаписи, пояснения самой матери ребёнка и отца ребенка.

Стоит помнить: отказ от проведения молекулярно-генетической экспертизы и препятствия её проведению будут трактоваться в пользу той стороны, которая согласна на её проведение.

Какие документы нам нужны для составления искового заявления? К иску обязательно приложите паспорт истца, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и доказательства (например, результаты ДНК-экспертизы).

Хоть и процедура может показаться достаточно простой, Вас ждёт очень много нюансов, особенно формальных. К нам обращаются очень много клиентов, чтобы оспорить отцовство. Юрист в таких делах сориентирует Вас, поможет составить и собрать все документы. Особенно важен юрист, если возникают какие-либо споры с родственниками. Вы можете обратиться к нашим юристам на сайте, мы ответим вам как можно быстрее и поможем Вам с решением вопроса.

К нам обратилась клиентка по данному вопросу. Её бывший муж, который указан в качестве отца ребёнка, не является биологическим отцом ребёнка. Для этого нужно в судебном порядке исключить запись об отце ребёнка. В деле нашей клиентки нет споров между сторонами. Как изменить отца в свидетельстве в конкретном примере? Оптимальным вариантом будет подать иск от лица «формального истца» к матери. В иске необходимо написать основные факты: заключение и расторжение брака, момент рождения ребёнка и другие обстоятельства. Так как молекулярно-генетическая экспертиза ещё не проводилась, можно подать ходатайство об её проведении (тоже пишется в иске). Составляем грамотный и последовательный иск со ссылками на необходимые нормативно-правовые акты. К документу мы приложили паспорта, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка и две квитанции: об отправке искового заявления Ответчику и об о оплате государственной пошлины. Вот пример нашего искового заявления.

Соблюдение всех формальностей необходимо, чтобы оспорить отцовство. Юрист расскажет Вам, как оспорить отцовство в суде, всё сделать правильно, без лишних проблем и с первого раза. Наши юристы давно занимаются такими делами, поэтому мы можем быстро Вас сориентировать и составить исковое заявление.

Рассмотрим ещё один пример из судебной практики: дело N 2-3139/2015 Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики. Истица обратилась с иском в районный суд об оспаривании отцовства своего бывшего супруга (В.С.) и признании нынешнего супруга (И.В.) отцом её ребёнка. Как утверждала Истица, 27 сентября 2014 года между ней и В.С. был расторгнут брак, однако фактически брачные отношения между ними прекращены в конце 2013 года. С начала 2014 года Истица фактически вступила в супружеские отношения с И.В., а 09 апреля 2015 года у них родился ребёнок, однако в актовую запись о рождении ребенка отцом записан В.С., что не соответствует фактическим обстоятельствам. В.С. не возражал по поводу иска. Судом были удовлетворены требования по иску. Из материалов дела следует, что молекулярно-генетическая экспертиза не проводилась. Суд обратил внимание на то, что Истица состоит в браке с И.В., который воспитывает ребёнка. Учитывая интересы ребёнка, в этой ситуации суд оправдано удовлетворил иск и изменить записи акта об отце ребёнка. Сама проблема возникла из-за формального правила пункта 2 статьи 48 СК РФ, которое устанавливает, что отцом ребёнка признаётся бывший супруг в течение трехсот дней с момента расторжения брака.

Давайте подведём итог как оспорить отцовство в суде. Оспорить отцовство можно только в судебном порядке, что делает из этого достаточно формальную процедуру, к которой нужно отнестись очень ответственно. Иск подаётся в районный суд по месту жительства ответчика. Иск могут подать только определённые законом лица:

  1. Мать ребёнка;
  2. Отец ребёнка, указанный таковым в свидетельстве о рождении;
  3. Сам ребёнок, если достиг 18 лет;
  4. Опекун или попечитель ребёнка;
  5. Любое лицо, утверждающее, что оно биологический отец ребёнка.

Важно собрать необходимые документы и приложить их к иску:

  1. Свидетельство о рождении ребёнка;
  2. Паспорт заявителя;
  3. Квитанция об уплате госпошлины;
  4. Доказательства, которые подтверждают ваши доводы

В статье мы представили Вам инструкцию о том, как как изменить отца в свидетельстве. Вы можете всё сделать самостоятельно, однако без профессионала будет труднее оспорить отцовство. Юрист нужно для того, чтобы не напороться на большое количество юридических формальностей: составление иска, оплата госпошлины, сбор документов и много другое. Можете почитать на нашем сайте ещё материалы о том, как оспорить отцовство в суде.

Удалить данные из ВКонтакте

Социальные сети стали неотъемлемым атрибутом нашего ежедневного времяпрепровождения. Возможность быстрого обмена информацией в виртуальном мире заметно облегчает жизнь, однако назревает вопрос: что происходит с моими данными в интернете, смогу ли я их так просто удалить при желании? В статье мы поговорим о том, как удалить данные из ВКонтакте. Также Вы можете ознакомиться с циклом других интересных статей на эту тематику здесь.

Забегая вперед, мы можем удалить данные из ВК. Ниже будет приведен пример нашего аналогичного успешного дела.

ВКонтакте, или, как повелось называть эту сеть, ВК – самая популярная социальная сеть в России. Десятки миллионов людей используют ее для общения, обмена информацией, публикации своих творений, размещения рекламы и т.д. В целом получается нескончаемый круговорот различной информации, в том числе и личной. Казалось бы, среди всех колоссальных масштабов данных, размещенных и хранящихся в сети, Ваши данные не представляют ни для кого особого интереса. Но довольно часто случается так, что персональные данные ВК используются третьими лицами наперекор интересам их собственника. Безусловно, это прямое нарушение закона. Разберемся, как удалить данные из ВК и не допустить нарушения своих прав.

Закон о защите персональных данных: так ли очевидны его положения, и можно ли быть полностью спокойным за свои данные?

Согласно ФЗ «О персональных данных» лица, которые каким-либо образом получили доступ к Вашим персональным данным, не в праве распространять их, использовать в своих интересах без согласия их собственника. Так, предположим, если Вы отправили условному собеседнику свою фотографию, и она впоследствии была размещена им в своей группе ВКонтакте, это будет являться нарушением, и Вы можете потребовать у него удалить фото из ВК.

Разберем конкретный случай из судебной практики для наглядности. Так, участник спора по одному делу, касающегося дорожного происшествия, выложил в городское сообщество ВК «Подслушано» публикацию с изображением второго участника спора, при этом дополнив пост некоторыми нелестными комментариями и копией определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Участник конфликта, чье фото было опубликовано в группе без его согласия, обратился в суд с иском о защите права на охрану изображения, а также об опровержении сведений, которые порочили его честь и достоинство. Исковое требование о защите чести и достоинства судом удовлетворено не было, так как сведения, размещенные в сети, не являлись порочащими, а вот размещение фотографии ответчиком без согласия истца суд признал неправомерным. По итогу публикация была удалена, и с ответчика был взыскан материальный ущерб.

Также, опираясь на положения статьи 14 вышеупомянутого ФЗ, стоит отметить, что владелец персональных данных может требовать их уничтожения у оператора, если эти данные являются устаревшими, недостоверными, неточными, незаконно полученными и т.п., и он вправе предпринимать меры по защите своих прав.

Однако не все так просто, как хотелось бы. Удалить данные из ВКонтакте в один клик не получится. Мы можем удалить фото из ВК, очистить свою страницу от старых записей, однако данные об этих объектах, хранящиеся на сервере, никуда не исчезнут. Сохранится ссылка на удаленный объект, которую отыскать третьим лицам будет трудно, но все же возможно.

Особенности, которые необходимо учитывать при удалении данных

Прежде чем задаваться вопросом, как удалить данные из ВК, необходимо разобраться в том, где они хранятся. Личная информация может размещаться нами на собственной странице ВКонтакте, пересылаться в сообщениях, публиковаться в сообществах. Особый интерес представляют собой переписки. За всю историю существования сайта возникало множество споров с ВК по поводу удаления диалогов или отдельных сообщений у обоих собеседников одновременно. Техническая поддержка не раз отмечала в своих ответах, что диалог представляет заинтересованность не только того лица, которое желает удалить переписку, но и его собеседника. Именно поэтому удаление данных так просто здесь произойти не может, поскольку удовлетворение требования одного может привести к тому, что будут затронуты интересы другого. С недавних пор ВК ввел новую функцию в диалогах, позволяющую удалять сообщения либо только у себя, либо у себя и у получателя одновременно. Мера, предпринятая сайтом, несколько сократила поступление жалоб в ВК по вопросам переписок.

Так как же, например, удалить фото из ВК? Изначально необходимо отметить, что, согласно ФЗ «О персональных данных», фотография является объектом биометрических персональных данных, так как позволяет выявить характеристики человека и установить его личность.

В оправдание сайту можно было бы сказать, что, публикуя фотографии в социальной сети, субъект осознает общедоступность этого изображения, и что бессмысленно запрещать использовать фотографию в просторах ВК третьим лицам, когда она и так у всех на виду. Но это совсем не так. Факт того, что гражданин самостоятельно разместил свою фотографию в какой бы то ни было социальной сети, не дает третьим лицам никакого права использовать это изображение в своих интересах, несмотря на его общедоступность, требуется согласие владельца фотографии.

Стоит, однако, также учитывать, что пересылка фотографий в рамках личной переписки не является нарушением прав владельца изображения (апелляционное определение Волгоградского областного суда).

Практика нашей компании по разрешению подобных вопросов

Как уже было отмечено выше, персональные данные ВК продолжают храниться на серверах даже после их удаления. Чтобы всецело удалить данные из ВКонтакте, также в случае, если Ваши фотографии используются без согласия в чужих альбомах, на чужих страницах, необходимо обратиться в Поддержку. Однако зачастую жалоба в ВК не приносит желаемых результатов. Интернет-площадка может попросту ссылаться на то, что технически удаление той или иной информации невозможно. Такая ситуация как раз-таки произошла с гражданином, который обратился за помощью к нашей компании.

Ситуация следующая: клиент разместил на сайте свои фотографии, которые впоследствии были им удалены со страницы, аккаунт был также впоследствии закрыт. Часть фотографий была размещена в аккаунт иными лицами, которым не было дано согласия на обработку персональных данных. Со временем он заметил, что его фотографии используют различные сторонние интернет-площадки, хотя фотографии из сети были им удалены. Клиент обратился с данным вопросом в техническую поддержку ВКонтакте с просьбой удалить из сервера прямые ссылки на удаленные фотографии, но по итогу получил отказ, аргументированный тем, что якобы технически сделать это невозможно. Таким образом, получается следующее: клиент просит удалить свои персональные данные с серверов – то есть все фотографии с его изображением, – а Интернет-площадка в свою очередь отказывает ему в этом за неимением технической возможности. Возник спор с ВК. Юристы нашей компании разобрались в обстоятельствах дела и подготовили заявление с перечислением основных фактов и требований заявителя. С этим заявлением можете ознакомиться ниже:

От Интернет-площадки вскоре пришел ответ на обращение Заявителя. Администрация сайта, называя себя добросовестной компанией, которая действует согласно законам Российской Федерации и оперативно реагирует на сообщения о нарушениях законодательства РФ на Сайте, пообещала устранить возникшие нарушения. Так, по ссылкам, перечисленным в ответе Интернет-площадки, техническими специалистами была удалена вся содержащаяся в них информация. С ответом Администрации можете ознакомиться ниже:

Таким образом, требования Заявителя были удовлетворены.

В заключение

Опыт юристов нашей компании продемонстрировал, что удалить данные из ВК не так-то просто, но возможно. Если Ваши персональные данные без согласия используются третьими лицами, если Вы изъявили желание полностью их удалить, обратились за этим в техническую поддержку и получили невнятный ответ, незамедлительно обращайтесь за помощью к компетентным юристам. Наши специалисты изучат ситуацию, составят грамотное заявление и добьются удовлетворения Ваших законных требований. С услугами, предоставляемыми нашей компанией, и циклом информативных статей по данной тематике можете ознакомиться по ссылке.

Проверка квартиры.Юрист

В связи с пандемией коронавируса спрос на недвижимость в настоящее время упал, это отмечают все риелторские агентства. Они же отмечают, что стоимость недвижимости начала снижаться, в том числе и стоимость вторичного жилья. Несмотря на это сейчас имеется спрос на вторичное жилье. Вероятнее всего, это связано с тем, что продавцы вынуждены снижать стоимость. Как мы знаем покупка квартиры – всегда сопровождается большим риском (со вторичкой рисков больше), чтобы такого не допустить, необходима проверка квартиры. Юрист также занимается вопросами юридической проверки жилья.

По ссылке наша подробная статья о том что именно мы проверяем.  Стоимость – 20 000 рублей, срок – до 5 рабочих дней.

Проверить вторичку при покупке очень важно, так как схемы мошенников в области недвижимости сейчас повсюду. Конечно, проверить квартиру на вторичном рынке можно и самостоятельно, однако гарантий законности и надежности такой сделки не будет.  Наши юристы помогут обезопасить от недобросовестных продавцов и проверить чистоту сделки.

Как юристы могут проверить квартиру до покупки? Вторичка предполагает некоторые сложности при покупке. Поэтому расскажем о юридических действиях, связанных с проверкой квартиры, по порядку.

Самое первое действие – это проверка собственника квартиры и его право собственности на неё. Для этого юристы запрашивают необходимые документы из ЕГРН. Выписка из ЕГРН докажет, что предполагаемый владелец квартиры является её действительным собственником.

Выписка из ЕГРН является одним из способов проверить вторичку при покупке. Но это просто некая первичная проверка, которая просто дает основное представление об объекте. Естественно, что нужно проверять глубже.

Как минимум стоит обратить внимание на следующее:

1. Наличие обременений на квартиру. Собственник жилья может попытаться продать вам квартиру, не выплатив ипотеку, или на данную квартиру может быть наложен арест;

2. Наличие долгов по коммунальным платежам, налогу на имущество. Это также проверяется с помощью предоставления необходимых справок;

3. Есть ли согласие супруга, если квартира в совместной собственности. Или же ситуации когда супруги в разводе, а у одного из них есть имущественные притязания на данную квартиру. Тогда вопрос о разделе имущества между супругами остается нерешенным и с покупкой квартиры стоит повременить;

4. Проверка технического паспорта квартиры. В таком документы расписана вся планировка жилья, можно проверить делалась ли перепланировка, и имеются ли официальные документы на неё.

5. Подлинность документов.  Обратить нужно внимание и на то, что все помарки в документах, исправления должны заверяться.

Чтобы этого избежать, осуществляется проверка квартиры. Юрист проверяет каждый из вышеназванных  критериев до того, как заключить договор купли-продажи, а желательно еще до аванса/задатка.

Проверить квартиру на вторичном рынке не так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть многое количество нюансов, о которых вы можете и не догадываться. Для юристов с достаточной практикой в этой области несложно будет распознать обман со стороны продавца.
При покупке квартиры юрист анализирует все проблемы, с  которыми вы можете столкнуться.

Также это в первую очередь касается возможных проблем с  собственником жилья:

1) Недееспособный собственник. (если недееспособное лицо заключит договор, то впоследствии такая сделка будет признана недействительной)

Для того,  чтобы проверить факт дееспособности, необходимо запросить справку из ПНД. Также, следует быть осторожным при заключении сделки с пожилыми людьми и лицами, которые страдают алкогольной зависимостью. Зачастую, о недееспособности собственника квартиры могут свидетельствовать соседи, которые подтвердят данный факт.

2) Несовершеннолетний собственник. (иногда, квартира может принадлежат на праве собственности ребенку, например, полученная в наследство). В таком случае для законности сделки требуется согласие органа опеки и попечительства.

3) Отсутствие законного владельца
(случай, когда собственником квартиры представляется иное лицо, такая сделка будет признана недействительной)

В некоторых случаях владельцу была передана квартира по наследству. Поэтому,  нужно убедиться, что с момента вступления наследства уже прошло три года. Это обезопасит вас от появления других наследников, претендующих на квартиру.
Также, квартира может продаваться по доверенности, например, если собственник уехал на ПМЖ за границу, и у него осталась квартира. В ситуации с доверенностью нужно внимательно её изучить  и проверить на достоверность, так как она может быть получена путем обмана.

Исходя из всего вышеуказанного, проверить вторичку при покупке можно с помощью следующих документов:
– паспорт собственника жилья для удостоверения личности;
– документ, подтверждающий право собственности на квартиру;
– квитанции об оплате коммунальных платежей;
– документ, подтверждающий дееспособность собственника для законности сделки;
– выписка из ЕГРН (подробнее о выписке указано выше)

Этот перечень документом является основным для того, чтобы проверить квартиру до покупки. Вторичка предполагает тщательную проверку документов, а  спешка при покупке жилья может обернуться неблагоприятными последствиями.

Почему стоит обратиться за помощью к юристам?

Проверить квартиру на вторичном рынке покупатель может самостоятельно, но на практике, покупатели ограничиваются проверкой паспорта и документов на право собственности. Из – за большего количества судебных споров, которые возникают по причине неосмотрительности покупателя при заключении договора,  как оказывается,  такой проверки действительно недостаточно.
Юрист займется проверкой вторичке в полном объеме. Самое главное, вам достаточно будет предоставить информацию:
– адрес квартиры;
– контакты продавца ( телефон, электронная почта)
Также, вы можете воспользоваться нашими услугами по проверке юридической чистоты сделки дистанционно, позвонив или написав на e-mail.

Имея большой опыт в проверке вторички, мы поможем вам в покупке жилья и обеспечим гарантированность заключаемой сделки.  Что мы можем вам предложить?
1) Проверка документов через Росреестр;
2) Получение выписки о количестве зарегистрированных лицах в квартире, из ЕГРН, проверка задолженности у собственника, наличия иных собственников на квартиру;
3) Получение справок из ПНД о дееспособности лица, об отсутствии в отношении собственника процедур банкротства и т.д.
4) Проверка договора-купли продажи на квартиру, составление при необходимости

Как показывает практика, сделки купли-продажи недвижимости расторгаются из-за определенных недостатков, в том числе, когда покупатель приобретает квартиру с недостатками.
Подобной судебной практики достаточно много. Хотя, казалось бы документы на право собственности квартиры не вызывали сомнения в большинстве случаев, но это лишь на первый взгляд. Это ещё раз доказывает, почему должна осуществляться должным образом проверка квартиры. Юрист – это не риелтор, поэтому  при обращении к опытным юристам покупателем предоставляется некая гарантия законности сделки при покупке квартиры.

Наши юристы имеют большой опыт в предоставлении услуг по проверке юридической чистоты квартиры.  К нам не раз обращались для проверки документов и оценке юридической составляющей сделки по покупке недвижимости. Помимо гарантии, в случае возникновения спора между сторонами,  также защитим ваши интересы в суде.

Отзыв на иск в арбитражный суд

«На меня подали иск в арбитражный суд. Что делать?», – с такими просьбами достаточно часто к нам обращаются клиенты. Основным в рассмотрении дела в арбитражном суде является предоставление возражений, т.е. изложение всех положений, с которыми Вы не согласны, а также аргументированное опровержение выдвинутых в иске обвинений. Всю данную информацию следует изложить в отзыве на иск.

Отсутствие данного письменного документа однозначно будет работать против ответчика в суде. Однако факт предоставления отзыва на иск также не гарантирует безоговорочную победу. Роль отзыва усиливается, если речь идет о деле, которое рассматривается в порядке упрощенного производства (смотреть статью 227 Арбитражного процессуального кодекса).

Стоимость услуги – 10 000 руб.
Срок исполнения – от 1 рабочего дня.
Заказать услугу можно по ссылке.

Важно отметить, что у Вас в ходе разбирательства не будет другой возможности изложить перед судьей свою позицию, выразить свое несогласие и подтвердить это обоснованными доводами в Вашу пользу. Поэтому категорично рекомендуем обратить пристальное внимание на отзыв на иск в суде, когда на Вас подали иск, и обратиться к профессионалам. Отныне для вас вопрос «Что делать, если на меня подали иск в арбитражном суде?» перестанет быть

Итак. Как возразить на иск? Как правильно составить отзыв на иск?

В первую очередь важна ясность и понятность вашей позиции. Поэтому необходимо, во-первых, обратить внимание на структуру текста отзыва. Он должен состоять из четырех частей:

  1. Введение
  2. Описание
  3. Мотивировочная часть
  4. Просительная часть

Также, следует обратить внимание на типичные требования, предъявляемые к документам, которые предстают перед судьей:

  1. Письменный вид в форме единого документа
  2. Текст не должен быть слишком объемным. Судебная система в России достаточно перегружена. Судья только рассердится, если увидит перед собой огромный отзыв на иск в суде. Обычно отзыв на иск в арбитражном суде не превышает объема 5-6 страниц 12 шрифтом с интервалом 1,5.
  3. Хорошее изложение без лишнего материала безусловно может стать своеобразным тузом в рукаве ответчика, который сильно упростить последнему процесс рассмотрения дела.

Если отзыва на иск в арбитражный суд не подать, то:

  1. Арбитражный суд может рассмотреть дело и вынести соответствующее решение на основании уже представленных доказательств. Это означает, что Ваши аргументы, как ответчика, не будут учтены в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражно-процессуального кодекса. По закону Ваше право на судебную защиту не будет нарушено, соответственно суд не является обязанным принимать во внимание последующие возражения.
  2. Если спор является таким, что его невозможно рассмотреть без ответчика, то суд может принять решение о назначении нового срока представления ответчиком отзыва на иск в арбитражном суде.
  3. Суд может принять решение о взыскании с Вас всех расходов и судебных расходов. Мотивированно данное решение может быть злоупотреблением ответчика своими правами, что приводит к затягиванию периода рассмотрения дела и мешает адекватному и быстрому рассмотрению дела, согласно части 2 статьи 111 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Что следует указывать при составлении отзыва на иск? 

  1. ФИО истца, место нахождение/место жительства (если речь идет о физическом лице), данные ЕГРЮЛ, если речь о юридическом.
  2. Дата и место рождения, место работы, место государственной регистрации (если речь идет об индивидуальном предпринимателе).
  3. Перечень возражений противопоставляющийся существу заявленных истцом требований. Важны ссылки на нормативно-правовые акты и в целом любые доказательства, подтверждающие Вашу позицию.

К отзыву на иск в суде следует приложить следующие документы:

  1. Номера телефонов, адреса электронной почты.
  2. При необходимости в суде может предоставляться доверенность, если ответчик выступает в суде через своего представителя.
  3. А также, любые документы, подтверждающие Ваши доказательства и обосновывающие Ваши возражения.

Более того, когда Вы изучаете вопрос о том, как возразить на иск, важно не забыть об общепризнанных в юридической практике правил оформления процессуальных документов. Исходя из данных правил, важно не забыть о слеующем:

  1. Указать наименование и адрес суда, в который Вы обращаетесь.
  2. Номер дела.
  3. ФИО судьи.
  4. Имена/наименования всех лиц, участвующих в деле, в том числе и третьих лиц.

Существуют следующие основные этапы, при ответе на вопрос как возразить на требования истца в отзыве:

Во-первых, следует внимательно изучить исковое заявление и документов в Приложении.

Во-вторых, если в материалах дела представлена переписка сторон или какие-либо дополнительные документы, их также следует изучить.

В третьих, изучить существующие Законы и иные нормативно-правовые акты, чтобы отзыв на иск содержал верное правовое обоснование. Также, следует обратить внимание на действующую судебную практику.

Четвертых этап – разработка стратегии формирования защиты ответчика. Данный этап является наиболее важным, так как от его результатов будет зависеть все последующие действия и в целом исход судебного разбирательства.

В-пятых, необходимо произвести подробный и кропотливый сбор доказательств обстоятельств, на которые будет ссылаться ответчик.

Шестой и седьмой этап можно объединить. Первый заключается в непосредственно составлении отзыва заявление истца, в котором будет представлены все возражения на требования подающей в суд стороны. На втором необходимо своевременно (то есть в установленные Законом сроки) направить отзыв лицам, принимающим участие в разбирательстве, помимо направления самого документа в суд.

Как происходит направление отзыва в арбитражный суд и всем иным участникам дела?

Отзыв необходимо направлять как в непосредственно суд, так и всем лицам, которые фигурируют в деле заказным письмом обязательно с уведомление о вручении, в соответствии с частью 3 статьи 131 Арбитражно-процессуального кодекса. Альтернативными способами подачи документа в суд является система «Мой Арбитр» и канцелярия суда, в котором рассматривается дело, согласно абзацу 2 части 1 статьи 131 АПК РФ.

Советуем не пропускать срок подачи отзыва на иск в суд, так как последний может счесть данные действия – злоупотреблением, да в целом будет сформирован негативный образ ответчика перед судьей.

Надеемся, что данная статья избавит Вас от мучений и состояния неопределенности, когда на Вас подали иск в арбитражный суд.

Как вернуть страховку по выплаченному кредиту

В представленной статье будет разобран вопрос о том, как вернуть страховку по выплаченному кредиту.

Мы дадим ответы на следующие вопросы:

  1. Всегда ли можно вернуть деньги;
  2. При каких условиях это возможно;
  3. Содержания заявления о возврате страховой суммы и перечень документов;
  4. Что говорит закон? Случай из судебной практики.

При заключении кредитного договора банки просят Вас заключить договор добровольного личного страхования. Он либо уже будет предусмотрен в основном договоре по кредиту, либо вы заключите его дополнительно. И выходит так, что при досрочном погашении кредита – расторжении кредитного договора в связи с выплатой остатка по кредиту, – тот самый договор добровольного личного страхования будет активен, и с Вас будут списываться регулярно деньги непонятно за что. Смысл данной страховки попросту пропадает. Согласитесь, крайне неприятно.

Стоимость разработки иска – 7 500 рублей.
Срок – 1 рабочий день.

При каких условиях и как вернуть страховку по выплаченному кредиту. Важно, что это можно сделать не всегда.

Связь между кредитом и страховкой: важно то, как был определен размер страховой суммы (суммы выплат при наступлении страхового события) в договоре. Размер страховки должен быть равен кредиту и уменьшаться с выплатой кредита. Если страховая сумма от остатка по кредиту не зависит, потребитель не может требовать возврата денег за страховку при расторжении договора страхования

Но хорошие новости есть. С 1 сентября будут введены поправки, но о них ниже.

Если страховая организация отказывает в выплате денег, то обращаться для решения проблемы нужно в суд. Сначала нужно написать заявление в страховую организацию о прекращении договора страхования. Прикладываете следующий пакет документов к нему:

  1. кредитный договор;
  2. паспорт заявителя;
  3. справка, полученная в банке, удостоверяющая досрочное погашение кредита (банк не будет отслеживать сей факт);
  4. договор страхования.
  5. расчетные документы, в которых указывается факт перечисления денег страховой компании (например, платежное поручение);

В просительной части заявления вы пишете, что договор добровольного личного страхования считать недействительным вследствие навязывания Вам услуг страхования по кредитному договору.

Теперь перейдем к поправкам, так как они в корне меняют ситуацию – вводят право потребителей на возврат уплаченной страховой суммы независимо от условий договора.

Банки и иные кредитные организации будут теперь обязаны предоставлять информацию:

  1. о содержании кредитного договора;
  2. о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору личного страхования из которых формируется стоимость данной услуги, либо о максимально возможном размере платежа заемщика, включающего страховую премию, уплачиваемую страховщику по договору личного страхования;
  3. о праве лица отказаться от этой услуги в течение 14 календарных дней со дня предоставления согласия на оказание этой услуги банку посредством заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования.

Если заемщик (лицо, которое хочет взять кредит) не согласен на заключение договора страхования, банк должен предоставить возможность заключения потребительского кредита с учетом возможного увеличения размера процентной ставки. Но насколько Банк будет злоупотреблять этим правом, покажет практика.

Важное: банки теперь не вправе навязывать страховку при получении кредита, и не нужно будет задаваться вопросом, как вернуть страховку по выплаченному кредиту.

Поправки будут действовать в отношении договоров, заключенных после 1 сентября 2020. Текущим заемщикам придется опираться при отстаивании своей позиции на вышеупомянутые критерии.

Но, к сожалению, не все граждане в курсе, что можно отказаться от данных услуг и что таким образом банки нарушают их права на свободу договора. А это, на минуточку, основополагающий принцип всех гражданско-правовых договоров.

Сложность доказывания

Стоит отметить, что доказать взаимосвязь между страховым и кредитным договорами довольно проблематично. При составлении кредитного договора банки очень интересно формулируют пункты, чтобы заемщику тяжелее было доказать взаимосвязь между страхованием и кредитованием. Чтобы доказать взаимозависимость страхового и кредитного договоров, сумма страховой премии должна ежегодно уменьшаться пропорционально сумме кредита. Кроме того, срок действия договора добровольного страхования должен быть равным сроку действия кредитного договора, или договор продлевается каждый год на протяжении всего срока выплаты кредита.

Алгоритм наших действий:

  1. Анализ договора;

Если есть нужное условие, то заключаете договор, и при досрочной выплате кредита пишете заявление с целью прекращения страховки. Таким образом, вопрос о том, как вернуть страховку по погашенному кредиту, остается неактуальным, так как вы уже заранее обезопасили себя от подобных казусов.

  1. Анализ страхового полиса;

Мы можем проанализировать ваш полис на предмет рисков для Вас. Профессиональный юрист знает наперед, каким образом каждый пункт договора может повлиять на совокупность ваших прав и обязанностей.

Как вы поняли, это самое важное, так как нужно, чтобы была зависимость размера кредита от страховой суммы. Плюс ко всему, нередко кредитный договор включает в себя уже условие о страховании.

Услуга оказывается дистанционно, стоимость иска – 7 500 руб., срок – 3 рабочих дня.

