00

Блог

Юрист по строительным спорам

Строительство, пожалуй, самая популярная область, в которой люди чаще всего прибегают к помощи юриста. И это вполне понятно, так как гораздо эффективнее потратить деньги на юриста по строительным спорам, чем «разгребать» негативные последствия и терять огромное количество времени.

В этой статье мы расскажем вам, чем отличается юрист по строительным спорам от юриста, специализирующегося на других отраслях права, а также поделимся своим опытом судебной работы в сфере строительства.

Итак, чем юрист по строительным спорам отличается от юриста, специализирующегося на других отраслях?

Во-первых, юрист по строительным спорам четко знает сложную структуру строительного законодательства, которая включает в себя не только кодифицированное законодательство (проще – Кодексы, а точнее – Гражданский, Градостроительный, Земельный), но и различные законы, правила, СНИПы и многое другое.

Во-вторых, помимо знания строительного законодательства, юристы по строительным спорам умеют его применять на практике, что, по нашему мнению, является самым важным. Все-таки, юрист должен обладать богатым опытом, чтобы безошибочно решить вашу проблему.

В-третьих, юрист по строительным спорам должен обладать специальными знаниями. То есть, помимо юридических знаний, понадобятся ещё и технические.

Например, знаете ли вы что такое керноотборник?

А мы знаем!

Кроме этого, дела, связанные со строительными спорами, обязывают уметь работать со сложным документооборотом.

Следовательно, как уже было сказано выше, при возникновении строительных споров необходимо обращаться к юристу, работающему с данной категорией дел.

В нашу компанию обращаются как простые граждане, так и индивидуальные предприниматели и крупные организации. Строительные споры могут иметь полностью частный характер или же обладать публичностью (речь идёт о ситуациях, когда в спорах принимает участие государство).

Чтобы не быть голословными, разберём пример из нашей практики. Мы обращались в суд по госконтракту.  Наша компания выступала на стороне Истца. Суть дела заключалась в следующем.

Между Истцом и Ответчиком был заключен Муниципальный контракт, по которому Истец должен был выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, а Ответчик, соответственно, принять и оплатить их.

Истец в назначенный срок приступил к исполнению Контракта. Но через некоторое время  направил Ответчику уведомление о том, что вынужден приостановить работы по госконтракту, просил объяснить дальнейшие действия. При этом на момент приостановки работ Истец исполнил примерный объем работ равный стоимости работ по Контракту. Между сторонами возник спор относительно качества и объема выполненных работ, поэтому Истец предложил поставить данный вопрос перед экспертизой.

Ответчиком был составлен Акт промежуточного контроля. Сделано это было без участия Истца. Данных о том, что Истец вообще как-то был уведомлен о намерении составить такой Акт нет. В Акте указано, что «…по примерным подсчетам, было израсходовано 5000 м3 скального грунта». Данным Актом Ответчик уже признал, что Материала ушло почти на 1100 м3 больше, чем предусматривает Контракт, однако никак не изъявил желание компенсировать стоимость израсходованного материала. То есть это уже означает, что стороны согласовали и признали объем работ, то есть смысла в экспертизе нет. Истцу произвести расчет израсходованного объема материалов проще, так как все измерения производятся с помощью ковша транспортного средства. А вот как произвёл эти измерения  Ответчик? Это остаётся загадкой!

Затем Истец получил от Ответчика уведомление с предложением «…в кратчайшие сроки возобновить работы…». Ответчик повторно проигнорировал просьбу Истца дать пояснения по дальнейшим действиям.

Далее последовала долгая «переписка» Истца и Ответчика. Ответчик утверждал, что Истцу необходимо продолжить работы, он указывал на недостатки и требовал устранить их.

Истец же несколько раз писал о том, что объем грунта, который указан в смете Контракта уже давно им израсходован. Также Истец отмечал, что работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, а смета, указанная в Контракте, не соответствует им.

Ответчик указывает, что использование большего объема грунта – это инициатива Истца. Истец повторного сообщает, что это не его инициатива, а требование закона. Использование меньшего объема грунта привело бы к тому, что дорога бы не соответствовала установленным законодательством нормам.

У Истца было два варианта: выполнить работы в соответствие с Договором, то есть в ущерб качеству и безопасности, либо выполнить работы так, как обязывает законодательство.

Основная проблема в споре заключается в том, что Техническое задание и рабочий проект выполнены без учета реального состояние дороги, вероятнее всего, даже без выезда на место. Эти документы не учитывают, что дорога в провалах до 1,5 метра в тундру, кривизна проезжей части дороги не соответствует тому объему материала, который заложен в Техническое задание.

Складывается следующая ситуация: Договор противоречит закону, Истца вынуждают закупить материал за свой счет (хотя он частично это уже сделал), не дают возможности расторгнуть Контракт, не оплачивают выполненную работу. Истец не собирается исполнять незаконный Контракт, сдавать дорогу, которая не соответствует требованиям законодательства, даже, если Ответчик готов ее принять. Потом, в случае возможных последствий, вызванных качеством дороги, Истец будет нести не просто гражданско-правовую ответственность, но и уголовную.

Что в этой ситуации юрист по строительным спорам нашей компании посоветовал клиенту?

Конечно же, отстаивать свою позицию и обращаться в суд по госконтракту, а не выполнять работы с нарушениями требований законодательства.

Для того, чтобы выиграть строительный спор, адвокат (или же юрист по строительным спорам) должен грамотно изложить позицию Истца. В нашем иске она выглядела так:

  • Истец выполнил больший объем работ, чем предусматривает Контракт.
  • Истец выполнил работу качественно, формальности на которые указывает Ответчик, не соответствуют действительности, указание на «недостатки» направлено только на то, чтобы не оплачивать Контракт.
  • Истец имеет право получить оплату за тот объем работ, который он исполнил.
  • Истец запросил, но не получил разъяснения относительно дальнейших действий по Контракту.
  • Истец имел право приостановить исполнение работ по Контракту.

Для подтверждения позиции  Истца в суде по госконтракту мы сослались на нормы ГК РФ, СНиП, АПК РФ.

Для того, чтобы выиграть строительный спор, адвокат (юрист по строительным спорам) должен верно сформулировать требования. В нашем случае это было так:

  • взыскать с Ответчика стоимость выполненных работ по Контракту;
  • в случае, если Суд посчитает необходимым, то назначить проведение экспертизы;
  • запросить у Ответчика рабочий проект.

К исковому заявлению по строительному спору, адвокат помимо стандартных документов, должен приложить:

  • Муниципальный контракт;
  • Промежуточный акт контроля выполнения работ.

После подачи искового заявления по госконтракту, через некоторое время суд вынес определение о назначении экспертизы (а она, между прочим, стоит 800 000 рублей!).

Еще больше нашего опыта и результатов вы можете прочитать здесь, а также в нашем Блоге.

Подводя итог, повторимся, строительные споры – очень сложный вид судебных споров, так как помимо юридических знаний, юрист должен разбираться в технической стороне вопроса. Но, несмотря на сложность данной категории дел, при правильном подходе к решению вопроса успеха добиться вполне реально.

ПОДРОБНЕЕ
Заключить договор в судебном порядке

Само название темы, как заключить договор в судебном порядке, уже у многих читателей может вызвать вопросы. Ведь в нашем привычном понимании договор – это добровольное соглашение сторон, в котором эти самые стороны оговаривают свои права и обязанности. Не является безызвестным принцип свободы договора: никого нельзя понудить к заключению соглашения, иначе это грозит недействительностью сделки. Но все-таки везде есть исключения. Обязать заключить договор в суде можно. Но, конечно, есть свои нюансы и условия.

Статья 421 Гражданского кодекса РФ гласит, что и физические, и юридические лица свободны в заключении договора. В продолжении пункта первого видим, что закон запрещает понуждение к заключению договора, но за исключением некоторых случаев. К таким случаям относится, во-первых, прямое указание на то закона, когда сторона обязана пойти на заключение договора в связи с установлениями Кодекса, а во-вторых, в случае добровольно взятого на себя обязательства.

Уже на данном этапе важно различать возможность заключения договора в суде и понуждение к заключению договора. Понуждение у нас как раз-таки и не допускается. Закон, устанавливая в качестве фундаментального принцип свободы договора, отчасти презюмирует добросовестность стороны, отказывающейся от заключения соглашения, то есть обязанность к заключению договора должна доказывать другая сторона.

Также нередко на практике можно столкнуться и с другой смежной ситуацией: когда у сторон возникают разногласия по поводу условий сделки. В этом случае вовсе необязательно обязывать заключать договор в суде, поскольку здесь явно видоизменяется процессуальный момент. Зачастую суды в случае, если стороны просто не договорились по условиям, на моменте передачи протокола разногласий, предлагают изменить исковые требования, ведь речи о понуждении к соглашению здесь уже не идет.

Итак, иск об обязании заключить договор можно подавать в следующих случаях:

  • Если есть прямое указание закона на то, что сторона обязана заключить сделку, но это обязательство было нарушено и не исполнено (в соответствии с 445 статьей ГК).
  • Если сторона обязалась перед контрагентом пойти на заключение соглашения, но впоследствии нарушила это обязательство (статья 421 ГК). Например, такое часто случается после заключения предварительного договора, когда возникает спор о заключении основного.

Если заключать договор в судебном порядке, важно учесть еще один интересный процессуальный момент. Постановление Пленума ВС №49  “О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора” говорит нам о том, что если имел место быть иск об обязании заключить договор, и такое исковое требование было удовлетворено, то никаких дальнейших формальных действий по заключению договора (обмена документами, подписей и проч.) быть не должно, договор считается заключенным после вступления в силу решения суда, и все условия соглашения прописаны в резолютивной части решения. Если договор подлежит государственной регистрации, то на регистрацию отправляется само решение суда.

И, да, логично, что в подобной категории дел Вам нужно прикладывать проект договора, который будет заключен. Ведь не суду же самостоятельно определять права и обязанности сторон, которые должны зависеть исключительно от воли контрагентов.

Важно, что подать иск об обязании заключить договор Вы можете не в любой момент, закон устанавливает свои сроки. В нашем случае срок исковой давности по общему правилу составляет три года. Конечно, и тут есть свои исключения. Вы можете обязать заключить договор в суде и при пропуске срока, но только если есть уважительные причины, которые нужно предоставить суду, чтобы он восстановил срок. Разумеется, не все выдуманные Вами причины будут считаться уважительными. Лучше обратиться к юристу, который, опираясь на фактические обстоятельства конкретного дела, сможет выяснить, какие из обстоятельств можно предоставить суду в качестве уважительных причин.

Мы плавно подошли к формальностям. Расскажем вкратце, как составлять иск. С помощью юриста или адвоката, конечно, Вам было бы проще, ведь все тонкости и нюансы может знать только специалист. Но и самостоятельно это сделать тоже можно.

Итак, начинаем составлять документ с «шапки». Шапка в документе очень важна. Во-первых, нужно правильно определить суд. Будет иметь значение, в какой суд Вы обращаетесь – в арбитражный или общей юрисдикции. Также необходимо определить надлежащего ответчика, иначе заявление могут вернуть или оставить без рассмотрения, а это нам не нужно, так ведь? 😉 В качестве ответчика мы указываем лицо, которое хотим обязать заключить договор в судебном порядке, сведения, позволяющие его идентифицировать. А также сведения об Истце, то есть о нас самих.

Далее необходимо указать стоимость государственной пошлины, руководствуясь нормами налогового права.

Звучит страшно, но также не будет лишним изучить судебную практику в суде, в которым вы хотите решать спор. Суды Москвы и Московской области могут похвастаться изобилием такой судебной практики. Да, обязать заключить договор в суде не так-то просто, но все же возможно.

Далее в иске идут стандартные структурные элементы, которые Вы должны наполнить фактами, относящимися к Вашему конкретному делу. Кстати, у нас на блоге уже была подробная статья о том, как правильно составлять исковые заявления. Так, необходимо описать основные факты дела, сформулировать позицию истца, привести основания иска, четко указать требования истца и не забыть про приложения.

Звучит абстрактно и, наверное, непонятно. Но станет понятней, когда мы все расскажем и покажем на конкретном примере, который был в практике нашей компании.

В нашем случае был предъявлен иск к муниципальному образованию, которое заключило договор с некоторым ООО (нашим клиентом) на оказание «услуг по аренде специализированного транспорта для сбора и вывоза мусора» из одного села, но впоследствии решившим провести аукцион и сэкономить на оплате услуг.

Важно отметить тот факт, что только у нашего клиента в поселке имелся специализированный транспорт – мусоровоз. В период проведения аукциона владельцев такого транспорта не прибавилось. Дело в том, что доставить такую машину – довольно дорогостоящая процедура, и сделать это можно только морским транспортом. Наш клиент решился на подобные немалые расходы, поэтому и стоимость его услуг тоже оправдана.

То, что цена, предлагаемая за свои услуги нашим клиентом, представляется муниципальному образованию чрезмерно высокой, не оправдывает его незаконных действий по проведению аукциона и поиску транспортного средства, не соответствующего основным требованиям, указанным в российском законе.

Так, клиент направил жалобу в УФАС, которая впоследствии была удовлетворена, а аукцион аннулирован. Однако решение Федеральной антимонопольной службы осталось проигнорировано муниципальным образованием, договор заключать так никто и не стал.

Аукцион аннулировали, и обязанности по сбору и вывозу мусора из села так никто и не исполняет.

Дошло до точки невозврата – надо заключать договор в судебном порядке. Наши юристы составили исковое заявление об обязании заключить договор с единственным поставщиком, ООО, где мы кратко и емко описали основные факты дела, указали на явную неправомерность действий муниципального образования и четко сформулировали позицию Истца, нашего клиента. Наша задача описать все просто и ясно, ведь судья – тоже человек, который устает от бесконечных сложных формулировок и объемных документов в простых делах, когда не всегда это оправдано. Но в то же время документ должен быть составлен грамотно, с соблюдением всех формальных требований, ведь от этого зависит исход дела. Зачастую в судебных разбирательствах бОльшее значение имеет то, что написано на бумаге, нежели чем то, что сказал юрист в зале суда. Как мы уже упоминали в одной из своих статей: «Чем больше адвокат скажет, тем меньше судья запомнит». Наш судебный процесс, как гражданский, так и уголовный, отличается от того, что нам так красочно показывают в американских фильмах и сериалах. Поэтому важно все факты и доказательства разместить и уместить на бумаге.

С иском и ответом УФАС можете ознакомиться ниже:

У наших юристов богатый опыт в решении подобных дел. Если у Вас возникла проблема, связанная с отказом контрагента в заключении договора, обращайтесь к нам. Мы Вам поможем, скажем, имеются ли основания для разрешения спора в суде, дадим консультацию, составим исковое заявление и ответим на все интересующие вопросы.

ПОДРОБНЕЕ
Штраф за парковку на газоне для юридических лиц

Что делать, если вы получили штраф за парковку на газоне для юридических лиц? Для жителей крупных российских городов, а особенно Москвы, уже давно стало привычным большое скопление автомобилей на улицах. Но одно дело, когда транспорт движется по проезжей части, и совсем другое, когда не хватает места для парковки. В этом случае автомобили занимают газоны, как на проспектах, так и во дворах. И как следствие это ведет к тому, что будет наложен штраф за парковку на газоне для юридических лиц.

Все мы понимаем, что парковка на газонах запрещена. Нарушение может повлечь за собой штраф. Однако не каждый автолюбитель знает невероятный размер этого штрафа и как оспорить штраф за парковку на газоне. Вот почему есть необходимость разобраться в этой теме более подробно.

Для того, чтобы успешно обжаловать штраф за парковку на газоне, необходимо выяснить, что такое газон?

Отметим, что в настоящее время в нормативных документах однозначного толкования такого понятия нет. Конечно, не каждый участок земли можно классифицировать как газон. Например, возьмем поле. На нем есть трава, но оно не может подпадать под рассматриваемую категорию, и, естественно, получить штраф за парковку на ней невозможно.

В действующих нормативных актах сам термин «газон» встречается очень редко. Определение рассматриваемого понятия также отсутствует. Вам может показаться, что так сделано специально, чтобы граждане получали штраф за парковку на газоне для юридических лиц при любом удобном случае. Как известно, парковок в городе не так уж и много, из-за чего водителям приходится оставлять свои автомобиле на любом свободном участке. Даже на территориях, где нет травы, но припаркована ваша машина можно получить штраф. Из этого следует, что необходимо более подробно разобраться в ситуации, чтобы узнать о ней больше. Тогда можно будет обжаловать штраф за парковку на газоне.

Какова сумма штрафа за парковку для юридических лиц?

Анализируя правовые акты, можно отметить, что местный городской законодательный орган определяет размер наказания. Конечно, в Москве такие штрафы будут намного выше, чем в других городах. Стоит отметить, что в столице, как и в других населенных пунктах, борьба с парковкой на газонах ведется достаточно активно. Существует ряд законов, которые определяют размер наказания за такие нарушения. Например, Закон города Москвы «О защите зелёных насаждений» или Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Нормы в этом документе будут немного отличаться в различных регионах России, но суть их примерно одинакова.

Так, речь идет о том, что парковка на газонах даже брошенных, разобранных автомобилей (в том числе на детских площадках, на участках с зелеными насаждениями) может быть оштрафована. Его размер для юридического лица составляет триста тысяч рублей, – сумма достаточно крупная.

Ранее власти были более лояльны и предлагали несколько видов наказаний: штраф или предупреждение. Сейчас законодательство стало более строгое. Устанавливается четкая сумма, независимо от принесенного ущерба.

Интересно, что сумма штрафа для физического лица составляет 5000 рублей, в то время как штраф за парковку на газоне для юридических лиц – 300 000 (если автомобиль оформлен на юр. лицо): разница существенная.

Где можно оспорить штраф за парковку на газоне?

Обжаловать штраф за парковку на газоне можно в тот орган, который вынес решение о привлечении юридического лица к ответственности – в МАДИ (Московская административная дорожная инспекция). Жалобу с прилагаемыми документами необходимо направить в МАДИ заказным письмом.

Но! На практике скорее всего шаг, обозначенный выше, будет совершен в пустую, а время на обжалование будет потрачено. Верным решением будет обращение в суд. 

В какой суд необходимо подавать жалобу?

Жалобу на постановление о привлечении к ответственности необходимо направить в суд по месту совершения правонарушения. Адрес, где было обнаружено нарушение закона, будет указан в постановлении. Выяснив адрес, можно перейти на сайт Мосгорсуда и определиться с местом подачи жалобы (там есть соответствующий раздел – территориальная подсудность).

Оспорить штраф за парковку на газоне: какие сроки?

Срок на обжалование для юридического лица небольшой: он равен десяти суткам с момента получения постановления.

Обратите внимание:

Срок обжалования начинает течь не с момента, когда машина была припаркована на газоне (то есть было совершено правонарушение), а с момента, когда юридическое лицо получило соответствующее постановление. Отметим, что дата получения будет отображаться на сайте Почты России, поэтому такую информацию достаточно просто узнать.

 

А что если срок обжалования пропущен?

Конечно, пропуск срока очень усложняет дальнейшие действия, но это обстоятельство является преодолимым. Срок можно восстановить одновременно с рассмотрением дела о правонарушении. Есть положительный факт: как правило, суды Москвы не отказывают в восстановлении срока.

Случай из практики:

Итак, на нашего клиента было возбуждено дело об административном правонарушении, которое выразилось в следующем: автомобиль Мерседес юридического лица АО был припаркован на газоне (статья 8.25 КоАП г. Москвы). Был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Мы обратились в суд с требованием отменить обозначенное постановление, так как на момент совершения правонарушения автомобиль не был в собственности АО. Кстати, возвращаясь к пропущенному сроку обжалования, в этом деле мы заявили ходатайство о восстановлении пропущенного срока. В дальнейшем, суд удовлетворил наше заявление и восстановил срок.

В суде выяснилось, что вынесенное постановление содержало ряд нарушений. Например, сотрудник не составил протокол о выявленном правонарушении, сотруднику показалось, что фотосъемки достаточно. Упомянутое и другие нарушения являются существенными и не могут способствовать рассмотрению дела в полном объеме. Возможности устранить выявленные недостатки нет.

На основании этих доводов, суд удовлетворил нашу жалобу и отменил постановление.

Совсем недавно к нам обратился клиент, которому мы направили письмо следующего содержания:

Добрый день!

В продолжение нашей вчерашней переписки направляем Вам следующую информацию.

Изучив аналогичную судебная практику, можем сказать, что далеко не всегда такое постановление можно отменить. Даже наоборот – редко можно отменить.

Предлагаем приблизительно такую тактику:

  1. машина использовалась в личных целях водителя (если это было за пределами рабочего времени), не связанных с исполнением трудовых обязанностей
  2. могут быть процессуальные нарушения, надо запросить и получить само постановление и видеофиксацию/фотофиксацию.

Вот, например, выдержка из решения: “…. нормы КоАП РФ предусматривают особый порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. В таких случаях согласно ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемого к ответственности, и оформляется в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ.

Согласно тексту оспариваемого Постановления, заявителем была избрана в отношении Общества форма административного преследования, определенная ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ.

Однако, как следует из текста приложения к оспариваемому Постановлению, в данном случае правонарушение, совершенное обществом, было зафиксировано непосредственно сотрудником ОАТИ г. Москвы в ходе осуществления наблюдения путем обследования состояния внешнего благоустройства территории путем визуального наблюдения с фотофиксацией фактов нарушений с применением средств фото- и киносъемки, видеозаписи.”

Сроки.

У нас очень ограниченные сроки обжалования. 10 дней. Взяться за работу можем.

Чем мы можем вам помочь?

Как видите, мы поможем вам отменить постановление и избавить вас от крупной суммы штрафа. Обо всех наших услугах в этой сфере вы сможете найти, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Клевета в интернете

Сегодня каждая из сфер: будь то карьера, досуг, общение – претендует на полноправное место быть в цифровой среде. Новости мы доныне вычитывали в газетах, а сейчас информация о происходящем в мире с космической скоростью распространяется на просторах всемирной паутины. И здесь возникает вопрос – можно ли безболезненно «говорить» все что угодно в интернете? Абсолютна ли свобода слова, о которой так часто трезвонят со всех инстанций? Есть ли место клевете в интернете и что с этим делать? Где грань между субъективным мнением и клеветой в интернете. Суд обязателен?

Расскажем как удалить клевету, как привлечь к уголовный или административной ответственности и как получить компенсацию.

В этой статьи наши юристы обобщают знания и опыт, полученные при ведении дел по удалению клеветы. Каждый кейс из нашей практики уникален, везде свои особенности и сложности, с которыми предстояло бороться. Мы любим нестандартные ситуации, но еще больше любим делиться опытом, который поможет гражданам, попавшим в похожую ситуацию, разрешить вопрос быстро и без сложностей. Здесь мы обобщили все вопросы, и неожиданные, и предсказуемые, которые нам пришлось решать на практике. Информации будет много, но концентрация полезности в ней очень и очень высокая.

Мы также записали подкаст на эту же тему, так что, если удобнее воспринимать на слух – немедленно включайте!

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях: 

Что из себя представляет клевета в интернете?

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Пожалуй, это как раз та категория, которая с должным почтением закреплена и в уголовном, и в административном, и в гражданском кодексах.

Уголовная отрасль внесла собственную лепту посредством статьи 128.1. УК РФ, очень громко введенной совсем недавно в уголовный кодекс.

То есть сведения для распространителя должны быть ЗАВЕДОМО ложными (триада: осознавать, желать и предвидеть) и ПОРОЧАЩИМИ. Если человек добросовестно не знал, что публикует недостоверные и порочащие сведения, к уголовной ответственности его привлечь нельзя. Да и всегда ли пострадавшее лицо основной целью ставит привлечение нарушителя к уголовной ответственности? Это долго и муторно, учитывая как работают наши правоохранительные органы.

Как правило, в делах, где затронута честь, достоинство или деловая репутация компании, требуется именно опровержение тех сведений, которые были размещены в интернете (или просто удаления клеветы). Убытки и прочие компенсаторские штуки далеко не первый план. Ведь такие последствия влияют на долгосрочную перспективу успешности компании, а разовая денежная выплата или штраф мало восстанавливают полученный неимущественный ущерб. Поэтому особым спросом пользуется вид ответственности за клевету в интернете, закрепленный в гражданском кодексе. Там-то и есть механизмы опровержения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Как видите, здесь мы апеллируем несколько иными понятиями, чем в УК: «честь», «достоинство» и «деловая репутация», которые при искаженном употреблении могут выступать клеветой.

Основания ответственности тоже предусмотрены:

  1. Распространение сведений, не соответствующих действительности;
  2. Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

Обращаем внимание, что законодатель раскрыл понятия недействительности и «порочности» сведений в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года N 3 “О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц”. Поэтому при квалификации действия автора клеветы, нужно ориентироваться на законодательно закрепленные дефиниции.

И что интересно, сразу вырисовываются два крупных отличия от уголовной ответственности.

Во-первых, в плоскости гражданских правоотношений не имеет значения, осознавало ли лицо, что в очередном безобидном посте в соц.сети «Instagram» были затронуты права другого лица. Наказать за клевету все равно можно. Неважно, и знал ли он, что сведения недостоверные. Законом, наоборот, возлагается обязанность доказать, что требования действительны, в противном случае ответственности за клевету в интернете точно не избежать.

Во-вторых, информация, являющаяся клеветой, не должна быть обязательно и ложной, и порочащей. Каждый из критериев подпадает под самостоятельную защиту.

Таким образом, наказать за клевету можно посредством наложения как уголовной ответственности, так и гражданской, но нужно иметь в виду, что для целей обеих отраслей понятие клеветы разное. Наши юристы специализируются на защите гражданских прав. То есть мы за самые короткие сроки поможем восстановить честь, достоинство и деловую репутацию и довольно часто даже без обращения в суд.

Например, с Ютубом сложно судиться, поэтому лучше решать все в досудебном порядке.

Здесь делимся информацией об удалении видео с YouTube

Но также не забываем и про административную ответственность! Там не только есть понятие клеветы (ст. 5.61.1 КоАП РФ), но и есть понятие оскорбления. Согласно ст. 5.61. Кодекса КоАП РФ оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Получается, в интернете нельзя выражать собственное мнение? А что тогда можно публиковать в интернете?

Скажем, блогер с небольшой аудиторией разместил пост с картинкой, где поделился с подписчиками опытом сотрудничества с популярным брендом, либо опытом работы в какой-нибудь компании. И вот, скажем, неудачный опыт у него был. Очевидно, что некий урон репутации есть, ведь как-никак есть недовольные, но всегда ли это будет подпадать под нормы ГК об умалении деловой репутации и в таком качестве подлежать защите?

Следует различать утверждения о фактах (1), соответствие действительности которых можно проверить И оценочные суждения (2), мнения, убеждения, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности (абз. 3 п. 9 ППВС РФ № 3)

Иными словами, субъективное мнение не подлежит защите, нельзя проверить его достоверность, и привлечь за клевету в таком случае не получится. Однако на практике не так просто провести различие между мнением и утверждением. Поэтому возникает потребность в участии профессионального юриста.

САЙТЫ-ОТЗОВИКИ/ОТЗЫВЫ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ О РАБОТОДАТЕЛЯХ

Основной бустер клеветы в интернетеспециальные сайты, тематика которых собрать побольше отзывов бывших сотрудников, зачастую не очень положительных, ведь работодатель всегда виноват. Скажем больше – негативные отзывы, подпадающие под клевету, у этих сайтов можно и купить. У конкурентов частая практика. И уже впоследствии пострадавший работодатель либо законно будет требовать удалить клевету (через суды, через Роскомнадзор), либо ему «учтивые» держатели сайта предложат за плату удалить отзывы. И не гарантия, что они потом снова не разместят клевету на сайте. Вот такой интернет-бизнес, это незаконно, и мы активно боремся с такими сайтами. Например, популярная площадка с миллионной аудиторией была заблокирована с нашей подачи Роскомнадзором. Плюс удаления клеветы через законные механизмы в том, что клевета будет удалена навсегда гарантированно. Но и снимать со счетов иные способы не стоит. Давайте к ним и перейдем.

УДАЛИТЬ КЛЕВЕТУ МОЖНО БЕЗ СУДА

Сценарий будет зависеть от того, известен ли автор клеветы. Важно знать, как привлечь за клевету законно к ответственности, но еще лучше – уметь договориться об удалении с автором клеветы или собственником сайта (администратором домена) без суда.

Немного проясним, кто есть кто.

Администратор домена – физическое лицо, или ИП, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя (сайт). Дело в том, что ответственность за клевету в интернете может быть довольно суровой. В перспективе при определенных основаниях всю площадку можно за такое заблокировать, и мы это делали. Поэтому на переговоры идут почти все. Особенно они боятся, если в дело вовлечен профессиональный юрист. Он сможет грамотно обозначить неблагоприятные последствия. Обращение к администратору сайта лучше оформить в претензию, ее можно будет применить в суде. Как правильно сформировать претензию, поможет юрист. Плюс, если автор клеветы неизвестен, значит ответственность за клевету в интернете будет нести администратор как распространитель.

В соответствии с Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и (утв. Решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81) (ред. от 17.12.2019) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования своего сайта.

А значит, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена будет нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2018 по делу N А40-140953/17-15-1259)

Бывает и так, что администратор сайта не сразу будет известен. Что делать в такой ситуации?

Узнать можно через регистратора доменных имен (не путать с администратором домен – собственником сайта). Обычно подготовить обращение к администратору домена несложно, если он известен (проверить, кто является владельцем домена, можно на сервисе https://whois.ru/) с просьбой об удалении клеветы. НО! Если администратор домена физ.лицо, то данные о нем получить возможно только с помощью адвокатского запроса. Это тоже официальный документ, и, как вы поняли, исходящий от лица, имеющего статус адвоката, поэтому в ряде ситуаций без юридической помощи не обойтись, и будет стоять уже другой вопрос: насколько профессионален привлеченный адвокат?

Нашим юристам удавалось удалить клевету в интернете. Суд нам не понадобился во многих случаях. На удавалось удалить неправомерно размещённое видео на YouTube, удалить пост в Instagram. Яркие случаи из нашей практики мы отражаем в наших статьях, где осуществляем подробный разбор кейсов и даем исчерпывающую инструкцию простым гражданам, не имеющим юридическое образование, о том, как поступить в той или иной ситуации.

Когда можно жаловаться в Роскомнадзор?

Основанием для обращения в Роскомнадзор является, в том числе и клевета в интернете. Так как следствием клеветы является унижение чести, достоинства и деловой репутации, сайты, бездействующие в ответ на запрос, рискуют оказаться в «стоп-листе».

Наши действия следующие – если администратор сайта не ответил в установленный срок (мы обычно даем на ответ 3 дня), нужно в таком случае формировать официальную жалобу в Роскомнадзор. На этом этапе важно грамотно отразить в жалобе наличие клеветы в интернете и приложить соответствующие доказательства (обычно это просто скрин страницы).

Здесь уже не просто обращение, а официальное письмо-жалоба на бездействующий сайт. За климатом в сети «Интернет» следит именно Роскомнадзор, это его поле деятельности.

В случае принятия жалобы о клевете в интернете, Роскомнадзор берет всё в свои руки: самостоятельно обращается к собственнику сайта с соответствующим требованием, самостоятельно формирует пакет документов для подачи искового заявления в суд (если необходимо) и материалы дела в защиту нашего клиента, самостоятельно участвует в судебных заседаниях и формирует правовую позицию. В общем, все берет на себя. А наша главная задача – направить хорошую качественную жалобу для инициирования всей процессии.

И, как вы поняли, самый эффективный результат, чтобы привлечь за клевету и пресечь дальнейшие действия – блокировка сайта, а именно: внесение такового в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Но блокировка инициируется, когда собственник сайта уклоняется от исполнения предписания Роскомнадзора.

Хорошая новость, что Роскомнадзор имеет самостоятельное полномочие заблокировать сайт без суда, и решение Роскомнадзора – самодостаточный для этого документ, являющийся основанием для нежелательной блокировки. Он Вас обо всем уведомляет. Не нужно ждать решения суда, но это правило не безусловно. Есть категории дел, где не обойтись без суда.

Также следует учитывать, что Роскомнадзор больше интересуют дела общественно значимого характера. Такие как экстремизм, информация, воздействующая отрицательным образом на несовершеннолетних. Одним словом – информация, которая обращена к неопределенному кругу лиц и которая тем или иным образом дезинформирует или нарушает общественный порядок и общественное благополучие. В частном порядке Роскомнадзор занимается пресечением нарушений, связанных с неправомерным использованием персональных данных. Но это уже отдельная рубрика на нашем сайте.

Пара статей о персональных данных:

  1. Сайт использует мои персональные данные
  2. Персональные данные.Адвокат
  3. Заблокировать сайт за использование персональных данных

Итак, давайте кратко резюмируем прочитанное. Придется пройти через следующие этапы.

  1. Обращение к администратору сайта/ к автору клеветы, если он известен;
  2. Обращение в Роскомнадзор с официальной жалобой, если нарушение подпадает под его компетенцию;

Когда не избежать суда?

Несколько иная траектория прослеживается в отношении сведений, которые являются недостоверными и/или порочащими Вас. Для удаления клеветы в интернете данные сведения следует признать в суде недостоверными и порочащими. После их признания, на основании решения суда, можно требовать удаления!

Подготовка иска в суд о признании сведений недостоверными и/или порочащими честь, достоинство или деловую репутацию.

С правовой точки зрения это не такое простое дело. Например, когда задета деловая репутация юридического лица, нужно доказать суду, собственно, наличие этой деловой репутации. С опытом, наши юристы сформировали перечень тех фактов, которые подлежат доказыванию:

  • Наличие деловой репутации (договоры с контрагентами, количество клиентов и тд.);
  • факт распространения ответчиком сведений об истце (скриншот страницы, придется произвести нотариальный осмотр);
  • порочащий характер этих сведений (доказывает Истец);
  • несоответствие их действительности (обратное доказывает Ответчик);
  • Распространение таких сведений именно ответчиком (если публикация анонимная, то ответ-ть несет администратор домена (статус должен подтверждаться справкой регистратора доменного имени)

В судебном порядке дела рассматриваются около 2 месяцев, после вынесения решения суда следует снова направить автору клеветы в интернете/администратору сайта требование об удалении. И вот после очередного бездействия сайт рискует быть заблокированным.

Случай из нашей судебной практики

Собственно, представим наш недавний случай из практики, который мы до сих пор ведем. Суть дела сводилась к размещению нелицеприятного отзыва о нашем клиенте, содержание которого потенциально могло умалить его деловую репутацию. Перед нами встал вопрос, а точно ли этот отзыв подпадает под нормы ГК? Если вспомнить, есть риск натолкнуться на субъективное мнение, которое не входит в рамки правовой плоскости. Можно сказать, наши юристы проводят собственную лингвистическую экспертизу, потому что все-таки это вопрос права, и по ее итогам формируют правовую позицию в суде.

Наша позиция

В итоге наши юристы склонились к тому, что такие сведения носят утвердительный характер, а значит их можно оспорить. Сначала, в соответствии с нашим алгоритмом, мы подготовили обращение к администратору провайдера. Предварительно мы узнали его данные, напомним, на сервисах  https://whois.ru/). Помимо требования об удалении мы заявили о возмещении убытков, причиненных компании, и о компенсации репутационного вреда.

Итак, давайте резюмируем все выше изложенное:

– Клевета – это всегда ложные и порочащие сведения (но помним, что в рамках гражданского процесса могут быть просто ложными);

– Если вы обнаружили о себе нелицеприятную информацию, можно урегулировать вопрос без суда, просто обратившись к автору клеветы/администратору сайта с требованием об удалении;

– Не сработало? Есть еще суд и Роскомнадзор. Помним, что сайт может быть заблокирован за бездействие!

– В некоторых ситуациях не обойтись без суда, так как признание сведений порочащими и/или недостоверными осуществляется исключительно в судебном порядке.

Мы возьмем всю юридическую работу на себя. С вас только содействие и доверенность.

ПОДРОБНЕЕ
РНП за расторжение контракта

Довольно часто наши юристы сталкиваются с проблемой включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за расторжение контракта, а также с обжалованием включения в реестр недобросовестных поставщиков.  Зачастую мы рассказываем своим клиентам как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

В этой статьей речь пойдет о деле, в котором мы выступили на противоположной стороне и наоборот ходатайствовали о том, чтобы поставщика включили в РНП за расторжение контракта. Участие в таких спорах с обоих сторон дает неоспоримые преимущества и бесценный опыт.

Данный реестр включает в себя  список лиц, которые намеренно не захотели подписать контракт или исполняли его с нарушениями.

Избитые, но работающие советы о том, как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков?

  1. Не уклоняйтесь от заключения контракта.
  2. Не допускайте ситуации, при которой контракт будет расторгнут из-за весомых нарушений.
  3. Не расторгайте контракт по собственной инициативе, если такое право не предусмотрено в вашем контракте.

Подробнее о том, как не попасть в РНП и обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков, вы можете прочитать в нашей статье.

Теперь перейдем к рассмотрению нашего недавнего случая из практики.

К нам обратился клиент – индивидуальный предприниматель, который всегда выполнял работы по содержанию автомобильной дороги в своем регионе. Однако при проведении последнего аукциона наш клиент не получил право на выполнение этих работ в связи со следующей ситуацией.

Муниципальное предприятие провело закупку методом электронного аукциона. Цель – определиться с тем, кто же будет выполнять работы, связанные с содержанием автомобильной дороги. Была установлена начальная стоимость – около семи миллионов рублей, а также даты начала и окончания выполнения работ.

На основании проведенного Аукциона победителем стал индивидуальный предприниматель (для удобства назовем его N). Итоговая стоимость, по которой был заключен муниципальный контракт – около трех миллионов рублей. N должен был исполнять муниципальный контракт вплоть до 30 июня 2021.

Чуть позже муниципальное предприятие опубликовало запрос котировок в электронной форме. Цель все та же – определиться с тем, кто будет выполнять работы, связанных с содержанием той же автомобильной дороги. При этом была установлена стоимость контракта – около трех миллионов рублей, а также даты начала и окончания выполнения работ (примерно такие же, как и при проведении аукциона). Угадали кто стал победителем на этот раз? Верно, все тот же индивидуальный предприниматель N.

Причем контракт, который был заключен после проведения Аукциона, был расторгнут по соглашению сторон. По какой именно причине – неизвестно, ее скрывают от нашего клиента. Пояснять что-либо муниципальное предприятие отказалось.

Кроме этого, клиент нам рассказал, что услуга по содержанию дорог оказывалась некачественно или вообще не оказывалась. Например, регулярно не убирался снег. Очевидно, что индивидуальный предприниматель N не справляется с объемом работ, тем самым допуская грубое нарушение муниципального контакта.

Наш клиент заинтересован в установлении рыночных реальных цен на стоимость услуги и оказании этих услуг. Однако муниципальное предприятие пытается сделать все, чтобы данные услуги оказывал не наш клиент, фактически, жертвуя качеством работ. Индивидуальный предприниматель N имеет всего лишь одну машину, которая может убирать снег, а у нашего клиента их три. Несмотря на явные преимущества нашего клиента и недостатки в работах индивидуального предпринимателя N муниципальное предприятие не намерено ходатайствовать о включении действующего поставщика в РНП. Свои действия муниципальное предприятие прикрывает тем, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя он должен был быть прекращен из-за некачественного исполнения.

Наш клиент обратился к муниципальному предприятию с вопросами: «Почему был расторгнут, контракт?»  «Какие правонарушения совершил индивидуальный предприниматель?», «Есть ли у Заказчика какие-либо замечания к индивидуальному предпринимателю N, связанные с исполнением своих обязанностей?»

Ответы на эти вопросы по настоящее время наш клиент не получил.

Наш клиент обращался в УФАС своего округа с жалобой на невключение в РНП, на которую получил следующий ответ: индивидуальный предприниматель N самостоятельно может обратиться в суд, если считает, что его права нарушены», «УФАС перенаправит копию жалобы в Управление финансов, экономики и имущественных отношений…, «… у антимонопольного органа нет оснований для возбуждения дела».

Кстати, наше видео о том, как писать жалобу в ФАС:

После этого наши юристы приняли решение составить исковое заявление с требованиями к территориальному УФАС о включении в РНП индивидуального предпринимателя N.

Для начала мы составили «шапку иска» с включением в нее всех действующих лиц. Помимо Истца и Ответчика в ней фигурировали также третьи лица. В качестве третьих лиц в нашем деле выступало муниципальное предприятие и индивидуальный предприниматель N, в качестве Ответчика – УФАС округа.

Мы подробно описали основные факты, о которых говорили выше.

Затем выразили позицию Истца, она заключалась в следующем.

Истец считает, что индивидуальный предприниматель N должен утратить право участия в аналогичной закупке и должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков. Факт расторжения муниципального контракта по соглашению сторон – это нарушение законодательства РФ, которое сделано специально, чтобы дать возможность индивидуальному предпринимателю N повторно принять участие в закупке теперь уже на более выгодных условиях – дороже, чем предыдущая закупка. Истец считает, что несмотря на то, что ГК РФ дает возможность расторгать муниципальный контракт по соглашению, в данном случае – это злоупотребление правом.

Мы аргументировали свою позицию ссылками на действующее законодательство, поддержали требование о включении третьего лица в РНП.

Стоит отметить, что в данном случае особой спецификой будет пользоваться и список прилагаемых документов к иску. Помимо основных документов, которые указаны в нормах АПК РФ, к исковому заявлению мы приложили:

– документацию по Аукциону;

– документацию по Запросу котировок;

– протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Далее мы оплатили государственную пошлину – 3 000 рублей и отправили иск в Арбитражный суд округа. Не забудьте отправить копию иска с приложениями (которых у сторон нет) лицам, которые будут участвовать в вашем деле!

С исковым заявлением, подготовленным для нашего клиента по вопросу внесения в РНП, вы можете ознакомиться ниже.

Таким образом, если вы столкнулись неправомерными действиями поставщика и это затрагивает ваши права, то обращение с иском о включении поставщика в РНП – отличный выход. Но стоит отметить, что дать универсальные советы и четкую инструкцию для каждой проблемы невозможно, так как указанная категория дел является сложной. Следовательно, рекомендуем вам для хорошего результата обратиться к юристам нашей компании.

Мы поможем не попасть в РНП, напишем возражения в УФАС, примем участие в заседании, при необходимости обжалуем в суде включение в реестр недобросовестных поставщиков, а если нужно, то поможем включить недобросовестного поставщика в РНП!

ПОДРОБНЕЕ
Суд с Департаментом городского имущества

Сегодняшняя публикация коснется такой интересной темы, как суд с Департаментом городского имущества. Она привлекает внимание тем, что мало где рассмотрена и плохо исследована. Поэтому сегодня мы кратко расскажем о том, что такое Департамент городского имущества, каким образом выиграть спор с ДГИ, а также приведем несколько примеров, когда у наших клиентов был суд с ДГИ. А если ситуация совсем иная, то есть ДГИ подал в суд на вас – тогда вы тоже попали по адресу. Мы расскажем и об этом. Кстати, интересный пример представлен в нашей публикации, доступной по ссылке.

Что такое Департамент городского имущества?

Данный орган предоставляет госуслуги в сфере реализации прав юридических и физических лиц. Кроме этого, в его обязанности входит работа по вовлечению имущества в хозяйственный оборот. Помимо этого, департамент:

приватизирует имущество;

изымает земельные участки;

взимает платежи за использование земельного и имущественного ресурса.

Таким образом, ДГИ г. Москвы – орган Москвы, который отвечает за все имущество, которое принадлежит городу. Например, у Москвы есть много арендных площадей, которые сдаются под офисы, магазины или есть земля, где строят незаконные гаражи или иные строения.

Суд с Департаментом городского имущества: причины

Департаменту городского имущества достается недвижимость людей, у которых нет родственников. Например, умерла бабушка без родственников, значит ее квартира переходит в собственность Москвы. Другой пример: не успели родственники вступить в наследство, а суд отказал в восстановлении срока, тогда имущество тоже переходит к ДГИ по решению суда.

Как вы понимаете,спор с ДГИ- спор по поводу достаточно крупных денежных сумм. Поэтому суд с ДГИ- важная и достаточно сложная процедура, которую стоит доверить специалистам. О наших услугах в этой сфере вы можете узнать тут.

Суд с Департаментом городского имущества: самые частые практические случаи:

оспаривание отказа в заключении договора (аренда или купля-продажа);

снижение цены выкупа недвижимости;

признание незаконным отказа ДГИ (например, в предоставлении недвижимости);

привлечение департамента к субсидиарной ответственности;

признание отказа в приватизации незаконным;

обязание к заключению договора;

осуществление права получения жилья от ДГИ;

споры по поводу наследства;

земельные споры;

отказ (необоснованный) в предоставлении жилого помещения и др.

ДГИ подал в суд: практика

На обратившегося к нам гражданина Департамент городского имущества подал суд с требованием взыскать крупную денежную сумму по долгу договора аренды участка земли.

Суть дела: наш клиент заключил договор с Московским земельным комитетом (его преемником стал затем ДГИ) о предоставлении участка земли в аренду с 2002 по 2006 годы. Гражданский кодекс РФ и договор, заключенный между сторонами, предусматривают, что если арендатор пользуется участком после истечения действия договора, то последний продолжает действовать неопределенное количество времени. Если арендная плата не вносилась, то устанавливалась санкция в виде 0,2 процента за каждый день просрочки оплаты от размера платежа. ДГИ подал в суд с требованиям взыскать долг по арендной плате с 2013 до 2019 годы. Сумма оказалась совсем не маленькой: 8 911 054,93 рубля – общая сумма, включающая в себя 2 918 630,67 рублей – арендная плата, 5 992 424,26 рублей – пени.

