00

Блог

Суд с авиакомпанией

Одним из самых проблемных и часто встречающимся вопросом является суд с авиакомпанией. События, которые в последнее время происходят в мире, пандемия, которая повлияла на все сферы общественной жизни изменила коренным образом и работу аэропортов. Ежедневно у многих граждан возникают вопросы по типу: «Как подать в суд на авиакомпанию?» или «Как составить иск к авиакомпании»? Многие лица вообще сомневаются, подпадает ли конкретная ситуация под нарушение их прав и законных интересов. В этой связи мы решили подготовить для вас небольшую понятную инструкцию, изучив которую вы узнаете, что такое суд с авиакомпанией.

Давайте кратко обозначим основные моменты, которые мы затронем:

  • 1 Перечислим основные причины, которые являются поводом для того, чтобы подать иск к авиакомпании.
  • 2 Обозначим, как подать в суд на авиакомпанию.
  • 3 Расскажем, какие иски существуют и чем отличаются друг от друга.
  • 4 Отметим конкретный порядок действий для того, чтобы разработать иск к авиакомпании.
  • 5 Расскажем о том, почему в спорах с авиакомпаниями необходим юрист.

Во-первых, следует обозначить самые распространенные причины, в связи с которыми в дальнейшем составляется иск.

На заметку:

Необходимо признать, что суд с авиакомпанией – явление довольно распространенное. Но несмотря на большое количество подобных дел, осуществляются они довольно сложно. В такой ситуации предпочтение следует отдать профессионалу – юристу, который точно знает, как подать в суд на авиакомпанию и грамотно составить исковое заявление (от которого в последующем зависит сумма возмещения).

Поводов к тому, чтобы идти в суд очень много. Поэтому мы расскажем только о самых часто встречающихся ситуациях. Вот несколько примеров ситуаций, когда у вас имеется возможность подачи в суд исков против авиакомпаний:

  • Ваш рейс отменяется, и авиакомпания заказывает микроавтобус, чтобы доставить вас в пункт назначения. То есть вместо часового перелета вам предстоит неудобная четырехчасовая поездка. Авиакомпания отклоняет вашу просьбу о возмещении разницы между воздушным и наземным транспортом.
  • Авиакомпания отменяет ваш рейс.
  • Авиакомпания теряет ваш багаж. Вы безуспешно пытаетесь договориться об урегулировании данного спора. При этом вы можете доказать, что стоимость утерянного предмета была намного больше, чем предлагает заплатить авиакомпания.
  • Авиакомпания изменила маршрут.
  • Комфорт перелета не был обеспечен должным образом.
  • Сотрудники авиакомпании превысили свои полномочия.
  • Авиакомпания изменила время перелета и не сообщила об этом пассажиру.

Стоит ли сразу обращаться в суд?

Для начала мы бы посоветовали вам обратиться в саму авиакомпанию. Сделать это возможно, составив досудебную претензию. А вдруг компания пойдет вам навстречу и вы сумеете договориться без суда? И такое бывает. Если обозначенный выше вариант вам не подошел, либо вы не удовлетворены тем, что предлагает авиакомпания, тогда займитесь обращением в суд.

Говоря о последнем, встает вопрос: какой алгоритм действий при подаче иска в суд на авиакомпанию?

Предположим произошла задержка рейса, вы опоздали на какое-то важное мероприятие либо первый день отпуска вы провели в аэропорту, а должны были на пляже, – неважно что именно. Главное, что в этой ситуации были нарушены ваши права. В этой связи вы можете обратиться с претензией к авиакомпании. Важным является то, что если вы попали в подобную ситуации, то будьте готовы к суду с авиаперевозчиком. У вас в голове должна быть четкая картина того, как действовать пошагово.

На заметку:

Вне зависимости от того, какой авиакомпанией вы летели – российская или зарубежная, претензия, поданная вами, будет рассматриваться только по законам Российской Федерации.

Теперь перейдем непосредственно к шагам, которые вам необходимо предпринять для того, чтобы подать исковое заявление на авиакомпанию:

  • необходимо собрать все документы, которые подтверждают факт вины авиакомпании;
  • оформляете всю имеющуюся информацию в виде досудебной претензии и отправляете ее в авиакомпанию;
  • если вас не устраивает ответ авиакомпании либо ответ не пришел вовсе, тогда подготавливаете исковое заявление в суд.

Какой иск необходимо подать: разновидности

Исковое заявление к перевозчику может быть не только индивидуальным, то есть от одного субъекта, но и от группы лиц, – коллективным. Для последнего необходимо как минимум двадцать человек, которые согласны на участие в суде. Причем требования у всех субъектов коллективного заявления должны быть идентичными.

Существуют следующие варианты удовлетворения требований пассажиров:

  1. штраф
  2. пени
  3. возмещение убытков
  4. моральный вред.

Говоря о коллективном иске отметим, что в этом случае возможно требовать только штраф и/или неустойку. О возмещении убытков и морального вреда можно забыть.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы коллективного заявления. Говоря о положительных чертах данного иска отметим, что при таком подходе возможно разделить траты на судебные расходы и юриста между всеми субъектами. Для того чтобы это осуществить нужно заверить у нотариуса заключенное соглашение.

Отрицательные характеристики коллективного заявления:

  • рассмотрение подобного иска происходит гораздо дольше (например, индивидуальный иск рассматривается в течение двух месяцев, а коллективный – вплоть до восьми месяцев);
  • разработать качественное коллективное заявление намного сложнее.

Куда необходимо подать исковое заявление?

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос необходимо обратиться к закону «О защите прав потребителей». В ситуации конфликта между авиакомпанией и пассажиром именно последний решает, в какой суд обращаться. У него есть два варианта:

  • обратиться в суд по месту жительства пассажира;
  • обратиться в суд по адресу местонаждения авиакомпании.

Зачем нужен юрист в спорах в авиакомпаниями?

Бытует мнение, что авиакомпании высоко-высоко и далеко-далеко от народа. Так далеко и высоко, что никаким образом их не достать и ничего от них не получить. Миф этот развеять могут опытные юристы. Например, мы.

В работе с вами мы внимательно выслушаем вашу проблему и проконсультируем вас о возможности и перспективах вашего дела. Мы подскажем вам, какую информацию необходимо собрать (поможем в ее поисках) для того, чтобы в дальнейшем превратить ее в неоспоримые доказательства. Собрав всю документацию мы составим грамотное заявление (неважно, коллективное или индивидуальное). После чего пройдем с вами все этапы рассмотрения дела в суде.

Пройдя несколько десятков споров с авиакомпаниями, можем с уверенностью сказать, что достать их и получить все, что необходимо пассажиру вполне реально и осуществимо. Да, споры этой категории сложные. Но это не говорит о том, что решение суда обязательно будет в пользу перевозчика. Вовсе нет. И наша практическая деятельность тому подтверждение. Мы не только сможем составить для вас качественную досудебную претензию с тем, чтобы не доводить дело до суда и решить все мирным путем, но и разработаем грамотное исковое заявление, которое в разы увеличит шансы на победу. Узнать подробнее о предоставляемых нами услугах можно здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Продажа квартиры, если есть исполнительное производство

Говорят, что выгодная сделка, как для покупателя, так и для продавца, та, в которой обе стороны думают, что им удалось друг друга обмануть. По логике, это применяется также и к продаже квартиры, если есть исполнительное производство, только вот не задача: именно по правилам этой игры может получиться так, что одна из сторон окажется в тотальном проигрыше и вовсе потеряет все. В этой статье мы объясним вам, как влияет исполнительное производство при покупке квартиры, в какой последовательности безопасно покупать/продавать недвижимость, если есть долги у продавца квартиры. А также ответим, какие меры защиты есть у покупателя или кредитора, что одному из них делать при нарушении его прав. Рекомендуем вам обратить внимание, что это не единственная наша статья на эту тему, с другой вы можете ознакомиться здесь. Начнём.

Высшую школу пилотажа не освоить без простого взлёта с полосы, поэтому начнём с ввода в курс дела и основных определений.

Есть собственник – это лицо, владеющее, в нашем случае, недвижимым имуществом – квартирой. Он согласно ст. 209 ГК РФ имеет полное право владеть, пользоваться и распоряжаться ею. В силу жизненных обстоятельств собственник имущества может приобрести (в плохом смысле этого слова) статус должника.

Есть и должник – это обязанное кому-либо лицо, в нашем случае долг зафиксирован решением суда и уже есть исполнительное производство. Однако для кредитора – лица, предоставившего долг, после решения суда в его пользу все только начинается. После выигранного суда кредитору откроется возможность обратиться по месту жительства ответчика в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они могли запустить исполнительное производство. Проще говоря: служба начнет принудительно возвращать долги – описывать собственность должника, арестовывать имущество и так далее. Однако дело в том, что денег может и не быть, а квартира будет единственной жилой площадью должника.

Естественно, судебным приставам не получится реализовать единственное жильё согласно ч.1 статьи 446 ГПК РФ. При всём этом, данное не означает, что эту недвижимость нельзя арестовать, то есть лишить права распоряжения собственника этого жилья, что и происходит. Собственник даже не может сдавать квартиру в аренду, зато имеет законное право проживать в ней. О том, что наложен арест должник может узнать через органы МФЦ или спустя 5 дней наложения санкции – ему просто придёт оповещение. Зачем нужна эта процедура? Чтобы должник не распродал всё своё имущество и не ушёл “в закат” от всех своих кредиторов

Тут у должника, чтобы погасить долг, появляется желание продать квартиру (осознаёт соразмерность, о ней поговорим позже), и он становится продавцом, а у покупателя появляется желание купить. Так и возникает явление “продажа квартиры, если есть исполнительное производство”. Но вот все-таки: долги у продавца квартиры – это приговор или нет? Конечно же нет, а теперь обсудим последовательность купли-продажи квартиры с обременением в виде ФССП. Тут как в песне: “Рухнет мир напополам”, то есть мы рассмотрим, как безопасную продажу квартиры, если есть исполнительное производство, так и покупку.

Вообще возможно избежать всех этих проблем, обратившись к юристам, которые проверят чиста ли юридически квартира или нет. Дело в том, что эта услуга не только позволит вас сэкономить деньги в перспективе, но и самый ценный ресурс для человека – время. Вам не нужно будет ломать голову над тем: есть ли арест на квартире, заложена ли она и прочее.  Кстати, мы предоставляем данную услугу.

Если у продавца есть исполнительное производство здесь важно понимать следующее: наложен ли арест/запрет регистрационных действий на недвижимость или нет. Если он есть, то вы ни коим образом без снятие таких ограничений не сможете ни купить эту квартиру, ни продать её, выход только один – для начала снять арест.

Как и упоминалось ранее, квартирой можно будет распорядиться только в случае погашения задолженности – устранения причины наложения ареста. В противном случае, сделку забракуют на стадии регистрации недвижимого имущества. Долги у продавца квартиры можно оплатить следующим образом:

  • на сайте Федеральной службы судебных приставов;
  • в банкоматах;
  • через судебного пристава-исполнителя.

 

В хорошем случае через 3 дня с квартиры снимут арест, соответственно вам возвратят ваше право распоряжения: со спокойной душой продавайте жилую площадь.

И теперь самый главный вопрос: откуда взять должнику деньги для погашения долга, чтобы арест был снят? Вернее не так: как использовать деньги покупателя для погашения долга и снятия ареста?

Если у продавца есть исполнительное производство, то известны 3 способа покупки квартиры с задолженностью:

  1. С использованием задатка – вносится первый взнос, который оплачивает задолженности, а затем второй – общую стоимость квартиры. Тут же и отметим, что юрист поможет вам зафиксировать вашу договорённость;
  2. Перевод долга с продавца на покупателя. Последний гасит долг и затем покупает недвижимость. Опять же, крайне необходима юридическая подковка, а то можно так и в минус уйти;
  3. С помощью контракта в банке: суть в том, что в две ячейки кладут сумму: на оплату долгов и покупку самой, допустим, квартиры. Соответственно продавец-должник после оплаты долгов предъявляет документы в банк о совершенном действии, после чего ему открывают первую ячейку. Когда право собственности установлено на покупателя, продавец забирает сумму со второй ячейки.

Ещё раз, акцентируйте своё внимание, что вам необходимо будет составить верно документы. Мы предоставляем такие услуги.

Теперь ответим на вопрос: а каким образом погасить долг, если деньги мы получили, например, с помощью одного из вышеуказанных способов. Все просто: мы пользуемся теми же способами оплаты, которые упоминались ранее. Только вот исполнительное производство при покупке квартиры может не закончиться, в этих ситуациях следует:

  • Направить судебным приставам копию квитанции об оплате;
  • Связаться с судебным приставом-исполнителем.

Если и это не помогает, то необходимо будет связаться с управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по месту вашего проживания (УФССП по гор. Москве, например) и составить обращение, указав в нем вашу квитанцию.

Соответственно в перечисленных ранее ситуациях исполнительное производство прекращается при покупке квартиры. Разобравшись с покупателем и должником-собственником нас интересует вопрос: а каким образом кредитор может защитить себя от продажи имущества собственником?

 

Напомним ещё раз: есть долг и, например, постановление суда, а денег нет – должник будет отдавать своим имуществом задолженность. Однако и тут порой всё доходит до абсурда: кредитор лично бегает и выискивает имущество должника и у него даже быстрее это получается сделать, чем у федеральной службы судебных приставов. Это всё, не считая того, что в каждой структуре есть свои не очень честные люди, которые могут сделать вид, что не нашли какую-либо собственность должника. Так как же может защитить свои кровные кредитор? Есть пару способов, как это сделать.

Первый – это написать жалобу начальнику отдела судебных приставов. В ней мы ссылаемся на некачественную работу сотрудника. Однако, нам могут спокойно отказать или просто дать другого пристава исполнителя. Но данная жалоба схожа с досудебным требованием – данный этап, в случае удовлетворения решит нашу проблему очень быстро, а в ином – послужит доказательством в суде. Она будет иметь следующую структуру:

  1. Фактические обстоятельства дела – пишем о том, что вообще произошло и какие лица были задействованы;
  2. Указываем основания нашей жалобы, например, одним из них можно указать документ приказ ФССП РФ от 12.04.2011 № 124, в котором указывается неотъемлемое качество судебного пристава как “Добросовестность”;
  3. В требованиях указываете, чтобы имущество должника как можно быстрее было арестовано и реализовано с целью возмещения долгов, а судебного пристава привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей;
  4. В приложениях прикладываем обращения к приставу, а также сведения, которые вы могли найти об имуществе должника. Последняя информация, кстати, важна, она нам поможет доказать халатность пристава, если после этого он не предпримет действий.