Если вдруг вы уже в подобной ситуации, мы установим:

  1. анализ шансов на оспаривание отказа на возврат уплаченных страховых взносов (это бесплатно);
  2. Если шансы есть, то мы подадим в суд иск о возврате страховки;
  3. Помимо основной суммы взыщем проценты по закону о защите прав потребителей и компенсацию морального вреда.

В чем смысл страховки?

Прежде всего, она предполагает, что при наступлении страхового случая, страховая организация берет на себя обязательства помочь клиенту вернуть денежные средства банку.  Эти положения вступают в силу сразу после подписания заемщиком (физлицом) договора со страховщиком и получением специального полиса.

Вот какие страховые случаи обычно предусматриваются в договорах страхования:

  1. временная или постоянная потеря трудоспособности в связи с ухудшением здоровья;
  2. риски для жизни заемщика;
  3. потеря прав на собственность;
  4. природные катаклизмы, техногенные катастрофы и стихийные бедствия;
  5. потеря места работы.

Однако важно учесть, что в данной статье речь идет в основном о потребительских займах, так как, в первую очередь, страдают потребители. Смысл потребительского кредита и состоит в том, что денежные средства занимаются у банков гражданами для личных, семейных и домашних нужд.

При такой конструкции мы можем применить:

  1. ФЗ «О потребительском займе»;
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
  3. Закон РФ «О защите прав потребителей».

Так что профессиональный юрист поможет взыскать с недобросовестного контрагента и основной долг, и проценты, и компенсацию морального вреда.

Достаточно редко удается заемщикам возвратить определенную часть средств за страховку, поэтому предварительно надо убедиться перед подписанием договора, что в нем имеется пункт о возможности получения денег при досрочном погашении займа.

В этом случае обычно страховые компании добровольно и быстро после получения заявления с необходимыми приложениями перечисляют обозначенную сумму денег на счет заявителя.

Нередко страхуются граждане непосредственно в банковских организациях, пользуясь специальными программами, а в этом случае отсутствует третья сторона. Непосредственным страхователем является банк.

За счет отсутствия отдельного договора со страховой компанией невозможно ориентироваться на часть договора, имеющую отношение к досрочному расторжению. Банк включает страховую сумму в обслуживание займа, и в таком качестве она может выступать комиссией, то есть увеличивать фактическую сумму займа.

Именно поэтому многие банковские организации начали пользоваться специальными пакетными услугами, которые считаются достаточно привлекательными для заемщиков-граждан, но полностью отсутствует возможность для них после досрочного погашения кредита вернуть выплаченную часть страховой суммы. Необходимо анализировать сам договор.

Судебная практика

К нам обратился клиент со спорным требованием – выплатил кредит вернут ли страховку.

Мы разработали иск о возврате страховки, в котором изложили следующие юридически значимые факты:

  1. Факт заключения кредитного договора с ВТБ сроком на 60 месяцев;
  2. Факт страхования Истца банком. Все основные моменты излагались в страховом полисе;
  3. Срок страховки тоже 60 месяцев, значит есть связь с кредитом.
  4. Досрочное погашение кредита;
  5. Факт направления заявления в страховую компанию о прекращении договора;
  6. Факт отказа страховой компании.

Опирались мы, прежде всего, на ст. 958 ГК РФ, в которой изложены основания прекращения страховых правоотношений. Суть данной статьи: страхователь имеет право на возврат части страховой премии пропорционально тому периоду времени, на который договор страхования прекратился.

Вопрос поднят неспроста в связи с тем, что при заключении кредитного договора почти все банки требует обеспечить погашение кредита в срок за счет страховой суммы, которую вы также должны надлежаще выплачивать, однако они не предусмотрели ситуацию, когда вы досрочно выплатили кредит, вернут ли страховку при таких обстоятельствах?

Изначально ситуация по вопросу, как вернуть страховку по погашенному кредиту, была не урегулирована от слова совсем. То есть банки отказывали в возврате уплаченных сумм. Возврат был возможен при определенных обстоятельствах, то есть не в каждой ситуации бы Вам одобрили ваше требование. На сегодняшний день на фоне огромного количества недовольных потребителей финансовых услуг были разработаны поправки, которые дают право по заявлению лица возвратить деньги. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2020 года, но что делать тем, кто уже взял кредит? Статья актуальна для текущих обладателей кредита, так как выход есть.

Поэтому, в случае, когда выплатил кредит вернут ли страховку, важно обратиться к профессиональному юристу, так как еще на этапе заключения договора он скажет Вам, есть ли шанс возврата страховки при досрочной выплате кредита. Другое дело, что не все потребители смогут спрогнозировать такое стечение обстоятельств. Не все потребители знают, что банк, навязывая услуги страхования, действует вразрез с законом.

В любом случае, что до введения поправок, что после – необходимо самому писать заявление о прекращении договора страхования, так как банк не отслеживает досрочные выплаты и самостоятельно не инициирует прекращение страховки, и соответственно, выплат по нему.

Профессиональный юрист:

  1. Проведет анализ кредитного договора и страхового полиса;
  2. Разработает иск о возврате страховки;

Готовый иск у вас будет на руках, и вы сможете направить его по почте с приложением всех необходимых документов. Наши юристы будут давать консультацию по текущим вопросам, в том числе, по сбору нужных доказательств. Как вернуть страховку по погашенному кредитувопрос, который можно решить. Это не так просто, но возможно.

Продление аренды с администрацией

Аренда чего-либо – довольно часто заключаемая сделка. Мы арендуем земельные участки, различные природные объекты, здания, помещения. Зачастую договор заключается на определенный срок, поэтому рано или поздно наступает момент, когда необходимо продлить этот договор. Продление аренды с администрацией представляет собой особый случай. О том, как продлить договор аренды с администрацией, что нужно для продления договора аренды, какие есть особенности и нюансы, поговорим в статье.

Согласно принятому недавно закону, подписанному Президентом, и поправкам по аренде, отныне арендатор, который не уклонялся от своих обязанностей и надлежащим образом исполнял их, может без каких-либо проблем продлить аренду без торгов на срок до одного года при том условии, что этот договор был заключен до введения режима повышенной готовности или ЧС на территории субъекта.

Можно ли продлить договор аренды недвижимого имущества, которое находится в собственности государства (муниципальной собственности), и кто в праве это сделать?

Разбирая вопрос продления аренды с администрацией, как никогда важно обращать внимание на актуальное законодательство. На протяжении нескольких лет могут действовать определенные правила, которые впоследствии заменятся другими, новыми, а обыватель, плохо ориентирующийся в правовом поле, попросту не успеет уследить за законодательными нововведениями, чем может воспользоваться в нашем случае арендодатель. Особенно важно обращать внимание на изменения, происходящие в переломные моменты (в нашем случае, в период злочастной пандемии). Так, арендатор, получив отказ в продлении аренды без торгов, может даже не подозревать, что его обвели вокруг пальца, если не обратится за помощью к специалистам. Разберем, кто и как мог продлить договор аренды раньше, и какие правила действуют сейчас, с весны 2020 года.

Следуя установленным правилам, недвижимость, находящаяся во владении у администрации, передается в аренду путем торгов в форме аукциона. Закон предусматривает также ситуации, когда можно продлить аренду без торгов. Среди них, например, ситуация, когда арендатор является собственником земли.

До периода пандемии арендатор, который надлежащим образом исполнял свои обязанности, мог потребовать продлить договор аренды с администрацией без торгов при соблюдении нескольких условий:

  • во-первых, по результатам оценки рыночной стоимости объекта определяется размер арендной платы;
  • во-вторых, перезаключение договора аренды возможно лишь на срок не менее трех лет (по заявлению арендатора этот срок может быть уменьшен).

Обстановка, сложившаяся во время разрастания масштабов «коронавирусной лихорадки», безусловно, повлияла на отрасль законодательства, связанную с арендой. Игла пандемии больно ранила по бизнесу, который ощутил на себе последствия борьбы с Covid-19. Помещения простаивают пустыми ввиду наложенных запретов, в то же время материалы дорожают, да и арендную плату никто не отменял. Согласно принятому недавно закону, подписанному Президентом, и поправкам по аренде, отныне арендатор, который не уклонялся от своих обязанностей и надлежащим образом исполнял их, может без каких-либо проблем продлить аренду без торгов на срок до одного года при том условии, что этот договор был заключен до введения режима повышенной готовности или ЧС на территории субъекта. Также важно отметить, что срок договора не должен быть истекшим на момент обращения арендатора, либо же арендодателем не было подано требование расторжения договора. Нарушения, допущенные арендатором при исполнении договора, которые фиксируются у уполномоченного органа, также послужат препятствием при выполнении требования продления аренды с администрацией.

Интересно отметить, что, согласно поправкам, у арендаторов также появилось право требовать уменьшения арендной платы на срок до одного года при том условии, что договор аренды был заключен до того, как был введен режим ЧС. Если арендатор не добьется снижения платы за аренду в течение двух недель, то он вправе вовсе отказаться от договора. При этом ему не потребуется восполнять различные убытки (такие как упущенная выгода, убытки, связанные с расторжением договора до истечения срока и т.д).

Продление договора аренды: порядок, условия, нюансы


Для того чтобы разобраться в том, как продлить аренду и что нужно для продления договора аренды, обратимся непосредственно к положениям Гражданского кодекса РФ.

Так, согласно статье 614, у арендатора есть преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок.

Если Вы добросовестный арендатор, прилежно выполняющий свои обязанности, не нарушающий условия договора, то смело можете претендовать на продление договора по истечении его срока, имея при этом преимущественное право перед другими лицами на совершение сделки по заключению нового договора (если иное не предусмотрено самим договором или же законом). При этом арендатор должен самостоятельно уведомить арендодателя (в письменной форме!) о своем желании заключить подобный договор. Причем сделать он это должен в определенный срок, который обычно изначально указан в договоре. Если же такой срок в договоре не указан, то предупредить нужно в так называемый «разумный срок» до окончания действия договора.

Более того, следует отметить, что, если арендатор продолжает пользоваться имуществом и возражений со стороны арендодателя в это время не поступает, договор считается автоматически возобновленным на неопределенный срок, условия договора при этом не меняются. Подтверждением тому служит статься 610 ГК РФ.

Теперь обратимся к Федеральному Закону «О защите конкуренции» в свежей редакции. Согласно его положениям, арендатор, по истечении срока договора аренды государственного (или муниципального) имущества, который был заключен посредством торгов или же без их проведения, может заключить новый договор на тех же условиях уже без проведения аукциона, если иное не было предусмотрено в договоре. Однако обязательно выполнение следующих двух условий:

1) Во-первых, в ходе оценки рыночной стоимости объекта должен быть определен размер арендной платы;

2) Устанавливается минимальный срок, на который заключается новый договор. Он не должен быть менее трех лет. По желанию арендатора и на основе его заявления срок может быть уменьшен.

При этом опять-таки важно учитывать, что предполагаемый арендатор должен являться добросовестным пользователем имущества, прилежно исполняющим свои обязанности. Без этого никуда.

Что делать, если Вам отказали в продлении аренды?

Итак, мы разобрались с нововведениями в законодательстве. Не побоимся сказать, что положение арендаторов в период пандемии несколько улучшилось (хотя бы в нормативных актах).

Предположим, Вы пользовались неким муниципальным или государственным имуществом на протяжении определенного времени, вот уже подошел момент возобновить договор, однако внезапно Вам приходит отказ в продлении аренды. Развести руками и попытаться убедить арендодателя в незаконности его действий будет по меньшей мере непродуктивно.

Разберем конкретный случай.

К нашей компании обратились за помощью как раз с подобной проблемой. Ситуация следующая:

Наш клиент заключил договор с местной администрацией и арендовал у нее гараж на протяжении определенного срока. Летом действие договора подошло к концу, и естественно, клиент захотел продлить договор аренды, только вот администрация ему на встречу не пошла и в устной форме заявила о том, что продление просто так осуществить не получится, обязательно нужно устраивать торги. Клиент усомнился (и правильно!) в законности действий администрации и обратился за помощью к нам.

Вернемся к положениям ГК РФ, описанным выше. Наш клиент пользовался имуществом администрации добросовестно, исполнял свои обязанности, своевременно уведомил арендодателя о желании продлить договор. Договором не установлено, что его перезаключение должно осуществляться путем конкурса и аукциона. Соответственно, администрация обязана была продлить договор без торгов и оценки.

Юристами нашей компании было подготовлено следующее заявление, которое было выслано администрации:

По итогу справедливость была восстановлена, и клиенту был отправлен новый договор на новый срок.

В заключение

Таким образом, пандемия повлияла на изменения в законодательстве, в частности в отрасли аренды. Отныне и до конца 2021 года продлить аренду без торгов с администрацией стало легче. Арендодатель не сможет отказать Вам в продлении аренды на срок до 1 года, если Вы исполняли свои обязанности до введения режима повышенной готовности или ЧС. Необходимо обращать внимание на свежее законодательство, чтобы не допустить ухищрений со стороны арендодателей. Безусловно, самостоятельно уследить за всеми изменениями в правовом поле обывателю будет крайне трудно, поэтому трудно переоценить роль специалистов в этом деле. Если у Вас возникли трудности при продлении аренды на муниципальное/государственное имущество, если Вам отказывают в заключении нового договора, незамедлительно обращайтесь к компетентным юристам, которые помогут осуществить сделку. Наши юристы готовы составить заявление, помочь продлить договор аренды арендатором, в свою очередь арендодателям мы поможем грамотно отказать. С услугами, предоставляемыми нашей компанией, можете ознакомиться здесь и здесь.

Удалить информацию из поисковиков

В интернете зачастую появляется информация, наносящая вред деловой репутации, личному достоинству и влекущая различные негативные последствия для лица, чьи персональные данные были опубликованы на сайтах в интернете. Однако удалить информацию из поисковиков возможно благодаря федеральному закону 264-ФЗ, получившему в обществе название «Закон о забвении». Указанный федеральный закон был принят ещё в 2015 году как изменения в федеральный закон об информации. Он предусматривает так называемое право физических лиц на забвение, то есть, согласно данному федеральному закону каждый человек имеет право удалить информацию о себе из поисковика. Такое право является полезным инструментом в случае, если по финансовым критериям нецелесообразно удалять информацию с какого-либо сайта, на котором администраторы не отвечают на обращения заявителя с требованием удаления его данных или Роскомнадзор не реагирует на такие же обращения заявителя.

Мы уже писали статьи по данной тематике, однако эта тема не теряет своей актуальности, поэтому в этой статье нами основательно и подробно будут рассмотрены особенности так называемого права на забвение, разъясним как удалить информацию из поисковика Яндекса, Google’a, Rambler’a, Mail.ru, Bing’a, приведём в пример успешную практику нашей юридической компании по разрешению подобных проблем.

Стоимость составления заявления в поисковики – 7 500 рублей.
Срок – 2 рабочих дня.

Особенности осуществления права на забвение

Правоприменительная практика закона о забвении имеет присущие ей особенности, среди которых стоит выделить следующие:

  • Право на забвение предусматривает удаление далеко не всей информации из интернета, а только той, которая имеет прямое или косвенное отношение к заявителю, иными словами, удалена может быть только та информация, которая относится к субъекту персональных данных;
  • Стоит учитывать, что, реализуя право на забвение, основательно удалить информацию о себе из поисковика не представится возможным, поскольку поисковик только изымает из списка поисковой выдачи ссылки, которые были удалены заявителем на основании закона о забвении. Получить доступ к информации, изъятой из выдачи останется возможным, если перейти по прямой URL ссылке;
  • Согласно закону об информации 149-ФЗ и внесенным изменениям законом 264-ФЗ удалить информацию из Гугла, Яндекса возможно в случае, если она соответствует критериям для удаления. Так, согласно указанным законам, удалению подлежит следующая информация:
    1. Информация, распространение которой запрещено законодательством России. Например, сведения, содержащие в себя оскорбление, персональные данных личности, обработанные без согласия субъекта персональных данных;
    2. Информация, которая не соответствует действительности, иначе говоря, недостоверная;
    3. Неактуальная информация, которая не представляет значения для заявителя на момент удаления информации из поисковика. В этом случае предусмотрено исключение, согласно которому удалению не подлежит информация о событиях, содержащих в себе признаки преступления, а также информация о судимости.

  • Несмотря на относительное долгое существование закона о забвении, его эффективность остается под вопросом. Согласно статистике из общедоступных источников удовлетворяется только одна треть заявлений об удалении информации о себе из поисковика. Так, представители поисковика Яндекс поясняют, что значительное количество заявлений отклонено по причине неправильно оформленными заявлениями, не полностью представленных сведений, отсутствием правовых аргументов для использования права на забвение. Этот факт обуславливает необходимость в профессиональной юридической помощи по составлению заявления надлежащим образом, приведению твёрдых правовых аргументов в обосновании требования об удалении информации о заявителе из поисковика.


Как удалить информацию из поисковика Яндекса, Гугла и остальных поисковиков – инструкция.

  1. Согласно статье 10.3 закона об информации для осуществления права на забвение гражданин должен направить требование оператору поисковой системы (администраторам Яндекса, Гугла и т.п.) об удалении своих персональных данных из поисковой выдачи. Поисковики по закону обязаны удалять такие требования, однако законодательством установлены критерии для такого требования, среди которых:
    1. ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, контактные данные;
    2. Информацию, подлежащую, по мнению заявителя, удалению;
    3. Прямые URL ссылки, которые должны быть исключены из поисковой выдачи;
    4. Мотивированные основания для прекращения выдачи прямых URL ссылок;
    5. Согласие заявителя на обработку его персональных данных.

Данные критерии являются обязательными для требования, направляемого гражданином.

  1. В случае, если критерии соблюдены, оператор поисковой системы наделяется обязательством удалить указанные в требовании сведения в течение 5 рабочих дней с момента подачи этого требования. Если же в требовании содержатся неполные сведения, администрация поисковика направляет запрос заявителю об уточнении представленных сведений в течение 10 дней с момента обращения, затем заявителю предоставляется 10 рабочих дней для внесения недостающих сведений;
  2. Заявитель имеет право обратиться в суд с иском о прекращении выдачи прямых URL ссылок на информацию, которая была указана им в требовании к администраторам поисковиков. Как и было указано выше, только одна треть требований заявителей удовлетворяется поисковой системой, в остальных случаях выносится отказ, который может быть обжалован в судебном порядке. В судебном заседании, как и во всём процессе удаления информации из поисковиков необходимо участие юриста, который в курсе нюансов правоприменительной практики по удалению информации из Гугла и других поисковиков.

Крупные и наиболее популярные поисковые системы во исполнение требований статьи 10.3 закона об информации разработали анкеты для заявителей, которые желают направить требование об удалении персональной информации с их ресурсов. Приведём пример анкет нескольких поисковиков:

  • Яндекс;

  • Гугл;

  • Рамблер.

Заполненная правильным образом и отправленная форма анкеты признаётся требованием гражданина, которое соответствует критериям, предъявленными ей статьей 10.3 ФЗ-149. Однако стоит избегать ошибок при заполнении анкеты и указывать достоверные и полные сведения. Особое внимание стоит уделить доказательствам, основаниям для изъятия ссылок из поискового списка. Согласно сложившейся правоприменительной практике частыми доказательствами являются:

  1. Решения, постановления, определения судов;
  2. Справки об отсутствии/погашении/снятии судимости;
  3. Различные рода доказательства, уникальные в каждом случае.


Практика нашей юридической компании

Наша юридическая компания имеет большой опыт по делам такой категории. Наши юристы в курсе нюансов правоприменительной и судебной практики по удалению информации из поисковиков. Приведём в пример нашу положительную практику.

  1. Юристы нашей компании разъяснили клиенту как удалить информацию из поисковика Яндекса и инициировали рассмотрение требования нашего клиента оператором поисковой системы, впоследствии требование было удовлетворено.

  1. Юристам нашей компании удалось удалить информацию из Гугла, которая наносила вред деловой репутации нашего клиента.


Таким образом, удаление информации через поисковую систему является альтернативным способом защиты своей чести и достоинства, деловой репутации в случае, если не представилось возможным удалить персональные сведений через обращение к администратору сайта или в Роскомнадзор. Однако этот способ не исключает судебного разбирательства.

В заключении также стоит подчеркнуть необходимость участия компетентного юриста. Его участие будет полезным на протяжении всего процесса как досудебного удаления персональных данных из поисковиков, так и в процессе судебного заседания в случае, если оператор поисковой системы откажется удалять сведения о клиенте.

Юристы нашей компании окажут всестороннюю консультативную и непосредственную помощь при разрешении данной проблемы, представят интересы в суде, составят надлежащим образом требование к поисковику с твердым правовым аргументированием оснований для удаления персональной информации.

Проверить вторичку при покупке

Покупка квартиры на вторичном рынке с юридической точки зрения довольно опасная процедура. Несмотря на многие положительные стороны такого выбора, обязательно нужно грамотно проверить вторичку при покупке, чтобы впоследствии не было никаких неприятных сюрпризов. Внешние характеристики квартиры вы можете оценить самостоятельно: размеры, расположение, качество отделки, мебели и многое другое. Однако необходимо проверить квартиру на вторичном рынке нужно не только на её внешний вид, но и на юридическое состояние. Всё ли в порядке с документами на неё, честен ли продавец, уверяя, что в квартире никто не прописан, что квартира не в залоге и многое другое? Чтобы проверить вторичку при покупке, будущие покупатели для большей надежности обычно обращаются к юристам. В этой статье мы расскажем основные этапы проверки квартиры, куда и за какими документами обращаться, про проблемы, которые возникают на практике.

Заказать услугу можно по ссылке.
Что входит в проверку юридической чистоты – тут.

Многие полагают, что проведение сделки через риелтора, нотариуса и банк минимизирует все возможные риски. На самом деле, всё не совсем так. У каждого специалиста есть своя определённая роль в сделке по купле-продаже квартиры.

Мы сталкивались с ситуациями, когда уже спустя время возникали юридические недостатки с квартирой, однако и риелтор, и нотариус снимали с себя ответственность. В обязанности нотариуса не входит проверка юридической чистоты квартиры, а главная цель риелтора – коммуникация продавца и покупателя и проведение сделки, риелтор не сможет профессионально проверить квартиру. Юрист же даст вам дополнительные гарантии: это не дорого и не займёт много времени.

Проблемы могут возникнуть абсолютно разные: между собственниками и проживающими ведутся суды, большое количество прописанных лиц, наличие в числе собственников или проживающих несовершеннолетних, продажа по решению суда. На предмет всего этого нужно проверить квартиру до покупки. Вторичка может таить в себе большое количество сюрпризов. Также, в случае дальнейшего судебного разбирательства ни нотариус, ни риелтор не будут представлять ваши интересы в суде. Наши юристы имеют большой опыт в юридической проверке квартир. В статье мы также расскажем, как именно мы работаем и что делаем. Можете заказать услугу по этой ссылке.

Наша работа проходит полностью дистанционно: мы не выезжаем к самому объекту проверки, к собственнику, в государственные органы. Всё это можно сделать, отправляя соответствующие запросы. Что требуется от вас? Вам нужно только предоставить юристу контактные данные продавца и точный адрес недвижимого объекта. Это всё, что от вас требуется, чтобы проверить квартиру. Юрист сделает всё остальное.

Начинаем проверку квартиры с самого собственника. Для начала нужно проверить подлинность документа, удостоверяющего его личность. Сегодня это уже не часто встречающаяся практика, когда продавец скрывается за поддельными документами, однако проверят нужно обязательно. Чтобы не возникло оспаривания сделки кредитора продавца, необходимо проверить наличие задолженностей, не открыта ли в отношении продавца процедура банкротства или у него уже статус банкрота. Мы также проверяем продавца на дееспособность (необходимы справки), и особо уделяем внимания некоторым категория лиц (моложе 18 лет и старше 70 лет, бывшие супруги, осуждённые, возможные наследники).

Проверить квартиру на вторичном рынке необходимо на установление права собственности. Как именно нынешний собственник приобрёл недвижимость тоже важно. Квартира могла быть незаконно приватизирована или другие особенности получении права собственности на квартиру (например, по решению суда). Далее наши юристы проверяют квартиру на наличие задолженностей по коммунальным платежам, есть ли в квартире прописанные жильцы. Для этого нужно запросить справку об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам и выписку из домовой книги.

Как получить всю необходимую информацию, чтобы проверить квартиру? Юрист сделает запросы в Росреестр и другие государственные органы. Мы запросим две выписки из ЕГРН на основные характеристики квартиры и о переходе прав. Росреестр – независимый источник, который содержит самую юридически значимую информацию.

Также поможем решить вопрос с договором сделки. Это уже несколько выходит за рамки проверки юридической проверки чистоты квартиры, но мы готовы помочь с этим. Многим нашим клиентам предоставляет форму договора риелтор. Мы проверим этот договор и дадим свои рекомендации по защите ваших интересов. Если договора нет, наши юристы вам его составят.

Теперь рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть, если не проверить вторичку при покупке. В судебной практике встречается много примеров того, как из-за юридических недостатков квартиры покупатель попадает в нежеланное судебное разбирательство. Рассмотрим одно дело из практики Судебной коллегии Верховного суда N 5-КГ17-30. 29 января 2014 года был заключен договор купли-продажи квартиры. Сам продавец получил квартиру также по договору купли-продажи от второго продавца, который, в свою очередь, получил квартиру по договору дарения от собственника 8 июля 2013 года. Первоначальный собственник умер 18 июля 2013 года. Его наследник, сын, обратился с иском в суд о признании обоих договор купли-продажи недействительными, а договора дарения – незаключенным. Истец ссылался на то, что переход права собственности не был оформлен при жизни его отца, что он является его единственным наследником и не успел вступить в наследство по уважительной причине. В первой инстанции в иске было отказано, в апелляции было принято новое решение – иск удовлетворили. Судебная коллегия ВС РФ, в свою очередь, не согласилась с решением апелляции и отправила дело на новое рассмотрение. Неопределённость судьбы квартиры, длительное судебное разбирательство – вот, что получил последний покупатель этой квартиры. Это наглядный пример, почему необходимо проверить квартиру до покупки. Вторичка, которая продаётся после перехода на неё прав из наследства, может повлечь споры с претендующими на неё наследниками. Данное дело прошло не одну судебную инстанцию, дошло до Верховного суда! Вряд ли многие покупатели готовы к этому: проще отказаться от покупки квартиры, у которой есть какие-либо сомнительные юридические моменты и поискать другой вариант.

Проблемы могут также возникнуть с приватизированными квартирами. В деле N 53-КГ18-3, которое также дошло до Верховного суда РФ суд рассматривал иск жильца квартиры. Истец пытался обжаловать договор купли-продажи квартиры, а также приватизацию, которая была, по его мнению, незаконно проведена вторым жильцом. Сторона Ответчика же ссылалась на то, что Истец дал согласие на единоличную приватизацию квартиры вторым жильцом, что подтверждалось нотариусом. Первая инстанция и апелляция удовлетворили иск, однако Верховный суд отменил данное решение. Истец утверждал, что не давал отказа от участия в приватизации, однако нотариус заверял документ с его подписью, подлинность которой подтвердила почерковедческая экспертиза. Трудно сказать, что происходило на самом деле. Но виден результат – оспаривание сделки по передаче квартиры и затяжное судебное разбирательство. На историю перехода прав можно проверить квартиру до покупки. Вторичка могла стать собственностью продавца по различным основаниям, проверив которые, можно обезопасить себя от споров с теми, кто претендует на квартиру по различным законным основаниям.

Теперь вернёмся непосредственно к нашей услуге. После того, как юрист сможет проверить квартиру на вторичном рынке, Вам будет представлен результат работы. Мы всё делаем письменно и представим вам письменное консультационное заключение со всеми плюсами и минусами сделки, предоставим отчёт по всем запрошенным документам. Если будет нужно, дадим рекомендации, что делать, как себя обезопасить. Самое главное – ответим на вопрос: покупать квартиру или нет? Если возникнут какие-то вопросы, можем дать устные пояснения. Вся работа пройдёт дистанционно, от клиента нужно только адрес объекта и контакты продавца.

В статье мы рассказали, как правильно проверить вторичку при покупке и почему это необходимо. Вы можете использовать эту статью как инструкцию и всё сделать самостоятельно. Но если у Вас возникли какие-то сомнения или Вам требуется позиция эксперта по поводу покупки определённой квартиры, можете обратиться за услугой на нашем сайте. Наши юристы – профессионалы в своём деле, а наша цель – не продать Вам квартиру, а собрать всю информацию о квартире и предупредить обо всех подводных камнях, которые могут быть в покупаемой квартире.

Удалить чужое видео с Ютуба

В настоящей статье пойдет речь о том как удалить чужое видео с ютуба без обращения в судебные органы.

Ютуб сейчас играет в жизни каждого из нас огромную роль: для одних – это досуг, для других – работа, для третьих – обучение и саморазвитие. Поэтому очень важно, чтоб контент этого видеохостинга был приемлемым с точки зрения не только этики, но и правопорядка. Если это условие не выполняется, то у пользователей должна быть возможность удалить чужое видео с ютуба. В этом зачастую помогает аргументированная и грамотная жалоба на видео.

Составить претензию к Ютубу – 5 000 руб.
Срок – 2 рабочих дня.

Если спор можно решить только в судебном порядке, то описания данных услугу тут и тут.  Важно, что спор с ютубом можно решить с российском суде, практика довольная хорошая. Но вернемся к тому, что видео можно удалить и без суда.

Несмотря на то, что YouTube не является российской компанией, он не освобожден от соблюдения требований законодательства России. Гражданский кодекс РФ содержит нормы, которые призваны обеспечить охрану личности в ее духовной составляющей – достоинство и честь человека, возможность человека сохранять в тайне подробности своей личной жизни и жизни своей семьи, а также право гражданина на доброе имя и пресечение клеветы.