В ответ на исковое заявление мы подготовили отзыв на иск.

Какие аргументы можно привести для того, чтобы выиграть суд с ДГИ?

Во-первых, следует обратить внимание на сроки исковой давности – время, которое дается законом на защиту своего нарушенного права. В данной ситуации простая задолженность по договору аренды, следовательно срок общий – в гражданском праве он равен трем годам.

Анализируем: ДГИ подал требования с 2013 по 2019 год, а должен был подавать в срок, который не превышает трех лет. Отметим сразу, что с Департаментом судиться сложно. Конечно он будет сопротивляться и утверждать, что сроки давности в данной ситуации не применимы, убеждая, что это длящееся правовое отношение. Однако по этому поводу высказался Верховный суд РФ. Последний отметил, что сроки исковой давности по делам о взыскании долга, неустойки исчисляются отдельно по каждому платежу. Из этого следует, что наши шансы довольно высоки. Обязательно заявляем требование о сроках давности, так как самостоятельно суд этого сделать не может.

Во-вторых, поговорим по поводу неустойки. Не кажется ли вам она огромной, ведь она в два раза превышает сумму задолженности? Да, и нам так кажется. Поэтому в отзыве обязательно делаем акцент на чрезмерности неустойки. Кстати, уменьшение неустойки ввиду того, что она является несоразмерной предусмотрена гражданским законодательством. Отметим, что единого судебного подхода относительно снижения неустойки у судов не сложилось. Поэтому все зависит от конкретного судьи. Следовательно, нужно убедить его. Например, в нашем случае мы указали следующие важные факты:

  1. неустойка превышает основную сумму долга;

  2. Департамент городского имущества не понес значительных убытков;

  3. обозначенная санкция несоразмерна ответственности, которую должен понести арендатор.

В-третьих, истец (ДГИ) не предоставил никаких доказательств того, что арендатор (наш клиент) действительно пользовался землей уже после того, как действие договора закончилось. Департамент не привел никаких аргументов, что все это продолжительное время наш клиент находился на земельном участке и пользовался им.

Осуществив анализ обозначенных положений, можно прийти к выводу, что у нас есть все шансы выиграть суд с Департаментом городского имущества или снизить сумму исковых требований.

Какой суд рассматривает дела с участием Департамента городского имущества г. Москвы?

Данной категорией дел занимается Арбитражный суд г. Москвы, следовательно туда мы и направили наш отзыв. Кстати, более подробно о том, что такое отзыв в деле с ДГИ вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Чем мы поможем вам?

Отзыв на исковое заявление Департамента городского имущества – это возможность другой стороны показать свое несогласие с позицией истца. Это право ответчика, которым непременно следует воспользоваться. Так суд узнает о вашей позиции, убедится, что вы не согласны с предъявленными требованиями. Мы не только можем составить грамотный и эффективный отзыв в деле с ДГИ, но еще и готовы участвовать в судебном заседании и пройти все стадии данного процесса, если это будет необходимо. Если вы оказались в аналогичной ситуации, то обращайтесь к нашим юристам. Они помогут вам, даже если ситуация самая сложная и запутанная.

Наши услуги составляют достаточно широкий спектр, который представлен на нашем сайте. Мы всегда делимся с вами текущими делами и рассказываем о своих успехах.

Суд с Департаментом городского имущества г. Москвы, как и с любым другим органом – дело очень непростое. Им всегда есть что возразить, они пытаются сделать все, чтобы дело закончилось в их пользу. Благодаря большому опыту, мы знаем, как необходимо себя вести в делах с ДГИ, а также что указать в отзыве на исковое заявление. Узнать подробнее о предоставляемых нами услугах в данной сфере вы можете на сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Воруют контент

Есть люди, вкладывающие душу в контент, цель их работы – созидание. Их девиз: искусство ради искусства, а не для получения денег и скатывания в обыкновенное ремесло. В современном мире – это называется “конвейер”. Казалось бы: что может быть хуже этого? Отвечаем: ситуации, когда воруют контент, то есть нарушают ваши авторские права. Ведь одно дело создать что-то самому, хоть и не самое выразительное, а другое своровать, определённо, разница есть. Мы рассматривали уже схожую тему в контексте воровства контента с видеохостинга YouTube. Рекомендуем вам ознакомиться с этой статьей и видеороликом. Возвращаясь к теме, для начала надо выяснить что такое “авторское право” и его основы.

Авторские права – это правомочия, которыми наделён автор произведения, либо правообладатель. Эти права распространяются на такие работы, как: фотографии, видео, статьи и так далее. Они дают право на отчуждение, распоряжение и владение своими работами, то есть исключительные права. Охраняются как национальным законом, так и на международном уровне. Главными действующими лицами в возможных правоотношениях, связанных с использованием авторских прав, будут: автор, правообладатель и, конечно же, правонарушитель. Если понятно “чьих будет” последнее лицо, озвученное ранее, то с первым и вторым необходимо разобраться. Автор – это создатель произведения (картины и так далее). Правообладатель – это лицо, обладающее правами (на использование, допустим, в коммерческих целях) на творческую работу в силу договора или иным причинам, им может быть как физическое лицо, так и юридическое. Таким образом, если лицо является правообладателем, то автор не сможет заявить о том, что у него воруют контент, поскольку он в установленной законом форме согласился на использование своего произведения. Выяснив с чем, мы имеем дело и главных героев, необходимо просмотреть нормативную базу. Именно она выступит нашими основаниями при борьбе с правонарушителем и, в дальнейшем, даст возможность потребовать компенсацию за нарушение авторских прав.

Наш подкаст на тему “Что делать, если воруют контент из Инстаграм?” → 

А тут ссылка на нашу статью, где мы рассказываем о том что же делать, если воруют контент из Инстаграм.

Ключевыми нормативно-правовыми актами являются:

  1. 70 глава Гражданского кодекса Российской Федерации
  2. Всемирная конвенция об авторском праве

Что касается международной конвенции, она также играет огромную роль, поскольку именно она устанавливает признание и защиту авторских прав в других странах. Если максимально просто – конвенция защищает ваше право на произведение на территории другой страны и, если украли контент, принадлежащий вам – у вас получится восстановить справедливость. Это очень важно, учитывая, что в сети Интернет, к примеру, огромное количество иностранных или отечественных сайтов, которые коммуницируют между собой. Таким образом, выяснив нормативно-правовую базу, нам необходимо разобрать причины, по которым вы можете считать, что ваше авторское право нарушено. Ведь, как вы догадались, не все использование вашего контента является неправомерным.

Для начала обсудим ситуации, которые не будут являться нарушением ваших авторских прав. Таковыми являются:

  1. Если вы по договору передали свои исключительные права другому лицу;
  2. Дали разрешение в своём личном блоге или на собственном сайте использовать ваш контент при условии обозначения авторства и активной ссылки;
  3. Кто-то использовал вашу, допустим, научную работу в качестве отрывка или цитирования в некоммерческих, в научных целях с указанием авторства;
  4. Вы оказали услугу платной фотоссесии и другие.

Естественно, что в этих ситуациях, вы не сможете заявить, что украли контент, принадлежавший вам. Если же вы столкнулись с тем, что без разрешения использовали вашу работу, разместили на сайте вашу авторскую фотографию, скопировали вашу статью, то знайте, что эти действия будут прямыми основаниями считать, что у вас воруют контент. Соответственно здесь мы и сможем применить меры для восстановления справедливости.

Самым простым способом восстановить наши права является письмо администратору, либо в редакцию издания, в зависимости от того, кто нарушил ваши права соответственно. Можете потребовать ещё компенсацию за нарушение авторских прав. Шансы есть, но их мало.

Вторым способом будет составление жалобы в поисковик, допустим, в Google. В случае, если действительно произошло нарушение ваших авторских прав, Google удалит из результатов поиска сайт-правонарушитель до устранения этих незаконных действий. Возможно, это уже будет маленькая победа, которая поможет нам выиграть тотальную войну. Более подробно с этой процедурой можете ознакомиться в этой статье.

Для использования следующих способов нам нужно будет ответить на вопрос: в какую сторону нам воевать и кто наш противник? Иначе говоря, нам нужны реквизиты для связи, отправки претензии и подачи иска в суд. Поскольку именно эти меры позволят нам получить компенсацию за нарушение авторских прав.

Итак, чтобы узнать информацию, необходимую для составления претензии и подачи иска в суд в ситуации с, допустим, газетами, достаточно будет глянуть на первую и последнюю страницу, чтобы найти адрес юридического лица. В случаях, если воруют контент на сайте, найти владельца будет чуть тяжелее. Помогут нам в этом сайты-сервисы whois, более подробно вы можете ознакомиться с ними в этой статье. Объясняя просто: они выдают информацию о собственнике домена. С юридическим лицом, скорее всего, проблем не будет, а вот с физическим без адвокатского запроса не обойтись. После того как мы узнали адресата, переходим в наступление, успешным результатом которого будет компенсация за нарушение авторских прав.

Следующим этапом будет написание претензии. Претензия уже будет иметь определённую форму. Также не забываем, что это будет одним из наших доказательств в суде. В ней указываем, что в случае подачи искового заявления и проигрыша ответчика, он понесёт все судебные издержки. В требованиях указываем: либо удалить ваш незаконно используемый контент, оставить активную ссылку, либо выплатить компенсацию. А возможно и комбинированно, например, удалить контент и требовать компенсацию. Также вы можете посчитать убытки, которые вам причинили. После этого этапа, если вашу претензию не удовлетворили необходимо будет нотариально заверить нарушение. Да и в век цифровых технологий нотариус заверяет интернет-страницы. Дело в том, что нарушитель в случае иска может попытаться по-быстрому устранить нарушение. Именно таким образом мы обеспечиваем свой выигрыш.

Следующий этап – это подача иска в суд. Последний в свою очередь даёт определение, согласно которому возможно преждевременно заблокировать сайт-нарушитель.  Итак мы подходим к финальному раунду, а именно – суду.

Указываем нашу позицию, основания (нормативно-правовые акты, указанные выше), а также требования. В требованиях мы указываем удалить наше творчество, допустим с сайта, а также имеем возможность установить компенсацию за нарушение авторских прав. Она бывает трёх видов:

  1. В размере от 5 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от решения суда;
  2. Удвоенная стоимость контрафактных копий;
  3. Удвоенное вознаграждение за законное использование произведения в сравнимых обстоятельствах.

Ранее в этой же статье мы уже собрали огромную доказательную базу, а именно: претензию (её отклонение или неудовлетворение), нотариальное заверение правонарушения, определение Мосгорсуда и так далее. Таким образом, победа в этой ситуации – это лишь вопрос времени. А значит нас ждёт ещё одна компенсация, а именно: судебных издержек.

Подводя итог, отметим, что наши юристы обладают всем вышеперечисленным арсеналом для ведения победоносной войны с нарушителями. Если ваши авторские права нарушают, мы вам поможем решить вашу проблему.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба в Роскомнадзор на персональные данные

Знаете ли вы о том, как удалить свои персональные данные с чужого сайта? Куда и к кому обращаться, если ваши персональные данные используются неправомерно? Внимание – спойлер: подать жалобу в Роскомнадзор на персональные данные, если они используются неправомерно будет самым лучшим и эффективным способом прекратить это.

Но обо всем по порядку.  Мы готовы поделиться с вами своим многолетним опытом работы с подобными проблемами, а также предложить свои услуги, которые можно заказать на нашем сайте.

Наше видео на эту тему

Стоит отметить, что удалить персональные данные с сайта – процедура вполне реальная и не очень сложная. Для того, чтобы достичь результата необходимо придерживаться следующего алгоритма.

Стоимость такой жалобы – 7 500 руб.

Срок – 3 рабочих дня.

Шаг 1. Убедитесь, что ваши персональные данные были использованы действительно неправомерно. И вообще, относится ли информация, которую вы увидели к персональным данным?

Для этого обращаемся к ФЗ «О персональных данных». Статья 3 относит к персональным данным  любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому человеку.

Главное условие, по которому информация может быть признана персональными данными – это возможность идентифицировать вас. Эти данные должны предоставлять другим людям возможность «выйти на вас», то есть человек, увидевший информации в открытом источнике может вас найти и к вам обратиться.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные?” → 

К персональным данным относятся:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата и место рождения;
  • адрес регистрации;
  • номер телефона;
  • сведения о профессии и многое другое.

При этом приведенный выше список не является исчерпывающим. Следовательно, иная информация также может быть признана персональными данными.

Но стоит понимать, что если вы увидели комментарий или отзыв на каком-либо сайте о Марии Ивановне Ромашковой, то это еще 100 % не означает, что речь идет именно о Вас. Информация должна точно идентифицировать Вас. Возможно, ведь, что в данном случае речь идет о совершенно другой Марии Ивановне, которая давала согласие на использование ее персональных данных на этом сайте.

Другой немаловажный момент – всегда обращайте внимание на то, что вы подписываете или на то, с чем вы должны ознакомиться и поставить «галочку», если речь идет об информационных ресурсах. Зачастую люди игнорируют всплывающие окна и машинально ставят «галочку» абсолютно не читая то, с чем они соглашаются и то, что они таким образом подписывают. А это, в свою очередь, может быть согласие на обработку и использование ваших персональных данных!

Если вы все же убедились в том, что информация, содержащаяся на сайте точно «про Вашу душу» и Вы точно не давали согласие на обработку и использование персональных данных, то переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Пытаемся решить вопрос «мирно и без боя»

Для этого обращаемся с просьбой об удалении персональных данных к администрации сайта. Если они пойдут Вам навстречу, то данные будут удалены через десять дней. Если нет, то Вас просто проигнорируют или Вы получите некую «отписку» о том, что они ничего не нарушали и используют ваши персональные данные правомерно.

Шаг 3. Составляем жалобу на сайт в Роскомнадзор

Для того, чтобы вам было понятнее как это сделать, мы приведем один из практических случаев, с которым в работе столкнулись наши юристы.

К нам обратился клиент, который занимает должность генерального директора в компании. Он обнаружил, что на одной из информационных площадок размещена негативная информация о нем и о компании, в которой он работает. Причем, данные сведения были признаны несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию заявителя решением арбитражного суда, которое вступило в силу.

На встрече с клиентом он сказал нам: «хочу подать жалобу в Роскомнадзор на мои данные и мне необходима юридическая помощь».

Желание клиента «подать жалобу в Роскомнадзор на мои данные» вполне понятно, мы с удовольствием решили ему помочь и составить жалобу на сайт в Роскомнадзор.

У нас получилась жалоба, которая включала в себя следующие разделы:

  1. Описание основных фактов

В этом разделе мы подробно описали суть нарушения, указали ссылку на сайт, который нарушает права заявителя, процитировали отзыв, в котором анонимный пользователь неправомерно использует чужие персональные данные, идентифицировали решения арбитражного суда (указали номер дела и дату принятия), связанные с данным вопросом.

  1. Позиция заявителя

В данной части жалобы мы описали, какие действия, по нашему мнению, должен предпринять Роскомнадзор после удовлетворения нашей жалобы на сайт:

– ограничить доступ к Отзывам, ссылки на которые Заявитель предоставил, тем самым удалить персональные данные с общего обозрения;

– обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

  1. Основания требований

В этом разделе необходимо подтвердить обоснованность ваших требований со ссылками на нормативно-правовые акты. Начните с понятия «персональных данных», объясните, что реализуете свое законное право на их защиту, обратитесь к Письмам Роскомнадзора, укажите функции данной службы, которые закреплены в Положении, ознакомьтесь с судебной практикой, желательно вашего региона, и приведите выдержки из судебных актов. Главное – это последовательно и логично изложить свои требования, чтобы Роскомнадзор четко понял ситуацию и начал действовать.

4.Требования заявителя

В нашем случае мы требовали:

– провести проверку и заблокировать доступ к Отзывам, тем самым удалить персональные данные с общего обозрения;

– обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

Да-да, Роскомнадзор имеет право осуществить и первое и второе. Приятным бонусом является и то, что Роскомнадзор за вас обратится в суд, будет участвовать во всех процессах, а также присылать вам промежуточные результаты производства.

После отправки жалобы в Роскомнадзор на персональные данные нам ответили, что он обратился к администрации сайта с просьбой удалить персональные данные. Однако, администрация сайта роигнорировала даже обращение Роскомнадзора. Далее Роскомнадзор обратился в суд с иском. После чего, спустя некоторое время, мы получили ответ от Роскомнадзора, в котором была указана информация о рассмотрении наших обращений, а также о получении решения одного из районных судов г. Москвы.

Картина получилась достаточно позитивной. Однако на деле все происходит не настолько легко. Данную процедуру лучше всего поручить опытному юристу, так как Роспотребнадзор стоит на страже не только лично ваших интересов, но и других людей и организаций. Следовательно, из-за своей загруженности может что-то упустить, про что-то забыть, о чем-то не известить. Именно поэтому, ссылаясь на наш обширный опыт, можем уверенно сказать – напомнить о себе Роспотребнадзору придется не раз.

 И напоследок, еще раз просим вас обращать внимание на те документы, которые вы подписываете. В случае, если документ был предоставлен вам в электронном виде, внимательно изучите его и не соглашайтесь со всем подряд. Именно отсутствие сознательного и бессознательного согласия позволит вам обратиться с жалобой в Роскомнадзор на персональные данные.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на запрос котировок

С 01.04.2021 года вступили нововведения, которые будут провоцировать написание жалобы на запрос котировок. Думаете, что это очень смелое заявление? Однако практика уже показывает его достоверность, о чём мы поговорим позже. В чем же дело?

Именно в том, что увеличили начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК).

В этой статье мы более детально разберём: что из себя представляет запрос котировок и его условия, нововведения и как отменить запрос котировок и его результаты. Бонусом будет: свежий обзор нашей практики. Также рекомендуем вам ознакомиться с аналогичной статьёй для более полного понимания картины.

Чтобы понять, как отменить запрос котировок, необходимо знать, что это вообще за процедура и на каких условиях она проводится. Итак, запрос котировок – это некое размещение запроса на определённый товар, работу или услугу, при котором победителем признаётся лицо, предложившее наиболее лучшие условия исполнения контракта за минимальную цену. У нас есть два основных лица: заказчик и поставщик услуг, работ или товаров. Однако это не исчерпывающий круг лиц при запросе котировок. ФАС играет также огромную роль, поскольку она способна отменить запрос котировок. Тут же возникает следующий вопрос: кто может участвовать, какие условия должны быть выполнены. Давайте рассмотрим.

Наш подкаст на тему “Как правильно жаловаться в ФАС, чтобы оспорить торги?” → 

Участвовать при запросе котировок может неограниченный круг лиц. Специальных требований к участникам нет, однако есть некоторые нюансы. Так, например, один член закупки имеет право подать одну единственную заявку на участие согласно части 1 статьи 77 федерального закона №44. Также согласно части 3 статьи 72 ФЗ №44 – участие в запросе котировок является бесплатным и за это никто не имеет право требовать деньги. Уже потихоньку появились первые причины, позволяющие отменить запрос котировок. О них мы поговорим позже, сейчас нам необходимо выяснить: какой орган регулирует процедуру запроса котировок. ФАС – тот самый орган.

Федеральная антимонопольная служба – это, в первую очередь, орган исполнительной власти, который занимается контролем за соблюдением антимонопольного законодательства, принимает участие в принятие нормативно-правовых актов и выполняет другие немаловажные функции для государства. Именно в этот орган подаётся жалоба на запрос котировок. ФАС принимает решение, на исход которого влияет признание жалобы обоснованной или необоснованной, и в случае, если имеются правонарушения, устанавливает предписания об устранении нарушений. Разобрав непосредственно орган, перейдём к лицам, которые могут пожаловаться, и условиям, при которых возможно отменить запрос котировок.

Кстати, наше видео по оспариванию электронных аукционов:

К лицам, которые могут составить жалобу на запрос котировок относятся: любой субъект закупок (заказчик, участник, оператор и так далее). Наиболее частыми причинами составления жалобы на запрос котировок являются:

  • Беспричинное отклонение заявки на участие;
  • Невыполнимые сроки для работ и услуг (хотя априори они очень короткие при запросе котировок);
  • Неточность в протоколах;
  • Сговор между заказчиком и победителем;
  • Расторжение контракта для повторного принятия участия в закупке на более выгодных условиях.

И последний пункт самый интересный, так как на момент написания статьи он очень актуален. Дело в том, что с 01.04.2021 года НМЦК увеличилось с 500 тысяч рублей до 3-х миллионов рублей, ровно в 6 раз. Однако мы же прекрасно понимаем, что жизнь не останавливалась в этот период, и были и те лица, которые заключили контракт на менее выгодных для себя условиях: они-то и начали создавать себе место под солнцем, беспричинно расторгая контракты, для их повторного заключения. Кстати, мы уже столкнулись с такого рода ситуацией и написали жалобу в ФАС, об этом мы поговорим чуть позже, поскольку, определив причины написания жалобы, нам важно разобрать непосредственно саму жалобу и её структуру.

Жалобу на запрос котировок подаётся в зависимости от ситуации:

  1. Если объект жалобы документация, то даётся срок обжалования до конца приёма заявок;
  2. Решение комиссии заказчика – в течение 5 дней с момента публикации протокола в ЕИС;
  3. Аккредитация на площадке – 30 дней;
  4. Нарушение правил проведения торгов – 5 дней со дня проведения;
  5. На действия заказчика – 10 дней с даты опубликования итогов закупки.

По окончанию этих сроков вы не сможете составить жалобу в ФАС. В этой ситуации нас ждёт более длительная процедура в виде подачи иска в суд, о ней мы расскажем в одной из наших следующих статей. Вернёмся к нашей теме.

Непосредственно жалобу можно подать абсолютно любым методом: с помощью курьера, личной персоной, почтой и другими способами в территориальное управление ФАС (есть в каждом субъекте РФ) по месту жительства лица, действия которого будут оспариваться. Естественно, жалоба будет письменной, а её структура будет выглядеть следующим образом:

  1. Данные заявителя (ФИО или наименование организации, ИНН, адрес и так далее);
  2. Указание органа ФАС, в который идёт обращение;
  3. Данные заказчика (наименование предприятия, адрес, ИНН и другие данные, которые вы увидите ниже в файле);
  4. Основные факты, в них мы укажем действия, совершенные заказчиком и поставщиком;
  5. Позиция заявителя – здесь мы объясним наши доводы;
  6. Основания жалобы в ФАС – тут нашими инструментами будут как и ФЗ №44, так и ФЗ “О защите конкуренции” и другие законы;
  7. Требования заявителя;
  8. Приложения, в которых указывается документация, подтверждающая правоту и обоснованность требований заявителя.

Орган будет рассматривать жалобу в течение 5 рабочих дней с момента её подачи. Однако есть и специальные случаи, к примеру, когда необходимо будет предоставить дополнительную документацию, естественно, срок увеличится. Тут же и отметим, что вашу жалобу могут отклонить. Это может произойти, если:

  1. Она не будет соответствовать требованиям из 105 статьи ФЗ №44;
  2. Пропущены сроки подачи (об этом мы говорили ранее);
  3. Подаём на одно и то же действие второй раз (нельзя подавать жалобу на оспоренное в ФАС действие);
  4. Вы в реестре недобросовестных поставщиков;

Федеральная антимонопольная служба известит вас о том, что вашу жалобу отклонили в течение двух дней. Если будет так  и сроки по итогу будут просрочены, то нас, опять же повторимся, ждёт суд. Определившись с жалобой и её структурой немаловажным моментом, будут выступать последствия этой жалобы. Ведь не просто так мы это делаем.

Последствия жалобы можно рассмотреть, как программу РСДРП: минимум и максимум. В первом случае  предписание ФАС отменит итоги закупки. Во втором случае, помимо первой санкции поставщика могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Результатом попадания в “чёрный список” приведёт к невозможности участия в закупках. Это как бан на каком-нибудь сайте. Естественно, гуманный закон предусматривает исключения из данного реестра по истечению срока в 2 года. Таким образом, мы по кирпичикам разобрали как и процедуру запроса котировок, так и написание жалобы на данную процедуру. Вспомним и начало нашей статьи, в которой мы указали на то, что нововведения спровоцируют нарушения законодательства. Наши юристы уже столкнулись на практике и уже написали жалобу в ФАС. Об этом поподробнее.

Дело обстояло следующим образом: между муниципальным образованием и ИП (далее “победитель” или “заказчик”) был заключен контракт. Вторая сторона якобы не справлялась со своими обязательствами, а результатом стало расторжение первого контракта. Далее муниципальное образование уже проводит запрос котировок, однако выигрывает лицо, которое не справилось со своими обязанностями. Наш заявитель, понимая, что двустороннее расторжение контракта было направлено на улучшение условий и повышение прибыли  заказчика, которого мы упомянули в начале, заявляет о том, что заказчик должен быть внесён в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием является следующий нормативно-правовой акт: ст. 23 ФЗ “О защите конкуренции”. В требованиях наш клиент указал не только отмену запроса котировок, но и внесение победителя в реестр недобросовестных поставщиков и, вдобавок, проверку процедуры проведения запроса котировок.

Таким образом, это дело ещё рассматривается. Мы обязательно вам расскажем, чем это всё закончится.

Напоследок хотелось бы отметить, что наши юристы могут помочь вам отменить запрос котировок. За нашими плечами не только знания, но и опыт.

ПОДРОБНЕЕ
Строительный спор в суде

Госзаказчик не платит и нужно идти в суд по госконтракту? Заказчик отказывается от приемки результата работ? Все это мы называем строительный спор в суде. Данная категория споров относится к одной из ведущих в практике нашей компании. В этой статье на нашем примере разберем ключевые особенности строительных споров.

Заключение договора строительного подряда

Между нашим клиентом (подрядчик) и МУПом (заказчик) заключен договор строительного подряда на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги. В нашем случае договор подряда заключался на аукционе с соблюдением правил Закона № 44-ФЗ, так как заказчиком выступает муниципальное предприятие с целью обеспечения нужд муниципалитета.

Советы по заключению гос. контрактов: На стадии заключения муниципального контракта убедитесь, что все его условия соответствуют закону. Также следует обращать внимание на соблюдение процедуры торгов. Негативные последствия признания аукциона недействительным по жалобе в фас на администрацию коснутся не только заказчика, но и победителя аукциона.

Также нужно запомнить, что изменение условий контракта после того, как заказчик и подрядчик поставили на нем свои подписи, практически, не допустимо (ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Исключения: изменение объема работ не более чем на 10 % и пропорциональное изменение цены контракта (для контрактов, не связанных со строительством). В строительных контрактах может быть предусмотрено изменение объема работ и более чем на 10 %, но цена контракта все равно не может увеличиться более чем на 10 %. Другие исключения очень редкие и к обычном закупкам не применяются. Дополнительные соглашения об изменении условий первоначального контракта признаются ничтожными. В качестве последствий ничтожности применяется возврат всего полученного по данному контракту (например, дополнительного финансирования), а также взыскание с подрядчика процентов по ст. 395 ГК РФ.

Исполнение договора строительного подряда

В нашем строительном контракте перечень всех видов работ, их объем и используемые материалы были обозначены в техническом задании. Но оказалось, что данных материалов хватило только на половину работ.

Гражданский кодекс устанавливает общее правило: подрядчик должен выполнить работы в объеме, предусмотренном техническим заданием, ровно из тех материалов, которые зафиксированы в техническом задании, и по цене, отраженной в смете (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Но есть два способа увеличить цену работ:

Способ № 1. Подрядчик, выполняя работы, обнаружил, что в техническом задании учтены не все работы; для качественного результата необходимо выполнить дополнительный объем работ. В этом случае, очень важно соблюсти процедуру сообщения заказчику о выявлении дополнительного объема работ (п. 3 ст. 743 ГК РФ). Направляем уведомление заказчику способом, который указан в вашем договоре. Ждем 10 дней. Если ответ не поступил, подрядчик обязан приостановить работы. То, что потеряет подрядчик в период простоя, будет возмещено заказчиком в качестве убытков, если будет доказана реальная необходимость в дополнительном объеме. В итоге, заказчик и подрядчик либо подписывают дополнительное соглашение на увеличение объема работ и соответствующее повышение стоимости, либо подрядчик в судебном порядке взыскивает стоимость дополнительного объема работ, а также свои убытки.

Судебная практика использует очень жесткий подход к соблюдению данной процедуры. Если даже заказчик подпишет акт-приемки работ, в который включен дополнительный объем, обязанность по оплате возникнет только в части работ, предусмотренных технической документацией. Считается, что акт приемки подтверждает факт выполнения работ. А это не то же самое, что согласие на дополнительный объем (пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000 по вопросам строительного подряда).

Способ № 2. В данном случае дополнительные работы не потребовались. Просто, фактическая стоимость работ превысила смету на 10 % (и более) по независящим от подрядчика причинам. В такой ситуации подрядчик вправе потребовать пересмотра сметы, если докажет, что со стороны заказчика допущены существенные нарушения договора (п. 3 ст. 744 ГК РФ).

Выбрать можно любой способ, который подходит к вашей ситуации. Но объединяет эти два способа одно – очень сложно доказать, что, действительно, возникла объективная необходимость внести изменения в смету. Без юриста по строительным спорам здесь не обойтись.

Мы воспользовались первым способом. В своем уведомлении заказчику мы описали дополнительный объем работ, которые не учтены в смете, но без которых контракт невозможно исполнить. Также мы сообщили о приостановлении работ.

(Не)исполнение договора строительного подряда, или «ответный удар» заказчика

Как мы и предполагали, заказчик не собирался согласовывать дополнительный объем и вносить изменения в смету. Вместо этого, заказчик заявил о дефектах в уже выполненных работах. Заказчиком в одностороннем порядке составлен акт промежуточного контроля выполненных работ. Представители подрядчика не вызывались на осмотр объекта. Подрядчик со своей стороны не признал, что в выполненных работах присутствуют какие-либо недостатки. В таких ситуациях вопрос о качестве работ отдается на откуп независимой экспертизы (п. 5 ст. 720 ГК РФ).

Обязательный претензионный порядок

Чтобы начать строительный спор в суде, сначала нужно направить претензию заказчику. В претензии нужно указать, из чего возникли ваши требования, и четко их сформулировать. По общему правилу, срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Для договора подряда законом исключений не предусмотрено. Более короткие или, наоборот, более длинные сроки могут быть определены в договоре.

Строительный спор в суде

В нашем случае заказчик добровольно не оплатил работы, что породило необходимость инициировать в суде строительный спор. Адвокат составил иск о взыскании долга.

28 января 2021 года наш иск принял к производству Арбитражный суд Чукотского АО (дело № А80-24/2021). Кстати, мы не летаем на Чукотку, а участвуем в онлайн-заседаниях. О том, как поучаствовать в онлайн-процесс читайте в нашей статье.

Любой юрист по строительным спорам подтвердит, что суды по договорам подряда крайне редко обходятся без экспертизы. Перед экспертами обычно ставятся вопросы о качестве  выполненных работ, о соответствии технической документации требований ГОСТов и СНиПов и т.п. Например, рассмотрим наш строительный спор. Адвокат сформулировал такие ключевые вопросы эксперту:

 – Какой объем материалов (грунт, ПГС, щебень, песок и т.п.) был израсходован подрядчиком при выполнении Контракта (и приложений к нему)?

– Какой объем материала (грунт, ПГС, щебень, песок и т.п.) необходим для исполнения работ по Контракту (и приложениями к нему), учитывая имеющиеся неровности участков и необходимую высоту насыпи по СНиП 2.05.02-85. «Автомобильные дороги»?

– Какой объем работ по Контракту (и приложениями к нему) исполнен Истцом?

– Соответствует ли качество отремонтированных Истцом участков дорог требованиями, предъявляемым законодательством РФ?

Обратите внимание, что в соответствии со ст. 82 АПК РФ в ходатайстве о назначении экспертизы должны быть не только сформулированы вопросы эксперту, но и указаны конкретные экспертные организации, которым вы предлагаете поручить экспертизу. К ходатайству приложите согласие экспертного учреждения на экспертизу. Также заранее позаботьтесь о внесении денег на депозит суда для перечисления их в будущем экспертов. Платежное поручение (чек-ордер) также приложите к ходатайству.

Не обойдется без экспертизы и наш строительный спор. Адвокат заявил ходатайство о назначении экспертизы, и оно удовлетворено судом. Мы уверены, что преодолеем все сложности, связанные с проведением экспертизы на Чукотке: в нашем населенном пункте нет экспертов с соответствующей квалификацией, а самолет туда летает раз в неделю. Но мы не волнуемся из-за несения больших затрат на экспертизу. Впоследствии все судебные расходы будут взысканы с проигравшей стороны.

Подведем итог. Строительный спор в суде – это наша специализация. Мы занимались, буквально, всеми категориями строительных споров: от банкротства застройщика до суда по госконтракту. Если вам нужен юрист по строительным спорам, смело обращайтесь к нам. Мы, действительно, имеем богатый опыт строительных споров, о чем вы можете почитать в нашем блоге, посмотреть на YouTube-канале и послушать в подкасте.

ПОДРОБНЕЕ
Признание решения иностранного суда на территории РФ

Международное сотрудничество порождает не только новые связи и положительный взаимный обмен, но и сообщает ряд характерных ей трудностей. Например, что делать, когда возник спор, решение по которому принято иностранным судом? Автоматически ли оно признается на территории РФ или предусмотрен определенный порядок? В настоящей статье наши юристы поделятся знаниями об особенностях признания решения иностранного суда на территории РФ.

Поможем не только признать решение иностранного суда, но и сделаем все возможное для реального исполнения. Стоимость и срок оказании услуги по ссылке.

Зачем необходимо признание иностранного решения в РФ?

Мы не будем вовлекаться в высокие материи о свойствах судебных актов, скажем просто: признание решения иностранного суда на территории РФ необходимо, чтобы решение обрело юридическую силу на территории РФ и было признано в качестве судебного акта, тогда истец сможет получить причитающееся. Грубо говоря, решение без признания – филькина грамота, не представляющая собой никакой ценности и не влекущая правовых последствий на территории РФ.

Какие иностранные решения можно признать в РФ?

Чтобы иностранное решение могло быть признано и исполнено, НЕОБХОДИМО:

  • либо наличие международного договора с государством, которое вынесло такое решение;
  • либо наличие федерального закона;
  • либо действие принципа взаимности (принципа международной вежливости).

Именно эти документы предусматривают возможность признания.

Хорошая новость, что перечень стран, с которыми заключен договор, внушительный! Это и Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, это и Договор между РФ и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23 сентября 1997 г., это и Договор между РФ и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г. и многие-многие другие.

Как видите, помимо того, что можно признать судебное решение в России (что логично, ведь суд – уполномоченный на то орган), признать можно и решение третейского суда – негосударственного альтернативного органа. Так что для предпочтителей альтернативных способов разрешения споров тоже есть хорошая новость.

Условия признания решения иностранного суда на территории РФ

  1. Иностранное решение должно вступить в законную силу;
  2. Срок исковой давности – 3 года;
  3. Соблюдение подсудности;
  4. Надлежащее извещение ответчика о подаче заявления;
  5. Отсутствует вступившее в законную силу решения суда, вынесенное судом РФ по тому же делу, либо в производстве суда РФ находится такое же дело, и суд РФ принял его первее, чем иностранный суд;
  6. Исполнение противоречит публичному порядку и некоторые другие;

Это универсальные условия, которые ВСЕГДА должны соблюдаться и проверяться заявителем перед направлением заявления в суд.

Как подать заявление о признании решения иностранного суда на территории РФ?

Можно подать в письменной или в электронной форме, если дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

В заявлении должны быть указаны:

  • наименование суда, в который подается заявление о признании;
  • наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения;
  • ФИО/наименование взыскателя, его место нахождения либо место жительства;
  • ФИО/наименование должника, его место нахождения либо место жительства;
  • сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;
  • просьба взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения;

Приложения к иску:

  • документ, подтверждающий отправку ответчику копии заявления;
  • оригинал или заверенная копия решения иностранного суда;
  • квитанция об уплате госпошлины за выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение.

Суд рассматривает вопрос единолично в течение месяца. Куда меньше, чем рассмотрение обычного рядового дела.

Всегда ли нужно ходатайствовать и о принудительном исполнении решения иностранного суда на территории РФ? Можно ли просто признать?

Не всегда. Есть категории дел, которые признаются и не требуют принудительного исполнения. Например, таковые явственно закреплены в ст. 415 ГПК РФ. Это семейные и гражданские дела:

  1. относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение;
  2. о расторжении или признании недействительным брака между гражданином РФ и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов РФ;
  3. о расторжении или признании недействительным брака между гражданами России, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов РФ;

Иными словами, в отношении данных категорий дел достаточно одного признания, там нет, как таковых, имущественных требований. НО! Правило не работает, если ответчик в течение 1 месяца с даты подачи заявления заявит возражение о признании такого решения.

Признать судебное решение в России, равно как и инициировать исполнение решения иностранного суда на территории РФ, не так просто, в связи с тем, что даже наши национальные государственные суды не совсем знают, как организовать процедуру правильно, ведь необходимо учитывать международные нормы. Например, некоторые категории дел НЕ требуют принудительного исполнения, то есть производство по делу сокращается в два раза! А некоторые дела могут противоречить публичному порядку! Законодатель вынес дела по признанию и исполнению решений иностранных судов в отдельную категорию в кодексе, но и это не принесло положительного результата для сторон решения. По этой причине курировать процесс должен профессиональный юрист.

С некоторыми странами, например, с Республикой Беларусь процедура признания автоматическая (впрочем, как и другие режимы), здесь законодатель постарался создать единое правовое пространство. С некоторыми странами придется попотеть, потому что не всегда международный договор предусматривают простую процедуру признания. С некоторыми – категорически разный правовой и политический режим, что может привести либо к ущемлению суверенитета РФ, либо к нарушению публичного порядка.

Что нужно знать еще перед тем, как подать заявление?

Еще одна особенность, не совсем правовая, но с которой наши юристы столкнулись лицом к лицу – интересная статистика поведения российских судов в отношении разных стран. Решения одних стран без проблем признают, а других – с точностью да наоборот. Например, не очень утешительная статистика в отношении решений украинских судов. И совсем наоборот – в отношении судов Узбекистана.

При таком раскладе дел ничего не остается, как обращаться к профессионалу, который заточен на разрешение правовых вопросов международного характера и восстановление прав при нарушающем права граждан поведении суда. И который знает, с чем можно столкнуться.

ПОДРОБНЕЕ
Вернуть деньги за абонемент в фитнес

В этой статье мы расскажем вам как вернуть деньги за абонемент в фитнес.

Современный ритм жизни достаточно динамичен. Однако, несмотря на это, зачастую людям не хватает двигательной активности. В основном речь идет о тех, кто работает в офисе, и чья деятельность связана с сидячим образом жизни. В связи с этим популярным занятием граждан все чаще становится посещение фитнес-клубов.

В больших городах фитнес-клубы развиваются огромными сетями и предлагают различный спектр услуг: групповые тренировки, тренировки с персональным тренером, самостоятельные тренировки, посещение бассейна, сауны и многое другое. Когда человек загорается идеей «подкачаться», «похудеть к лету» или «заняться спортом для здоровья» он уверен, что все услуги ему будут нужны, причем на протяжении длительного времени, поэтому принимает решение – купить абонемент в фитнес-клуб.

Наше видео на эту тему:

Наш подкаст на тему “Как вернуть деньги за абонемент в фитнес?” → 

Но проходит небольшое количество времени и появляется тысяча причин не посещать фитнес-клуб (переехали в другой район, пропало желание, не хватает времени и так далее). Однако цены на абонементы, особенно годовые, немаленькие. И в этой ситуации возникает вполне логичный вопрос: «Можно ли вернуть деньги за фитнес?»

Конечно можно, чтобы не придумал фитнес клуб и чтобы он не прописал в договоре, закон на вашей стороне.

В данном случае на страже ваших прав стоит Закон о защите прав потребителей.

Могут сложиться две ситуации:

  • фитнес-клуб не против вернуть деньги за абонемент в фитнес;
  • фитнес не возвращает деньги.

С данными ситуациями мы встречались в нашей практике не единожды, поэтому мы готовы рассказать вам инструкцию о том, как вернуть деньги за абонемент в фитнесе.

Начнем с первой ситуации – фитнес-клуб готов к возврату денег.

Для этого вы должны посетить свой фитнес-клуб с паспортом и браслетом или специальной карточкой для входа. На рессепшене в фитнес-клубах работают администраторы, у которых можно взять заявление на расторжение договора и заявку на возврат денег пропорционально неиспользованному времени занятий. После этого, в зависимости от формы оплаты абонемента, вам возвращают деньги в наличной или безналичной форме.

Но тут может быть предложен возврат гораздо меньшей стоимости. В таком случае порядок действий таков: берете что дают, а потом дальше судитесь за остаток. Но про это мы расскажем в последующих статьях.

Стоит отметить, что фитнес-клубы, которые дорожат своей репутацией, обязательно соблюдают законодательство и возвращают деньги. Но можно столкнуться с иной ситуацией  – когда фитнес не возвращает деньги.

Это незаконно!

Так как человек, приобретая абонемент для личного использования, становится потребителем. А потребитель всегда может отказаться от услуг вне зависимости от причин. Единственное, что может сделать фитнес-клуб в данной ситуации так это удержать деньги за оказанные услуги.

Если договор содержит условия, согласно которым он может быть расторгнут только по уважительной причине, то такие положения являются недействительными.

Именно поэтому в данной ситуации мы советуем вам предпринять следующие шаги.

Шаг первый – написать претензию с требованием о возврате денежных средств за абонемент, который вы приобретали в определенном фитнес-клубе.

Лучше всего подготовить это заявление заранее, в двух экземплярах для того, чтобы тот, кто его принял – поставил свою подпись, которая бы подтвердила то, что вы пытались «решить вопрос по-хорошему». Но, конечно же, когда фитнес-клуб отказывается возвращать денежные средства за абонемент, вряд ли вам подпишут такой документ. Поэтому отправляем его заказным письмом с описью вложения в адрес фитнес-клуба и сохраняем чек об отправке на тот случай, если вы решитесь пойти в суд на фитнес. Не забудьте в претензии указать на то, что если деньги все же возвращены не будут, то вы обратитесь в суд, где будете требовать не только деньги за абонемент, но и неустойку, расходы на представителя, и почтовые расходы. И главный приятный бонус – это штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Да-да, если дойти до суда, то можно получить гораздо больше, чем вам должны были во внесудебном порядке. Кстати говоря, суды практически всегда на стороне потребителя, так как потребитель считается наиболее слабой стороной в споре. В судебной практике очень много примеров с положительным исходом.

Поэтому, подождав 10 дней с момента получения претензии фитнес-клубом, смело обращайтесь в суд на фитнес!

Шаг второй – написать исковое заявление в суд на фитнес.

На этом моменте мы остановимся более подробно, так как он является очень важным. Для того, чтобы этот вопрос был наиболее понятен, представим обзор нашей практической ситуации.

Итак, в нашу компанию обратился клиент, который приобрел абонемент у фитнес-клуба еще перед его открытием. Срок абонемента – 12 месяцев. Естественно, с момента открытия. Клуб открылся на три месяца после обещанной даты. Так, открытие планировалось на декабрь 2019, а по факту произошло – в феврале 2020 года. При этом наш клиент никаким образом об этом уведомлен не был.

При этом в марте государством был наложен запрет на допуск посетителей в места с большим скоплением людей. Как вы наверняка помните, эти ограничения длились почти до конца июня.

В связи с этим наш клиент принял решение вернуть деньги за абонемент в фитнес и расторгнуть договор. Так как в договоре имеется пункт, согласно которому все споры могут решаться путем переговоров, наш клиент хотел решить этот вопрос по телефону. Однако многочисленные звонки в фитнес-клуб не принесли никакого результата. Руководство фитнес-клуба ссылалось на то, что на данный момент действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому возврат денежных средств будет возможен после их снятия.

Но разве ограничения, введенные государством, могут помешать фитнес-клубу вернуть денежные средства на карту?

Конечно же нет!

Это все отговорки, причем очень слабые.

Сложилась ситуация – фитнес не возвращает деньги.

В связи с этим нами была составлена досудебная претензия, которую мы отправили заказным письмом с описью вложения в адрес фитнес-клуба. И было принято решение начать подготовку искового заявления в суд.

При составлении иска следуйте следующим советам.

Совет 1. Всегда начинайте с «шапки» искового заявления

Иногда при написании иска люди думают о том, что самое важное в иске – это доказательства и факты. Безусловно, это очень важно, однако, если вы подадите иск не в тот суд или не к тому ответчику, то потеряете колоссальное количество времени и сил.

Совет 2. Указывайте абсолютно все обстоятельства спора с Ответчиком

Всегда представляйте себя на месте судьи. Перечитайте то, что вы написали. Понятна была бы вам ситуация? Если да, то вы справились с этой задачей. Если нет, то лучше переписать эту часть. При этом перечисляйте обстоятельства четко, не разбавляя их «водой» (тем, что не относится к сути спора).