Второй – это, как вы поняли, дорога в суд. На этом этапе мы уже должны будем получить к исполнительном листу завершающий акт, свидетельствующий о том, что взыскивать-то нечего. Далее прикладываем нашу жалобу, в которой мы уже указывали, что есть, допустим, квартира, на которую необходимо наложить арест и реализовать её, но пристав этого не сделал. Тем самым мы докажем его халатное отношение и сможем взыскать с ФССП нанесенные нам убытки.

Трудно не заметить, что на какой бы вы из сторон в этой теме не были – это будет очень большая возня с документами, нервотрёпка и потеря времени без нужных знаний. По этой причине, мы рекомендуем вам обращаться к нам – мы решим вашу проблему и поможем избежать негативных эмоций.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из Гугла

Возможно, Вы читаете сейчас эту статью через Google-браузер. Возможно, через Яндекс. Не исключено, что и через Internet Explorer 🙂 Сегодня мы расскажем, как удалить информацию из Гугла и других поисковиков.

Неоднократно, заходя на какие-либо сайты, нам приходится ставить галочку во всплывающем окне cookie, уведомляющем об использовании определенных данных. Тем самым мы соглашаемся с политикой конфиденциальности сайта, лишь бы поскорее убрать это навязчивое окно и поскорее прочесть на странице то, что нам нужно. Задумывались ли Вы когда-то серьезно над тем, чем это может грозить?

Вряд ли. Мы привыкли к тем возможностям, которые дает нам Интернет. Мы привыкли быстро искать информацию и молниеносно находить ответы на свои вопросы. Нам не хочется тратить время на то, чтобы читать какие-то инструкции, расписанные на несколько листов мелким шрифтом. Мы – пользователи Сети. Не зря Сеть называется именно «сетью», ведь зачастую мы попадаем в нее, как в ловушку, и не можем выпутаться.

Кстати, наше видео на эту тему:

Более чем у 50% пользователей хотя бы раз возникал вопрос, как удалить информацию о себе из поисковика, как удалить информацию из Гугла. Некоторые ошибочно полагают, что здесь помощником может послужить лишь хакер. Но нет, это не так. Удалить информацию из Яндекса или Гугла можно на основании закона, самостоятельно или обратившись к юристу. Но… Не забываем, что Сеть – это сеть. Здесь нет никаких гарантий. Никто не может на 100% обещать Вам, что та или иная информация будет навсегда изъята из строки поиска. Не поможет тут и закон. Пока что мы можем наблюдать недостаточную правовую регламентацию вопросов, связанных с законным урегулированием отношений в Интернете. Конечно, это дело времени. Но от нас, пользователей, тоже многое зависит: на данный момент каждому требуется осмотрительность в использовании своих данных в Сети.

Представим довольно обыденную ситуацию: кто-то когда-то Вас сфотографировал без разрешения и также, без Вашего согласия, разместил изображение на каком-либо сайте. В таких случаях человеком обычно овладевает злость, негодование, обида, и на эмоциях он грозится обратиться в суд, написать заявление в полицию, чтобы как следует расправиться со своим обидчиком. Но это будет ошибкой.

Не нужно сразу бежать в суд, не нужно идти в полицию. Конечно, никто не запрещает впоследствии урегулировать разногласия в судебной инстанции. Но сначала необходимо попытаться решить вопрос другими способами. О шагах, которые нужно предпринять, чтобы удалить информацию из Гугла, далее.

 

Чтобы удалить информацию о себе из поисковика, необходимо понять, что есть определенные категории информации, право на удаление которой имеют граждане. Просто свою неудачную фотографию, выложенную Вами в сеть, которая затем Вам разонравилась, УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. В данном случае не стоит даже тратить время. У нас есть специальный Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором закреплены 4 КАТЕГОРИИ информации, которую можно удалить из Интернета:

  • Так, удалить информацию из Яндекса или Гугла можно тогда, когда она заведомо была распространена с нарушением законодательства. Этот случай охватывает оскорбления в сети, распространение фотографий с личным изображением без согласия обладателя и т.д.
  • Закон допускает также удаление недостоверной информации. Конечно, понятие «недостоверная информация» – довольно растяжимое. Но для пользователя это даже хорошо. Грамотно изложив фактические обстоятельства в заявлении, он может ссылаться на этот пункт. Не стоит пренебрегать помощью юриста в этом вопросе. Человеку, у которого уже, так сказать, набита рука на составление такого рода обращений, легче скомпоновать все факты и грамотно их донести до Гугла или Яндекса.
  • Удалить информацию о себе из поисковика можно и тогда, когда такая информация является неактуальной. Часто с такими просьбами к юристам обращаются граждане, желающие удалить какой-либо устаревший отзыв. Все мы не без греха, у каждого могут быть оплошности в работе. Но если специалист исправился, качественно работает на свою репутацию, то наличие каких-либо нелестных старых отзывов в сети может встать палкой в колеса. Разумеется, здесь тоже необходимо все четко и грамотно изложить в обращении. Представим себе врача. А конкретней – хирурга. На специалистах, имеющих дело со здоровьем людей, лежит повышенная ответственность. Врач-хирург, откровенно не справляющийся со своими обязанностями, не должен быть допущен к работе с людьми. И если на такого врача есть негативный отзыв в интернете, пусть и пятилетней давности, удалить его будет не просто. Нужно будет собрать множество доказательств и фактов, опровергающих на данный момент достоверность такого отзыва. Кстати говоря, именно такой пример приводил в своей статье Яндекс, обосновывая свой строгий подход к удалению информации из Яндекса по обращениям пользователей.
  • И наконец, подлежит удалению из интернета информация, утратившая значение для заявителя.

Важно уяснить один очень важный нюанс, прежде чем пытаться удалить информацию из Гугла. Гугл (да и любой другой браузер) может удалить лишь информацию, всплывающую в строке поиска. Само содержимое Гугл удалить не в силах. То есть лицо, у которого есть прямая ссылка на эту информацию, будет иметь к ней доступ.

 

Прежде чем писать обращение в Гугл или Яндекс, свяжитесь с администратором сайта (потому что именно администратор может удалить саму информацию со страницы, а не ссылку на нее). Обычно контакты администратора находятся в открытом доступе. В сообщении изложите обстоятельства дела, скажите, какую именно информацию следует удалить и почему. Пишите вежливо, без лишних эмоций и обвинений.

Бывает, что администрация не отвечает, что не редкость. Тогда стоит обратиться к владельцу домена. Найти его можно через специальный сервис WHOIS. Но и тут не все так просто. О том, как найти владельца сайта, мы подробно писали в своей статье. Для более детального ознакомления с вопросом рекомендуем ее к прочтению.

Что ж, давайте теперь мы вместе с Вами зайдем в Google и посмотрим, что нам пишет Служба поддержки по вопросам удаления информации из сети.

Справочный центр браузера в первых строках проявляет эмпатию:

Приятно осознавать, что все-таки мы, как-никак, имеем дело с людьми, а не с машиной.

Здесь Гугл нам повторяет, что он может удалить лишь только ссылки на нежелательные данные. Материалы в любом случае останутся в интернете, и при наличии прямых ссылок они все равно будут оставаться доступными. Однако радует, что таких прямых ссылок может ни у кого и не быть.

Гугл уведомляет пользователей о том, что в случае отказа владельца сайта удалить ту или иную информацию, браузер может удалить персональные данные, распространение которых создает угрозу мошенничества, причинения иного вреда. Браузер перечисляет типы данных, которые он способен удалить:

В Правилах Google указано, что браузер может удалять номера банковских счетов, паспортов, изображения подписей, медицинскую информацию, изображения, носящие сексуальный характер, а также иные материалы, распространение которых создает реальную угрозу причинения вреда.

В то же время Гугл отметил, что есть определенные типы информации, которые он не удаляет в принципе: это адреса, номера телефонов, ФИО, даты рождения, а также различные неудачные фотографии Вас и Вашей семьи. Забавно, что Гугл использует именно формулировку «неудачные фотографии» 🙂

К нам за помощью обратилась девушка, про которую распространили нелестную информацию в сети. Мы составили обращение в Гугл и попросили удалить информацию на основании ст. 10.3 Федерального закона N149-ФЗ как недостоверную.

Гугл эти сведения исключил. Однако Яндекс пока нам в этом отказывает, хотя и форма обращения, и сама информация совпадают с тем, что мы отправляли в Гугл. Яндекс ссылается на то, что доказательства, приведенные нами, не являются достаточными, чтобы опровергнуть достоверность указанной информации.

Ответ Гугла:

Ответ Яндекса:

С мнением Яндекса мы категорически не согласны и потому составили жалобу в Роскомнадзор:

Удалить информацию из поисковика совсем не сложно, важно лишь знать некоторые нюансы и правильно составить обращение. В этом Вам могут помочь опытные специалисты нашей компании. Мы неоднократно удаляли из сети различные сведения по просьбам наших клиентов, нам даже удавалось блокировать очень известные сайты-отзовики. Если Вы столкнулись с подобной проблемой, мы всегда будем рады Вам помочь.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из поисковиков

Реально ли удалить информацию из поисковиков (например, из Яндекса или Гугла)?

С этим вопросом юристы нашей компании на консультациях сталкиваются регулярно. Это одно из основных направлений нашей деятельности. Именно поэтому мы решили в этой статье рассказать об этом поподробнее, а также, по уже сложившейся традиции нашего Блога, привести достаточно интересный пример из нашей практики.

Основное, что вы должны понимать – закон в этом случае на вашей стороне!

Одно из наших видео на эту тему:

В нашей стране сбор и распространение информации о частной жизни граждан без их согласия запрещены. Об этом говорится в Конституции, Гражданском кодексе РФ, Законе «О СМИ» и 149-ФЗ «Об информации…». Поэтому в случае нарушения этого права вы можете защищать его способами, не запрещенными законом.

Прежде чем отвечать на вопрос «Как удалить информацию о себе из поисковика?», необходимо углубиться в теорию и нормативно-правовое регулирование данного вопроса.

Для начала разберем такой термин как «право на забвение».

Право на забвение — это право, которое позволяет человеку (то есть только физическому лицу) выдвинуть требование об удалении информации из поисковиков с использованием своих персональных данных, если, по его мнению, указанная информация может нанести ему вред. Вред может выражаться в совершенно разных последствиях, но в основном все сводится к подрыву репутации в обществе.

Несмотря на то, что Интернет в жизни каждого человека используется достаточно давно, данное право появилось недавно – в 2015 году. Оно было закреплено Федеральным законом №149 “Об информации…”.

На первых взгляд все достаточно просто и понятно. Но на практике при защите данного права возникает много сюрпризов.

При этом, стоит учитывать, что не каждое требование будет удовлетворено. Например, в ситуации, когда данные стали общедоступными, то есть вы сами разместили их в свободном доступе или дали на это согласие (как обычно, поставив галочку и не прочитав огромный текст с предупреждением об использовании). Также гражданское законодательство содержит указание на то, что частная информация может быть в статусе общедоступной, если используется «в государственных, общественных или иных публичных интересах». Например, если вопрос касается публичного человека, который занимает государственную должность или широко известен обществу.

Указанный закон устанавливает следующие признаки, которыми должна обладать информация, подлежащая удалению из поисковиков:

во-первых, она должна быть распространена с нарушением законодательства;

во-вторых, удалить информацию о себе из поисковика можно, если она недостоверна, неактуальна, а также утратила значение для заявителя из-за его последующих событий или действий.

При этом, как обычно, из основного правила существуют исключения. Так, названные положения не относятся к информации о событиях, которые содержат признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении лицом преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Помимо этого, ФЗ №149 закрепляет перечень данных, которые должны содержаться в заявлении об удалении информации из поисковиков:

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;

– информация о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит прекращению;

– ссылка на сайт, на котором размещена информация;

– основание для удаления информации;

– согласие заявителя на обработку его персональных данных.

Заявление рассматривается в течение десятидневного срока с момента его получения оператором (например, Яндексом или Гуглом). После рассмотрения заявления оператор удовлетворяет или отказывает в удовлетворении требований заявителя. В первом случае оператор перестает выдавать ссылки на информацию, указанную в заявлении.  Во втором случае – составляет и направляет заявителю мотивированный отказ.

Помимо этого, оператор поисковой системы не имеет права раскрывать информацию о том, что вы обращались к нему.

Если же вы получили отказ, то это еще не повод расстраиваться, поскольку с вашими требованиями вы можете обратиться в суд.

В нашу компанию не так давно обратилась девушка с просьбой удалить информацию из поисковиков (как Яндекса, так и Гугла). На одном из сайтов была размещена непристойная информация о ней, которая не соответствует действительности.

Согласитесь, даже если человек и его окружение понимают, что информация ложная, в любом случае захочется ее удалить, так как читать «полный бред» про себя крайне неприятно.

Именно поэтому мы предприняли ряд следующих действий для нашей клиентки.

1) составили и направили заявление на удаление информации из Гугла и Яндекса

В нем мы указали ссылку, перейдя по которой, можно обнаружить недостоверную информацию о девушке. Также потребовалось прикрепить скан паспорта для подтверждения личности заявителя.

Подтвердили, что размещенная информация, которую мы просим удалить из поисковиков, имеет отношение к нашей клиентке и потребовали скрыть на нее ссылку из результатов поиска, так как информация не просто указывает все персональные данные заявителя, но и прямо обвиняет заявителя в осуществлении противозаконной, аморальной деятельности. При этом автор статьи указывает это не как предположение, а как утверждение о фактах, которые якобы имели место быть.

Мы указали на то, что наша клиентка занимается модельным бизнесом, а то что о ней написано – ложь и клевета. У автора статьи отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие, что девушка ведет аморальный образ жизни.

Помимо этого, мы указали электронную почту для связи с выразили согласие на обработку персональных данных.

При этом удалить информацию из Гугла получилось достаточно быстро. С жалобой, которую мы отправили, вы можете ознакомиться ниже.

А вот с Яндексом оказалось все сложнее. Они отказали в удовлетворении наших требований.

Как удалить информацию из поисковика Яндекса? Чтобы удалить информацию из поисковика Яндекса, мы решили обратиться в Роскомнадзор.