В России, как и во всем мире, действует принцип свободы передачи информации. Это иногда приводит к тому, что видео в YouTube могут содержать ложные сведения, порочащие гражданина и компанию. В этом случае не следует отчаиваться, ведь можно решить проблему как самостоятельно, обратившись к администратору веб-сервиса с просьбой удалить видео с YouTube, так и с помощью профессиональных юристов, которые подготовят жалобу на нарушение в ютуб.

Лучше всего выполнить эти действия последовательно и с юристом.

Первый шаг – пишем электронную жалобу. Для этого открываем для воспроизведения видео, в котором содержится недостоверная информация о Вас. Справа под видео нажимаем на значок, состоящий из трех точек. Выбираем «Пожаловаться» (обозначено флажком). Определяем категорию и подкатегорию, например «Нарушение моих прав». Затем система отсылает к стандартной форме, где непосредственно заполняется жалоба на ютуб.

Если ответ администратора Вас не устраивает или Вы его так и не получили, то переходим ко второму шагу – обращение в юридический отдел Ютуба.  Необходимо подготовить письменную юридически обоснованную жалобу на ютуб. Юристы нашей компании смогут подробно и четко описать, в чем заключается нарушение и почему нужно удалить видео с YouTube.

На этом этапе аккумулируются все юридически значимые факты и отбираются положения закона, на которые мы будем ссылаться:

  • Определяем лицо, которое является распространителем порочащих сведений и, соответственно, кому мы будем направлять по почте России письменную жалобу на видео с YouTube. Что значит «распространитель» применительно к видеохостингу? В данном случае распространитель делает доступными сведения в сети Интернет пусть даже одному человеку.
  • Часто автора ролика установить невозможно, ведь распространяют «громкие» ложные сведения, как правило, «анонимы». Но мы пытаемся установить личность автора видео, поскольку именно он является непосредственным нарушителем, на которого возлагается ответственность за умаление ваших личных прав в виде компенсации морального вреда и причиненных убытков (последнее особенно актуально, если Вы ведете бизнес, и Вам важно впечатление клиентов). Владелец видеохостинга возместит имущественные потери за распространение порочащих сведений, только если удастся обосновать, что он должен был знать о незаконности распространения такой информации.
  • Четко идентифицируем контент и определяем признаки его незаконности.

Контент должен быть ложным или порочащим.

Ложная информация – это утверждения о фактах, которые не существовали в реальности.

Порочащие сведения должны умалять достоинство или честь гражданина (в частности, утверждения о нарушении законодательства, о недобросовестности при осуществлении профессиональной деятельности).

  • Указываем какие сцены видео умаляют ваши права.

Например, отрывок, содержащий фотографию человека с комментарием «человек, который изображен сейчас на экране совершил кражу». Это ложное утверждение о факте, поддающемся проверке, а значит, закон на нашей стороне, и, скорее всего, требования жалобы будут удовлетворены.

Другая ситуация. Автор ролика демонстрирует фотографию человека и утверждает, что этот человек глуп/ не красив и т.п. Этот случай остается в области этики. Закон не предоставляет защиты от субъективных оценок. Поэтому вероятность разрешения ситуации в пользу оскорбленного гражданина приближена к нулю.

Есть и пограничные ситуации, когда сам ютуб запрещает в своих правилах размещение контента с оценкой внешности, но это касается только тех случаев, когда эта оценка выражается в форме издевательства или оскорбления.

  • Формулируем требование – удалить чужое видео с ютуба, и срок его исполнения.
  • Сообщаем о негативных последствиях, которые неизбежно ждут нарушителя, если он откажется в добровольном досудебном порядке удалить видео с незаконным содержанием. Здесь можно сослаться на необходимость компенсировать моральные страдания. Обязательно указываем, что проигрыш в суде приводит к возложению на ответчика всех судебных расходов: государственная пошлина, расходы на юриста и прочие судебные издержки (например, расходы на проведение судебной экспертизы).

Если все вышеперечисленные условия аргументированно раскрыты в письменной жалобе на ютуб, у распространителя, то есть владельца видеохостинга, не остается правовых оснований для игнорирования вашего требования. Он обязан удалить видео с YouTube.

Решение вопроса в досудебном порядке выгодно не только YouTube, но и гражданину, сведения о котором содержатся в видеоролике по нескольким причинам:

Первое. Быстрое решение проблемы. Судебное разбирательство часто проходит не одну инстанцию и затягивается на полгода и более. Между тем, видео остается доступным для большого количества пользователей ютуба.

Второе. Направив досудебную жалобу, мы получим ответ на нее. А в этом ответе – позиция потенциального ответчика. То есть мы можем еще раз взвесить все риски и оценить ситуацию с учетом позиции противоположной стороны. Зная расклад наперед, мы увеличиваем свои шансы на победу в суде в несколько раз.

И третье. Дешевизна. Судебный процесс вне зависимости от того выиграете ли Вы в конечном счете или, наоборот, потерпите неудачу, требует значительных финансовых затрат. Да, обращение в суд последует только, если мы будем уверены в успешном разрешении дела. Но те расходы, которые доверитель несет на своих судебных представителей, далеко не всегда возмещаются в полном объеме. И особенно это характерно для судов общей юрисдикции, к компетенции которых отнесена рассматриваемая категория споров.

Если же процесс окажется проигрышным, что вероятнее всего ждет гражданина, если он не воспользовался помощью профессиональных юристов, то все судебные издержки процессуального оппонента будут отнесены на него.

Однако иногда, даже несмотря на то, что Вы воспользовались помощью специалистов, досудебная стадия не приводит к желаемому результату – удаление порочащего видео с ютуба. Тогда обращение в суд неизбежно. Иных способов достичь своей цели не остается.

И в этом случае есть шансы удалить видео с YouTube и компенсировать все свои издержки. В судебной практике встречаются примеры разрешения подобных споров в пользу граждан, чьи честь и достоинство были умалены не соответствующими реальности видеороликами (например, Никулинский районный суд в октябре прошлого года вынес решение, которым обязал YouTube Limited Liability company удалить видеоролик, содержащий ложную информацию о причастности гражданина к преступной группировке).

Долги у продавца квартиры

Покупая квартиру, новый хозяин может получить не только желаемое жилье, но и долги продавца квартиры. Неприятная ситуация, в которой, на сегодняшний день, может оказаться любой, кто желает приобрести в собственность заветные квадратные метры. Эта проблема уже обсуждалась нами в этой публикации, расскажем подробнее.

На первый взгляд можно подумать, что долги продавца – это не Ваша проблема, пусть он и платит по своим долгам. Но судебная практика сложилась иначе. Покупая недвижимость в случае, если у продавца есть исполнительное производство, вы можете столкнуться с рядом проблем, самая главная из которых – сделка будет оспорена, и стороны вернутся в первоначальное положение – Вам деньги, продавцу – квартиру. А если продавец уже потратил эти деньги? С чем останетесь Вы? Верно, ни с чем, просто с решением суда. 

Именно поэтому мы всегда рекомендуем проверять недвижимость до ее покупки.
Заказать услугу можно по ссылке.

Видеоинформация на данную тему ниже


Распространенной ситуацией выступает та, когда имеется исполнительное производство при покупке квартиры.

В этой связи в настоящей публикации мы рассмотрим вопросы, касающиеся того, каким образом осуществляется продажа квартиры, если есть исполнительное производство, можно ли вообще говорить о продаже, если имеется исполнительное производство при покупке квартиры, какие существуют исключения в законе, касающиеся покупки квартиры у такого собственника. Кроме этого, расскажем о некоторых нюансах данной процедуры, которые обязательно пригодятся вам.

Что означает продажа квартиры, если есть исполнительное производство?

Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, у владельца квартиры наличествует определенное обязательство, которое на настоящий момент времени им не исполнено. Кроме этого, факт того, что у этого человека существует долг подтвержден решением суда, которое вступило в силу, а также исполнительным листом, который был выдан на основании принятого решения. Подробнее об этом здесь.

Что следует из вышесказанного?

Есть должник (собственник интересующей вас недвижимости), перед которым существует обязанность выплатить определенную денежную сумму взыскателю. В такой ситуации ориентируемся на нормы федерального законодательства, а именно закона «Об исполнительном производстве». В указанном нормативном акте есть норма, которая уполномочивает судебных приставов на обращение взыскания на имущество должника (которым может стать, помимо остального, и квартира).

У вас вполне логично возникает вопрос: а можно ли вообще совершать какие-либо сделки с квартирой если у продавца есть исполнительное производство?

Давайте разбираться. Существует одно общее правило которое регулирует продажу квартиры, если есть исполнительное производство. Состоит оно в следующем:

обращаясь к нормам конституционного и гражданского законодательства, делаем вывод, что наличие возбужденного исполнительного производства не влияет на права должника как собственника. Говоря проще, долги у продавца квартиры не влияют на его права владеть, распоряжаться и пользоваться своим имуществом. Следовательно, если собственник желает продать недвижимость, то он вправе это сделать. Прочитать об этом вы также сможете тут.

Однако, как вы знаете, в любом правиле есть некие исключения. В данной ситуации уже упомянутый закон «Об исполнительном производстве»имеет некоторые исключения, которые не позволяют осуществить сделку с квартирой, если у продавца есть исполнительное производство.

Итак разберем, когда продажа квартиры, если есть исполнительное производство, невозможна. В каких ситуациях, регламентированных законом должник не может осуществлять сделки с квартирой (либо иной недвижимостью):

Должник – собственник квартиры не сможет осуществить ее продажу, если:

1 Судом или приставом установлен запрет на осуществление регистрационных действий. Поясним. В соответствии с гражданским законодательством право собственности на квартиру переходит от одного человека к другому только после того, как данный переход зарегистрируют в Росреестре. Как раз на такое действие и распространяется запрет. Получается, что стороны могут прийти к определенному согласию, подписав договор, а также передать квартиру. Однако последнюю, самую важную стадию, стороны осуществить не смогут. Подробнее в этой статье.

2 Имущество (в нашем случае – квартира) находится в залоге. Для квартиры типичным и распространенным примером будет являться ипотека. В процессе заключения договора по кредиту уже регистрируется подобное обременение (также в Росреестре).

3 Суд или пристав наложили арест на недвижимость (квартиру). Причем, в отличие от первого пункта, в данной ситуации пристав может не только запретить гражданину (должнику) распоряжаться имуществом, но и даже пользоваться им.

В иных случаях отчуждение недвижимого имущества не запрещается. Здесь уже основную задачу осуществляют приставы: они должны вовремя выявить недвижимость (квартиру), которая находится в собственности у гражданина – должника и принять соответствующие меры, направленные на то, чтобы должник не совершал сделок с подобным имуществом.

Особенность рассматриваемой процедуры:

В случае, если долги у продавца квартиры не являются соразмерными стоимости недвижимости (квартиры), тогда возможно осуществлять сделки с подобной недвижимостью. В данной ситуации закон «Об исполнительном производстве» на стороне должника: закон запрещает приставам арестовать подобное имущество.

Итак, рассмотрим возможные варианты действий в такой ситуации:

  1. Cоставить и подать жалобу начальнику судебных приставов (конкретного отдела).

Плюсы данного варианта:

быстрое (относительно других способов) рассмотрение заявления; минимальные расходы на юридическую помощь: в такой ситуации нужно только составить соответствующий документ.

Минусы данного варианта:

Ответ начальника может вас не удовлетворить: он может просто представить отписку либо формально удовлетворить вашу просьбу и передать ваш документ другому приставу-исполнителю. Однако в двух указанных случаях ситуация никак не изменится. Наш совет относительно данного способа: Наша рекомендация состоит в следующем: советуем подобное заявление все-таки составить и подать. Таким образом вы подтвердите суду, что пытались разрешить ситуацию в досудебном порядке.

2 Составить и подать заявление о взыскании соответствующего ущерба (к службе судебных приставов).

3 Оспорить сделку (в случае, когда должник избавился от недвижимости).

Таким образом, в настоящее время существует достаточно много собственников квартир, которые продают свою недвижимость (квартиру) при наличии долга. Безусловно, данный факт конечно же смущает кредиторов продавца: должник продаст квартиру, деньги потратит, а кредиторам ничего не вернет. Подробнее здесь.

В случае, когда имеет место исполнительное производство при покупке квартиры необходимо соблюдать принцип соразмерности. Для наглядного понимания приведем пример. Итак, продается квартира стоимостью 5 миллионов рублей, а у продавца наличествует исполнительное производство на условные 200 тысяч рублей. Эта сумма является несоразмерной, соответственно при продаже проблем не будет так как даже если попробуют оспорить эту сделку, то суд укажет на то, что сумма несоразмерна, а значит и основания для отмены сделки отсутствуют.

Помимо вышеобозначенного, другим, не менее важным фактором является то, чтобы квартира не была по арестом. Речь идет о запрете регистрационных действий, его налагают приставы за долги.

Чем мы можем вам помочь:

Мы за долгое время нашей активной работы не раз сталкивались с подобной ситуацией. Поэтому предлагаем вам свою помощь в делах подобной категории. Мы готовы осуществить тщательную и детальную проверку недвижимости и выдать свое заключение о возможности или невозможности покупки/продажи такой недвижимости (квартиры или другой недвижимости). Подробнее о наших услугах и их стоимости вы всегда можете узнать здесь. Самое удобное для вас – минимальные затраты времени и сил. От вас необходимо всего два пункта: а) указание адреса интересующей квартиры; б) контактные данные продавца квартиры, такие как номер телефона и адрес электронной почты. В осуществляемую нами услугу входит целый комплекс действий: составление запроса о предоставлении документов и их профессиональная экспертиза, проверка недвижимости в базе Росреестра, проверка не только самой квартиры, но и ее собственника. По итогу нашему клиенту мы представляем консультационное заключение и разъясняем его.

Удалить отзывы сотрудников

А на повестке дня актуальнейшая тема – как удалить отзывы сотрудников. Неспроста поднятая и не раз обсуждаемая, она требует все большего внимания и внесения коррективов. Негативные отзывы сотрудников – часть злободневности любой организации, потому что, так или иначе, при расторжении трудовых правоотношений задеваются чьи-то интересы, а чем это чревато, вы сами понимаете. Мы помогаем удалять такие отзывы.

Услуга по удалению отзывов разработана в соответствии с нашей юридической практикой и включает в себя весь необходимый функционал для осуществления данной процедуры:

  • Анализ правовой ситуации;
  • Уведомления автора отзыва/держателя сайта;
  • Разработка искового заявления, отстаивание позиции в суде;
  • Передача положительного судебного решения в Роскомнадзор.

Стоимость: 75 000 рублей, срок – в зависимости от вашей ситуации, но не больше 3-х месяцев с судом.
Это стоимость комплексной услуги, включающей в себя судебный процесс.
Возможно, что для удаления отзывов Вам будет достаточно только некоторых действий из комплекса.
Поэтому, оплата происходит поэтапно. Например, разработка жалобы в Роскомнадзор стоит 7 500 руб.

Конструкция описываемой ситуации включает два элемента:

  1. Негативные отзывы сотрудников недостоверны;
  2. Негативные отзывы сотрудников нарушают правовой режим персональных данных.

Что это значит? Это значит, что мы можем оспорить и удалить отзыв работника на основании закона. В первом случае – недостоверность приводит к ухудшению и умалению деловой репутации юридического лица путем распространения таких сведений, во втором – к нарушению режима персональных данных. Это абсолютно две разные правовые ситуации, которые имеют место быть.

В статье будет представлен общий алгоритм, а вот применительно к конкретным ситуациям из нашей юридической практики Вы можете прочитать на нашем сайте другие статье по удалению отзывов о работе.

Итак, кратко обозначим этапы:

  1. Обращение к администрации сайта/ к самому работнику, если известен;
  2. Обращение в Роскомнадзор с жалобой (при нарушении режима персональных данных);
  3. Обращение в суд для установления факта недостоверности распространяемых сведений, затем передача решения суда Роскомнадзору.

I этап и важный этап

Обращение непосредственно к спорной интернет-площадке. Если все будет гладко, то на нем все и закончится. Уведомляем администратора сайта о том, что на его сервисе содержится незаконный отзыв, просим удалить отзыв работника, и по идее конфликт на этом заканчивается. Выжидаем пару дней (максимум три), если не отвечает, то обращаемся в Роскомнадзор.

II этап.

Здесь мы буквально в паре слов раскроем полезность данной госструктуры для общей картины. Роскомнадзор – некий такой надзиратель, которые следит за порядком во всемирной цифровой среде: следит за публикуемыми материалами, анализирует различные сервисы на предмет нарушений. В некоторых ситуациях (ну уж очень экстраординарных) действует по своей инициативе. Когда же случай больше частный, то действует по заявлению лица.

Не во всех ситуациях Роскомнадзор сможет нам помочь. Как серьезный субъект исполнительной власти, он действует, когда есть конкретное объективное правонарушение. В нашем случае – это неправомерное использование персональных данных. Ситуация повсеместная, потому что для нарушения достаточно просто обозначить ФИО ненавистного начальника/руководителя/директора; наименование организации – и вуаля – вы нарушитель.

Пишем жалобу, где излагаем фактические обстоятельства дела. Этап серьезный по той простой причине, что уже необходимо писать самую настоящую жалобу в госорган. С соблюдением всех реквизитов, с грамотным изложением сути дела. Роскомнадзор должен быть убежден, что наличествует нарушение прав, чтобы начать действовать. Для нас это тоже важно, так как ни одна интернет площадка не порадуется такому визиту и, скорее всего, удалит злосчастный отзыв, и с этой точки зрения Роскомнадзор очень эффективен.

Если известен сам работник, который оставил негативный отзыв, то мы обращаемся к нему, но сразу оговоримся, что большинство из них действует инкогнито. Удалить отзывы сотрудников нам помогает еще и суд, но мы стараемся исчерпать все способы защиты до суда, потому что на него уходит много времени и денег.

III этап

Но если вдруг ситуация того требует, то обращаемся в суд с целью установления юридического факта недостоверности распространяемых сведений. Зачем нам это нужно? Законом предусмотрено основания ответственности – распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Так как в нашей статье речь идет больше про отзывы работников, то для нас будет иметь значение влияние на деловую репутацию юридического лица. Вы сейчас подумаете, что влиять могут и достоверные сведения и будете правы, однако наличие неправдивой информации в общем доступе напрямую гарантирует установление факта нарушения. Это облегчает доказывание в судебном процессе. Плюс ко всему, сложность в том, чтобы удалить отзывы сотрудников, состоит еще и в том, что можно натолкнуться просто на эмоциональное восприятие физического лица, его субъективную оценку. Юридического значения данная конструкция не имеет, мы сразу это разграничиваем. Юрист в данном отношении полезен, потому что он сумеет разграничить чье-то личное мнение от указания на конкретные события.

Уже с юридической точки зрения поясним Вам, что в таких делах на истце лежит бремя доказывания следующих фактов:

  1. Наличие деловой репутации;
  2. Распространение сведений, порочащих деловую репутацию;
  3. Влияние таких сведений (умаление).

С другой стороны, ответчиком должна быть доказана правдивость распространяемых сведений. Таким образом, чтобы удалить отзывы сотрудников, в суде необходима совокупность доказательств с обеих сторон. После вынесения решения, удостоверяющего неправомерность публикуемых сведений, мы направляем судебное решение в Роскомнадзор, чтобы тот уже в принудительном порядке удалил отзыв о работе.

Иными словами, вы как пострадавшая организация сами все доказываете. Поэтому до суда необходимо обратиться к профессиональному юристу для анализа правовой ситуации. Возможно, суд и не понадобится.

Удалять отзывы о работе приходится и в ситуации, когда отзыв оставили работники организации-конкурента. Все это действо – продукт так называемой недобросовестной конкуренции, чтобы понизить спрос на Ваши услуги/продукцию и переманить клиентов на свою сторону.

Начнем немножко сдалека. В интернете полно сервисов, на которых недовольные работники публикуют свои отзывы об уже бывшем работодателе, порой, слишком эмоционально окрашенные и, как правило, не соответствующие действительности. Иногда подобный «шлейф» проходит незаметно, иногда приводит к нарушению наших личных прав, в частности – прав на персональные данные.

Это важно учитывать, так как даже при должном отношении к сотрудникам, при создании созидательной благоприятной среды и наличии профессиональной этики Вы можете стать жертвой негативного отзыва со стороны конкурента.

Немного иная траектория развития имеется при наличии отзывов, содержащих персональные данные о работодателе. В данной ситуация задействуется полный функционал Роскомнадзора, который самостоятельно на основании заявления пресекает подобные правонарушения. Касаемо существа персональных данных на сайте представлены статьи по ссылке.

Порядок примерно такой:

  1. Уведомляет о наличии информации, содержащей сведения о персональных данных на странице;
  2. Обращается в суд при нереагировании держателя сайта: сам разрабатывает исковое заявление, сам выступает в суде.
  3. Отчитывается перед адресантом жалобы.

У нас есть опыт составления подобных жалоб, когда недобросовестные интернет-площадки в итоге были заблокированы. Например, крупнейший сайт с миллионной аудиторией www.orabote.ru. Чтобы не брать кота в мешке, вы можете ознакомиться с нашей судебной практикой по данной категории дел.

Профессиональный юрист берет на себя задачу по взаимодействию с самим сайтом, с судом, с Роскомнадзором. Процедура удаления, как видите, непростая. Нужно постараться в досудебном порядке и в самом суде, проследить за исполнением решения суда, ведь даже после вступившего в законную силу решению суда ответчик может не исполнять предписанное.

К тому же, если вы являетесь юридическим лицом, деловая репутация является важнейшим активом в ведении предпринимательской деятельности, и наличие негативных отзывов о Вас может умалять деловую репутацию в глазах широкого круга потребителей.

Иск о взыскании долга в арбитражный суд

В компетенцию арбитражных судов входят такие споры, предмет которых связан со взысканием задолженности. Иск о взыскании долга в арбитражный суд может быть рассмотрен  также в упрощенном порядке: это быстро, качественно, дешево, удобно. Если задолженность не выше 800 000 рублей (для ИП – не более 400 000), то спор будет рассматриваться по упрощенной процедуре – быстро и без заседаний, только по документам.

Если мы смогли в арбитражном суде в споре с госорганом взыскать почти 100 000 000 рублей, то спор с упрощенкой у нас точно проблем не вызовет.

Составить и подать иск в арбитраж по упрощенке – 15 000 рублей.
Ведение всего процесса по упрощенке – 30 000 рублей.
Срок разработки иска – 3 дня.

Срок рассмотрения дела в суде – 2 месяц.
Заказать услугу можно по ссылке.
Услуга оказывается дистанционно.

Подать иск в арбитраж могут представители компаний. Однако, с недавнего времени были внесены некоторые изменения относительно представительства. Так, представителями в арбитражном суде могут выступать: адвокаты, лица, с высшим юридическим образованием , что подтверждается дипломом.  Такие нововведения объясняются тем, что рассмотрение спора  в арбитражном суде отличается некоторой усложненностью предмета разрешения споров. Так как предметом разбирательства в арбитражном процессе являются экономические споры, в основном связанные с немалой суммой взыскания денежных средств.

Рассмотрим порядок действий по взысканию долга:

1. Взыскание долга в арбитраже рассматривается на основании искового заявления соответственно. Перед тем, как обращаться непосредственно в суд, сторонам требуется соблюдать досудебный порядок урегулирования спора.
А именно, это означает, что истец направляет свои требования сначала ответчику (должнику). В случае неисполнения требований, истец имеет право обратиться уже  в арбитражный суд. Претензионный порядок – необходимая стадия перед подачей иска. Для подтверждения соблюдения данной стадии прикладывают документ к исковому заявлению в качестве доказательства попытки досудебного урегулирования спора между сторонами.

2. Иск о взыскании долга в арбитражный суд может быть рассмотрен в порядке упрощенного производства, что значительно упростит задачу как истцу, так и ответчику по делу.  Существуют определенные правила, когда суд будет рассматривать иск не в общем порядке.
Иск в арбитраж, упрощенное производство предполагает:
– иск предъявляется к юридическому лицу на сумму не более 800 тыс. рублей , или к ИП – на сумму не более 400 тыс. рублей;
– исковые требования о денежных обязательствах документально подтверждены;
–  требования истца не были исполнены должником ;
– суд принял решения рассматривать исковое заявление в порядке  упрощенного производства;
– истец ходатайствовал о рассмотрении его заявления в упрощенном порядке, ответчик не возражал
Иск в арбитраж, упрощенное производство длится, как правило, около 2 месяцев. Но не стоит забывать, что суд может принять решение о рассмотрении искового заявления , его переводе в общий порядок.


В чем же плюсы такого упрощенного производства ?
1) Истец может подать иск в арбитраж и все прилагаемые к нему документы , а далее только ждать как ответчик выразит свою позицию и самого решения суда;
2) За продвижением дела можно следить на сайте суда;
3) Стороны не вызываются в суд;
4) Суд выносит решение на основании предоставленных материалов сторон.
Как мы видим, от общего порядка упрощенное производство также имеет преимущество по срокам рассмотрения дела.
В нашей практике было немало дел, связанных со взысканием задолженности в арбитражном процессе.

Стоимость арбитражного процесса, если это упрощенный порядок, составит 30 тыс. рублей. Наши юристы помогут вам подать иск, произвести расчеты требований и процентов, составить возражение на отзыв ответчика, если таковой будет и получить решение суда.
Если вам необходимо для начала просто подать иск, то стоимость арбитражного процесса  в таком случае составит – 15 тыс. рублей.
Взыскание долга в арбитраже при рассмотрении иска в общем порядке проходит в несколько этапов  с участием сторон в судебном разбирательстве.
3. Немаловажным моментом в рассмотрении исковых требований о взыскании долга, является и необходимый пакет документов.

При подаче иска в арбитраж следует прилагать следующие документы:

– Документ, подтверждающий правомочие представителя,  если это адвокат, то – ордер, если иное лицо – также нужно предоставить наличие диплома о высшем юридическом образовании;
– Соглашение между сторонами и сопутствующие приложения к нему;
– Документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка, претензия и ответ на претензию при наличии ;
– Переписка между сторонами, которая может подтверждать достигнутые договоренности;
– Документ, подтверждающий отправку копии искового заявления должнику;
– Выписка из ЕГРЮЛ

Также, предоставляются и иные документы в зависимости от обстоятельств дела. Например, в большинстве случаев истец предоставляет в суд расчеты исковых требований и процентов. Чем больше фактов о наличии неисполненных денежных обязательств должника будет представлено суду, тем вероятнее, что требования будут удовлетворены в полном объеме.
4. Взыскание долга в арбитраже  происходит , как уже было указано, на основании искового заявления истца. В АПК прописаны основные моменты относительно содержания заявления.

В исковом заявлении необходимо отразить :

1) Сведения об истце и ответчике ( наименование юр. лица, адрес и т.д) , а также сведения из ЕГРЮЛ.
2) Наименование арбитражного суда, куда подается иск;
3) Требования истца  к ответчику. При этом, важно отметить такую особенность арбитражного процесса, как указание требований со ссылками на нормативные источники и  иные обстоятельства в обоснование и подтверждение указанных требований;
4) Расчет денежных требований и процентов;
5) Подтверждение соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования споров.
Также, прикладываем к исковому заявлению все необходимые документы, о которых говорилось ранее.
Чтобы подать иск в арбитраж, важно помнить, что ваша позиция должна быть ясна и доказана. Необходимо предоставлять достаточные документы для того , чтобы ваше исковое заявление не было возвращено и тем самым, не затягивая разрешение спора и вынесение решения.

5. Срок рассмотрения спора будет зависеть от формы судебного процесса. Если это упрощенное производство, как правило, срок составляет порядка 2 месяцев.
После принятия решения судом, и нежелании должника исполнять свои обязательства начинается этап исполнительного производства.  На основании исполнительного документа судебные приставы будут принимать действия по принудительному взысканию долга.

Куда подавать готовое исковое заявление?

По общему правилу подается  иск о взыскании долга в арбитражный суд по месту нахождения должника (ответчика).
Однако действуют и следующие правила:
– стороны могут определить в договоре компетентный суд для разрешения спора;
– исковое заявление также подается по месту нахождения имущества ответчика, если места его жительства неизвестно;
– если требования по взысканию задолженности относятся к филиалу юридического лица, то такое исковое заявление предъявляется по месту нахождения данного филиала;
– иск может быть подан по месту исполнения договора, о чем стороны договорились при его заключении.
В случае, если иск был подан не в компетентный арбитражный суд, то заявление возвращается и суд имеет право  также передать по подсудности дело в другой суд. Несмотря на то, что ваше исковое заявление в итоге будет принято к рассмотрению, подача иска не в компетентный суд  приведет к затягиванию процесса.

Следить за движением дела возможно через интернет сайт арбитражного суда – арбитр. То есть сейчас нет необходимости узнавать всю информацию в суде, так как на интернет сайте освещена вся актуальная информация.

Почему так важно иметь юридическое образование подаче иска о взыскании долга в арбитраж?
Основная причина заключается в сложности самого процесса, даже на этапе составления искового заявления. Так как при рассмотрении заявления в упрощенном порядке суд будет принимать решение на основе изложенных исковых требований, возражений ответчика и представленных сторонами фактов.
Также, сам арбитражный процесс предполагает взаимодействие профессиональных участников – сторон по делу, представителей юридических лиц и ИП. Подавляющее большинство компаний доверяют ведение дел в арбитраже юристам, поэтому самостоятельно взыскать долг крайне трудная задача.
Поэтому, чем увереннее ваша позиция будет в исковом заявлении, тем больше шансов получить положительное решение суда о взыскании долга с ответчика.

Наши юристы имеют достаточный опыт в данных вопросах и помогут не только составить исковое заявление, произвести расчет суммы задолженности, но и довести дело до окончательного решения суда. При рассмотрении искового заявления в упрощенном порядке стоимость арбитражного процесса составит 30 тыс. рублей.