Совет 3. Не забудьте приложить все имеющиеся доказательства

В данном случае обязательно прикладываем договор, досудебную претензию, заявление о расторжении договора с требованием возврата денег за абонемент. Если у вас есть еще какие-либо документы, которыми вы можете подтвердить то, что вы оплачивали абонемент или имеете желание расторгнуть договор – прикладывайте!

Проверьте все обязательные приложения по списку, закрепленному в процессуальном законодательстве.

Не забываем о том, что иски о защите прав потребителей не облагаются государственной пошлиной.

При этом важно рассчитать размер исковых требований. При подаче искового заявления о возврате денежных средств за фитнес-абонемент вы имеете право требовать:

– стоимость неоказанных услуг по Договору;

– неустойку;

– моральный вред;

– штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения

требования потребителя (50 %).

Подробнее о том, как произвести расчет, читайте в нашей статье.

Если весь этот процесс вам кажется слишком сложным или вы не желаете тратить время на решение своей проблемы, то закажите эту услугу в нашей компании.

Вот такое исковое заявление мы подали в один из мировых судебных участков г. Москвы.

При этом Ответчик представил Закон на обозрение суда свои возражения, в которых ссылался на свое тяжелое материальное положение, вызванное экономической ситуацией в стране. Также Ответчик приложил копию платежного поручения, которая подтверждала то, что Истец вернул денежные средства за абонемент.

С возражениями Ответчика вы можете ознакомиться ниже.

Да, Ответчик действительно вернул деньги за абонемент, но когда? Только после того, как Истец обратился в суд. Поэтому суд удовлетворяет требования частично. Все, кроме основного долга!

В итоге у нас получилось взыскать 45 075 рублей. И это еще без учета основной суммы долга, которую Истец оплатил во время рассмотрения дела судом.

Шаг 3. Подать исковое заявление в суд

Если цена иска не больше 50 000 рублей, то обращаемся в мировой суд. В случае, когда цена иска больше указанной суммы – в районный.

Шаг 4. Получаем решение, исполнительный лист и обращаемся к приставам или в банк

Если вы знаете счет должника, то проще и эффективнее будет обратиться в банк. Если же не знаете – то обращайтесь к судебным приставам.

Подводя итог, делаем вывод о том, что Закон о защите прав потребителей достаточно хорошо работает в нашей стране. При правильной подборке нормативной базы, соблюдения процедуры судебного и внесудебного порядка, а также иных формальностей, потребитель может получить гораздо больше, чем ему были должны изначально.  К тому же, иски о защите прав потребителей не облагаются государственной пошлиной, что является существенным плюсом при обращении в суд с такого рода делами. Следовательно, вы не потеряете ничего, если обратитесь в суд с целью защитить свои права как потребителя, даже если у вас ничего не получится. Но вероятность неудачи в данных делах практически отсутствует.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из поисковика

Вы наверняка слышали о том, что такое право на забвение: при определенных обстоятельствах вы можете удалить информацию о себе из поисковика. Поиск в интернете – это основной двигатель вашего бизнеса. Разработчики вкладывают колоссальные человеческие и финансовые инвестиции в поисковые системы, прежде всего для того, чтобы предложить пользователям полные, объективные и полезные результаты поиска. А что если в результате такого поиска выдается та информация, которая, например, порочит ваше достоинство и честь. “Как удалить мои данные из поисковика?” – с таким вопросом все чаще к нам обращаются. Мы считаем важным дать комментарий по этому вопросу. Мы расскажем, как удалить информацию о себе из поисковика, а также раскроем понятие “право на забвение” и найдем подходы к двум самым популярным поисковым системам: Яндекс и Гугл. Кстати, эту тему мы обсуждали еще и в этой публикации.

Стоимость нашей услуги – 25 000 рублей.

Срок – 10 рабочих дней.

Мы с соцсетях:

Право на забвение:

Много лет назад Комитет Госдумы по информационной политике и связи разработал и продвинул законопроект, обязывающий операторов поисковых систем не выводить в результаты поиска незаконную, недостоверную информацию или даже и достоверную информацию, относящуюся к событиям трехлетней и более давности. И все это без решения суда. То есть формально информация о Вас остается на сайте, где она размещена, но поисковик никогда ее не покажет, найти информацию можно будет только по прямой ссылке. Этот закон работает и мы этим пользуемся.

По мнению авторов закона, он позволяет любому физическому лицу контролировать распространение недостоверной или устаревшей личной информации в Интернете. В принципе, это дает людям право, в основе которого лежит одно из самых основных прав человека – право на неприкосновенность частной жизни, в том числе право контролировать доступ к информации о себе.

Наша видео на эту тему:

Законодательство:

Действующее законодательство не позволяет ограничивать право человека на доступ к достоверной информации. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29). Федеральным законом “Об информации, информационных технологиях и защите информации” также предусмотрено право физического лица или организации на поиск и получение любой информации в любой форме из любого источника (статья 8). Это именно то, что делает поисковая система – ищет информацию, доступную через любой общедоступный источник.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Сегодняшние реалии:

Яндекс указал, что закон о праве на забвение имеет много недоработок. В частности, ограничения, введенные этим законом, отражают дисбаланс между частными и общественными интересами. Необходимость поиска и получения информации часто входит в сферу общественных интересов человека. Например, в процессе действия этого закона, информацию о клинике или докторе, школе или учителе, которого вы собираетесь выбрать, может оказаться невозможно найти.

Кроме того, процедура запроса поисковой системы на удаление гиперссылок, введенная в этом законе, открывает многочисленные возможности для неправомерного использования, поскольку не требует никаких доказательств или обоснований. Поисковая система должна удалить гиперссылки на неопределенные веб-страницы. Эта лазейка может очень удобно использоваться недобросовестными предпринимателями для подрыва своих конкурентов или преступниками для содействия мошенничеству.

Как удалить информацию о себе из поисковика?

Рассматриваемый закон дает лицу право потребовать от оператора поисковой системы прекратить предоставление гиперссылок на веб-страницы, содержащие конкретную информацию – путь, который выступает самым простым и неконфликтным, так скажем. Здесь все просто: вы обращаетесь в Гугл например, по форме, которая указана самим сайтом, с просьбой удалить мои данные из поисковика. Последний, рассмотрев ваше обращение, убирает данные из сети. Но, к сожалению, не всегда все проходит так гладко. Итак, разберемся.

Как удалить информацию о себе из Гугла?

В 2019 году Европейский суд постановил, что Google не обязан применять те же стандарты конфиденциальности, что и во всем мире. Гугл уже давно утверждает, что распространение права на забвение в глобальном масштабе может создать опасный прецедент и вступить в противоречие с законами, применяемыми в других странах.

Как только вы узнаете, что порочащая вас информация находится в сети, вы начинаете решать эту проблему. Запустите быстрый поиск и запишите все домены веб-сайтов, которые помечают вас, ссылки на аккаунты в социальных сетях, видео на Ютуб и все остальное, что вас интересует. После этого вы можете запросить удаление информации из поисковой системы Гугл и связанных с ним продуктов, принадлежащих ему.

После заполнения этой формы ваши запросы рассматриваются сотрудниками Google вручную. Однако Гугл может не принимать все запросы на удаление ссылок, относящихся к вам. Причины отказа могут быть самыми разными. “Когда вы сделаете свой запрос, мы сбалансируем права на неприкосновенность частной жизни соответствующего лица с интересами широкой общественности в получении доступа к информации, а также правом других лиц распространять эту информацию”, – говорят специалисты Гугл.

Прикладываем онлайн форму Гугл.

Как удалить информацию о себе из Яндекса?

Отметим, что большое количество людей пытаются самостоятельно удалить информацию о себе из поисковика, однако делают это неверно. Поэтому хотим рассказать о некоторых нюансах, касающихся этой процедуры:

Многие предполагают, что увидев какую-то информацию, пользователь может обратиться к Яндексу с просьбой удалить ее. Яндекс – это система поиска, которая содержит миллионы сайтов и показывает информацию, которая на них расположена. Яндекс просто показывает вам все содержимое имеющихся сайтов, но контроля за всеми этими сайтами у него нет. Чтобы удалить информацию из поисковика навсегда, необходимо обнаружить первоисточник – сайт, на котором изначально была опубликована фотография или сделана запись. Следовательно, вам нужно общаться непосредственно с владельцем сайта. Как только он (владелец) удалит информацию о вас со своего сайта, она автоматически сотрется из поисковиков. Прикладываем онлайн форму Яндекса.

Какую информацию возможно удалить из поисковика?

Ее можно разделить на три основных вида:

1. незаконная;

2. неактуальная;

3. недостоверная.

Чем мы сможем вам помочь? Как удалить мои данные из поисковика?

Отметим, что процедура удаления информации из поисковиков достаточно непростая и сложная. Самым рациональным решением в такой ситуации будет обращение к юристу: вы сэкономите время и нервы, а также получите самое главное – результат. Просто мы делаем это каждый день и знаем как это делать.

Мы проходим с клиентами все стадии, начиная с досудебного решения проблемы и, если это необходимо, идем в суд. Всегда идем до конца и делаем максимум для того, чтобы добиться положительного результата для нашего клиента.

Хотим поделиться с вами этапами процедуры удаления данных из поисковиков, осуществляемой нашими специалистами:

Во-первых, анализируем имеющиеся данные, собираем информацию и проверяем, возможно ли ее удалить из того или иного поисковика. Проверяем эту информацию на незаконность, неактуальность или недостоверность.

Во-вторых, исследуем ссылки, собираем и оформляем необходимые документы с тем, чтобы составить грамотное заявление в Гугл или Яндекс.

В-третьих, ждем ответа от поисковика.

В-четвертых, если обратившийся к нам клиент неудовлетворен ответом, обращаемся в суд и защищаем его права там.

Есть еще очень хороший и действенный вариант по обращению в Роскомнадзор, который мы зачастую тоже используем. Во вложении. Наше видео на эту тему.

О предоставляемых нами услугах и их стоимости вы всегда можете узнать здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Исполнение решения иностранного суда на территории РФ

Несмотря на коронавирус и закрытые границы экономическая интеграция между государствами растет, поэтому число споров, возникающих между российскими и зарубежными компаниями, стремительно растет. Зачастую контрагенты предпочитают разрешать спор не в стране ответчика (допустим, ответчик – российская компания), а в определенном иностранном суде, третейском суде. Отсюда встает вопрос, как будет протекать исполнение решения иностранного суда на территории РФ? Какие решения в принципе у нас можно признать и исполнить? Каков порядок действий? Об этом и других вопросах далее в статье.

Прежде чем переходить к исполнению, начать стоить с другого – с признания решения иностранного суда на территории РФ. Без признания невозможно исполнение. Пока российский суд не признает иностранное решение (то есть пока это решение не приобретет юридическую силу на территории России, и пока не будет вынесено соответствующее определение), к этапу исполнения переходить нельзя.

Отметим также, что признать судебное решение в России не так-то просто. Суды делают это совсем не так часто как хотелось бы. И на то есть причины. Во-первых, как бы странно не звучало, наши суды несколько настороженно относятся к решениям, вынесенными иностранными органами. Это инертное отношение ко всему зарубежному осталось еще с советского периода. (не мы же принимали, кто там знает что вы там понапринимали)

Во-вторых, с вопросами об исполнении решения иностранного суда на территории РФ нашим судьям приходится сталкиваться не так уж и часто, ввиду чего прослеживается некоторый пробел знаний. И это не проблема судей. Иногда слуге закону иногда проще вовсе отказать в споре, если есть формальные упущения, чем сидеть и разбираться (пусть у нас судятся, тогда и разберемся).

Обратимся к нормативным актам. Согласно российским процессуальным законам, решение иностранного суда может быть признано у нас и исполнено только тогда, когда имеется соответствующий международный договор или федеральный закон.

Так, арбитражные решения исполняются и признаются в РФ на основе Нью-Йоркской Конвенции 1958 г, участниками которой являются целых 126 государств. Согласно положениям этого документа, каждое государство-участник обязано признавать и исполнять арбитражные решения иностранных судов других государств-участников в обязательном порядке, опираясь на те нормы, которые присущи стране, в которой будет производиться исполнение.

В целом, можно сказать, что с арбитражными (третейскими) судами ситуация более-менее обнадеживающая. Чего не скажешь о судах государственных… Как мы уже писали выше, наш процессуальный закон (такие акты как ГПК, АПК) императивно устанавливает, что исполнение решения иностранного суда на территории РФ возможно тогда и только тогда, когда имеет место быть международный договор или специальный Федеральный Закон. У России заключено лишь около 40 таких международных договоров. Среди таких соглашений можно выделить, например, Соглашение с Беларусью от 2001 г. Если ориентироваться исключительно на букву закона, то этот факт говорит нам о том, что решение далеко не каждого государства сможет быть исполнено на территории нашей страны. Конечно, это печально. Осмелимся сказать, что это даже в какой-то мере противоречит международным правовым принципам.

Наглядно продемонстрируем на реальном примере. Некоторый гражданин России, бизнесмен, осуществлял свою деятельность в Австрии, соответственно, держал там счета, которые по приятельской договоренности решил передать в доверительное управление своей давней знакомой. Как обычно, кто-то что-то не поделил, и знакомая отказалась возвращать довольно крупную сумму денег, хранящуюся на счету. Бизнесмену пришлось обратиться за защитой своих прав в Земельный суд Вены, который его требования удовлетворил. Исполнить решение нужно было в России (должник обладает имуществом в РФ), поэтому бизнесмен обратился в Московский городской суд.

Однако суд первой инстанции в принятии ходатайства отказал на том основании, что между Россией и Австрией не заключен договор о правовой помощи по гражданским делам. Апелляция на исход дела не повлияла, ходатайство принимать отказались – дело № 33-15689/2018.

В конце концов (пройдя через всю судебную лестницу по инстанциям!) дело решилось в пользу бизнесмена, но нервы пришлось потрепать. Конечно, напрашивается вопрос, почему вообще такое возможно? Почему человек не может вернуть СВОИ ЖЕ деньги? Но все же признать судебное решение в России без соответствующего международного договора можно.

В международной судебной практике сложился некий интересный принцип, название которого (от лат.) – comitas gentium – комитас генциум – принцип «взаимной вежливости», суть которого в том, что страны во взаимоотношениях друг с другом должны признавать и исполнять судебные решения иностранных государств. По сути, здесь можно проследить моральную подоплеку, но в более широких пределах – на межгосударственном, политическом, пространственном уровне.

Также существует Конвенция 1950 года «О защите прав человека и основных свобод», шестая статья которой гласит, что каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Европейский Суд истолковал эту статью и определил, что исполнение и признание решения любого суда есть «неотъемлемая часть самого судебного разбирательства, право на которое безусловно гарантируется».

Конечно, эти принципы встречают свою долю критики. Но мы останавливаться на теории не будем, нам важна практическая реализация. Так, в 2006 году ФАС Московского округа вынесло Постановление, согласно которому суд посчитал необходимым признать и исполнить решение, вынесенное судом Англии. Несмотря на отсутствие между Россией и Англией международного договора о признании актов, исполнить решение иностранного суда на территории РФ удалось. Но, конечно, здесь есть множество своих нюансов. Нужно смотреть на политическую обстановку, в целом на взаимоотношения государств. Разумеется, без помощи компетентного юриста, знающего все тонкости, не обойтись. Здесь нужна работа профессионала. Одно дело – следовать четко букве закона. А другое дело – уцепиться за его Дух и довести дело до победного конца.

Кстати говоря, говорить о том, что принцип «международной вежливости» не нашел отражения в российских нормативных актах, будет не совсем верно. У нас есть ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в котором закреплено правило, что несмотря на отсутствие договора между странами решения иностранных судов о несостоятельности должны признаваться на началах взаимности.

Следует также выделить категорию решений, для исполнения которых не требуется наличие международных договоров, специальных ФЗ. Эти решения должны исполняться сразу, без дальнейшего производства. Исчерпывающий перечень содержится в 415 статье ГПК, среди которых, например, решения о расторжении брака между гражданами разных государств.

Разумеется, признание решения иностранного суда на территории РФ – дело совсем не легкое. Нужен юрист. Юрист грамотный, опытный. Тот, который будет четко знать весь алгоритм действий.

Каков этот алгоритм?

Для начала нужно проанализировать ситуацию, имеющиеся документы, выработать правовую позицию. Поскольку имеем дело с иностранным судом, то, конечно, нужно перевести все документы на русский язык, для нашего русского суда. Затем уже составляется ходатайство о признании и исполнении решения, подается в суд. Заключительный этап – непосредственно участие в судебных заседаниях, получение определения суда, организация исполнения решения.

Есть свои нюансы, и нюансы важные, которые нужно знать, прежде чем заниматься признанием решения иностранного суда на территории РФ. Так, для начала стоит убедиться, что решение иностранного суда действительно ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ, что оно не является промежуточным. И на руках должен иметься документ, подтверждающий этот факт. Также необходимо удостовериться в том, что оппонент был своевременно и в надлежащем порядке извещен о времени и месте рассмотрения дела (ведь оппонент должен иметь возможность представить в суд свои объяснения). В противном случае российский суд может попросту отказать в признании и исполнении решения.

В целом, вопрос о том, как признать судебное решение в России, является достаточно проблемным и дискуссионным. На эту тему можно говорить очень долго. Мы неоднократно писали об этом статьи. Но несколькими статьями всех вопросов, к сожалению, не охватить. Нужно смотреть на конкретную ситуацию, на актуальную политическую обстановку, обращать внимание на все тонкости. Юристы нашей компании оказывают услугу по признанию и исполнению решений иностранных судов. Мы с радостью поможем Вам, проконсультируем по всем необходимым вопросам.

ПОДРОБНЕЕ
Взыскать долг в арбитражном суде

Наверняка, каждый из вас, после посещения пары тройки заседаний в суде, неизбежно приходил к выводу о том, что дела рассматриваются очень долго. А если вам повезло, и вы не были никогда в судах, то поверьте людям, которые проводят 20% жизни там. Это долго. И даже не важно пытаетесь ли вы взыскать долг в арбитражном суде или обязать контрагента заключить договор. Это почти всегда очень долго.

Наш рекорд – это покинуть Арбитражный суд г. Москвы в 22.30, хотя заседание должно было начаться в 16.00.

Огромное количество заседаний, которые бесконечно переносятся. Многие процессы затягиваются на год, возможно и не один. Именно поэтому неудивительно, что частенько люди решают, что проще простить долг незначительный долг, чтобы не тратить нервы на похождения в суд.

Однако существует достаточно простой способ защитить свои интересы эффективно и без огромной затраты времени. Да, наверняка вы уже догадались о том, что речь пойдет об упрощенном производстве.

Кстати, наш подкаст на эту тему тут → 

Упрощенное производство – это специальный порядок рассмотрения дела, при котором существенно сокращены сроки и нет многих формальностей, которые присутствуют в обычном процессе. Но при этом дело рассматривается подобно тому, как оно рассматривалось бы в обычном процессе. Проще говоря, подал иск и все, забыл. Заседаний нет, суд примет решение по имеющимся документам. 

Стоит отметить, что не каждый иск о взыскании долга в арбитражном суде может быть рассмотрен в порядке упрощенного производства. В данном вопросе закон устанавливает определенные ограничения по сумме долга.

Так, иск о взыскании долга в арбитражном суде будет «подпадать под упрощенку», если:

  • истец – юридическое лицо и он хочет взыскать долг в размере не больше, чем 800 000 рублей;
  • истец – индивидуальный предприниматель и он хочет взыскать долг в размере не больше, чем 400 000 рублей.

Нужно отметить, что более подробно об этой процедуре можно прочитать в 29 главе АПК РФ. Мы лишь кратко остановимся на плюсах этой процедуры и основных моментах, с которыми вам придётся столкнуться при подаче иска о взыскании долга в арбитражный суд.

Наша видеоинструкция о том, что просто провести дело без участия в суде.

А в чем же преимущества этой процедуры?

Первое – это скорость.

«По упрощенке» дело в суде рассматривается не больше двух месяцев с того момента, когда оно поступило в суд. Продление этого срока возможно лишь в некоторых случаях и связано только с участием иностранных лиц.

Сроки, как уже было сказано ранее, в упрощенном производстве меньше, чем в исковом.

По общему правилу:

15 дней – срок, который дает суд ответчику, чтобы он отправил отзыв и сторонам – для отправки доказательств;

30 дней – срок, который суд дает ответчику для приложения дополнительных материалов.

Второе – это простой механизм рассмотрения.

При упрощенном производстве дело рассматривается намного легче и быстрее, так как:

во-первых, взыскать долг в арбитражном суде «по упрощенке» можно не только без предварительного заседания, но и без основного. Судья самостоятельно рассматривает документы и по ним выносит решение;

во-вторых, отложение дела также невозможно.

в-третьих, судья выносит только резолютивную часть решения. Мотивировочная часть составляется только при необходимости по просьбе сторон. На подачу такого заявления дается всего лишь 5 дней. Это снижает временные рамки рассмотрения дела. Ведь, как показывает практика, составление мотивировочной части решения – это одна из самых долгих процедур в судах;

в-четвертых, обжаловать решение можно в течение 15 дней. В случае, когда сторона запросила мотивировку, то с даты изготовления решения с мотивировочной частью.

И самое важное, решение подлежит немедленному исполнению. Да, у проигравшей стороны есть 15 дней, чтобы обжаловать, но для выигравшей стороны это не помеха, чтобы отдать в банк/приставам, чтобы его исполнить.

Конечно же, составить иск в арбитражный суд является центральным моментом в данном вопросе. Это важно, поскольку при принятии решения в порядке упрощенного производства судья руководствуется только тем, что написано в вашем исковом заявлении и приложенными документами.

Наша видеоинструкция о том как составить иск в арбитражный суд:

Для того, чтобы составить иск заявление в арбитражный суд безошибочно рекомендуем заказать услугу нашей компании.

Если же вы решитесь действовать самостоятельно, то вам пригодятся следующие советы.

Итак, начните с «шапки» искового заявления. Укажите арбитражный суд, в который обращаетесь, а также данные, идентифицирующие Истца и Ответчика в соответствии с требованиями процессуального законодательства. Также в «шапке» нужно указать цену иска, то есть сумму которую вы хотите взыскать с Ответчика, а также размер государственной пошлины. Кстати говоря, сумму государственной пошлины можно посчитать на специальном калькуляторе. Самый надежный – на сайте «Мой арбитр».

При составлении искового заявления в арбитражный суд для взыскания долга необходимо указать какой договор был заключен между вами и контрагентом, на основании каких норм закона и договора была Ответчик должен был заплатить вам Nную сумму денег.

Лучше всего отправьте досудебную претензию вашему контрагенту, даже если договором не был установлен обязательный претензионный порядок. Ведь не стоит забывать о том, что любую войну можно закончить миром, не тратя даже незначительное количество времени на обращение в суд и составление искового заявления.

После отправки претензии не забудьте сохранить чек о ее отправке, так как его необходимо будет приложить наряду с такими документами как:

– платежное поручение об оплате государственной пошлины;

– договор, приложения к нему;

– расчет суммы исковых требований, неустойки;

– выписки из ЕГРИП / ЕГРЮЛ.

Также не забудьте отправить иск и приложения, которые отсутствуют у Ответчика по Почте и предоставить суду чек об этом. В противном случае ваш иск оставят без движения и придется потерять во времени.

Интересен и процесс подачи искового заявления в арбитражный суд. Технический прогресс дошел и до подачи и отслеживания судебных дел. Так, вы можете составить иск в арбитражный суд, подписать его, отсканировать со всеми имеющимися приложениями и отправить в суд посредством системы «Мой арбитр». Причем система настолько хороша, что при подаче иска поможет вам только лишь по одному идентификатору (например, по ИНН лица) воспроизвести все данные Истца или Ответчика. Кроме этого, с ее помощью снижается риск ошибиться с выбором вида обращения. Также на «Мой арбитр» покажет вам приложения, о которых ни в коем случае нельзя забывать (поскольку могут оставить исковое заявление без движения). Удобно будет отслеживать изменения по делу, так как сообщения об этом незамедлительно приходят на электронную почту. При этом отсутствует необходимость ждать получение документов по всеми любимой Почте России.

Однако, несмотря на то, что исковое заявление Вы подаете через Интернет, оригиналы вам все равно необходимо будет направить в суд: либо по Почте России либо в приемную суда (во время распространения коронавирусной инфекции приемные заменены ящиками на входе в суд, в которые можно опустить все документы).

Иные нюансы взыскания долга в арбитражном суде, которые мы не затронули в данной статье, вы можете прочитать по ссылке.

Таким образом, советуем вам не бояться обращаться в арбитражный суд с целью взыскать долг и защищать свои права, так как далеко не всегда этот процесс будет очень длительным. Взыскивая долг в арбитражном суде с помощью упрощенного производства уже через два месяца можно получить свои деньги вместе с неустойкой. Конечно при условии, что у должника будут денежные средства на его счете…Но это уже совсем другая история!

ПОДРОБНЕЕ
Рассмотрение споров в МКАС

Все чаще граждане стали интересоваться тем, каким образом происходит рассмотрение споров в МКАС. Чем оно отличается от рассмотрения в иных судебных инстанциях и какие преимущества и недостатки имеет. Об этом мы сегодня вам и расскажем. Изучив эту публикацию, вы поймете, что из себя представляет спор в МКАС при ТПП РФ и какие плюсы можно выделить в этой процедуре. Кстати, о том, как составить исковое заявление в МКАС мы рассказывали здесь.

Что такое МКАС?

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является наиболее объективным и независимым способом рассмотрения международных торгово-экономических споров между сторонами, возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими договорных обязательств. Бизнес-сообщество разных стран считает, что арбитражное разбирательство более объективно и беспристрастно, чем рассмотрение дел в публичном суде.

Наше видео на эту тему:

Наш подкаст о том, как правильно судиться в МКАС при ТПП → 

Рассмотрение споров в МКАС: особенности арбитража

Арбитраж обычно проводится либо одним арбитром, либо тремя арбитрами.

Третейский суд – это способ разрешения спора беспристрастным, негосударственным и объективным арбитром (или группой арбитров). Арбитражная оговорка при рассмотрении дела в коммерческом арбитраже обязательна, то есть в соответствии с добровольным соглашением сторон о рассмотрении дела в коммерческом арбитраже.

Арбитражный процесс является консенсуальным, то есть спорящие стороны добровольно подчиняются арбитражному суду (по своему согласию). Арбитры обладают юрисдикцией только в том случае, если все стороны спора согласились передать спор на рассмотрение арбитража. Стороны договора соглашаются обратиться в арбитраж в случае возникновения спора путем заключения арбитражного соглашения.

Спор в МКАС при ТПП РФ: преимущества

Арбитраж как механизм разрешения споров имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами разрешения споров, например с судебным разбирательством. Эти преимущества делают его наиболее предпочтительным вариантом разрешения споров. Давайте их рассмотрим немного подробнее.

1. Рассмотрение споров в МКАС происходит на основе принципа конфиденциальности

Арбитраж – это частный процесс, в отличие от судебного разбирательства, которое происходит в открытом суде. Арбитражное разбирательство обычно проходит в закрытом режиме, и любые представленные доказательства или документы, раскрытые в ходе разбирательства, остаются конфиденциальными. Арбитры или трибунал не раскрывают свои выводы или решения, в отличие от судебных разбирательств, где документы и решения суда публикуются в Интернете и любой желающий может их изучить.

2. Нейтралитет

Еще одним преимуществом арбитража является его нейтральный характер. В международном арбитраже стороны подчиняются законам страны одной из сторон. Этот принцип достигается путем выбора международных правил арбитража и места проведения, которые являются нейтральными для обеих сторон. Арбитры, входящие в состав трибунала, могут быть разных национальностей с той целью, чтобы сделать процесс справедливым.

3. Возможность принудительного исполнения

Приведение в исполнение арбитражных решений является еще одним элементом арбитража, который делает его одним из лучших средств разрешения международных торговых споров. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании иностранных арбитражных решений 1958 года (также именуемая Нью-Йоркской конвенцией) предусматривает механизм, требующий от договаривающихся государств признания и приведения в исполнение арбитражных решений. 163 страны, включая ведущие торговые страны, ратифицировали эту конвенцию, что облегчает приведение в исполнение арбитражных решений.

4. Спор в МКАС при ТПП РФ характеризуется свободой выбора

А вы знали, что стороны в арбитраже имеют свободу выбора сразу по нескольким аспектам процесса. В арбитраже стороны могут выбирать своего арбитра или третейский суд, в отличие от судебных разбирательств, где споры подлежат разрешению государственными судьями. Это очень важный принцип, потому что некоторые споры являются сложными и требуют технической экспертизы для их разрешения. Таким образом, стороны могут назначать арбитров, которые являются экспертами в данном деле.

Кроме этого, в арбитраже стороны имеют свободу выбора и других аспектов, например языка арбитража, места арбитражного разбирательства и применимого права, которое будет использоваться в процессе.

5. Рассмотрение споров в МКАС отличается своей эффективностью

Арбитражный процесс является эффективным, предлагая простоту и гибкость в отличие от процесса государственного судопроизводства. Арбитражные правила относительно просты для понимания, и процедуры больше фокусируются на существенных вопросах спора, в отличие от судебного разбирательства, которое имеет множество процедурных формальностей, которые являются обязательными к соблюдению. В арбитраже стороны спора или третейский суд имеют право выбора: следовать процедурам, аналогичным судебным, или создавать свои собственные, которые будут гораздо проще. В некоторых случаях, например, стороны могут отказаться от требования о проведении официального слушания и наделят трибунал полномочиями принимать решение на основе представленных документальных доказательств. Это сокращает время, затрачиваемое на процесс, и позволяет суду как можно быстрее вынести решение.

6. Окончательность

Еще одним преимуществом арбитража является окончательность, поскольку решение, принятое трибуналом, является окончательным и обязательным для сторон. Большинство арбитражных правил не допускают оспаривания арбитражного решения, за исключением очень исключительных обстоятельств. Коммерческие судебные разбирательства могут быть длительными из-за возможности обжалования, что делает арбитраж лучшим и более быстрым вариантом разрешения коммерческого спора.

А есть ли недостатки у такого, казалось бы, идеального процесса? Да! Он один, но достаточно весомый.

Стоимость

Затраты на арбитражный процесс могут взлететь до небес, когда в споре участвуют несколько сторон и он носит сложный характер. Стороны должны нести расходы на арбитров, место проведения и свои собственные судебные издержки. Следовательно не каждый может позволить себе судиться в МКАС.

Ну что же, рассмотрев основные преимущества и недостатки процесса в МКАС, вывод делаем следующий:

Международный арбитраж, вероятно, является лучшим методом разрешения международных коммерческих споров в отличие от иных судебных разбирательств. При рассмотрении вопроса о международном арбитраже сторонам рекомендуется принимать во внимание различные аспекты процесса, такие как расходы, место проведения арбитража и выбор правил, которые будут использоваться, поскольку эти составляющие определяют успех процесса. Кроме этого успех процесса целиком и полностью зависит от юриста.

Чем мы вам поможем?

Наши специалисты владеют не только теорией, но и имеют достаточную практику ведения дел в коммерческом арбитраже. Насколько достаточную? Исковое заявление в МКАС, например, мы уже составляли несколько десятков раз, одновременно участвовали сразу в нескольких делах. Исходя из этого, мы можем гарантировать нашим клиентам успешное урегулирование арбитражного спора. Относим себя как раз к тем специалистам, которые смогут защитить ответчика или наоборот отстоять интересы истца. Мы пройдем все стадии процесса, а именно: начало разбирательства, назначение трибунала, слушания или разбирательства, вынесение арбитражного решения и приведение его в исполнение. Кроме этого, разработаем грамотное и результативное исковое заявление в МКАС, которое приведет в итоге к четкому изложению позиции нашего клиента и победы в суде. Более подробную информацию о предоставляемых нами услугах вы найдете здесь.

В качестве примера хотим привести следующее решение МКАС:

ПОДРОБНЕЕ
Выписать через суд из муниципальной квартиры

Далеко не каждый задается вопросом, как кого-то выписать через суд из муниципальной квартиры. И далеко не каждый день. Поэтому, наверное, логично предположить, что у этой статьи не должно быть много просмотров. Но если вы открыли эту статью, дочитали хотя бы до этого Слова, то поспешим убедить вас остаться и дочитать ее до конца. Во-первых, тема действительно интересная, со своими нюансами, ну а во-вторых, кто знает, что ждет нас всех завтра, и не придется ли ломать голову над вопросом, как выписать из муниципальной квартиры, например, бывшего супруга.

Наша видеоинструкция о том, как выписать из муниципальной квартиры:

А тут мы, кстати,  рассказывали как выписать бывшего мужа:

Итак, начнем, наверное, с того, что выписать из муниципальной квартиры не проживающего в ней человека можно:

– получив согласие этого человека, дождаться добровольного выселения (но это, конечно, идеальный вариант, что бывает редко);

– не получив согласия, столкнувшись с отказом выписываться (что, конечно, встречается наиболее часто), придется делать это принудительно и ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД. Данное императивное правило у нас закреплено в статье 35 Жилищного кодекса и в пункте 31 Постановления Правительства № 713.

Сразу скажем, что выписать через суд из муниципальной квартиры будет непросто. Один лишь только процесс сбора документов содержит в себе множество тонкостей и быстро утомляет. Однако ничего не дается в жизни просто, мы сами кузнецы своего счастья, ну или по крайней мере – удобства и комфорта. Поэтому, если есть проблема, если есть человек, который числится в муниципальной квартире, пользуясь пропиской в ней для каких-либо льгот, отказывается выселяться и не дает вам спокойно распоряжаться имуществом, то нужно что-то делать.

Отметим, что в статье речь идет о том, как выписать именно из муниципальной квартиры (предоставленной по договору социального найма или ордеру). Это важно, поскольку выписка из такого жилья подразумевает лишение человека места жительства. Этот факт уже оправдывает наличие обязательного судебного разбирательства по таким вопросам.

Условия, при которых можно выписать через суд из муниципальной квартиры

 

Если у вас, например, сложились конфликтные отношения с бывшей супругой, она съехала от вас, живет не пойми где, вы хотите здесь и сейчас выписать бывшую жену, обратите внимание, что особо никакой разницы нет в том, кого вы выписываете: супругу или троюродного племянника с Дальнего Севера.

Есть несколько условий, только лишь при соблюдении которых можно выписать через суд из муниципальной квартиры неугодного вам человека. Сейчас мы подробнее на каждом из них остановимся. Но для начала отметим, что выписать из жилья можно только то лицо, которое прямо, своими действиями, указывает на то, что отказался от права проживания в муниципальной квартире.

Итак, перейдем к условиям принудительной выписки из квартиры через суд:

  • Длительное не проживание в квартире. Закон прямо не устанавливает никаких сроков. Но скажем так – чем больше не проживает, тем лучше. Адвокатская практика показывает, что шансы выписать через суд значительно повышаются, если лицо не проживает в указанном месте около 3 лет. Но каждый случай индивидуален, важны и другие критерии.
  • Человек, которого вы хотите выписать, должен выехать из жилья не по причине отъезда на лечение, отдых, или же по причине учебы, а именно на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. Об этом нам говорит 71 статья ЖК РФ. Кстати говоря, очень важно запомнить, что, когда начнется судебное разбирательство, лицо, которое вы хотите выписать, может явиться в квартиру, сделать в ней несколько снимков и затем использовать их в качестве доказательства проживания в квартире. И суд эти доказательства примет. Поэтому постарайтесь по возможности никого внутрь не пускать. Звучит несколько нелепо, но такова суровая реальность судебных споров, где каждый прибегает к любым возможным мерам, лишь бы выиграть дело.
  • Также очень важно, что человек должен выехать не вынужденно, а на ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ. Суд откажет в просьбе выписать из муниципальной квартиры не проживающего в жилище по причине, например, конфликтов с соседями, при наличии каких-то неудобств. Если вашего супруга посадили в тюрьму (пусть эта участь вас обойдет, но и такое бывает), то выписать его тоже не получится. Это против судебных принципов справедливости и нравственности.
  • Важное условие – лицо не должно принимать какое-либо участие в содержании квартиры, проявлять свое отношение, заботу по отношении к жилью, как то: оплачивать коммунальные платежи, участвовать в ремонтных работах, осуществлять деятельность по поддержанию чистоты и благоустройству квартиры и т.д. – ст. 69 ЖК.
  • Последнее основание – человек не должен пытаться въехать обратно в квартиру, а если он пытался это сделать, то в этом ему никто не препятствовал.

Все эти условия закреплены в Постановлении Пленума ВС от 02 июля 2009 № 14.

Участие адвоката крайне важно и даже необходимо

Конечно, наличие всех вышеперечисленных условий очень вам поможет. Но этого вовсе недостаточно. Во-первых, все факты и основания необходимо представлять в качестве доказательств суду в задокументированном виде. Проще говоря, придется поноситься за многочисленными справками и бумажками. НО! Не все документы вам выдадут. Не на все запросы вам ответят. И службы имеют на это право (к сожалению). А если этим займется адвокат, то вы значительно облегчите себе жизнь, поскольку вам не придется разбираться во всей этой бумажной волоките, а также органы обязаны отвечать на адвокатские запросы. Юрист все вам добудет, где нужно – что-то подправит 🙂

Можно попросить помощи и у судьи, но в таком случае вы рискуете остаться в неведении в отношении некоторых документов. И это сыграет против вас.

У юристов нашей компании богатый опыт в решении подобных вопросов. Мы с радостью поможем вам в решении проблемы, изучим ситуацию, составим запросы и направим их в необходимые органы и ведомства, напишем исковое заявление и подадим в суд.

Довольно часто люди задаются вопросом, как выписать из муниципальной квартиры не проживающего, если неизвестен его адрес? Ведь в исковом заявлении необходимо указывать эти контактные данные.

Согласно позиции Верховного Суда, адресом проживания будет считаться адрес прописки, поэтому в иске можно смело указывать адрес вашей муниципальной квартиры. Все повестки из суда будут направлены по этому адресу. Неполучение повесток – ответственность адресата. Он обязан следить за своей корреспонденцией.

Подготовка к суду, необходимые документы

  • Истцом в разбирательстве будет выступать тот, кто хочет выписать из муниципальной квартиры не проживающего. В качестве третьих лиц можно указывать других проживающих в квартире. Но это необязательно.

Ответчик – тот, кого вы хотите выписать.

В качестве третьих лиц может выступать Управление по вопросам миграции, а также наймодатель (собственник муниципальной квартиры).

  • Переходим к оформлению документов.

Первое – исковое заявление. Наиболее важный документ. В нем должны быть прописаны и учтены все нюансы. Лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Второе – сбор иных документов. Необходимо будет иметь на руках и передать суду выписку из домовой книги, лицевой счет на квартиру, ордер или договор социального найма, паспорт истца и др.

Также необходимо оповестить ответчика о предстоящем судебном разбирательстве, сделав несколько копий вышеуказанных документов.

  • Последний этап – само судебное разбирательство. Обращаться в суд нужно по месту нахождения квартиры. Если вы доверили решение вопроса юристу – остается только ждать решения суда. Важно, что все задокументированные доказательства необходимо принести на этапе предварительного заседания, то есть после принятия судьей искового заявления. Конечно, нюансов очень много, всего одной статьей не охватишь. Поэтому не стоит пренебрегать помощью юриста.

Приведем в пример случай из нашей судебной практики.

Мы помогали клиенту выписать бывшую жену из муниципальной квартиры, в которой она не проживала, не платила за коммунальные услуги в течение 10 лет, не участвовала в ремонте. Прописку она использовала в личных целях, получая пособие на детей.

Мы изучили все основные факты дела, заострили внимание на важных нюансах и составили исковое заявление, с которым можете ознакомиться ниже:

Представляются интересными и факты, указанные нами в Дополнении к иску. Выписать бывшую жену оказалось не так-то просто:

Можете также ознакомиться с примером нашего адвокатского запроса, который мы направляли по этому делу:

Как итог, скажем, что выписать из муниципальной квартиры не проживающего сложно, но возможно. Очень важно собрать все необходимые документы и доказательства, составить грамотное исковое заявление.

Юристы нашей компании всегда готовы оказать вам качественную квалифицированную помощь.

ПОДРОБНЕЕ
Иск об обязании заключить договор

Можно ли обязать заключить договор? Звучит как-то принуждающе. Но это вполне реально, а главное законно. В этой статье мы вам расскажем, как обязать заключить договор в суде и составить иск об обязании заключить договор с поставщиком на основании случая из нашей практики.

Иск был предъявлен к муниципальному предприятию.

Суть проблемы заключалась в следующем. Между обществом с ограниченной отвественностью и муниципальным предприятием был заключен договор, предметом которого было – оказание услуг по аренде специализированного транспорта для сбора и вывоза мусора в одном из сельских поселений. Так как только наш клиент в поселке имеет мусоровоз, то договор был заключен с ним как с единственным поставщиком.

Однако, в этом году муниципальное предприятие решает провести аукцион, хотя за год в селе не появилось ни одного мусоровоза. Доставить мусоровоз можно только морским транспортом в период навигации, а это достаточно дорогостоящая процедура. На такие расходы пошел только наш клиент.

Причем согласно описанию объекта закупки муниципальное предприятие не выдвинуло никаких требований к транспортному средству, который будет собирать и вывозить мусор, что прямо противоречит требованиям законодательства РФ. Это сделано с намерением уменьшить стоимость услуг и не дать права исполнения данной услуги нашему клиенту. Конечно же, дешевле вывозить мусор не специализированным транспортом. Но это незаконно!

Наш клиент обратился с жалобой на вышеназванные действия в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы. Жалоба была удовлетворена. Кроме этого, УФАС аннулировал аукцион. Однако муниципальное предприятие игнорирует предписание УФАС и не хочет заключать с нашим клиентом договор.

Законом предусмотрено, что муниципальное предприятие должно собирать, вывозить и утилизировать мусор в поселке. Так как самостоятельно муниципальное предприятие этого делать не может из-за отсутствия техники, то эти функции были переданы сторонней компании.

Но так как аукцион не состоялся, а муниципальное предприятие не имеет соответствующей техники, то в настоящее время некому исполнять данные функции. Следовательно, получается, что никто в селе не собирает и не вывозит мусор.

После этого наши юристы решили подать в суд иск об обязании заключить договор с единственным поставщиком.

Нельзя понудить заключить абсолютно любой договор. Исковые требования об этом непременно должны быть основаны на нормах российского законодательства. Также стоит учитывать, что иск об обязании заключить договор  нужно подавать «по адресу», или как в юриспруденции это называется – в адрес надлежащего ответчика. Следовательно, иск должен быть подан человеку или организации, являющееся стороной того самого договора и уклоняющегося от его заключения.

Очень важным является и то, что иск об обязании заключить договор может подаваться, согласно общему правилу исковой давности – трех лет. При пропуске указанного срока, необходимо будет его восстанавливать, ссылаясь на уважительные причины, по которым срок был пропущен. Если их нет, то, увы, суд не восстановит этот срок и обязать заключить договор в суде попросту не получится.

И обязательно нужно приложить договор в той редакции, в которой требуете его заключить.

Итак, возвращаясь к нашему делу, расскажем вам подробнее о структуре искового заявления об обязании заключить договор с поставщиком.

Иск, как вы наверняка знаете, всегда начинается с «шапки», в которой указывается в какой суд вы хотите обратиться для того, чтобы обязать заключить договор в суде, а также сведения, позволяющие идентифицировать Истца и Ответчика. В зависимости от того в какой суд вы обращаетесь – в арбитражный или в суд общей юрисдикции – точный перечень сведений об Истце и Ответчике может различаться, но незначительно. Так, в нашем случае, мы обращались в Арбитражный суд, следовательно, руководствовались ст. 125 АПК РФ.

Также не стоит забывать про уплату государственной пошлины. Руководствуясь нормами налогового законодательства, в нашем случае она составила 6 000 рублей.

Кроме этого, перед подачей искового заявления об обязании заключить договор, необходимо изучить судебную практику в том суде, в который вы собираетесь обращаться. Особенно много судебной практики по данному вопросу в судах Москвы и Московской области.

Далее очень важным моментом является структура искового заявления. Лучше всего излагать свои требования, разбив их на разделы:

– описание основных фактов;

– позиция истца;

– основания иска;

– требования истца;

– приложения к исковому заявлению.

На самом деле, правильная структура искового заявления может помочь добиться нужного результата.

Как вы знаете, суды очень загружены. Особенно это касается судов, находящихся в больших городах (например, в Москве и Московской области). Именно поэтому важно структурированно изложить свою позицию и доводы, чтобы суд, располагая ограниченным временем, смог принять безошибочное решение и вам не пришлось обращаться к юристу и адвокату для того, чтобы его обжаловать. Лучше всего это сделать на этапе подачи искового заявления. Юрист или адвокат обязательно поможет правильно составить иск и подобрать нормативное обоснование.

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению пунктов искового заявления об обязании заключить договор с поставщиком, которое мы составили для нашего клиента.

В разделе, где необходимо было изложить основные факты, мы указали, как уже говорилось ранее, следующее:

  • Между Истцом и Ответчиком был заключен договор с единственным поставщиком с указанием цены по договору;
  • Полномочия по вывозу мусора не может исполнять неспециализированная организация;
  • Аукцион был проведен неправомерно, так как преследовал цель незаконного уменьшения стоимости по договору;
  • В настоящее время вывозом мусора в поселке никто не занимается.