2) жалоба в Роскомнадзор

Жалобу мы разделили на четыре раздела.

Первый раздел – описание основных фактов. В нем мы опять же таки указали, что на интернет-площадках размещены сведения о Заявителе, которые содержат персональные данные (фамилию, имя, фотографии, возраст, рост, место рождения и даже объемы груди/талии/бедер). При этом согласия на обработку персональных данных Заявитель на интернет-площадке не давал.

В данном случае необходимо было сделать акцент именно на нарушении персональных данных, так как Роскомнадзор как раз-таки этим и занимается.

Во втором разделе мы выразили позицию Заявителя.

Заявитель считает, что:

1) Управление Роскомнадзора по ЦФО должно ограничить доступ к Сведениям, ссылки на которые Заявитель предоставил;

2) Роскомнадзор должен обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

Третий раздел был назван нами как «Основания требований». В нем были приведены нормы законодательства, согласно которым права нашей клиентки были нарушены. С этой частью заявления вы можете ознакомиться ниже.

 

И в  требовательной части мы еще раз попросили:

1) провести проверку и заблокировать доступ к Сведениям

2) обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

Роскомнадзор пока не дал ответа на наше заявление. Однако, если служба не отреагирует должным образом, мы будем обращаться в суд.

К сожалению, споры по данным категориям дел являются сложными не только для простых граждан, но и для судов. Доказательства, которые могут потребоваться суду, достаточно специфичны и их непредставление может существенно затруднить представление о «полной картине» ситуации. Статистика удовлетворения подобных требований судами в России не очень позитивна. Процент, по которым суды удовлетворяют требования по удалению информации о себе из поисковика не очень высок. Подробнее о статистических данных по этому вопросу вы можете прочитать в нашей статье.

Для того, чтобы дело с большой вероятностью закончилось успешно, рекомендуем вам обратиться к юристам. Например, юристы нашей компании ни раз сталкивались с рассматриваемым в этой статье вопросом и помогали своим клиентам. Мы грамотно составим требование, заявление, если понадобится – иск в суд и сделаем правильную подборку доказательств. Главное – всегда помните о своем праве на неприкосновенность частной жизни и возможность его защищать всеми законными способами.

ПОДРОБНЕЕ
Укрупнение лота

Есть такая профессия – конкуренцию защищать, именно таким выражением можно описать деятельность федеральной антимонопольной службы (далее ФАС). Однако молва сегодня пойдет не совсем о ней, а об одном из способов задействовать этот государственный орган. Речь идёт об укрупнении лота. В этой статье мы подробно вам расскажем: все подробности теоретической базы закупок (принципы, сроки и так далее), в каких ситуациях и по каким причинам укрупнение закупки является неправомерным действием, как правильно написать жалобу в ФАС на это действие и предоставим вам не только казус из нашей практики, но и пример жалобы. Также будет крайне полезно ознакомиться с нашими предыдущими статьями на схожие темы по этой ссылке. Начнём.

Для того, чтобы наиболее подробно и доходчиво разобрать тему нашей статьи, нам необходимо будет начать с самых азов – это нормативно-правовых актов, регулирующих сферу закупок для осуществления государственных и муниципальных нужд.

К таковым относятся следующие документы:

  • Федеральный закон №44 “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” – данный нормативный акт устанавливает основные понятия, принципы контрактной системы, способы отбора поставщиков, контроль закупок, причины, согласно которым вы можете подать жалобу в ФАС и многое другое. Следует также различать разбираемый в этом пункте ФЗ от ФЗ №223-ФЗ, поскольку тот акт, который мы будем упоминать в нашей статье относится к бюджетным организациям, что нам и нужно;
  • Федеральный закон “О защите конкуренции” – здесь нас интересует часть 3 статьи 17, в которой установлен запрет на ограничение конкуренции с помощью укрупнения лота;
  • Кодекс об административных правонарушениях – здесь установлены всевозможные правонарушения (они также есть и в упоминаемых нами ранее законах) и наказания за них. В этом законодательном акте нас интересует часть 4.1. статьи 7.30, в которой установлена санкция в виде штрафа за ограничение конкуренции как раз за укрупнение закупки.

Разобравшись с основными документами, которые будут нашими компаньонами, перейдём непосредственно к определению “закупка” и разберём возможные виды этой процедуры, а также основные принципы и признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так нам удастся выяснить не просто сухие причины, по которым возможно будет, к примеру, написать жалобу в ФАС, а закономерности и цели законодательства.

Закупка (по ФЗ №44) – это приобретение товаров или услуг с целью удовлетворения муниципальных и государственных нужд. Обозначим: в этой статье речь пойдет только о конкурентных закупках. Итак, главными лицами в этих правоотношениях выступают:

  1. Поставщики – это юридические или физические лица, которые поставляют товары, работу или услуги. К ним существуют перечень отдельных требований, к примеру, отсутствие налоговых задолженностей или ограничений, препятствующих участию в закупках и другие;
  2. Заказчики – это муниципальное или государственное бюджетное учреждение;
  3. Федеральные органы власти – например, федеральная антимонопольная служба, которая осуществляет контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства во время проведения закупок. Вы можете ознакомиться подробнее с полномочиями этого государственного органа в одной из наших статей под названием “Жалоба в ФАС”;
  4. Электронная торговая площадка – это электронный ресурс, на котором:

1)Размещают закупки;

2)Куда поставщики подают заявки на участие в закупочной деятельности;

3) Проводятся электронные аукционы.

Примером такой площадки служит Сбербанк-АСТ. Также есть “Специализированные площадки” для закрытых аукционов, однако это уже отдельная тема для разговора.

Немало важная роль отводится единой информационной системе в сфере закупок. Если рассказывать предельно кратко – в ней осуществляется вся закупочная деятельность. Тут вы сможете найти для себя следующую информацию:

  • Реестр недобросовестных поставщиков;
  • Шаблоны всевозможных контрактов;
  • Сведения о закупках;
  • Их планы, графики;
  • Отчеты по выполненным контрактам и другую информацию.

И все эти процедуры и замороченные системы созданы, чтобы обеспечить цель контрактной системы – это исполнение государственных и муниципальных заказов за минимальную цену с наиболее высоким возможным качеством. Как вы сразу же можете догадаться: эти условия возможно соблюсти только при наличии здоровой и высокой конкуренции. Федеральный закон №44 как раз-таки и выделяет основные принципы контрактной системы, с помощью которых цель контрактной системы достижима. При их соблюдении не будет никаких нелегальных укрупнений закупок. Об основополагающих положениях и поговорим.

К основным принципам контрактной системы, выделяемым в законе, относятся:

  • Стимуляция инноваций;
  • Открытость и прозрачность;
  • Ответственность за результат;
  • Профессионализм;
  • Обеспечения конкуренции и другие.

Это очевидно, что при наличии такого количества правил и принципов, кто-то осмелится их нарушать. Но в этой статье нас интересует конкретный принцип, а именно: обеспечение конкуренции. Как мы и упоминали ранее, одним из способов его нарушить – это совершить укрупнение лота. Наконец-то мы прошли курс молодого бойца и можем приступать к основной части боевых действий.

Укрупнение лота – это объединение в один лот работы, услуги или товара с целью увеличения лота. Ответим на главный вопрос: является ли само по себе укрупнение закупки неправомерным действием? Нет. Тогда появляется следующий вопрос: а что тогда неправомерно? В части 3 статьи 17-ой федерального закона “О защите конкуренции” даны признаки неправомерного укрупнения лота. Речь идёт о совмещении в единый лот технически не связанных между собой товаров, работ или услуг (к примеру, 5 разных участков дорог), что ведёт к ограничению конкуренции. Все очень просто: чем выше требования, тем меньше поставщиков могут их исполнить, соответственно конкуренция слабеет. К счастью, есть орган, в который можно подать жалобу, конечно же, речь идёт о федеральной антимонопольной службе.

Как и упоминалось выше, при наличии ранее оглашенных признаков, можно подать Жалобу в ФАС на укрупнение лота. Дело в том, что эти признаки ведут к ограничению конкуренции, которая в свою очередь влечёт за собой потерю бюджетных средств. Касаемо сроков подачи жалобы: мы обжалуем условия в документации, следовательно у нас есть время до окончания подачи заявок на участие в закупках. Жалоба будет иметь следующую структуру:

  1. Реквизиты сторон;
  2. Описание основных фактов – здесь необходимо будет упомянуть о том, что заказчик объявил, допустим, аукцион и предъявил определенные требования;
  3. Позиция заявителя – здесь мы говорим о том, что заказчик укрупняет лот;
  4. Выдвигаем наши требования – в первую очередь, конечно же, провести федеральной антимонопольной службе проверку условий аукциона;
  5. Прикладываем необходимые приложения.

Итак, в полномочиях ФАС есть не только отмена торгов или предупреждение. Также (речь идёт о нашей ситуации) они могут привлечь к административной ответственности по части 4.1 статьи 7.30 КоАП, в которой устанавливается санкция на должностных лиц в размере от 1-ого процента начальной (максимальной) стоимости контракта, но менее 10 тысяч рублей и не более 50-ти тысяч рублей. Итак, а теперь перейдём от теории к нашей практике.

Дело состояло в следующем: заказчик работ – администрация муниципального образования объявила о проведении закупки на право заключения контракта на ремонт 5 участков дорог. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составила 353 399 587 рублей. В качестве требований к участникам заказчик работ указал наличие за последние 5 лет аналогичного опыта работы, стоимость контракта которой составляла 20 процентов от ранее оглашенной суммы, то есть контракт на 70 679 91 рублей.

Наш клиент обратился к нам за помощью, поскольку посчитал объединение 5 разных участков дорог неправомерным. Естественно, он оказался прав, ведь это укрупнение лота чистой воды. Нами была составлена и направлена жалоба в федеральную антимонопольную службу. В позиции заявителя мы указали факт того, что из-за условий, выдвинутых заказчиком, контракт сможет исполнить всего лишь одна организация. То есть это очень грубое и прямое ограничение конкуренции.


В основаниях
мы сослались на нормы ФЗ “О защите конкуренции”. Если говорить очень простым языком: мы обозначали факт того, что заказчик установил условия, которые напрямую ограничивают конкуренцию, то есть:

  • Это опыт в выполнении контракта на 70 679 91 рублей;
  • Объединение не связанных ни коим образом между собой 5 участков работ.

 

В требованиях мы указали проведение проверки на основании вышеизложенного. В приложении указали доверенность и документацию аукциона.

 

Данное дело на сегодняшний день все ещё находится в процессе. В нашем блоге или на нашем youtube-канале мы обязательно опубликуем результаты. Мы обладаем огромным опытом работы по решению типовых проблем, так что смело можете к нам обращаться.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить отзывы в интернете. Новый закон.

Мы много раз писали о том, как удалить отзывы в интернете, клевету, персональные данные или порочащую статью. Но у нас возник повод написать об этом еще раз. 01 июля 2021 Президент подписал закон, позволяющий удалять нежелательную информацию через прокуратуру.

С 1 июля нужно придерживаться следующего алгоритма действий, чтобы удалить клевету из интернета.

  1. Обращение к автору

Первым делом, попытайтесь узнать, кто является автором статьи с ложной информации. Возможно, человек не имеет злого умысла и разместил недостоверные сведения или персональные данные не специально. Обычно такие авторы готовы добровольно и оперативно удалить персональные данные или ложь. Если клевета обнаружена на просторах социальных сетей, понять, кто автор, очень просто – владелец аккаунта. На сайтах тоже зачастую указывается автор.

Напишите автору корректную просьбу удалить информацию о вас; кратко опишите, почему информация должна быть удалена (личные данные или клевета); предупредите об ответственности за распространение клеветы и незаконный оборот ПД.

За клевету граждан ждет уголовное наказание, а юридических лиц – административное.

Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ (часть 2): клевета через интернет является отягчающим составом. Если за клевету в реальном пространстве предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, то за клевету в Интернете штраф будет в два раза больше, а также может последовать лишение свободы до 2 лет.

Статья 5.61.1 КоАП РФ: за клевету организации ждет серьезный штраф – до 3 миллионов рублей.

Статья 152 Гражданского кодекса РФ (пункт 9): гражданин, пострадавший от клеветы, может потребовать компенсировать моральный вред, а также имущественный вред (например, уменьшился клиентский поток, и возникла упущенная выгода).

  1. Обращение к владельцу сайта

В этой статье мы писали о субъектах, которые участвуют в создании и продвижении сайта. Ключевая фигура – владелец сайта. Именно он осуществляет контроль контента и может удалить отзывы в интернете. Но до владельца сайта нужно сначала добраться.

Сначала с помощью сервиса Whois узнаем, кто является регистратором сайта. Большинство российских сайтов регистрирует REG.RU, поэтому в строке «registrar» вы, скорее всего, увидите именно этого регистратора. Строка ниже – «admin-contact» – это ссылка на форму обращения к администратору сайта.

В окне «Тема письма» напишите, что на сайте, который управляется этим администратором, размещена недостоверная информация, порочащая ваши честь и достоинство, и вы бы хотели, чтоб эта информация немедленно была удалена. Сделайте оговорку, что в случае отсутствия полномочий у администратора сайта на удаление сведений из ресурса, вы бы хотели знать, кто является владельцем сайта и его контакты.

Далее администратор связывается с владельцем сайта и тот, в свою очередь, принимает решение об исключении спорного контента. Если обращение к администратору сайта сработает, то клевета будет удалена через 3 дня.

  1. Обращение к поисковику, или «право на забвение»

В 2016 году в законодательство внесены изменения, и в России появилось «право на забвение». Теперь каждый, кто не хочет, чтоб поисковик выдавал информацию о нем, может подать форму в Гугл, Яндекс и так далее и потребовать заблокировать ссылки на контент. В этом заключается отличие обращения к поисковикам от обращений к владельцу сайта. Владелец сайта обязан удалить статью в интернете. А поисковик, не удаляя материалы, больше не будет выдавать ссылки на них. Найти такой материал можно будет только по прямой ссылке, но она практически никому неизвестна.

Чтобы удалить ссылки из Гугла, заполните форму. Для удаления URL из Яндекса пройдите по ссылке.

Поисковики должны удалить отзывы в интернете, если информация на сайте размещена с нарушением закона (в подавляющем большинстве случаев – ФЗ «О персональных данных»), или недостоверная, или слишком давняя, или неактуальная для большой аудитории.