Продажа квартиры, если есть исполнительное производство

Не будем оспаривать тот факт, что существует множество собственников квартир, которые имеют различные задолженности, будь то невыплаченный кредит в банке или просроченные ипотечные платежи. Неважно, откуда этот долг, важен сам факт задолженности. Возможна ли продажа квартиры, если есть исполнительное производство? Ведь, безусловно, чтобы восстановить справедливость и компенсировать затраты, на должника налагаются различные ограничения относительно его имущества. При каких обстоятельствах возможно отчуждение собственности, если есть долги у продавца квартиры? Какие есть нюансы? Об этом поговорим в статье.

Эффективнее заказать у нас услуг по проверке юридической чистоты квартиры.
Сделать это можно по ссылке.
Стоимость – 20 000 рублей.
Срок – до 5 рабочих дней.
Мы проверим не только наличие долгов, сообщим можно ли покупать квартиру при наличии долгов именно в этой ситуации, также проведем и комплексную письменную проверку объекта недвижимости.

Что обозначает наличие исполнительного производства?


Когда мы говорим о том, что у продавца есть исполнительное производство, это означает, что у данного лица имеется непогашенная задолженность, что подтверждается исполнительным листом, выданным на основании вступившего в силу решения суда.

Так, получается, что для того, чтобы предполагаемый продавец мог в полной мере распоряжаться своим имуществом, необходимо, чтобы все имеющиеся долги у продавца квартиры были погашены и исполнительное производство прекращено.

Однако зачастую бывает так, что долг у какого-либо условного лица не такой уж большой по сравнению со стоимостью квартиры, которую он хочет продать. Оправдано волнение кредиторов, что, при продаже квартиры должником, возможен исход, что вырученные деньги будут потрачены им на все что угодно, но только не на погашение задолженности. Поэтому, безусловно, возникает вопрос: как продать квартиру, если есть исполнительное производство, не боясь при этом атаки на сделку голодных кредиторов?

Наличие исполнительного производства и сделки с недвижимостью – возможности и запреты

Важно сказать, что долги у продавца квартиры и факт существования исполнительного производства, согласно Конституции и Гражданскому кодексу РФ, не влияют на права человека как собственника. Однако нельзя не отметить и те случаи, перечисленные в законах, когда продажа квартиры, если есть исполнительное производство, попросту невозможна.

Когда должник уклоняется от оплаты задолженности, то против него могут быть применены принудительные меры судебным приставом-исполнителем.

Согласно Закону «Об исполнительном производстве», продажа квартиры невозможна в следующих случаях:

  • Сделка по продаже квартиры будет считаться завершенной, когда право собственности на эту квартиру перейдет от продавца к покупателю, то есть факт передачи имущества будет зарегистрирован в Росреестре. В данном случае именно на регистрацию в Росреестре и налагается запрет.
  • Арест – мера более жесткая. В первом случае собственник лишается возможности зарегистрировать сделку в Росреестре, но все же может хотя бы пользоваться своим имуществом, в случае же ареста собственник может лишиться как возможности распоряжения, так и пользования.
  • Стандартным примером для этой ситуации является ипотека. При заключении кредитного договора обременение сразу же регистрируется в Росреестре.

Предлагаем Вам также ознакомиться с информативной статьей, где описывается алгоритм действий взыскателя в случае, если должник продал имущество во время исполнительного производства, а пристав не арестовал имущество должника.

Существует также общепринятое мнение, что «трогать» единственное имущество и отчуждать его запрещено, ведь это нарушает права человека. Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так.

В районном суде Петербурга было вынесено решение по иску некоторой гражданки N. Ей необходимо было погасить большой долг, однако сделано ей это не было ввиду отсутствия финансовых возможностей, вследствие чего пристав завел исполнительное производство и арестовал ее земельный участок. Деньги от их продажи ушли на погашение долга, однако этого не хватило. Поэтому пристав пошел дальше и наложил арест на единственное жилье хозяйки, где она проживала с маленьким ребенком. С этим решением ответчица не согласилась и пошла в другой районный суд с оспариванием постановления пристава. Она опиралась на тот факт, что данная квартира – ее единственное жилье, где она живет с подрастающим сыном, поэтому на такую квартиру нельзя накладывать арест. Райсуд удовлетворил эту просьбу. Однако кредитор и судебный пристав не оставили эту ситуацию и со временем добились рассмотрения данного вопроса Судебной коллегией ВС РФ. Так, Суд постановил, что действия пристава правомерны и наложение ареста не нарушает прав гражданки N, поскольку арест не предусматривает отчуждения квартиры, а лишь предполагает лишение возможности распоряжаться данной квартирой (Дело N 78-КГ15-42).

Отсюда следует, что факт того, что квартира является единственной у должника, не лишает возможности пристава наложить на нее арест.


Существуют некоторые нюансы и особенности, которые необходимо учитывать, когда у продавца есть исполнительное производство.

Во-первых, существует такое понятие, как несоразмерность задолженности и недвижимого имущества. Разберем на примере.

Продается квартира общей стоимостью 5 000 000 рублей, а долги у продавца квартиры составляют 200 000 рублей. В таком случае сумма долга и предполагаемая выручка от продажи несоразмерны, поэтому совершить сделку купли-продажи можно без особых проблем. Однако на практике бывали случаи, когда такие сделки оспаривались. Суд в данной ситуации должен постановить, что оснований для отмены сделки нет, так как сумма не является соразмерной.

Так, в одном из районных судов Уральского округа разбирался подобный случай. Заявителем был подан иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, поскольку, по словам заявителя, она совершена лишь для вида, а именно для того, чтобы с ответчика за его долги не взыскали квартиру. Однако иск не был удовлетворен, поскольку судом была признана несоразмерность долга и суммы, полученной от продажи квартиры. Также нельзя не упомянуть и Закон «Об исполнительном производстве», а именно 80 статью, в которой говорится, что приставы не имеют права накладывать арест на имущество в такой ситуации.

Также необходимо разобрать вопрос, касающийся исполнительного производства при покупке квартиры.

Предположим, Вы захотели купить квартиру, все Вас устраивает: и расположение, и габариты, и цена. Однако, получив выписку из ЕГРН, Вами было обнаружено, что на продавце имеется обременение. Оценить риски и учесть нюансы самостоятельно довольно трудно. Исполнительное производство при покупке квартиры на должнике может либо никак не повлиять на сделку, либо же встать Вам боком.

Казалось бы, ответственность продавца за долги должна лежать на самом же продавце, но не тут-то было. С покупкой квартиры Вы можете приобрести себе еще и проблемы, которые омрачат радость приобретения. В целом, можно самому оценить соразмерность суммы долга и цены, по которой продается квартира, либо же обратиться к специалистам.

Юристы нашей компании готовы осуществить проверку недвижимости и выдать свое заключение о возможности или невозможности покупки или же продажи недвижимости, если у продавца есть долги. Проверка юридической чистоты квартиры для Вас не составит особого труда: необходимо будет лишь указать адрес квартиры и контакты продавца квартиры (телефон и электронная почта), остальная кропотливая работа на наших специалистах. Вы можете более подробно ознакомиться с услугой по ссылке.

Так, исполнительное производство при покупке квартиры является одним из немаловажных факторов, влияющих на решение о приобретении имущества. Однако не всегда это является препятствием, следует лишь разобраться в юридических тонкостях.

Подводя итог, можно сделать вывод, что даже несмотря на то, что у продавца есть исполнительное производство, продажа квартиры все же возможна. Однако есть множество нюансов и особенностей, которые необходимо учитывать при покупке/продаже такого имущества. Для того чтобы быстро, успешно и безопасно совершить эту сделку, нужно обратиться к компетентным юристам.

Юрист в Арбитражный суд Москвы

Если вы до сих пор сомневаетесь относительно того, нужен ли вам юрист в Арбитражный суд Москвы, тогда эта публикация будет интересна для вас и заставит задуматься о том, насколько важна помощь юриста в арбитражном суде. В сегодняшней статье подробно рассмотрим услуги юриста по арбитражным делам, чем именно мы сможем вам помочь, а также стоимость и ее составляющие. Кроме этого, рассмотрим общие положения относительно арбитражного суда, его отличия от иных судебных учреждений. У нас есть статья на аналогичную тему, ознакомиться с ней вы можете здесь.

Выбрать и заказать услугу можно по ссылке.

Какие дела разрешает арбитражный суд?

Начнем с общего, кратко охарактеризуем, чем занимаются арбитражные суды и чем отличаются от иных. Рассматриваемые нами учреждения занимаются рассмотрением споров, которые связаны с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Иначе говоря, споры по семейным делам, например, подобные суды не разрешают: они просто не относятся к компетенции арбитражного суда. Самым главным документом, регламентирующим деятельность судов по арбитражу, является Арбитражный процессуальный кодекс (или как все привыкли видеть – АПК РФ).

Юрист по арбитражным делам

Очевидным является то, что как и любой другой процесс, арбитраж предполагает, что в заседании будет участвовать юрист-профессионал.

Да, закон не обязывает привлекать именно вышеупомянутого участника, однако у гражданина, участвующего в арбитражном процессе, должно быть высшее юридическое образование. О чем свидетельствует подобная тенденция? Предполагается, что для ускорения процесса рассмотрения дела, для наилучшего его понимания необходимо участие человека, обладающего юридическими знаниями.

Юрист в Арбитражный суд Москвы необходим для того, чтобы все прошло как можно быстрее и качественнее, а самое главное – эффективно для стороны, которая обратилась к специалисту. Положительный результат работы специалистов вы можете оценить в данной публикации.

Важно! В отличие, например, от гражданского процесса, в котором, в суде общей юрисдикции, может участвовать лицо, не обладающее специальными знаниями в области юриспруденции, в арбитражном процессе практически невозможно обойтись без помощи специалиста. Услуги юриста по арбитражным делам в данном случае – обоснованная необходимость.

К компетенции арбитражного суда могут относиться следующие распространенные споры:

  1. споры, касающиеся недействительности сделок;

  2. споры о возмещении причиненного ущерба;

  3. споры, которые возникают в процессе осуществления предпринимательской деятельности;

  4. споры, которые могут возникнуть из договорных отношений;

  5. споры, касающиеся деловой репутации предпринимателя или юридического лица;

  6. споры, которые могут возникнуть с прекращением либо возникновением права собственности.

Как вы можете заметить, довольно широкий круг вопросов возможно разрешить, обратившись в арбитражный суд. Основываясь на нашей практике, отметим, что помощь юриста в арбитражном суде может в несколько раз увеличить шансы на успех в исходе дела. Например, в данной публикации мы рассказали об интересном деле, в котором нам удалось взыскать в пользу нашего клиента более тридцати двух миллионов рублей.

Упомянув о нашей практической деятельности, отметим, что на нашем сайте вы можете встретить следующую услугу: юрист в Арбитражный суд г. Москвы. Что она из себя представляет? Какова стоимость? Узнать о нашей услуге вы также можете, кликнув сюда.

1 Сейчас все расскажем подробно. С чего обычно мы начинаем? Оговоримся сразу, что браться за любое дело – не наша особенность. Следовательно, первыми шагами выступает сбор необходимой информации. Она нужна для того, чтобы реально оценить шансы и возможности на успех в деле.

2 Изучив конкретно вашу ситуацию, определившись, что шансы есть, мы беремся на дело. Выражаем свое согласие не только на написание искового заявления, консультацию, но и на участие в деле и полное его ведение.

3 Вы догадываетесь, что написание искового заявления в арбитражный суд – задача одна из основных. Именно от этого документа во многом зависит исход дела. Нашими юристами была разработана форма искового заявления, которая, как мы смеем утверждать, уже проверена положительными результатами дел и временем. Услуга по составлению иска указана здесь.

Мы абсолютно не скрываем форму заявления от вас, регулярно выкладывая разработанные нашими юристами документы на сайт. В этой связи, отметим, что в структуру нашего заявления, которое затем будет подано в арбитражный суд, обязательно должны быть включены следующие элементы:

а) факты дела, имевшие место в действительности (излагаем их, исходя из временной последовательности, и подтверждаем, если нужно, соответствующими документами);

б) обозначение позиции нашего клиента, то есть истца, по конкретному спору (излагаем, что считает истец относительно спорного вопроса и каковы его предложения);

в) подтверждение позиции, указанной выше, нормами законодательства (излагаем не только нормы международного и отечественного закона, но и представляем позицию судов по рассматриваемому вопросу);

в) собственно, сами требования клиента (то, в связи с чем он обратился в арбитражный суд);

г) приложения к исковому заявлению – документы, на которые ссылались в тексте заявления, подтверждающие законность и обоснованность требований истца.

4 Как вы могли заметить, услуги юриста по арбитражным делам не заключаются просто в написании искового заявления. Они предполагают полное сопровождение процесса, постоянный мониторинг за ходом дела. Подробнее тут.

Почему юрист в Арбитражный суд Москвы?

Дело в том, что территориально мы находимся в Москве. Естественно, будет проще составить и подать исковое заявление именно в Арбитражный суд города Москвы или Московской области. Но это не означает того факта, что мы ограничились только данной территорией. Если вам необходима помощь в иных регионах нашей страны, вы смело можете обратиться к нам. Мы готовы помочь. На вас лежит лишь компенсация транспортных расходов.

Могу ли я вовсе не участвовать в арбитражном процессе?

Ответ утвердительный. Если вам удобнее так, то можно организовать все таким образом, чтобы все происходило без личного вашего участия. От вас нужно немного:

а) рассказать нам о своей ситуации;

б) отправить нам все имеющиеся по делу документы (можно даже посредством электронной почты). Не переживайте: какие именно документы нужны, вам всегда подскажет наш специалист. Это очень удобно: вы экономите время и силы, а мы делаем свою любимую работу.


На нашем сайте вы можете увидеть целый раздел, посвященный арбитражу. Мы занимаемся различными направлениями, все они указаны на сайте. Стоимость начинается от 15 000 рублей (разработка и подача иска в арбитраж). Ссылку на услугу прилагаем. Отметим, что стоимость не такая высокая, как может показаться на первый взгляд. Наши юристы полностью отрабатывают предоставляемые услуги. Убедиться в этом вы сможете лично. Кроме этого, стоимость услуг будет значительно ниже, если процесс пройдет по упрощенной форме. Что это такое мы рассказывали и обсуждали здесь.

Таким образом, юрист по арбитражным делам на сегодняшний день – явление вполне обоснованное и объяснимое. Дела, разрешаемые в арбитраже, не являются легкими. Не зря закон предполагает, что стороны в деле будут обладать образованием в области юриспруденции. Арбитраж для специалиста – явление привычное, юрист может вступить в дело на любом этапе:

а) на досудебном этапе;

б) в стадии ведения переговоров с другой стороной;

в) на судебном этапе.

Вы прекрасно понимаете, что на любой из вышеуказанных стадий могут возникнуть определенные проблемы или вопросы, разрешить которые оперативно и эффективно сможет только специалист. Успех дела определяется опытом и профессионализмом человека, участвующего в процессе. Поверьте, мы знаем, о чем говорим. Многолетний опыт ведения арбитражных дел позволяет сделать выводы, которые основываются на реальных жизненных ситуациях. Мы много раз находили вывод из ситуации из разряда: это невозможно, такое дело не будет выигрышным. Подобные заявления только подогревали нашу заинтересованность в положительном результате. Изучив наш сайт, вы поймете, что все публикации, в том числе и эта, основаны исключительно на практическом опыте. Обращаясь к специалистам, вы экономите время, нервы и силы.

Юрист в Арбитражный суд Москвы

К нам обращаются клиенты, которым нужен юрист в Арбитражный суд Москвы. В Москве рассматривается огромное количество экономических споров. Наши юристы участвуют в таких делах и у нас многолетняя практика по арбитражным делам в Москве, но мы также готовы к выезду в другие регионы России. В этой статье расскажем про одно из наших дел в арбитражном суде, где нам удалось взыскать с государства более 32 миллионов рублей для нашего Клиента. Спор был с Правительством Чукотского автономного округа, для чего нам пришлось лететь в Анадырь. На примере этого успешного дела покажем, как мы работаем и что делать, чтобы взыскать долг в арбитражном суде.

Выбрать и заказать услугу можно по ссылке.

Многие считают, что взыскать с государства деньги, которые оно должно бизнесу, очень трудно. Да, это сложно, но не является невыполнимой задачей, если грамотно подойти к делу, разработать правовую позицию, правильно составить иск в арбитражный суд, собрать необходимые доказательства. Если вам нужен юрист в Арбитражный суд Москвы, иск в Арбитражный суд Московской области можете обратиться за услугой на нашем сайте.

Перейдём к нашему делу. Наш Клиент – ресурсоснабжающая организация, в пределах Чукотского автономного округа оказывает коммунальные услуги по нецентрализованному водоотведению. Организация предоставляет населению коммунальные ресурсы по тарифам, которые не обеспечивают возмещение всех издержек: поэтому, правительство региона берёт на себя обязательство компенсировать ресурсоснабжающей организации неполученные доходы методом предоставления субсидий из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов. Наш Клиент сделал всё необходимое для получения субсидий: оказывал населению коммунальные услуги, предоставил в государственный орган документы, подтверждающие факт осуществления коммунальных услуг.

В Соглашении была предусмотрена сумма субсидии – 73 134 950 рублей. Также было указано, что данная сумма – плановая, не является фиксированной и может быть рассчитана, исходя из фактического объема предоставления населению коммунальных услуг. За 2016 год стоимость оказанных ресурсоснабжающей организацией услуг – 105 631 778,25 рублей. Однако Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа произвел оплату только в размере 73 134 950 рублей. Дальнейшая претензия осталась без ответа. В связи с чем наш Клиент обратился к нам, чтобы составить иск о взыскании долга в арбитражный суд. Со стороны Ответчика позже подключились и другие государственные органы Чукотского автономного округа, которые были не согласны с иском.

С чего мы начинаем, если к нам обращаются за юридической помощью в споре? Мы не будем вслепую браться за каждое дело: для начала нужно оценить ситуацию и возможные шансы на успех. В первую очередь, мы рассмотрели все имеющиеся материалы по делу – Соглашение о субсидиях, отчёты за коммунальные услуги. Действия Департамента промышленной политики (Ответчика) действительно неправомерны и противоречат заключенному с нашим Клиентом (Истцом) Соглашению, где было предусмотрено, что сумма субсидии может быть больше плановой суммы, исходя из фактически оказанных услуг.  Мы согласились не только собрать все документы и подать иск о взыскании долга в арбитражный суд, но и представлять интересы Истца в суде, для чего мы отправились на другой конец страны – в Анадырь. Ответчик оплатил нам перелёт, проживание и командировочные.

Наши юристы составили иск для нашего Клиента, можете с ним ознакомиться. Иск должен быть составлен грамотно и понятно, для чего мы соблюдаем следующую структуру:

  1. Последовательное изложение фактов дела, включая основные положения из Соглашения о предоставлении субсидии, объём оказанных услуг, понесённые расходы, на чём именно возник спор;
  2. Позиция истца по данному спору;
  3. Нормативно-правовое основание требований – обоснование правомерности требований Истца, необходимость удовлетворения иска;
  4. Требование, с которым Истец обращается в суд – взыскать долг в арбитражном суде (неполученную субсидию, государственную пошлину);
  5. Приложения к иску – документы и доказательства, которые подтверждают законность требований Истца. Необходимо было подтвердить документами и доказательствами, что коммунальные услуги действительно были оказаны Истцом, право Истца на получение субсидии, а также соблюденный порядок принятия мер по досудебному урегулированию.

Что нам ответил Департамент промышленной политики? Отзыв Ответчика получился очень короткий. Со стороны Ответчика был только один аргумент – это пропуск исковой давности в 3 года, что по гражданскому законодательству является основанием для отказа в иске. Стоит отметить, что Ответчик признал некоторую часть исковых требований – 6 138 102,82 рубля, которая не попала под срок исковой давности: это подтверждает правомерность нашей позиции. По мнению Ответчика, Истец узнал о нарушении своего права 16 декабря 2016 года – дата перечисления субсидии в неполном размере, а иск был подан 25 декабря 2019, пропустив срок исковой давности.

После получения отзыва от Ответчика судья вынес определение, в котором предоставил нашей стороне возможность ответить на доводы Ответчика. Мы с радостью воспользовались данной возможностью, потому что доводы Ответчика было чем оспаривать. Правильно ли сторона Ответчика исчислила срок исковой давности? Мы указали на несколько моментов в дополнении к исковому заявлению, оспаривая позицию Ответчика.

В Соглашении указано, что денежные средства за один период должны быть перечислены до 31 декабря 2016 года, а за второй 1 апреля 2017 года. Соответственно, Истец узнал о нарушения своего права не 16 декабря 2016 года, а в следующие за теми датами дни. Тот факт, что одни платежом была перечислена не вся сумма, не означал, что больше не будет перевода денежных средств от Ответчика. Другие аргументов со стороны Ответчика не поступило: другая сторона не смогла оспорить изложенные нами обстоятельства дела, на что суд должен обращать внимание.

Как видите, нужно не только составить иск в арбитражный суд, чтобы выиграть дело, но и следить за ходом процесса, пользоваться всеми возможностями укрепить свою позицию. Что мы и сделали, представив дополнение к исковому заявлению, оспаривая доводы Ответчика.

Как мы уже говорили, это наше успешное дело. Нам действительно удалось взыскать для нашего Клиента более 32 миллионов рублей! 8 июля 2020 судья вынес решение, в котором были удовлетворены исковые требования в полном объеме. Очень большая сумма, мало у кого получалось столько взыскать с государства. Это было серьёзное и ответственное дело, где наши юристы смогли грамотно подойти к решению спора. Если вам нужен юрист в Арбитражный суд Москвы для решения экономического спора, можете обратиться за услугой на нашем сайте.

Стоит отметить, что это ещё не конец в данном деле. По законодательству подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса РФ). У нас есть решение суда, которое подтверждает, что Ответчик неправомерно владел денежными средствами, которые должен был перевести Истцу. Не стоит забывать и про судебные расходы на представителя, то есть на юристов, что также можно взыскать. С этим мы также поможем нашему Клиенту.

Мы находимся в Москве, поэтому составить и подать иск в Арбитражный суд Москвы или иск в Арбитражный суд Московской области будет проще. Но если вам нужны юристы для представительства в другом регионе, мы также готовы Вам помочь с компенсацией транспортных расходов.

Всё можно сделать и без Вашего личного участия, если вам так удобно. Наши юристы сами будут участвовать во всех судебных заседаниях, отправлять документы в суд, государственные органы, другим участникам дела. От Вас требуется лишь ознакомить нас с ситуацией, отправить копии документов по электронной почте, а необходимые подлинники по почте. Что именно нужно будет отправить, вам подскажет юрист. Это удобно и правильно: Вы доверите дело профессионалу, потратите меньше времени и сил. На нашем сайте вы можете найти ещё материалы про иск о взыскании долга в арбитражный суд, как вообще сегодня обстоят дела в арбитражных судах, ознакомиться с нашими ценами на иск в Арбитражный суд Московской области и иск в Арбитражный суд Москвы, а также посмотреть другие юридические услуги.

Отзыв на иск в арбитражный суд

Отзыв на иск в арбитражный суд является обязательным процессуальным документом. В связи с этим, разъясним Вам:

  1. Как составить отзыв на иск: что писать, что прикладывать;
  2. В какие сроки необходимо отправить;
  3. Последствия неотправления в сроки, обозначенные судом;
  4. Важные нюансы содержания отзыва.

Стоимость – 15 000 рублей.
Срок- 3 рабочих дня.
Сделаем дистанционно, согласуем с Вами, подать тоже можем дистанционно.
От Вас только документы, подтверждающие позицию (мы скажем какие).
Заказать можно по ссылке.

Отзыв на иск в суд по своей природе является письменным возражением на те требования, которые обозначены в исковом заявлении. Чтобы грамотно и убедительно возразить на иск, при его составлении нужно относится к этому документу как к самому иску – с той же отдачей и документальной подкрепленностью отражать все юридически значимые факты, потому что в основном судья будет принимать решение на основании иска и отзыва на него. Не на редкость, когда судья рассматривает дело вообще без участия сторон (в порядке упрощенного производства), а в сегодняшних условиях такая мера, пожалуй, является вынужденной, и к составлению документов нужно отнестись еще серьезнее.

У нас разработана услуга по составлению отзыва на иск в арбитражный суд. Изучим фактические обстоятельства вашего дела, подготовим отзыв, подадим в суд, отчитаемся перед клиентом. Вся юридическая сложная работа на нас.

Итак, к делу, как составить отзыв на иск. Что говорит АПК РФ?


  1. Наименование истца, его адрес;
  2. Наименование ответчика, его адрес;
  3. Возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные НПА, а также на доказательства, подтверждающие возражения;
  4. Сведения о предпринятых ответчиком действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались, мнение ответчика о возможности примирения сторон (опционально);
  5. Перечень прилагаемых к отзыву документов.

Таким образом, если вы обратите внимание, то увидите, что требования к содержанию отзыва и иска довольно схожи.

Что прикладывать? Вот здесь все попроще.

  1. Доказательства, обосновывающие Вашу позицию;
  2. Уведомления о вручении лицам участвующим в деле. Здесь необходима ремарочка. Отправить все участникам вы обязаны в срок, обеспечивающий знакомство лицам с Вашей позицией и доказательствами. Так что на данной стадии важно рассчитать время на составление документа, время на отправку, время в пути и прочие нюансы.

Срок. В законе не установлен твердый срок на подачу отзыва на иск в арбитражный суд. После вынесения определения о принятии искового заявления судья устанавливает разумный срок для направления соответствующего документа. Как правило, срок будет фигурировать в самом определении. Все ключевые изменения в движении дела будут отражаться на официальном сайте Арбитражного суда.

Способы подачи:

  1. По почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
  2. Путем заполнения электронной формы на сайте суда.

В ситуации, когда на меня подали иск в арбитражный суд, важно заранее знать все требования, которые установлены к отзыву, иначе последствия будут самые неприятные.

Во-первых, это ваша обязанность. Да, защита в суде не всегда предполагает активные действия. В прочих спорах вы даже можете не явиться в суд и Вам ничего не будет, но арбитражное судопроизводство предполагает несколько иную модель поведения. Такова исторически сложившаяся практика.

Во-вторых, повторимся, отзыв на иск в суд является вашим основным оружием против истца. Без него очень сложно опровергнуть позицию другой стороны. Таким образом, вы рискуете попросту проиграть в судебном процессе. Да все, зависит от Вашей правоты и количества козырей в вашем кармане, но непредоставление отзыва на иск в арбитражный суд в обозначенный срок влечет и другие неприятные последствия.

Статья 131 АПК РФ. В случае, если вы не направили отзыв в обозначенный срок, то, если судья сочтет его необходимым для разрешения дела, он предоставит Вам дополнительный срок, однако при вынесении решения судья независимо от исхода дела возложит на ВАС все судебные расходы.

А вы только представьте, в арбитраже просто так не судятся. Как правило, цена иска очень и очень высокая. Таким образом, даже если решение суда будет в вашу пользу, вы будете обязаны оплатить и расходы на представителя, и расходы на гос.пошлину, и расходы на разъезды, и на прочие издержки.  А теперь скоррелируйте это на цену иска, и на выходе получится довольно крупная сумма.

Теперь мы подошли к содержательной части нашего рассуждения, как возразить на иск так, чтобы решение было в Вашу пользу? Подход тот же, что и при составлении иска, однако спешим подметить важное обстоятельство – в отзыве на иск в арбитражный суд нужно предоставить возражению по каждому факту из иска.

Например, Истец обратился в суд с требованием о взыскании денежных средств по договору займа. И в обоснование своей позиции он привел некоторое количество юридически значимых фактов:

  1. Факт заключения договора займа;
  2. Факт передачи денежных средств должнику;
  3. Факт просрочки исполнения (то есть возврата денежных средств) должником;
  4. Факт обращения в досудебном порядке и др;

Количество и существо фактов зависит от вашей индивидуальной правовой ситуации, однако постоянство в том, что во исполнение предписанного законодателем правила вы должны возразить на каждый обозначенный факт. Например, вы как ответчик можете опровергнуть суждение истца, заявив о том, что квитанция, подтверждающая перевод денег на Ваш счет, сфальсифицирована. Это напрямую закреплено в ч.3.1 ст. 70 АПК РФ.

Есть два способа опровержения:

  1. Просто отрицание факта: Вы пишете в отзыве «Нет, я не согласен с позицией в связи следующими обстоятельствами» (пример очень упрощенный, конечно, необходимо расписать почему);
  2. Предоставление доказательств, опровергающих позицию Истца.

В ином случае последствие тоже неприятное – судья будет считать, что Вы согласны с позицией истца в этой части. И истцу даже не придется ничего доказывать! Ведь по АПК РФ признание факта освобождает от обязанности ссылаться на доказательства. (ч.3 ст. 70 АПК РФ)

Юридическая практика до сих пор неоднородна в части правильного понимания разумного срока. Сколько это? Неделя? Месяц? А может быть два? Зависит от конкретного обстоятельства дела, но так как судебные разбирательства и так вещь длинная, то от действий ответчика будет зависеть скорость разрешения дела. С профессиональным юристом Вам, во-первых, не нужно будет думать о сроках. Юрист лишь будет давать ориентиры в части сбора необходимых доказательств, а все остальное он берет на себя. Во-вторых, если судья подумает, что вы затягиваете процесс, то это может повлиять на исход дела. На чаше весов не только сухие факты, но и эмоциональное восприятие судьи (так называемое внутреннее убеждение). Судья не должен подумать о вас как о недобросовестной стороне.

Как видите, составить отзыв на иск, дело не самое простое. В связи с большим спросом у нас сформирована данная услуга, и мы уже на протяжении долгого времени разрабатываем отзывы на иск в суд. Можете ознакомиться с примером такого отзыва.