Позиция Истца заключается в следующем:

Истец считает, что Ответчик грубо нарушил нормы российского законодательства, пренебрегая требованиями к специализированным транспортным средствам. Также Истец уверен, что Ответчик должен незамедлительно заключить договор на оказание услуг по аренде специализированных транспортных средств с водителем для сбора и вывоза мусора.

В основаниях иска мы сослались на нормы Постановления Правительства РФ N 1156, ФЗ “Об отходах производства и потребления”, многочисленные нормы различных ГОСТов.

Мы требовали:

– запросить у Ответчика информацию о наличии у кого-либо еще в поселке мусоровоза, который позволил бы собирать и вывозить мусор;

– обязать заключить Ответчика договор на оказание услуг по аренде специализированного транспорта с Истцом с указанием цены по такому договору;

При этом к иску необходимо приложить, помимо основных приложений, закреплённых в нормах арбитражного процессуального законодательства, следующие документы:

  • Решение УФАС;
  • Предписание УФАС;
  • Уведомления Истца Ответчику;
  • Договор № 03/20 на оказание услуг по аренде специализированого транспорта;
  • Аукционная документация и техническое задание.

О похожих делах вы можете также прочитать в нашем Блоге.

Таким образом, понудить к заключению договора вполне возможно в рамках закона. Необходимо грамотно составить иск, сослаться на нормы, которые подходят к ситуации и и обратиться в суд. Информацию об итогах судебного разбирательства обязательно опубликуем в последующих статьх.

ПОДРОБНЕЕ
ДНК экспертиза в суде

Есть такое выражение: “Всё тайное становится явным” – работает лучше любого швейцарского механизма. Так, рано или поздно, человек, который не является биологическим отцом “своего” ребёнка, узнает об этом. Лицо сможет оспорить отцовство, а главной процедурой тут будет ДНК экспертиза в суде. Естественно, вышеприведённый пример не является единственным мотивом для проведения оспаривания отцовства, поскольку людей очень много, соответственно столько же и “сюжетных линий”. Существуют и ситуации, когда мать пытается установить отца своего ребёнка или биологический отец хочет установить своё право на отцовство. Все эти случаи будет объединять оспаривание отцовства и как следствие экспертиза на отцовство в суде. Её и некоторые нюансы мы и разберём в этой статье. Отметим, что тему оспаривания отцовства, мы рассматривали ранее в этой статье. Также доступна наша видеоинстуркция.

А если и видео не хотите, то у нас для вас подготовлен подкаст на эту тему → 

Для начала необходимо выяснить: что такое экспертиза. Экспертиза – это исследование и, как следствие, ответ компетентным лицом (экспертом) по запросу заинтересованных лиц на вопросы, на которые возможно ответить только при условии наличия определённых знаний. Соответственно ДНК экспертиза в суде – это способ установления, именно в нашей в ситуации (потому что данный вид экспертизы может идентифицировать человека не только для установления родства), в судебном порядке биологическое родство.

Немаловажным моментом является тот факт, что в случае, если вы решите тайно провести экспертизу – она не будет иметь юридической силы, поскольку забор биологического материала был сделан без присутствия медицинского персонала. Это крайне важно понимать. Вы можете сделать эту процедуру для собственного спокойствия. Однако даже на сайтах медицинских образований, пишут, что в таком случае тест даст вероятностный характер. То есть, вы можете зря потратить деньги и получить вдобавок неверный результат.

В самом начале мы не зря назвали экспертизу на отцовство в суде “главной”, теперь перейдём к объяснению этих слов.

Экспертиза ДНК через суд является ключевой, поскольку п. 29 постановления пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года №16 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей” разъясняет, что если, например, будет установлен факт отсутствия биологического родства между фактическим отцом и его ребёнком, то суд имеет право удовлетворить иск. Удовлетворение иска, в свою очередь, является основанием для аннулирования сведений об отце (матери) из записи акта о рождении ребёнка. Есть ещё один важный момент: согласно ч. 3 статьи 79 “Назначение экспертизы” в случае, если лицо уклоняется от экспертизы, то доводы стороны, согласившейся на неё, признаются установленными. То есть, отказаться от этой процедуры будет равносильно автоголу. На какие же вопросы отвечает экспертиза?

Здесь важно понимать, что решение об отцовстве в любом случае принимает суд, о чем нам это говорит? Эксперт не отвечает на вопрос: “Является ли такой-то или такая-то отцом или матерью”. Согласно статье 84.12 приказа №346 от 12.05.2010 Минздравсоцразвития РФ эксперт отвечает на следующие вопросы: “Исключается или не исключается отцовство и материнство индивидуума” и “в случае, если не исключается: какова вероятность материнства или отцовства”. А теперь разберём: кто же может оспорить отцовство и ходатайствовать об экспертизе ДНК через суд.

Согласно статье 52 “Оспаривание отцовства (материнства)” ДНК экспертизу в суде могут потребовать провести следующие лица: юридический отец, биологический отец, мать и непосредственно ребенок. По их ходатайству и проводится экспертиза ДНК через суд. Сроков исковой давности в этих делах нет. Что касается возраста ребёнка: ДНК тест проводится в любом возрасте уже родившегося ребёнка. В случае, если ребёнок еще не родился, а сомнения возникли, то на 9 недели беременности возможно также провести тест. Однако здесь нас ждут огромные риски, поскольку беременная может потерять плод и сама по себе процедура обойдется очень дорого (в районе 60-90 тысяч рублей). А теперь вернемся к лицам, заинтересованным в экспертизе ДНК через суд. Какие тут их ждут нюансы? Лицо не может требовать проведения экспертизы, если оно заведомо знало, что ребёнок не его согласно ч.2 статье 52 семейного кодекса. Однако, тут мы понимаем, что можно повернуть закон и в нашу сторону. Например, если получится доказать, что лицо было введено в заблуждение или обмануто, а возможно его даже шантажировали. Таким образом ситуация здесь неоднозначная, в любом случае без боя лучше не сдаваться. А теперь рассмотрим: как выглядит ходатайство на ДНК экспертизу.

Сразу отметим, что вы можете до суда сделать ДНК экспертизу, если предполагаемый ответчик в суде согласится признать ваши исковые требования. Однако, лучше все делать сразу в суде. Как же всё это выглядит? В исковом заявлении вы составляете ходатайство, в котором указываете о необходимости проведения ДНК теста. В ходатайстве мы указываем наши позиции, которые заключаются в том, что мы, к примеру, не являемся отцом, что обратное не доказано, что нам неизвестен был факт того, что мы не являемся биологическим родителем и так далее. Дальше в основаниях указываем статью 52 семейного кодекса. И требования, согласно которым необходимо будет провести ДНК тест, взять на анализы биологический материал, как и наш, так и ребенка. После чего суд, в случае удовлетворение ходатайства, назначает вам медицинское учреждение, которое может быть: государственным и негосударственным. Можете не переживать, взятку или как-либо подделать у заинтересованной стороны ничего не получится: во-первых, эксперт несёт уголовную ответственность за фальсификацию сведений, во-вторых, вы можете сделать отвод эксперта. Следующее, что может заинтересовать нас в теме нашей статьи – это расходы или, если по-другому: кто будет оплачивать ДНК тест.

Тут все очень просто: если у вас сохранились хорошие отношения с ответчиком, то вы можете договориться оплатить всё пополам. В иных случаях оплачивать ДНК тест будет инициатор этого теста, за исключением, например, уголовных дел, в них судебную экспертизу оплачивают из государственного бюджета. Однако мы же с вами понимаем, что в случае удовлетворения иска согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ истец вправе потребовать возмещения всех судебных расходов с ответчика. А в статьях 88 и 99 ГПК РФ указано, что судебная экспертиза входит в перечень возмещаемых расходов, таким образом, в случае, если вы выиграете дело, а с ДНК тестом проиграть дело практически невозможно, то вам возместят деньги, затраченные на тестирование.

Таким образом, подведём итоги:

  1. Аннулировать графу “отец” возможно только с помощью суда. Тайная экспертиза не имеет юридической силы;
  2. Экспертиза является основным доказательством при оспаривании отцовства;
  3. ДНК тест можно делать в любом возрасте ребёнка;
  4. Если вы отказываетесь от теста, то тест будет в пользу согласившегося на него;
  5. Тест невозможно подделать – это уголовно наказуемо;
  6. Все расходы по проведению теста несёт его инициатор до вынесения решения суда – после выигранного дела, вы можете взыскать издержки.

Отметим, что наши юристы не раз уже успешно проводили подобные казусы. Если вы попали в такую ситуацию и вам нужно оспорить отцовство, мы вам поможем.

ПОДРОБНЕЕ
Купили квартиру, а продавец банкрот

Поводом для написания сегодняшней публикации стала злободневная тема, которая волнует сейчас многих граждан: купил квартиру, продавец банкрот. Неприятная ситуация, выбраться из которой поможем мы: расскажем вам, что из себя представляет оспаривание сделок банкротов, каким образом оно осуществляется, какие вообще существуют для этого основания в законе и есть ли таковые вообще? Объясним вам все это коротко и понятно. Поэтому обязательно изучите этот материал, если вы тот, кто купил квартиру, а продавец объявил себя банкротом. Кстати, об этом мы рассказываем не первый раз, публикацию по этой тематике вы найдете здесь.

Мы, кстати, недавно рассказывали как продать квартиру, если есть исполнительное производство.

Но сейчас мы о другом. Итак, начнем с самых популярных вопросов.

Вопрос 1. Является ли ситуация, когда купил квартиру, а продавец объявил себя банкротом поводом для оспаривания такой сделки?

Да. Безусловно является. Давайте разберемся с основаниями оспаривания сделок банкротов в исполнительном производстве, а также оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц.

Сначала посмотрим, что гласит закон: Основанием для оспаривания сделки будет являться недобросовестное поведение должника. Сама сделка по выводу имущества является недействительной (ничтожной).

Кроме этого, другими основаниями будут являться:

  • оспаривание сделок при банкротстве юридических лицпосредством статей 10 ГК РФ и 178 ГК РФ;
  • нарушение запрета на совершение какой-либо сделки (например, наложение ареста на имущество);
  • осуществление мнимой или притворной сделок, а именно: по факту имущество реально остается у должника, а номинально переходит к третьему лицу.

Теперь переводим эту информацию.

Как правило, большинство должников пытаются раздать и распродать свое имущество сразу, как только узнают, что на них подали иск в суд. Вот все эти сделки по дарению квартиры маме, продаже автомобиля брату и т.п. можно оспорить. Если вы к таковым не относитесь, то все хорошо. Но в суде придется доказать свою правоту: что должника-банкрота Вы не знаете, что сделка была простой, не мнимой и т. п. Вот в этом вопросе Вам и понадобится юрист.


Вопрос 2. Какие сделки могут быть оспорены?

Отметим, что по сравнению со старой редакцией закона законодатель раскрыл и уточнил определяющие признаки каждого основания. Речь идет о законе «О банкротстве». Последний в новой редакции устанавливает две группы сделок, которые могут быть признаны недействительными в ходе конкурсного производства. Это подозрительные операции и операции с преференциями. О них мы писали в том числе тут.

Данные судебной практики:

Отметим, что, давая определение подозрительной операции, законодатель часто оперирует оценочными понятиями. В связи с этим в каждом конкретном случае суд по своему усмотрению будет оценивать и определять такие признаки, как “несоответствие встречного исполнения”, “сопоставимые обстоятельства”, “сходные сделки”.

Вопрос 3. Кто может оспорить совершенную сделку?

Это может сделать финансовый управляющий – специалист, в ведение которого поступает имущество человека, который в будущем будет признан банкротом. Он определяет способы раздачи долгов должника. Срок оспаривания сделки отсчитывается с момента, когда управляющий узнал об обстоятельствах сделки, являющихся подозрительными. С этой целью финансовый управляющий проверяет сделки продавца квартиры.

Вопрос 4. (самый главный) Купил квартиру, продавец банкрот: что делать? Расскажем на примерах.

В интернете можно найти очень много историй по типу: купил квартиру, а продавец объявил себя банкротом. Так, например, в 2018 году граждане приобрели у физического лица квартиру по рыночной стоимости. В 2020 году они получили иск с тем, чтобы признать совершенную сделку недействительной в связи с тем, что продавец стал банкротом в 2019 году. При этом с продавцом граждане не были знакомы и ни в какой сговор не вступали.

На это юристы (к сожалению таких большинство) указали, что при покупке недвижимости в так называемый период подозрительности, гражданин, который купил квартиру может ее лишится (причем абсолютно законно). И деньги за квартиру тоже никто возвращать не будет. То есть по сути человек остается и без квартиры и без денежных средств. Обезопасить себя каким либо образом невозможно.

От таких новостей становится жутко. Неужели это действительно так?

Нет! Это не так. Было бы ужасно, если бы у покупателя (добросовестного) отобрали квартиру в случае недобросовестного поведения другого лица.

Основу гражданского закона составляет следующее правило: если у человека изъяли имущество против его воли, то ему должны либо отдать деньги за это имущество, либо предоставить право требовать денежные средства за совершенное. А в случае с банкротством что? Здесь получается у должника денег нет, а все обязательства в отношении него будут закрыты после объявления его банкротом. В ситуации с покупателем, о котором речь шла выше, невозможно, чтобы он остался ни с чем.

Вопрос 5: Купил квартиру, продавец банкрот: когда могут забрать квартиру?

Представьте, что по договору купли-продажи квартира стоит намного меньше аналогичной недвижимости. Что-то тут не то. Получается, что у продавца есть какой-то интерес в потере денежной выгоды? А самое неприятное, что такая выгода может обернуться в последующем против вас (в виде соответствующих убытков).

Вряд ли купить квартиру за два миллиона в центре Москвы – удачное предложение для вас. Как бы потом не пришлось изучать, что такое оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц. Ведь очевидно, что продавец такой недвижимости заведомо продает квартиру невыгодно для себя. Получив такой щедрый подарок в виде большой большой скидки рискуете в данном случае как раз вы: подобную сделку вполне могут отменить, установив, что такая сделка стала причиной банкротства должника.

Банкротство может быть преднамеренным, а может и наоборот. Нас интересует больше первое из них. Отметим, что это уголовно наказуемое действие: человек специально совершает действия, которые направлены на уменьшение цены его имущества для того, чтобы его было мало и кредиторы не смогли ничего взыскать с такого должника.

Для всех участников такой сделки очевидно, что продавая квартиру ценой 12 миллионов за два миллиона, продавец намеренно уменьшил стоимость жилья. Подобную подозрительную сделку могут отменить. Имейте в виду, мы употребляем слово«могут», так как не факт, что это действительно случится.

Отменяя подобную сделку, суд исходит из положений о недобросовестности покупателя, который должен осознавать, что покупает квартиру по слишком заниженной цене.

У вас может появиться вопрос: при любой скидке появляется риск потерять квартиру?

Нет, по случаям из судебной практики, можно сделать вывод, что при скидке от полумиллиона уже возникает риск потерять недвижимость.

Опять же, полмиллиона скидки учитываются, когда квартира стоит миллион, например. Если недвижимость оценивается 7 миллионов, то в таком случае скидка в полмиллиона – не повод для подозрения. Везде необходимо соблюдать признак соразмерности: такого принципа придерживаются и арбитражные суды.

Так, например, в Краснодаре квартиру стоимостью 1, 5 миллиона (рыночная стоимость) гражданин продал за 500 тысяч рублей. Обосновал он свои действия маленькой площадью недвижимости и плохим ремонтом. В дальнейшем, произошло суд отменил осуществленную сделку.

Вопрос 6: Порядок оспаривания: алгоритм действий.

Предположим, что Вы взыскатель, и Вы точно знаете (или предполагаете), что должник, который объявляет себя банкротом, недавно избавился от своей квартиры и теперь хочет выйти сухим из воды.

Как мы уже говорили выше, у вас есть законное право на оспаривание сделок должника. В какой последовательности осуществлять данное право? Рассказываем:

1 вам необходимо разработать исковое заявление о признании совершенное сделки недействительной;

2 после этого нужно отправить экземпляр ответчику;

3 собрать необходимые приложения к иску, сделать копии искового заявления и подать это все в суд;

4 озвучить свои требования в суде;

5 дождаться решения суда и его исполнения;

6 после этого продолжить исполнительное производство в части реализации имущества, которое было возвращено в порядке оспаривания.

Кстати, вот тут мы рассказывали что делать, если у продавца квартиры есть долги

Таким образом, ситуация: купил квартиру, продавец банкрот не является нерешаемой. У вас есть легальное право оспорить подобную сделку. Как это сделать мы рассказали в статье. За вами же остается выбор: сделать это самостоятельно, либо обратиться к специалистам. Чтобы исключить риск и улучшить эффект от обращения в суд, желательно конечно довериться профессионалам. Мы знаем, что необходимо делать в ситуациях с банкротством должника, мы знаем, как общаться и влиять на пристава, который не желает арестовывать имущество, мы знаем, как составить грамотное и обоснованное заявление в суд. Это не просто слова, это прежде всего опыт, который мы копили годами. 

Помните, что даже если у должника нет денег и имущества, не спешите расстариваться, проверьте его сделки с момента подачи иска, вполне возможно, что он просто избавился от имущества. Если этим вопросом займется грамотный юрист, то шансы на успех намного выше. Наши специалисты подобными вопросами занимаются уже достаточно долго и могут отметить, что большинство дел завершаются успехом для наших клиентов. Наши практические примеры вы всегда можете изучить на сайте, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Отменить постановление администрации

Возможно ли простому гражданину или организации отменить постановление местной администрации?

Да, конечно, отменить постановление администрации возможно. Но есть важные нюанс – постановление должно нарушать ваши права. Все подряд обжаловать не получится. На самом деле, у этого процесса довольно много нюансов, о них и расскажем.

Заказать услугу можно по ссылке.

Обо всем по порядку. И начнем мы с терминологии.

Постановление главы местной администрации – это акт, принятый по вопросам местного значения. Список вопросов местного значения закрепляется законом №131 «Об общих принципах местного самоуправления…» (статья 15). Это вопросы, касающиеся местного бюджета, налогов, дорог, мероприятий, которые организуют местные власти для охраны общественного порядка и окружающей среды, создания транспортной инфраструктуры и многое другое.

А теперь представим, что администрация города приняла постановление, которое нарушает права отдельного гражданина, многих граждан и/или организаций.

Хотя зачем же представлять, если у нас есть реальный пример из нашей практики?

К нам обратился индивидуальный предприниматель, желающий оспорить постановление администрации.

Дело в том, что администрация городского округа приняло постановление, регулирующее предоставление субсидии из бюджета для содержания и ремонта дорог. Администрация решила, что субсидия будет предоставлена муниципальному предприятию – своему же. Администрация получали бюджетные деньги, создала свое предприятия, отдала эти деньги своему же предприятию.  Причем такое решение было принято без проведения аукциона, который проводился годом ранее, и участие в котором хотел принять наш клиент.

На примере данной ситуации мы расскажем вам об алгоритме, которого придерживаемся сами и советуем придерживаться вам в подобных ситуациях.

Первое, что необходимо сделать –  это направить запрос в муниципальное образование. Данный запрос должен содержать: описание основных фактов, позицию заявителя, основания запроса, и, конечно же, самое главное –  требования заявителя.

В основаниях запроса очень важно привести верное нормативное обоснование. Так, мы ссылались на  ст. 16 ранее упоминаемого закона №131, ст. 13 и 34 Федерального закона «Об автомобильных дорогах…». Наши юристы придерживались позиции незамедлительного проведения аукциона и требовали ответить на вопросы: «Почему не был проведен аукцион? Кто и почему будет содержать дорогу в 2021 году?»

Через некоторое время мы получили ответ на наш запрос, в котором Администрация подтвердила, что аукцион в 2021 году не был проведен. Но ведь наш клиент обладает всеми ресурсами для обслуживания дорог и был готов принимать участие в аукционе. Он специально завез технику для того, чтобы иметь возможность оказывать такие услуги.

Второе, что необходимо сделать – это обжаловать постановление администрации через суд.  Стоит отметить, что если в вашем случае истец – физическое лицо, то подаем иск в суд общей юрисдикции, если же истец – индивидуальный предприниматель или  юридическое лицо, то идем в арбитражный суд. Оспорить постановление администрации можно в течение трех месяцев с того момента, как вы узнали о нем. Эти постановления обязаны публиковаться на сайте администрации.

Для обжалования постановления администрации вам понадобится исковое заявление, составление которого лучше поручить опытному юристу. (с нашими аналогичными делами  можете ознакомиться в нашем Блоге).

По ссылке аналогичное дело с примерами документов (само постановление, иск, определение суда) .

Итак, теперь подробнее остановимся на разборе искового заявления нашего кейса.

Общие требования к исковому заявлению содержатся в АПК РФ, а именно в статье 125.

В иске обязательно должны содержаться следующие данные.

Во-первых, укажите в какой суд вы планируете подать иск. В нашем случае это был Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

Во-вторых, обозначаем Истца, его адрес; и в зависимости от того, кем является Истец (гражданином, предпринимателем или организацией) указываем данные, которые могут его идентифицировать. После аналогично предоставляем суду информацию об  Ответчике. Данные, которые необходимо указывать в шапке иска вы можете посмотреть в ст. 125 АПК РФ (они достаточно часто меняются). Эта информация необходима суду для точной идентификации участников спора, а также для обмена почтовой корреспонденцией.

В-третьих, важно четко обозначить требования истца к ответчику. Причем они аргументируются  ссылками на актуальное законодательство.

И как вы уже догадались, нормативная база для каждого случая будет своей. В нашем случае мы использовали положения ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ “О контрактной системе…”, ранее упоминаемого ФЗ  №131, письма ФАС и судебную практику.

В-четвертых, Истец должен указать обстоятельства и доказательства, на которых он основывается. Об обстоятельствах нашего дела мы писали ранее, а вот в качестве доказательной базы к иску мы приложили запрос истца в администрацию и аукционную документацию.

Кроме вышеперечисленного, к иску нужно приложить документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка (обычно это почтовый чек), а также в суд могут быть отправлены и другие необходимые документы для разрешения спора.

Также важно не забыть отправить стороне копии иска и документы,  которые вы приложили к нему и оплатить государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Таким образом, оспорить постановление администрации вполне реальная процедура. Самое главное – правильно подобрать нормативную базу, четко сформулировать требования и следовать нормам процессуального законодательства.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба в ФАС на администрацию

При проведении закупок для муниципальных нужд нередко допускаются нарушения. Эффективный способ защитить свои права – жалоба в ФАС на администрацию. В данном случае на ту администрацию, которая и объявила аукцион.

В целом, можно выделить три закона, за нарушения которых пишется жалоба в ФАС на муниципалитет: Закон № 44-ФЗ, Закон № 223-ФЗ, Закон о защите конкуренции. Мы проанализируем вашу закупку на предмет соответствия указанным законодательным актам. Наши юристы имеют большой опыт составления жалоб в антимонопольную службу. Например, о нарушениях по Закону № 223-ФЗ мы уже писали здесь, а о порядке обжалования здесьВ данной статье подробно поговорим о том, как бороться за правду по Закону № 44-ФЗ через антимонопольную службу. Также в нашем блоге вы можете прочитать, как обжаловать действия заказчика в суде.

Закупки проводятся по Закону № 44-ФЗ, если они обеспечивают “жизнедеятельность” гос. органов или преследуют общественно полезные цели. Заказчиками в таких закупках зачастую выступают бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия. К таким закупкам предъявляется большое количество требований. Это объясняется тем, что оплата контрактов происходит за счет бюджетных денег, а также тем, что зачастую контракты заключаются в общественно значимых целях (например, строительство и ремонт дорог).

Различают конкурентные и неконкурентные закупки. В первую группу входят такие процедуры, как конкурс, аукцион, запросы предложений и котировок. К конкурентным закупкам применяются все правила, установленные Законом о защите конкуренции. Чаще всего муниципальные контракты заключаются на аукционе. В аукционе выигрывает тот, кто согласился на наименьшую цену. К примеру, заказчик хочет через аукцион заключить контракт на строительство здания новой школы. Контракт заключат с тем, кто предложит самую низкую стоимость выполнения своих работ по строительству.

Наш подкаст на тему “Как правильно жаловаться в ФАС, чтобы оспорить торги?” → 

Многочисленность аукционов обуславливает и большое количество жалоб на проведение аукционов. Порядок рассмотрения антимонопольной службой таких жалоб регулируется ст. 105 – 106 Закона № 44-ФЗ. А вот ст. 18.1 Закона о защите конкуренции не применяется, только если торги не нарушают ст. 17 этого закона. На этот нюанс обратил внимание Пленум ВС РФ в пункте 45 нового постановления.

04 марта 2021 года Верховный суд РФ издал Постановление Пленума № 2, где разъяснил многие вопросы в антимонопольной сфере.

Жалобу на проведение аукциона может направить участник закупки. Не нужно думать, что участником закупки признается только тот, кто участвовал в аукционе, то есть хотя бы подал заявку. Здесь закон подразумевает вообще любое лицо, которое потенциально могло принять участие в закупке, т.е. любая компания или физическое лицо. Такой вывод следует из того, что в части 3 ст. 105 нашего закона наряду с участником закупки выделяется участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе. Второму, по сравнению с первым, предоставлена дополнительная привилегия в обжаловании действий заказчика.

Каждый участник (как подавший, так и не подавший заявку) может пожаловаться на заказчика в УФАС. Но действия, которые заказчик совершил после вскрытия конвертов конкурсантов или после рассмотрения их заявок, могут быть обжалованы исключительно теми участниками, которые подали заявки. Жалоба в ФАС на муниципалитет подается в течение всей процедуры закупки, то есть до размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок, а также в течение следующих 5 дней. Отдельный срок есть для жалобы на аукционную документацию: до конца подачи заявок. Если нарушения допущены на электронном аукционе в ходе рассмотрения вторых частей заявок, то жалобу можно подать вплоть до подписания контракта с победителем. Сроки не продляются и не восстанавливаются; если они истекли, то жалобу на проведение аукциона можно подать только через суд.

Кстати, жалобу может подать не только проигравший участник закупки, но и победитель аукциона. Победитель вправе подать жалобу только до заключения с ним контракта. Впоследствии он не вправе ссылаться на допущенные нарушения.

Итак, если укладываемся в эти сроки, то пишем жалобу и отправляем ее в УФАС в своем регионе. На сайте ФАС размещена информация, как можно отправить жалобу в службу:

Если жалоба подана, когда описанные выше сроки истекли, или с иными недостатками, то она возвращается заявителю без рассмотрения. О  возвращении жалобы из УФАС вы узнаете достаточно быстро – всего через два рабочих дня после получения надзорным органом. Если жалоба составлена правильно, то в течение тех же двух рабочих дней ФАС принимает ее к рассмотрению. О принятии жалобы вы оперативно можете узнать в ЕИС.

Также о принятом решении заявитель узнает из письменного сообщения ФАС, а также из реестра жалоб. Данный реестр является открытым и размещен на сайте ФАС.

Жалоба в ФАС на администрацию рассматривается за 5 рабочих дней с момента ее регистрации в УФАС (по сравнению с судом, где производство ведется в течение минимум 2 месяцев, антимонопольная служба действует гораздо оперативней). При рассмотрении жалобы вправе участвовать заявитель и “ответчики”, а также их представители (доверенность представителя должна содержать полномочие на представительство интересов в административном органе). Они могут давать пояснения, задавать вопросы, представлять документы. При этом заявитель жалобы не обязан представлять документы, которые есть в распоряжении гос. органов. Например, если понадобилась выписка из ЕГРН, то должностное лицо УФАС само запросит выписку у Росреестра. Всю закупочную документацию также представляет не заявитель, а представитель заказчика.

Подача жалобы в ФАС на муниципалитет позволяет запустить механизм приостановления торгов. Когда в ФАС поступает жалоба, есть вероятность, что комиссия ФАС примет решение приостановить определение поставщика. В период приостановления торгов запрещено заключать контракт.

Результат обжалования действий администрации в ФАС – решение о признании жалобы обоснованной. Одновременно заказчику выдается предписание. Предписание обязывает заказчика исправить выявленные недостатки аукциона, вплоть до аннулирования торгов. Пока предписание не будет исполнено, нельзя заключать муниципальный контракт. Если жалоба в ФАС на администрацию признана необоснованной, а заявитель считает, что нарушения были допущены, то решение ФАС может быть обжаловано в суде. Для судебного обжалования у заявителя есть 3 месяца.

Теперь расскажем о двух ситуациях из нашей практики, когда были допущены нарушения при заключении контрактов.

Первую ситуацию условно можно назвать «Свои да наши». Организация на постоянной основе не просто участвует в аукционах, а всегда их выигрывает. Это объясняется тем, что директор организации и заместители руководителя администрации – близкие родственники. Однако проведение аукционов при наличии конфликта интересов исключено, так как конфликт интересов несовместим с честной конкуренцией. В интересах нашего доверителя мы подали жалобу в ФАС на администрацию, в которой сделали акцент как раз на конфликте интересов. В жалобе мы обратили внимание на разъяснения Пленума ВС РФ, согласно которым родственные связи должны учитываться не только по отношению к руководителям, но и к любым должностным лицам администрации, которые могут влиять на результаты аукциона. Речь здесь идет, в том числе о замах.

Вторая ситуация – «Наши деньги, как хотим, так и распоряжаемся». Суть следующая. Ежегодно администрация объявляла аукционы на содержание автомобильной дороги. Но в 2021 году решила определить подрядную организацию без аукциона. Администрация считает, что она самостоятельно может решить, как выбрать подрядчика – конкурентным или неконкурентным способом. Безусловно, это заблуждение. Создание преимуществ для отдельных компаний, в том числе путем выбора поставщика без проведения честных торгов, признается дискриминацией в экономическом смысле. В нашем случае администрация заключила контракт с лицом, которого выбрала по непонятно каким критериям (читайте – «понятно по каким критериям»). Отсутствие конкуренции при выборе поставщика, как правило приводит, к завышению цены и некачественным работам. Обратите внимание, что в данном случае нарушается основной принцип конкуренции – запрет на дискриминацию, поэтому обжалование происходит не в порядке, описанном в настоящей статье, а по правилам Закона о защите конкуренции.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить негативные отзывы в интернете

Репутацию человека или компании можно сравнить с хрустальной вазой: достаточно один раз уронить, и она разобьётся вдребезги. Такой целью и задаются недоброжелатели, оставляя гневные комментарии об оказанной им услуге или проделанной работе. Как удалить негативные отзывы в интернете, какие действия нужно будет выполнить, чтобы сделать это, и с какими трудностями можно столкнуться, подробно и развёрнуто расскажем вам в этой статье. Отметим, что мы уже рассматривали эту тему в одной из наших ранее написанных статей, предлагаем вам ознакомиться с ней.

Однако начнём мы не с объяснения того, как удалить негативные отзывы в интернете, а с разбора ситуаций, согласно которым вы имеете или у вас отсутствует право удалить негативную информацию. Для начала разберём те условия, при которых вы не сможете удалить отзыв в интернете:

  1. Конструктивная и обоснованная критика – объективная оценка работы или оказания услуг без перехода на личности и употребления оскорблений, целью которой не является унижение, умаление репутации. Как правило, данный вид критики направлен для улучшения каких-либо аспектов услуг или работы.
  2. Оценочное суждение – субъективное мнение, убеждение, суждение, достоверность которого нельзя установить и проверить.

Наш подкаст “Как удалить персональные данные?” → 

Наш подкаст “Как удалить клевету?”  → 

А теперь подробнее разберём все на практических случаях.

Если человек напишет конструктивную и обоснованную критику в ваш адрес или компании, закон, скорее всего, будет на его стороне. Почему? Согласно постановлению пленума Верховного суда от 24.02.2005 N 3 “О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц” двумя условиями для привлечения к ответственности за умаление репутации являются: распространение сведений, порочащих честь и деловую репутацию и несоответствие их действительности. Причем эти два условия должны действовать одновременно. И вроде бы мы в тупике, но и из этой ситуации есть выход: ответить с любезностью на негативный отзыв, проявить внимательность к реальной проблеме и попытаться её решить. Вежливость и оперативность может надоумить человека удалить негативную информацию (хотя вряд ли). Кстати, данный вид поведения является беспроигрышным, поскольку даже, если человек, например, забудет удалить негативный отзыв в интернете, то другие люди будут видеть ваш отклик и внимательное отношение к проблемам клиентов.  Но! Нельзя написать: “Я думаю, что он конченный дебил” – это мнение, выраженные в негативной форме. Это недопустимо.

Что же касается оценочного суждения, то его можно описать фразой “шаг влево, шаг вправо – расстрел”. Давайте приведем пример такого суждения: “Мне не понравилось, как выглядел музыкальный зал, по-моему, это очень скучно”. Это субъективное мнение является оценкой и видением мира конкретного человека. Мы не сможем выпытать у него: действительно ли было ему скучно или нет. В этой ситуации, у нас также будет намного меньше способов удаления отзыва. Опять же, здесь можно попробовать решить все вежливым диалогом. А теперь перейдём к обсуждению ситуаций, в которых необходимо восстанавливать справедливость с помощью закона.

Речь идёт о ситуациях, когда о вас: распространяют клевету, оскорбляют или используют без вашего согласия принадлежащие вам персональные данные. А теперь раскроем эти ситуации:

  1. Клевета – это информация, которая не совпадает с действительностью, но опорочивает вашу честь или деловую репутацию согласно статье 5.61.1 КоАП РФ. Такой вид информации целенаправленно используют для подрыва репутации.
  1. Оскорбление согласно ч. 2 статьи 5.61. КоАП РФ – это распространение в сети “Интернет” сведений, унижающих честь и достоинство.
  1. Согласно ФЗ “О персональных данных”, ваши персональные данные не имеют право использовать без вашего согласия.

Если в вашей ситуации есть хотя бы одна из вышеперечисленных ситуаций, то у вас получится удалить негативный отзыв в интернете. Отметим, что в любой из ситуаций, описанных выше, вы можете рассчитывать на быстрое решение проблемы: достаточно будет написать модераторам сайта с отзывами и сослаться на одно из наших оснований.

Однако удача не всегда на нашей стороне и не всегда получается удалить клевету, поэтому у нас есть целый арсенал способов, который поможет нам восстановить справедливость.

Наш план действий будет простым:

  1. Выясняем собственника сайта через сайты-сервисы;
  2. Если указана ссылка, то пишем письмо админу;
  3. Составляем досудебное требование;
  4. Отправляем жалобу в Роскомнадзор, если незаконно используют наши персональные данные;
  5. Используем наше “право на забвение”;
  6. И в крайней ситуации – обращаемся в суд.

Для начала выясняем кому принадлежит сайт, поскольку в дальнейшем, если все пойдёт по энергозатратному сценарию нам понадобятся в зависимости от того, кому принадлежит сайт – физическому или юридическому лицу: ФИО, место регистрации или наименование организации, ИНН (желательно) и местонахождение организации соответственно. Узнать эту информацию нам помогут сайты-сервисы https://www.nic.ru/whois/ или https://www.reg.ru/whois/. Однако не всё так просто: если у юридических лиц есть вероятность того, что вы найдёте нужную вам информацию, то у физических сайт выдаст вам “private person”. Бывает и так, что юридическое лицо оставляет информацию только для связи с администратором. В таких ситуациях без помощи адвоката не обойтись – нужно будет делать адвокатский запрос. Что и как делать, из чего запрос будет состоять, вы можете прочитать в этой статье.

После того, как мы выяснили необходимую для нас информацию, мы можем направить досудебное требование по электронной почте, а для надёжности, ещё продублировать по Почте России. В нём нашими основаниями будут статьи КоАП (клевета или оскорбление) или ФЗ “О персональных данных”. Указываем наши требования: удалить негативный отзыв в интернете. Напоминаем, что в случае проигрыша в суде, ответчик понесёт намного больше расходов (компенсация вреда, судебные издержки и т.д.), ежели выполнит требование сейчас.

Далее, если вам необходимо удалить негативный отзыв в интернете с вашими персональными данными, то можно написать жалобу в Роскомнадзор. Она будет выглядеть следующим образом:

  1. Указываем сайт-правонарушитель;
  2. Объясняем какой информацией недоброжелатель воспользовался или употребил (место регистрации, ФИО и т.д.);
  3. Наше основание – ФЗ “О персональных данных”.

Более подробно как составить жалобу в Роскомнадзор мы разбирали в этой статье.

Ещё одним способом удалить негативный отзыв в интернете – это право на забвение. Оно работает следующим образом: удаляются из поисковой системы выдачи ссылок, содержащие информацию о человеке. Вы можете воспользоваться этим основанием, если:

  1. Информация нарушает закон, к примеру, “О персональных данных’;
  2. Не соответствие реальности выраженного суждения;
  3. Данные являются устаревшими;
  4. Информация не значительна для заявителя.

Эту тему мы так же рассматривали в одной из наших недавних статей. А теперь перейдём к радикальным мерам. Если у нас не получилось решить всё в досудебном порядке или жалобой в Роскомнадзор, то в таком случае остается только подавать иск в суд.

Благодаря совершенному первому действию, а именно: выявлению необходимых данных об ответчике, мы можем использовать их для подачи иска. Нашими основаниями будет статьи 5.61.1 и 5.61., а также ФЗ “О персональных данных”. Мы можем требовать компенсировать моральный вред, а также убытки, нанесённые негативной информацией. Решение суда поможет нам устранить негативную информацию или удалить клевету.

Кстати, наше видео о том, как правильно жаловаться в Роскомнадзор.

Отметим, что всё вышеперечисленное является арсеналом наших юристов и они всё это успешно применяют. Мы можем с помощью него помочь вам решить вашу проблему.

ПОДРОБНЕЕ
Юрист в Арбитражный суд Москвы

В сегодняшней статье мы поговорим о том, зачем нужен юрист в арбитражный суд Москвы (и нужен ли вообще), что входит в его обязанности, какова специфика его деятельности. Данная статья – это не призыв к действию, не пропаганда юридических услуг. Мы уверены, что в некоторых категориях дел можно спокойно обойтись без юриста.  Сейчас мы хотим лишь подробно, четко, ясно и просто рассказать о том, в чем заключается помощь юриста в арбитражном суде, когда к ней следует прибегнуть, расскажем и о стоимости услуг юриста в арбитражном суде, в общем, создать целостный образ для общего понимания картины. Прибегать ли к помощи специалиста или нет – решать уже Вам.

Прежде чем говорить непосредственно о самой деятельности юриста, хотелось бы отметить некоторые важные особенности арбитражного процесса. Арбитражные споры, решающиеся в соответствующих судах, тесно связаны с экономической деятельностью юридических, физических лиц и ИП. Что уж греха таить, в предпринимательской и иной экономической сфере довольно часто возникают конфликты интересов, для урегулирования которых и были созданы специализированные – арбитражные суды – это государственные суды. Существуют даже отдельные негосударственные суды для решения внешнеэкономических (международных споров, для простоты понимания), субъектами которых являются представители разных правовых юрисдикций. Например, в Москве – МКАС при ТПП.

Поскольку сегодня у нас статья познавательного, общего характера, интересно будет изучить статистику арбитражных споров, которые в последние годы являются наиболее актуальными:

Итак, почему мы остановились на особенностях? Здесь стоит сказать, что в большинстве арбитражных разбирательств сами судебные процессы выступают больше как некая формальная процедура, нежели чем что-то, способное в корне повлиять на дальнейший исход дела. В арбитражном деле гораздо важнее предоставленная доказательная база (она включает в себя также и различные документальные подтверждения в виде чеков, квитанций, договоров, платежных поручений и проч.), именно от этого будет зависеть результат.

Сбор доказательственной базы – дело не простое. Нужно понимать, что обязательно нужно предъявить суду, что лучше не предъявлять суду, чтобы не отвлекать от главного и про какие документы лучше забыть, чтобы не проиграть спор. Как мы видим, уже возникает вопрос, нужен ли юрист в арбитражном суде. Но более подробно на этот вопрос мы ответим несколько позже.

Даже несмотря на приоритет доказательной базы перед судебным процессом, важно отметить, что сбор всех необходимых документов, учет нюансов должен производиться очень грамотно и четко, в чем Вам и поможет юрист. Арбитражный юрист – это профессионал в своем деле, который знает все нюансы, и, имея за своими плечами большой багаж знаний и опыта, подскажет, в каком направлении лучше двигаться. Никто и не отменял важность построения рациональной стратегии использования определенных аргументов. Документы документами, но правильно изложить казус тоже нужно уметь.

Теперь обсудим, что входит в обязанности юриста в Арбитражном суде Москвы, каковы направления его деятельности. В конце концов, нужно же знать, за что Вы будете отдавать деньги, если решите воспользоваться услугами специалиста 🙂

Условно можно выделить два этапа.

  • Первый этап – это когда юрист уже начал оказывать услуги, но пока Вы еще находитесь в состоянии выбора: идти в суд иди нет.

Первый этап – это этап консультаций. Здесь юрист изучает Ваш спор, анализирует дело, оценивает перспективы процесса со стороны клиента. На данном этапе специалист может дать некоторые рекомендации по решению спора, предоставить примерные прогнозы. Здесь же он выявляет недочеты, которые могут сыграть в деле против Вас.

В целом, на этом все (для первого этапа). Повторимся, что здесь клиент, выслушивая позицию профессионала по конкретному вопросу, решает, обращаться ли ему за помощью к юристу или же, понимая вероятный успех в своем деле, решает заниматься спором самому. Это первичная консультация, зачастую без изучения документов.

  • Второй этап уже более основательный. Идет полное и глубокое изучение ситуации и документов. Разработка досудебных документов: претензии и или ответа на претензию.  Разработка процессуальных документов. Заседания. Получение и исполнение судебных актов.

На данном этапе юрист, анализируя основные факты дела, производит сборы необходимых доказательств, всячески способствует досудебному урегулированию спора. (по крайней мере, мы ставим себе приоритет этого). Конечно, наиболее приятным вариантом будет решить спор в претензионном порядке, что сэкономит Вам такие ценные ресурсы, как время и деньги. Отсутствие судебного разбирательства влияет также и на повышение деловой репутации перед контрагентами. Умение разрешить спор в досудебном порядке дано далеко не всем юристам, здесь играют роль авторские наработки, методы, ну и конечно же, опыт.

Но отнюдь не всегда можно решить дело без суда. Помощь юриста в арбитражном суде заключается в составлении искового заявления с перечислением всех необходимых фактов (или же возражения на иск). Также юрист в Арбитражном суде Москвы занимается отстаиванием позиции клиента в ходе заседаний, сопровождает исполнение судебных решений.

Отметим, что, помимо всего прочего, арбитражный адвокат поможет Вам не допустить ошибки, способные привести к убыткам; установить уже успевшие быть допущенными нарушения в процедурах, предложить варианты их исправления; «уличить» контрагента в его ошибках, на которые можно опираться при досудебном урегулировании спора или же в самом судебном процессе.

                                                            

Ладно, в целом, мы поняли, что обращаться к услугам арбитражного юриста очень даже стоит. Но так уж ли нужен юрист в арбитражном суде, можно ли решить спор без него, что говорит на этот счет закон?

Согласно действующему процессуальному законодательству, лица имеют возможность самостоятельно защищать в суде свои интересы. То есть предприниматели, руководители организаций вправе самостоятельно заниматься подачей исковых заявлений в суд, принимать участие в заседаниях, заявлять ходатайства и т.д. Таким образом, обращаться за помощью к юристу Вас никто не обязывает.

Вы имеете ПРАВО, а не обязанность привлекать к своей защите представителей, но тут есть нюанс. АПК устанавливает правило, согласно которому у Вашего представителя в суде должен быть соответствующий диплом. Представительство в суде является профессиональным, оно лежит на плечах адвоката или иного лица, оказывающего правовую помощь.

Но и из этого правила есть изъятие. У нас есть такая удобная штука, как рассмотрение споров в отсутствие сторон, в порядке упрощенного производства. Если мы имеем дело с упрощенкой, то нет никаких заседаний, соответственно, нет и представителя.

Кстати говоря, обращаясь к последним новостям из мира права, скажем, что недавно Конституционный Суд РФ указал, что в арбитражных спорах, помимо адвоката или юриста, допустимо участие иных представителей юридического лица. Согласно позиции Суда, АПК не ограничивает право сторон в деле привлекать нескольких представителей, один из которых обязательно должен иметь высшее юридическое образование.

Вот, кстати, наш подкаст о том как судить в арбитражном суде дистанционно → 

Стоимость услуг юриста в арбитражном суде.

Зачастую в арбитражных спорах стороны имеют дело с огромными денежными суммами. Поэтому цена вопроса высока – важно выиграть спор. Конечно, услуги арбитражного юриста нельзя назвать дешевыми, и это неспроста. О том, что влияет на стоимость услуг, поговорим чуть дальше, а пока скажем, что в случае выигрыша спора, Ваш оппонент обязан будет возместить стоимость на оплату услуг представителя.

Таким образом, обращаясь за помощью к специалисту, Вы догоняете сразу двух зайцев: 1) пророчите дело на успех в связи с привлечением к делу профессионала, знающего всевозможные нюансы; 2) помимо выигрыша дела и получением от оппонента всех необходимых сумм можете требовать возмещения расходов на представителя (а еще и неустойку, упущенную выгоду, проценты в случае с денежными обязательствами… Вы еще сомневаетесь, что нужен юрист?)

Средняя стоимость наших услуг в упрощенном производстве без заседаний составляет 30 000 рублей, в полном – 50 000 рублей. Срок исполнения – 2 месяца.