Для взаимодействия с поисковиком НЕ НУЖНО решение суда. Нельзя сказать, что это однозначно упрощает жизнь гражданам. Как признается сам Яндекс, они оставляют без удовлетворения более 70 % жалоб, так как не могут проверить правдивость размещенной информации.

  1. Досудебная претензия

Досудебная претензия является последним шагом перед обращением в суд. Претензия поможет решить проблему с удалением данных более эффективно, чем «электронное» требование владельцу сайта. Для того, чтобы претензия была убедительной, обратите внимание на следующие важные моменты:

Во-первых, направьте досудебную претензию всем лицам, кто может повлиять на удаление ложных сведений: владелец сайта, администратор домена, автор.

Во-вторых, четко сформулируйте свои требования. Помните, что вы вправе потребовать от владельца удалить отзывы в интернете, а также компенсировать убытки, моральный вред.

Важно установить срок для выполнения ваших требований. Стандартный срок претензии – 30 дней. Но клевета в Интернете – это специфический случай, когда информацию нужно удалять немедленно. Поэтому можете установить срок для добровольного удаления клеветы от суток до недели.

В-третьих, демонстрируйте ваше реальное намерение обратиться в суд. Для этого назовите документ не просто «Претензия», а именно «Досудебная претензия». Также в конце претензии сообщите, что в случае неудовлетворения ваших требований в установленный срок, вы обратитесь в суд.

В-четвертых, покажите нарушителю, что исполнить претензию гораздо выгоднее, чем судиться. Например, укажите, что если претензия не будет удовлетворена, то помимо убытков вы взыщите проценты по ст. 395 ГК РФ. Обязательно сделайте акцент, что вы не намерены судиться лично, а обратитесь к юристу; в суде издержки на оплату услуг представителя будут взысканы с проигравшей стороны.

В-пятых, не ограничивайтесь имущественными санкциями. Предупредите нарушителя об административной и уголовной ответственности за клевету и незаконное использование ПД.

  1. Обращение в суд

Если миром решить спор не получилось, приходится подавать иск в суд.

Наши юристы подготовят иск за 5 рабочих дней. Стоимость ведения судебного процесса – 75 000 рублей (с перспективой взыскания этих денег с проигравшего владельца сайта)

Чтобы удалить клевету из интернета, в иске нужно обосновать три ключевых момента (если нет хотя бы одного из нижеперечисленных элементов, в иске откажут):

а) информация об истце распространяется ответчиком. Опубликование сведений в интернете, естественно, является распространением. В то же время, если информация доводится в личном сообщении, это не считается распространением.

б) информация порочит честь, достоинство, репутацию. В частности, суды признают порочащими заявления об участии истца в преступлении, недобросовестном ведении бизнеса.

в) информация ложная. Любую информацию можно опровергать фактами. Исключение составляют только акты органов власти (например, судебные решения): обстоятельства, установленные в официальных государственных документах, нельзя признать ложью.

Выигрыш дела не означает, что вся информация по щелчку пальцев исчезнет из интернета. Нужно вернуться к пункту № 2 и потребовать у владельца сайта удалить статью в интернете. Судебное решение приложите к заполненной электронной форме.

Если вы подаете иск, чтобы удалить персональные данные, нужно убедиться, что вы не давали согласие на обработку ПД. Некоторые сайты вправе использовать ПД без согласия граждан, например, госуслуги.

Если вам удалось получить судебный акт, который обязывает удалить персональные данные, то после вступления в законную силу этот судебный акт и полученный исполнительный лист нужно предъявить в Роскомнадзор. Это делается через официальный сайт госоргана.

Заполненная вами форма изучается в Роскомнадзоре. После ее обработки  владелец сайта попадает в Реестр нарушителей прав субъектов ПД. Например, недавно туда попал телеграм-бот «Глаз бога», содержащий личные данные нескольких тысяч пользователей. Доступ к интернет-ресурсу, включенному в такой реестр, ограничивается.

  1. Жалоба в Роскомнадзор

Данный способ актуален только для защиты персональных данных. Ложные утверждения, не содержащие ПД, не являются предметом рассмотрения Роскомнадзора.

Подать жалобу в Роскомнадзор можно через официальный сайт или направить по почте по адресу соответствующего подразделения. В жалобе нужно указать адрес сайта, а также Ваши персональные данные, которые на этом сайте транслируются.

Срок рассмотрения Вашей жалобы – 30 дней. За это время госорган проверит Ваши доводы и, если сочтет их убедительными, начнет делать все, чтобы ПД были удалены. К сожалению, у Роскомнадзора в настоящее время нет права самостоятельно удалять ПД. Госорган пройдет тот же самый путь, что прошли бы Вы, не обратившись в Роскомнадзор: сначала найдет владельца сайта и потребует от него стереть ПД, а затем в случае неуспеха напишет и подаст иск в суд. Да еще и всю тяжбу судебных процессов возьмет на себя.

Мы рекомендуем как можно чаще использовать именно этот способ. Сотрудники Роскомнадзора, действительно, хорошо делают свою работу на этом поприще.

  1. Заявление региональному прокурору. Новый способ.

Летом этого года еще один госорган получил право защищать граждан от клеветы в сети – прокуратура. Надеемся, что прокурорские работники будут также неравнодушно относиться к проблеме лжи в интернете, как и сотрудники Роскомнадзора. Время покажет.

Начнем с того, что прокуратура будет рассматривать НЕ ЛЮБЫЕ нарушения. Если в суд можно обращаться по любому поводу, когда вами обнаружена клевета в интернете, то пожаловаться прокурору можно, только если клевета в интернете связана с обвинением в совершении преступления. Также обратите внимание, что к прокурору может обратиться только гражданин. Юридическое лицо не может требовать через прокуратуру удалить клевету.

В заявлении прокурору необходимо указать:

а) свои данные (ФИО, паспорт, контакты)

б) доменное имя сайта, сетевой адрес и указатель страницы сайта

в) мотивированное обоснование недостоверности опубликованных сведений

Региональный прокурор должен проверить заявление в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации. По результатам проверки, если обнаружены признаки клеветы, прокурор составляет заключение. Это заключение направляется Генеральному прокурору РФ. Если же региональный прокурор посчитает, что обжалуемая информация является достоверной или не связана с обвинениями в преступлении, то заключение не составляется, а заявителю направляется отказ.

Получив заключение, Генеральный прокурор проводит проверку в течение 5 рабочих дней. Если заключение регионального прокурора признают обоснованным, то Генеральный прокурор обращается в Роскомнадзор с требованием «принять меры по удалению недостоверных сведений», а если клевета не будет удалена, – «ограничить доступ к сайту».

Далее Роскомнадзор должен незамедлительно совершить все необходимые действия, чтобы удалить отзывы в интернете. «Кухня» согласно новому закону должна выглядеть так. Роскомнадзор определяет провайдера и просит его уведомить владельца сайта об удалении порочащих сведений. Провайдер связывается с владельцем сайта. Владелец сайта в течение одних суток должен удалить статью в интернете. А если провайдер и владелец сайта не совершают тех действий, которые от них требуются, то Роскомнадзор направляет операторам связи требование об ограничении доступа к этим сайтам. Доступ к сайту возобновят только после того, как владелец сайта направит уведомление об удалении ложных сведений.

Итак, мы описали основные способы удаления незаконной информации из интернета. Вы можете использовать эти способы последовательно, а можете сразу избрать метод, который, по вашему мнению, гарантирует результат со 100-процентной вероятностью. Мы поможем вам пройти самый быстрый и эффективный путь.  Клевета в интернете – это зло, с которым нужно бороться.

ПОДРОБНЕЕ
Конфликт интересов в закупках

Тема сегодняшней публикации становится все более актуальной и волнует большое количество граждан. Сегодня поговорим о том, что представляет из себя конфликт интересов в закупках. Закупки являются одним из государственных секторов, наиболее уязвимых для коррупции из – за больших объемов денежных средств и высокого уровня усмотрения и бюрократии, которые часто являются участниками таких процессов. Коррупция в сфере закупок напрямую влияет на доступ граждан к основным услугам, таким как образование, здравоохранение и инфраструктура. Поэтому когда речь заходит о том, что участвуют родственники при закупке, то возникает сразу много вопросов о честной и здоровой конкуренции. Как было в случае с нашим клиентом, о котором мы расскажем несколько позднее. Интересную статью на эту тематику можно изучить тут.

Итак, кратко опишем основные вопросы, которые будут исследованы в теме «Конфликт интересов при заключении контракта»:

  1. Что такое конфликт интересов в закупках?
  2. Как взаимосвязаны закупки и коррупция?
  3. Могут ли принимать участие родственники при аукционе?
  4. Возможно ли избежать конфликт интересов при заключении контракта и как это сделать?

Неприятно признавать, но коррупция в сфере закупок в настоящее время может принимать различные формы (например, взяточничество, конфликт интересов или фальсификация торгов) и может проявляться на всех этапах цикла закупок: начиная от принятия решения о заключении контракта, спецификаций контракта, процесса торгов, оценки и присуждения до реализации контракта и окончательного учета. Тем не менее, коррупционные риски особенно трудно обнаружить из-за размера, количества и сложности соответствующих транзакций, которые часто требуют высокого уровня технических знаний на всех этапах процесса. Отсюда следует то, что конфликт интересов при заключении контракта – сложная процедура, которую довольно сложно доказать.

Конфликт интересов в закупках определяется как ситуация, в которой у государственного должностного лица наличествует частный либо иной интерес, который заключается в том, чтобы повлиять на беспристрастное и объективное выполнение его служебных обязанностей. Если ситуации с конфликтом интересов не выявляются и не регулируются должным образом, они предоставляют государственным должностным лицам возможности использовать свое общественное положение в своих личных интересах.

В сфере государственных закупок конфликт интересов может возникать на различных этапах процесса закупок всякий раз, когда на решения или действия государственных должностных лиц влияют их частные интересы.

Например, беспристрастность может быть затруднена, если один из сотрудников по закупкам, ответственных за принятие решения о том, какой компании будет предоставлен контракт, имеет экономический интерес в одной из компаний, участвующих в торгах, или если кто-либо из его родственников или близких друзей является владельцем одной из этих компаний. Родственники при закупке – довольно распространенная ситуация в том числе и в нашей практической деятельности. Конкретный пример из нашей практики приведем немного позднее. Конфликт интересов может также возникнуть, если сотрудникам по закупкам предложат работу (после государственной службы) в одной из компаний, участвующих в торгах.

Оценка заявок и заключение контрактов чаще всего оцениваются как самые уязвимые этапы процесса закупок из-за высокого требуемого уровня знаний и особенностей комитетов по присуждению и мониторингу. Члены комитета по оценке могут использовать свои полномочия, а также доступ к конфиденциальной информации, чтобы предоставить преференциальные полномочия одному из участников торгов в соответствии со своими собственными интересами.

В таких обстоятельствах, когда принятие государственных решений носит предвзятый характер, нет никакой гарантии, что контракты заключаются в общественных интересах, что правительство получает выгоду от наилучшего конкурентного предложения и что достигается соотношение цены и качества. Кроме того, повторяющиеся случаи беспристрастных и несправедливых процессов закупок могут привести к недовольству общественности и низкому доверию к государственным учреждениям.

Можно ли избежать конфликта интересов при закупках? Как это сделать?

Существует ряд правовых инструментов, направленных на предотвращение конфликта интересов в сфере государственных закупок. Решение этой проблемы заключается в принятии законодательства, касающегося проблемы конфликта интересов или путем регулирования добросовестности в государственных закупках в целом. Требования к декларированию интересов также могут быть эффективным способом предотвращения конфликта интересов.

Таким образом, чтобы предотвратить и избежать конфликта интересов в государственных закупках, необходимо урегулировать три основных вопроса:

  • функции, которые должны осуществлять должностные лица по закупкам;
  • учет интересов;
  • шаги, которые необходимо предпринять при выявлении конфликта интересов.

Предлагаем рассмотреть некоторые особенности регламентации конфликта интересов при закупках:

1. К должностным лицам по государственным закупкам или членам комитета по оценке должны применяться определенные запреты и ограничения.

Например, нормы могут запрещать должностным лицам и членам комитета по оценке владеть долями собственности в компаниях, имеющих деловые отношения с государством; занимать в течение определенного периода времени после ухода с государственной должности должность в компаниях, с которыми государство вело деловые отношения; занимать другую должность в иной ветви власти.

2. Должностные лица по закупкам или члены комитета по оценке обязаны заявлять о своей заинтересованности при вступлении в должность и/или в конкретных случаях, обозначенных в законе.

3. Должностные лица по закупкам также должны регулярно декларировать свои активы; обязательства; доходы из всех источников, подарки и другие преимущества и т.д. Также важно требовать раскрытия точных сумм всех доходов и определения конкретных источников, а также предоставления такой информации общественности в доступной для поиска базе данных.

Важно отметить, что в вопросах, где выявлен конфликт интересов, должностные лица должны быть немедленно отстранены от участия в процессе. Но ключевая проблема, которая остается нерешенной, касается эффективного применения этих норм. К сожалению, данная проблема порождает проблемы в практике осуществления закупок, которые приводят, например, к следующей ситуации, в которой ключевой составляющей являются родственники при аукционе:

Практический случай:

Ситуация заключается в том, что Администрация некого городского округа на протяжении многих лет заключала с МАП муниципальные контракты на разного рода работы и услуги. За все время было заключено как минимум 50 муниципальных контрактов на общую сумму 213 351 145 руб.

В процессе изучения ситуации выяснилось, что основными участниками данной схемы были родственники при закупке: сын, который является начальником отдела закупок городского округа, мать – заместитель главы администрации и начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа является и отец – фактический руководитель МАП, до января 2020 являлся официальным руководителем юридического лица в должности «начальник».

После того как наш клиент начал участвовать в аукционах Администрации, МАП сменил руководителя, что выглядело совсем подозрительно: мать контролирует финансы, сын контролирует аукционы, а отец – исполняет муниципальные контракты.

Все заключенные контракты размещены на сайте госзакупок, а значит данная информация не будет опровергаться ни Администрацией, ни руководством МАП.

Однако, учитывая законодательство РФ, родственники при аукционе – явление незаконное, а значит контракты не могли быть заключены из-за конфликта интересов.