В представленном отзыве вы видите, что есть часть, отвечающая за конкретные фактические обстоятельства, где мы попунктно опровергаем все, что написал Истец в своем заявлении. В обоснование своих требований мы ссылаемся на закон, приводим конкретные нормы. Это тоже важно не упустить. Арбитражный процесс обязывает каждого участника ссылаться именно на нормы. В судах общей юрисдикции этого нет.

В ситуации, когда на меня подали иск в арбитражный суд, важно знать, что на Вас лежит принудительная обязанность по опровержению доводов истца, иначе последствия самые ощутимые. У юридических лиц нет лишних денег, все задействованы в производстве, поэтому в Ваших интересах всегда иметь при себе хорошего адвоката.

Система арбитражных судов достаточно модернизирована и позволяет осуществлять все дела дистанционно: подачу иска, отзыва, различных ходатайств. Неважно, в каком вы регионе, наши юридические услуги не имеют территориальных пределов (безусловно, речь про Россию), поэтому Вы всегда можете обратиться к нам. Наша практика всегда на виду, успешная она или нет. Мы знаем закон и умеем его применять.

Но важно не путать отзыв и встречный иск. Отзыв призван опровергнуть доводы истца по конкретному требованию, а встречный иск содержит самостоятельное требование, обращенное к истцу по делу. Отзыв – ваша обязанность, а встречный иск – право.

Оформить дарение дачи

Слово «дарение» у многих ассоциируется с передачей какой-либо ценной вещи знакомому, другу, родственнику в простой устной форме, с обычной процедурой, не предполагающей каких-либо дополнительных действий. Однако, когда речь заходит о чем-то более серьезном, глобальном, например, в случае потребности оформить дарение дачи, сразу возникают сомнения в том, возможна и целесообразна ли передача в собственность дачного участка, сопровождаемая незамысловатой фразой: «Дарю, теперь это твое». Право собственности у одаряемого в таком случае просто не возникнет, и благородное желание осчастливить предполагаемого получателя ценности просто потеряет всякий практический смысл.

Составить договор дарения дачи – 7 500 руб.
Срок – 1 день.
Вам нужно будет распечатать этот договор в 3 экземплярах и отнести в МФЦ.
Всё, процесс прост.

Заказать услугу можете по ссылке.

Теперь рассказываем подробнее.
Так сложились обстоятельства, что Вам потребовалось оформить дарение дачи. Как это сделать быстро, надежно и качественно? С чего начать? К кому обратиться? Какие документы собрать и на какие затраты рассчитывать? Обо всех этих вопросах поговорим в статье.

Особенности договора

Дача – это некоторый земельный участок, чаще всего загородный, со всевозможными грядками, клумбами и, конечно же, самим домом. И земельный участок, и находящийся в его пределах дом являются объектами недвижимости, о чем говорится в статье 130 Гражданского кодекса РФ (пункт 1) Таким образом, отсюда вытекает, что для того, чтобы оформить договор дарения дачи, нужно придерживаться правил, применяемых при разработке дарственной любой недвижимости. При этом необходимо учитывать особенности дарения дачи с земельным участком. Эти два самостоятельных объекта недвижимости передаются получателю одновременно, и дарение по отдельности попросту не допустимо. Получается, нужно учитывать тот факт, что именно документальные подтверждения права собственности на участок земли и строение на нем, будут являться основными и необходимыми для оформления договора.

Оформление договора: порядок и правила

Как же оформить дарственную на дачу? Во-первых, необходимо отметить, что дарственная на дачу оформляется исключительно в письменной форме. Дарственный документ должен быть оформлен грамотно, четко и содержать в себе как можно больше следующей информации:

  • сведения о дарителе и одаряемом, их паспортные данные, адреса;
  • сведения о предмете дарения (даче), его подробное описание;
  • документы, которые доказывают, что вы являетесь собственником недвижимости;
  • информация, подтверждающая дееспособность сторон сделки;
  • информация, подтверждающая отсутствие обременения или каких-либо иных ограничений на имущество;
  • определение прав и обязанностей дарителя и одаряемого;
  • подписи сторон и др.

Теперь поговорим о документах. Для того чтобы оформить дарственную на дачу, потребуются, разумеется, паспорта дарителя и одаряемого, а также некоторые другие документы.

Для того чтобы договор имел юридическую силу, а права собственности перешли от дарителя к одаряемому, необходимо, чтобы он был зарегистрирован в Росреестре. Имеется два варианта, как успешно оформить дарственную на дачу:

1) Обратиться к услугам нотариуса. Он разработает договор и передаст его в Росреестр.

2) Заказать договор у юриста и уже самостоятельно пойти в МФЦ и отдать его на регистрацию.

На выходе мы имеем один и тот же результат – договор будет зарегистрирован в Росреестре. Однако, оценивая оба варианта с точки зрения затрат, второй вариант оказывается более предпочтительным.

При обращении к нотариусу необходимо будет заплатить за саму разработку договора, госпошлину, а также проценты от кадастровой стоимости. При обращении же за помощью к опытным юристам нашей компании, дарственная на дачу будет стоить 7 500 рублей, плюс будут даны четкие и понятные рекомендации и инструкции, что делать дальше.

Действия будут предельно просты: нужно всего-навсего приехать в Ростреестр/МФЦ, имея при себе 3 экземпляра договора дарения (на всякий случай также иметь его с собой в электронном формате), свидетельства о праве собственности и паспорта, и отдать договор на регистрацию.

Важно отметить, что даже если дача находится в Подмосковье, сделку можно зарегистрировать в Москве, что очень удобно.

Как уже было отмечено, дарственная на дачу оформляется в письменной форме. При этом важно понимать, что от того, насколько правильно он будет оформлен, зависит действительность договора и совершение сделки в целом. Документ должен быть составлен грамотно, без ошибок, четко и ясно, содержать наиболее полные сведения, не должен быть пропущен ни один важный фактор в его структуре. Наши опытные юристы занимаются подобными вопросами уже не первый десяток лет, они имеют богатый профессиональный опыт. Еще раз напомним, что оформление дарственной на дачу будет стоить 7 500 рублей, при этом в данную сумму входит гарантия на высокое качество предоставленной услуги.

С образцом договора, составленным по обращению нашего клиента, можете ознакомиться ниже.

Дарение дачи с земельным участком

Как уже было сказано ранее, дарение дачи подразумевает собой не только передачу в собственность конкретного дома или конкретного участка земли, а того и другого одновременно. Таким образом, чтобы совершить сделку дарения дачи с участком земли, необходимо наличие верно оформленных правоустанавливающих документов на оба этих объекта недвижимости, иначе совершить дарение невозможно.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, некоторый гражданин N имеет в своем владении дачу. N живет на даче, ухаживает за огородом и выращивает тюльпаны на своей клумбе. Однако дом и земельный участок в качестве собственности зарегистрированы им не были. Захотев передать дачу своему любимому внуку и совершить сделку дарения дачи с участком земли, N обнаружил, что правоустанавливающих документов ни на дом, ни на земельный участок у него нет. Получается, у гражданина N не имеет права распоряжаться этой дачей, однако он может продолжать ей пользоваться.

Если данный участок получен при СССР

Довольно часто в жизни встречаются случаи, когда дачники, на протяжении многих лет пользуясь своим детищем, тратя много времени, сил и денежных средств, обустраивая ее, даже и не подозревают о том, что они не являются ее собственниками. Чаще всего это те люди, которые приобрели дачу еще в советские времена. Для них установлен упрощенный порядок оформления собственности.

Для дарения участка, приобретенного в СССР, потребуются следующие документы:

  • свидетельство о праве собственности;
  • выписка из похозяйственной книги о том, что гражданин имеет права на недвижимость;
  • договор об отдаче земли в бессрочное пользование.

Дарение дачи родственнику

Чаще всего процесс дарения происходит между близкими людьми и родственниками. Однако степень родства никак не влияет на процедуру и порядок оформления дарственной и передачу имущества.

Но все же есть одна существенная особенность. Граждане, находящиеся в близком родстве, освобождаются от уплаты налога на доходы, которые были получены в качестве стоимости подаренной вещи. Проще говоря, если кто-то захочет оформить дарение дачи вместе со своим приятелем, получателю подарка придется заплатить тринадцатипроцентный налог от стоимости подаренного имущества. Близкому же родственнику такой налог платить не придется.

Статья 14 Семейного кодекса содержит полный список граждан, которые находятся в близком родстве:

Важность участия компетентных юристов

Таким образом, процедура разработки договора по дарению дачи довольна проста, оформить дарение не представляется трудным, если прибегнуть к помощи профессионала. Можно обратиться за помощью к нотариусу, но также можно прибегнуть к услугам юриста, что менее затратно. Наши компетентные юристы готовы помочь в разработке данного договора, давать инструкции, консультировать по мере возникновения каких-либо вопросов, успешно завершить начатое дело.

В суд на Фейсбук

Зачастую в интернете появляются сведения, которые наносят ущерб деловой репутации или порочат честь, достоинство человека. В основном, такие сведения распространяют недоброжелатели или конкуренты.  У нас есть цикл статей, которые рассказывают о том как удалять такие сведения.

Если Вы на данной странице, то Вас, вероятнее всего, интересует возможность подать в суд на Фейсбук. Да, это возможно. Рассказываем как.

Как правило, порочащие честь и достоинство сообщения распространяются в различных социальных сетях. Например, социальные сети компании Фейсбук (Фейсбук, инстаграм и т.п.) являются наиболее распространенной платформой для размещения подобных сведений.  Несмотря на то, что Фейсбук является иностранной корпорацией, законодательством Российской Федерации предусмотрен правовой механизм защиты от такого рода действий. И подать в суд на Фейсбук вполне реально. Судиться можно в РФ.

Мы не первый десяток лет занимается делами по защите деловой репутации и чести, достоинства, опороченных в сети Интернет. В частности, мы занимается:

Именно в этой статье нами будет подробно рассмотрен порядок действий при обращении в суд на Фейсбук с целью удалить информацию, которая наносит ущерб деловой репутации компании или затрагивает честь и достоинство определенного лица. Кроме того, в статье будет рассмотрена наша судебная практика по делам такой категории.

Нормативная основа

Для начала стоит отметить, что не совсем целесообразно изначально подавать исковое заявление в суд на Facebook с требованием к фейсбуку об удалении порочащих сведений. Дело в том, что компания Фейсбук в данном случае будет являться ненадлежащим ответчиком. Корпорация Фейсбук и её продукция (Инстаграм, соц. сеть Фейсбук) не признаётся средством массовой информации, так как не соответствует признакам для СМИ, установленных законодательством России. Таким образом, в соответствии с законодательством Фейсбук не несёт ответственности за публикуемые материалы, так как не наделён обязательством проверять сообщения, отправляемые пользователями сети. В данном случае Фейсбук не несёт ответственность за сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию. Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 если интернет-ресурс не зарегистрирован как средство массовой информации, привлечению к гражданско-правовой ответственности за публикацию заведомо порочащих сведений подлежит только автор публикации, но не интернет-ресурс.

Исходя из этого, подача иска к фейсбуку будет означать, что в исковом заявлении указан ненадлежащий ответчик. В пример приведём судебную практику, взятую из открытой базы данных официального портала судов общей юрисдикции города Москвы. В иске к фейсбуку истцы требовали компанию Фейсбук Инк. удалить информацию об истцах не соответствующую действительности. Суд в удовлетворении требований к фейсбуку отказал, поскольку компания никаких прав истцов не нарушала, так как не является СМИ и не имеет обязательства проверять информацию, публикуемую пользователями социальной сети. Однако, согласно пункту 8 статьи 152 ГК РФ обязанность удалить сведения/информацию, порочащую честь определенного лица или деловую репутацию компании возникает у владельца интернет-ресурса, в нашем случае у Фейсбук, в случае предъявления судебного акта о признании распространенной информации не соответствующей действительности.

Алгоритм действий при подаче иска в суд на Фейсбук

Важно понимать, что иск подаётся не именно в суд на фейсбук, а на определенное или неустановленное лицо, которое распространило порочащие сведения. Жалоба на фейсбук подаётся по окончании судебного разбирательство, о чём подробнее будет описано ниже.

  1. Обращение к администратору ресурса
  • Далее заявителю необходимо обратиться к администратору интернет-ресурса с требованием удалить информацию с фейсбук, порочащую честь и достоинство заявителя или его деловую репутацию с указанием на конкретный адрес страницы.

Зачастую случается так, что требование к фейсбуку игнорируется или остаётся без удовлетворения. Как и было сказано выше, Фейсбук не является средством массовой информации, поэтому он не наделён обязательством по проверке достоверности указанной пользователями информации. В данном случае, если не удалось решить проблему без суда, заявителю необходимо обращаться за судебной защитой.

  1. Обращение в суд.
  • В случае, если порочащую информацию распространяет неустановленное лицо, заявитель обращается в суд с заявлением о признании распространённой информацией не соответствующую действительности. На основании этого заявления суд признаёт факт распространения сведений, которые не соответствуют действительности и наносят ущерб деловой репутации, порочат честь и достоинство заявителя.

При появлении подобных сведений в сети их нужно юридически зафиксировать, чтобы суд принял это как доказательство. В данном случае необходимо обратиться к нотариусу с просьбой составить протоколы осмотра страниц интернет-ресурса. Согласно пункту 3 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016г такие нотариально заверенные протоколы осмотра интернет-ресурса будут признаны надлежащим доказательством для суда.

  1. Повторное обращение к администрации ресурса.
  • При повторном обращении к администрации ресурса необходимо предъявить судебное решение о признании факта распространения порочащих сведений в сети «Интернет». Теперь удаление такой информации – предусмотренная законодательством России обязанность интернет-ресурса.

В случае, если данное требование также игнорируется администратором интернет-ресурса, необходимо обращаться в Роскомнадзор c жалобой на Фейсбук. В последующем Роскомнадзор примет меры по исполнению судебного решения.

Положительная судебная практика

В пример приведём наше недавнее дело по удалению информации с Фейсбук. Мы обратились в суд с требованием признать факт распространения порочащей информации в отношении нашего клиента бывшим работником компании, где клиент является генеральным директором. Суд признал эти сведения не соответствующими действительности. Кроме того, суд обязал ответчика, распространившего порочащие сведения, удалить их со своей страницы фейсбук, а также разместить опровержение его публикации не соответствующей действительности.

Важность участия юриста

Участие специалиста в подобных ситуациях является необходимым условием для положительного результата. Эта необходимость обусловлена большим количеством нюансов в правоприменительной и судебной практике по данной категории дел. Кроме того, в процессе удаления порочащих сведений и в процессе судебного разбирательства потребуются навыки составления процессуальных документов для суда или Роскомнадзора, что ещё раз подчеркивает необходимость обращения к юристу в случае возникновения данной проблемы.

Как было указано выше, мы не первый десяток лет занимается подобными проблемами, однако нашей компании присущи и другие преимущества, среди которых следует выделить следующие:

1) Услуги нашей юридической компании оказываются по всей территории России преимущество в дистанционном формате. Однако в случае необходимости в присутствии юриста, наш юрист прибудет в любой регион России;

2) Мы постоянно находимся в курсе новостей в правоприменительной и судебной практике по данному вопросу;

3) Мы оказываем смежные услуги по удалению информации со многих популярных интернет-ресурсов;

4) Другим нашим существенным преимуществом является возможность клиента не тратить своё время на разбирательство. Ему достаточно оформить доверенность на представление своих интересов юристами нашей компании.

В заключение укажем, что наша юридическая компания осуществляет консультацию с просчётом правовых и иных рисков. В случае обращения к нашей компании наши юристы оценят Ваши шансы на положительный исход дела, составят консультативное заключение с указанием всех потенциальных возможностей исхода дела.

Онлайн заседание в арбитраже

Кто бы что ни говорил, а будущее все-таки за технологиями. Автоматизация рабочих процессов затронула все сферы человеческой деятельности, в том числе и юриспруденцию. И прямым свидетельством этого стало онлайн заседание в арбитраже. Что это такое, как этим воспользоваться и в чем заключаются основные преимущества онлайн заседания в арбитражном суде? Обо всем этом Вы можете узнать не только из настоящей статьи, но и перейдя по следующим ссылкам: здесь, здесь.

ВАЖНО! Оказание дистанционных юридических услуг основное направление деятельности нашей компании (тем более в условиях пандемии). Огромный опыт участия в судах в дистанционном формате позволяет нам с уверенностью сказать, что процедура, о которой пойдет речь в настоящей статье, изучена нами вдоль и поперек по всем ее аспектам. Поэтому, если Вам требуется составить и направить электронный иск в арбитражный суд или же полностью сопроводить всю процедуру дистанционного судебного разбирательства, Вы можете смело к нам обращаться!

И начнем мы с преимуществ. Любой юрист-практик  знает, что участие в судебных заседаниях это чрезвычайно утомительно. И дело здесь не столько в самом процессе, сколько в его ожидании. Узкие коридоры судов, большое количество народа. Ожидать процесса, который по времени занимает 15 минут, можно порядка 3-4 часов! А перед этим это направление документов: ладно еще если почтой, а если лично их в суды завозишь, то можешь прождать еще 3 часа. Поэтому появление дистанционного формата участия в процессе стало настоящей отдушиной (и не только для юристов, но и для граждан). Подать документы дистанционно, да еще и в заседании участвовать, не приходя в суд – онлайн заседание в арбитраже это действительно волшебство.

Итак, а теперь давайте пойдем по порядку. В первую очередь разберемся, что же представляет собой этот арбитраж без моего участия? Вообще, проведение заседания дистанционно не является чем-то, как говорится, из ряда вон. Подобные механизмы использовались при проведении судебных заседаний преимущественно по уголовным делам. К примеру, лицо, отбывающее наказание в колонии, желает, чтобы вступившее в силу решение суда по его делу было пересмотрено. Однако в суд, в котором будет рассматриваться кассационная жалоба, везти его долго, далеко и в принципе нецелесообразно. Однако его право на участие в процессе никто не отменял. Именно для этого в исправительном учреждении имелась (и сейчас также имеется, даже с большим распространением) специальная комната, оборудованная компьютером, камерой и микрофоном. Соответственно и в суде установлена схожая аппаратура, происходит коннект и вуаля – лицо принимает непосредственное участие в заседании суда.

Также, механизм аналогичного порядка присутствовал и при проведении заседаний в арбитражных судах (однако это колоссально отличалось от того, как это работает сейчас). Зачастую случается так, что судебное заседание может быть назначено в судах, находящихся от Вас вообще в ином субъекте РФ. Ехать и принимать в нем участие лично, было, опять же, нецелесообразно, однако не принять участие тоже было нельзя. Выход из этой ситуации был следующий: составлялось специальное ходатайство об участии в онлайн заседании в суд вашего субъекта (вашего города). Затем если такое ходатайство удовлетворялось (а бывало такое редко, в связи с техническими сложностями, которые у судов возникали повсеместно) Вы должны были явиться в суд (который у Вас в городе) и уже в специальной комнате с аппаратурой там устанавливалась связь с судом другого субъекта. Именно таким было онлайн заседание в арбитраже.

Как этот процесс выглядит сейчас? Самое ключевое отличие в том, что онлайн заседание в арбитражном суде может проходить для Вас дома! Для того чтобы это работало, необходимо соблюдение двух групп условий: технических и юридических. С техническими все просто: у Вас должен быть компьютер, стабильное подключение к сети «Интернет», веб-камера и микрофон. Все эти нехитрые приспособления позволят суду увидеть Вас на заседании. В свою очередь с юридическими нюансами все чуточку сложнее. Ведь арбитраж без моего участия это все же судебный процесс и ему предшествует стадия подачи иска, приобщения документов и т.д.

И начать здесь следует с такого сервиса, как «Мой Арбитр». Сервис этот специализированный, однако, ни покупать его, ни танцевать с бубном для его установки на компьютер не требуется. Просто находите его в сети «Интернет» и работаете с ним. Непосредственно для этого нужно также быть зарегистрированным на портале Госуслуг (через эту учетную запись осуществляется регистрация и вход в Мой Арбитр). У Вас должна быть электронная подпись (усиленная квалифицированная). Последнее условие имеет исключительное значение для того, чтобы еще и все документы, в том числе и иск, направить в суд дистанционно, дабы весь процесс можно было действительно назвать арбитраж без моего участия.

Что делать дальше, после того, как Вы успешно зарегистрировались и вошли на портал? Проиллюстрируем на примере. Совсем скоро у нас состоится суд и не абы где, а в Хабаровске. Для удобства, именно через портал Мой Арбитр мы и документы подали и ходатайство об участии в онлайн заседании.

В первую очередь, после входа в сервис, Вам необходимо перейти во вкладку «Заявления и документы». Затем выбираете тот раздел, который Вас интересует (в нашем случае это исковое заявление) и проходите по этой ссылке. Так как формат подачи документов именно дистанционный (электронный иск в арбитражный суд, помните?) то все прилагаемые документы должны быть именно в электронном формате. Однако здесь присутствует определенный нюанс.

ВАЖНО! Прикладываемые документы могут быть, как изначально быть созданы в формате электронного документа, так и быть образами (т.е. надлежащим образом отсканированными вариантами письменных документов). В обоих случаях действует одинаковый пакет правил:

  • формат pdf для текстовых документов, формат jpeg для графических;

  • четкое и понятное название документа (иначе их просто не примут);

  • документы должны быть подписаны Вами посредством электронной подписи.

После того, как документы прикреплены, необходимо в соседних вкладках заполнить всю информацию по суду, в который направляется дело, а также по истцу и ответчику. Подгружаете необходимые документы и заполняете стандартные формы (ФИО, юридический адрес и т.д.) Сервис указывает, какую информацию Вы обязаны предоставить, и не позволит Вам перейти в иные вкладки, пока Вы ее не предоставите. Так что не беспокоитесь: что требуется заполнить, Вы точно заполните. И вот электронный иск в арбитражный суд практически направлен! Когда иск будет принят, в системе Мой Арбитр Вы увидите следующее:

Поговорим кратко об еще одном немаловажном моменте, а именно о том, как выглядит сейчас ходатайство об участии в онлайн заседании. Да-да, сейчас его также нужно подавать. В ходатайстве Вам необходимо не только указать, что Вы просите суд провести заседание посредством видео связи, но и должным образом это мотивировать.

В начале документа, Вы указываете на основные факты: номер дела, суд в котором оно находится и т.д. Здесь же Вы прописываете, что в связи с тем, что суд находится в другом субъекте или городе РФ, и во избежание чрезмерных расходов (транспортные расходы, проживание и прочее) Вы настаиваете, чтобы было проведено именно онлайн заседание в арбитражном суде.

ВАЖНО! В современных реалиях, исключительно важно будет также сослаться и на ситуации с коронавирусом. Ведь для того, чтобы приехать и поприсутствовать очно в суде, Вам нужно будет ехать на поезде или самолетом, а в связи с эпидемиологической обстановкой это совсем небезопасно.

После этого, Вы нормативно обосновывает право Ваше право на онлайн заседание в арбитраже. Заострять внимание именно на нормативке не станем: если Вас это заинтересует, то можете прочесть аналогичное ходатайство во вложениях к настоящей статье.

После нормативного обоснования, указывает Ваши требования. Помните, что нормативная часть и требования должны быть в четкой взаимосвязи, так как одно подкрепляет другое. Затем формируете список приложений к ходатайству, и смело его направляете в суд. Это можно сделать также в дистанционном формате.

Если Вам суд все же откажет в участии в заседании в формате онлайн из дома или с рабочего места,  Вы всегда можете настаивать пойти по старинке: через видео связь, организованную судом Вашего города или региона.

Подводя итог по статье, отметим, что формат дистанционного правосудия действительно представляет массу удобств. Вместе с тем, чтобы его добиться следует знать процедурные нюансы его назначения и правильно формировать правовые документы. Поэтому если Вы не уверены, что самостоятельно справитесь с подобной задачей, то доверьте это дело юристу. Успех Вам будет обеспечен!

Стоимость услуг юриста в арбитражном суде

Стоимость услуг юриста в арбитражном суде – вопрос, который волнует каждого при выборе хорошего правозащитиника. В данной статье мы не будем расписывать этакую важность юриста. Наша цель – прояснить Вам, за что вы платите свои деньги. Всегда ли на самом деле нужен юрист, можно ли обойтись без него? Речь будет идти, в частности, про арбитражные (экономические) споры. Но многие аспекты будут носить общий характер.

Никакой теории, просто читайте и узнавайте, во что вы вкладываете свои средства и отчего зависит цена.

 Краткий алгоритм того, что делает юрист в Арбитражном суде Москвы:

  1. Изучает Ваш спор – строит позицию таким образом, чтобы она была максимально убедительна в суде, советует, какие доказательства можно принести, а какой довод неоднозначный и не совсем выгодный;
  2. Изучение спора затем овеществляется в иске (отзыве). Собственно, в том, без чего нельзя обойтись в суде. Юрист поэтапно расписывает, в чем состоялось нарушение Ваших прав, почему не прав ответчик;
  3. Все нудные формальности на юристе: составление всяких ходатайств, определение подсудности, подача иска, ожидание в судах (о том, сколько времени затрачивается в судах, лучше не знать, легче просто оттуда не уходить).

А теперь время задаться вопросом: «А нужен ли юрист в арбитражном суде вообще?» (Спойлер: новость хорошая).

Не всегда диплом обязателен. Вопрос поднят неспроста, так как в арбитражном кодексе содержится норма, обязывающая представителей сторон иметь высшее юридическое образование (для адвоката – ордер). Все почему-то единогласно решили, что это правило железно, однако спешим развеять столь ложное заблуждение! Все очень просто. Судья может рассмотреть дело и в отсутствие сторон (в порядке упрощенного производства. Вещь, кстати, очень удобная и сравнительно быстрая). Нет сторон – нет представителей – не нужен диплом. Тогда и дипломированный юрист тоже ни к чему. Вот такая простая логическая цепочка.

Если вопрос стоимости услуг юриста в арбитражном суде все еще остается актуальным, то впереди для Вас изложено много полезной информации.

Средняя стоимость наших услуг в упрощенном производстве без заседаний – 30 000 рублей, в полном – 50 000 рублей. Срок исполнения – 2 месяца.

Отчего зависит стоимость услуг юриста в арбитражном суде?

  1. Сложность дела: много лиц, участвующих в деле, высокая цена иска, выезды в другие регионы, характер требований;
  2. Большое количество процессуальных документов: как правило, одним иском и отзывом на него не обойтись, приходится заявлять и различные ходатайства (о приобщении к материалам дела, об обеспечении иска, частная жалоба, отвод и др). Не на редкость – встречный иск;
  3. Количество заседаний: иногда можно обойтись одним-двумя, а иногда количество таковых может быть гораздо больше;
  4. Обжалования решений, участие в исполнительном производстве: не будем лукавить, что есть и неуспешные дела, это часть опыта, и мы об этом тоже рассказываем. Поэтому иногда возникает необходимость в обжаловании решения суда.

Кстати, парадокс – вы потратитесь на юридические услуги, но впоследствии приобретете гораздо больше. С профессионалом своего дела удовлетворение иска (или наоборот, если вы ответчик) значительно возрастает, а значит вы еще сможете взыскать расходы на представителя, неустойку, упущенную выгоду или проценты за пользование чужими денежными средствами (если обязательства денежные). То есть каждое вложение окупиться сполна. Или, наоборот, если дело проигрышное, юрист скажет Вам об этом, и вы не потратите ни время, ни деньги, а еще и деловую репутацию улучшите.

Если вдруг вы решите заглянуть в АПК РФ, то, скорее всего, стремительно закроете его, дабы уберечь себя от излишней паники и растерянности, так как к каждому процессуальному документу предусмотрено куча требований к содержанию и перечню приложений. Нельзя вот так взять, написать иск и подать его в суд. Важно соблюсти все требования и приложить все нужные документы – вот чем, в первую очередь, полезен юрист в Арбитражном суде МосквыВы платите за экономию вашего времени (читайте – нервов) и за оперативный результат. Да, применительно к судебным спорам слово «оперативность» больше походит на миф, однако такой выбор обезопасит Вас от обездвижа дела или вовсе возвращения иска. А для любой компании время – деньги.

Арбитраж уникален еще и тем, что часть обязанностей возлагается на сами стороны. «Вы же серьезная компания, вы явно умнее простых людей, так что давайте-ка делайте это сами» – говорили они.

  1. Вы должны сами рассылать процессуальные документы (иск, приложения) лицам участвующим в деле;
  2. Вы сами должны следить за движением дела на сайте. Вас персонально, как правило, никто не будет уведомлять, вы сами заходите на официальный сайт арбитражного суда и по номеру дела следите за юридически значимыми изменениями;
  3. Второй пункт важен, поэтому продолжим его и в третьем пункте, чтобы точно запомнили, так как все процессуальные сроки исчисляются, как правило, с момента размещения информации на сайте. Вы не сможете заявить суду «Я не заходил на сайт и поэтому не видел». Запомнили? Движемся дальше.

Поручите это юристу и будьте спокойны.

Итак, разобрались – диплом юриста в арбитражном суде нужен не всегда, стоимость может быть абсолютно разной.

Что предлагаем мы?

На нашем сайте расположен целый раздел по арбитражу. Он включает и оспаривание сделок, и разработку документов, и корпоративные споры, и многое-многое другое. Каждая услуга разработана в соответствии с нашим юридическим опытом и практикой. Со всеми услугами вы можете ознакомиться на сайте. Они – иллюстрация того, в чем заключается помощь юриста в арбитражном суде.

Никто не хочет брать кота в мешке, поэтому у вас есть возможность, в том числе, и ознакомиться с нашей успешной практикой по данной категории дел. Ссылка на статью.