Почему такие расценки, и что влияет на стоимость?

Во-первых, сложность дела. Казалось бы, это понятие довольно абстрактно, но согласно правовым источникам, сложность дела будет определяться исходя из количества лиц, участвующих в деле, от величины цены иска, характера требований. Зачастую бывает и так, что представителю необходимо выезжать в другие регионы.

Во-вторых, количество изготавливаемых документов. Если мы имеем дело с арбитражным процессом, то одного просто составления искового заявления и отзыва будет недостаточно. Нужно быть готовым к разработке и подаче многочисленных ходатайств (об обеспечении иска, частная жалоба и проч.), встречных исков.

В-третьих, количество заседаний также влияет на стоимость. Заседаний может быть как одно или два, так и гораздо больше, все дело случая.

В-четвертых, в случае решения дела не в нашу пользу (конечно, бывает и такое, но к этому нужно быть готовым), юристу необходимо будет заниматься обжалованием решений, участием в исполнительном производстве.

Юрист в Арбитражный суд Москвы действительно послужит Вам верным помощником. Если решите заниматься делом самостоятельно, то будьте готовы самостоятельно разбираться и в нормах АПК (что довольно трудно обывателю), составлять иск и подавать его в суд. Шаблоном, типовой формой, представленной в Интернете, конечно, лучше не пользоваться, поскольку каждое дело индивидуально, везде есть свои нюансы, которые необходимо включать в иск. Также будьте готовы к тому, что придется потратить уйму времени и нервов, рассылая многочисленные процессуальные документы, следя за движением дела на сайте без каких-либо уведомлений и занимаясь прочей волокитой.

Если надумаете обращаться к юристу, с радостью предлагаем Вам свои услуги. Почему именно мы?

Во-первых, наши юристы имеют действительно богатый (и успешный!) опыт в решении арбитражных споров. На нашем блоге есть множество статей, посвященных теоретическим вопросам, подкрепленных нашей успешной практикой.

Во-вторых, мы всегда радушно и открыто относимся к каждому нашему клиенту, просто и понятно объясняем то, что в своей первозданной форме может быть ясно только обученному специалисту. Наша цель – не просто выполнить работу, отчитаться и получить деньги, а помочь Вам, разъясняя все необходимые моменты и отвечая на все волнующие вопросы.

Надеемся, что у нас получилось кратко и ясно вкратце рассказать о специфике деятельности арбитражного адвоката, о важности его участия в спорах, осветить вопрос стоимости услуг юриста в арбитражном суде. Теперь Вы будете знать, за что платите, и какой результат ждать на выходе.

ПОДРОБНЕЕ
Украли мое видео с Ютуба

Уже не секрет для каждого, что любые фото и видео, размещенные в сети, являются объектом интеллектуальной собственности и принадлежат исключительно их правообладателю. Загрузили ролик на Ютуб, опубликовали фото в Инстаграм – это Ваш объект интеллектуальной собственности, нигде это регистрировать не надо, сам факт публикации уже говорит, что Вы автор.  Но останавливает ли это тех, кто активно применяет чужое творчество в своих целях? Как действовать, когда украли мое видео с Ютуба? Вопреки всеобщей осведомленности о запрете такого использования, многие компании, которые ведут свои сайты, незаконно копируют ролики с видеохостинга и размещают их у себя на сайте.

Если вдруг Вы обнаружили, что видео используется другим лицом, то Вы можете смело требовать его удаления. Любые ситуации, когда используют мое видео без согласия – незаконны. Мы на этом специализируемся, не только заставим удалить Ваш ролик, но и сможем взыскать компенсацию за использование авторского права.

Вот, кстати, наш подкаст о том что делать, если воруют контент (рассматриваем на примере Инстаграм) → 

Недавно пришлось столкнуться с тем, как сайт неправомерно разместил у себя ролик блогера из ютуба с обзором его товара в качестве отзыва без согласия автора. Нарушитель трактовал действие как возможное к осуществлению без согласия автора, ведь видео используется им только в информационных целях (есть основания, при которых можно использовать ролик без согласия автора (ст.1274 ГК РФ). Но мы сумели доказать, что размещение ролика было далеко не в информационных целях, а совсем наоборот – в целях привлечения новых клиентов, значит требовалось согласие автора, и взыскали хорошую компенсацию.

Любой результат интеллектуальной деятельности может использоваться только с согласия автора. Ошибочно полагать, что, если пользователь разместил фото или видео в интернете, значит он должен быть готов к тому, что таковые могут использоваться другими, да еще и под разными соусами. Разместить – не значит дать согласие. Такой шаг – однозначное нарушение, так как под объекты авторских прав может подпадать любой креатив, и никто не отменял презумпцию авторства.

Какие есть способы удаления неправомерно размещенного видео?

Стратегия будет зависеть от того, известен ли правонарушитель. Зачастую пользователи ютуб заводят канал под никнеймами, которые мало имеют общего с истинными данными о лице.

1 СПОСОБ

Обращение к правонарушителю. Это один из самых безболезненных и быстрых способов восстановления прав. В обращении отражаем факт использования чужого контента без согласия его автора (прилагаем скрин страницы), просим незамедлительно удалить видеоролик, иначе обратимся в суд. Если удалит, то задача выполнена. Но на практике не бывает все так просто. Например, когда незаконное использование привело к нежелательной популярности, повлияло на деловую репутацию компании или снизило доход, тогда одно лишь удаление видеоролика не поможет восстановить права в полном объеме. Но о том, как взыскать упущенное немного позже.

2 СПОСОБ

Писать жалобу Ютубу. Сразу оговоримся, Ютуб является только лишь информационным посредником и не несет ответственность за содержимое на сайте. Тем не менее, при обращении к нему с жалобой о том, что используют мое видео без согласия, тот направляет предупреждение собственнику канала, блокирует незаконный ролик и может ограничить функционал ютуб площадки. Бездействие ему тоже может во многое обойтись, поэтому представители Ютуб не медлят. При этом, если собственник блога неоднократно нарушит авторские права, то перспектива блокировки его канала не будет уже такой туманной. Ютуб рассматривает жалобы, которые сформированы по их форме. Мы этому посвятили отдельную статью. Переходите по ссылке.

3 СПОСОБ

Обращение в суд за компенсацией за использование авторского права. Настоящий способ не такой оперативный – рассмотрение дела займет не менее двух месяцев, но действенный. Плюс ко всему, нарушителю некуда будет деваться, так как, если дело уже дошло до суда, то это серьезно, да и компенсацию можно взыскать только в суде, чего нельзя добиться при реализации первых двух способов. Но для того, чтобы заполучить искомое, а также взыскать хорошее возмещение, об этом нужно заявить в иске отдельным требованием. Автоматически вместе с удовлетворением требования о пресечении нарушения компенсация не взыскивается.

То есть, в иске следует отразить несколько требований:

  1. Требование прекратить использовать мое видео без согласия;
  2. Требование уничтожить все носители с видео (если таковые есть);
  3. Требование о возмещении убытков ИЛИ выплате компенсации.

ВАЖНО!

– Компенсация и убытки – два альтернативных требования, которые не могут быть предъявлены вместе. Либо одно, либо другое.

– Установлен обязательный претензионный порядок, если Вы юридическое лицо или ИП. Необходимо до суда направить официальную претензию нарушителю. Срок ответа на претензию –  30 дней (этот срок установлен законом в п. 5.1. ст. 1252 ГК РФ). Если оппонент не ответит в срок, откажет или только частично их исполнит, то можно смело идти в суд с требованием о выплате компенсации или возмещении убытков. Даже частичное исполнение не лишает Вас права на компенсацию. В ином случае, судья откажет в выплате, и Вы потеряете время. Обязательно следует сохранить документы об отправке, они будут служить подтверждением.

Может быть ситуация, при которой судья, даже в случае направления претензии, посчитает, что требование о досудебном порядке не выполнено. Например, когда из нее не будет ясно, что в случае неудовлетворения требования Вы обратитесь в суд. Официальная претензия – документ с далеко не вольным содержанием. В претензии в обязательном порядке должно быть указано:

– конкретное требование (оно должно быть явным и недвусмысленным);

Если украли мое видео с Ютуба, то в претензии следует отразить требование – прекратить использовать видео (следует вставить ссылку на видео для идентификации. Если использован отрывок – обозначить временной отрезок вместе с ссылкой на видео).

– обозначить намерение идти в суд;

Тогда суд посчитает, что претензия была сформирована корректно, а значит требование о досудебном порядке выполнено, а оппонент сознательно не устраняет нарушение.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

Вы можете заявить в иске хоть о 5 миллионах рублей, но судья все равно рассчитает размер компенсации по своему усмотрению. В статье 1301 ГК РФ установлено несколько способов расчета компенсации:

  1. Расчет в пределах от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей;
  2. в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
  3. в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Так как мы рассматриваем ситуации, когда украли мое видео с Ютуба, то к нам будут применимы первый и третий способы. Первый, как вы поняли, наиболее универсальный. Можно доказать нужный Вам размер компенсации, но это очень сложно, и судьи почти никогда не принимают заявленный размер. Взыскать компенсацию в большом размере, если Вы не крупная компания с миллионным оборотом, будет очень сложно. Но попытаться можно.

Исходить следует из следующих критериев, на которые опираются судьи:

  1. срок незаконного использования;
  2. Значимость украденного видео для деятельности нарушителя (не исключено, что бизнес и строится на незаконно изъятых видео);
  3. Однократность нарушения;
  4. Имущественные потери правообладателя ролика;
  5. Стоимость авторского продукта;
  6. Грубость нарушения и др.

Практика такова, что требования о компенсации удовлетворяют, но далеко не в ожидаемом размере. Юридическая помощь повысит шансы на взыскание хорошей компенсации и оперативное восстановление авторских прав.

ПОДРОБНЕЕ
Как отменить дарение в суде?

Каждый из нас слышал фразу “подаренное не забирают”, однако в жизни есть тысяча и одна ситуация, при которых это детское правило не будет работать. Ведь жизнь как бриллиант – очень многогранна, иногда, чтобы сохранить имущество крайне необходимо отменить дарение. Как отменить дарение в суде, при каких условиях вы сможете это сделать и почему должнику будет полезно выполнить это действие, об этом и пойдёт речь в этой статье.

Дарение – это безвозмездная сделка, при которой первая сторона – даритель передаёт вещь в собственность, либо же имущественное право, как требования к себе, так и к третьему лицу второй стороне этой сделки – одаряемому или же вообще освобождает её от обязанностей. Наиболее точное определение вы можете найти в статье 572 ГК РФ “Договор дарения”. Форма договора дарения установлена статьёй 574 “Форма договора дарения”, таким образом она может быть:

  • Устной, в случаях, когда мы просто совершаем символическое действие (например, передаём какую-нибудь кофту)
  • Письменной – если юридическое лицо отдаёт дар стоимостью выше 3-х тысяч рублей, или договор является обещанием в будущем совершить дарение, или дарим недвижимое имущество (необходима имущественная регистрация)

Не стоит и путать дарение с пожертвованием, ведь они очень похожи. Если разбирать второе понятие мы выявляем сходства в том, что эта сделка также является безвозмездной, но главное отличие заключается в том, что жертвователь передает имущество для достижение определенной цели, допустим, постройку храма. Почему необходимо различать эти понятия: поскольку к жертвованию не принимаются статьи по отмене дарения. Вернуть то, что вы пожертвовали намного сложнее, чем то, что подарили. В будущем в нашем блоге появится статья, касающаяся отмены пожертвования, ведь закон даёт нам основания на совершение данного действия. А теперь снова вернемся к дарению.

Как вы поняли, ключевыми сторонами договора являются: даритель и одаряемый. Естественно, если вам подарили вещь, вы имеете право сразу же отказаться от этого предложения согласно статье 573 ГК РФ “Отказ одаряемого принимать дар”. В этом случае вам даже не нужно будет отменять дарение в суде, то есть проблем никаких с этим не будет. Также обращаем внимание на статью 579 ГК РФ “Случаи, в которых отказ исполнения договора дарения и отмены дарения невозможны” и берём на вооружение следующее: статьи 577 и 578 (отказ исполнения либо отмена дарения) не распространяются на обычные подарки небольшой стоимости, то есть речь идёт о подаренных вещах на сумму ниже, чем 3 тысячи рублей, конечно же, подаренные носки не сравнятся с задачей, допустим, отменить дарение дома. Как мы видим, есть куча нюансов в данном виде сделки. Но наиболее сложная ситуация, на которой мы и акцентируем своё внимание в этой статье, когда одаряемый является должником. Сразу же вспоминаем про многогранность нашей жизни. Тут-то в наш спектакль входят и дополнительные актёры – кредиторы, а как известно, в таких ситуациях нужно увеличивать гонорар, только, в отличие от театра, они сами себе это сделают, ведь они могут спокойно оспорить дарение в суде. Именно по этой причине, здесь стоит обратить внимание на то, что эта сделка безвозмездная следовательно она будет считаться недействительной, если она будет попадать под статью 170 ГК РФ “Недействительность мнимой и притворной сделки”. Для нас этот факт является крайне важным, поскольку он будет напрямую влиять на сохранение должником своего имущества. Ведь, как и упоминалось ранее, у нас есть кредиторы и они в свою очередь могут оспорить дарение в суде для того, чтобы вернуть долги. Однако к обсуждению этого вопроса мы ещё вернемся.

Как мы выяснили выше, нашим китом и тремя черепахами, на которых будут стоять основания, чтобы отменить дарение в суде, будут являться следующие статьи ГК РФ:

  1. 572 “Договор дарения”
  2. 578 “Отмена дарения”
  3. 170 “Недействительность мнимой и притворной сделки”

Также, если речь пойдет, допустим, о том, что нужно отменить дарение дома – недвижимого имущества, мы будем также пользоваться федеральным законом “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. Ведь в нем есть одно из доказательств наших оснований, а чтобы его понять, а также в целом, объяснить тему статьи, необходимо разобрать причины, согласно которым вы имеете право отменить дарение в суде.

Отменить дарение в суде имеет право как сам даритель, так и одаряемый (последний в свою очередь “отказывается” от дарения).

Мы не берём в учет вышеуказанные в статье статьи 579 и 573 ГК РФ, поскольку они уже предполагают за собой отказ от дарения или невозможность вернуть вещь.

В статье 578 “Отмена дарения” содержатся основные условия, при которых возможно отменить дарение в суде:

  1. Если одаряемый покушается на жизнь дарителя или наносит ему телесные повреждения (если удалось убить, право на отмену дарения принадлежит преемникам дарителя)
  2. Если одаряемый ставит под угрозу безвозвратной утраты дара, представляющего беспримерную ценность для дарителя
  3. Если необходимо оспорить сделку должника при банкротстве
  4. Если в договоре указано право дарителя отменить дарение в случае смерти одаряемого

Также мы не упоминали ранее, что в случае, если договор дарения предусматривает передачу дара только после смерти дарителя одаряемому, то данная сделка будет ничтожной, поскольку дарение не является завещанием.

В этих ситуациях даритель в одностороннем порядке имеет право вернуть дар. Но бывает и такое, что одаряемый согласен на возвращение дара: обусловлено это либо большой гордостью, либо хитрым решением защитить своё имущество от кредиторов. Как это выглядит? Даритель подаёт исковое заявление в суд, ссылаясь и выстраивая свои основания на одной из частей, например, 2 статьи 578 “Отмена дарения”. Ответчик в праве признать иск на основании статьи 39 ГПК РФ, если суд не установит неправомерность иска. Согласно ч.2 статьи 68 ГПК РФ истец не будет доказывать свою правоту, если ответчик признал обстоятельства. Таким образом, суд удовлетворяет исковые требования и происходит отмена дарения. Естественно, если кредитор сможет доказать, что действия попадают под статью 170 ГК РФ, то он сможет оспорить дарение в суде. Как правило, могут признать фиктивным расторжение брака и отмены дарения. Также бывают и осложнённые ситуации, когда одаряемый хочет вернуть дар и спасти имущество, но не может, допустим, если оно под запретом регистрационных действий, так как одаряемый – должник. Здесь и необходимы будут хитрости, поскольку без них мы останемся без дара, например, недвижимости. В нашей практике была схожая ситуация: нам необходимо было отменить дарение дома, который был под запретом регистрационных действий.

Дело заключалось в следующем: одаряемый желал сохранить своё имущество, поскольку на него был наложен запрет регистрационных действий судебными приставами. Всё шло к аресту недвижимости и её последующей реализации. Поскольку это был дар, наши юристы использовали процедуру отмены дарения для того, чтобы имущество по итогу не оказалось реализованным. Основания были указаны следующие:

  1. Истец был введён в заблуждение и думал, например, что это завещание. Суть данного основания проста: дарителя просто обманули и не оповестили о последствиях сделки. Даже если даритель лично поставит подпись, он все равно может ссылаться на это основание, так как он мог это делать под влиянием заблуждения. Помните мы в статье создали интригу, употребив федеральный закон “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, поскольку утвердили, что он для нас сыграет положительную роль? Так вот, в нём указано, что в обязанности регистратора недвижимости не входит объяснение природы сделки. Это также сыграет нам на руку.
  2. И выше мы разбирали ситуацию, когда ответчик просто принимает иск и не возражает. Тут мы будем использовать основание из статьи 578, а именно: угрозу безвозвратного уничтожения подаренного имущества.

Таким образом, у нас есть огромное весомые основания для того, чтобы получить положительный результат в данном деле и сохранить имущество от его реализации судебными приставами.

Если вы попали в ситуацию, когда необходимо оспорить или отменить дарение в суде, то мы предложим вам нашу высококвалифицированную помощь в решении вашей проблемы.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию о себе из Яндекса

Вы когда-нибудь пробовали гуглить свое имя? Вы задавались вопросом: «Как удалить удалить информацию о себе из Яндекса?» Если вы киваете в знак согласия, значит, вы, вероятно, видели что-то, какую-то информацию, которая вам не понравилась.

Отметим, что вы совсем не одиноки. К слову, запрос: «Как удалить информацию о себе из Гугла?» приносит почти 2 миллиарда результатов поиска. Мы, кстати, про это писали. Похоже, что многие веб-обитатели действительно заинтересованы в том, чтобы удалить недостоверную информацию из интернета. И это не случайно.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях:

Любому из нас не понравится мысль о том, что интернет-компании хранят информацию о вашей личности, занятиях и даже местонахождении. Вы оставляете некоторые данные на одном сайте, несколько слов указываете на другом – и вот он, накопленный и доступный для поиска материал. Все усложняется тем, что обозначенный выше материал становится доступным для посторонних граждан.

Вы сможете удалить мои данные из поисковика? – с таким вопросом часто обращаются к нам. Именно он побудил нас к написанию данной статьи.

Сразу хотим оговориться, что не все данные могут быть удалены из интернета, но обо всем по-порядку. Да, все персональные данные будут удалены, но не все данные являются персональными. О том как удалить персональные данные с помощью Роскомнадзора мы писали тут.

И вот наше видео на эту тему.

Но вернемся с Яндексу, к тем сведениями, которые поисковик сможет удалить (прекратить поисковую выдачу). Для начала предлагаем рассмотреть как вообще работают поисковики: вы получаете много вещей, казалось бы, бесплатно, например, узнаете новости, получаете услуги связи, качаете игры и многое другое. Но чаще вы платите за них, смотря рекламу. Современные маркетологи отлично знают, что с помощью рекламы они превратят вас в своего будущего клиента. Кроме того, они все больше полагаются на ваши личные данные для того, чтобы предложить вам индивидуальную и, следовательно, более привлекательную рекламу.

Какой выход из этой ситуации? Не сидеть в интернете? Конечно, нет. Вряд ли у кого-то это получится, учитывая настоящие реалии. Вам не нужно исчезать из интернета. Лучший вариант состоит в том, чтобы удалить информацию о себе из Яндекса и удалить информацию о себе из Гугла.

Для справки:

В федеральном законодательстве закреплен такой термин, как право на забвение – оно означает право граждан на обращение с заявлением о прекращении выдачи в поисковике информации о нем. Но все ли так просто? Давайте разбираться. Статья по этой теме доступна по ссылке.

Как удалить информацию о себе из Гугла?

При рассмотрении вопроса о том, как удалить мои данные из поисковика Гугл, вы должны понимать, как работают поисковые системы, такие как Гугл или Яндекс. Поисковые роботы постоянно проверяют всю информацию, которая публикуется в интернете. Далее эта информация организуется в индекс, чтобы алгоритмы поисковиков могли быстро находить наиболее релевантные страницы и показывать их в ответ на определенную поисковую фразу.

Это означает, что все, что можно найти о вас в интернете изначально было опубликовано на определенной веб-странице. Итак, вам нужно удалить информацию о себе из Яндекса. Данному поисковику требуется время, чтобы не показывать вашу личную информацию. Более того, точных сроков для этого нет.

Вы можете сделать запрос, чтобы удалить недостоверную информацию через этот инструмент Гугл. Кроме этого, такая же форма предусмотрена и у Яндекса.

И теперь самое главное – есть несколько категорий информации, которая может быть удалена из результатов поиска по запросу.

Гугл заявляет, что определенный контент может быть удален из результатов поиска по юридическим причинам либо если он создает риск кражи личных данных, финансового мошенничества или другого вреда. Вы можете использовать следующую форму запроса на удаление такой информации.

Обратите внимание, что Гугл обычно не удаляет даты рождения, адреса, номера телефонов и другую информацию, которая является легальной и общедоступной (но Роскомнадзор и российское законодательство считает иначе – это чистой воды персональные данные).

Почему я не смогу удалить мои данные из поисковика самостоятельно?

Да, допустим вы можете удалить свою учетную запись ВКонтакте и все изображения, которые в ней были. Однако данные о вас все равно останутся в сети. Удаление себя из интернета – это очень сложная задача. Самостоятельное удаление займет много работы и времени. Поэтому лучше это дело доверить специалистам.

Кроме этого, большинство людей, которые пытаются сделать это сами, делают это неправильно. Есть несколько правил, которые вы должны знать о процедуре удаления такой информации:

1 Многие предполагают, что из-за того, что нелестная фотография появляется в поиске Яндекс, вы можете просто обратиться в Яндекс с просьбой убрать ее. Однако помните, что Яндекс – поисковая система, а это значит, что она показывает изображения и информацию с других сайтов. По сути, Яндекс показывает вам список данных, которые существуют в интернете, он не имеет всеобъемлющего контроля над самими данными. Чтобы навсегда удалить любую нелестную часть данных, появляющуюся в поисковике, вам нужно перейти к первоисточнику. Это означает, что если вы обнаружите статью, порочащую вас, то вам нужно удалить ее с основного сайта, на котором она была размещена. Для этого необходимо обратиться к владельцу сайта. Как только последний удалит информацию, интересующую вас, Яндекс и другие поисковые системы постепенно отфильтруют эту информацию из своих результатов поиска.

Для справки:

Согласно их политике и рекомендациям по удалению, Гугл может удалять изображения, если они содержат конфиденциальную личную информацию, которая может привести к краже личных данных, например фотографии вашей подписи, номера кредитных карт или обнаженные изображения, опубликованные кем-то другим.

2 Большая часть информации или изображений, которые многие из нас находят ненужными в интернете, находится в социальных сетях. Если вы оставили комментарий или разместили статью на чужом сайте, то существует огромная вероятность, что вы потеряли права на этот контент, как только нажали кнопку отправить. Ведь большинство веб-сайтов имеют строгие правила условий использования (которые, как правило, никто не читает), которые гарантируют право собственности на указанное изображение, статью или видео, передаваемое сайту после его публикации. Поэтому очень важно тщательно продумать то, что вы публикуете в интернете, потому что если вы хотите, чтобы это было удалено, вам нужно будет сильно заморочиться. Кроме того, вам будет необходимо придумать уважительную причину, почему они должны удовлетворить вашу просьбу и удалить информацию. Простое «Я плохо выгляжу на фотографии»или «Этот отзыв не про меня, я таким не являюсь»не поможет.

3 Не стоит отчаиваться! Удалить информацию о себе из Яндекса – то еще испытание. Большое количество отказов, регулярные попытки удалить недостоверную информацию и т.д.. Если хотите видеть прогресс, то необходимо довериться специалистам (опытным юристам). О наших услугах вы всегда можете узнать здесь.

От теории к практике

Давайте предметно теперь обсудим, как, например, удалить фотографию из Гугла:

Многие люди натыкаются на свои изображения в поисковой системе и думают, что они могут просто отправить сообщение Гугл, чтобы удалить любые оскорбительные фотографии или другие данные о вас. К сожалению, все не так просто. Почему? Так происходит потому, что Гугл не владеет этими изображениями, а владеют люди, которым принадлежит конкретный сайт, на котором размещена ваша фотография.

Итак, как же буквально заставить Гугл удалить вашу фотографию?

1 Нажмите на изображение в результатах поиска Гугл, чтобы увидеть, на каком сайте находится это изображение.

2 Если вы знаете или можете найти владельца сайта, вежливо попросите его удалить его. (Более подробно о том, как это сделать, мы рассказывали здесь).

3 После этого попросите Гугл удалить фотографию из результатов поиска. Форму заполнения прилагаем.

Чем мы поможем вам?

Как вы уже поняли, изучив материал статьи, процедура удаления информации из интернета очень сложна. Поэтому, чтобы не терять времени, нервов и сил, необходимо прибегнуть к помощи юристов.

Мы занимаемся не только стадией судебного разбирательства, но и досудебным решением вопроса: готовы от начала и до победного конца осуществить процедуру удаления данных. Коротко перечислим этапы, из которых состоит наша деятельность в этой сфере:

1 оцениваем перспективу дела: собираем необходимую информацию, изучаем ссылки, исследуем поисковик;

2 осуществляем сбор необходимых документов и оформляем соответствующее заявление, которое отправляем поисковику (Яндекс, Гугл, любой другой – нам неважно);

3 получаем ответное письмо;

4 если ответ нас не устраивает, обращаемся в суд за защитой права на забвение.

 

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию о себе из Гугла

Вопрос, как удалить информацию о себе из Гугла, был и остается злободневным. Каждый из нас в определенной степени связан «информационной паутиной». В эпоху цифровизации, диджитализации все больше и больше сфер нашей жизни переходят в электронный формат. Формирование таких институтов, как электронное правосудие, электронное правительство,  электронная подача документов, жалоб, заявок отвечает требованиям времени, даже множество государственных услуг сейчас оказываются через Интернет, и это отмечается как положительная тенденция.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях:

Так это или нет – вопрос спорный. Важно одно: сейчас огромнейшие пласты информации хранятся на интернет-сервисах, и не всегда им можно доверять. Остро встает вопрос и тогда, когда речь идет о личной информации. К юристам все чаще и чаще обращаются с просьбами помочь удалить информацию о себе из Гугла и других поисковиков.

По наитию нам кажется, что Интернет – это что-то еще не до конца «обузданное», что здесь все могут делать буквально все, что заблагорассудится. Не стоит сразу закидывать камнями это утверждение, ведь в этом есть доля правды хотя бы потому, что прослеживается острый недостаток правовой регламентации некоторых вопросов, касающихся информационно-коммуникационных технологий.

Конечно, за действия в сети нужно отвечать. Но проблема в том, что на настоящий момент далеко не везде присутствует система барьеров на совершение каких-либо действий в Интернете. Захотелось выложить оскорбляющий пост, разместить фотографию без разрешения ее владельца, написать лживый отзыв – флаг вам в руки, только будьте потом готовы ответить. Однако осмелимся сказать, что перспективные методы защиты (направленные в будущее) для данной сферы жизни кажутся не совсем оправданными. Интернет – это то пространство, где все разлетается и распространяется по различным источникам в считаные секунды, становится объектом всеобщего обозрения. И в этом его опасность.

Удалить информацию о себе из Яндекса, удалить информацию о себе из Гугла, конечно, можно, но далеко не всегда. Право удаления сведений о себе из интернета называется «правом на забвение». Кстати говоря, очень интересна история возникновения этого права, а также любопытны для изучения прецеденты, которые способствовали появлению этой категории. Однако это не тема нашей сегодняшней статьи, но при желании советуем Вам… загуглить. Сведения о праве на забвение удалить из Гугла не получится 🙂 , потому что нет никаких на то оснований. А вот Ваши данные очень даже можно удалить.

Итак, задаваясь вопросом, как удалить мои данные из поисковика, Вы должны понимать, что есть закрытый перечень условий, при которых это можно сделать. Перечень оснований перечислен в положениях Федерального закона от 13 июля 2015 года № 264-ФЗ. Вкратце, удалить информацию о себе из Гугла, Яндекса, иного поисковика можно только в трех случаях:

  • если эта информация является незаконной, распространяется с нарушением законодательства (например, если имеет место быть нарушение авторский прав, незаконно используется товарный знак и проч.);
  • можно также удалить недостоверную информацию, то есть не соответствующую реальной действительности (например, кто-то распространил информацию с целью оклеветать Вас);
  • если эта информация неактуальна (например, если в интернете отображаются сведения о давнишних долгах Вашей компании, которые были погашены и др.)

Яндекс отобразил в своей инфографике статистику обращений. Среди всех запросов лишь около 20% связаны с неправомерно распространяемой информацией, около 30% – с недостоверной информацией. Аж больше половины всех обращений связаны с просьбой об удалении неактуальной информации.

Вот что пишет поддержка Google по вопросу информации, которую они могут удалить со своих поисковых страниц:

Если Ваш случай не подпадает ни под один из перечисленных, увы, удалить информацию о себе из Яндекса, Гугла, неважно, какого поисковика, не получится. И Яндекс, и Гугл приводят далеко не радостную для заявителей статистику: если дело доходит до суда, около 70% заявлений на удаление информации отклоняются. А все потому, что сведения, подпадающие под действие Закона № 264-ФЗ, удаляются на первом этапе – на этапе подачи заявления. И то – не всегда.

Крайне важно самостоятельно доказать, что именно в Вашем случае информация может подлежать удалению, ни Яндекс, ни Гугл сам досконально проверять и доказывать ничего не будет. Но к этому мы еще вернемся несколько позже.

Конечно, ни один механизм не может работать исправно на все сто процентов, поэтому есть дела, которым суждено успешно решиться только в суде, но, как видите, их не так много. Этим абзацем мы хотим донести до Вас, что прежде чем размышлять о том, как удалить мои данные из поисковика, необходимо точно разобраться в том, возможно ли в принципе это сделать, защищает ли Ваше право закон, прежде чем ломиться в двери суда.

Мы уже успели упомянуть этап подачи заявления (запроса). Разберем подробней. Итак, если Вам нужно удалить недостоверную информацию или же неактуальные сведения, информацию, противоречащую требованиям закона, то необходимо заполнить онлайн-формы, которые предоставляют поисковики.

Есть один очень важный нюанс: сама информация, которую Вы хотите удалить, все равно останется на сайте, удалятся лишь сведения из поисковой выдачи. То есть если Вы забьете какой-то интересующий запрос, то он не отобразится среди выданных результатов поиска, но если есть в наличии прямая ссылка на эти сведения, то их можно будет открыть и увидеть.

Google предоставляет следующую веб-форму запроса «на удаление определенных URL из результатов поиска Google в Российской Федерации, связанных с их именем, в тех случаях, когда сведения являются устаревшими, неверными, неактуальными или распространены незаконным путем»:

Яндекс также составил аналогичную форму для пользователей на своем сайте.

По закону, оператор поисковой системы в течение десяти дней должен либо выслать встречное требование об уточнении предоставленных сведений (в случае их неполноты, неточности), либо же прекратить выдачу ссылок на информацию, указанную в требовании заявителя, при показе результатов поиска по запросам пользователей поисковой системы.

Как мы уже упоминали ранее, на заявителе лежит обязанность самостоятельного доказывания незаконности, недостоверности, неактуальности сведений, размещенных в интернете. Большинство запросов отклоняются на первом же этапе как раз-таки по той причине, что не было никакого должного обоснования, почему оператор должен прекратить выдачу ссылок на конкретную информацию.

Чтобы определить, имело ли место быть какое-либо событие или обстоятельство, нужные определенные ресурсы. У поисковиков нет никаких технических возможностей и даже правовых оснований выяснять обстоятельства дела. Например, если вы попросите в запросе удалить ссылку на сайт, в котором вас обвиняют в некачественном предоставлении какой-то услуги и не подкрепите запрос никакими доказательствами, разумеется, заявление отклонят. В этом случае, чтобы ссылку на сайт удалили, вам будет нужно собрать всю возможную информацию, например, предоставить результат выполненной вами услуги в виде фотографии или используя другие источники, все зависит от ситуации.

Возникают проблемы и с проверкой актуальности информации, особенно, если дело касается сферы услуг и отзывов. Конечно, можно обратиться с требованием удалить ссылки на сайт, на котором размещены негативные отзывы многолетней давности, которые уже давно утратили свою актуальность. Однако доказать обоснованность требований будет довольно трудно. Представим, что к условному Яндексу обратился практикующий врач с просьбой удалить ссылку на ресурс с негативными оценками его работы, которые были опубликованы несколько лет назад, ссылаясь на неактуальность информации. Удалять такие сведения будет по меньшей мере чревато, поэтому врачу придется изрядно постараться, чтобы доказать факт неактуальности опубликованных сведений. А лучше воспользоваться услугами профессионала в данном деле.В

К нашим юристам довольно часто обращаются за помощью по вопросу удалении нежелательной информации из интернета. Вкратце опишем, в чем заключается эта процедура:

  • Для начала необходимо оценить перспективы дела, проанализировать ссылки и информацию в них на предмет подпадания под действие вышеупомянутого закона о забвении;
  • Далее составляется требование к поисковику, осуществляется сбор необходимых документов;
  • После этого мы направляем это требование оператору поисковой системы и ждем ответ (могут попросить выслать дополнительные данные, уточняющую информацию);
  • Анализируем ответ поисковика. Если он отрицательный, обращаемся в суд с аналогичным требованием.

Таким образом, подводя итог, скажем, что удалить информацию из Интернета (точнее, ссылки со страниц поисковиков) можно, но далеко не во всех случаях. Важно проанализировать обстоятельства конкретного дела, понять, регулирует ли закон данную ситуацию.

Также не забывайте про действенный метод подачи жалобы в Роскомнадзор. Наше видео на эту тему.

ПОДРОБНЕЕ
Наследство. Установление отцовства

Нередко бывает, что для возникновения прав на наследство установление отцовства является обязательным условием. Такая потребность есть в случае, когда официально по документам нет отца, но в действительности он есть. Проблема только доказать биологическую связь с ним для внесения в свидетельство. Давайте разбираться, как стать обладателем наследства биологического отца (но не по документам) после его смерти.

Есть некоторые сложности:

Для того чтобы иметь статус наследника, нужно быть родственником умершего, но не всегда в жизни родственная связь подтверждена документально. В таком случае установить факт родства можно исключительно в судебном порядке, иного пути нет. Но как доказать родства после смерти? Расскажем Вам об этом. Первый шаг – установить отцовство для наследства

Мы с соцсетях:

Поможем Вам установить факт отцовства и принять наследство. Оказываем услугу не только по Москве и МО, но и по всей России. Стоимость и срок оказания услуги по ссылке

Нужно подавать в суд заявление об установлении факта отцовства. Нельзя с пустыми руками пойти к нотариусу для принятия наследства. У последнего попросту не будет оснований для выдачи Вам свидетельства о принятии наследства, даже если Вы ему представите несколько совместных фотографий и пару переписок. Единственное основание – решение суда о признании факта отцовства.

Если мать и отец не состояли в браке, то нужно учесть следующее:

Если вы родились 1 марта 1996 года и позднее, то нужно будет доказать только биологическую принадлежность с отцом.

Если Вы родились в период с 1 октября 1968 года по 1 марта 1996 года, то спор будет рассматриваться по кодексу о браке и семье РСФСР (КоБС РСФСР), плюс нужно доказать помимо биологической связи и другие факты, перечисленные в этом кодексе. Помимо родства следует дополнительно подтвердить факт содержания и воспитания отцом, участия в Вашей жизни (Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей”). Второй случай более сложный, но и с такими сложностями мы справлялись.

Как раз недавно завершился процесс по такому случаю. Наш клиент был 1988 года рождения, а значит нужно было изучать кодекс РСФСР. Наши юристы оперативно изучили весь кодекс (не каждый день приходится применять такие старые НПА), аккумулировали доказательную базу. Оказывается, у нашего клиента сохранилось много различных открыток, подписанных отцом, несколько совместных фотографий с отдыха, и какое-то время клиент с отцом проживали вместе, это подтвердил свидетель, который проживал по соседству в доме, где они раньше жили до переезда. Наши юристы собрали все необходимые документы и подготовили заявление, там же мы отразили потребность в проведении молекулярно-генетической экспертизы с участием родственников нашего клиента.

По общему правила, такие заявления подаются по месту нахождения заявителя, так как рассматриваются в особом производстве (условие – отсутствие спора между сторонами, нужно установить только факт). Основной вопрос в таких делах – как доказать родство, если отец умер? Вот совместные фотографии и переписки как раз и понадобятся суду, они будут косвенными доказательствами, способными установить отцовство, если умер отец. Но основным доказательством в таких делах будет выступать генетическая экспертиза. В этом случае образцы ДНК следует брать у родственников: это может быть сестра, брат, родители, даже сводные братья и сестры. Не факт, конечно, что они на это согласятся, ведь с наибольшей долей вероятности один из них будет Вашим оппонентом в суде по делу о принятии наследства, но другого выхода нет. Заявить об экспертизе придется.

Вы можете заявить о проведении экспертизы в самом иске в просительной части, либо подать отдельное ходатайство на одном из заседаний. В ходатайстве Вы можете указать предпочтительного для Вас эксперта или экспертное учреждение. (ст. 79 ГПК РФ) Но здесь риск может быть в следующем: другая сторона может уклоняться от предоставления образцов и попросту не прийти в назначенное время и место. Что делать в таком случае? Тогда судье придется установить отцовство без ДНК, основываясь как раз на тех доказательствах, которые вы представили в материалы дела.

При этом, законодатель предписывает судье принять решение в пользу той стороны, которая НЕ уклонялась от экспертизы (ст. 79 ГПК РФ), а это значит, что в таком случае судья признает факт отцовства и можно будет стать обладателем наследства биологического отца. Говоря проще, если откажутся от ДНК экспертизы Ваши родственники, то это будет квалифицировать в Вашу пользу. 

Но не стоит думать, что ДНК экспертиза обладает приоритетом в глазах суда. Да, она наиболее точно подтверждает факт родства, но чем больше доказательств будет представлено суду помимо заключения эксперта о ДНК, тем лучше, учтено будет все.

После открытия наследства срок на принятие составляет 6 месяцев (ст. 1154 ГК РФ). Как успеть принять наследство, когда еще нет решение суда? Приостанавливается ли срок на принятие наследства?

Да, есть риск не успеть принять наследство. Не исключено, что Вы в течение нескольких лет могли попросту не знать о смерти, но это не лишает Вас прав на наследство. Даже если вы уже пропустили все сроки, как только вы узнали об открытии наследства, установление отцовства признано судом по вашему заявлению, необходимо строго в течение 6 месяцев после вынесения судом решения о признании факта отцовства подавать в суд иск (ст. 1155 ГК РФ):

– о признании факта принятия наследства;

– о восстановлении пропущенного срока;

– о признании права собственности на наследуемое имущество.

Первые два требования должны быть поданы ВМЕСТЕ, без такого требования иск суд не примет. Сначала суд должен признать причину пропуска уважительной, только потом он сможет рассматривать дело о наследстве. К этому времени наследство может быть уже принято другим родственником, именно такой наследник и будет надлежащим ответчиком. Именно с даты признания биологической принадлежности будет исчисляться срок на принятие наследства.

Но до этого нужно установить отцовство для наследства.

Как подать иск о признании факта отцовства: в какой суд подавать иск и какие документы приложить?

 (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 263, ст. 267 ГПК РФ):

  • наименование суда, в который подается заявление;
  • сведения о заявителе: фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, а также по желанию – контактный телефон и адрес электронной почты; сведения о представителе (если заявление подается представителем);
  • сведения о заинтересованных лицах (при наличии);

ВАЖНО!

Следует указать цель, для достижения которой нужно установить факт отцовства. В нашем случае целью будет признание права собственности в порядке наследования. Без цели суд может отказать в признании факта.

  • юридически значимые факты и подкрепляющие их доказательства;
  • требование об установлении факта признания отцовства;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов.

Приложения к иску

К заявлению об установлении факта признания отцовства необходимо приложить следующие документы (ч. 1 ст. 55, ст. 132, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ)

1) документы об отправке лицам, участвующим в деле;

2) квитанция об уплате госпошлины;

3) свидетельство о рождении ребенка;

4) свидетельство о смерти отца ребенка;

5) свидетельские показания (например, отец проживал вместе с ребенком);

6) иные документы, содержащие доказательства признания отцовства (письма, сообщения, фотографии, видеозаписи, подписанные открытки, сведения поездках, о перечислении денежных средств, открытии счетов, приобретении имущества, передаче прав на имущество, сведения о подарках, о совместной прописке и тд.), так как это поможет установить отцовство без ДНК

Готовое решение суда и будет основанием для принятия наследства. установление отцовства в подобных делах – процесс, без которого не обойтись.

Теперь вторая часть, но уже завершающая сию процессию – направление иска для признания факта принятия наследства вместе с заявлением о восстановлении и требованием о признании права собственности на наследуемое имущество. Вы можете, разумеется, отдельно заявить каждое требование, но в таком случае процесс растянется на длительное время. Так как требования взаимосвязаны, то суд вправе соединить их и рассмотреть в рамках одного дела.

Таким образом, чтобы установить отцовство, если умер наследодатель-отец, следует обратиться к профессиональному юристу. Каждый процесс может быть осложнен разного рода нюансами. Наследственные отношения всегда не так просты:

  1. В деле может быть завещание, которое придется оспаривать;
  2. Не так просто доказать суду уважительность пропуска срока на принятие наследства.

Яркая иллюстрация – следующий случай из судебной практики, который стал знаковым в сфере семейных и наследственных отношений. Данный кейс представлен в “Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года” (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014). Так, спорным наследником было несовершеннолетнее лицо, чей родитель был признан умершим. Открылось наследство, а родственные связи не подтверждены. Законный представитель несовершеннолетнего благополучно упустил срок на принятие наследства, а когда осознал это, было поздно. Доказали отцовство, но восстановить срок в 1 инстанции так и не смогли. Суд решил, что именно законный представитель несет ответственность за принятие наследства, и он должен был вовремя обратиться к нотариусу, ничего не препятствовало этому. Возникает вопрос, почему из-за действий законного представителя страдает законный наследник?

Этим вопросом задался вышестоящий суд и «снес» решение суда, где позиция органа не учитывала фигуру несовершеннолетнего наследника. Таким образом, только лишь в ходе обжалования в суде апелляционной инстанции удалость доказать суду уважительность причин, так как несовершеннолетний наследник попросту не мог реализовать свое право на наследство в силу возраста.

Именно на случай таких вот казусов юрист оказывается очень полезным, а результат с его участием будет положительным. Можно добиться принятия наследства.установление отцовства – наша стихия.

ПОДРОБНЕЕ
Оспорить сделку должника при банкротстве

Банкротство или несостоятельность должника можно сравнить с тортом на празднике – каждый кредитор захочет забрать свой кусок, да побольше. Вот только не задача: торт спрятали. Сделками. Чтобы он вновь попал на стол необходимо будет оспорить сделку должника при банкротстве. Однако ситуации также бывают и неоднозначные: не всегда кредитор оспаривает сделки должника, которые совершены в сроки, когда их можно считать фиктивными или, например, где вообще возможно доказать недействительность сделки по оплате. Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Кредитор оспаривает сделки должника в случаях, предусмотренных федеральным законом “О банкротстве”, иными словами, этот нормативно-правовой акт является полярной звездой для нашего ледокола. Если вкратце, то все оспоренные сделки при банкротстве объединяет фиктивность сделок. В чем же суть таких договоров? Всё просто: должник пытается спасти как можно больше имущества, чтобы не погашать им свои обязательства перед кредиторами, тем самым лишая последних возможности вернуть выданные долги. Но когда может кредитор оспаривать сделки должника?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, немало важно уточнить: кто имеет право подавать заявление об оспаривании сделки должника. Следующие лица обладают этим правом:

  1. Внешний управляющий
  2. Арбитражным управляющим
  3. Конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если перед ними кредиторская задолженность 10 и более процентов и другие.

Уточнив данный вопрос – двигаемся дальше.

Кредитор в праве согласно федеральному закону “О банкротстве” оспорить сделку должника при банкротстве в случаях, если действия направлены на выполнение обязательств и обязанностей, которые возникают в соответствии с трудовыми, семейными, таможенными и иными законодательствами, а также оспариваются соглашения и приказы об увеличении размера премий и заработанной платы и иных выплат. Вышеуказанный федеральный закон нам также помогает ответить на вопрос о том, какие договоры могут быть по итогу названы “оспоренными сделками при банкротстве”. Обратимся к закону:

  1. Статья 61.2. “Оспаривание подозрительных сделок должника”.