Наш клиент неоднократно обращался с соответствующими жалобами, требованиями и просьбами. Он выявил возможную коррупционную схему. Наш клиент регулярно требует от Администрации проведение аукционов в соответствии с законом, однако его требования не привели к желаемому результату.

Желая все-таки добиться своего, клиент обратился к нам. Мы регулярно занимаемся вопросами оспаривания подобных аукционов. Что мы сделали? Мы составили качественную жалобу в ФАС. Кроме этого, иногда мы подключаем правоохранительные органы, если подобные действия происходят систематически и злостно: составляем заявление в МВД.

Прикладываем нашу жалобу:

Мы рассчитываем только на положительный результат. У нас большой опыт ведения споров с государственными учреждениями и должностными лицами (довольно сложно связываться с муниципалитетом или государством). Мы знаем как себя вести в подобных случаях и что необходимо указать в жалобе для того, чтобы решение было принято в нашу пользу. Обо всех наших услугах вы узнаете здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Родственники при закупке

Сфера закупок тесно связана с большим оборотом денежных средств. Как известно, облагороженная денежная почва сеет коррупцию. Личная заинтересованность участников закупки, фигурирование в процессе родственников при закупке приводит к многочисленным нарушениям российского законодательства. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выявить и предупредить такого рода нарушения, как их пресечь. Также обсудим некоторые нововведения в законодательстве, обратимся к судебной практике и практике нашей компании для наглядности.

Начнем, пожалуй, с нововведений. Последний месяц весны 2020 года ознаменовался введением Методических рекомендаций для закупщиков товаров, работ или услуг, осуществляющих свою деятельность на основании Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Эти Рекомендации были введены для того, чтобы урегулировать и оптимизировать работу по выявлению личной заинтересованности участников, которая приводит к конфликту интересов в закупках.

Кто должен выявлять личную заинтересованность и стремиться избегать конфликта интересов при заключении контракта? Прежде всего этим должны заниматься сами организации-участники закупок для обеспечения государственных/муниципальных нужд. Эти субъекты выделяются отдельно, поскольку для таких организаций законом № 44-ФЗ прямо установлена обязанность не допускать конфликта интересов в закупках. Но, конечно, эти рекомендации распространяются на все компании, поскольку цель нововведений состоит в том, чтобы усилить контроль над такими явлениями, как взяточничество, мошенничество, коррупция в целом.

Более того, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», абсолютно все компании должны предпринимать те или иные меры по противодействию коррупционным явлениям. Для реализации поставленных задач компании зачастую разрабатывают специальные алгоритмы, выстраивают системы по выявлению личной заинтересованности. На это уходит, по правде говоря, немало сил и времени.

Итак, вернемся к закону № 44-ФЗ. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 31 закона о контрактной системе, все участники закупок должны избегать конфликта интересов между заказчиком и исполнителем. Для более глубокого и детального понимания необходимо разобраться в терминах. Кстати, Закон учел этот момент и раскрыл необходимые дефиниции.

Что такое конфликт интересов в закупках? Под конфликтом интересов при заключении контракта понимается ситуация, в которой заказчик (его должностные лица), вступая в отношения по закупке с тем или иным лицом, нарушает правила о конкуренции при осуществлении закупок. Подразумеваются как раз родственники при закупке, о которых мы говорили выше. То есть, если должностные лица заказчика состоят в родственных отношениях с: 1) участниками закупки в виде физических лиц или индивидуальных предпринимателей, 2) выгодоприобретателями – ФЛ, владеющими более 10% акций или долей в уставном капитале ЮЛ, 3) директором, гендиректором, управляющим ЮЛ, 4) руководителем учреждения и другими лицами, – то налицо конфликт интересов при заключении контракта, наличие личной заинтересованности, ставящей под сомнение беспристрастное исполнение обязанностей.

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения тех или иных благ (денег, имущества, имущественных прав) как самим служащим, так и лицами, состоящими с ним в родственных отношениях.

Получается такая логическая цепочка:

Личная заинтересованность участников закупки → ненадлежащее и необъективное исполнение обязанностей → конфликт интересов.

Важно отметить, что конфликт интересов возникает не только тогда, когда близким родственником является руководитель организации, директор ЮЛ и другое руководящее лицо. Конфликт интересов возникает и в отношении должностных лиц. То есть важен не сам факт включения должности в законный перечень, а реальная возможность того или иного лица влиять на процедуру закупки, на ее результат.

Для наглядности обратимся к судебной практике. Верховный суд в своих разъяснениях указал, что «из конкурса должны исключаться компании, в которой работают родственники заказчика, даже если они не являются руководителями этой фирмы». Так, если полномочия руководителя фактически тождественны полномочиям его заместителя, который и будет участвовать от лица компании в закупках, то компания выбывает из круга претендентов. Эти меры оправданы, поскольку стоят на защите справедливой конкуренции.

ВС РФ привел в пример два дела, в которых ситуации, казалось бы, аналогичны, но исход разный из-за фактических обстоятельств.

Так, первый казус заключается в том, что некоторая компания посчитала правомочным участие в открытом конкурсе хозяйственного общества, один из членов совета директоров, который состоял в близких родственных отношениях с заместителем руководителя контрактной службы заказчика, и задекларировала отсутствие конфликта интересов.

ФАС такое решение не одобрил и обязал отстранить хозяйственное общество от участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку товара. Заказчику оспорить решение антимонопольного органа не удалось.

Арбитражный суд, рассматривающий дело, напомнил участникам о принципах контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с которыми деятельность должна производиться гласно, прозрачно, с отсутствием коррупции и ограничений конкуренции. Никаких родственников при аукционе быть не должно. Арбитраж подчеркнул, что должность заместителя руководителя контрактной службы заказчика и должность самого руководителя подразумевают тождественные полномочия и функции, что позволяет обоим субъектам влиять на процедуру закупки и ее результат. Как следствие – налицо ограничение конкуренции, создание преимущественных условий участия в закупке, что явно противоречит Законам РФ.

Второй кейс по своему исходу диаметрально противоположен. Так, некоторую компанию отстранили от конкурса, посчитав наличие родственников при аукционе противоречащим закону: генеральный директор является братом заместителя руководителя заказчика.

Арбитражный суд такое решение отменил на том основании, что полномочия заместителя в данном случае не являются функционально-тождественными полномочиям руководителя, то есть у заместителя отсутствует возможность принимать решения, влияющие на судьбу процедуры закупок.

Так, у нас есть две ситуации. В обеих ситуациях фигурируют родственники при аукционе. Однако в зависимости от того, на какой должности находится лицо, а точнее, какие функции и полномочия на него возложены – решается вопрос о том, правомерно ли участие в конкурсе той или иной компании.

Кстати, как вы могли заметить, в первом казусе мы упомянули факт декларирования компанией отсутствия конфликта интересов. Это важный нюанс, поскольку на участнике закупки, по мнению судов, лежит обязанность задекларировать факт отсутствия конфликтов интересов в соответствии с требованиями ст. 31 закона о контрактной системе. Это делается либо в форме отдельного документа, либо в форме особой отметки в соответствующей графе электронной документации.

То есть, даже если фактически конфликт интересов и личная заинтересованность в деле отсутствует, но этот факт надлежащим образом не был задекларирован, заявка может признаться несоответствующей требованиям законодательства.

Кстати, да, есть еще один очень важный момент. Если контракт был заключен с заведомо известным для участников конфликтом интересов, то такой контракт считается ничтожным. Как следствие – происходит реституция прав. То есть все возвращается на «точку старта». Конечно, это грозит компаниям огромными убытками. Поэтому лучше такого не допускать.

Обратимся к практике нашей юридической компании. Не будем ходить вокруг да около, а прямо скажем: мы действительно являемся специалистами в этой области. Сотрудничая с клиентами, мы разъясняем им, что наличие родственников при закупке – хороший повод отменить конкретную закупку (аукцион, запрос котировок и т.п.). Для того чтобы это сделать, необходимо грамотно составить заявление и направить его в ФАС. Нередко мы подключаем к делу и правоохранительные органы для ускорения процесса. Если мы сталкиваемся с систематическими и злостными нарушениями, игнорированием письменных уведомлений, то в данном случае мы прибегаем к помощи МВД. В общем, делаем все возможное и невозможное для успешного исхода.

Предлагаем для ознакомления заявление, которое недавно было составлено нашими юристами для направления его в ФАС по Чукотскому автономному округу:

Если Вы столкнулись с подобной проблемой, мы всегда будем рады Вам помочь.  Свяжитесь с нами, и наши юристы детально проанализируют конкретно Ваш случай, дадут советы, проконсультируют по необходимым вопросам.

ПОДРОБНЕЕ
Воруют контент

«Воруют контент» – эту фразу достаточно часто произносят не только профессиональные авторы статей или крупные блогеры, но и обычные пользователи социальных сетей с небольшой аудиторией. Универсального совета для защиты контента от кражи дать невозможно. Попросту потому, что его не существует. Всегда есть и будет вероятность того, что ваши творения могут быть украдены.

К юристам нашей компании достаточно часто обращаются с проблемой кражи контента. При этом клиенты понимают, как важно решить эту проблему при ведении бизнеса или блога, который приносит существенный доход.

Во-первых, это – не справедливо, когда воруют контент, т.е. выдают вашу работу за свою.

Во-вторых, никто не имеет права зарабатывать на вашем творчестве.

И наконец, если уж у вас воруют контент, то за это вам должны заплатить.

Иногда проблема решается очень просто, а иногда приходиться судиться и исполнять решение суда. Все зависит о того кто и где ворует контент, насколько он сговорчив и готов на компромисс. Тут очень много факторов, определяющих порядок действий и стоимость наших услуг. Вы можете написать нам, описать ситуацию, мы оперативно ответим и предложим варианты решения, сразу указав полную стоимость.

Но обо всем по порядку. Начнем с терминологии.

Кстати, наш подкаст на тему “Что делать, если воруют контент в Инстаграм?” → 

«Украли контент» – фраза общеупотребима и вполне понятна, но что она означает в переводе на юридический язык?

В целом под контентом может пониматься что угодно – статьи, публикации, фотографии, видео и многое другое. На юридическом – объекты авторского права. Воровство – это неправомерное использование этих самых объектов авторского права.

Положения Гражданского кодекса РФ гласят, авторские права включают в себя личные неимущественные права и исключительные права. В свою очередь, личные неимущественные включают в себя такие права как право авторства, право на имя, право на неприкосновенность, обнародование и отзыв произведения, а исключительные имущественные права непосредственно связаны с использованием произведения.

Вполне реальна ситуация, в которой исключительные права принадлежат не автору произведения, а другому лицу. Например, фотограф сделал фотографию по заказу журнала. Если кто-то украдет снимок, то требовать компенсацию за нарушение авторских прав или убытки будет журнал, а не фотограф. Но при этом у фотографа останется право признаваться автором своей работы. Также он может потребовать возмещения морального вреда в свою пользу.

Но в этой статье мы рассмотрим более типичную ситуацию, в которой автор является правообладателем и он обладает всеми возможными способами правовой защиты. Приведем пример из своей практики.

Недавно к нам обратился клиент со следующей проблемой –  товар, представленный в некой публикации в социальной сети Instagram полностью идентичен тому, что изготавливает и реализует наш клиент.

Причем у нашего клиента имеется заявка на изобретение, что означает наличие приоритета. Более того, публикация содержит фотографии, которые собственноручно делал наш клиент. К тому же, у него есть доказательства этому факту, а именно – дата публикации фотографии в аккаунте. Наш клиент не передавал права на патент, права на фотографии, они принадлежат только ему, договоров об отчуждении никогда не заключал.

А у продавца-нарушителя как раз-таки нет прав на изготовление и реализацию товара и на публикацию фотографий.

Для нашего клиента мы составили документ – требование об удалении публикации, с которым мы обратились к автору поста с требованием о взыскании убытков, либо выплаты компенсации за нарушение авторских прав. К тому же в наши планы входит привлечь его к административной или уголовной ответственности.

Помимо этого, мы подали жалобу в Инстаграмм. Изложив суть ситуации для администраторов социальной сети, юристы нашей компании в жалобе, поданной в Инстаграмм, потребовали удалить публикацию, а также заблокировать аккаунт в связи с систематическим нарушением прав нашего клиента.

С полной версией нашего обращения вы можете ознакомиться ниже.

А теперь подробнее поговорим о том, в какой ситуации проблема «воруют контент» вообще существует и когда целесообразно «качать свои права». Для того, чтобы точно определиться с этим вопросом, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам, знающим как разобраться в этой проблеме. Советуем вам обратиться к юристам нашей компании.

Так, у нас существует четкий алгоритм определения того, как действовать. И в этой статье мы поделимся с вами основными моментами.

Итак, шаг первый – необходимо понять, нарушены ли вообще ваши авторские права.

Для этого необходимо обратиться к положению ГК РФ, в котором указаны случаи, когда использование вашего творения все-таки разрешено. К ним относится использование в информационных, научных, учебных или культурных целях. При этом, стоит не забывать, что должны быть указаны имя автора и источник цитирования. Зачастую именно с помощью этого положения коммерческие организации пытаются оправдать себя. Но эти попытки бесполезны, так как перечень вариантов правомерного использования установлен в законе. Кроме этого, возможно цитирование и использование исключительно отрывков, а не целых произведений. И самое главное – использование возможно только в некоммерческих целях.

Существуют ситуации, когда использование текста не является нарушением. Например, если в источнике, где опубликован текст, прописано, что он может быть использован с указанием авторства и активной ссылкой на оригинал. Без указания авторства использование будет признаваться нарушением.

Итак, если вы точно определили, что ваше авторское право нарушено, можете переходить ко второму шагу.

Шаг второй – поиск нарушителя.

Способ поиска нарушителя будет зависеть от вида источника, в котором произошло нарушение авторского права.

Во-первых, это может случиться в печатных изданиях. В этом случае нужно проверить данные о публикации, в которых зачастую указывается автор и все о редакции, которая опубликовала ее.

Во-вторых, раз мы говорим о контенте, то ваши права нарушены в Интернете. Если украли контент в Интернете, информацию о собственнике сайта можно проверить через специальный раздел, который обычно именуют «О нас». Если вдруг такой раздел отсутствует, то их можно получить от регистратора доменного имени.  Но в данном случае, необходимо учитывать, что указанная информация не находится в открытом доступе и ее можно получить только лицу, у которого есть статус адвоката по специальному запросу. Следовательно, вам потребуется помощь юриста.