Судебное разбирательство в арбитражном суде – не самая легкая задача даже для подкованного юриста, не говоря уже о непрофессионалах. Суды – это всегда очень дорого и долго. Но есть и хорошие новости – с грамотным юристом всегда можно прийти к мирному соглашению. Речь сейчас не о примирении сторон в суде, хотя и это тоже важно, а о досудебном этапе. Мы хотим донести мысль, что юрист полезен не только в суде, но и при возникновении предпосылок спора. Он поможет Вам договориться с контрагентом таким образом, чтобы и вам не в убыток, и ему хорошо. Таким образом вы избежите судебные расходы, бесконечные выезды в суд и переделку документов.

Более того, в определенных случая, досудебное урегулирование спора обязательно.  И для того, чтобы приняли Ваш иск, нужно подтвердить его соблюдение, иначе возврат. Это, конечно, косвенно относится к нашей теме, но мы должны продемонстрировать, что ориентация на мирный исход без суда – наша самая главная цель, и тогда стоимость услуг юриста в арбитражном суде не будет для Вас обременительной.

Помощь юриста в арбитражном суде может заключаться и в сохранении вашего имущества (это очень важно для каждой компании, так как оборотные средства на то и оборотные, что всегда задействованы в бизнесе, а разрыв привычного круговорота средств – то еще испытание для любого юридического лица). Допустим, если есть риск, что ответчик все-таки увильнет и не исполнит требование даже при готовом решении суда, юрист, просчитая это наперед, обеспечит ваш иск уже при разбирательстве дела в суде либо до его начала. Таким образом, вы будете уверены, что должнику есть с чего платить, и он не продаст свою недвижимость и не рванет быстренько за границу. Примеры, конечно, утрированные, но при большой цене иска (а в арбитраже зачастую только такие) возможны и не такие выходки. Платить-то никто не хочет.

Итак, давайте подведем итог: если Вы юридическое лицо, то столкновение интересов при заключении договоров и их исполнении неизбежно. Арбитражный суд на то и создан – слишком огромное число воюющих компаний. Каждому юридическому лицу нужен хороший юрист, это часть его благополучного функционирования, поэтому  вопрос о стоимости услуг юриста в арбитражном суде актуален всегда. Теперь вы будете знать, за что вы платите и что вы в результате получаете. Однако повторимся – не стоит забывать, что диплом юриста в арбитражном суде не всегда обязателен, и функция представительства вполне может быть возложена на руководителя юр лица.

Экспертиза завещания

Споры по наследству являются одной из самых распространённых категорий споров, рассматриваемых в судах. Наследственный спор в суде обуславливает необходимость привлечения юриста по вопросам наследства, поскольку в процессе такого спора невозможно обойтись без качественной юридической помощи. Экспертиза завещания занимает основополагающее место среди остальных юридических услуг по наследственным спорам. Экспертиза важна для обеих сторон спора – как для истца, так и для ответчика. Так, истец с помощью экспертизы завещания может убедиться в целесообразности подачи искового заявления в суд, а ответчик сможет обосновать свою правовую позицию на основании экспертного заключения.

Средняя стоимость юридической экспертизы завещания – 7 500 руб.

Срок подготовки – 3 рабочих дня.

Подробная информация об услуге по ссылке.

В этой статье мы рассмотрим основания для оспаривания завещания, роль экспертного заключения в наследственном споре в суде, приведём пример из нашей судебной практики по подобным спорам.


На каких основаниях можно оспорить завещание?

Согласно гражданскому законодательству России существует несколько определенных оснований для оспаривания завещания:

  • Поскольку завещание по Гражданскому Кодексу является сделкой, к нему предъявляются такие же требования, как и к сделке. Таким образом, наследователь не должен быть лишён дееспособности. То есть, наследователь должен понимать и осознавать значение своих действий, быть вменяемым на момент составления завещания. Исходя из нашей судебной практики можно сказать, что основным способом доказывания невменяемости является получение справки из медицинских организаций о психическом состоянии наследователя;
  • Завещание может быть признано судом недействительным в случае, если в процессе составления завещания были нарушены требования о письменной форме завещания или отсутствует собственноручная подпись наследователя. Кроме того, стоит учитывать, что любое завещание должно быть нотариально удостоверено. Но стоит учесть, что незначительные нарушения при составлении завещания, которые в целом не влияют на понимание волеизъявление наследователя, не могут служить основанием для оспаривания завещания. В случае, если есть основания полагать, что завещание подписано не наследователем, назначается почерковедческая экспертиза;
  • Завещание будет признано недействительным, если оно было составлено против воли наследователя. Например, с помощью обмана или введения в заблуждение и тому подобное. Однако такие обстоятельства необходимо будет доказать суду.

Такой перечень оснований для оспаривания завещания установлен Гражданским Кодексом России. Чтобы документально установить такие обстоятельства суду, необходимо получить экспертное заключение по вопросу соответствия завещания действующему законодательству. Экспертиза завещания поможет истцу, желающему оспорить завещание, определить насколько завещание соответствует законодательству и правилам составления завещаний. Ответчик же с помощью экспертного заключения в наследственном споре в суде аргументирует свою правовую позицию, докажет этим заключением, что завещание было составлено в соответствии с законом и не может быть признано недействительным. Наша юридическая компания оказывает услуги в обоих случаях – если нужно оспорить завещание или нужно подготовить ответ на иск по оспариванию завещания.


Судебная практика

Приведём в пример недавний случай из нашей судебной практики по наследственному спору в суде. К нашей юридической компании обратился клиент с просьбой оказать услугу по экспертизе завещания.

Клиент попросил наших юристов проверить завещание на предмет соответствия составленного завещания действующему законодательству России. Клиенту нужно было экспертное заключение для того, чтобы аргументировать свою правовую позицию о законности завещания в судебном заседании, поскольку сторона истца подала иск по оспариванию завещания в пользу клиента.

Исковые требования о признании завещания недействительным были основаны на том, что в тексте завещания используется термин «жена». Наследователь на момент составления завещания находился в браке, однако на момент вступления завещания в законную силу брак был расторгнут. Кроме того, истец утверждал, что термин «жена» не предусмотрен действующим законодательством, а значит, завещание не может вступить в законную силу, поскольку в настоящей момент брак является расторгнутым. На этих обстоятельствах основывается правовая позиция истца.

Клиент в просьбе к нашим юристам попросил подготовить экспертное заключение по завещанию и доказать суду, что завещание было составлено в соответствии с гражданским законодательством России, а использование термина «жена» в тексте завещания не является основанием для признания завещания недействительным.

Наши юристы предприняли следующие действия по разрешению проблемы клиента:

  • Юристы проанализировали текст завещания. Дело в том, что завещание было составлено в момент, когда действовал Гражданский Кодекс РСФСР, поэтому нужно было определить соответствие завещания нормам именно ГК РСФСР. В правовом комментарии юристы установили, что завещание соответствует правовом нормам того времени;
  • Согласно ГК РСФСР, завещание можно оставлять любому лицу, даже если оно не является родственником наследователя. Поскольку в завещании были указаны ФИО наследника, юристы обосновали отсутствие сомнений в связи с употреблением термина «жена». Даже если бы слово «жена» не было употреблено в завещании, всё равно было бы ясно кто является наследником. Касательно употребления слова «жена» в тексте завещания, наши юристы указали, что «жена» в завещании является уточнением термина «супруг», предусмотренное семейным законодательством РФ;
  • Также наши юристы установили, что завещание соответствует общим правилам сделок, установленным законом. Так как в ГК РСФСР отсутствовали положения о недействительности сделок, к составленному завещанию должны применяться положения ГК РФ. Таким образом, согласно правовому комментарию наших юристов завещание соответствует положениям ГК РФ и не может быть признано незаконным.

Наши юристы составили экспертное заключение по завещанию. Оно опубликовано ниже без персональных данных. Клиент предоставил экспертное заключение в суд, наследственный спор в суде был разрешён в пользу нашего клиента, а завещание не было оспорено и осталось действующим.

Мы оказываем услугу по экспертизе завещания всем сторонам судебного разбирательства – и истцу, и ответчику. Так, для истца перед подачей искового заявления рациональным решением будет сначала проверить завещание. Может оказаться так, что завещание составлено в надлежащей форме и не противоречит закону, тогда обращаться в суд будет нецелесообразно. Ответчик же с помощью экспертизы завещания сможет подтвердить соответствие завещания закону и разрешить судебное разбирательство в свою пользу.

Необходимость участия юриста в наследственных спорах

В наследственных спорах должен принимать участие профессионал, юрист, специализирующийся по наследственным спорам. Юрист по вопросам наследства, как эксперт в этой сфере, в курсе всех аспектов правоприменительной практики. К тому же, существует много положений по судебной практике, которые тоже необходимо учитывать в процессе разбирательства. Кроме того, важны профессиональные навыки по составлению процессуальных документов для предоставления в суд, например, есть много особенностей при составлении искового заявление или отзыва на иск.

Наши юристы не первый десяток лет занимаются наследственными спорами, они имеют богатый профессиональный опыт. Наши юристы могут не только проверить завещание, но также они могут и оказывать другие смежные услуги по наследственным вопросам юридического характера. Наша юридическая компания имеет некоторые преимущества, среди которых можно выделить следующие:

  • Наши услуги оказываются как в очном, так и в дистанционном формате. В основном, преобладает электронный документооборот;
  • Услуги оказываются на всей территории Российской Федерации. Если существует необходимость в очном присутствии юриста на судебном заседании, наши юристы смогут прибыть в любой регион;
  • Наши услуги оказываются в кратчайшие сроки, а весь процесс оказания услуг согласовывается с клиентом на каждом этапе.
Составить иск в арбитражный суд

«Ничего личного, это бизнес» – слышали мы в своих любимых фильмах, с интересом наблюдая острый ход событий. Так и в жизни. Только в нашей реальности столкновения между компаниями происходят в Арбитражном суде, и умение составить иск в арбитражный суд – основное оружие против конкурента.

Мы можем взять составление иска на себя. В кратчайшие сроки (до 5-ти дней) мы изучим Вашу правовую ситуацию, выработаем позицию в суде, разработаем иск и предоставим Вам отчет о проделанной работе. Стоимость иска в арбитраж 15 000 рублей.

Наверняка Вы уже поняли, о чем пойдет речь. И не ошиблись, потому что споры между юридическими лицами, пожалуй, одни из самых любопытных тем в юридической практике.

Мы поговорим о самом ответственном этапе – составлении иска в арбитражный суд.

Если сравнивать с иском в защиту гражданина, то можно натолкнуться на ряд принципиальных отличий:

  1. характер требований (исключительно, экономические и корпоративные споры);
  2. способы защиты (предусмотрен обязательный отзыв на иск, который должен содержать возражения по каждому утверждению в иске);
  3. способы обеспечения иска (можно обеспечить иск еще до подачи);
  4. требования к самим участникам процесса (например, представитель должен иметь высшее образование, которое подтверждается дипломом, либо иметь статус адвоката, подтверждающийся ордером) К слову, в судах общей юрисдикции все гораздо проще.

Речь, к тому же, идет про гораздо более весомые деньги, соответственно предмет иска, как правило – иск о взыскании долга в арбитражном суде. И на кону стоят немалые суммы, поэтому каждая компания с особой тщательностью подходит к выбору правозащитника. Опираясь на собственную практику, проясним все моменты. Нам есть, что рассказать.

Судебная практика

Признаемся, дело, о котором мы хотим рассказать, было непростое, но мы всегда рады постигать новую высоту, и на этот раз стояла задача – взыскать долг в арбитражном суде не с абы кого, а с государства; Не абы какую сумму, а 32 миллиона рублей! Ссориться с государством – то еще дело. Практика насчитывает единицы случаев, когда в крупных спорах с государством выигрывала рядовая компания. А когда цена иска составляет 32 миллиона – перспектива успешного исхода дела вообще выходит за пределы реальности.

Однако, когда на стороне закон и профессионализм юриста в арбитражном суде – посильными становятся и не такие дела.

Первая и основная задача –  составить иск в арбитражный суд. Объясняем почему: все юридически значимые факты мы излагаем в исковом заявлении. Первое впечатление самое сильное, поэтому от убедительности и подкрепленности нашей позиции будет зависеть исход дела. Да, можно уже в процессе судебного разбирательства скорректировать исковые требования, предоставить дополнительные доказательства, но крупный удар, нанесенный вначале, пролагает вектор развития всей правовой ситуации.

Чтобы сполна изучить все обстоятельства дела, представители нашей юридической фирмы отправились в Анадырь (!) на другой конец страны. Дело было очень сложное, и дистанционно вникать в ситуацию было бы крайне непросто, но нам без труда удалось собраться и выехать, потому что наши услуги распространяются на все регионы страны, и мы выступаем не только по искам в арбитражном суде Москвы или искам в арбитражном суде Московской области, но и представляем Ваши интересы во всех судах по всей России.

Суть спора, если переводить на элементарный язык, имела следующую цель – взыскать долг в арбитражном суде в размере субсидии на покрытие расходов. Когда на стороне ответчика Государство, нужно быть готовым к тому, что правоотношения будут осложнены самыми разнообразными элементами. В нашем случае – сочетание экономических и бюджетных правоотношений вносило своеобразную толику, но заставляло не сбавлять темп и подкрепляло нашу позицию. Субсидии – целевые денежные средства, предоставляемые на безвозмездной основе. Был заключен соответствующий договор, в котором, собственно, и закреплялись обязанность, сроки и размер субсидии.


Суд вынес решению в нашу пользу, и мы еще взыскали кучу других бонусов, предусмотренных законодательством. Помимо основного долга в размере 32 млн, нам еще удалось взыскать проценты по 395 статье и расходы не представителя. А так можно еще неустойку, упущенную выгоду и прочее. Как взыскать проценты по 395 статье, описано в другой работе.

Вот положительное решение суда.

К слову, мы аккумулируем абсолютно все возможности, и лучше предусмотреть это до вынесения решения, чтобы отдельным производством не подавать иск о взыскании долга в арбитражный суд.

Чтобы составить иск в арбитражный суд, нужно обратиться к следующему перечню в АПК РФ в части содержания:

  1. Наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
  2. Сведения об истце (наименование, адрес, идентификаторы);
  3. Сведения об ответчике (то же самое)
  4. Требования истца со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства (в судах общей юрисдикции ссылки на НПА не требуется);
  5. Цена иска, если иск подлежит оценке;
  6. Расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
  7. Сведения о соблюдении истцом досудебного порядка (например, направление претензии или иного письма) и др в зависимости от обстоятельств дела. Но обязательные моменты мы обозначили.

Мы не стали раскрывать, какие конкретно сведения о сторонах, помимо очевидных «наименования юр лица и адреса», необходимо отразить, чтобы не нагромождать текст, они прописаны в АПК РФ. Однако должно отметить, что сведения о юридических лицах содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), и там зафиксирована достоверная (по крайней мере так предполагается) и, что важно, актуальная информация.

Но перечню документов следует уделить повышенное внимание, так как важно приложить все, чтобы иск не был возвращен или оставлен без движения. Судьи и так всегда не поспевают в сроки, поэтому на этапе составления иска важно очень кропотливо подойти не только к содержательной части, но и к технической. Итак, что прикладываем:

  1. Вручение об уведомление лиц, участвующих в деле: Вы сами направляете копии иска всем, вовлеченным в процесс, а затем просто прикладываете доказательство отправки;
  2. Доказательства нарушения Ваших прав;
  3. Копии свидетельства о государственной регистрации ЮЛ/ИП;
  4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
  5. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юр лице по актуальности не позднее 30-ти дней;
  6. Доказательства, подтверждающие соблюдение досудебного порядка, если он предусмотрен законом или договором;
  7. Квитанция об уплате госпошлины;
  8. иные;

Иск можно подать:

  1. в письменной форме через канцелярию суда;
  2. в электронной форме.

Второй вариант наиболее удобный. Мы в таком формате работаем часто, потому что оказываем свои услуги по всей России. Но если дело требует нашего личного участия, то без промедлений выдвигаемся в пункт назначения. Вот как, например, в нашем деле с госорганом по взысканию субсидии.

Подпись в иске может поставить руководитель вашей организации, например, в ООО это будет генеральный директор, он может выступать без доверенности, и, собственно, представитель по доверенности. Обратите внимание: при выдаче доверенности в ней нужно специально оговорить полномочие подписывать иск.

И не следует ждать письма и уведомления на почту. В Арбитражном процессе следить за движением дела нужно через Арбитр. И все важные сроки отчисляются также с момента опубликования.

Открытым на сегодняшний день остается вопрос, нужно ли прикладывать диплом – в перечне его нет, а требование о квалификации есть. Повторимся, но в арбитражном процессе представитель должен иметь высшее юридическое образование или ученую степень. Не стоит путать это с полномочиями по доверенности. В любом случае, нужна будет и доверенность, и диплом (если адвокат, то адвокатский ордер). Такое требование было включено сравнительно недавно в связи с тем, что арбитражный процесс очень сложный, поэтому важен профессионализм участников. И единогласно решено, что это может подтверждаться дипломом. Суды иногда все-таки оставляют заявление без движения, поэтому мы рекомендуем прикладывать копию диплома во избежание казусов и потери времени.

Чем полезен адвокат на стадии подачи самого заявления. Он определит:

  1. Подсудность;
  2. Перечень обязательных документов и доказательств;
  3. Выстроит позицию, подготовит аргументы и др.

Важные особенности арбитража для составления грамотного иска и участия в суде:

В арбитражном суде вы не встретите дела с физическими лицами (в АПК предусматриваются определенные уточнения на этот счет, но они не так часто встречаются, поэтому не будем на них останавливаться). Здесь рассматриваются дела исключительно с участием организаций и исключительно по требованиям, вытекающих из экономических споров – это первый важный момент.

Второй важный момент – арбитражным процессом предусматривается более активное участие сторон в судебных «поединках». Так, в ответ на иск ответчик обязан написать отзыв. В нем он излагает возражения по КАЖДОМУ факту, приведенному в иске оппонента.

Профессиональный юрист знает, что в АПК есть довольно интересная норма (ст. 70 АПК РФ), которая обязывает ответчика дать возражения по каждому пункту, иначе не опровергнутые факты будут автоматически считаться признанными им, даже если в действительности он категорически не согласен с таковыми.

Например, если вы не возразили на довод Истца о том, что якобы Вы просрочили выплату по договору, то Суд посчитает, что вы признали просрочку, и Истцу не нужно будет доказывать это утверждение. Вы либо можете словесно опровергнуть довод в самом отзыве, либо просто можете приложить доказательства, подтверждающие Вашу правоту.

Юрист в арбитражный суд – человек, знающий толк в предпринимательской деятельности. Это сфера профессиональных участников рынка, где каждое действие подтверждается документально актами приема-передач, счетами-фактурами, накладными и прочими сложными штуками. Неправильное составление или вообще непредставление этих «бумажек» – прямая дорога в Арбитражный суд, именно на его территории «ведет бои» предприимчивая прослойка общества.

Если вы юридическое лицо, то вы не понаслышке знаете, как судебные разбирательства ударяют по ведению предпринимательской деятельности. При разрешении дела могут быть разные неожиданности: например, в целях обеспечения иска, сторона может подать ходатайство об аресте вашего счета, где лежат необходимые денежные средства для функционирования компании. Потенциальные клиенты могут отвернуться, а некогда бесперебойная поставка товаров обнаружит свои пороки.

Любая компания функционирует посредством заключения череды сделок. Это обеспечивает беспрерывный оборот денежных средств, что в итоге и приводит к получению прибыли. Многообразие таковых не счесть – поставка, аренда, купля-продажа, поручительство, иные услуги и работы. И столкновение компаний, особенно в одной сфере, так или иначе, будет иметь налёт конкуренции, поэтому не нужно ожидать добросовестных действий.

Нам не в новинку сопровождать организации. Мы не специализируемся на конкретных компаниях, отрасли и сфере. Наш опыт позволяет нам работать со сложными случаями, как, например, выше обозначенный. В равной степени мы оказываем свои услуги узкопрофильным организациям и в это же время ссоримся с госорганами по другому делу (хотя, конечно, мирные пути в приоритете).

Поэтому, чтобы составить иск в арбитражный суд, вы можете смело обращаться к нам. У нас нет территориальных пределов. Мы работаем не только с исками в арбитражный суд Москвы или с исками в арбитражный суд Московской области, но и в регионах.

Рассмотрение споров в МКАС

МКАС при ТПП как арбитражное учреждение в России

МКАС при ТПП является одним из самых популярных независимых арбитражных учреждений в Российской Федерации. Рассмотрение споров в МКАС при ТПП, как и в остальных международных арбитражных учреждениях, основывается на правилах международного арбитража. Однако разбирательство в МКАС при ТПП РФ в некоторой степени отличается от разбирательств в других международных арбитражных судах. Эта инстанция международного арбитража является самой старейшей в Российской Федерации, что обуславливает её признание в международном бизнес-сообществе. К тому же, МКАС при ТПП является правопреемником Внешнеторговой арбитражной комиссии и Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП РФ. В связи с этим он обладает компетенцией для рассмотрения споров, направленные в вышеназванные арбитражные инстанции.

По состоянию на настоящее время в Российской Федерации осталось всего четыре постоянно действующих арбитражных учреждения. В соответствии с законом только они могут администрировать арбитраж. В число этих четырёх арбитражных центров входит и МКАС при ТПП, главное отделение которого находится в городе Москве. В связи с тем, что местом арбитража является город Москва, МКАС находится под правовой юрисдикцией Российской Федерации. Этот факт имеет значение при установлении правового процессуального режима арбитража и признания, последующего исполнения арбитражного решения. Более конкретно положение об юрисдикции регулируется п. 22 Регламента МКАС при ТПП. Поэтому для участия в разбирательстве в МКАС нужно иметь представление о правовой системе России и регулировании арбитража.

В МКАС при ТПП РФ существуют несколько комитетов, которые обладают компетенцией по рассмотрению определенных споров.

В целом, компетенция МКАС при ТПП распространяется на споры, возникающие из гражданских правоотношений. МКАС при ТПП уполномочен рассматривать следующие споры:

  • Споры по внешнеторговым и другим международно-экономическим связям. Как свидетельствует практика, споры по данной категории являются самыми многочисленными в МКАС;
  • Споры по договорам с иностранным контрагентом;
  • Споры, которые в случае возникновения подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ.

Компетенция МКАС устанавливается федеральными законами и внутренним регламентом международного коммерческого суда.

Нормативное правовое регулирование МКАС при ТПП определяют несколько актов, находящихся между собой в строгой иерархии. В соответствии с международным договором России основополагающее значение в урегулировании международного арбитража занимает арбитражный регламент, утвержденный в 1976 году комиссией ООН по праву интернациональной торговли. Стоит отметить, что UNCITRAL не занимается арбитражем, а разрабатывает нормативную базу для международного арбитража, утверждает конвенции и модельные правила для арбитражных центров. Эти правила действуют на все международные арбитражные инстанции, в том числе они являются определяющими для МКАС при ТПП в России. Таким образом, UNCITRAL осуществляет роль правового механизма для управления арбитражными центрами, а её акты являются основой для национальных правил арбитража, в том числе и для российского.

Кроме этого регламента, в Российской Федерации существуют два федеральных закона, правовые нормы которых направлены на регулирование международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ:

  1. Закон РФ 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». Этот закон напрямую регулирует международный арбитраж, если действие арбитража происходит на территории России. Этот акт определяет порядок оформления арбитражного соглашения, формирования состава арбитража, разбирательства и порядок оспаривания решений арбитража. В законе отражены модельные правила для арбитража от UNCITRAL. В нём выделено две постоянно действующих арбитражных институции при ТПП РФ – МКАС (Международный арбитражный суд) и МАК (Морская арбитражная комиссия). МКАС имеет более широкую компетенцию, МАК специализируется на спорах, связанных с мореплаванием;
  2. Федеральный закон 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже». Нормы этого закона действуют не только в отношении национального внутреннего арбитража, но и международного. Данный федеральный закон регулирует порядок создания и действия постоянных арбитражных учреждений, в том числе и международных арбитражных учреждений, если арбитраж осуществляется на территории России. В соответствии с этим федеральным законом арбитражные учреждения могут создаваться только при некоммерческих организациях. Кроме того, для создания арбитражного учреждения необходимо получить разрешение от Правительства России. По закону МКАС при ТПП функционирует без такого разрешения, статус постоянно действующего арбитражного учреждения установлен федеральным законом.

У МКАС при ТПП существует свой внутренний регламент, который регулирует порядок рассмотрения спора в МКАС, назначения арбитров, устанавливает порядок исчисления арбитражного сбора, ставки для гонорара арбитрам, а также иные внутренние вопросы организации МКАС. Регламент утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 года. Изменения в него вносились в 2010 и 2013 году, что подчёркивает стабильность нормативно-правовой базы МКАС. Российский МКАС при ТПП отличается высокой степенью проработанности нормативных актов, их стабильностью.

Для успешного участия в рассмотрении спора в МКАС представитель интересов участника спора должен хорошо ориентироваться в нормативно-правовой базе, на основе и в соответствии с которой функционирует МКАС при ТПП. Юрист должен быть ознакомлен с российской правовой действительностью. Как и было отмечено выше, МКАС при ТПП отличается некоторыми особенностями. Адвокат для арбитража должен учитывать эти нюансы МКАС при ТПП, иметь представление об этой инстанции, а также опыт участия в разбирательстве в МКАС при ТПП.

Помимо организации внутренних вопросов функционирования МКАС, внутренним регламентом установлены следующие обязательные условия для рассмотрения споров в МКАС:

  1. Рассмотреть спор в МКАС возможно при наличии письменного арбитражного соглашения между сторонами спора, который возник или может возникнуть. Обязательная письменная форма арбитражного соглашения предусмотрена регламентом из-за необходимости исполнения требований статьи 7 закона об международном арбитраже, в котором содержатся способы заключения такого соглашения;
  2. МКАС рассматривает споры, если его юрисдикция на эти споры установлена международным договором;
  3. Состав арбитража уполномочен на разрешение вопросов о компетентности при рассмотрении споров. Если возникают трудности с определением компетенции спора, арбитры устанавливают её с учётом условий договора.

МКАС при ТПП также отличается профессионализмом своих арбитров. Арбитры являются лучшими специалистами в разных областях экономики и юриспруденции. Профессионализм требуется также и от представителей сторон в арбитраже. Это должны быть юристы, имеющие многолетний опыт работы в арбитраже, хорошо разбирающиеся в правовой действительности. Таким образом, составу арбитража будет проще понять правовую позицию стороны спора, если её будет озвучивать опытный юрист на профессиональном языке, понятным для профессиональных арбитров.

В этой статье будут подробно рассмотрены вопросы об арбитражном разбирательстве в МКАС при ТПП. Кроме того, будут представлены преимущества нашей юридической фирмы, которая оказывает услуги по представлению интересов российских и иностранных клиентов в МКАС при ТПП РФ.


Преимущества МКАС при ТПП

МКАС при ТПП обладает специфическими особенностями по сравнению с национальными судами разных юрисдикций и другими инстанциями международных арбитражных учреждений. Разбирательство в МКАС существенно отличается от подобного разбирательства в национальных судах и международных арбитражных центрах по следующим основаниям:

  • В случае, если истец обратится в государственный суд той страны, в которой находится ответчик, могут возникнуть проблемы в ходе разбирательства. Например, судья национального суда может не иметь опыта в международных разбирательствах или у него могут отсутствовать необходимые навыки. Кроме того, в государственном суде другого государства сторонам придётся ссылаться на правовые нормы незнакомой юрисдикции, что тоже может стать камнем преткновения для арбитражного разбирательства. Основная проблема заключается в том, что решение государственного суда можно исполнить не в каждой стране. Например, решения российских судов на основании международных договоров можно исполнить на территории бывших стран СНГ, однако на территории большинства европейских государств исполнить решение российского суда невозможно.

Поэтому, на основании Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года, решения по спору в МКАС при ТПП РФ являются обязательными в странах-участниках этой конвенции. По состоянию на настоящее время в названной конвенции участвует около 160 государств, которые наиболее активны в мировой экономике. Так обеспечивается эффективность МКАС при ТПП как всемирного арбитра, потому что решение международного арбитража в странах-участников вышеупомянутой конвенции осуществляется в упрощенном порядке, без пересмотра дела по существу;

  • В национальных судах представлять интересы сторон могут юристы, имеющие государственную аккредитацию. В международном арбитраже, в том числе и в МКАС при ТПП, присутствует принцип свободы юридических представителей. Иными словами, доверить представлять свои интересы можно выбранному юристу. Важно то, что такой представитель должен иметь знания и опыт в международном арбитраже, а не только знать право, которые будет применяться при рассмотрении споров в МКАС. Наша юридическая фирма представляет интересы российских и иностранных клиентов в МКАС при ТПП уже не один десяток лет. Об гарантиях нашей фирмы будет подробно описано ниже;
  • По сравнению с другими международными арбитражными учреждениями МКАС при ТПП существенно отличается наименьшим регистрационными и арбитражными сборами. Так, иск в МКАС при ТПП облагается регистрационным сбором в 1000$, а иск в LCIA облагается регистрационным сбором в 3000$. Разница в сборах МКАС при ТПП и LCIA существенная, что обуславливает привлекательность российского арбитража для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, рассмотрение споров в МКАС обходится без почасовой оплаты работы арбитров. Отсутствие почасовой оплаты предотвращает намеренное затягивание процесса. Затягивание процесса имеет место быть, если одна из сторон желает вынудить контрагента нести дополнительные финансовые убытки на арбитражные расходы. В частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.