В этой статье указывается, что сделки могут по итогу стать оспоренными сделками при банкротстве, если они были совершены в период за год до признания банкротства или после, при условии неравноценности обязательств заключенного в этот период договора и встречного исполнения обязательств второй стороной, а также при назначении меньшей рыночной стоимости оказания услуги, распоряжения имущества, то есть неравноценные сделки. Также сделки, указанные в этой статье, только уже в части второй, затрагивают напрямую причинение вреда имущественным правам кредиторов – вредные сделки. Тут уже ключевой особенностью является то, что здесь фигурирует заинтересованное лицо, а суть договоров простая – совершение действий до или после трёх лет признания банкротом, если сделка ухудшает имущественные права кредиторов, а другая сторона знала об истинных целях, которые преследует должник, совершая данный акт, или была заинтересована в этом. В этой же статье и указываются условия, при которых можно считать действия должника, как направленные против имущественных прав кредиторов, а именно:

  • После сделки должник стал неплатежеспособным или она была совершена безвозмездно
  • При совершении сделки было выполнено одно из следующих условий: в результате совершенной сделки было передано 20 или более процентов активов должника или для кредитной организации – 10 и более процентов балансовой стоимости активов должника. А также смена места жительства должника без оповещения кредиторов, укрывательство и подделка документов, касающихся имущества, искажение документов бухгалтерского учета, ну и, конечно, если после совершения сделки должник продолжал пользоваться или управлял отчужденным имуществом.
  1. Статья 61.3. “Оспаривание сделки должника, влекущих за собой предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами”:

Данная статья предусматривает ситуации, когда должник отдаёт предпочтения по раздаче долгам, тем самым, он как выбирает избранных кредиторов, которым возвращает задолженности, то есть сделки с предпочтением. Данное действие наносит ущерб кредиторам, которые не являются “избранными” при исполнении должником обязательств. Естественно, в этой ситуации можно спокойно доказать недействительность сделки по оплате.

Итак, мы можем сделать первый маленький вывод: в вышеуказанных ситуациях один из кредиторов может оспорить сделку должника при банкротстве. Но, как и в любой процедуре, данные действия должны быть выполнены в определенные сроки. А теперь поподробнее о сроках.

Мы уже указывали сроки, когда упоминали статьи 61.2. и 61.3. федерального закона “О банкротстве”, теперь конкретизируем и выделим нюансы, ведь именно от них будет зависеть: увеличится ли конкурсная масса должника или нет. Итак, для неравноценных сделок срок будет считаться в течение одного года до принятия заявление о банкротстве, для вредных сделок – 3 года до принятия заявления, в случаях когда речь идёт о сделках с предпочтением – от одного до шести месяцев. Что же касается сроков исковой давности, то они стандартные: по общему правилу – 1 год с момента, когда было выявлено нарушение прав, а в случаях, если имеем дело с ничтожной или мнимой сделкой – 3 года. Разобравшись со сроками отметим ситуации, когда вы кредитор не сможет оспорить сделки должника.

Во-первых, речь идёт о погашении долгов, распоряжении личным имуществом (автомобилем, самолётом и т.д.) до возникновения кредитов, займов, которых должник не может погасить. Во-вторых, распоряжение единственной квартирой даже при процедуре банкротства не является объектом притязания кредиторов, соответственно, деньги, вырученные с продажи тоже. В-третьих, если удастся доказать, что сделка не ничтожная, не мнимая. Таким образом, мы рассмотрели эту тему на теоретической части. В жизни все бывает намного сложнее, чем в законе и документах. Расскажем вам об одной из наших ситуаций.

Дело заключалось в следующем: наш клиент пропустил абсолютно все сроки, поскольку не получал корреспонденцию по адресу регистрации, и вообще узнал о долге, когда его карты были арестованы судебными приставами, это сравнимо с “Золушкой”, когда вместо кареты вас ждёт тыква. Как вы видите ситуация далеко не из лёгких, естественно, она будет намного тяжелее, чем найти хрустальную туфельку, ведь принц все сделал в первой инстанции. Как вы поняли, заседание прошло без ответчика, таким образом, наш клиент лишил себя первоначальной возможности доказать реальность сделок, а также отсутствие злоупотребления права в них и соответственно возможность сохранить огромную сумму денег, а именно 7 миллионов 405 тысяч 505 рублей.

Помимо этой суммы с него списали государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей. Это, конечно, капля в море, по сравнению с выше озвученной суммой, но тоже неприятная весть. Основанием истца было то, что перечисление с расчетного счета должника на счет ответчика в размере 5 миллионов 341 тысячи 500 рублей и 2 миллионов 64 тысячи рублей были фиктивными на основании п.2 статьи 61.2. “Закона о банкротстве”, поскольку по его мнению, данные акты были совершены на безвозмездной основе, он указывал на недействительность сделок при оплате.

Апелляционная инстанция также была пропущена нашим клиентом, поскольку как мы и озвучивали ранее – все сроки он пропустил. Но, есть возможность доказать свою правоту и восстановить справедливость в кассационном порядке. Для этого наши юристы предприняли следующие действия: сообщили клиенту о перечне документов и начали их собирать для того, чтобы доказать сделки были реальными, а именно: договоры, акты приёмки, акты передачи результатов работ, стратегии развития – все это поможет нам доказать подлинность наших действий. Помимо этого, мы заявим о том, что по части выплат сроки исковой давности вообще истекли, поэтому они не могут вообще учитываться при банкротстве. В одной из следующих статей мы напишем о достигнутом результате.

Таким образом, наши юристы имеют огромный арсенал знаний и практики в решении подобных казусов, так что если вы попали в данную ситуацию, то мы готовы вам помочь и справимся с любой трудностью поставленной задачи.

ПОДРОБНЕЕ
Оспаривание сделок в деле о банкротстве

Расскажем что из себя представляет оспаривание сделок в деле о банкротстве. Отметим, что подозрительная сделка в деле о банкротстве может стать спорной и/или ничтожной. Для понимания обозначенного вопроса необходимо рассмотреть два положения:

1.срок давности оспаривания сделок в деле о банкротстве;

2. какие сделки могут оспорить при банкротстве.

Подозрительные сделки: что это? Вроде как слишком субъективное понятие…подозрительность.

Наряду с общими основаниями признания сделок недействительными, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О банкротстве» предусмотрены отдельные специальные основания для признания сделок недействительными, совершенных должником в определенный срок до начала конкурсного производства. В частности, в соответствии с законодательством о банкротстве могут быть оспорены следующие сделки:

  • подозрительные сделки, которые являются сделками с неравным вознаграждением или направлены на ущемление прав кредиторов,

  • преференциальные сделки, которые приводят к несправедливому преференциальному удовлетворению требований одного из кредиторов (или больше кредиторов при определенных обстоятельствах).

В процессе установления признаков, указывающих на подозрительность сделки, арбитражный управляющий обязан обратиться в суд с соответствующим иском (о признании такой сделки недействительной.) Как показывает практика, оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц зачастую позволяет существенно увеличить конкурсную массу или даже сформировать ее полностью, а значит, кредиторы в состоянии удовлетворить свои требования.

Говоря проще, оспорить могут любые сделки, если они покажутся конкурсному управляющему подозрительными. Мол, заплатил должник-банкрот слишком много за этот товар или услугу, следовательно, стороны должны быть возвращены в первоначальное положение: банкроту деньги, исполнителю – товар. Вот так управляющий пытается защитить интересы кредиторов.

Для справки:

Теперь правила оспаривания сделок в рамках конкурсного производства применяются также к оспариванию договоров или распоряжений, предусматривающих повышение заработной платы, выплату премий и иных выплат в соответствии с трудовым законодательством РФ, и оспариванию размеров таких выплат. Если даже через год после Вашего увольнения бывшего работодателя признали банкротом, то конкурсный управляющий может потребовать Вашу премию назад, если посчитает ее необоснованной.

Оспаривание сделок в деле о банкротстве: особенности

Основной особенностью при оспаривании сделок в соответствии Федеральным законом «О банкротстве» является то, что на момент заключения договора должник был неплатежеспособным или имущества явно было недостаточно. Однако Верховный Суд РФ пришел к иным выводам. Они будут изложены ниже в разделе «Практический случай».

Какие сделки могут оспорить при банкротстве?

Практически любые.  Необходимым условием является причинение вреда заключенной сделкой кредиторам.


Но есть сделки, которые не подлежат оспариванию:

Сделки, заключенные до возникновения обязательств: до взятия кредита или подписания договора, например. Так, нельзя будет осуществить оспаривание, например, в случае, если ИП приобрел автомобиль, а позже взял на себя кредитные обязательства, не смог платить и стал банкротом (получается, что на момент совершения сделки кредиторы отсутствовали, а значит и сделка не могла причинить никакого вреда).

Таким образом, отвечая на вопрос какие сделки могут оспорить при банкротстве, отметим следующие признаки:

1. цель такой сделки – причинение вреда третьему лицу (лицам);

2. отчуждение имущества осуществлялось на заведомо невыгодных условиях (например, продажа имущества по заниженной стоимости);

3. умышленные действия субъектов.

Срок давности оспаривания сделок в деле о банкротстве:

В процессе оспаривания сделки следует учитывать установленные законом сроки для оспаривания. В качестве точки отсчета установлен момент передачи заявления о банкротстве.

Сроки следующие:

1. для оспаривания неравноценных сделок с момента их заключения должно пройти не более одного года до принятия заявления о банкротстве.

2. для оспаривания вредных сделок срок установлен в три года.

Практический случай:

Предлагаем определение, которое мы будем обжаловать.

Обратившийся к нам клиент – индивидуальный предприниматель, сделки которого с банкротом признаны недействительными. Наш доверитель не участвовал в споре, не получил корреспонденцию, следовательно и в суде не смог возразить что-либо. Сейчас же ситуация изменилась, ведь нам есть, чем ответить. В частности, мы укажем следующее:

1. Суд указывает, что деньги перечислялись просто так. Это неверно. Предприниматель разработал целый пакет документов и материалов, который передал должнику – теперь банкроту.

2. Суд также указал, что оказываемые услуги стоили дорого. Напомним, что последнее — понятие оценочное и относительное. Кроме этого, были и вип-клиенты, следовательно и стоимость была соответствующая.

3.  Кроме этого, в суд не были представлены договоры с ИП, акты передачи результатов и т. п.

Основываясь на этом, составим грамотное и качественное заявление. А пока ознакомим вас с определением. Итого обжалования обязательно сообщим в последующих статьях.

Еще хотим поделиться делом, в котором фигурировало оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц, тут важный вывод суда.

 

Незадолго до возбуждения конкурсного производства должник заключил с Банком договор о приобретении права требования к АО по договору об открытии кредитной линии между Банком и АО. В тот же день должник и Банк заключили договор уступки, по условиям которого цедент (Банк) уступил цессионарию (должник) право требования к акционерному обществу. Затем между должником и Банком заключается договор о предоставлении кредита на пополнение оборотных средств и приобретении требования по кредитному договору между Банком и АО. После этого был заключен договор уступки в отношении требований Банка к АО под поручительство физических лиц.

Конкурсный управляющий должника обратился в суд с тем, чтобы осуществить оспаривание сделок в деле о банкротстве: подал исковое заявление о признании недействительными всех заключенных договоров и о применении последствий недействительности сделок.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, указав, что конкурсный управляющий не представил доказательств несоответствия оспариваемых договоров. Доводы заявителя являются презумптивными, должник не был платежеспособным и не имел достаточного имущества на момент совершения оспариваемой сделки, а банк не доказал информацию о цели должника (подозрительная сделка).

Кроме того, наличие на момент заключения договора признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества при отсутствии иных условий недостаточно для признания сделки недействительной. Отсутствие у должника финансовой заинтересованности не свидетельствует о наличии цели причинения вреда кредиторам должника в банке. Таким образом, специальные правила для того, чтобы осуществить оспаривание сделок при банкротстве юридических лицприменению не подлежат.

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с выводами суда первой инстанции. Однако ВС Рф направил дело на новое рассмотрение.

Выводы суда о том, что из себя представляет оспаривание сделок в деле о банкротстве:

1. У судов должны были возникнуть обоснованные сомнения в том, получил ли должник встречное исполнение, имеющее равную стоимость. При вынесении судебного акта необходимо было проверить доводы конкурсного управляющего, который ссылался на взаимосвязанность спорных сделок , полагая, что целью действий сторон было заключение договора о передаче долга с акционерным обществом, которое не в состоянии погасить кредит Банку, Банк и должник прикрывали отчуждение неликвидного актива банка в обмен на более реальный и активный, что может привести к фактическому лишению возможности удовлетворить требования других кредиторов.

2. Суды должны иметь возможность проверять дело о банкротстве. При отсутствии такой проверки выводы судов об эквивалентном положении в спорных сделках являются преждевременными.

Выводы:

  1. Для квалификации подозрительной сделки как недействительной необходимо обосновать наличие совокупности определенных обстоятельств, а отсутствие или недоказанность хотя бы одного из них повлечет отказ в удовлетворении требований. К таким обстоятельствам относится, прежде всего, цель сделки – повреждение имущественных прав кредиторов. Такая цель подразумевается при наличии двух условий – признаков несостоятельности и недостаточности имущества, а сама сделка соответствует признакам, предусмотренным Федеральным законом «О банкротстве».

  2. Презумпция, предусмотренная Федеральным законом «О банкротстве», предполагает, что другая сторона сделки знала, что ее целью является причинение вреда имущественным интересам кредиторов, если такая сторона была признана заинтересованным лицом, либо если она знала (должна была знать) о нарушении интересов кредиторов должника либо о признаках несостоятельности или недостаточности имущества должника. Однако эта презумпция опровергается и применяется, если иное не доказано другой стороной сделки.

  3. Основанием для оспаривания сделки является не только неравное встречное исполнение по сделке, но и равноценное исполнение, если кредитор знал, что исполнить обязательства будет невозможно из-за недостаточности имущества должника. Неравенство встречного иска в рамках уступки прав требования чаще всего выражается в уступке требования по номинальной стоимости при несвоевременном исполнении обязательства, отсутствии обеспечения, сомнительной возможности взыскания в связи с нахождением должника в процедуре несостоятельности (банкротства).

  4. До недавнего времени при отсутствии доказательств, подтверждающих несостоятельность поручителя (должника) на момент заключения договора, суды нередко отказывали в удовлетворении требований об оспаривании договора.

  5. Даже если на момент совершения сделки несостоятельность или недостаточность имущества не была доказана, сделка может быть признана подозрительной.

Чем мы можем помочь:

Мы будем рады оказать вам юридическую помощь в части минимизации юридических рисков и имеющихся возможностей. Наши специалисты найдут решение, которое подходит именно вам. О наших услугах вы можете узнать на сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Не оплатили по госконтракту

Что делать, если не оплатили по госконтракту? К сожалению, с этим вопросом довольно часто сталкиваются многие поставщики и исполнители.

Госконтракт подразумевает собой договор, предметом которого являются какие-либо товары, услуги, выполнение работ для обеспечения нужд государства или муниципального образования.

В таких случаях есть специальный закон – Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, который оговаривает нормы об оплате, сроки и прочие вопросы.

В соответствии с вышеупомянутым законом, госзаказчик должен оплатить поставку товара, выполнение работы или услуги в течение 30 дней от даты приемки всего контракта (или отдельной части). Однако очень часто бывает и так, что не платят по госконтракту именно потому, что приемка не была осуществлена. Конечно, такие намеренные недобросовестные действия в обход договора незаконны, и на этот случай есть свои правовые формы решения, но сегодня конкретно на этом вопросе концентрироваться мы не будем.

Возвращаясь к срокам, отметим также, что для малого бизнеса сроки оплаты меньше, они составляют всего 15 дней.

Как и всегда, в каждом правиле есть свои исключения. Отступить от указанных сроков можно в случае, если в рамках государственного оборонного заказа были увеличены цены на продукцию, ввиду чего возросла цена контракта. Но в этом случае стороны должны составить и подписать дополнительное соглашение с отлагательными условиями.

Важно отметить, что если не оплатили по госконтракту, заказчика ждут неблагоприятные условия, опять же согласно 44-ФЗ. Среди таковых штраф (3000 – 50 000 рублей) или же дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.

Итак, теперь перейдем к практической стороне вопроса. Обсудим, как взыскать по госконтракту причитающиеся средства, когда и в каких случаях дело доходит до суда по госконтракту.

Так, если не оплатили по госконтракту, для начала стоит написать претензию заказчику с требованием погасить задолженность в указанный срок. В претензии следует сослаться на определенные пункты договора, которые были нарушены заказчиком, ясно выразить требование к уплате суммы, обозначить срок, в течение которого нарушение должно быть устранено. Также стоит обратить внимание в претензии на то, что в случае неоплаты и неустранения нарушения в обозначенные сроки, с заказчика будет взыскана неустойка в форме пени за просрочку в исполнении обязательства.

Составляя претензию, не забудьте приложить к ней документы, подтверждающие факт выполнения обязательства (поставки товаров, выполнения работы/услуг). Все указали, все собрали, теперь направляем это нашему недобросовестному заказчику почтой письмом с уведомлением о вручении. Если передаете лично, обязательно возьмите расписку в получении. Это важно. Уберегите себя от ситуации, в которой ваш контрагент может выступать с той позиции, что никаких уведомлений и претензий он не получал.

Если взыскать по госконтракту путем претензии не получилось, переходим к следующему этапу: обращаемся в контрольные органы, в прокуратуру, путем направления жалобы. Прокурор должен проверить обстоятельства дела на наличие состава административного правонарушения, затем выносит соответствующее постановление после выяснения факта неоплаты. В течение трех суток материалы дела должны быть направлены в компетентные органы. Скажем, что надежнее все же обращаться сразу в Генеральную прокуратуру с жалобой, направив в подразделения лишь копии.

Также можно еще обратиться в УФАС, управомоченный проводить внеплановые проверки, возбуждать и рассматривать административные дела за нарушения сроков оплаты по госконтрактам.

Если и в этом случае денег вы не дождались, дело доходит до суда по госконтракту. Иск здесь мы подаем в арбитражный суд.

О суде по госконтракту, составлении искового заявления поговорим несколько подробней, приведя примеры из практики нашей компании.

Для начала стоит правильно оценить сложившуюся ситуацию, проанализировать все фактические обстоятельства дела. Зачастую дело касается довольно крупных сумм, поэтому важно все досконально и точно прописать, нигде не допустив оплошности и заострив внимание суда на важных фактах. Что уж говорить, когда речь идет о взыскании долга не с муниципального образования, а с государства.

Конечно, без помощи юриста тут не обойтись. И юрист должен быть профессионалом в своем деле. В подобной категории дел необходимо превосходно ориентироваться в правовом пространстве, разбираться в различных правовых актах. Но, помимо этого, считать тоже нужно уметь: при составлении искового заявления очень важно правильно и максимально точно провести денежные расчеты. Также юристу следует ориентироваться не только в федеральном законодательстве по этому вопросу, но и свободно апеллировать региональным нормативным блоком. Гражданский, Бюджетный кодекс, Арбитражный процессуальный… и это еще не все. Необходимо опираться и на различные постановления. Перечень отнюдь не маленький. Надеемся, что этого небольшого абзаца уже было достаточно, чтобы убедить в важности участия юриста (профессионала в своем деле!) в подобных вопросах.

Теперь вкратце поговорим о структуре искового заявления.

Первый блок будет включать непосредственно фактические обстоятельства дела. Здесь мы пишем, кто, когда, с кем заключил договор, на каких условиях, на какие сроки, кто кому что должен. Разумеется, здесь мы позволили себе выразиться простым языком, в иске же должна соблюдаться строго формальная юридическая техника. Важно, что мы должны указать именно те факты, которые подтверждают нарушение прав, законных интересов. На основании первого блока формируется второй: позиция истца. Она уже будет не такой объемной. Позиция истца логически вытекает из основных фактов дела, служит формальным подытоживанием указанных обстоятельств. Третий блок – основания искового заявления – раздолье для фантазии юриста. В пределах разумного, конечно. Здесь мы подтверждаем наши доводы нормами права, апеллируя вышеупомянутыми ГК, АПК, БК РФ и проч. Далее уже указываются сами требования истца, а логическим завершением всего иска будут служить приложения – все документы, имеющие значение для дела.

Давайте теперь разберем дело, с которым столкнулась наша юридическая компания.

Итак, есть у нас клиент, который заключил договор с неким муниципальным предприятием о выполнении работ по ремонту автомобильной дороги.

Важно отметить, что в результате выполнения работ нашим клиентом было затрачено материалов больше, нежели чем предусматривалось условиями контракта. Ответчик списал это только лишь на инициативу Истца, на которую Ответчик никак реагировать не обязан, однако Истец руководствовался нормами закона. Использование меньшего объема материала привело бы к плохому качеству дороги, несоответствию стандартам.

В целом, можете самостоятельно ознакомиться с иском, подготовленным нашими юристами. Суть сводится к тому, что договор противоречит закону, истец вынужден покупать грунт за свой счет, при этом он не имеет возможности расторгнуть контракт, работу не оплачивают. Полный набор.

Подводя итог, скажем, что в случае не оплаты по госконтракту, ситуацию не следует оставлять на самотек, ведь это может повлечь за собой репутиционные и финансовые риски. Ситуацию можно разрешить как в досудебном порядке, так и посредством направления искового заявления в арбитражный суд. Наши юристы всегда готовы помочь вам в составлении необходимых документов, быть представителями ваших интересов в процессе.

ПОДРОБНЕЕ
Снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью

Снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью – то еще дело, когда уже открыто исполнительное производство. С одной стороны, пристав, который хватается за любое потенциально ценное имущество, а с другой – недовольный взыскатель, требующий сиюминутного исполнения решения суда.

Почему-то на стадии исполнения никто не думает о должнике. А что делать должнику, который не такой уж плохой, который не увиливает от исполнения решения суда, но имущество уже заграбастали под арест без каких-либо существенных оснований? Распорядиться нельзя, сдать в аренду формально нельзя. В общем, пусть как хочет, так и выкручивается. Видите ли, запрет на регистрационные действия квартиры судебными приставами вообще-то наложен не для абы каких целей, а для обеспечения сохранности имущества должника. Мало ли что? Вот так и страдают должники, не зная, как снять запрет на продажу квартиры.

Мы с соцсетях:

Настоящая статья – понятая исчерпывающая инструкция по снятию запрета на регистрационные действия с недвижимостью. Стоимость и содержание услуги можете узнать на сайте. Контактные данные здесь 

Для реализации обозначенного нужно определить следующее:

Кто наложил запрет?

Это важно для того, чтобы понять какие есть пути обжалования. Это может быть

  • судья;
  • судебный пристав-исполнитель.

Судья по своей инициативе ничего не накладывает, в отличие от пристава. Для этих целей взыскатель направляет заявление. Как правило, это заявление о наложении обеспечительных мер. Якобы, есть вероятность, что должник может сокрыть свою недвижимость и вывести ее из имущественной массы, и вот наложите, пожалуйста, арест или запрет на регистрационные действия, а лучше и то, и другое. При этом, всегда ли такая мера обоснована, вопрос открытый.

Следует отличать арест от запрета на регистрационные действия квартиры судебными приставами.

Это не одно и то же. И то, и другое лишает права распоряжения собственника, то есть ни продать, ни подарить квартирку вы не сможете, запрещено. Но, например, при запрете на совершение регистрационных действий вы можете сдать квартиру в найм или в аренду. А вот не всегда при аресте такая привилегия есть. Если пристав решит, что необходимо лишить должника и права пользования, то фактически недвижимость изымается из-под вашего владения и контроля. Арест накладывается в определенном порядке: должны быть понятые, должна быть примерная оценка стоимости имущества, специальный акт и опись. Арест может быть наложен даже в период добровольного исполнения. То есть Вы такой хороший готовы добровольно исполнить требование, а тут ни с того ни с сего накладывают арест на имущество. Не очень справедливо в отношении должника.

В чем суть запрета регистрационных действий?

Чтобы картина была более понятной, проясним: любое действие с недвижимостью, любой чих регистрируется в Росреестре. Хотите вы его сдать в залог или передать в аренду (на срок более года) – всё будет видно любому заинтересованному в реестре при заказе выписки из ЕГРН. И запрет на регистрационные действия – и есть та самая блокада, при которой вы не сможете официально продать квартиру, регистрацию перехода права собственности не произведут, а без нее он не будет иметь юридической силы. Определение суда или постановление пристава направляется в регистрирующий орган (Росреестр), дабы предотвратить переход права собственности в чужие руки, и вуаля. Иногда так делают, когда достоверно знают, что квартира есть, но выявить ее не могут. Тогда в превентивной форме организуют такой запрет. Но жить в квартире, конечно же, можно, здесь никто не возражает.

Так как снять запрет регистрационных действий на квартиру?

Способ №1. По-хорошему

Погасить задолженность и подавать заявление о снятии запрета регистрационных действий на квартиру, либо ждать, когда исполнительное производство будет закрыто (причина масса: взыскатель умер, невозможность взыскания и т.п.). Исполнить долг в части можно, но автоматически это не будет влечь аннулирования запрета на регистрационные действия квартиры судебными приставами. Но задобренный взыскатель под впечатлением может ходатайствовать о снятии такого запрета приставу, и последний его аннулирует. Такого мы на практике не встречали, но такое может быть. Теоретически.

Способ №2. Тоже по-хорошему

Другой вариант – указать приставу и взыскателю на другое имущество, которое может быть предметом исполнения. Например, не квартиру надо брать под контроль, а дачу либо машину. В зависимости от того, какой размер требований.

«Допускается несоразмерность ареста в ситуациях, когда должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно обратить взыскание, или при отсутствии у должника иного имущества, его неликвидности либо малой ликвидности» (Апелляционное определение Московского областного суда от 29.03.2017 по делу N 33А-9441/2017)

Способ №3. По-плохому

Идти в суд или идти к начальнику судебного пристава-исполнителя обжаловать. Тут есть альтернатива. Вам дается срок на обжалование 10 календарных дней с момента вынесения определения или постановления о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Это очень мало, поэтому вопрос должен быть на контроле, как только возбуждено исполнительное производство. Есть вариант доказать, что пристав плохой и не уведомил Вас о вынесении такого запрета. Тогда срок будет исчисляться с того момента, как вы узнали, и можно подать иск в любой момент.

В заявлении о признании постановления судебного пристава-исполнителя незаконным нужно указать, в чем он, собственно, незаконен. Например, арест может быть оспорен при нарушении порядка наложения ареста, а как быть, когда наложен запрет на регистрационные действия квартиры? Порядка как такого нет, просто накладывают и все на этом. Нет тебе понятых, специального акта. Просто постановление направляется в Росреестр, и вы даже не сразу можете узнать об этом, только когда, например, захотите зарегистрировать передачу в дар или переход в собственность, тогда представитель регистрирующего органа деликатно Вам откажет в связи с данным запретом.

Можно оспорить в связи с несоразмерностью. Этот вопрос спорный, и он волнует многих.

Например, стоимость квартиры составляет 5 миллионов рублей, а требование не превышает 500 000 рублей. Ни много ни мало разница в 10 раз. Но на деле это не является основанием отмены, так как не мешает пользоваться имуществом и является всего лишь исполнительным действием, обеспечивающим сохранность имущества. Кого волнует, что Вам нужно продать квартиру, что, например, Вы заключили давно, еще до рассмотрения злосчастного дела, предварительный договор о купле-продаже имущества. Логика такая: даже если реализуют Вашу квартиру для исполнения, то оставшуюся часть отдадут Вам. Вот и все, никакой несоразмерности, ведь взято то, что по закону.

Цитируем Вам выдержку одного из судебных решений по Москве.

«Доводы заявителя о несоразмерности объявленного ограничения являются несостоятельными, поскольку сам по себе запрет совершения с объектом недвижимости регистрационных действий не лишает М.В. возможности владеть и пользоваться земельным участком; никаких мер принудительного исполнения на данное имущество не принято.» (Апелляционное определение Московского городского суда от 26.10.2020 по делу N 33а-5158/2020)

Высокие шансы доказать несоразмерность, если Вы юридическое лицо. Закон не допускает нарушение права должника на ведение предпринимательской деятельности и извлечение прибыли, в особенности, когда это исполнительное действие не отвечает законным интересам взыскателя, который по сути лишается возможности погашения своих требований из такой потенциальной прибыли.

Другими словами, Вы, например, специализируетесь на сдаче в аренду помещений потенциальным клиентам, это ваш актив, который приносит Вам прибыль, а предприимчивый пристав (такого на самом деле еще поискать надо, обычно их пинать нужно, чтобы что-то сделали для обеспечения исполнения) наложил запрет регистрационных действий на весь Ваш актив. Фактически, заблокировал ваш бизнес. И тогда нужно оперативно снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Куда подавать иск, когда наложен запрет на регистрационные действия квартиры. Если Вы юридическое лицо – в Арбитражный суд, если физическое лицо – в суд общей юрисдикции (районный суд). Требование – признать постановления пристава незаконным. Срок рассмотрения – 1 месяц.

Требования к форме и содержанию иска

В исковом заявлении должны быть указаны:

  • наименование суда, куда подается исковое заявление;

Если спор решается по КАС (это когда истец физ.лицо), нужно подавать в тот районный суд, в котором располагается отделение ФССП, то есть по месту нахождения органа. Если по АПК (истец юр лицо или ИП) – такая же механика. Форма может быть письменная или электронная. Указываем следующее:

  • сведения о сторонах, их месте жительства (адресе) (указать ФИО, дату рождения, паспортные данные. Если организация – ОГРН и ИНН)
  • ФИО пристава, адрес структурного подразделения, в котором пристав осуществляет свои полномочия;
  • Реквизиты оспариваемого постановления (дата и номер);
  • Информация о том, в чем конкретно состоит нарушение прав;
  • НПА, на соответствие которым следует проверить оспариваемое постановление (ссылки на статьи обязательны);
  • сведения о том, подавалась ли вышестоящему приставу (это либо старший судебный пристав, либо главный пристав субъекта РФ) в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении. Если такая жалоба подавалась, указываются ее реквизиты и итог (следует приложить копию);
  • в просительной части выразить требование о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя;

Чтобы снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью вам не нужно доказывать незаконность постановления. Вам нужно донести до суда, что Ваши права нарушены. Например, запрет на регистрационные действия квартиры судебными приставами наложен на ваше единственное жилье или доход (что в целом, не нарушение, не арест же), вы остаетесь без средств к существованию.

В любом случае нужно будет проверить квартиру на запрет регистрационных действий. Персонального уведомления не будет. По идее, пристав всегда отправляет постановление о наложении запрета на регистрационные действия Вам по Почте России, но Вы можете это пропустит.

Есть два пути как узнать о запрете регистрационных действий

  1. заказать выписку из ЕГРН (она будет платная);
  2. Обратиться к приставу, который организовывал исполнение (на сайте есть их номера телефонов, можно позвонить и по номеру исполнительного производства и узнать).

Фактически, несоразмерность и несоотносимость исполнительных действий с размером исковых требований – ключевое основание, по которому можно оспорить незаконное постановление. Фактор запуска таких действий либо недобросовестность должника, которая считалась еще на стадии рассмотрения и разрешения спора, либо некомпетентность пристава-исполнителя, который еще на стадии добровольного исполнения (а это целых 5 дней между прочим) накладывает запрет регистрационных действий.

Если уже наложили, оспорить можно, но сложно. Лучше исполнить требование, но не всегда есть возможность сразу погасить долг, особенно, если спор между юридическими лицами.

Профессиональная юридическая помощь – шаг, который повысит Ваши шансы на снятие запрета на регистрационные действия с недвижимостью. Минимизирует риски по нарушению и ущемлению Ваших прав, а на стадии исполнительного производства это повсеместно.

Закон не ограничивает функционал приставов в обеспечении исполнения исковых требований. Они могут делать все, что угодно, в том числе и угрожать, и публично понуждать к исполнению. Например, развешивать листовки с изображением должника, чтобы придать его публичному порицанию, и тот быстрее на этой волне исполнит требование. Представляться другими людьми, пригласить на встречу, чтобы увидеть, приедет ли должник на машине на свидание или нет. И ведь не скажешь, что пристав ничего не делает, нужно же ему как-то выявлять имущество.

Юристы из нашей компании обладают широким опытом по взаимодействию с судебными приставами-исполнителями и оспариванию незаконных постановлений. Мы выступали как на стороне Истца, так и на стороне Ответчика, поэтому можем предугадать поведение оппонента в споре. Вся сложная юридическая работа на нас. Мы оспорим запрет на регистрационные действия, мы уже это делали не раз, а также еще сможем взыскать убытки, которые были причинены в результате его действий.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить клевету

Чтобы удалить клевету из интернета, нужно разбираться не только в юридических вопросах, но и в технических аспектах. Эта статья поможет:

– отличить клевету от субъективных оценок

узнать владельца сайта, на котором размещена недостоверная информация о личности

– разобраться как удалить свои данные из интернета, даже если владелец сайта отказывается сделать это сам

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Под клеветой в интернете понимается публикация утверждений о фактах, которые якобы имели место быть, но в действительности не существовали. При этом, такие несуществующие факты порочат граждан или деловую репутацию компаний. К порочащим сведениям судебная практика, безусловно, относит: обвинение в нарушении закона; утверждение об отклонении от норм общественной морали; упрек в недобросовестностном ведении бизнеса.

Ключевое отличие утверждений – это то, что их можно проверить на предмет соответствия действительности. По этому признаку от утверждений следует отличать оценочные суждения. Они представляют собой субъективную оценку происходящего со стороны конкретного человека и никак не могут быть проверены. Часто оценочные суждения встречаются в отзывах. Например, на сайте ресторана недовольный гурман оставил такой отзыв: «Еда совершенно не понравилась!». Это оценочное суждение: еда не понравилась этому человеку с учетом его вкусовых предпочтений. Другое дело, когда размещается такой отзыв: «Мало того, дипломы они фактически продают за указанные суммы денег, и купить его по факту может любой городской сумасшедший. А потом будет проводить вебинары». Это уже голословное обвинение в совершении противоправного деяния, которое квалифицируется как клевета. Такой отзыв способен опорочить организацию в глазах ее клиентов и принести значительные убытки. Благодаря нашим действиям данный отзыв был немедленно удален владельцем сайта (см. ниже пример нашей досудебной претензии).

Размещение порочащих сведений может быть связано с деятельностью следующих субъектов:

Владелец сайта – лицо, которое определяет, какая информация будет размещена на сайте, а какая – нет (п. 17 ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ  от 27.02.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее – Закон № 149-ФЗ).

Обладатель информации – автор или лицо, получившее право разрешить (ограничить) доступ к информации (п. 5 ст. 2 Закона № 149-ФЗ). Интернет-сервисы отправки электронных сообщений (Яндекс.Почта, Гугл.Почта, Mail.ru) НЕ признаются обладателями информации, так как не вправе по своему усмотрению открывать доступ к сообщениям своих пользователей (Постановление КС РФ от 26.10.2017 № 25-П по жалобе гражданина А.И. Сушкова).

Информационный посредник – лицо, обеспечивающее передачу информацию в Интернете, при этом не принимающее участие в создании этой информации и не получающее доходы от ее размещения (ст. 1253.1 ГК РФ, пункт 78 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2010 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Администратор домена – пользователь, на которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81).

Регистратор – лицо, имеющее право регистрировать доменные имена (см. там же).

Кто из них должен удалить порочащие сведения?

Как видно из приведенных понятий, техническая возможность удалить информацию с сайта имеется у владельца сайта, так как именно он определяет, какой контент будет размещен на сайте.

О том, как узнать владельца сайта мы писали в предыдущей статье. Напомним, что для этого можно использовать сервис Whois. Введя доменное имя в строку поиска на сайте Whois, будет выведена основная информация о сайте, в том числе сведения об администраторе сайта и о регистраторе.

Здесь, как и во многих других случаях, персональные данные администратора сайта скрыты. Зато указана информация о том, как связаться с регистратором доменного имени. Через форму обратной связи можно попытаться узнать, как связаться с администратором домена.

На самом деле, чаще всего администратор доменного имени – это и есть владелец сайта. Верховный суд даже сформулировал презумпцию: пока не доказано обратное, предполагается, что администратор домена является владельцем сайта. Обратиться к администратору сайта можно в электронной форме, даже через электронную почту. Уже по истечении нескольких минут могут удалить клевету.

Как удалить свои данные из интернета, если владелец сайта оставил вашу просьбу без внимания? В этом случае нужно обращаться в суд с соблюдением претензионного порядка. Чтобы достичь результата как можно быстрее, необходимо направить досудебную претензию как владельцу сайта, так и обладателю информации.

К нам обратился клиент с просьбой «удалить отзывы обо мне». Некто оставил отзыв, который мы процитировали в начале статьи. Для нашего клиента мы составили претензию администратору домена (как помним, презюмируется, что администратор домена является собственником сайта). Информацию об администраторе мы узнали у регистратора доменных имен – REG.RU. Требование претензии – незамедлительно удалить всю информацию, размещенную на сайте. Кроме того, мы предупредили администратора домена о нашей готовности обратиться в суд и правоохранительные органы, если требования претензии не будут удовлетворены. В нашем случае удалить клевету получилось с помощью претензии без обращения в суд.

Но нередко претензии остаются без ответа, и тогда необходимо подавать иск на сайт. Наши юристы помогут удалить клевету в суде.

Срок разработки и подачи иска в суд – 5 рабочих дней

Срок рассмотрения дела (первая инстанция) – 2 месяца

Стоимость услуги – 75 000 рублей (включая подготовку и подачу претензий, иска, а также участие в судебных заседаниях).

Нередко клевета в интернете сопряжена с использованием персональных данных. Если кто-то незаконно публикует вашу персональную информацию, нужно написать жалобу на сайт в Роскомнадзор. Роскомнадзор – орган власти, чья функция защищать права субъектов персональных данных. В каждом субъекте существует Управление Роскомнадзора. Туда и нужно обращаться по вопросу, как удалить свои данные из интернета. Роскомнадзор обладает внушительным арсеналом для борьбы с незаконным распространением персональной информации:

– направлять запросы администратору домена, чтоб узнать владельца сайта и автора клеветы

– требовать от администратора домена, владельца сайта и обладателя информации удалить полученные незаконным путем или недостоверные персональные данные с сайта

– подавать в суд иски об удалении клеветы, содержащей персональные данные, а также представлять интересы потерпевшего в судебных заседаниях

– обращаться с заявлениями в прокуратуру и полицию для возбуждения уголовных дел по факту незаконного оборота персональных данных

– самостоятельно привлекать виновных к ответственности по КоАП

На сайте Роскомнадзора размещены контакты территориальных органов для каждого региона.

Еще один способ, как удалить свои данные из интернета, – право на забвение. Что такое право на забвение? С 01 января 2016 г. Закон № 149-ФЗ дополнен статьей 10.3 – «Обязанности оператора поисковой системы». Согласно этой норме гражданин вправе потребовать от Яндекса, Гугла и т.п. больше не выдавать ссылки на сайты, содержащие информацию о нем. Это требование будет удовлетворено поисковиком при наличии хотя бы одного из следующих условий:

а) при распространении такой информации не соблюдены требования законов

б) информация недостоверна

в) информация неактуальна

Не удалят ссылки на сведения о преступлениях, по которым не истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, а также о судимостях, которые не сняты/ не погашены.

Заявление должно соответствовать требованиям закона:

– данные заявителя

– информация, на которую хотим установить запрет

– ссылка на сайт с такой информацией

– одно из оснований а) – в)

Срок исполнения требований заявителя – 10 рабочих дней. В этот же срок должен прийти мотивированный отказ поисковика. Отказ удалить ссылки можно оспорить в суде. Иск к поисковику можно подать по своему месту жительства (п. 6.2 ст. 29 ГПК РФ).

Итак, чтобы удалить порочащие сведения, в том числе удалить отзывы обо мне, следуйте алгоритму:

1) узнать владельца сайта и предъявить ему требование

2) направить досудебную претензию владельцу сайта (администратору домена) и автору клеветы (если знаем)

3) отправить иск в суд

4) подать жалобу в Роскомнадзор

5) потребовать от поисковика удалить ссылки на сайты с персональными данными о себе

ПОДРОБНЕЕ
Юрист по строительным спорам

Когда разгорается строительный спор, на помощь приходит юрист по строительным спорам. Уж простите за тавтологию, но так оно и есть. Не бывает юристов «общего назначения», как, например, врачей-терапевтов в медицинской практике. Настоящая статья – ёмкое обозрение нашей юридической практики по строительным спорам. Адвокаты нашей компании имеют огромный опыт.

Во избежание каких-либо противоречий, проясним, что строительные споры – это не только споры, где разгорелся конфликт вокруг какой-либо постройки. Следует понимать широко: это и ремонт чего-либо, и реконструкция объектов (недвижимости, дорог); это и заключение договоров долевого участия на покупку будущей квартиры, их оспаривание; это многие споры по госконтрактам, где сторона муниципальный или государственный орган; это и споры по ремонту и строительству дорог; это и споры по сносу объектов. Список почти бесконечный.

Мы с соцсетях:

Строительные споры – штука сложная, без профессионального юриста почти никак, так как повсеместно требуется знание не только правовых норм, но и технических. Плюс по таким спорам почти всегда большие цены иска, а значит обойтись без должной юридической помощи – собственноручно оставить почти без шансов возможность вернуть потраченное или незаконно выбывшее. В общем, себе дороже. Вот как думаете, знает ли среднестатистический адвокат что такое кирковка, а каковы  требования к высоте дороги на Чукотке, какие требования к дамбам? А мы знаем.

НАШ ОПЫТ

Например, в одном из споров у нашего клиента разгорелся конфликт вокруг ремонта и реконструкции автомобильной дороги. Это был гос. контракт. Юрист по строительным спорам разработал качественное исковое заявление о расторжении контракта с МУПом. Наш клиент был подрядчиком по договору.

В чем соль?

Ключевые обстоятельства дела:

На промежуточном этапе работ произошли следующие события:

В приложениях к договору были зафиксированы определенные цифровые показатели, за пределы которых стороны не могли выходить, и, соответственно, техническое задание для подрядчика, в котором были отражены поставленные цели, способы выполнения работ, промежуточные сроки и иные сведения.

Приостановка работ

На определенном этапе работ наш клиент вынужден был приостановить работы в связи с тем, что им был использован весь строительный материал. Со стороны МУПа для выполнения работ по ремонту и прокладке дороги было предоставлено 5000 кубических метров гравийного материала, все это, конечно же, было документально зафиксировано. И предполагалось, что расчет таких показателей производился профессионалами своего дела с применением разработанных нормативов. А получилось так, что весь материал закончился, когда даже и половины работ не было сделано. Скажем больше – наш клиент дополнительно приобрел за свой счет 1000 кубических метров строительного материала, чтобы довести работу хотя бы до безопасного состояния, в ином случае нашему клиенту бы грозила уголовная ответственность. Таким образом, 6000 кубических метров гравийного материала было использовано только лишь на промежуточном этапе работ!

Уведомление Подрядчика

Подрядчик направил уведомление МУПу (Заказчику) с целью получения дальнейших указаний для исполнения приостановленных работ. Простой ведь не оплачивается! Да и вообще уже тёмным запахло. В ответ на поступившую информацию Заказчик направил письмо уже в Администрацию Чукотской области для уточнения объемов материалов, так как сам не знал, что делать и параллельно направил Подрядчику акт проверки, где отобразил якобы выявленные в месте проверки нарушения, допущенные Подрядчиком. В общем, разгорелся спор вокруг объема качества выполненных работ. Но при этом в своем письме Заказчик признавал объем выполненных работ, а значит должен их оплатить. Но при таком раскладе закономерное следствие – суд по госконтракту.

На что обратил внимание юрист по строительным спорам при изучении данного кейса?

Такой акт был составлен в отсутствие представителя Истца, что является грубым нарушением гражданского законодательства, так как фиксация недостатков произведенных работ должна быть осуществлена с участием обеих Сторон железно. Только лишь в случае добровольного неучастия одной из Сторон допускается составить односторонний акт. Каждый понимает, что при одностороннем осмотре результатов работ в итоговый акт проверки может быть занесена любая информация. Такой акт минимум не будет иметь юридической силы. Причем расчеты, которые производились Заказчиком при проверке результатов работ, были произведены непонятно кем и непонятно с применением каких средств, таким образом корректность отраженных данных тоже оставалась неисследованной. Разгорелся строительный спор. Адвокаты сразу же принялись за формирование правовой позиции, так как было ясно, что без суда не обойтись.

Действия Заказчика-МУПа

Так как Заказчик посчитал, что работы были выполнены некачественно, он игнорировал просьбы Исполнителя о предоставлении дополнительных строительных материалов для продолжения работ и настаивал на исправлении выявленных недостатков, с которыми Подрядчик, разумеется, не согласился. Очевидно, что услуги не будут оплачены в срок.

Так и произошло впоследствии. Заказчик отказался оплатить тот объем работ, который был произведен Подрядчиком. Значит нужно взыскать по госконтракту.

Наш юрист обратился в Арбитражный суд Чукотской области, где посредством направления искового заявления об оплате стоимости выполненных работ последовательно изложил существенные моменты спора. Ведь мало того, что наш клиент не получил обусловленную плату, он еще и понес убытки, так как был вынужден приобрести строительные материалы для приведения участка дороги в безопасный вид. И небезосновательно, ответственность же на нем.

Фактически, все действия Заказчика были направлены на то, чтобы не платить по госконтракту. Односторонний незаконный акт проверки, некорректный объем строительного материала, уклонение от предоставления дополнительного материала для возобновления работ – все это не что иное, как недобросовестное уклонение от своих обязательств. Наш клиент теряет время, он мог бы уже заключить другой контракт и получить законную прибыль, но вместо этого приходится идти в суд по госконтракту.