В-третьих, если рассматривать нарушения в Интернете, то самыми обширными площадками для нарушений авторских прав являются социальные сети. Причем, доказывание этого факта будет очень сложным.  Например, опубликовали пост в Инстаграме, а кто его опубликовал – не ясно, то есть по профилю невозможно идентифицировать пользователя. Именно поэтому зачастую приходится обращаться с жалобой в Инстаграм. И зачастую максиму чего можно добиться – это удаления контента и блокировка аккаунта,

Шаг третий – написание претензии.

Самое главное при написании претензии – это указать верный адрес и четко сформулировать требования. Причем не просто требовать того, что вашей душе угодно, а только то, что положено по закону. Общие меры восстановления права сводятся к возможности правообладателю требовать прекратить нарушение прав, возместить убытки или выплатить компенсацию. Так, например, если украли фотографию, то вы можете:

1) просить удалить ее с сайта, на котором вы не давали право публиковать свою работу;

2) требовать указать вас в качестве автора со ссылкой на ресурс, в котором ваша фотография была ранее опубликована;

3) заплатить вам компенсацию за нарушение авторских прав или возместить убытки, которые вы понесли из-за нарушения.

Последнее – самое популярное требование. На нем остановимся подробнее.

Гражданское законодательство устанавливает «вилку» для определения судами размера компенсации. Она может составлять от 10 тысяч до 5 миллионов рублей – конкретную сумму будет определять суд. Также при определении размера компенсации используют такой показатель как стоимость контрафактных копий.

На практике чаще всего используют первый вариант, так как он удобнее и универсальнее.

Шаг четвертый – зафиксировать нарушение.

Ответ на вопрос «Как это сделать?» будет зависеть, прежде всего, от вида нарушения и «места его совершения».

Так, если авторские права были нарушены, например, в журнале, то достаточно будет приложить тот самый журнал.

Если же нарушение было совершено в Интернете, то необходимо сделать скриншот и заверить его у нотариуса. Однако, не все нотариусы это делают и не все суды принимают такую форму. Чаще всего необходим нотариально заверенный протокол осмотра веб-страниц. Сделать этот протокол также не очень просто, так как, во-первых, процедура достаточно дорогостоящая (от 6,5 до 30 тысяч рублей), а, во-вторых, опять же – не каждый нотариус это делает.

Также обращаем ваше внимание, что этот шаг необходимо осуществлять только после того, как вы точно решили идти в суд.

Переходим к пятому шагу – судебного разбирательства.

Иски о нарушении авторских прав рассматриваются судами общей юрисдикции или арбитражными судами по месту нахождения ответчика. В целом, судебное разбирательство производится по обычным правилам, установленным в процессуальном законодательстве. Спецификой будет лишь то, что необходимо доказать в суде. О специфики доказательств мы уже говорили ранее.

И, наконец, последний и очень важный шаг – это исполнительное производство.

Суд вынес решение в вашу пользу, присудил, например, компенсацию. После этого необходимо получить исполнительный лист и обратиться с ним либо в банк, либо к приставам. Первое – быстрее, но если отсутствую актуальные реквизиты, то придется обращаться к приставам и постоянно напоминать о себе.

Таким образом, борьба с нарушением авторских прав – реальная процедура, которая в большинстве случаев заканчивается вполне успешно.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на госконтракт

Жалобы на госконтракты – явление далеко не редкое в сегодняшних реалиях. Интересы и законные права исполнителей зачастую нарушаются заказчиками, особенно в части оплаты поставленных товаров или выполненных услуг. Да, система  госзакупок пока еще далека от совершенства. Тем более, нынешнее законодательство в большей мере учитывает возможные риски именно со стороны заказчиков, тем самым ситуация лишь усугубляется. В сегодняшней статье мы обсудим, как составлять жалобу на госконтракт, куда ее подавать, как отменить закупку, как решается вопрос с нарушениями по госконтракту в прокуратуре, и зачем вообще писать жалобу в прокуратуру, если этим занимается ФАС?

Мы уже подробно писали про то как жаловаться на победителя закупки в ФАС, как жаловать в ФАС на администрацию, как жаловаться на электронный аукцион, как жаловаться на документацию аукциона и т.п. Все это было описанием порядка и процедуры жалобы именно ФАС, мы не затрагивали тот факт, что жалобу можно направить и в прокуратуру. Иногда мы это делаем, это эффективно. Но не всегда. Рассказываем.

Основная мысль в том, что жалоба в прокуратуру на госконтракт пишется тогда, когда есть что проверять “на местности” и тогда, когда есть совсем уж грубые нарушения законодательства, которые могут повлечь возбуждение уголовного дела. Например, заказчик проводит закупку на поставку, которая уже осуществлена, либо закупку на строительство объекта часть которого уже возведена. Тут ФАС не будет выезжать и проверять это, это к прокуратуре, чтобы они выехали и установили факты.

Кстати, наш подкаст на тему “Как правильно жаловаться в ФАС, чтобы оспорить торги?” → 

Итак, самое основное – при выявлении нарушений со стороны госзаказчика, необходимо вовремя на это среагировать и пресечь злоупотребления, направив жалобу, однако законом установлены определенные сроки, которых нужно придерживаться. Сроки касаются именно жалобы в ФАС,не в прокуратуру. Например, если обнаружены нарушения в области закупки товаров, то жалобу на госконтракт можно подать не позднее 10 дней с момента подведения итогов закупки. В зависимости от этапа закупки и вида нарушения будет дифференцироваться и состав лиц, правомочных обжаловать незаконные действия.

  

Хотим обратить внимание читателя на важность закупочной документации. Зачастую споры возникают на том основании, что товары в документах иногда обладают такой характеристикой, которая делает существование этих самых товаров невозможным. Например, даже самые незначительные характеристики того или иного продукта могут стать для поставщика фатальными. Так, поставщик, воспринимая те или иные отступления от техзадания за несущественные, полагаясь на добросовестность заказчика и здравый смысл, рискует расторжением договора в одностороннем порядке со стороны заказчика. И тут – по накатанной – финансовые, репутационные риски, реестр недобросовестных поставщиков, проблемы с бизнесом…

Мы уже успели вас напугать?

Не стоит отчаиваться. Всегда можно подать жалобу на госконтракт. В том числе, в случае возникновения спора по госконтракту, можно обратиться в ФАС, прокуратуру. Не забывайте также, что наши компетентные адвокаты в Анадыре, Москве и других городах всегда готовы стоять на страже Ваших законных интересов.

Обратимся к закону № 44-ФЗ. В соответствии со статьей 8 этого нормативного акта, контракт может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и по инициативе заказчика/поставщика. В крайнем случае, правомочием на расторжение конкретного контракта может быть наделен суд.

Если контракт расторгается по соглашению сторон, в принципе, никаких проблем не возникает. Соглашение на то и соглашение. Если стороны не имеют в отношении друг друга никаких претензий, они могут спокойно снять с себя «стальные кандалы» взаимных прав и обязанностей.

А вот в случае с расторжением контракта по инициативе заказчика уже возникают вопросы. Конечно, закон устанавливает определенные условия, при наличии которых контракт может быть расторгнут заказчиком. Последний должен обосновать причины принятия такого решения. Так, правомерным расторжение будет считаться в случае, если поставщик, например, указал о себе неверные сведения, поставил не тот товар или товар ненадлежащего качества, плохо выполнил работы и т.д. Но поставщик здесь может столкнутся с определенными рисками, о которых мы писали выше. Поэтому уже на первых этапах очень важно скрупулёзно подойти к вопросу документации, согласованию условий. Ответственность за невнимательность, увы, зачастую лежит на плечах предпринимателей-поставщиков.

Поставщик также может расторгнуть контракт в случае ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств.

Итак, соберем все вышесказанное воедино и раскроем алгоритм действий в случае наличия нарушений по госконтракту.

  • Пишем претензию заказчику, четко указываем, какие условия были нарушены, что требуется от контрагента, грозим неустойкой.
  • Второй пункт у нас варьируется в зависимости от ситуации. Так, можно либо обратиться с иском в арбитражный суд, либо решить вопрос с нарушениями по госконтракту в прокуратуре.

Странно, но факт, что лишь около 1% предпринимателей обращаются в прокуратуру. Хотя эта статистика представляется нам не совсем обоснованной. Решение споров по госконтракту в прокуратуре – довольно эффективный метод. Причем в прокуратуру можно обратиться на любой стадии, что очень удобно.

Обращаться нужно в прокуратуру соответствующего субъекта. Органы прокуратуры рассмотрят заявление, направят запрос об устранении нарушений законодательства и примут соответствующие меры, в том числе привлекут виновных лиц к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности (в зависимости от характера и степени правонарушения).

Важно отметить, что решение прокурора не лишает права лица обратиться за защитой своих интересов в суд. Органы прокуратуры должны обосновывать и мотивировать каждый свой ответ на заявление или жалобу, а также разъяснять порядок обжалования решений.

Обратимся к практике нашей компании. Так, мы составили жалобу и направили ее Прокурору Чукотского района Чукотского автономного округа «на неисполнение контракта по содержанию автомобильной дороги».

Суть дела в следующем. Заказчиком, некоторым муниципальным унитарным предприятием, был дважды проведен аукцион, победителем в котором дважды стал некий индивидуальный предприниматель, ставший в последствии исполнителем. В обязанности исполнителя входило содержание дорог на определенном участке, уборка снега и проч. Однако невооруженным взглядом было видно, что исполнитель по договору исполнял свои обязанности некачественно, снег не убирался с дорог, никакого содержания не производилось. Заявитель, направивший жалобу, заинтересован в установлении реальных цен на стоимость услуги, но лишен этой возможности. Более того, заявитель обладает достаточным количеством технического оборудования для выполнения аналогичных услуг, в отличие от исполнителя.

Таким образом, муниципальное предприятие всячески избегало сотрудничества с заявителем, пренебрегая при этом качеством дорог.

Наши юристы составили следующую жалобу:

Вскоре от Прокуратуры поступил положительный ответ, в соответствии с которым в адрес МУП было направлено представление об устранении нарушений. С ответом прокуратуры можете ознакомиться ниже.

Подводя итог, повторимся, что споры по госконтрактам возникают достаточно часто. И несмотря на более крепкую законодательную защищенность заказчиков, отстоять свои интересы предпринимателям вполне возможно. В этом деле не стоит пренебрегать помощью компетентных специалистов. Юристы нашей компании имеют богатый опыт в решении подобных вопросов. Наши адвокаты в Анадыре, Москве и других городах всегда будут рады Вам помочь. Мы работаем как очно, так и дистанционно. Формат работы не столь важен, сколь важен результат. А за результат мы ручаемся. Отстаивать законные права и интересы наших клиентов – Дело Чести нашей компании.

ПОДРОБНЕЕ
Предъявлен иск в арбитраж

Что делать в ситуации, когда предъявлен иск в арбитраж? Именно этот главный вопрос мы сегодня будем обсуждать. К сожалению, но рано или поздно любой предприниматель или юридическое лицо могут столкнутся с юридическим спором. Лучший способ урегулирования таких споров, как правило, заключается в проведении неофициальных переговоров. Однако, это не всегда срабатывает.

Конечно, когда предъявлен иск в арбитраж, тогда это становится проблемой для организации, если не предпринять срочных мер. Как себя вести в ситуации, если контрагент подал в суд и вам нужна защита в арбитраже? Именно об этом пойдет речь в нашей сегодняшней публикации.

Давайте коротко обозначим то, что вы узнаете, изучив статью:

  1. Что делать, если на вас был подан иск в арбитраж?
  2. Какие существуют меры для минимизации последствий?
  3. Что делать, если вы чувствуете, что спор разрешится не в вашу пользу?
  4. Зачем нужен юрист в арбитраж?
  5. Как поступить, если вы уверены в своей правоте?

Сразу оговоримся, что если вам грозит судебное разбирательство, то самое главное и важное – предпринять быстрые и эффективные шаги, которые помогут минимизировать дальнейшие последствия. Ведь для вас, как для организации, важно, что даже если иск в арбитраж и будет подан, то вы выйдете из ситуации с минимальными потерями. Ну а что можно предпринять, какие действия? Сейчас расскажем. Кстати, еще одна интересная статья на эту тему расположена тут.

Наш подкаст на тему “Что делать, если на Вас подали в суд? Исчерпывающая инструкция” → 

Мы с соцсетях: 

Существует несколько стандартных действий, которые необходимо предпринять, когда контрагент подал в суд. Не обязательно, что все они должны быть выполнены, все зависит от вашего конкретного случая. Разобраться в последнем качественно и эффективно вам поможет юрист.

Итак, примерный перечень действий в рассматриваемой ситуации будет выглядеть следующим образом:

Первые два пункта могут показаться очевидными, однако многие забывают о них либо не придают им значения.

1. Главное – не паниковать и понимать, что иск в арбитраж – практически неотъемлемая часть экономических отношений. Это абсолютно нормально. Повода для беспокойства быть не должно. Кроме этого, кто вам сказал, что если иск в арбитраж подан, то он однозначно выигрышный? Совсем нет. Специалист, хорошо выполняющий свою работу, поможет вам обратить исковое заявление в вашу пользу. Речь идет о таком специалисте, как юрист в арбитраж.

2. Может показаться странным, но все же: необходимо убедиться в действительности и реальности подачи искового заявления. Существуют случаи, когда компании, угрожая судом, просто использовали данный факт в качестве аргумента в возникшем споре. Зачем? Для того, чтобы заставить контрагента действовать в интересах обозначенной компании. Следовательно, информация о том, что предъявлен иск в арбитраж вполне может оказаться неверной. Каковы ваши действия? В такой ситуации можно обратиться в канцелярию суда. Именно там вам предоставят информацию о том, было ли зарегистрировано исковое или нет. А еще проще – смотрите на сайте суда, там все довольно понятно

3. Следующий шаг заключается в выяснении того, кем было подано исковое заявление и в связи с чем. Если новость о том, что организация обратилась в суд, подтвердилась, то следует узнать, какая компания это сделала и в чем заключаются ее требования. Не просто получить копию иска, а ознакомиться с всеми материалами дела.

По АПК РФ истец должен сначала направить ответчику копию иска и всех приложений, а уже потом подавать иск в суд. Но многие этим пренебрегают: отправляют только иск,приложения “забывают”, а это очень важно в споре. Поэтому, если у Вас нет материалов дела, то идите в суд и просите ознакомиться – это уже давно можно сделать и онлайн.