Арбитражные расходы обычно возлагаются на проигравшую сторону в большей части в разумном размере. Таким образом, сторона, выигравшая спор, может компенсировать значительную часть понесенных арбитражных расходов. Так, МКАС при ТПП существенно отличается от государственного арбитража в силу затрат на арбитражные сборы и уплату функционирования арбитража. Тем не менее, МКАС при ТПП компенсирует эти затраты оперативностью, компетентностью и конфиденциальностью при разрешении споров;

  • Рассмотрение споров в МКАС ограничено по времени. Регламентом МКАС при ТПП установлено, что разбирательство не может длиться дольше, чем 180 дней. По сравнению с другими арбитражными центрами, это значение ограничения по срокам одинаково. Ограничение по времени не даст процессу затянуться. Решение МКАС является окончательными.
  • МКАС при ТПП обеспечивает надежные условия для обеспечения конфиденциальности разбирательства в МКАС. Параграф 25 Регламента МКАС устанавливает, что арбитры, эксперты, сотрудники аппарата МКАС и ТПП обязаны не разглашать информацию, ставшую для них известной в процессе рассмотрения споров в МКАС. Однако сторонам предоставляется некоторую возможность использовать результаты рассмотрения спора. Кроме того, стороны могут заключить дополнительное соглашение об конфиденциальности спора или какой-либо определенной информации об споре;
  • В отличие от государственных арбитражей, при разбирательстве в МКАС больше во внимание берутся факты, а не правовая сторона спора. Представитель интересов в арбитраже должен обладать навыками представления и аргументации за определенные факты. В международном арбитраже, в том числе и в суде в МКАС, поле возможных доказательств намного шире, чем в государственных арбитражах.

Кроме вышеназванных преимуществ суда в МКАС, можно добавить немаловажный факт, повлиявший на функционирование международного коммерческого арбитража – экономические санкции западных государств в отношении ряда российских компаний. В связи с введенными экономическими санкциями российские компании вынуждены отказываться от традиционных европейских арбитражных центров, и теперь они обращаются в арбитражные центры Азии, в том числе и российский МКАС при ТПП. Этот факт обуславливает популярность МКАС при ТПП для рассмотрения споров с российскими компаниями в международном арбитраже.

Порядок рассмотрения споров в МКАС при ТПП

Порядок осуществления разбирательства в МКАС регламентирован Регламентом МКАС и федеральными законами, однако сторонам предоставляется большая свобода действий при рассмотрении спора в МКАС. Если нормативными актами или соглашением сторон не урегулирован какой-то вопрос по разбирательству, то МКАС при ТПП вправе разрешить его по своему усмотрению, но в соответствии с принципами международного арбитража.

Необходимость рассмотрения спора в международном арбитраже возникает в том случае, если присутствует иностранный контрагент. Как правило, либо иностранная компания хочет подать иск в МКАС в отношении российской компании, либо российская компания уже подала иска в МКАС в отношении иностранной компании. Но в любом случае существует необходимость в юридическом представителе для обеих сторон, будь то сторона истца или сторона ответчика. Представитель поможет более эффективнее выразить правовую позицию стороны, что может повлиять на сам ход разбирательства.

Другим обязательным условием является наличие так называемой арбитражной оговорки в условиях заключенного договора. Стоит принять во внимание, что арбитражные центры рекомендуют использовать арбитражные оговорки, указанные на их официальных сайтах. Например, МКАС при ТПП рекомендует использовать следующий текст арбитражной оговорки:

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. Арбитражное решение является для сторон окончательным»

В противном случае МКАС может решить, что у него отсутствует компетенция на рассмотрение возникшего спора. Поэтому арбитражная оговорка должна однозначно передавать компетенцию на рассмотрение возникшего или возможного спора напрямую в МКАС.

Если возник спор с российской компанией, а арбитражная оговорка отсутствует в договоре, то стороны могут составить дополнительное соглашение об передаче возникшего спора в международный арбитраж. Наша юридическая фирма готова составить такое дополнительное соглашение.

В арбитражной оговорке можно предусмотреть следующие условия, с соблюдением которых будет происходить разбирательство в МКАС:

  • Место проведения арбитражного разбирательства. Обычно суд в МКАС заседает в городе Москве, однако по соглашению стороны могут определить иное место для рассмотрения спора. МКАС при ТПП насчитывает 16 отделений по всей территории России. Но стоит учесть, что при смене места рассмотрения спора на стороны возлагаются дополнительные арбитражные расходы;
  • Применяемое к спору право. Стороны вправе выбрать правовую систему той страны, право которой они считают наиболее применимым к возникшему спору. Если стороны не договорились об применимом праве, суд в МКАС определит его самостоятельно;
  • Язык разбирательства. Обычно рассмотрение споров в МКАС происходит на русском языке, но стороны по взаимному согласию могут установить любой другой язык для разбирательства;
  • Количество арбитров. В МКАС стороны имеют возможность принять участие в формировании состава арбитража. Каждая сторона может выбрать наиболее подходящего арбитра, чья профессиональная репутация поможет надлежащим образом разрешить сложившийся спор. Выбранные сторонами два арбитра выбирают третьего – председателя арбитража. Регламентом МКАС предусмотрено право отвода арбитра, если возникнут основания полагать, что арбитр небеспристрастен.

Рассмотрение споров в МКАС начинается с подачи искового заявления. Исковое заявление составляется по форме и должно содержать себе необходимую информацию. Она должна обязательно быть указана в иске в МКАС. Внутренним регламентом МКАС установлено, что если в исковом заявлении секретарь обнаружит ошибку, то истцу будет представлено время на устранение ошибок в иске.

В иске должна содержаться следующая информация:

  • Наименование сторон;
  • Почтовые адреса, номера телефонов и факсов, адреса электронной почты каждой стороны.
  • Заявленные требования истца;
  • Обоснование, почему рассмотрение спора является компетенцией МКАС при ТПП и подпадает под его юрисдикцию;
  • Фактические обстоятельства дела;
  • Доказательства, которые подтверждают обстоятельства дела;
  • Обоснование исковых требований на основе применимого права;
  • Цена иска. От цены иска будет зависеть арбитражный сбор для функционирования арбитража;
  • Сумма каждого заявленного требования. По каждому требованию нужно произвести расчёт и указать эту сумму в иске;
  • Приложение документов. Стоит отметить, что пакет документов должен подаваться в нескольких комплектах. Это зависит от количества арбитров в составе;

Иск в МКАС при ТПП является началом для судебного разбирательства в МКАС. Правильно оформленный иск в МКАС при ТПП будет принят судом к производству, поэтому его составление необходимо поручить профессионалу – арбитражному юристу. Правильно составленное исковое заявление в суд в МКАС избавит от необходимости исправлять его в будущем. Юристы нашей компании являются компетентными специалистами в области международного арбитража. Они могут составить и исковое заявлением в МКАС, и отзыв на такое исковое заявление, и встречный иск.

Чтобы начать рассмотрение спора в МКАС при ТПП РФ, нужно выплатить большую сумму на регистрационный сбор, который является частью арбитражного сбора. Этот сбор составляет 1.000$, если цена выражена в долларах США, если цена в рублях, то регистрационный сбор составит 30.000 рублей. Арбитражный сбор формируется от цены иска, но он так же составляет большую сумму. Например, при цене иска от 300 тысяч до 1.5 миллиона арбитражный сбор составит 78 тысяч рублей + 7% от суммы иска. В случае, если одна сторона выиграет дело, то арбитражный сбор, кроме регистрационного, будет ей компенсирован в некоторой части. Таблица по которой высчитывается размер арбитражных сборов в зависимости от цены иска находится в регламенте МКАС.

Секретарь МКАС уведомляет ответчика об иске в МКАС, предлагает составить отзыв на исковое заявление. Отзыв, как и иск в МКАС, должен содержать в себе такую же необходимую информацию об сторонах спора и других обстоятельств дела. Требования к отзыву на исковое заявление содержаться в регламенте МКАС.

Далее стороны выбирают состав арбитража. Конкретные положения по составу арбитража стороны должны изложить в своём соглашении. В случае, если согласие по составу арбитража не достигнуто, то окончательное решение принимает президиум МКАС в порядке, предусмотренным п. 17 регламента МКАС. Суд в МКАС обычно рассматривает дело в составе трёх арбитров, однако Президиум МКАС с учётом обстоятельств дела может поручить рассмотрение спора единоличному арбитру. Выбирать арбитра нужно с учётом особенностей возникшего спора. Желательно, чтобы арбитр имел профессиональный опыт в сфере, в которой спор возник.

В процессе рассмотрения спора в МКАС сторон могут пользоваться услугами представителей с любым гражданством из любого государства. Для эффективного представления интересов представитель должен иметь навыки для участия в разбирательстве в МКАС при ТПП, ориентироваться в российской правовой действительности. Безусловно, наилучшим и самым оптимальным решением будет поручить представлять интересы в российском арбитраже именно российскому юристу.

Стороны имеют право договориться о разбирательстве только на основе письменных материалов без проведения устных слушаний. В таком случае необходимость личного присутствия представителя отпадет, что сократит второстепенные расходы. Таким образом, при рассмотрении споров в МКАС можно обойтись без очного присутствия. Однако при желании проведения устных слушаний можно выбрать одно из 16 отделений МКАС при ТПП. Отделения расположены по всей территории России.

После рассмотрения спора в МКАС выносится решение. Решение принимается большинством голосов состава арбитража. Решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения. Решение МКАС исполняется сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Для исполнения решения могут быть наложены обеспечительные меры в соответствии с федеральным законом. Наша юридическая компания оказывает услуги по наложению обеспечительных мер на решения МКАС при ТПП в любых юрисдикциях.

Преимущества и гарантии нашей юридической фирмы по представлению интересов в арбитраже

Юридический представитель в арбитраже играет определяющую роль не только в рассмотрении споров в МКАС при ТПП, но и во всём международном арбитраже. Наша юридическая компания оказывает услуги по представлению интересов в международном коммерческом арбитраже, в том числе и в МКАС при ТПП. Мы представляем интересы в обоих случаях – если необходимо подать иск в МКАС на российскую компанию или если необходимо ответить на иск от российской компании.

Наши юристы по международному арбитражу при представлении интересов клиентов руководствуются глубоким знанием международных конвенций и иных нормативных актов по международному арбитражу, федеральными законами Российской Федерации и внутренним регламентом МКАС при ТПП. Адвокаты по арбитражу готовы участвовать в разбирательстве в МКАС на любом языке и с любым применимым правом.

Наша компания обладает преимуществами по юридическому представительству в арбитраже. Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

  • Наша юридическая компания преимущественно работает в Российской Федерации. Это означает, что юристы нашей компании хорошо ориентируются в российской правовой действительности и в курсе правоприменительных аспектов в международном арбитраже, в частности, в МКАС при ТПП. Юристы в России хорошо понимают стандарты арбитражных споров с российскими компаниями;
  • Мы работаем также по западным стандартам. Наши юристы имеют огромный коллективный опыт по участию в международном арбитраже не только в России, но и в странах Европы. В частности, наша компания на постоянной основе оказывает услуги по представлению интересов в Лондовском международном арбитражном суде и в Стокгольмском арбитраже, других ведущих арбитражных центрах Европы;
  • Учитывая тот факт, что наша юридическая компания часто оказывает услуги по представительству в МКАС при ТПП, у наших юристов сложилось профессиональное мнение об большинстве арбитров. Наши юристы помогут с выбором тех арбитров, участие которых в рассмотрении споров в МКАС было бы оптимальным вариантом для разбирательства. Каждый арбитр имеет знания в определенной сфере, поэтому для каждого конкретного разбирательства в МКАС нужно учитывать профессиональный опыт арбитров при формировании состава арбитража;
  • Как и было указано выше, многое в разбирательстве зависит от условий арбитражной оговорки – от языка разбирательства, применимого права, количества арбитров. Наша юридическая компания готова оказывать услуги по представительству в арбитраже независимо от языка разбирательства и других условий арбитражной оговорки. Кроме того, наши юристы могут вести переписку с клиентом на разных языках, как будет удобно клиенту;
  • Отличительной особенностью является дистанционный формат предоставления услуги. Всю процедуру от оформления договора с нашей компанией и включая непосредственное рассмотрение спора в МКАС при ТПП возможно осуществить дистанционно. Выше было указано, что в МКАС необязательно проводить устные слушания, суд может рассмотреть дело на основе имеющихся материалов дела и письменных документов;
  • Если клиенту необходимы устные слушания, то наши юристы будут присутствовать в любом из 16 отделений МКАС на всей территории Российской Федерации. Cущественным преимуществом международного арбитража является возможность проведения заседаний в режиме онлайн, без личного участия заявителя. Кроме того, возможен электронный документооборот. Разбирательство можно осуществлять дистанционно, без выездов в другие государства. В таком случае наши услуги становятся дешевле;
  • Наша юридическая фирма имеет большой опыт представительства при разбирательстве в МКАС в разных отраслях – международные коммерческие споры, корпоративные споры, спортивные споры. Наши юристы имеют дело со спорами по энергетике, инвестициям, страхованию, морским перевозкам, интеллектуальной собственности;
  • Наши адвокаты по арбитражу имеют деловые связи с экспертными центрами, оказывающие экспертные услуги для международного коммерческого арбитража. В случае необходимости наши юристы привлекут к разбирательству эксперта, который может повлиять на исход спора.

Работа нашей юридической компании постановлена следующим образом:

  1. Клиент, иностранная юридическая компания, обращается к нам с просьбой организовать юридическое сопровождение для подачи искового заявления на российскую компанию в МКАС при ТПП или ответить на исковое заявление, поданное российской компанией. В обеих случаях мы способны оказать услуги юридического представительства;
  2. Клиент в письме подробно описывает ситуацию об возможном или уже возникшем споре. Ещё раз отметим, что наши юристы способны вести переписку на языке клиента. Наши юристы анализируют ситуацию и отправляют клиенту консультационное заключение с оценкой возможных рисков и описанием дальнейших перспектив при рассмотрении спора в МКАС;
  3. Если клиент является истцом, то наши юристы подготовят иск в МКАС. В случае, если исковые требования будут удовлетворены, то мы готовы исполнить решение в МКАС на территории России, а также можем в процессе наложить обеспечительные меры на ответчика;
  4. Наша особенность юридического представительства заключается в том, что мы любое действие будем согласовывать с клиентом. После заключения договора с клиентом мы будем отчитываться о каждом этапе разрешения спора. Каждый документ мы отправляем на согласование клиенту, предлагаем разные варианты действий, указываем перспективу в том или ином случае, просчитываем правовые и экономические риски. Иными словами, юристы нашей компании обеспечат полное, всестороннее правовое обеспечение разрешения спора.

Таким образом, наши юристы в рамках юридического представительства в арбитраже готовы:

  • При необходимости готовы оформить документы для достижения досудебного соглашения о разрешении спора. В некоторых соглашениях об передаче споров в арбитраж может быть предусмотрено обязательное условие об досудебном урегулировании возникшего спора.;
  • Собрать и подготовить все документы, которые необходимы для начала рассмотрения спора в МКАС. Также юристы подготовят необходимые документы уже в процессе разбирательства;
  • Подготовить аргументы для обоснования правовой позиции клиента, собрать доказательства и свидетельства для в пользу клиента;
  • Наложить обеспечительные меры в процессе разбирательства в МКАС при ТПП;
  • Исполнить решение МКАС в России, если оно будет в пользу клиента.



В этой статье мы рассмотрели институт международного коммерческого арбитражного суда. Также была рассмотрена основа нормативного правового регулирования МКАС при ТПП. Подробно описали преимущества МКАС при ТПП перед арбитражными судами государств и перед другими международными арбитражными центрами.

Следует отметить, что без юридического представителя в арбитраже маловероятно добиться оптимального результата. Указанные преимущества нашей юридической компании помогли многим клиентам из разных государств добиться нужного решения в МКАС при ТПП. Наши юристы представляют интересы клиентов в международных арбитражных центрах не первый десяток лет. У них огромный опыт в арбитраже, поэтому они могут качественно представлять интересы своих клиентов.

Стоит ещё раз подчеркнуть, что наша юридическая компания работает с клиентами из любых государств. Наши юристы смогут вести переписку на любом языке, как будет удобно клиенту. Кроме того, наша юридическая компания может обеспечить исполнение решения МКАС при ТПП в любой юрисдикции.

Персональные данные. Адвокат

В статье раскрывается механизм удаления отзывов с интернета, содержащих Ваши персональные данные. Если вдруг вы не согласны разделять подобную «публичность», но не знаете, как удалить персональные данные. Адвокат знает, как Вам помочь. Узнаете, к кому обратиться, сколько это займет времени и какие документы нужно подготовить.

Для начала немного просветим в вопросе о том, что же такое персональные данные, а затем перейдем к порядку. Это важно, потому что, если будете знать, какие же это сведения – сможете избежать ситуации, когда есть необходимость удалить персональные данные.

Вся ключевая информация содержится в ФЗ «О персональных данных». Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Ее составляют некоторые общедоступные персональные данные. К ним относятся:

  1. фамилия, имя, отчество;
  2. год и место рождения;
  3. Адрес;
  4. абонентский номер; сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных

Помимо всего прочего, к ним относятся так называемые биометрические персональные данные (например, видеозапись с Вашим участием, фотографии, отпечатки пальцев и др.), электронная почта, IP адреса и многое-многое другое. Так как список таковых неисчерпывающий, нужно отталкиваться от следующего: роль персональных данных – идентифицировать Вашу личность прямо или косвенно. Переводя на человеческий язык, если по каким-либо данным незнакомый человек может выйти на Вас, значит такие данные являются с наибольшей долей вероятности персональными.

А теперь перейдем к более полезной информации о персональных данных. Юрист расскажет Вам, какие действия необходимо произвести в случае их неправомерной обработки сайтами.

Мы долгое время занимаемся подобными делами, и в ходе практики сложился следующий алгоритм, которым мы готовы поделиться:

  1. Обращение к администрации сайта с просьбой удалить персональные данные;

В досудебном порядке просим по-хорошему удалить отзыв: ссылаемся на установленную законом ответственность в виде приличного штрафа, на нашу удачную практику по предыдущим случаям, на перспективу быть заблокированными. Мы всегда стараемся решить спор мирными путями, судебные разбирательства — это дорого и долго, поэтому ориентация всегда на первый этап. Обычно такой подход действует, но если нет, то обращаемся в Роскомнадзор.

  1. Заявление в Роскомнадзор;

В подобных спорах этот госорган является ключевой фигурой, которая обладает властными полномочиями по пресечению подобных правонарушений и, что главное, – их устранению. Так как интернет-площадка не до конца урегулирована, контролировать все действия попросту невозможно, Роскомнадзор хоть и пытается выявить и пресечь правонарушения, но действует только по Вашему заявлению. Поэтому на данной стадии отличной гарантией выступает качественно написанное аргументированное заявление для удаления персональных данных. Юрист здесь, кстати, может пригодится.

Этот этап хорош и тем, что срок рассмотрения заявления укладывается в 30 дней, в суде гораздо дольше.

Что важно указать в заявлении:

  1. Описание основных фактов: указываете сайт, на котором размещены Ваши данные, указываете какие это конкретно данные, что они относятся к персональным данным. Любая обработка таких сведений требует предварительно Ваше согласия. Без него совершать какие-либо действия в отношении таких данных противозаконно. Желательно указать факт обращения непосредственно к администрации сайта с просьбой удалить свои данные в интернете, чтобы продемонстрировать Роскомнадзору категоричную и неправомерную позицию сайта.
  2. Правовые основания: это статьи, которые предусмотрены собственно ФЗ «О персональных данных» и КоАП РФ в части ответственности;
  3. Конкретные требования, а именно: просьба удалить свои данные в интернете;

Отдельно запастись доказательствами: на помощь придут привычные нам скрины сайтов и фотографии. Согласитесь, заморачиваться не надо. Основания наших требований будут подкреплены документально, чтобы Роскомнадзор мог принять жалобу к рассмотрению.

Важно доказать три факта:

  1. Факт обработки персональных данных;
  2. Факт отсутствия согласия на обработку персональных данных;
  3. Факт нарушения.

Распространены данные паспорта? Скрин страницы сайта и скан Вашего паспорта подтвердят нарушение.

Зачастую обработка персональных данных выражается в опубликовании отзывов, содержащих ваши ФИО, причем бонусом в подобных ситуациях идут еще и недостоверные сведения о Вас. В такой ситуации помимо жалобы на обработку персональных данных нужно еще направить Жалобу на распространение в сети-интернет сведений, не соответствующих действительности.

Далее Роскомнадзор принимает жалобу и уже сам подключает весь необходимый инструментарий. Сначала напрямую воздействует на нарушителей посредством объявления предупреждения об удалении противоправной информации. Затем, если администрация сайта не реагирует, то Роскомнадзор обращается к интернет-провайдерам, чтобы те взяли это в свои руки. Иногда возникает потребность обратиться в суд с целью блокировки сайта.

В нашей практике есть довольно показательный пример.

На одном тематическом сайте с довольно широкой аудиторией были опубликованы недостоверные сведения о юридическом лице. Мало того, что он содержал сведения, не соответствующие действительности, так и таковые были идентифицированы через персональные данные. Адвокат недолго медля по просьбе нашего клиента обратился в Роскомнадзор. Дело дошло до суда.

Наша задача – обратиться в Роскомнадзор, затем тот все делает сам, в том числе и представляет интересы нашего клиента в суде, а также совершает сопутствующие действия по оформлению документов, ходатайств, исков.

Как итог, по решению суда сайт был признан запрещенным и был внесен в соответствующий реестр. Таким образом, из-за одного человека была «лишена жизни» целая интернет-площадка.

Когда дело касается персональных данных. Юристу легче взаимодействовать с госорганом. Чтобы не затягивались сроки, он может напомнить о себе, а учитывая нашу практику, «пинать» приходится частенько. Самостоятельно простому правоприменителю непросто будет вести диалог с Роскомнадзором: нужно правильно с точки зрения реквизитов составить жалобу и правильно обозначить требования.

Плюс ко всему, не всегда какие-либо данные достаточно очевидно относятся к персональным. Таковыми могут стать даже определенные обстоятельства из Вашей частной жизни, сведения о доходах, о супруге. Заходя на сайт и соглашаясь с пользовательским соглашением со всей уверенностью можете считать, что Вы дали согласие на обработку Ваших персональных данных. Поэтому при предоставлении сведений важно внимательно читать то, на что соглашаетесь.

Еще одной разновидностью нарушений в сфере персональных данных является их использование в рекламных (коммерческих целях).

Уже трудно представить, что кто-то из нас не зарегистрирован в социальных сетях – настолько прочно они интегрировались в нашу жизнь, что даже по профессиональным соображениям приходится обзавестись тем же WhatsApp, Telegram и прочими мессенджерами. Держатели этих сайтов обладают огромными базами данных, которыми мы собственноручно поделились посредством предоставления сведений о себе. И не на редкость споры о неправомерном использовании наших данных для направления нам адресной рекламы. Если обработка персональных данных предоставлена субъекту, то важна цель, которая установлена в законе или Договоре. Если они идут вразрез, то налицо нарушение прав.

Любопытство вызывают и биометрические персональные данные. Сбербанк активно внедряет их в свои технологии, чтобы потом по изображению лица определять нашу личность, только вот защита таковых остается сомнительной.

Отдельным направлением нашей деятельности является удаление негативных отзывов с участием Ваших персональных данных. Юристы, предприниматели, все мы знаем, какой эффект они могут оказать на вашу деловую репутацию, честь и достоинство. Не на редкость подставные отзывы, специально опубликованные в ущерб Вашему влиянию, в целях смещения конкуренции и подрыва деловых связей.

Мы оказываем свои услуги не только для Москвы и Московской области, но и для других регионов. У нас налажено и дистанционное оказание услуг. Расскажите нам про свою ситуацию, мы ее изучим, составим правовую позицию и восстановим Ваши права.

Заявление об индексации присужденной суммы

Заявление об индексации присужденной суммы – такова наша тема на сегодня. Она будет интересна для всех и, в особенности, для участников судебного разбирательства. Но обо всем по порядку. Наша главная задача – сделать понятной и прозрачной процедуру индексации долга по исполнительному листу. В этой связи предлагаем вашему вниманию небольшой анонс сегодняшней публикации:

  1. расскажем, что такое заявление об индексации долга и каковы его особенности
  2. как рассчитать проценты на долг после решения суда
  3. куда подавать заявление об индексации присужденной суммы
  4. необходимо ли оплачивать государственную пошлину
  5. какие документы необходимо приложить к индексации суммы долга. 

Стоимость составления заявления об индексации присужденной суммы – 7 500 рублей.
Срок – 2 рабочих дня.

На рассматриваемую тему в нашем арсенале имеется эта статья.

Как вы знаете, может произойти ситуация, когда между выигранным вами делом и, собственно, получением денег, которые полагаются вам в связи с этим, проходит довольно продолжительный промежуток времени. В этот период денежные средства находятся не у вас, вы ими не имеете возможности пользоваться, однако, тем не менее, по решению суда, они принадлежат вам. Как же быть в такой ситуации и что в это время происходит с вашими деньгами? Разрешить эти вопросы поможет индексация сумм, присужденных решением суда.

Зачем нужна индексация суммы долга?

Думаем, что каждый из вас сталкивался или хорошо знаком в таким понятием, как инфляция. Кто-то мог просто слышать о нем в новостях, однако каждый из нас могу ощутить на себе влияние данного процесса. Говоря простым языком, инфляция – это обесценивание денежных средств. Помните, как когда-то на 500 рублей мы могли купить определенный набор продуктов, который сейчас обойдется нам уже в 1000 рублей. Вы отчетливо понимаете, что от процессов, происходящих в экономике, никуда не деться, необходимо просто принять подобное как существующую реальность. Неужели никак нельзя бороться с инфляцией, – кто-то из вас мог задаться подобным вопросом. Можно! В любых, даже экономических процессах, всегда есть некий противовес. В рассматриваемом нами случае им выступает индексация. Последняя представляет собой привязку номинала денежных средств к индексу потребительских цен. Таким образом происходит некое уравнивание либо минимизация последствий инфляции для граждан. Подобное позволяет судить о наличии такого явления как индексация долга по решению суда. О ней подробно вы узнаете в данной публикации.

Основания для заявления об индексации присужденной суммы:

Настоящее процессуальное законодательство регламентирует ряд механизмов, назначение которых заключается в защите интересов гражданина (в рассматриваемом случае взыскателя) от всевозможных потерь, которые могут образоваться в случае непогашения долга полностью или частично. К подобной защите можно отнести гарантии, заключающиеся в возможности начислить проценты на долг после решения суда и собственно, сама индексация сумм, присужденных решением суда.

Нормы закона, в соответствии с которыми возможно инициировать заявление об индексации присужденной суммы

Отметим, что индексация суммы долга предусмотрена немногочисленными статьями, а всего двумя: статьей 208 ГПК РФ и статьей 182 АПК РФ. Анализируя норму статьи гражданского процессуального законодательства, мы выявляем только сам факт существования возможности составить и подать заявление об индексации долга. Подробнее здесь.

Если сравнивать обе статьи, то арбитражное законодательство относительно индексации долга по исполнительному листу представляется наиболее обширной и развернутой. Мы не будем отождествлять обе нормы, так как они содержат разные механизмы осуществления понятия индексация долга по решению суда. Исходя из этого, будем анализировать интересующий нас процесс, руководствуясь положениями осуществления гражданского процесса.

Судебная практика такого процесса как индексация долга по решению суда:

Интересно, что применение вышеназванной статьи вызывает достаточно много споров, в том числе связанных со скупостью положений нормы статьи 208 ГПК РФ. Несмотря на это, на настоящий момент существует обширная судебная практика, которой, как мы считаем, необходимо поделиться с вами.

Заявление об индексации присужденной суммы: особенности

1. Основание и порядок

Запомните: возможно начислить проценты на долг после решения суда! Для начала скажем, что инициировать процесс индексации возможно путем подачи соответствующего заявления. Однако последнее должно быть подано только после решения суда. Естественно, не на любое решение можно подавать заявление, а лишь на то, предметом которого явилась выплата денежной суммы. Подробнее об этом здесь.

2. Сроки

В какой именно момент подавать заявление об индексации долга? Как вы знаете, вынесение решения по делу и вступление его в законную силу – не одномоментные процессы. Между ними существует определенный временной промежуток. В этой связи и возникает вопрос: а когда именно подавать заявление? Судебная практика не стала ограничивать сторону дела, поэтому индексация сумм, присужденных решением суда возможна с момента вынесения решения по делу, то есть до того, как оно вступит в силу. Этот вопрос был разрешен Верховным Судом РФ и является чрезвычайно важным, поэтому обратите особое внимание на сроки.

3. Государственная пошлина

Заявление об индексации присужденных сумм не облагается государственной пошлиной.

4. Отличие от статьи 395 ГК РФ

Как уже было сказано выше, после вынесения решения судом, если долг не был погашен или погашался частично, возможно рассчитать проценты, причем есть два вида таких процентов:

а) индексация, о которой, собственно, и идет речь;

б) проценты по 395 ГК РФ (об этой статье у нас есть интересная публикация).

В чем разница? Индексация долга по исполнительному листу возможна только по отношению к основным денежным суммам по долгу. То есть проценты, о которых идет речь в статье 395 ГК РФ не подлежат индексации. Для их взыскания необходимо подавать новый иск, основанием которого будет являться невыполнение должником обязательств, содержащихся в договоре. Другим отличием выступает то, что заявление по 395 ГК РФ облагается государственной пошлиной.

5. Куда подавать

Ответ на этот вопрос прямо обозначен в статье 208 ГПК РФ: заявление об индексации присужденных сумм подается в суд, рассмотревший дело. При этом, подобное явление не образует подачи самостоятельного искового зявления.. Принятие решения относительно индексации происходит в рамках дела, которое уже было рассмотрено.

6. Размер возмещения вреда

Индексация обозначенного выше размера осуществляется на основании нормы 1091 статьи ГК РФ.