Какой итог?

Нам удалость отсудить у муниципального органа законную плату по договору. Но мы на этом не остановились и отсудили еще все причитающиеся бонусы за просрочку: проценты по 395 статье, судебные расходы. В общем, полный набор.

Вот пример иска

   

Другой спор тоже был не менее сложный. Обошлось без гос. сектора, но были свои плюшки. Нужно было до конца довести оформление права собственности, так как застройщик-банкрот по известным причинам не успел!

Заключение договора долевого участия (далее – ДДУ) сегодня один из самых популярных способов приобретения недвижимости среди граждан и организаций. Но что делать с правом собственности при банкротстве застройщика, когда тот не успел его оформить? Оно-то оно есть, но без юридического оформления Вы не сможете распоряжаться законной и оплаченной квартирой, нежилым помещением или машино-местом. Но слава богу недвижимость была достроена!

Стратегия юристов по строительным спорам была в следующем:

Подготовить качественный иск о признании права собственности. К сожалению, если застройщик не успел сам, то последующее признание возможно уже только в судебном порядке. А так при благоприятном стечении обстоятельств все просто: когда дом готов, сдан в эксплуатацию, есть соответствующее решение и передаточный акт, застройщик самостоятельно направляет от лица всех дольщиков заявление о регистрации права собственности.

Есть свои особенности. Так как дело банкротное, нужно подавать иск в рамках дела о банкротстве. Наши юристы все сделали своевременно и качественно, и наш клиент был доволен.

Это, кстати, один из споров, когда на стороне физическое лицо – дольщик. В подавляющем большинстве строительные споры возникают между юридическими лицами, а значит потенциальный спор будет рассматриваться в арбитражном суде, а значит нужна будет юридическая помощь при разрешении строительных споров. Адвокат для восстановления прав здесь уже обязательное условие для рассмотрения дела судом. Вот такая непростая площадка арбитражный суд. Но в упрощенке можно обойтись и без юриста, так как там не нужно участие Сторон, а какая разница, кто писал иск или отзыв, верно ведь?

Наши юристы работают как на стороне истца, так и на стороне ответчика. С равной вовлеченностью разрабатываем процессуальные документы: иски, отзывы, заявления и др., участвуем в судебных заседаниях, контролируем исполнение решения суда (один из болезненных вопросов).

ПОДРОБНЕЕ
Не выплатили страховку от коронавируса

Часть 1. Не выплатили страховку от коронавируса

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, которая образовалась в результате появления нового коронавируса, обострились все аспекты жизнедеятельности людей в этой сфере. Люди начали страховаться от этой напасти, а страховые, как и принято у них, начали не платить. У многих из них возник вопрос: что делать, если не выплатили страховку от коронавируса? Да, как вы уже догадались, сегодняшняя публикация будет посвящена именно пандемии и ее последствиям для граждан в целом, и, преимущественно, для медицинских работников. В этой связи мы условно поделили публикацию на две части, одна из которых относится ко всем гражданам, у которых имеется спор со страховыми компаниями, другая отнесена к медикам, которые судятся с государством.

Государство в такой сложной ситуации предприняло ряд мер для поддержки населения в сложный период, все сферы жизни перестроились на другой лад. На фоне стремительного развития коронавирусной инфекции появилось и множество новых услуг. Об одной из них и пойдет речь. Мы имеем в виду страховку. Знали ли вы, что у любого гражданина есть возможность застраховать себя на случай заболевания коронавирусом, после чего получить соответствующую выплату? И все бы хорошо, если бы не недобросовестные страховщики. “Не выплатили страховку от коронавируса!”, – именно с такой проблемой обратился к нам клиент. Об этой ситуации хотим поделиться с вами.

Практическая ситуация:

К нам обратился мужчина, который застраховал в ООО «А»жизнь и здоровье в качестве пациента, участвующего в проведении клинических исследований вакцины против коронавируса. В договоре, заключенном между сторонами, указано, что страховым случаем выступает ситуация, когда здоровье застрахованного лица ухудшается именно в связи с участием в вышеобозначенных исследованиях.

Главное: между произошедшими событиями должна присутствовать причинно-следственная связь.

Именно ее, как утверждает ООО «А», и не хватает для осуществления выплаты нашему клиенту. Страховая уверяет нас, что причинно-следственная связь между вакцинацией и ухудшением самочувствия отсутствует.

С доводами страховой компании мы не согласны. Поэтому готовы приступать к работе и идти в суд. Да, это вполне возможно. Добиться компенсации реально. Скоро мы докажем вам это, приложив соответствующие документы. Если вам не выплатили страховку от коронавируса, смело обращайтесь к специалистам, так как шансы очень велики (если имеете дело с грамотными юристами). О наших услугах вы всегда можете узнать здесь.

Прикладываем ответ страховой компании:

Часть 2. Не выплачивают страховку по коронавирусу медикам

Так, фельдшер медпомощи Марина Р. обратилась в суд с тем, чтобы отменить решение, принятое врачебной комиссией. В июле 2020 года она переболела коронавирусом, а страховую выплату так и не получила, несмотря на то, что последняя полагается всем медицинским работникам, которые заразились на рабочем месте. Комиссия проверила обстоятельства произошедшего и выявила, что среди пациентов Марины не было больных с подтвержденным коронавирусом. При этом:

1 пациента, от которого могла заразиться медработник не найдено;

2 дома она также заразиться ни от кого не могла;

3 медработника не отправляли на самоизоляцию после общения с зараженным.

Давайте теперь рассмотрим позицию Минздрава России по этому вопросу:

«Комиссиями при расследовании случаев, связанных с инфицированием COVID-19 медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, при исполнении трудовых обязанностей, повлекшим неблагоприятные последствия для их жизни и здоровья, должны быть обеспечены прозрачность и объективность, а сомнения при подведении его итогов должны трактоваться в пользу медицинского работника».

Прочитав данную рекомендацию, становится ясно, что любое сомнение должно быть рассмотрено в пользу медработника, однако почему же тогда не выплачивают страховку по коронавирусу медикам? Вопрос интересный. 

А сколько вообще должны выплачивать? Сумма начинается от 68 800 рублей и может достигать 2 750 000 рублей. Она зависит от тяжести причиненных коронавирусом последствий. Так, например, смерть медработника оценивается суммой 2 750 000 рублей.

Не выплачивают страховку по коронавирусу медикам? Доказываем.

Давайте разберемся, кто может претендовать на положенную страховую выплату? Медицинский работник может рассчитывать на выплату при наличии следующих условий:

1 Подтвержденное заболевание коронавирусом (делать это необходимо в соответствующей лаборатории). У вас может возникнуть логичный вопрос: относится ли тест на антитела к доказательству того, что гражданин переболел ковидом? Минздрав России в ответ указал, что тест на антитела выступает способом доказательства заболевания.

2 Важным условием являются последствия заболевания. Все они закреплены в соответствующем нормативном акте. Приведем в пример пару из них: пневмония, сепсис и другие. Если заболевание прошло у медицинского работника без симптомов, то претендовать на выплату он не имеет права.

3 Заключающим условием является заражение от пациента. В случае, если в журнале пациентов врача есть зараженный ковидом, то эта ситуация разрешается легко и в пользу медицинского работника. Однако часто, очень часто, среди заболевших есть бессимптомные: в этом случае выплата не полагается. А бывают ситуации, когда тест человека, зараженного ковидом, показывает отрицательный результат (точность тестов иногда подводит).

Чем мы сможем вам помочь?

К сожалению, медицинский работник, а также наш клиент – не единственные пострадавшие не только от самой пандемии, но и от государства и страховой компании. Таких случаев очень много. Во всех этих ситуациях денежные средства так и не были получены. В этой связи нашей главной целью является удовлетворение интересов обратившихся к нам граждан: мы приложим все имеющиеся ресурсы и усилия для того, чтобы страховая выплата была осуществлена. Мы готовы не только написать претензию к страховой, но и обратиться в суд, если это будет необходимо. Кроме этого, мы не ищем легких путей и готовы взяться даже за самые сложные и, казалось бы, безвыходные случаи. Наши услуги, их описание вы можете узнать, перейдя по этой ссылке.

Перечень действий, осуществляемых нашими специалистами, выглядит следующим образом:

1 Узнаем о том, что не выплачивают страховку по коронавирусу медикам, например.

2 Осуществляем сбор необходимой информации.

3 Пишем обращение в страховую компанию.

4 Изучаем ответ страховой / решение врачебной комиссии.

5 Осуществляем сбор доказательств, подтверждающих нашу позицию.

6 Составляем качественное заявление в суд.

7 Ждем положительных результатов.

8 Обсуждаем результаты работы с клиентом.

Вывод:

Таким образом, в настоящее время сложилась довольная острая ситуация с появлением новой инфекции, которая повлекла достаточно серьезные последствия для жизни и здоровья граждан. Пострадали не только медицинские работники, но и обычные граждане, которые, например, обратились в страховые компании, застраховали свое здоровья, а при наступлении страхового случая выплату так и не получили. Мы убеждены и хотим донести свою позицию и до вас: судиться с ними можно, даже нужно (в случае, если вы хотите восстановить нарушенные права). По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить отзывы о работодателе

Знакомство с настоящей статьей даст Вам ясное представление о том, как удалить отзыв о работодателе на сайте. Всё здесь! На сегодняшний день  такой запрос  получил широкое распространение в юридической практике. И, кстати, не на ровном месте. В интернете большое разнообразие различных сайтов-отзовиков, специализация которых в следующем – создать благоприятную среду для размещения обиженными работниками гневных отзывов о “плохом” работодателе. Многие из них, разумеется проплачены конкурентами, написаны на эмоциях, откровенная клевета и полное несоответствие действительности: отрицательный эффект на деловую репутацию работодателя колоссальный.

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях:

Как итог, работодатели обращаются в те самые интернет-площадки с требованием удалить отзывы сотрудников, а те в ответ не теряются и предлагают услугу (!) за немалые деньги по удалению данного отзыва со своего же собственного сайта. Фактически, они на этом и зарабатывают. А самое главное – заплатить для удаления отзыва далеко не гарантия. Тот же самый отзыв может появится на этом сайте еще раз и затем распространиться на другие площадки.

Мы – противовес всей этой незаконной деятельности, а она подчеркнем, незаконная однозначно. Выход есть – мы помогаем работодателям удалять такие отзывы оперативно и, самое главное – законно и навсегда. Услуга по удалению отзывов разработана с учетом нашего опыта и включает в себя следующее:

  • Анализ правовой ситуации клиента;
  • Уведомления автора отзыва/администратора сайта;
  • Разработка искового заявления, жалоб, иных документов, отстаивание позиции в суде;
  • Взаимодействие с Роскомнадзором.

Стоимость комплексной услуги 75 000 рублей, срок – в зависимости от вашей ситуации, но не больше 3-х месяцев с судом. Во многих случаях дело ограничивается только одним из этапов, и стоимость, соответственно, будет меньше.

Давайте проясним, как работает механизм по удалению негативных отзывов, но обращаем внимание, что универсального алгоритма, чтобы удалить отзывы работников, нет, все будет зависеть от характера правонарушения и действий сторон. Не всегда Роскомнадзор будет принимать жалобу к рассмотрению и действовать в защиту, так как она элементарно может быть вне зоны его полномочий.

Большинство отзывов, размещаемых работниками на различных сайтах, сопряжены с тотальным нарушением действующего законодательства. Почти всегда целый букет (физические лица нехорошо знают законы):

  • нарушение правомерного режима использования персональных данных;
  • распространений сведений, не соответствующих действительности;
  • распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
  • нарушение авторских прав.

Что это значит? Это значит, что мы можем оспорить и удалить отзывы работников на основании закона.

Есть несколько этапов, почти всегда обходимся без суда:

  1. Обращение к администрации сайта/к самому сотруднику, если известен, но они, как правило, действуют анонимно;
  2. Обращение в Роскомнадзор с жалобой;
  3. Обращение в суд для установления факта недостоверности распространяемых сведений.

Если известен работник, который оставил негативный отзыв, то можно обратиться к нему напрямую, направляем претензию с требованием удалить отзывы о работодателе, так как есть нарушение закона. Так как большинство из них не хотят намеренно нарушать чьи-то права, то они в этом плане отличаются исполнительностью. Но зачастую, подобные сайты – кладезь незаконных отзывов, и «точечное» обращение к самим работникам – не очень хорошая стратегия. Здесь, как и почти во всех иных сферах, воздействовать следует на источник – сам сайт.

Основной и обязательный этап – обращение к владельцу сайта с требованием удалить отзывы о работодателе. Как правило, и они идут на встречу, так как понимают, что их бездействие может привести к ответственности. Но не обойтись без тех, кто стоит на своем.

Рекомендуется отразить следующие положения в обращении:

  1. Факт наличия неправомерного отзыва на его сайте;
  2. Суть нарушения (перечислены выше);
  3. Основание ответственности;

Это самое хорошее поле для того, чтобы разгуляться и приукрасить все те последствия, которые наступят при неудовлетворении требования об удалении отзыва. Может быть разное: возмещение убытков, блокировка сайта Роскомнадзором (карательный эффект впечатляющий, мы, кстати, «осадили» таким образом несколько сайтов), штрафы и так далее.

  1. Обязательно отразите ссылку на отзыв или скрин, припугните судом и установите срок на ответ. Мы не советуем ждать ответ более 3 дней.

Как узнать администратора сайта

Обратиться можно к следующим сервисам.

  1. https://www.nic.ru/whois/
  2. https://www.reg.ru/whois/

Единственный нюанс: владельцем сайта может быть как юридическое лицо, так и физическое лицо. Если физическое – то сервис не предоставит нам его данные, так как они являются персональными. Тогда понадобится адвокатский запрос регистратору доменных имен. Тут уж, чтобы удалить отзывы сотрудников, не обойтись без юридической помощи.

Если площадка все-таки не реагирует, нужно будет обращаться в Роскомнадзор. Здесь уже не просто обращение, а официальное письмо-жалоба на бездействующий сайт. За климатом в сети «Интернет» следит именно он.

Пишем жалобу, где излагаем фактические обстоятельства дела. Этап серьезный по той простой причине, что уже необходимо писать официальную жалобу в госорган. С соблюдением всех реквизитов, с грамотным изложением сути дела и с доказательственной подкрепленностью.

Тогда Роскомнадзор берет всё в свои руки: самостоятельно обращается к владельцу сайта с просьбой удалить отзыв сотрудника, самостоятельно подготавливает исковое заявление (если нужно) и материалы дела в защиту заявителя, самостоятельно участвует в судебных заседаниях. В общем, все делает за нас. С нас требуется только качественное заявление как этакий спусковой механизм для начала всей процессии.

Но самый лучший результат, который может нас ожидать по итогу – блокировка сайта и, как результат, внесение такового в реестр запрещенных сайтов. А такое полномочие как раз есть у Роскомнадзора, именно по его решению сайт блокируется. Сейчас, например, заблокировать сайт можно и без суда, и решение Роскомнадзора – самодостаточный для этого документ, являющийся основанием для нежелательной блокировки.

Он Вас обо всем уведомляет.

Есть случаи, где не обойтись без суда, так как именно в судебном порядке нужно будет установить некоторые факты для движения дела дальше. Такой порядок, например, предусмотрен при:

– признании недостоверными распространяемых сведений;

– признании сведений, порочащими честь, достоинство или деловую репутацию.

Законодатель предусмотрел основания ответственности – распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (что повсеместно при размещении негативных отзывов). Так как в нашей статье речь идет больше про отзывы работников, то для нас будет иметь, в том числе, значение влияние на деловую репутацию юридического лица. Единственное, есть сложность в возможности натолкнуться на субъективную оценку работника (мнением), которая не является правовым основанием для удаления, так как не признается нарушением. Юридического значения данная конструкция не имеет, юрист сразу это разграничиваем. Юрист в данном отношении полезен, потому что он сумеет разграничить чье-то субъективное мнение от указания на конкретные утверждения. Здесь, кстати, все просто, и даже не нужен специалист. Если те или иные утверждения можно доказать, то они подпадают под действие нормы, а значит являются неправомерными.

Вот выдержка из решения суда тех отзывов, которые мы признали недостоверными.

Другое популярное нарушение, делающее отзывы незаконными – неправомерное использование персональных данных работодателя тоже карается законом, а сейчас, кстати, такое нарушение получило еще большее ужесточение, так как в интернете сплошь и рядом используются персональные данные для разных целей. Плюс, под ними можно понимать все что угодно. Если работник негативно отзывается, допустим, о генеральном директоре, а не о самой компании, в которой он работал, то есть высокий риск «нарваться» на ответственность. У нас им посвящена отдельная статья.

Удалять отзывы о работе приходится и в ситуации, когда отзыв оставили сотрудники компании-конкурента. Все это действо – результат так называемой недобросовестной конкуренции, чтобы понизить спрос потребителей на Ваши услуги или работы, переманить клиентов на свою сторону и вообще убрать с рынка.

Это важно учитывать, так как даже при должном отношении к сотрудникам, при создании созидательной благоприятной среды и наличии профессиональной этики Вы можете стать жертвой негативного отзыва со стороны конкурента.

У нас есть опыт составления подобных жалоб, когда недобросовестные интернет-площадки в итоге были заблокированы. Например, крупнейший сайт с миллионной аудиторией www.orabote.ru. Чтобы не брать кота в мешке, вы можете ознакомиться с нашей судебной практикой по данной категории дел. И они, кстати, изощрились и создали схожую другую площадку www.neorabote.net, которую мы тоже успешно заблокировали.

Профессиональный юрист берет на себя задачу по взаимодействию с самим сайтом, с судом, с Роскомнадзором. Процедура удаления, как видите, непростая и не универсальная, в каждом случае нужен индивидуализированный подход. Негативные отзывы могут привести к самым нежелательным последствиям, и те, кто вовлечен в бизнес-процессы, это очень хорошо понимают, поэтому важно удалять такие отзывы быстро с минимумом затрат.

ПОДРОБНЕЕ
Мое фото на чужом сайте

Мое фото на чужом на сайте – одна из самых злободневных тем, у нас очень часто начинается диалог с клиентом именно с этой фразы. Связано это с тем, что на сегодняшний день интернет является огромным хранилищем персональных данных, некая “Кладовая солнца” в киберпространстве. В этой статье мы поможем вам разобраться с планом необходимых действий для того, чтобы удалить фото. Суд нам поможет ещё и получить компенсацию, а также оплатить расходы на юристов, пошлин и прочего. Приступим.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Первое, что нам необходимо понять: относятся ли фотографии к персональным данным? Выше мы уже косвенно дали ответ на этот вопрос, но раскроем по подробнее факт того, что фотографии являются персональными данными согласно статье 11 п.1 ФЗ №152 “О персональных данных”, поскольку несут в себе биометрическую информацию об особенностях физического лица. Таким образом, ссылаясь на этот же федеральный закон, только уже на ст. 6 “Условия обработки персональных данных”, делаем следующий вывод: без вашего согласия никто не имеет право публиковать ваши фото. Напрямую ваши изображения и не только защищает ч. 1 и ч. 3 статьи 152 ГК РФ.

Однако тут же и учтем следующее: если вы были на оплачиваемой фотоссесии, находились на мероприятиях, вы – известная личность, например, Джонни Депп или Анджелина Джоли, а также ставили галочку, публикуя фотографию на сайте, которая подразумевала право использования вашей фотки, то размещение вашего фото не является неправомерным.

Итак, если же ваши права нарушили, что делать? Как удалить фото. Адвокат поможет?

Мысль проста: фото – это персональные данные, без Вашего согласия нельзя его публиковать, а тот кто это сделал может быть заблокирован Роскомнадзором.

Самым простым решением этой задачи будет просто обратиться к администрации сайта. Вы, конечно, можете сразу попробовать удалить фото в суде, но к чему лишние затраты времени и трудности? Тут можно смело применить принцип известного актёра Брюса Ли “Лучший бой – тот, который не состоялся”. Но, если вам не удалось урегулировать данный вопрос простым методом – переходим к решительному наступлению. Перед нами открываются следующие орудия восстановления справедливости:

  • Выяснить владельца сайта и составить досудебное требование
  • Сходить к нотариусу и произвести нотариальный осмотр сайта-нарушителя для фиксации неправомерных действий
  • Подать жалобу в Роскомнадзор. Здесь учтём то, что для составления жалобы необходимо обязательно сначала высылать претензию
  • Подать иск в суд

Досудебное требование не является обязательным этапом в решении данного вопроса, но оно нам очень сильно поможет, поскольку в дальнейшем оно может стать нашим доказательством в суде, мы не говорим и том, что дело может закончиться на этом этапе. Но, чтобы узнать куда отсылать досудебное требование и на какой адрес подавать иск в суд, нам необходимо будет воспользоваться сайтами-сервисами Whois сервис (nic.ru) или Whois сервис Проверить домен и IP адрес, информация о домене сайта, IP lookup (whois ip service) | REG.RU. Там мы сможем узнать собственника сайта и необходимые для нас сведения. Однако тут нас ждут некоторые трудности: если о юридических лицах почти всегда вся информация (нас интересует в этом случае ИНН, наименование и т.д.) находится в открытом доступе, то в случаях с физическими лицами нам необходимо будет составить адвокатский запрос, чтобы удалить фото.

Адвокат тут действительно необходим. Он составит запрос, содержащий в себе ссылки на сайт с фотографией, сведения о клиенте, а также основания, в нашем случае это будет нарушение ч.1 статьи 152 ГК РФ. После чего получит ответ в виде сведений либо о юридическом лице, либо о физическом.  Более подробно то, как выяснить собственника сайта мы рассматривали в этой статье.

Решив задачу с выяснением собственника сайта, необходимо будет составить претензию. Её структура будет выглядеть следующим образом:

  • Обстоятельства дела.
  • Ваша позиция и требования (удалить фотографию или фотографии, выплатить моральную компенсацию)
  • Нашими основаниями будут ФЗ “О персональных данных” и статья 152 ГК РФ

Затем по выясненному ранее (через сайт-сервис или адвокатский запрос) месту регистрации физического или юридического лица отправляем её по нашей любимой Почте России. В случаях, если ваши требования не удовлетворили или проигнорировали мы можем одновременно составить иск в суд и подать жалобу с Роскомнадзор.

Наше видео по жалобе на персональные данные в Роскомнадзор, мы рассказали как правильно жаловаться туда:

С очень большой долей веротяности обращение в Роскомнадзор поможет удалить Ваше фото с чужого сайта. Только нужно будет написать правильную жалобу.

Если Вы хотите не просто удалить фото, но и наказать денежно обидчика, то надо составить иск, что предполагает  доказательную базу нотариальным осмотром сайта.

Для начала обсудим жалобу в Роскомнадзор. Для её составления, как и указывалось ранее, необходимо будет направить претензию сайту. После этого этапа мы пишем заявление, в которое будет входить:

  • Перечень персональных данных (в нашем случае фотографии)
  • Сведения, удостоверяющие вашу личность
  • Ссылки на страницы, в которых используются ваши фото

Саму жалобу вы можете подать как в электронном виде, так и в печатном виде (через канцелярию организации или письмом).

Одновременно с этим мы можем решить нашу задачу – удалить фотку. Суд нам поможет.

Удалить фото в суде нам помогут ранее выполненные действия:

  • Мы выяснили владельца сайта
  • Написали досудебное требование и выслали его
  • Нотариально заверили нарушение наших прав

Остаётся только написать иск в суд. Он будет иметь следующую структуру:

  • Сведения истца и ответчика, здесь всё как обычно
  • Описание обстоятельств дела: выложили фотографию без вашего разрешения
  • Этим действием нарушили конфиденциальность персональных данных лица
  • Доказательствами нашей правоты будут статья 152 ГК РФ и ФЗ “О персональных данных” и наши действия (нотариальный осмотр, отправка досудебного требования)
  • Ссылки на законы и позиции судов
  • Просительная часть, в которой мы потребуем не только удалить фото, но и компенсацию.

Иск подаете в суд общей юрисдикции.

Таким образом, мы видим, что необходимо будет совершить огромное количество действий, чтобы удалить фото. Адвокат явно не будет лишним в этом деле, как и ложка к обеду.

В судебной практике огромное количество ситуаций по нашей теме. Не удивительно, но вопросом “моё фото на чужом сайте, что делать?” задавалось огромное количество людей. Приведём в пример одно из реальных дел. В 2017 году гражданка (далее истец) подала в Хабаровский Краснофлотский суд на очень известный новостной интернет-ресурс (далее ответчик) за то, что ответчик неправомерно разместил фотографию. Помимо отсутствия согласия на размещение фото ещё и выставил в невыгодном свете истца. Гражданка указала факт того, что направляла претензию интернет-ресурсу с требованием не только удалить, но и компенсировать нанесённый моральный вред. В претензии и чуть позже в иске она ссылалась на статью 152 ГК РФ. Претензию проигнорировали, после чего гражданка обратилась в суд. Итогом этого дела стало: удаление фотки, компенсация морального вреда, компенсация государственной пошлины и компенсация расходов за проезд.

Напоследок стоит отметить, что наши юристы не раз сталкивались с подобными делами и готовы вам оказать высококвалифицированную юридическую помощь.

ПОДРОБНЕЕ
Оспорить постановление администрации

На основе нашего случая из практики мы подготовили материал о том, как оспорить постановление администрации. Вы узнаете:

𝞶 можно ли обжаловать постановление района

𝞶 порядок обжалования: сроки, пошлина, подсудность, оформление заявления

𝞶 основания отменить постановление администрации

Споры с госорганами – это наша специализация. Мы уже писали о спорах с ФАС (см. статью «Жалоба на документацию аукциона»), с ГИБДД (см. статью «Ответ на предписание ГИБДД»), с приставами (см. статью «Подать в суд на пристава за бездействие»), а также с госзаказчиками (см. статью «Не платят по госконтракту»). И еще пару сотен в разделе Блог нашего сайта.

Если вам необходима юридическая помощь в споре с госорганом, заполните форму, и мы обязательно с вами свяжемся.

Можно ли оспорить постановление администрации?

Да, это возможно.

Но сначала нужно определить, что представляет собой конкретное постановление администрации – нормативный акт, ненормативный акт, разъясняющий нормативный акт. Критерии для разграничения этих понятий отсутствуют в процессуальных кодексах, но приведены в постановлении КС РФ от 31.03.2015 № 6-П:


Нормативный акт Ненормативный акт Акт, содержащий разъяснения закона и обладающий нормативными свойствами
Общее правило поведения Властное предписание Официальное толкование закона, устанавливающее новые правила по сравнению с законом
Обязателен для всех Адресован конкретному лицу Обязателен для всех
Рассчитан на неоднократное применение Рассчитан на однократное применение и после исполнения прекращает свое действие Рассчитан на многократное применение
Издан госорганом, органом МСУ, должностными лицами по процедуре, установленной законом Издан госорганом, органом МСУ, должностными лицами, госслужащими в установленном порядке Порядок издания не имеет значения

В этой статье мы будем рассматривать только НЕНОРМАТИВНЫЕ постановления администрации, поскольку случай, о котором мы хотим рассказать, касается ненормативного постановления.

Мы оспариваем постановление администрации муниципалитета, которым прекращен статус гарантирующей организации в сфере водоотведения в отношении нашего доверителя, а функции гарантирующей организации возложены на МУП «А». Поскольку данный акт адресован конкретному лицу (МУП «А»), он относится к ненормативным правовым актам.

Подробнее о правовом регулировании гарантирующих организаций в сфере водоотведения читайте в нашей статье.

Администрация может издавать и другие ненормативные акты, которые можно оспорить:

– решения по самовольным постройкам. С июля 2015 г. закон (п. 4 ст. 222 ГК РФ) дал органам МСУ право признавать объекты самовольными постройками и принимать решения об их сносе. В Москве местные власти активно использовали такое полномочие, в результате чего многие НТО в Москве снесли («ночь длинных ковшей» в 2016 году).

– отказ в выдаче разрешения (на установку рекламных конструкций, на ввод объекта в эксплуатацию, на строительство)

– отказ предоставить земельные участки в собственность/ аренду

– отказ изменить вид разрешенного использования земельных участков

– отказ от перевода помещения из жилого в нежилое

– предписания об устранении нарушений

– другие.

Порядок действий при обжаловании ненормативного акта

Подсудность. Если постановление администрации затрагивает ваш бизнес и вы являетесь ИП/ компанией, то обжаловать постановление района нужно в арбитражный суд. Если нарушаются ваши права как гражданина, то оспорить постановление администрации нужно в районном суде. Иски предъявляются по месту нахождения администрации.

В районном суде заявление будет рассмотрено по правилам гл. 22 КАС РФ. Арбитраж руководствуется  гл. 24 АПК РФ.

В нашем случае постановление администрации касается законного интереса предпринимателя и препятствует ему в осуществлении деятельности по извлечению прибыли. Поэтому мы обратились в Арбитражный суд Чукотского АО.

Срок:  3 месяца с момента, когда заявителю стало известно о нарушении его прав изданным администрацией постановлением.

Акты ненормативного характера направляются лицу, в отношении которого они приняты. Поэтому в данном случае срок считают с момента вручения акта.

Если документ официально опубликован на сайте администрации, то трехмесячный срок начинает течь с момента такой публикации (Определение ВС РФ по делу № А40-95240/2019 от 22.10.2020).

В остальных случаях определяющее значение имеет момент, когда заявитель реально узнал об издании оспариваемого постановления (Определение КС РФ от 02.12.2013)

Если срок пропущен, то необходимо вместе с заявлением направить ходатайство о восстановлении срока. Суд восстановит срок, пропущенный по уважительной причине, т.е. по причине которая находится вне области контроля заявителя. Например,

– техническая ошибка в ЕГРЮЛ в адресе заявителя и, как следствие, неполучение им корреспонденции

– случаи, когда заявитель пытался оспорить постановление администрации в ненадлежащем порядке (например, подал заявление в арбитраж вместо районного суда), а после возвращения заявления сразу обратился в надлежащем порядке

– тяжелая болезнь, нахождение в экстремальных условиях

Оформление заявления: к заявлению об оспаривании ненормативного акта предъявляются как общие требования для любых исковых заявлений, так и особенные.

Общие требования:

Указать:

– наименование суда

– сведения об истце (ФИО гражданина, адрес, дата и место рождения / наименование, адрес фирмы; контакты)

Приложить:

– оригинал платежного документа об уплате пошлины в размере: 300 рублей (для гражданина при обращении как в районный суд, так и в арбитраж), 3 000 рублей (для организаций при обжаловании в арбитражном суде), 2 тысячи рублей (для организации при оспаривании постановления в районном суде).

– почтовую квитанцию о направлении заявления заказным письмом ответчику,

– свидетельство ОГРН/ ОГРНИП,

– выписку из реестра ЮЛ,

– документы – основания требований,

– решение об избрании директора,

– доверенность и диплом (если заявление подписывается представителем).

Особенные требования:

Указать:

– наименование администрации

– реквизиты оспариваемого постановления

– какие права заявителя нарушены

– законы, которым не соответствует постановление администрации

– требование о признании постановления администрации недействительным

Приложить:

– оспариваемое постановление

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСПАРИВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Обеспечительные меры: действие постановления по ходатайству заявителя может быть приостановлено до рассмотрения дела в суде.

Основания отменить постановление администрации

Для того, чтобы отменить постановление администрации, необходимы одновременно два условия:

а) постановление администрации не соответствует закону

б) постановление администрации нарушает права заявителя

В нашем примере есть оба этих условия.

Во-первых, оно нарушает положения Закона о водоснабжении и водоотведении. Этот закон определяет критерии определения гарантирующей организации для системы водоснабжения (водоотведения). Для ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ системы их два:

– эксплуатация сетей водоснабжения/ водоотведения;

– подключение к этим сетям наибольшего числа абонентов.

Для НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ системы эксплуатационные сети не нужны, что не учтено администрацией.

Администрация также не определяла, какое количество абонентов присоединено к сетям МУП «А», то есть вообще не исследовала второй критерий.

Еще одно нарушение мы обнаружили в том, что нет никаких сведений об инвентаризации сетей водоснабжения (водоотведения). А это обязательный этап, предшествующей определению гарантирующей организации (ст. 42 Закона о водоснабжении и водоотведении).

Во-вторых, в пункте 3.1.4 нашего заявления мы объяснили, чем нарушаются права заявителя. Нарушение состоит в том, что наш клиент неправомерно лишен статуса гарантирующей организации в муниципальном образовании, а соответственно и всех преимуществ, которые предоставляются такой организации законом.

Мы надеемся, что суд, в отличие от ФАС, встанет на сторону нашего клиента и защитит его законные права. Наш доверитель столкнулся с недобросовестной конкуренцией, когда администрация создает преимущества для подконтрольного ей унитарного предприятия.

Итак, оспорить постановление администрации возможно. Но для этого понадобятся хорошие знания законодательства. Обратиться к нам за юридической помощью вы можете, заполнив заявку.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить фото. Адвокат

Сейчас все мы пользуемся социальными сетями, сидим на различных сайтах. Каждый из нас слышал о тех ситуациях, когда какие-либо материалы «сливались» в сеть, использовались без согласия владельца. Довольно часто это происходит именно с фотографиями. Сегодня мы поговорим о том, как удалить фото. Адвокат будет верным помощником в данном вопросе.

Интернет – новая реальность, с которой в той или иной степени связан почти каждый человек. В эпоху цифровизации, технологического прогресса и связанных с ними многочисленных изменений, взаимодействие между людьми и даже функционирование государственных органов переходит в электронный формат: появляются все новые и новые социальные сети для общения и обмена информацией, услуги оказываются электронно, даже судебное разбирательство можно провести дистанционно (что особо актуально в период распространения коронавирусной инфекции).

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Мы с соцсетях:

Итог один – интернет буквально вездесущ. Как следствие, огромные пласты информации хранятся в сети, от фотографий, о которых мы сегодня будем говорить, вплоть до паспортных данных, различных реквизитов и прочих данных. Негодующие возгласы наподобие: «О нет, мое фото на чужом сайте!» уже даже не вызывают ни у кого удивления. Это реальность. Реальность незаконная. И с этим нужно бороться.

Мое фото на чужом сайте: что делать, как защитить свои права… и есть ли они вообще?

 

Прежде чем говорить непосредственно о том, как удалить фото с помощью адвоката, начнем, как и всегда, с нормативной базы, на которую Вы можете опираться, защищая свои права.

На страже Ваших интересов стоят Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О персональных данных». Согласно этим актам, изображения того или иного лица могут использоваться другими гражданами только с согласия первого, субъекта персональных данных. Кстати, запрещается не только использовать фотографии, но и обнародовать их. В целом, это правило распространяется не только на фотографии, но и на видеозаписи, произведения искусства.

Однако из любого правила есть исключение. Которое подтверждает правило.

Прежде чем думать о том, как удалить фото, и уж тем более, как удалить фото в суде, необходимо понять, не подпадает ли конкретно Ваш случай в перечень тех условий, при которых изображение можно использовать и без разрешения субъекта. Таких исключений немного.

  • Так, Ваше согласие не потребуется, если фото используется в публичных интересах. Вас это будет касаться в том случае, если Вы являетесь каким-нибудь депутатом, медийной личностью, ну или же если Вас разыскивают правоохранительные органы:). Но медийные личности в большинстве своем уже привыкли к распространению их фото, и они не задаются вопросом, как удалить их из сети, в отличие от нас, обывателей, не так ли?
  • Также в случае, если Вас сняли на каком-то публичном и массовом мероприятии, фотографию можно распространять.
  • Вы не сможете потребовать удалить фото и тогда, когда позировали за плату.
  • Необходимо быть осторожным при размещении фотографий на некоторых сайтах. Если вы разместили изображение на сайте, условия пользования которым позволяют использовать медиафайлы без согласия их владельца, требовать удалить его будет трудно (из Вконтакте удалить фото можно)

Фотография является объектом персональных данных, на обработку которых необходимо согласие человека. Если последний такого согласия не давал, он имеет полное право потребовать удалить фото. Удалить фото в суде – в крайнем случае, и тогда ответчику придется возместить еще и моральный вред.

Если право лица на охрану изображения, на обработку персональных данных нарушается, то не составит особого труда защитить свое право в судебном порядке. Но до суда дело доходит не всегда. Проблему можно решить и иначе, не прибегая к радикальным мерам.

Итак, если некто разместил Ваше фото в сети, нарушая при этом п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, Вам следует для начала обратиться непосредственно к самому нарушителю либо же к владельцу сайта, на котором было размещено изображение, с требованием удалить фото. Кстати, недавно мы писали о том, как найти владельца сайта в статье. Если администратором окажется юридическое лицо, его контакты можно узнать, получив выписку из ЕГРЮЛ. Если же администратор – физлицо, то сведения о нем можно узнать у регистратора доменных имен. Но здесь не обойтись без помощи адвоката, поскольку зачастую регистраторы, игнорируя заявления физлиц, отвечают лишь на адвокатские запросы.

Кстати говоря, побуждаем Вас не путать сайты с браузерами. Браузер далеко не всегда способен удалить фотографию. Точнее, удалить из результатов поиска фото возможно, оно не будет появляться в «карусели», но вот чтобы удалить фото с сайта, которое без согласия было там размещено, нужно уже обращаться к самому сайту. Вот что у себя пишет всем известный браузер Google:

Если добровольно договориться не получилось, то можно начинать писать претензию об удалении изображения, направив ее по соответствующему адресу с уведомлением о вручении и описью вложения. Также для «подстраховки» стоит написать жалобу в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт, незаконно использующий персональные данные.

Конечно, зачастую бывает так, что претензия остается без ответа, и никто не реагирует на просьбу удалить фото. Можно удалить фото в суде. И нужно. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением, описав основные факты дела и четко указав требование удалить фотографию, прекратить использование изображения в своих интересах. Обращаясь в суд, у Вас есть некоторое преимущество. Так, Вы можете потребовать у ответчика компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями владельца сайта/недобросовестного пользователя. За госпошлину переживать тоже не стоит, ее Вам возместит ответчик в случае Вашего выигрыша. Как правило, моральный вред суд оценивает не очень высоко, в пределах трех-пяти тысяч, но и это приятно. И фото удалим, и деньги получим. Не бойтесь обращаться в суд с требованием к сайту удалить фото. Адвокат в этом деле будет верным помощником, ведь он знает все нюансы, на которые стоит обращать внимание при составлении искового заявления, и в самом судебном разбирательстве.

В судебной практике мы можем найти множество кейсов, связанных с вопросом удаления незаконно обнародованных фотографий. Так, в 2018 году Свердловским районным судом разбиралось дело по иску гражданки о защите права на охрану изображения. Суть следующая: изображение было опубликовано в социальной сети на небольшой промежуток времени, а затем удалено как со странички, так и с телефона. Некая гражданка (ответчик по делу, так ее дальше называть и будем) скопировала данное изображение и разместила впоследствии его у себя на странице. На просьбу удалить фото ответчик никак не реагировала. Девушка, чье право на охрану изображения было нарушено, обратилась в суд с требованием удалить фотографию и личную информацию со страницы ответчика и возместить моральный вред. Истец, правда, оценила моральный вред в 50 000 рублей. Суд удовлетворил ее требования лишь частично, взыскав с ответчика компенсацию в размере 3 000 рублей. Но основное требование – удалить фото из сети – было удовлетворено.

К юристам не раз обращаются клиенты с жалобами наподобие: «Мое фото на чужом сайте, согласия на его размещения я не давал, владелец сайта не отвечает». Данную проблему решить не так уж и сложно. И вовсе не обязательно сразу обращаться в суд. Наши юристы имеют богатый опыт в решении подобных вопросов. Мы ответим на все интересующие Вас вопросы, если дело дойдет до суда, поможем Вам правильно сформировать позицию, взыскать с ответчика, в пределах разумного, максимально возможную сумму. Защищать законные интересы наших клиентов – Дело Чести нашей компании.

 

ПОДРОБНЕЕ
Как удалить видео с Ютуб канала

Статья полезна для тех, кто хочет удалить видео с Ютуб, так как считает, что его права были нарушены. Расскажем, как удалить видео с Ютуб канала без суда.

На нашем сайте есть уже большое количество статей о том, как удалить чужое видео с Ютуба через суд, а в этой разберем, как удалить БЕЗ СУДА. Ознакомиться с услугами можно на нашем сайте.

На самом деле жалоба на видео в ютубе один из самых популярных запросов общественности. И не удивительно! Вероятность нарушить чьи-то права посредством запуска видео гораздо выше, чем посредством размещения какого-нибудь постика в инстаграмме (хотя такая практика тоже имеется, мы, кстати, подкаст даже писали на эту тему). Осторожность не так-то просто соблюсти. Нужно подумать и об авторских правах, и о тексте, и теме видео – вдруг сторонний смотритель подумает, что его оскорбили или, еще круче – дискриминировали? Опрос не проводили, на достоверность не претендуем, но убеждены, что многие активные пользователи Ютуб (имеем в виду тех, кто размещает контент и ведет свой блог), не ознакомлены с правилами Ютуб. Наша юридическая практика это очень хорошо демонстрирует.

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях:

Если кратко, то наша стратегия состоит в следующем: пишем официальную претензию Ютуб об удалении видеоролика, те в ответ просят нас заполнить стандартную форму на сайте (правило же), но уже предварительно ознакомившись с нашей претензией (рискованно оставить хорошую официальную претензию на несколько страниц без прочтения), после отправки формы блокируют видео. Если нарушитель злостный, то блокировка может быть произведена навсегда, пользователь не сможет уже никак авторизоваться.

А теперь представим наш алгоритм более подробно. Наверняка, многие озадачены, зачем же писать два раза жалобу.

Первый шаг – официальная претензия с требованием заблокировать чужое видео.

Основной удар, польза колоссальная. В письме-претензии у нас есть возможность изложить требование в свободной форме подробно и основательно. Получается, как иск, только не нужно идти в суд, а эффект, что надо! В подавляющем большинстве случаев представители Ютуба удовлетворяют требование, так как мы им уже все подробно разъяснили в жалобе, и они с нами соглашаются. И вот такой результат ожидает

Нужно будет писать официальную претензию на правонарушителя по следующим реквизитам:

YouTube (Google LLC)

Legal Support 901 Cherry Ave. San Bruno,

CA 94066 США

 

Содержание жалобы:

  1. ссылка (URL) на канал правонарушителя для идентификации;
  2. краткое описание видеоролика;
  3. подробное описание нарушений с ссылками на статьи РФ;
  4. намерение обратиться в суд при неудовлетворении требования об удалении (попросту могут не ответить, поэтому обязательно нужно установить срок, по истечении которого можно идти в суд).

Чтобы заблокировать чужое видео, необходимо доходчиво описать, в чем же заключается нарушение. Например, есть определенные принципы Ютуб, нарушение которых может быть основанием для жалобы на видео в ютубе:

  1. Оскорбления и запугивания;
  2. Спам, ложные метаданные и мошенничество;
  3. Угрозы;
  4. Нарушение авторских прав;
  5. Нарушение режима конфиденциальности;
  6. Выдача себя за другое лицо;
  7. Безопасность детей;
  8. Прочие правила.

Второй шаг – заполнение электронной жалобы по форме на сайте.

Ну как второй, правила Ютуб предполагают, что это один единственный основной шаг для удаления видеоролика, но с учетом нашей схемы далеко не основной, скорее формальный. Здесь все просто, нажимаем на три точки в правом нижнем углу под воспроизведенным видеороликом, будет активная кнопка «Пожаловаться», выбираете нужное основание жалобы:

  1. Контент сексуального характера;
  2. Жестокие или отталкивающие сцены;
  3. Оскорбления или проявление нетерпимости;
  4. Вредные или опасные действия;
  5. Жестокое обращение с детьми;
  6. Пропаганда терроризма;
  7. Спам или ложная информация;
  8. Нарушение моих прав.

Мы, разумеется, специализируемся на юридических вопросах, поэтому пресекаем правонарушения, которые законодательно закреплены в различных федеральных законах. Понятное дело, что, если Вам что-то не понравилось, произвольно видео заблокировать не получится. При такой практике и не было бы столько блогеров. У нас был разный опыт: и умаление деловой репутации, и нарушение авторских прав, и клевета, и нарушение прав на товарный знак. В общем, полный набор. Поэтому вопрос, как удалить видео с Ютуб канала не является проблемой. Неважно, кто наш клиент – организация или физическое лицо.

Готовьтесь предоставить сведения о себе. Жалоба должна быть подана пострадавшим лицом или уполномоченным представителем. Например, в случае, если Вы обратитесь к нам, мы будем Вашими представителями. Нужна будет доверенность.

Необходимые сведения:

  1. Регион (Россия);
  2. ФИО пострадавшей Стороны или представителя;
  3. Закон или сфера законодательства, где закреплен запрет и основание ответственности, ссылка на закон;
  4. Ссылка (URL) на видео;
  5. Свободное описание существа нарушенных прав;
  6. Подтверждение сведений;

Предлагаем рассмотреть на нашем примере. Как удалить видео с Ютуб канала знают наши юристы. Если Вы зайдете на сайт Ютуба, то увидите, что там жалобу нужно отправлять по их электронной форме на сайте. Спрашивается тогда, зачем тратить время на развернутую претензию, когда есть более легкий путь – направить заявку на сайте и готово. Объясняем. Ваши рассуждения правильны – действительно, в ответ поступит запрос на заполнение формы на сайте, но полезный эффект от официальной претензии будет гораздо выше, чем просто от заполненной формы, даже если она не будет принята к рассмотрению. Ее все равно прочитают, так как деваться некуда, нельзя просто так проигнорировать официальное письмо претензию на несколько страниц. Такое пренебрежение чревато судом. Дополнительно написанная жалоба, направленная по почте, выступает гарантией удовлетворения Ваших требований. Мы в этом убеждались не раз.