4. Изучите требования, предъявленные другой стороной, и определите их правомерность. Логика следующая: чем меньше будет обоснований требованиям, тем выше ваш шанс на успех. Если имеют место конкретные факты и обстоятельства, тогда защита в арбитраже усложнится.

Важно не просто прийти в суд и устно изложить все, а письменно подать отзыв на исковое заявление, приложив все, подтверждающие документы. Устно никто слушать особо не будет, таких как вы в суде – сотни в день. Отзыв на иск – это самый важный документ в споре, именно он может спасти вас от всех предъявленных требований.

5. Если вы чувствуете, что не правы, а суд примет решение не в вашу пользу, то можно рассмотреть вариант под названием «мировое соглашение». В процессе заключения последнего возможно довольно хорошо «поторговаться» с контрагентом и отбить что-то в свою пользу. Ведь в такой ситуации исход дела никто не знает и какое именно решение примет суд. Следовательно, в таком случае лучшим вариантом будет где-то уступить компании и договориться о мировом соглашении, чем гадать какое решение будет принято судом.

6 Не всегда, но следующим шагом является подготовка встречного заявления. Обозначенный способ является очень важным этапом в таком нелегком деле, как защита в арбитраже. Отметим, что этот этап является наиболее эффективным. Особенно, если обратиться за помощью к специалисту. Разобраться, что указывать в заявлении, какие доказательства лучше представить, поможет юрист в арбитраж.

7. Говоря о последнем, отметим, что юрист в арбитраж просто необходим. Важно сказать, чтобы юрист специализировался исключительно на арбитраже, то есть был узким специалистом. Ведь экономические споры во многом отличаются от разбирательств в районных судах. Проблемы возникают уже на этапе разбора в многочисленных сроках, которые существуют в таких категориях дел. Юрист, занимающийся этим ежедневно, знает подобную процедуру от и до и может быстро разрешить любой возникший в деле вопрос.

8. Имея представление о том, что и кто от вас хочет, вам необходимо заняться сбором аргументов и доказательств в свою пользу. Естественно, это должны быть не просто голые факты, а подтвержденные документально аргументы, изучив которые суд примет решение в вашу пользу.

9. Защита в арбитраже точно нужна, так как самому справится крайне тяжело. И это вполне обоснованно: мешают эмоции и нервозность, необходимо все четко и структурировано изложить на бумаге, ведь просто прийти в суд и рассказать не получится. Кроме этого, незнание законодательства и большое количество процессуальных требований дают о себе знать. Все эти факты мы приводим исключительно исходя из нашего практического опыта. Разобраться в многочисленных нормах бывает совсем не просто. Узнать о наших услугах вы всегда можете здесь.

Обозначив ключевые моменты предъявления иска в суд, хотим указать то, на что необходимо обращать внимание в иске.

Что важно в исковом заявлении?

  • Еще раз отметим важное положение: внимательно изучите заявление и определите кто, в связи с чем обратился в суд. Довольно часто происходит так, что истцы упускают обстоятельства дела, которые им невыгодны, ведь вы можете этого просто не заметить. В действительности получается там, что если вы не обратили на это внимание и не возразили, то значит вы согласны с предъявленными требованиями.
  • Проверьте расчеты предъявленных сумм. Бывают арифметические ошибки (например, в курсе валют). Как правило, экономические споры подразумевают довольно крупные суммы, то есть ошибки в расчетах могут обернутся для вас огромными денежными потерями.
  • Убедитесь в правомерности подписи подобных исков юристом (проверьте доверенность).

И последнее положение относительно информации по делам подобной категории:

  • определитесь с хронологией событий: распишите все действия с момента возникновения спорной ситуации;
  • выясните участников спорных отношений: выделите организации, их представителей и так далее; кроме этого выясните, обладали ли они соответствующими полномочиями на тот момент;
  • внимательно проверьте все факты, обозначенные в исковом заявлении;
  • исследуйте все документы и проверьте, если ли подписи на всех документах и кем они выполнены;
  • определите и найдите все доказательства, которые могли бы опровергнуть позицию истца;
  • составьте список свидетелей, которые могли бы подтвердить изложенную вами позицию и найдите их контактные данные.

Вывод:

Таким образом, помните, что предъявление искового заявления в арбитражный суд – не повод для беспокойства. Такое действие является частью экономических отношений между сторонами. Если сторона обратилась в суд с требованиями к вам, то это совсем не означает, что она выиграет суд. Даже в ситуации, когда вы понимаете, что исход дела не в вашу пользу, есть выход – заключение мирового соглашения. В любом случае вы всегда можете положиться на специализирующегося в таких дела юриста, без которого обойтись вряд ли получится. Узнать о наших услугах подробнее можно здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Выкупить арендуемое помещение

Знали ли Вы о том, что арендатор государственного/муниципального имущества вправе выкупить арендуемое помещение? В статье мы расскажем о том, как это сделать. Также Вы сможете использовать в качестве образца наше заявление о выкупе недвижимости. В статье также опубликован пример иска,если вдруг ваш арендодатель откажет в выкупе.

В июле 2008 года принят федеральный закон № 159-ФЗ, предоставляющий малому бизнесу возможность получить государственные и муниципальные объекты в свою собственность (так называемый, «закон о малой приватизации»). Данный закон был разработан во исполнение «майских» указаний только что вступившего в должность Президента Дмитрия Медведева. Главная цель закона – поддержать небольших предпринимателей за счет предоставления им мест для ведения бизнеса.

Изначально закон принимался как временная мера. Сроки «малой приватизации были ограничены. Допускалось выкупать только то имущество, которое находилось в аренде бизнесмена на 01 июля 2015 года. Поэтому, если договор аренды вступил в силу после этой даты, то не возникало право выкупа арендуемого помещения. Кроме того, заявление о выкупе недвижимости нужно было подать до 01 июля 2018 года. Затем предполагалось завершить «малую» приватизацию.

Но в 2018 году принят новый закон, который перечеркнул границы малой приватизации и сделал ее бессрочной.

Итак, право выкупа арендуемого помещения по закону № 159-ФЗ – это преимущественное право предпринимателя на получение арендуемого помещения в собственность, и соответствующая обязанность муниципалитета совершить все действия для передачи помещения по договору купли-продажи. В отличие от стандартного порядка приватизации не требуется проведение торгов (аукционов). Арендатор в преимущественном порядке вправе оформить арендуемое помещение в собственность. То есть даже если муниципалитет решит продать это помещение (с торгов), то сначала муниципалитет должен сделать предложение о выкупе арендатору, и только если тот откажется покупать помещение, муниципалитет может выставлять помещение на торги.

Условия, необходимые для того, чтобы выкупить арендуемое помещение:

1. Арендатор – субъект МСП. Для того, чтобы определить, относитесь ли вы к субъектам малого или среднего бизнеса, достаточно зайти на сайт ФНС и ввести ОГРН/ ИНН своей организации или ОГРИП индивидуального предпринимателя. Выписка, полученная на этом сайте, будет являться надлежащим доказательством условия № 1.

2. Помещение находится в аренде два и более года. Аренда должна быть непрерывной, то есть предприниматель должен постоянно пользоваться помещением на возмездной основе без существенных перерывов в течение предшествующих двух лет и вплоть до даты подачи заявления. Также следует принять во внимание, что в срок аренды засчитывается только период, когда арендатор имел статус субъекта МСП. К примеру, если гражданин давно арендует помещение как физическое лицо, а статус ИП получил лишь за год до подачи заявления на выкуп, то подписывать договор купли-продажи не будут и это законно (пункт 22 Обзора Верховного суда № 1 за 2017 год). Важно отметить, что во внимание принимаются только действительные и заключенные договоры. Например, если аренда долгосрочная (не менее года) и при этом отсутствует госрегистрация договора в Росреестре, то такая аренда не засчитывается в двухлетний срок.

3. Нет долгов по арендной плате. Это не означает, что если были долги, то выкуп невозможен. Главное, чтобы на день подачи заявления о выкупе не было неоплаченных задолженностей по договору аренды, в том числе по арендной плате, по пеням и штрафам за аренду.

4. Помещение не числится в Перечне имущества, подлежащего передаче субъектам МСП на праве аренды. Данные перечни утверждаются на всех ступенях власти. Для объектов, принадлежащих РФ, перечень утвержден распоряжением Росимущества от 30.10.2020 № 495-р. Региональные госорганы, а также местные власти публикуют аналогичные перечни на своих сайтах, только в отношении их имущества. Данные перечни утверждаются для того, чтобы в публичной собственности оставалось имущество, которое может сдаваться тому же малому бизнесу в аренду на долгосрочной основе.

5. Помещение не используется для решения государственных/ местных задач. Это условие прямо не названо в законе, но оно содержится в Постановлении Конституционного суда РФ № 22-П от 20.12.2010. Сразу же после принятия закона № 159-ФЗ (действует с января 2009) на практике возник острый вопрос. Получилось так, что любое государственное имущество, не включенное в Перечни, может быть приватизировано по желанию арендатора. Конституционный суд отметил, что «малая» приватизация не может быть безграничной. Объекты, которые нужны муниципальным образованиям для решения местных задач и которые соответствуют требованиям закона о составе объектов муниципальной собственности, не могут быть приобретены в собственность по одностороннему желанию арендатора. Иное бы порождало ущемление прав других граждан на равное получение общественных благ.

Так выглядит исчерпывающий перечень условий для осуществления права выкупа арендуемого помещения. Никакой госорган не может устанавливать какие-либо дополнительные условия выкупа.

Но есть еще более простой способ оформить в собственность муниципальное помещение (часть 2.1 ст. 9 закона № 159-ФЗ). Он актуален для случаев, когда арендуемое помещение включено в Перечни (несоответствие условию № 4). Честно говоря, условие № 4 представляет собой своеобразный административный барьер для выкупа. Госорганы могут включать в них любое имущество, тем самым препятствуя малому бизнесу оформить право собственности на помещения.

 Условия, необходимые для того, чтобы выкупить арендуемое помещение, включенное в Перечни:

  1. Арендатор – субъект МСП.
  2. Помещение находится в аренде три и более лет.
  3. Нет долгов по арендной плате.
  4. Помещение включено в Перечень минимум пять лет.
  5. Помещение не используется для решения государственных/ местных задач.

Теперь остановимся на порядке, в котором реализуется преимущественный выкуп арендуемого имущества субъектами МСП.

Начинается все с того, что публичный собственник принимает решение о приватизации имущества. По общему правилу, приватизация осуществляется посредством аукциона. Имущество, включенное в список приватизации, проверяется на наличие в нем арендаторов. Если приватизируемые помещения арендуют предприниматели из числа МСП, то им направляется предложение купить имущество по рыночной цене. Срок ответа на предложение – 30 дней. Если предприниматель соглашается, то с ним подписывают договор купли-продажи. Отказ или ненаправление ответа расценивается как отказ от преимущественного права, а имущество передается на торги (статья 3 закона № 159-ФЗ).

На практике госорганы не часто включают помещения арендаторов в список приватизации, поэтому более популярен «инициативный» порядок выкупа (пункты 2 – 4 статьи 9 закона № 159-ФЗ). Арендатор, соответствующий перечисленным выше условиям, направляет собственнику (его мы увидим в договоре аренды) заявление о выкупе помещения. Далее собственник самостоятельно обязан совершить действия, которые, в конечном итоге, приведут к продаже помещения:

– в течение 2-х месяцев заключить договор на оценку выкупаемого помещения, для того чтобы определить цену, по которой имущество продадут предпринимателю;

– не позднее двух недель после принятия оценочного отчета согласовать условия приватизация помещения;

 – через 10 дней после согласования условий приватизации направить подписанный со своей стороны проект договора арендатору.

Если собственник придет к выводу об отказе в выкупе по причине несоответствия условиям, арендатор уведомляется об этом в течение 30 дней.

Такой отказ можно обжаловать в арбитражный суд. Суд о выкупе недвижимости можно инициировать не позднее, чем через три месяца после получения отказа.

Наш клиент тоже арендует муниципальное помещение. С 2015 года он непрерывно арендовал помещение, не допускал просрочек. В июне этого года он направил муниципалитету заявление о намерении выкупить объект недвижимости. Но до сих пор ответа не последовало.

Поэтому неизбежен суд о выкупе недвижимости. Мы подготовили исковое заявление, направленное на реализацию положений закона № 159-ФЗ в отношении нашего клиента. В чем же заключается незаконность поведения муниципалитета применительно к нашему случаю:

во-первых, наш клиент не получил никакого ответа на свое заявление ни от собственника (администрация), ни от уполномоченного органа (финансовое управление). В то же время, как положительное, так и отрицательное решение должно быть направлено арендатору.

во-вторых, на сайте администрации и финансового управления отсутствуют Перечни. Это препятствует нашему клиенту определить порядок выкупа: невозможно определить ни срок необходимого владения, ни время нахождения помещения в Перечне.

в-третьих, действия муниципалитета можно расценивать как незаконное воспрепятствование ведению бизнеса.

Наши требования заключаются в том, чтобы признать бездействие муниципалитета незаконным, а также обязать уполномоченные органы совершить в установленные сроки ряд последовательных действий для передачи арендуемого помещения в собственность нашего клиента, а именно: провести оценку, принять решение о приватизации, разработать и отправить проект договора).

Мы готовы защищать малый бизнес в самых сложных спорах, в том числе и с госорганами. Вы можете подробно почитать про спектр юридических услуг и оформить заявку на юридическую помощь на нашем сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба в Роскомнадзор на мои данные

Главный вопрос, который мы сегодня с вами подробно разберем звучит следующим образом: что из себя представляет жалоба в Роскомнадзор на мои данные? Тема эта очень сложная, а внимания к ней все больше и больше. Почему? Вы наверно уже сами догадались: виной всему Интернет, где все ищут информацию обо всех. В этой связи ценность последней, а также ценность вашей репутации возрастает в разы. Стоит отметить, что для любого человека и любой организации то, что о ней будет написано в сети, играет очень большую роль. Если вы сталкивались с клеветой, порочащих вашу честь сведениями, подрывом деловой репутации, тогда эта публикация безусловно вам поможет. Об этом мы частенько рассказываем в нашем блоге.