Расчет индексации

От особенностей рассматриваемой нами темы мы плавно перешли, пожалуй, к самой сложной ее части, – расчетам. Сразу необходимо пояснить, что подобную процедуру проводят с учетом потребительских цен, которые размещены на сайте Федеральной Службы Государственной статистики (именно она отвечает и наблюдает за изменением индексов). Индексация может быть осуществлена по трем уровням:

уровень России;

уровень Федерального округа;

уровень того региона, который вы выберите.

Исходя из этого, делаем вывод, что расчет индексации зависит от того региона, в котором проживает взыскатель. Это правило существует не только на практике, оно закреплено законодательно. Об этом также узнаете здесь. После установки всех необходимых индексов, вы прибегаете к помощи разнообразных калькуляторов, которых сейчас очень много в сети. Их удобство лишь только в том, что они имеют открытый доступ, однако осуществить расчет, даже в таком калькуляторе – явление достаточно сложное для того, кто ни разу не сталкивался с подобным. Мы занимаемся этим довольно часто в силу своей профессии, о наших услугах мы можете узнать здесь.

Содержание заявления об индексации

Относительно данного пункта кратко приведем, какие данные обязательно должны находиться в заявлении. Во-первых, оно составляется по правилам, установленным в статье 131 ГПК РФ (обязательно в письменной форме). Во-вторых, оно должно содержать:

Суд (наименование), куда подается заявление; данные истца; данные ответчика; суть нарушенных прав истца; обстоятельства, на которые ссылается истец; цена иска; положения, которые подтверждают соблюдение досудебного порядка; приложения к иску; подпись.


К заявлению об индексации обязательно прилагается расчет денежной суммы, подлежащей взысканию. Об этом подробнее тут.

Что еще необходимо приложить к заявлению?

Помимо расчета индексации, вам необходимо:

Во-первых, вам необходимо предоставить копию документа, который удостоверяет личность взыскателя.

Во-вторых, к подобному заявлению должны прилагаться документы, которые подтверждают возбуждение исполнительного производства в отношении должника. Как их получить, – возникнет у вас такой вопрос. Для этого нужно обратиться в органы ФССП. Обращение к судебным приставам вам необходимо будет еще и для того, чтобы доказать, что исполнительное производство не прекращено. С этой целью вы подаете официальный запрос. Ответ на ваш запрос – необходимый документ для вас.

В-третьих, если должник все-таки частично выплачивал долг, вам необходимо этот факт подтвердить. Что может помочь вам в этом: выписка по вашему счету с соответствующими данными.

В-четвертых, не забудьте представить копию заявления и приложений к нему. Более подробно в данной статье.

Закрепим теорию подачи заявления об индексации присужденных сумм нашим практическим примером.

Ситуация произошла следующая:

Ростовский областной суд вынес апелляционное определение о взыскании денежных средств. В пользу истца с ответчика было взыскано 823 365 рублей 50 коп. Определением Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону было дополнительно взыскано 17 366 рублей 00 коп. (расходы на представителя). Кроме этого, согласно последующим судебным актам, в пользу истца были взысканы следующие суммы:

212 970 руб. 53 коп. (индексация денежных сумм);

166 694 руб.21 коп. (проценты за пользованием чужими денежными средствами);

10 000 руб. 00 коп. (представительские расходы);

57 886 руб. 19 коп.

Судебные акты были исполнены частично и исполняются с большой задержкой. В связи с этим мы составили заявление об индексации присужденных сумм на период с декабря 2016 по июнь 2019 годов.

Помимо иных доводов, мы указали следующий:

Согласно обзору судебной практики Верховного Суда ПФ №3 (2016), индексация присужденных судом денежных сумм производится с момента принятия решения суда до его фактического исполнения, она выступает в качестве механизма, позволяющего возместить потери взыскателя в период исполнения судебного решения, не является мерой гражданской или иной ответственности. Об этом можно прочитать здесь.

Таким образом, мы определили, что расчет индексации должен производиться на основании индексов потребительских цен, определенных для региона проживания взыскателя-истца. Последний проживает в г. Москва, который находится в Центральном федеральном округе.

После проведения расчетов вышла сумма индексации – 26 105 руб. 47 коп.

Представляем вашему вниманию наше заявление:

Кроме этого, приведем пример расчета суммы индексации присужденной суммы:

Чем мы можем вам помочь

Изучив содержание статьи, вы понимаете, что в написании заявления об индексации присужденных сумм существует немало существенных моментов, о которых никак нельзя забывать либо не учитывать их вовсе. Конечно, в подобной ситуации необходимо обратиться к помощи юристов-специалистов. Мы сделаем всю работу за вас: напишем качественное заявление, обратимся с соответствующим запросом в ФСПП, соберем необходимые документы, которые будут выступать приложениями к заявлению. Кроме этого, сопроводим вас с самого начала (проконсультируем и оценим конкретно ваш случай) и до вынесения соответствующего решения. А самое главное – произведем сложные расчеты индексации самостоятельно, учитывая все нормы закона и правила. О стоимости данной услуги вы можете узнать, перейдя по этой ссылке.

Снять запрет регистрационных действий на квартиру

Как снять запрет регистрационных действий на квартиру? Такой вопрос будоражит многих собственников жилых помещений. И это не мудрено: решили ли Вы продать квартиру, договорились с контрагентом, начали готовить договор. И вот-вот сделка должна состояться, а Вы выясняете, что не можете этого сделать, так как компетентным государственным органом наложен запрет на регистрационные действия квартиры. В настоящей статье мы расскажем, как проверить квартиру на запрет регистрационных действий, наличие каких оснований приводит к запрету и как с этим бороться. Приступим.

ВАЖНО! Перед покупкой или продажей недвижимости в обязательном порядке необходимо проводить проверку, как самого объекта, так и стороны по сделке. На недвижимость могут быть наложены обременения (в квартире прописаны посторонние люди, несовершеннолетние дети, квартира в залоге у банка и т.д.) а субъект может не обладать правомочиями на отчуждение недвижимости (или же не получить согласия супруга на сделку, в том числе и бывшего). Все эти обстоятельства могут привести к серьезным потерям в дальнейшем. Дабы этого избежать, лучше обратиться за квалифицированной юридической помощью, где компетентный специалист не только проведет проверку, но и представит Вам заключение о целесообразности и безопасности сделки.

Перво-наперво необходимо определить, какие причины и основания приводит к тому, что Вас начинает беспокоить вопрос, как снять запрет регистрационных действий на квартиру. Как правило, это наличие непогашенной задолженности, к примеру, налоговой или административной. Также запрет на регистрационные действия может налагаться судом, однако, основания для этого несколько иные. Но об этом чуть позже.

Важным моментом, который не только интересует, но и возмущает многих клиентов, обращающихся с просьбой снять запрет регистрационных действий на квартиру, является явная несоразмерность при принятии решения о применении данной меры. Объясним подробнее. К примеру, у Вас имеется непогашенная задолженность в 20 000 рублей. Пристав, занимающийся этим делом, дабы Вас «простимулировать», накладывает запрет регистрационных действий на квартиру, стоимость которой составляет более 1.5 миллионов рублей. Ведь явный же, так сказать, «перекос»! Однако запрет на регистрационные действия квартиры судебными приставами будет правомерным. Почему так? Все просто: нормативной базой напрямую не урегулирован данный вопрос, а, как известно, в нашей стране лучше всего работает следующая фраза: «Если законом не запрещено, значит можно».

Другое дело, как к этому относятся суды. Практика и подходы по РФ разные: некоторые судьи вчитываются, рассматривают со всех сторон и таки приходят к решению, что запрет несоразмерен Постановления Арбитражного суда ВВО от 26.05.2016 № Ф01-1746/2016 по делу № А31-7925/2015. Но в этом случае, сложно говорить о соразмерности: долг, конечно, долгом, но арест 49 объектов недвижимого имущества, действительно чересчур сильная мера со стороны пристава. Тем не менее, то был 2015 год.

В 2016 году рассматривалось схожее дело. У истца имелась задолженность, составлявшая примерно 800 тысяч рублей. Пристав, якобы не найдя какого-либо имущества у должника, арест которого был бы соразмерен, налагает арест на земельный участок и расположенный на нем дом. А стоимость их равняется, примерно 9 миллионам рублей. И если суды первой инстанции, также как и апелляция, признали эти действия несоразмерными, то коллегия ВС РФ выразила иную позицию. Так, если имущества иного и правда нет, то законом не запрещается накладывать арест на то, что есть. А теперь давайте подумаем: во-первых, будет ли заморачиваться пристав поисками имущества, дабы соразмерным был запрет и как долго приходится потом доказывать, что он его плохо искал? Так что формально, пристав может творить в этом плане, что захочет, а Вы вправе все это потом опротестовывать. Реквизиты дела, кстати, следующие: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.07.2016 № 88-КГ16-5

С этим аспектом разобрались, перейдем к следующему, а именно к органам и должностным лицам, кто имеет возможность накладывать интересующий нам запрет.

И в первую очередь здесь следует обратить внимание на положения ГПК РФ, в части наложения судом обеспечительных мер. Нормой регламентируется, что судом, после получения ходатайства от одной из сторон (как правило, это истец) для того, чтобы гарантировать исполнение решения суда и защитить имущественные права пострадавшей стороны (чтобы ответчик, к примеру, узнав о суде, не продал спорную квартиру) может быть наложен запрет на регистрационные действия квартиры. Оформляется это определением.

Следующим органом, в чью компетенцию входит возможность инициации искомого запрета, является судебный пристав (что, собственно, стало уже понятно из приведенных нами примеров). Нормативной основой в данном случае выступает ФЗ «Об исполнительном производстве». Пристав, получая информацию о наличии у лица задолженности, выносит постановление, посредством которого и происходит инициация запрета на регистрационные действия. В данном контексте стоит также упомянуть, что и суды, после вынесения определения об обеспечении иска (с запретом) также передает его в исполнение приставам. Аналогичным образом поступают и ФНС. Как итог, большая часть дел аккумулируется именно у судебных приставов (это Важно запомнить!)

По основаниям и органам мы с Вами прошлись. Теперь же сосредоточимся именно на том, как снять запрет регистрационных действий на квартиру. Путей имеется два:

  1. Оспорить постановление судебного пристава (и иных органов из вышеперечисленных) в судебно порядке;
  2. Погасить имеющуюся у Вас задолженность и тогда снять запрет на продажу квартиры не составит какого-либо труда.

Конечно же, рассмотрим оба варианта. К примеру, запрет на регистрационные действия квартиры судебными приставами был наложен, однако оснований для этого не имелось (отсутствует задолженность, запрет касается не Вас, а однофамильца и т.п.). В таких случаях следует вновь обратиться к специальному закону, регулирующему деятельность приставов-исполнителей. Согласно его положениям предусматривается двойная система: в первую очередь Вы можете обратиться с жалобой на действия пристава к его руководителю (однако, если начистоту, на практике должного эффекта это никогда не дает) а затем подать административный иск на пристава. Срок, в который Вы можете подать указанный иск, составляет 10 дней, с момента, когда Вам стало известно о нарушении Ваших прав. В этом контексте важно также сказать пару слов о подсудности. Заявление к судебному приставу-исполнителю подается по месту исполнения им его должностных обязанностей.

В целом, данный путь действенен, однако занимает достаточно длительный период времени. Однако если Ваши права нарушены, бороться за их восстановление можно и нужно! В иных случаях, снять запрет на продажу квартиры, намного проще и быстрее, если пойти по второму из предложенных путей.

Если Вам известно, что наложен запрет на регистрационные действия квартиры, Вы знаете, кем он наложен и за какие грехи (задолженность), то можете пропустить следующие пару абзацев. Кто же не обладает подобной информацией, то выяснить ее можно следующим образом. В первую очередь, Вам следует заказать и получить выписку ЕГРН. Исходя из этой выписки, Вы сможете достоверно установить: имеется ли обременение в виде запрета и самое главное, кто его инициировал (это работает и в том случае, если Вам необходимо проверить квартиру на запрет регистрационных действий). К сожалению, выписка ЕГРН покажет Вам только инициатора запрета, но не позволит достоверно установить причину запрета.

Чтобы перебраться через это препятствие, нужно будет обратиться в установленный орган (подать заявление). Сложностей при его составлении нет: заявление пишется в произвольной форме. Главное, верно прописать реквизиты государственного органа и ФИО должностного лица. После этого остается только ждать официального ответа.

Однако на этой стадии возможно возникновение сложностей. В особенности, если запрет на регистрационные действия квартиры судебными приставами был наложен. Дела может не оказаться в базе, дело может быть утеряно. Пробиться на прием к судебным приставам практически нереально (в условиях коронавируса в особенности). В таких случаях, Вам сможет помочь только юрист: именно у него, как у специалиста, достаточно часто взаимодействующего с государственными органами, хватит опыта, чтобы получить столь необходимую информацию.

После того, как Вы получили ответ и Вам достоверно известна причина наложения запрета (задолженность) следует в кратчайшие сроки ее погасить. При этом важно сохранить все платежные квитанции и чеки. После этого, готовится заявление, в котором Вы указываете, что причины для дальнейшего запрета отсутствуют (прикладываете сохраненные чеки)

ВАЖНО! Главный процессуальный нюанс заключается в том, что данное заявление подается исключительно в тот орган и тому должностному лицу, кто принял решение (вынес постановление, определение) о запрете регистрационных действий.

После того, как заявление будет рассмотрено, данные будут переданы в Росреестр, Если у Вас все-таки возникают сомнения, то лучшим выходом будет заказать повторную выписку из ЕГРН. Увидев, что записей об обременениях нет, Вы можете спокойно выдохнуть и уже спокойно распоряжаться недвижимым имуществом.

Требуют деньги за оказанную услугу

Сегодня обсудим ситуацию, при которой заказчики требуют деньги за оказанную услугу. Нередко случаются ситуации, когда возникают конфликты или разногласия между исполнителем и заказчиком. Последние зачастую злоупотребляют своим положением считая, что закон полностью на их стороне, а значит и требование о возврате оказанных услуг является вполне законным и должно быть обязательно исполнено. Однако гражданское законодательство защищает всех участников заключенного договора. Поэтому мы расскажем вам, что делать в случае, когда заказчик требует возврата денег или выносит требование о возврате оказанных услуг. О наших услугах в этой сфере вы можете узнать здесь.

К сожалению, нередки случаи, когда встречаются недобросовестные заказчики, которые требуют деньги за оказанную услугу. Отметим, что количество таких клиентов со временем будет увеличиваться, что связано с кризисом, в который все ищут возможности получить деньги, например, в ситуации, когда вспоминают, что кому-то платили и требуют обратно.

Что делать исполнителю в таком случае? Если заказчик требует вернуть деньги, исполнителю нужно:

  1. доказать, что услуга была оказана: таким образом последний сможет себя защитить;

  2. доказать, что заказчик не может просто так отказаться от услуги.

Возврат стоимости оказанных услуг регламентирует гражданское законодательство. Исполнителя защищает Гражданский кодекс РФ. Согласно нормам статьи 781 ГК РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Предлагаем рассмотреть случай из нашей практической деятельности, когда заказчик требует деньги. Подробнее о наших услугах тут.

Ситуация следующая: стороны заключили договор о возмездном оказании услуг, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационных и консультационных услуг (работ) по сертификации, декларированию и штрихкодированию, которые включали услуги, связанные с:

консультированием заказчика по различным вопросам;

формированием комплектов документов, необходимых для получения заказчиком разрешительной документации;

предоставлением документов и образцов продукции в испытательные лаборатории в соответствии с их компетенцией областью аккредитации;

предоставлением документов в органы по сертификации продукции в соответствии с их компетенцией и областью аккредитации;

информированием заказчика об изменениях условий и правил сертификации, вступления в силу нормативных документов и иных изменениях в законодательстве РФ;

получением документации в интересах заказчика;

оказанием консультационной, справочной, методической и иной помощи при заключении сделок заказчиком с третьими лицами.

Кроме этого, дополнительным соглашением к договору сторонами были установлены объем и стоимость услуг:

оказание консультационных услуг по сертификации продукции: оформление свидетельства о государственной регистрации – 56 000 рублей;

оказание консультационных услуг по сертификации продукции: оформление протокола испытаний к свидетельству о государственной регистрации (количество – 6) – 342 000 рублей;

оказание консультационных услуг по сертификации продукции: оформление экспертного заключения Роспотребнадзора – 55 000 рублей.

Кроме этого был установлен срок оказания услуг – 65 рабочих дней.

Согласно договору данное условие выполнимо, если заказчик будет своевременно обеспечивать исполнителя документами и образцами продукции, предъявит заявку на разработку разрешительной документации, макеты деклараций ТР ТС, сертификатов ТР ТС, штриховых кодов, необходимых для выполнения данных поручений.

Заказчик внес предоплату в размере 317 000 рублей.

Спустя некоторое время заказчик направил исполнителю уведомление-требование о расторжении договора и потребовал возврат стоимости оказанных услуг.

Прилагаем документы:

В обосновании он указал следующее:

  1. исполнитель взятые на себя обязательства не выполнил, что является нарушением договора;

  2. заказчик требует вернуть деньги в срок не позднее трех рабочих дней в размере триста семнадцать тысяч рублей;

  3. заказчик также рассчитал размер пени за 73 дня просрочки (сумма составила 3 307 рублей);

  4. заказчик требует возврата денег, а в случае, если этого не произойдет, он обратится в Арбитражный суд для принудительного взыскания.

В ответе на данное уведомление мы указали, что исполнитель не согласен с тем, что заказчик требует деньги. Он считает данное требование необоснованным и не подлежащими удовлетворению. Подробнее о наших услугах.

Исполнитель всеми силами помогал заказчику. Неожиданно для исполнителя и то, что заказчик обращается с таким требованием в момент, когда работа почти подошла к концу, а услуги практически оказаны.

При этом услуги, которые по факту были оказаны, в разы превысили тот объем услуг, который был закреплен договором и соглашением к нему.

Получилась следующая ситуация: исполнитель сделал абсолютно все, замечаний по срокам исполнения у заказчика ни разу не возникало, а теперь, когда осталось только все подать и получить готовые документы, заказчик решил не подписывать документы и расторгнуть договор.

На основании вышеизложенного исполнитель сообщает, оснований для возврата оплаченных денежных средств нет, в связи с тем, что большая часть услуг оказана, а оставшаяся часть услуг не оказана по вине заказчика, а именно: не представлены запрошенные документы.

Важно! Что может требовать в суде исполнитель:

Кроме этого, мы указали, что исполнитель в случае судебного разбирательства обязательно воспользуется своим правом на предъявление встречных денежных требований, в том числе:

  1. правом взыскания неустойки;

  2. взыскания процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами;

  3. взыскания расходов, понесенных исполнителем в связи с исполнением договора и не возмещённых заказчиком;

  4. взыскания расходов на восстановление нарушенного права.

О наших услугах мы можете узнать, перейдя по ссылке.

Итак, в ситуации, когда требуют деньги за оказанную услугу, мы можем помочь следующим:

  1. Если заказчик подал претензию о возврате, мы готовы составить качественный и аргументированный ответ на такую претензию.

  2. Мы можем оказать консультационные услуги по конкретной ситуации.

  3. Если был уже подал иск, то мы готовы защитить интересы клиента в суде (разработать качественный иск, представлять ваши интересы).

Прикладываем наш ответ:

Для того, чтобы урегулировать спор мирным путем, мы предложили альтернативные варианты: зафиксировать прекращение правоотношений путем подписания соглашения о расторжении с указанием исполненного объема работ или продолжить исполнение поручения в случае предоставления документов.

Таким образом, мы рассмотрели случай, когда требуют деньги за оказанную услугу. К сожалению, сейчас распространены ситуации, когда заказчик требует возврат денег за те услуги, которые уже были оказаны. В таком случае Гражданский кодекс РФ защищает не только заказчика, но и исполнителя. Последнему необходимо предоставить доказательства того, что задание/услуга были выполнены, а претензий со стороны заказчика не поступало. Например, можете проанализировать переписку с заказчиком: именно в ней можно обнаружить необходимые данные, подтверждающие вашу позицию. Узнать о стоимости наших услуг можно здесь.

Взыскать проценты после решения суда

Просрочка исполнения решения суда имеет место в каждом третьем случае. В таких обстоятельствах важно знать, что законом предусмотрена возможность взыскать проценты после решения суда. Расскажем Вам, на каком этапе нужно действовать, что прикладывать и как рассчитывать.

Ситуационная модель всегда такая:

  1. Между Вами и контрагентом, условно по договору займа, возникли денежные обязательства (значение имеют исключительно денежные);
  2. Вы как заемщик (кредитор) нужного предоставления в срок не получили;
  3. Вы идете в суд, взыскиваете нужную сумму. Все идет благополучно – решение суда на руках, можно и пристава подключить, но не тут-то было. Долг как был непогашенным, так и остался, даже при стараниях (а может быть и нет) пристава.

Простимулировать должника – это отдельный вопрос, а вот наказать его за просрочку и компенсировать Ваши страдания можно. Замечательная 395 статья ГК РФ дарует нам возможность после решения суда начислять проценты. Что это значит? Это значит, что присужденная судом сумма долга станет в разы больше, так как ГК РФ посредством указанной нормы возлагает на должника ответственность за пользование чужими денежными средствами. И должник обязан погасить всю сумму, включая начисленные проценты. Подключая еще инфляцию, на выходе получится гораздо большая сумма, чем предполагалось.

Перейдем сразу к делу. Как получить проценты после вынесения решения суда. Опишем 2 варианта.

Вариант № 1.

Вы подаете исковое заявление о взыскании денежных средств по договору и в своих требованиях наряду с основным долгом указываете, чтобы проценты по статье 395 ГК РФ взыскивались до момента фактического исполнения обязательства. Таким образом, «процентный период» будет включать в себя периоды, имевшие место до дня, указанного в решении суда и до погашения долга должником. (п. 40 ППВС РФ от 2016 N 7). По своей инициативе суд это не сделает. Должна быть Ваша инициатива.

Описанная расчетливость и предусмотрительность избавит Вас от дополнительных процессуальных действий в исполнительном производстве. Но, если вы не предусмотрели это, либо не знали, что можно взыскать проценты после решения суда, то не беда. Если должник не исполняет решение, то никогда не поздно подать другое заявление.

Вариант № 2.

Подаете в тот же самый суд заявление о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Что необходимо указать в самом заявлении:

  1. Основное решение с датой вступления его в законную силу;
  2. Договор, его номер;
  3. Период времени, за который начисляются проценты после вынесения решения суда;
  4. Расчет суммы процентов с действующей учетной ставкой Банка России;
  5. Размер просрочки со дня вынесения решения суда до дня подачи данного искового заявления;
  6. Просьба о том, чтобы проценты взыскивались до фактического исполнения, чтобы каждые полгода/год не рассчитывать повторно. Главное указать, а все остальное уже за судом и приставами.

Что прикладываем:

  1. Копию решения суда;
  2. Если имеет место частичное погашение, то копии документов, подтверждающих уплату;
  3. Квитанция об уплате госпошлины (размер зависит от суммы процентов. Такие иски приравниваются к искам имущественного характера);
  4. Копии заявления по количеству лиц, участвующих в деле;
  5. Доверенность, если через представителя;
  6. Расчет суммы иска и другое в зависимости от дела.

Чтобы взыскать проценты после решения суда, должны быть соблюдены следующие условия:

  1. Должно быть именно денежное обязательство. Это важный критерий. Если предметом договора было ваше конкретное имущество (не деньги), то рассчитывать на взыскание процентов после решения суда по ст. 395 ГК РФ не стоит;
  2. Размер процентов определяется самостоятельно сторонами, либо рассчитывается по действующей на момент вынесения решения учетной ставке Банка России. Ее можно посмотреть на официальном сайте Банка России. Достаточно просто ввести в поиске «Ключевая ставка», «Ставка рефинансирования» и др. Это поможет Вам в расчетах. Рассчитать можно на нужные даты;
  3. Должна быть просрочка исполнения по договору. Не обязательно, чтобы долг был полностью не исполнен. Должник может и в части погасить требование, тогда процент будет распространяться на непогашенную часть.
  4. Если по договору или закону предусмотрена неустойка, то она исключает возможность применения ст. 395 ГК РФ (за некоторыми исключениями, ниже обозначено).

Пожалуй, мы подошли к самой сложной части нашего рассуждения. Как же рассчитывать начисление процентов после решения суда?

Частично мы уже коснулись данного вопроса и указали все ключевые моменты в самом содержании заявления. На сегодняшний день в интернете много калькуляторов, которые Вам рассчитают нужную сумму. Их вы можете обнаружить на официальных сайтах судов и сторонних ресурсах. Они учитывают нужную ставку, минимизируют риски допущения арифметических ошибок. Но сложность есть: простому правоприменителю сложно определить правильный период начисления процентов после решения суда. Не укажете один месяц – сумма выйдет совершенно иная. Услуги юриста в этом отношении – гарантия надлежащего расчета для взыскания процентов после решения суда. Судья не будет это делать за Вас.

К тому же, юрист сам составит исковое заявление о взыскании за пользование чужими денежными средствами, что обеспечит Вам гарантированную возможность взыскать проценты после решения суда, что называется, по полной программе.

Наша судебная практика.

Взыскание процентов после решения суда может быть осложнено самыми разнообразными элементами. Наш пример – доказательство того, что юрист в таких делах необходим. Нам пришлось иметь дело с представителями бюджетных правоотношений. С одной стороны ООО, а с другой – Департамент, а предмет отношений – договор на предоставление Департаментом субсидии (целевые денежные средства на безвозмездной основе).

Суть дела состояла в том, что Ответчик по делу (бюджетная организация) не предоставила юр лицу предусмотренную соглашением субсидию для покрытия расходов истца. Имело место частичное исполнение, но сей факт мало скомпенсировал убытки истца. По вступившему уже в законную силу решению суда непогашенная сумма была присуждена к исполнению Департаментом. Истец недолго медля вдогонку подал и иск о взыскании процентов по нашей любимой 395 статье ГК РФ.

Почему дело непростое и какое отношение вообще имеет 395 ст. ГК РФ. Поясняем: сфера применения данной нормы не ограничивается исключительно сферой гражданских правоотношений. Если копнуть глубже, то ее действие распространяется и на бюджетные правоотношения в части предоставления субсидий (Обзор судебной практики № 2 от 2018 года), что в принципе в решении суда и было указано. Хоть ответчик и пытался возразить, ссылаясь на то, что он бюджетник, его это все равно не спасло.

В дополнение отметим, что не стоит фразу «пользование чужими денежными средствами» воспринимать буквально. Факт того, что должник в действительности применил ваши деньги, никакого правового значения не имеет. Эта конструкция предполагает просто нахождение Ваших денег у контрагента. Этого достаточно, даже если они просто лежат на счету и не тронуты им.

Юрист учтет специфику именно ваших правоотношений и приведет в действие любые механизмы, призванные восстановить Ваши права.

Помимо того, что можно взыскать проценты после решения суда, можно произвести и индексацию присужденных денежных сумм. К процентам она не имеет никакого отношения и имеет место быть при продолжительном неисполнении. Подробнее рассмотрено в статье по ссылке.

Еще раз подчеркнем ключевые моменты:

  1. Требование о взыскании процентов можно указать еще в самом исковом заявлении. Необязательно это делать отдельным производством;
  2. Важно указать, что расчет таких процентов должен быть произведен до ФАКТИЧЕСКОЙ УПЛАТЫ должником денежных сумм. Неважно, в иске по основному долгу вы это обозначаете или уже в иске по взысканию процентов. Иначе будете каждый год пересчитывать;
  3. Обращайте внимание на условия договора: неустойка исключает проценты (кроме штрафной неустойки п. 42 ПП ВС РФ № 7 от 2016 г.);

С юристом Вам не придется думать обо всех этих нюансах. У нас есть обширная судебная практика, как видите, и по сложным делам, и по простым общегражданским. Мы аккумулируем все возможности, предусмотренные действующим законодательством, для восстановления Ваших нарушенных прав. Процессуальные документы – наша участь, оставьте ее нам, а с нас – результат.

В нашу услугу по составлению данного искового заявления входит:

  1. Изучение ситуации и документов, выработка позиции в суде;
  2. Разработка непосредственно иска в суд;
  3. Передача клиенту иска с дальнейшими рекомендациями;
  4. Отчет.
Открытие и ведение наследственного дела
Одним из распространенных юридически значимых действий является открытие и ведение наследственного дела.  Вопросы получения наследства, распределения наследственного имущества вызывают затруднения у граждан. В таком случае можно оформить доверенность на ведение наследственного дела. Юрист будет заниматься оформлением документов, обращаться к нотариусу , то есть осуществлять деятельность в интересах наследника для получения имущества  в будущем.

Открытием наследственного дела  занимается непосредственно нотариус после обращения к нему заинтересованных лиц (наследников) или иных лиц на основании доверенности. Хотя вопросы  наследства и знакомы гражданам, но открытие и ведение наследственного дела имеет свои особенности и нюансы, как впрочем, и многие юридические вопросы. Поэтому , если у вас возникла потребность в открытии наследственного дела, то можете смело оформить доверенность на ведение наследственного дела и поручить это нам. Юрист в свою очередь сначала разъяснит вашу сложившуюся ситуацию, наличие иных наследников, имеющегося имущества умершего и на основе вашей информации будет взаимодействовать с нотариусом.

Ваша же задача как клиента, это при наличии документов предоставить их нам, если нет необходимых сведений, то юрист будет сам их истребовать с помощью нотариуса. И наконец, вам останется только подождать 6 месяцев после даты смерти для получения свидетельства о наследстве.

Рассмотрим, что подразумевает процедура ведения наследственного дела.

1. Юрист, действуя как ваш представитель,  собирает все необходимые сведения и документы и обращается к нотариусу по месту регист