Просто наши юристы используют всевозможные средства для восстановления прав клиента. Без формализма. Да, мы могли бы заполнить эту простую форму и считать услугу оказанной с нашей стороны, но не всегда просто заполненная форма приводит к нужному результату. Если есть и другие механизмы, мы их применяем. К моменту рассмотрения электронной жалобы представители Ютуб уже знают нас и знают наши требования. Познакомим Вас с нашим недавним случаем из практики, разместим наше заявление, поймете, как удалить чужое видео с Ютуба.

В нашем недавнем случае был целый набор:

– умаление чести и достоинства человека, который изображен на видео, демонстрация явного пренебрежения и порицания той деятельности, которой лицо занимается, что недопустимо согласно законодательству РФ и правилам Интернет-Площадки. Наши юристы квалифицировали это как дискриминационные высказывания по профессиональным признакам.

–  у автора видео нет никакого согласия на обработку персональных данных (использование видеоизображения) девушки, которая на кадре, род ее деятельности – это ее персональные данные, которые не могут быть разглашены без ее согласия.

– на видео нагота и сексуальный контент, а как вы поняли, это и нарушение принципов работы Ютуб, и основание для жалобы.

Следует не только обозначить тезисно нарушения, но и ссылаться на федеральные законы. Например, в РФ запрещено использовать изображение человека, его персональные данные без его согласия.

YouTube только лишь информационный посредник, будет ошибкой заявлять претензию ему как правонарушителю за какое-либо видео.

YouTube, скажем так, инструмент, с помощью которого можно пресечь нарушение. Если вы заглянете в Правила пользования, то встретите там следующие положения:

– «YouTube» не вносит в контент какие-либо изменения или исправления (п. 1.5);

– «YouTube» не несет ответственности за любое использование (законное или противоправное) контента третьей стороной (п. 7.10). При этом, пользователь «YouTube» соглашается с тем, что он несет полную ответственность (перед «YouTube» и иными лицами) за любые действия, совершаемые с его аккаунта на «YouTube» (п. 4.3);

– несет исключительную ответственность (a «YouTube» не несет никакой ответственности перед ним или какой-либо третьей стороной) за нарушение его обязательств, предусмотренных этими Условиями, а также за последствия подобного нарушения (включая любые убытки и ущерб, которые могут быть нанесены «YouTube» (п. 5.6);

– несет исключительную ответственность за собственный контент и за последствия его загрузки, размещения или опубликования на Веб-сайте;

– «YouTube» не выражает поддержки какому-либо контенту или любому из выраженных в нем мнений, рекомендаций или советов, и в той степени, насколько позволяет применимое законодательство, не несет ответственности за содержание такого контента (п. 7.3).

Мы пишем им претензию на пользователя Ютуб, а они действуют. Зачастую, блоггеры действует через псевдонимы или вовсе анонимно, а значит идентифицировать правонарушителя будет не просто. Одно дело – удалить ролик с ютуба, а другое – взыскать убытки и компенсацию морального или репутационного вреда. Тут уж, в чем состояло нарушение. Такие шаги можно реализовать только в судебном порядке. Поэтому следует разграничивать обозначенные действия. В настоящей статье речь идет про механизмы по удалению видеоролика с YouTube.

Ютуб не блокирует весь канал, а только видеоролик, поэтому утверждение о том, что правонарушитель получит сполна, не совсем верное. Да, блокировка даже одного видео может сильно ударить по репутации и ограничить некоторый функционал интернет-площадки, может ударить по бюджету, но для того, чтобы Ютуб удалил целый канал, нужно неоднократно нарушить правила или принципы Ютуб, либо совершить что-то серьезное, например, мошенничество. Ютуб на такие случаи всегда делает предупреждения правонарушителю.

Иногда представители Ютуба не успевают модерировать запросы и попросту не отвечают на жалобу. Ничего не остается, как идти в суд, так как все досудебные механизмы уже были использованы. Практика в суде у нас тоже есть, кстати. Но здесь нужно понимать, что Ютуб не будет ответчиком (только при определенных обстоятельствах). Нужно подавать иск на автора ролика. Но, как мы подчеркнули выше, он не всегда известен. Сценарии могут быть разными, поэтому универсального ответа на то, как удалить видео с Ютуб канала нет.

Можно обязать Ютуб удалить видео через суд, если тот бездействует. Например, при распространении ложных сведений или сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица. Для этих целей следует обратиться в суд для установления юридически значимого факта – распространения обозначенных сведений. Дождаться решения суда и с решением суда повторно идти в суд с требованием об обязании Ютуб удалить незаконный видеоролик. Сложно и муторно, но не всегда можно обойтись без суда.

Но в случае, когда жалоба все-таки рассмотрена, представители Ютуб блокируют видео на время или навсегда, уведомляют об этом автора видеоролика с объяснением причин. Ютуб уж точно никогда не заинтересован выискивать истину, ему проблем не нужно, а проблемы могут возникнуть, поэтому, как правило, Ютуб без проблем удаляет видео. В некоторых случаях он может удалить видео только лишь на основании предположения о том, что такой контент может повлечь для него ответственность. Иногда Ютуб более лоялен и предлагает автору-нарушителя самостоятельно экспортировать контент, но на практике такое, конечно, редко происходит.

Мы можем взяться за Вашу проблему и в кратчайшие сроки составить жалобу на видео в ютубе.  Проанализируем сам видеоролик. Например, если вы юридическое лицо, то имеет место быть и получение убытков в связи с размещением злосчастного видео. Если вы физическое лицо – нарушение неприкосновенности частной жизни, нежелательная популярность. Нарушение прав третьих лиц видеороликом не такая уж и безобидная ситуация.

ПОДРОБНЕЕ
Выписать из муниципальной квартиры не проживающего

Муниципальное жилье – это то жилье, которое находится в муниципальной собственности и сдается частным лицам внаем. Проживание в этом случае осуществляется на основе соответствующего договора и следующей за ней “прописки”. Однако факт “прописки” далеко не всегда свидетельствует о том, что человек действительно там проживает. В сегодняшней статье мы обсудим, как выписать из муниципальной квартиры не проживающего там человека. Нужно быть готовым к не самой непростой процедуре, сбору документов и доказательств, не очень короткому судебному разбирательству. Однако лучше решить проблему здесь и сейчас, приложив необходимые усилия, нежели чем сидеть и ждать, что все само собой наладится. Не наладится.

Выписать непроживающего можно как на добровольной основе, если последний самостоятельно изъявит желание и сделает это, либо же на принудительной основе, при помощи суда. Конечно, мы будем говорить о втором варианте, поскольку первый никаких особых проблем собой не представляет.

Наша видеоинструкция о том, как выписать из муниципальной квартиры:

А тут мы рассказываем про то, как выписать бывшего мужа:

Итак, представим себе типовую ситуацию. Счастливая семья, совместный быт, муж и жена проживают в муниципальной квартире и строят планы на будущее. Затем – развод, супруга «исчезает», и вот уже несколько лет в квартире не объявляется, за коммунальные услуги не платит, содержанием квартиры не занимается. Конечно, в такой ситуации возникает вопрос, как выписать бывшую жену.

Вариаций бесконечно много, у всех свои обстоятельства. Важно лишь одно. Человек, которого мы хотим выписать, обязательно должен НЕ проживать в квартире, причем желательно, чтобы делал он это в течение немалого промежутка времени (чем больше человек отсутствует в жилище, тем больше шансов выписать его через суд из муниципальной квартиры). Также должны отсутствовать обстоятельства, которые в той или иной мере могут послужить доказательством того, что лицо имеет отношение к муниципальному жилью.

Так, если лицо платило за коммунальные услуги либо же периодически являлось в квартиру, принимало участие в ее содержании, то выписать его не получится. Поэтому, прежде чем думать над тем, как выписать из муниципальной квартиры не проживающего, Вам следует тщательно разобраться во всех обстоятельствах, имеете ли Вы действительно на то право, и стоит ли вообще тратить время и обращаться в суд.

Коли мы начали разбирать условия, на которых можно выписать непроживающего, предлагаем продолжить этот блок, но уже более подробно. Скажем, что досконально все эти условия прописаны в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда от 02 июля 2009 года № 14.

Важно отметить, что для того, чтобы выписать через суд из муниципальной квартиры человека, необходимо, чтобы он выехал из нее на постоянной основе. Так, если он отлучился по причине лечения, либо же уехал в командировку, либо в случае учебы, работы и проч., то выписать непроживающего не получится.

Еще одним критерием будет служить добровольность. То есть выезд из квартиры должен быть результатом самостоятельного решения непроживающего. Если лицо не проживает в квартире по причине ссоры, каких-либо конфликтов с семьей или соседями, если он, прямо говоря, был ВЫНУЖДЕН выехать, то выписать его также не выйдет.

Как мы уже отмечали выше, человек также не должен принимать участие в содержании квартире, в ремонте, в оплате коммунальных платежей.

Важно отметить и то, что человек не должен был пытаться за все это время въехать в квартиру, а если он и пытался это сделать, то в этом ему не препятствовали.

Таковы условия, при соблюдении которых можно выписать из муниципальной квартиры не проживающего. В чем их сущность? В том, что именно эти критерии показывают, что лицо самостоятельно, без какого-либо воздействия извне, принял решение покинуть жилье. Отказываясь от обязанностей от содержания квартиры, логично вытекает, что и от своих прав на нее он тоже должен отказаться.

Однако сам факт наличия этих условий недостаточен для того, чтобы выписать через суд из муниципальной квартиры. Все эти факты должны быть задокументированы, причем в надлежащей форме, чтобы они могли выступать в качестве доказательств в суде. Скажем, что если Вы хотите выписать непроживающего, то совсем не будет лишним обратиться за помощью к компетентному юристу. На словах все просто, а на деле – все совсем не так. Уже на этапе сбора необходимых документов возникнут проблемы. Для получения некоторых бумаг необходимы будут запросы от судьи в соответствующие органы. И то, что Вы получите, уже никак не изменить, не подправить, это может сыграть против Вас. Юрист же самостоятельно направит все запросы, получит все документы, отредактирует их, опираясь на обстоятельства конкретно Вашего дела.

Выписать из муниципальной квартиры не проживающего: порядок действий

Начать стоит с подготовки искового заявления. Но сразу стоит выяснить, кого указывать в качестве истца. Истцом может выступать как непосредственно сам квартиросъемщик, так и вписанный в договор соцнайма, или же тот, кто просто прописан в муниципальной квартире. В качестве Истца необходимо и достаточно указать одного человека. В качестве третьих лиц указываются: 1) Управление по вопросам миграции районного МВД; 2) собственник муниципальной квартиры.

Ответчиком в деле выступает тот, кого необходимо выписать из квартиры. Если Вы хотите, например, выписать бывшую жену, но даже не знаете, где она сейчас находится, и какой адрес указывать в иске, не беспокойтесь. Поскольку лицо фактически прописано в Вашей муниципальной квартире, то презюмируется его проживание по этому адресу – его и указываем в иске. Также лицо несет ответственность за получение почтовых отправлений по этому адресу. Так, отправленные судом повестки считаются полученными, даже если человек не проживает по адресу муниципальной квартиры.

Тот, кто указан в качестве Истца (один человек, не нужно вписывать всех!) в заявлении, и должен участвовать в судебном разбирательстве. Остальные – третьи лица – имеют право на высказывание своей точки зрения в суде.

Конечно, составление искового заявления нужно доверить профессионалу. Но если Вы решили сделать это самостоятельно, учтите, что в иске Вам не нужно, во-первых, указывать требование о выселении. Если сделаете это, то иск отклонят, поскольку самим требованием вы покажете, что человек все-таки проживает в квартире. Во-вторых, если нужно, опять-таки, выписать бывшую жену, не надо признавать ее бывшим членом семьи. Достаточно просто указать семейный статус – бывшая жена.

С исковым заявлением более-менее разобрались, но необходимо собрать еще большой пакет документов. Среди них: 1) договор социального найма (копия) при наличии; 2) копия выписки лицевого счета; 3) с выписками еще не все – нужно подготовить также выписку из домовой книги (только оригинал!); 4) документы, удостоверяющие личность истца и третьих лиц (паспорта или свидетельства о рождении у несовершеннолетних до 14 лет); 5) необходимо также получить в ЗАГСе копию свидетельства о расторжении брака (если ответчик – бывший супруг); 6) доверенность, если интересы защищает представитель.

Далее истцу необходимо отравить документы ответчику и оповестить его и третьих лиц о предстоящем заседании (причем сделать это нужно до обращения в суд).

Следующим этапом выступает само судебное разбирательство. Длится оно на практике примерно от 3 до 6 месяцев, все зависит от конкретного случая. Мы собрали все необходимые документы, составили исковое заявление, теперь можно выписать через суд из муниципальной квартиры «неугодного» вам человека, подав документы в суд по адресу муниципальной квартиры.

Отметим один важный момент. После того, как Вы подали заявление в суд, постарайтесь не впускать в квартиру ответчика, если вдруг он изъявит желание попасть в жилище. Ответчик может сделать в муниципальной квартире несколько фотографий и будет апеллировать ими в суде в качестве доказательств того, что в ней он все-таки проживает.

Судебная практика

  

Юристы нашей компании недавно разбирали подобный кейс. Суть следующая: к нам обратился за помощью гражданин, желающий приватизировать комнату; сделать он этого не может по той причине, что в ней зарегистрированы его бывшая супруга и дети, однако в течение 10 лет в данной комнате они не проживают. В течение 15 лет наш клиент усердно работал, покупал и продавал жилье, обеспечил трехкомнатной квартирой свою бывшую супругу (ответчика) и двухкомнатной ее мать.

Получив досудебное требование о добровольном снятии с регистрационного учета, бывшая супруга клиента создала видимость того, что в данной комнате она все-таки проживает: сменила замки, оплатила 500 рублей, описав транзакцию как «оплата коммунальных услуг».

Мы составили исковое заявление с учетом всех обстоятельств дела и сформулировали требования истца. С заявлением можете ознакомиться ниже:

Подводя итог, скажем, что выписать человека, не проживающего в муниципальной квартире, можно, но не всегда это сделать просто. Очень важно собрать все необходимые документы, грамотно и четко составить исковое заявление. Наши юристы имеют богатый опыт в решении подобных кейсов, мы всегда будем рады Вам помочь, консультировать по всем вопросам, защищать Ваши интересы в суде.

ПОДРОБНЕЕ
Как привлечь директора к субсидиарной ответственности?

Гражданский кодекс РФ даёт нам право привлечь директора и участника ООО к субсидиарной ответственности. А как сделать так, чтобы приняли и удовлетворили ваш иск о привлечении к субсидиарной ответственности. В этой статье мы вам дадим ответы на ваши вопросы.

Если говорить простым языком, субсидиарная ответственность – это привлечение недобросовестного руководства к ответственности своими деньгами или имуществом за долги юридического лица (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и т.д.). Не случайно мы употребили выше понятие “недобросовестный”, поскольку, даже несмотря на то, что бремя доказывания законности и разумности своих действий будет на руководителе, необходимо будет установить причинно-следственную связь между его действием или бездействием и банкротством юридического лица, неисполнения обязанностей по договорам. Также для правильного составления оснований иска о привлечении к субсидиарной ответственности необходима совокупность определенных действий, первым из которых является неисполнение основным должником обязательств. Дальше кредитором направляется письменное требование, на которое он получает отказ в следствие отсутствия средств, имущества или желания отдавать деньги. Даже судебный исполнительный лист может оказаться бессильным.

Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд, да и исполнительный лист нам ещё пригодится.

К тому же, всё это нас приближает к ответу на вопрос: как привлечь директора и участиника к субсидиарной ответственности. Переходим к законам.

Нормативно-правовые акты, которые являются базой для привлечения к субсидиарной ответственности:

1. Статья 399 ГК РФ “Субсидиарная ответственность”

2. Статья 61.11 ФЗ “О несостоятельности ”

3. Пункт 3.1 ст. 3 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Сразу отметим, что к субсидиарной ответственности могут привлечь и без процедуры банкротства, то есть речь пойдет о привлечении к субсидиарной ответственности после ликвидации юридического лица. Раньше практика складывалась таким образом, что нужно было оплатить дорогостоящую процедуру банкротства юридического лица, а уже потом привлекать директора и участников к субсидиарной ответственности. Сейчас иначе.

Тут мы и рассмотрим статью 399 ГК РФ “Субсидиарная ответственность” и п. 3.1 ст. 3 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Все довольно просто: директор организации отвечает по обязательствам основного должника в ситуации, если юридическое лицо было исключено из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Привлечение к субсидиарной ответственности после ликвидации юридического лица возможно, согласно ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” при следующих ситуациях:

1. В течение 12 месяцев в налоговую не направлялись отчёты;

2. Не осуществляло операций ни по одному из своих банковских счетов.

Важно, что привлечение к субсидиарной ответственности после ликвидации юридического лица возможно, исключительно, при наличии вышеупомянутых условий, существующих одновременно.

Если же речь идёт о банкротстве, то в статье 61.11 ФЗ “О несостоятельности” указаны следующие основания для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица (руководителя):

  • Некачественные сделкам повлекли существенный ущерб кредиторам;
  • Документация, к примеру, бухгалтерского учёта и прочее, указанное в законе не ведутся и т.д.
  • Не внесены сведения о юр. лице на дату заведения дела о банкротстве.

Более подробно с основаниями можно ознакомиться в статье 61.11 ФЗ “О несостоятельности ”.

Выяснив при каких условиях, можно составлять иск о привлечении к субсидиарной ответственности мы ближе подбираемся к ответу на вопрос: как привлечь директора к субсидиарной ответственности. Следующее, что нам важно знать – это кого вообще возможно привлечь к субсидиарной ответственности.

Привлечь к субсидиарной ответственности можно то лицо, которое прямо или косвенно воздействовало на принятие каких-либо решений юридического лица: заключение сделок и им подобные действия. Однако привлечь к данному виду ответственности возможно не только генерального директора, но и, например, бухгалтера. Все зависит от причинно-следственных связей между невозможностью погасить долг и действием или бездействием уполномоченного на то лица. Но для иска о привлечении к субсидиарной ответственности нам необходимы сведения лица, которое должно ответить за совершенное. Как же это сделать?

Нам необходимо будет обратиться в налоговую, нас интересует услуга “О предоставлении сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП”. В стандартном случае, мы запрашиваем сведения из ЕГРЮЛ и получаем Ф.И.О., паспортные данные и ИНН. Эти сведения можно использовать несколькими путями:

  • Сделать запрос в МВД, узнать место регистрации человека и направить досудебное требование;
  • Составлять иск в суд

 

Отметим, что наши юристы также сталкивались и решали подобный казус. Дело обстояло таким образом: организация предоставила юридические услуги (составлен договор поручения) и получила только часть денег, поскольку ответчик решил воспользоваться своим правом не вносить сразу всю плату. Вторую часть денег никто не вернул и собирать не возвращался. Мы подали иск в суд, после чего получили исполнительный лист на получение денег за выполненную услугу. Затем на покрытие судебных расходов. Однако за недостатком имущества по исполнительным листам не было ничего получено. Вдобавок к этому, юридическое лицо, к которому был причастен ответчик, из-за отсутствия отчётов на протяжении 12 месяцев и невыполнения операций по банковским счетам, исключили из ЕГРЮЛ. Наша позиция заключалась в возвращении долга, компенсации убытков и уплате процентов за неправомерное удержание денег. Мы сослались на ст. 399 ГК РФ, а также ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”. Согласно этим основаниям, действия ответчика являются недобросовестными, и он подлежит субсидиарной ответственности. В требованиях мы указали на необходимость в информации об адресе ответчика, а также компенсацию всех расходов, долга и выплату процентов за удержание денежных средств. На данный момент разбирательство все ещё идёт.

Таким образом, надеемся, что смогли наиболее точно ответить на вопрос: “как привлечь директора к субсидиарной ответственности”. Если вы попали в похожую или аналогичную ситуацию, наши юристы готовы вам помочь её преодолеть.

ПОДРОБНЕЕ
Как удалить информацию с сайта

Как удалить информацию с сайта, когда ее неправомерно разместили, как сделать это быстро, к кому обратиться, нужен ли суд – все эти и многие другие вопросы будут освещены в настоящей статье. Ознакомитесь с действенной инструкцией, а также  с нашим случаем из юридической практики. Можете использовать размещенные документы в качестве образца.

Основной постулат всей процессии: чтобы удалить информацию с сайта, нужно узнать чей сайт. У каждого сайта есть свой владелец, если он Вам сразу известен, например, если его контакты отображены на сайте, то пишем ему обращение с требованием об удалении информации.

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

В случае, если сведения об администраторе сайта Вам все-таки неизвестны, то есть парочка хороших сервисов. Обратиться можно к следующим сервисам.

  1. https://www.nic.ru/whois/
  2. https://www.reg.ru/whois/

Но и здесь не все так просто: владельцем сайта может быть как юридическое лицо, так и физическое. Если физическое – то Вы не узнаете какое, так как система попросту не предоставит Вам данные в виду их конфиденциального характера в силу того, что они персональные. Тогда потребуется направлять адвокатский запрос регистратору доменных имен.  Это отдельный субъект, не путать с администратором домена. Чтобы удалить информацию с сайта, нужно обратиться к нему. Есть открытый реестр регистраторов домена. У них все можно узнать.

После того как узнали, кто владелец сайта, можно уже писать обращение-претензию с требованием об удалении информации. Нарушение может быть в недостоверности сведений или в использовании персональных данных физического лица. После того как написали претензию, направляем ее в письменной форме по официальному адресу, где расположен администратор сайта, либо же электронно. Посмотреть реквизиты (адрес, ОГРН, ИНН) можно в ЕГРЮЛ, если нарушитель – юридическое лицо. В претензии установите срок на ответ, чтобы понимать, через какое время можно обращаться в суд. Усредненно срок на ответ составляет 15 рабочих дней.

Указываем в обращении следующее:

  • Какая конкретно информация о Вас неправомерно размещена, может быть она вообще персональная или ложная. Удалять ложную информацию нужно незамедлительно, так как она может испортить Вам репутацию, а для компании это огромный ущерб. Указываем ссылку на страницу сайта.
  • Отсутствие согласия на ее использование, либо порочащий или недостоверный характер таких сведений. Нужно указать, в чем конкретно нарушение, чтобы администратор домена мог оперативно удалить ложную информацию с сайта.
  • Просьбу удалить неправомерно размещенные данные в конкретный срок и пригрозить что будете жаловаться, обратитесь в суд.

Если администратор домена не хочет судиться, то он быстренько удалит неправомерные сведения, а значит можно обойтись без суда! Если претензия исходит от юриста, то шансы удалить информацию с сайта возрастают в 100 раз. Отказывать он Вам уж точно не будет, так как если дело касается распространения недостоверной информации, то в случае пренебрежения Вашим требованием, ответственность перед судом будет нести владелец домена как распространитель ложной информации. Плюс если направлен адвокатский запрос, то тут уж точно никуда не деваться – в деле юрист

Может возникнуть сложность с разграничением недостоверной информации с субъективным мнением. Субъективное мнение никак не защищается законом, состава не будет, если суд признает тот или иной отзыв/комментарий мнением. Объясняем, если какое-либо лицо разместило о Вас информацию, которая может Вас порочить, либо которая просто не соответствует действительности, задаем себе вопрос «А можно ли это доказать?» (абз. 3 п. 9 ППВС РФ № 3). Давайте рассмотрим на нашем примере.

СЛУЧАЙ ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ

На одном из сайтов был размещен отзыв «Мало того, дипломы они фактически продают за указанные суммы денег, и купить его по факту может любой городской сумасшедший. А потом будет проводить вебинары». Важно подумать, а можно ли установить их соответствие действительности. Как видим, в обозначенном случае почти нет оценочных суждений, есть конкретные утвердительные факты о нашем клиенте, причем не в самом лицеприятном значении. А посему, такие сведения можно признать и порочащими, и недействительными и взыскать хорошую компенсацию репутационного вреда.

Сначала возникла необходимость узнать чей сайт. Наши юристы направили запрос регистратору домена. Размещаем его здесь, можете ознакомиться.

По его результатам направили на нужный адрес претензию.

Ее мы тоже разместим, можете ознакомиться. Вывод – как удалить информацию с сайта более чем возможно, но нужно знать все нюансы законодательства (как и везде конечно же), чтобы требования были удовлетворены. И иногда не обойтись без участия адвоката, так как произвольно регистратор домена не предоставит Вам сведения о физическом лице-владельце.

И ответ не заставил себя ждать. Информация удалена собственником сайта.

Немаловажное значение имеет следующий вопрос – а какие данные являются персональными? Так как многие отзывы сопряжены именно с их использованием.

Мы, кстати, рассказывали про это в видеоролике.

Федеральный закон «О персональных данных» раскрывает его: персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)Ну как вы поняли, не так уж и раскрывает, поэтому при желании персональными данными может быть все, что угодно.

Критерий один. Какого-либо строгого исчерпывающего перечня нет. Главное – чтобы такая информация идентифицировала лицо и с высокой долей точности указывала на него. Приведем пример персональных данных. Из очевидного:

  • ФИО;
  • Паспортные данные;
  • Местожительства;
  • Сведения о доходах, о семейном положении, о родственниках;
  • Биометрические данные (голос, сетчатка глаза и даже уши).

Не забываем и наши электронные данные. Например, электронная почта (e-mail), id личной страницы в социальной сети.

Обязанность каждой организации или сайта:

  • запрашивать согласие лица на предоставление данных;
  • использовать строго в соответствии с целями, закрепленными в договоре, соглашениях и иных документах, и конечно, в законе.

При размещении какого-либо отзыва, даже если Вы выражаете субъективное мнение в гневной форме (уж очень сильно остались недовольны стрижкой), лучше несколько раз удостовериться, что информация, которую Вы публикуете, правдивая. В ином случае рискуете попасть на деньги, так как суд может признать такую информации порочащей или недостоверной и взыскать с Вас ущерб и компенсацию вреда. И именно на Вас как публикаторе ложной информации лежит бремя доказывания достоверности такой информации. Не всегда на практике легко разграничить мнение от утверждения о фактах, содержащего недостоверную информацию. Попасться в эту ловушку очень легко.

Давайте резюмируем еще раз. Главное – подготовить качественное обращение к администратору сайта (запоминаем сервисы, которые обозначили в начале статьи, через них узнаете, кто владелец сайта). Написание претензии с просьбой удалить информацию с сайта.

Наши юристы берут всю юридическую работу на себя: собирают доказательства, взаимодействуют с держателями сайтов и регистраторами доменов, подготавливают все необходимые документы (претензия, иск, адвокатский запрос). В общем, Вам ничего не нужно делать, а с нас качественная работа, быстрый результат.

ПОДРОБНЕЕ
Как вернуть деньги за фитнес абонемент?

Инструкция – «Как вернуть деньги за фитнес абонемент?»

В своей практике мы КАЖДЫЙ день встречаемся с ситуациями, когда фитнес не возвращает деньги за абонемент. В судах мы представляем интересы как потребителей фитнес-услуг, так и сами клубы. Да, мы одновременно по обе стороны баррикад, что позволяет нам добиваться успеха. Мы знаем на что обращает внимает суд и как добиться нужного решения.

Данная статья – это пошаговая инструкция урегулирования спора с фитнесом. Полезные советы здесь есть как для клиентов, так и для самих фитнес-клубов. Инструкция очень подробная, после ее прочтения, у Вас, вероятнее всего, не останется никаких вопросов, а если вдруг останутся, то наши контакты указаны на нашем сайте. В статье мы дадим пример претензии, пример иска и поделимся успешным решением суда.

Мы занимаемся такими делами на постоянной основе, даже ролик записали, если Вам ближе видео формат, то наше видео на эту тему ниже.

Наш подкаст на тему “Как вернуть деньги за абонемент в фитнес?” → 

Шаг № 1 – «Убедимся, что мое требование законно»

В первую очередь, нужно понять, когда клиент имеет право на возврат денег от фитнеса.

С точки зрения юридической квалификации, договор с фитнесом – это договор возмездного оказания услуг между предпринимателем (фитнес-зал) и потребителем (клиент). Следовательно, к данному договору применимы статьи:

–  39 главы Гражданского кодекса РФ

– Закона о защите прав потребителей (ЗПП).

Фитнес в таком договоре выполняет функции исполнителя, а клиент именуется заказчиком.

Статья 782 ГК РФ позволяет потребителю в любое время прекратить взаимоотношения с фитнесом, отказавшись от договора. Данная норма не содержит перечень случаев, когда потребитель вправе это сделать. Это означает, что клиент вправе отказаться от дальнейшего сотрудничества с фитнес-клубом без указания причин и мотивов.

Статья 32 ЗПП конкретизирует вышеизложенное правило. Согласно данной норме единственное условие для отказа от договора с фитнесом – возмещение затрат фитнеса, которые не покрываются за счет цены абонемента. Взыскание таких затрат – редкость, так как фитнесу сложно доказать, что он понес какие-либо дополнительные затраты, которые не покрываются стоимостью абонемента. А если фитнес этого не доказал, то он не имеет права требовать уплаты денег от клиента.

При отказе потребителя от договора с фитнесом получается, что фитнес фактически оказал не весь объем услуг, а только их часть. Применительно к услугам действует правило – оплачивается только тот объем услуг, который оказан по факту (ст. 781 ГК РФ). То есть если вы оплатили стоимость годового абонемента, а посещали зал, например, 100 дней, то фитнес-клуб должен выплатить вам часть стоимости абонемента, пропорциональную оставшимся 265 дням.

Таким образом, не имеет значения, по каким причинам вы решили больше не посещать спортзал. Договор с фитнес-клубом прекращается, как только клиент уведомляет об этом администрацию фитнеса. Фитнес, в свою очередь, обязан вернуть клиенту стоимость неиспользованной части абонемента.

Итак, закон дает клиенту право на отказ от договора с фитнесом. Но вот вы берете свой договор и видите там пункт примерно следующего содержания:

«Расторжению после активации договор не подлежит, возврат осуществляется только при переоформлении договора согласно п. 5.2.2 на любого человека со стороны владельца данного договора»

Именно такая ситуация была и у нашего клиента.

Не стоит бояться таких пунктов в договоре. Они прямо противоречат закону и являются ничтожными в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ. Фитнесы включают их для того, чтобы убедить клиентов в невозможности взыскать неиспользованную часть абонемента. При рассмотрении иска о взыскании денег с фитнеса суд не будет руководствоваться такими незаконными положениями договора.

Отдельно следует рассказать о правомерных требованиях потребителя, если фитнес-клуб добровольно не возвращает деньги

  1. Клиент в любом случае имеет право на возврат суммы пропорционально неиспользованной части абонемента. Формула расчета:

S = P – ((P/365)*T), где

S – сумма, подлежащая возврату

P – цена абонемента

T – количество дней, в течение которого вы посещали фитнес

  1. Штраф за отказ добровольно заплатить потребителю (ч. 6 ст. 13 ЗПП).

Размер штрафа – 50 % от суммы, которая взыскана в пользу потребителя в суде.

  1. Моральный вред (статья 15 ЗПП).

Презюмируется, что потребитель испытывает моральные страдания, когда нарушаются права, гарантированные ему ЗПП (пункт 2 «Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг» от 17.10.2018).

Это означает, что суд не вправе отказать во взыскании морального вреда с фитнеса, но может снизить заявленный размер морального вреда.

Способ расчета морального вреда не установлен никаким нормативным актом. Поэтому сам потребитель должен определить, в какую сумму он оценивает ущерб, который причинил ему фитнес-клуб.

  1. Неустойка по ч. 5 ст. 28 ЗПП.

Она взыскивается в случаях, когда фитнес-клуб нарушает сроки оказания услуг, например, в установленный день фитнес не возобновляет свою деятельность (после пандемии).

Размер этой неустойки определяется по формуле:

N = S * 3 % * T, где

N – неустойка

S – сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 1 – «S = P – ((P/365)*T)»

Т – время, в течение которого деньги не возвращаются

Итоговая неустойка не может быть больше, чем сумма подлежащая возврату.

  1. Судебные расходы на представителя, эксперта и т.д.

ГПК РФ позволяет потребителю возместить все свои издержки, которые он понес из-за суда с фитнесом. Сюда относятся и расходы на юриста.

Расходы взыщут с проигравшего фитнес-клуба.

Для того, чтобы подтвердить понесенные судебные расходы на оплату услуг юриста, судье предоставляются:

– договор юр.услуг

– акт выполненных юр.услуг

– платежное поручение об оплате юр. услуг

Расходы взыщут в разумных пределах. Разумность судебных расходов подтверждается ссылками на минимальные ставки адвокатских палат соответствующих регионов России, сложностью дела, объемом оказанных услуг.

Шаг № 2 – «Отправляем в фитнес требование о возврате денег»

Чек-лист для составления требования:

⟏ указать в «шапке» требования свои имя, отчество, фамилию, адрес, телефон/электронную почту

⟏ написать номер и дату договора в тексте требования

⟏ сообщить, что вы отказываетесь от услуг, оказываемых фитнесом. По желанию можете обозначить причины

⟏ потребовать возврата денег за неиспользованную часть абонемента

⟏ дать реквизиты своего расчетного счета, куда должны быть перечислены денежные средства (+ БИК, кор. счет, наименование банка)

⟏ определить срок, в течение которого деньги должны быть возвращены

⟏ предупредить об ответственности за то, что фитнес не возвращает деньги в добровольном порядке (см. статью «Как вернуть деньги за фитнес абонемент?»)

⟏ вручить требование администратору фитнеса под отметку (администратор должен указать свое имя, должность и дату получения) или направить его заказным письмом по  юридическому адресу фитнес-клуба

Если в течение указанного вами в требовании срока фитнес не возвращает деньги, переходим к шагу № 3.

Шаг № 3 – «Пишем досудебную претензию»

Претензия не является обязательным документом в нашем пути по взысканию денег с фитнеса (пункт 11 «Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей» от 14.10.2020).

Но наш опыт показывает, что иногда требования клиентов (шаг № 2) остаются без удовлетворения из-за того, что они просто не попадают к юристам фитнеса. Досудебная претензия – это важный процессуальный документ, подтверждающий серьезность намерений клиента обратиться в суд на фитнес. Логично, что видя слово «досудебная», администраторы передадут нашу претензию в юр. отдел. Учитывая, что суды очень часто встают на сторону потребителей и опасаясь штрафов по ЗПП, юристы фитнес-клуба, скорее всего, будут настаивать на том, чтобы руководство в добровольном порядке удовлетворило требование клиента.

Чтобы написать досудебную претензию в фитнес-клуб воспользуйтесь чек-листом из шага № 2 или образцом, подготовленным нашими юристами.

Как вернуть деньги за фитнес абонемент, если досудебная претензия осталась без ответа или фитнес отказался вернуть денежные средства? В этом случае переходим к шагу № 4.

Шаг № 4 – «В суд на фитнес»

На данном этапе клиент обычно сталкивается со следующими вопросами:

– в какой суд подавать исковое на фитнес?

– как должно быть оформлено исковое заявление о взыскании денег за фитнес и какие документы к нему приложить?

– как изложить фактические обстоятельства дела так, чтобы суду было понятно и просто разобраться в сути спора?

– на какие нормы права и положения судебной практики стоит ссылаться?

– как сформулировать свои требования в просительной части иска?

Итак, чтобы выиграть суд с фитнесом, нужно следовать следующим рекомендациям.

  1. Суд: мировой или районный?

Иск на фитнес подается в мировой или районный суд. Чтобы понять, в какой суд подать иск на фитнес, нужно определиться с итоговой суммой. Как рассчитать цену иска, мы рассказали выше (шаг № 1).

Цена иска < 100 тысяч рублей – идем к мировому судье. Цена иска > 100 тысяч рублей – пишем иск в районный суд.

  1. Территориальная подсудность.

Как правило, иск подается по месту нахождения ответчика. Но потребительский иск на фитнес может быть подан в любой из следующих судов:

– по месту регистрации истца

– по юридическому адресу головного офиса фитнес-клуба, который указан в выписке из ЕГРЮЛ

– по адресу филиала фитнес клуба, в котором вы заключали свой договор

  1. Иск оформляется в соответствии со всеми процессуальными требованиями. К нему должны быть приложены:

– почтовая квитанция, подтверждающая направление заказным письмом с описью вложения искового заявления по юридическому адресу ответчика

– требование в адрес фитнеса (шаг № 2) с доказательством его получения ответчиком

– (не обязательно) досудебная претензия с доказательством отправки

– договор с фитнес-клубом

– доверенность (если подписывает представитель)

Обратите внимание, что пошлина при обращении в суд на фитнес не уплачивается, поскольку потребители освобождены от оплаты государственной пошлины.

  1. В качестве примера иска на фитнес-клуб приведем наш недавний случай.

Клиент приобрела три абонемента в фитнес-зал (для себя и двух своих несовершеннолетних детей). Затем фитнес приостановил свою работу из-за введения антиковидных мер в Москве. Требование клиента о возврате денег было оставлено без удовлетворения.

Для защиты нарушенных прав клиента и ее несовершеннолетних детей нами было подготовлено исковое заявление:

В итоге 10 февраля 2021 клиент получила решение суда об удовлетворении своих требований.

Шаг № 5 – «Готовимся к возражениям фитнеса»

В нашей практике мы сталкивались со следующими наиболее распространенными возражениями со стороны фитнес-клубов:

Возражение № 1. Фитнес объективно не мог оказывать услуги в период действия карантинных мер (см. статью «В суд на фитнес клуб»).

Действительно, фитнес-клубы оказались в сложной ситуации. Их деятельность была приостановлена почти с самого начала пандемии. И даже при всем желании они не могли оказывать своим клиентам услуги.

Однако данное обстоятельств никак не повлияет на возможность потребителя отказываться в любой момент по собственному желанию от договора оказания услуг.

Возражение № 2. Штраф и неустойка должны быть уменьшены по ст. 333 ГК РФ.

Штраф в размере 50 % от взысканной в суде суммы в пользу потребителей и неустойка 3 % по ч. 5 ст. 28 ЗПП – это разновидности неустойки, предусмотренной ст. 330 ГК РФ.

Размер данной неустойки может быть уменьшен судом по мотивированному заявлению ответчика (ст. 333 ГК РФ).  Для этого фитнес-клуб должен доказать, что взыскиваемые неустойка и штраф настолько велики, что создают необоснованное обогащение на стороне потребителя.

Возражение № 3.  Размер морального вреда не обоснован и завышен.

В данном случае вопрос о размере морального вреда разрешается судом по своему внутреннему убеждению.

Очевидно, что если требование потребителя удовлетворено хотя и несвоевременно, но до судебной тяжбы, суд может снизить размер морального вреда.

Возражение № 4. Размер расходов на юриста выходит за разумные пределы.

Обычно здесь ответчики ссылаются на сайты малоизвестных юридических фирм, которые оказывают услуги по совсем низким ценам. Конечно, цены обусловлены квалификацией юриста.

Данные возражения могут быть отклонены по мотиву того, что клиент не обязан обращаться к юристам, оказывающим услуги по наименьшей цене.

Надеемся, что наша инструкция дала вам понимание, как вернуть деньги за фитнес абонемент. Уверены, у нас с вами все получится!

ПОДРОБНЕЕ
Иск об обязании заключить договор

Споры с госорганами – уже заслуженно самостоятельная рубрика на нашем сайте, которая демонстрирует положительную практику в отношении менее защищенной стороны – частной компании. Не всегда госорганы добросовестно себя ведут.  Сегодня рассмотрим еще один случай, связанный с иском об обязании заключить договор. Главная мысль – можно поспорить с госорганом и остаться в плюсе. Можно взыскать по госконтракту, а можно понудить к заключению контракта, обязать заключить договор в суде.

Цель статьи не разбор теоретических основ, сложностей и нюансов взаимодействия с госорганами. Говоря откровенно, цель статьи – показать, что мы умеем оказывать такую юридическую услугу и делаем это качественно. Поделимся случаем из нашей юридической практики, прикрепим иск в качестве примера (не исключено, что Ваш случай похожий), дадим полезные советы. Покажем, что не нужно бояться спорить с госорганами. Возможно всё.

Информация об услуге по ссылке, по этой ссылке можно ее заказать.

Наш случай

Итак, вся проблема вертелась вокруг заурядного, всем нам известного договора аренды, но с небольшой поправочкой – договора аренды мусоровоза. Наш оппонент (ответчик, или МУП) – тот самый субъект, который должен бдеть, утилизировать и собирать, контролировать уровень мусора в своем субъекте. Наш клиент уже состоял в правоотношениях с ответчиком в 2020 году. Между ними был заключен договор со сложным названием на оказание услуг по аренде специализированных транспортных средств с водителем для сбора и вывоза мусорных отходов в сельском поселении. И все прошло гладко, обе стороны были довольны исполнением договора, и ни у кого не было претензий.

Вы можете спросить, почему у МУПа нет своего мусоровоза с таким функционалом. Ну вот просто нет, приходится ему постоянно арендовать мусоровозы для утилизации мусора. Этакий кабриолет без мотора.

Но проблема в том, что такой мусоровоз вы мало у кого найдете в принципе, не говоря уже о том, что спор разгорелся в сельском поселении, где вероятность найти нужную специализированную машину стремится к нулю. Скажем больше – нужный мусоровоз был и есть только у нашего Клиента. Тем не менее, вопреки закону (наш клиент единственный поставщик в этом сельском поселении), МУП отказывался заключать сделку и организовал аукцион, чтобы найти другого арендодателя (того, кто дешевле возьмет). Поэтому собственно было принято решение подавать иск об обязании заключить договор.

Однако и это было незаконным: при организации аукциона (нужен был тот, кто организует сбор и вывоз мусора) Ответчик даже не указал, с помощью какого транспорта нужно это сделать. В аукционе участвовали те, у кого даже не было мусоровоза – специализированного транспортного средства, не говоря уже о том, что такие могли выиграть. И если бы такие выиграли, то налицо было бы нарушение закона со стороны МУПа как единственного регионального оператора по утилизации мусорных отходов в сельском поселении.

В связи с этим, перед тем, как обязать заключить договор с поставщиком, нужно было сначала признать аукцион незаконным. Для этого было инициировано обращение в УФАС, по итогам которого  последний обязал нашего ответчика «свернуть» аукцион и вернуть деньги, внесенные в качестве задатка участниками, так как МУП действительно нарушил закон.

Что еще более показательно, даже после предписания ФАС ответчик не среагировал и не заключил контракт с нашим Клиентом. Значит нужно было действовать радикально – подавать иск об обязании заключить договор

Итак, что нужно делать?

Нужно иметь в виду следующие обстоятельства при оспаривании:

  • Ответчик является единственным Поставщиком услуги по сбору и вывозу мусора. Ему присвоен статус регионального оператора, и именно на нем лежит обязанность по сбору и утилизации мусора;
  • Без специализированной машины он не вправе исполнять свои обязанности. Однако аукцион был проведен без данного условия;
  • Наш клиент (единственный собственник мусоровоза в своем сельском поселении) по сути является единственным лицом, которое может предоставить мусоровоз, однако МУП, чтобы найти что-нибудь подешевле (не устраивала цена) решил на конкурентной основе подобрать себе другого партнера;
  • Фактически сейчас в сельском поселении простой: мусор не вывозится, обязанности не исполняются, хотя наш клиент готов их исполнить. При этом аукцион ФАСом признан уже незаконным.

Таким образом, на базе данных фактов юристы из нашей компании в Москве подготовили качественный иск с хорошей защитой – иск об обязании заключить договор. Представим его здесь.

Возможно, не вовлеченному в юриспруденцию читателю покажется странным, что есть правовая возможность обязать заключить договор в суде. Мол, если не хочет заключать сделку, почему его должны принуждать к этому. Но при определенных обстоятельствах это действительно рабочая схема. Поясним этот момент.

В правоотношениях с госорганом при заключении какого-нибудь контракта есть такое понятие, как «Единственный поставщик». Просто так его не получить, для этого нужны условия. Давайте разберемся что это за субъект.

Есть конкретные случаи, когда Исполнителем по контракту должен быть единственный поставщик (ст. 93 ФЗ № 44)

  • Если предмет договора относится к сфере деятельности естественных монополий;
  • Цена контракта не превышает 300 000 рублей;
  • оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению; по подключению к сетям инженерно-технической коммуникации (п. 8 ч. 1 ст. 93);
  • закупки конкретных товаров, работ, услуг, которые понадобились вследствие возникновения аварии, чрезвычайных ситуаций природного или иного техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной или в неотложной форме (п. 9 ч. 1 ст. 93);
  • случаи, когда открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений признаны несостоявшимися (п. 25-25.3 ч. 1 ст. 93).

Последнее основание – это, собственно, конкурентные способы определения Поставщика, к которым и прибегнул наш ответчик. Но сделал это с нарушением.

Куда подавать иск, чтобы обязать заключить договор в суде?

Подаем иск в арбитражный суд. Если Ответчик из Москвы, то подаем в Арбитражный суд г. Москвы. Наш Ответчик находится в г. Анадырь, поэтому наш