Для лучшей ориентации в статье перечислим основные вопросы, которые будут обсуждаться:

  • Обозначим, что такое жалоба в Роскомнадзор на мои данные и как подать жалобу в Роскомнадзор?
  • Выясним, возможно ли удалить персональные данные из Яндекса?
  • Расскажем, что делать в ситуации, когда сайт не удаляет отзывы?

Чтобы разбираться в том, как удалить персональные данные из Яндекса или подать жалобу в Роскомнадзор, необходимо для начала уяснить несколько важных положений:

Во-первых, давайте определимся, что представляют собой персональные данные, а именно, какая информация относится к персональной. Узнаем об этом в нормах российского законодательства, а именно в ФЗ «О персональных данных». Персональными считаются данные о лице, которые прямо или косвенно к нему относятся. Например, имя, фамилия, дата рождения, место вашего проживания и даже место работы.

Во-вторых, важно понимать, что у вас есть законное право требовать удаления информации о вашей личности из сети: оно звучит как право за забвение. Им нужно активно пользоваться, так как оно направлено на защиту именно ваших интересов. Подробнее о праве на забвение вы найдете тут.

В-третьих, необходимо отличать конкретный сайт от поисковика в целом (например, Яндекс). Имейте в виду, что удалитьперсональные данные из Яндексау вас получится только тогда, когда такая информация будет удалена из первоисточника, то есть с сайта, где она изначально была расположена.

В-четвертых, отметим, что процедуры удаления персональных данных и отзывов с сайта являются идентичными. Например, в этой статье мы рассказывали как удалить отзыв с Отзовика.

А вот что из себя представляет жалоба в Роскомнадзор на мои данные, – давайте выяснять.

Прежде, представим следующую ситуацию: вы, находясь на каком-то сайте обнаруживаете, что на нем располагается ваша личная (или персональная) информация. Ваши действия?

Для начала убедитесь, что вы не давали согласия на обработку персональных данных. Помните, что на некоторых сайтах (Госуслуги) такого согласия не требуют.

Если согласия с вашей стороны не поступало, а информация, размещенная в Интернете, относится к категории «персональная», тогда нужно действовать. Причем у вас есть несколько вариантов. Начнем с самого простого.

Способ 1: мирное урегулирование конфликта

В чем заключается данный способ вы уже наверно догадались. Вам следует обратиться к администратору сайта с соответствующей просьбой. Вы оформляете заявление, в котором просите удалить ваши персональные данные с сайта. После составления просьбы вам нужно найти данные владельца сайта.

А что, если сайт не удаляет отзывы?

Очень важно помнить о том, что у вас есть право на забвение. То есть отговорки администратора сайта о том, что он не может удалить такую информацию, либо не имеет к ней доступа не должны вас касаться. Если к владельцу сайта поступает заявление с такой просьбой, то он обязан удалить ваши персональные данные с сайта. Причем законодатель ограничил и срок такого действия. Он равен трем дням.

Если все-таки сайт не удаляет отзывы, то переходим к способу 2.

Способ 2: жалоба в Роскомнадзор на мои данные

Когда первый способ не сработал, у вас всегда есть возможность подать жалобу в Роскомнадзор. Отметим, что этот способ гораздо эффективнее предыдущего. Его особенность в том, что Роскомнадзор обяжет администратора сайта удалить персональную информацию о вас, так еще и может наложить штраф.

Прежде, чем обращаться в этот орган, вы должны быть уверены:

а) в том, что речь идет об информации, которая составляет ваши персональные данные;

б) в том, что они размещены на конкретном сайте.

Чтобы доказать приведенные выше два пункта вы можете предоставить ваши документы (паспорт, например), а также скриншот сайта, на котором размещена информация о вас.

В нашей юридической практике мы часто сталкиваемся с решением вопроса об удалении отзывов или персональных данных из сети. Отметим, что такие дела довольно сложные и не каждый специалист возьмется за них. Упомянув о нашей практической деятельности хотим поделиться с вами случаем из нашей практики.

Случай из практики:

Мы подали жалобу в Роскомнадзор от имени нашего клиента: его персональные данные были размещены на одном из сайтов. Для нас оказалось большим плюсом, что далее Роскомнадзор самостоятельно обратился в суд в защиту интересов нашего клиента.

В обращении орган указал, что наш клиент не давал согласия на обработку его личных данных. Кроме этого, отсутствовали иные основания, предусмотренные законом, для того чтобы разглашать персональные данные нашего клиента.

Указанные положения подтверждены соответствующими скриншотами страниц сайта.

В данном случае, как указал Роскомнадзор, было нарушено право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну.

Кроме этой нормы администрация сайта нарушила еще и положение о конфиденциальности, закрепленную в законе «О персональных данных».

Итогом этого разбирательства стало судебное решение, в котором было указано следующее:

1 требования истца подлежат удовлетворению;

2 деятельность сайта признается незаконной;

3 информация, которая находилась на сайте, является незаконной и не может распространяться на территории нашей страны;

4 настоящее решение является основанием для включения этого сайта в Реестр нарушителей.

Прикладываем решение суда:

И ответ Роскомнадзора также прилагаем:

Возвращаясь к теме удаления персональных данных отметим, что есть еще один способ, который кстати был использован в нашем практическом случае. Вы можете обратиться в суд за защитой своих прав.

Для справки:

Вступившее в силу решение суда является основанием для внесение сайта в Реестр нарушителей.

Возможность самостоятельного удаления своих данных из Яндекса.

Многих граждан интересует вопрос: А смогу ли я сам удалить информацию из Интернета? Ответим, что это непростая процедура и практически невозможно осуществить ее самому без специальных знаний. Вы можете удалить свои социальные сети, например. Но данные о вас никуда не исчезают, они остаются в сети. Такая процедура занимает очень много и физических и умственных сил. А времени уходит еще больше. Куда более проще доверить и возложить всю работу на специалиста – юриста в этой сфере. Подробнее о наших услугах вы можете узнать здесь.

Чем мы сможем помочь вам: алгоритм наших действий

Итак, подводя краткий итог данной темы, хотелось бы остановиться на самых важных, на наш взгляд, положениях:

1 удаления своих персональных данных из поисковика – задача далеко непростая, но вполне осуществимая;

2 удалять свои данные следует из первоисточника (сайта, где она располагалась изначально), а не из Яндекса или Гугла в целом;

3 после удаления информации о вас с сайта она автоматически больше не будет выскакивать и в поисковиках;

4 всегда помните и пользуйтесь своим правом на забвение (право на удаление вашей личной, незаконной, недостоверной или устаревшей информации из интернета);

5 к персональным данным относятся не только прямые, но и косвенные данные о вас;

6 работу по удалению личной информации или отзывов из сети лучше доверить юристу.

Подходя к проблеме наличия ваших данных в сети, мы:

1 оцениваем перспективу дела (например, решаем, относятся ли конкретные данные к персональным);

2 исследуем ссылки, сайты, осуществляем поиск всей необходимой информации;

3 собираем и оформляем документы, например заявление к поисковику или в Роскомнадзор;

4 ждем положительного решения.

В любом случае, мы всегда добиваемся того, чтобы информация о вас была изъята из Интернета. Мы всегда подтверждаем нашу работу конкретными примерами, которые вы всегда можете изучить на сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Выкупить арендуемое помещение

Слышали ли вы о том, что можно выкупить арендуемое помещение?

Какой вы бы не дали ответ на этот вопрос, мы советуем вам ознакомиться с нашей публикацией, в которой мы расскажем вам о законных основаниях этого, а также поделимся нашим опытом в написании заявления о выкупе недвижимости.

Для начала вспомним, а что вообще представляет собой договор аренды?

Заключая этот договор, вы приобретаете право временного владения и пользования. Но, естественно, у вас нет права распоряжения, так как им обладает только собственник вещи.

Для того, чтобы стать собственником необходимо купить то, что вы арендуете. А всегда ли это возможно?

Нет, не всегда. Так, на практике в договоре аренды обычно прописывают право выкупа. Эти пункты формулируют по-разному. Иногда можно встретить – право выкупа спустя определенное время, или после выполнения каких-либо встречных обязательств.

А что, если собственником имущества, которое вы арендуете, является государство?

Как раз на этом мы остановимся поподробнее.

Существует закон, принятый на федеральном уровне, который называется “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества …” (далее – Закон N 159-ФЗ). Этот закон содержит особый режим для лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, по которому они могут приобрести в собственность недвижимость от государства.

Для таких лиц государство предоставляет следующие возможности:

Во-первых, они имеют право выкупить арендуемое у государства или муниципальных образований нежилые помещения без проведения торгов. Стоимость определяется независимым оценщиком по действующим ценам на рынке.

Во-вторых, указанные лица могут заплатить за имущество всю сумму сразу или в же «оформить рассрочку» и платить за него каждый месяц или квартал.

Для реализации того, чтобы арендатор смог выкупить помещение, должны присутствовать в совокупности все условия:

– в день заключения договора о покупке арендуемого имущества информация об арендаторе включена в специализированный реестр;

– лицо владело или пользовалась имуществом, которое оно хочет выкупить непрерывно более двух лет. Это должно подтверждаться договором;

– лицо не имеет задолженности по аренде и штрафам;

– имущество, которое подлежит выкупу, не должно быть включено в утвержденный перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование лицам, относящимся к малому и среднему бизнесу.

Теперь рассмотри порядок выкупа арендуемого имущества.

  1. Уполномоченный орган закрепляет в своем в решении условия приватизации имущества, находящегося в государственной собственности, а также преимущественное право лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, на приобретение имущества, переданного им в аренду.
  2. В течение десяти дней орган направляет копии своего решения лицам, а также предложения о заключении договора.
  3. Если лицо, которому было сделано такое предложение, согласно на сделку в течение 30 дней со дня получения субъектом предложения, договор должен быть заключен.

Но эта картинка кажется идеальной только в теории. На практике же все складывается гораздо плачевнее. Зачастую данная процедура не соблюдается, не направляются никакие документы по условиям приватизации арендуемого имущества и приобретатель не получает предложения о заключении договора.

Наш случай.

К нам обратился клиент (если быть точнее, то представитель от организации), которому было необходимо выкупить арендуемое помещение. Мы с радостью согласились ему помочь.

Начнем, как обычно, с описания основных фактов нашей практической ситуации.

В 2015 году Между Организацией и Администрацией был заключен договор аренды муниципальной собственности на нежилое помещение, которое представляло из себя Гараж (для удобства так и будем его называть далее в тексте статьи). Заключенный шесть лет назад договор аренды действует по настоящее время. Все договоренности со стороны нашего клиента всегда исполнялись вовремя, он пользовался Гаражом в соответствии с его назначением и не нарушал требований законодательства. И, конечно, самое главное – вовремя осуществлял оплату за предоставленное во временное владение и пользование имущество.

Позиция нашего доверителя заключается в следующем:

  • Он считает, что имеет право на выкуп Гаража.
  • Клиент утверждает, что Администрация нарушила процедуру, предусмотренную законом и не предоставила ему право выкупа арендуемого помещения.                                                                                    Для подтверждения позиции нашего клиента мы составили для него заявление о выкупе недвижимости. Стоит отметить, что это далеко не первое дело, в котором мы представляем интересы лица, желающего выкупить арендуемое помещение. Учитывая наш богатый опыт в разрешении подобных вопросов, советуем вам при составлении заявления о выкупе недвижимости особое внимание обращать на нормативно-правовую базу, которая обязательна должна быть использована в вашем обращении. Как вы могли догадаться, в каждом конкретном случае ее подбор необходимо осуществлять индивидуально. Нормы закона, которые мы использовали для нашей ситуации, вы можете видеть ниже.

Мы утверждали, что наш доверитель имеет право выкупа арендуемого помещения и требовали:

– предоставить все документы, подтверждающие право Заявителя на выкуп Гаража: решение об условиях приватизации, предложение о заключение договора купли-продажи, проект договора купли-продажи и иные документы;

– предоставить Заявителю право выкупа арендуемого помещения, положенное ему в силу закона.

Помимо этого, мы предупредили Администрацию о том, что в случае непредставления ответа, а также предоставления ответа не по существу Заявитель будет вынужден обратиться в суд с требованием о заключении договора купли-продажи.

Мы отправили заявление о выкупе недвижимости в Администрацию. Однако Администрация по сей день не дает никаких ответов.

Прошло большое количество времени с момента поступления предъявления наших требований. Поэтому мы, как и обещали, собираем документы и подаем их в суд. Суд о выкупе недвижимости – стопроцентный вариант добиться права выкупа арендуемого помещения.

Важной составляющей этого этапа будет правильное составление искового заявления.

Мы достаточно часто даем рекомендации для составления процессуальных документов. Эта статья не станет исключением.

Итак, для того, чтобы выиграть суд о выкупе недвижимости, необходимо грамотно составить исковое заявления.

Грамотно составленный процессуальный документ – это документ, в котором учтены все детали. Это правильно определенная подсудность, выбор надлежащего ответчика, соблюдение требований о структуре документа, правильно определенный список приложений и многое другое.

Чтобы достичь этого, у вас есть два пути.

Первый – изучить огромный пласт законодательства, просмотреть судебную практику, изложить всю прочтенную информацию в документе. Далее – ознакомиться с порядком подачи искового заявления и его рассмотрения. Определиться, в какой суд необходимо подавать составленный вами документ. Отслеживать на постоянной основе ход движения дела. Ни пропустить заседание (а может быть и не одно!).

Второй – обратиться за помощью к специалисту, потратив относительно небольшую сумму денег (особенно по сравнению с количеством нервных клеток, которые придется потратить на осуществление всей вышеназванной процедуры).

Выбор, конечно же, за вами, но надежнее все же – второй вариант, так как юристы, специализирующиеся на делах, связанных с выкупом арендуемого имущества, занимаются этим на постоянной основе.

Таким образом, обязать выкупить арендуемое имущество можно как в досудебном порядке, так и в судебном. В любом случае, для установление вашего права необходимо идти до конца!

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на нарушение антимонопольного законодательства

В наше время многие хотят повторить сценарий игры “Монополия” и установить господство над конкурентами. Законодатель, в свою очередь, предусмотрел множество инструментов для пресечения горе монополистов, одним из которых является жалоба на нарушения антимонопольного законодательства. Это одна из мер, которая помогает сохранить здоровую конкуренцию в обществе, результатом которой является снижение цен и повышение качества на товары или услуги. О жалобе на ограничение конкуренции и пойдёт речь в этой статье, её мы рассмотрим через призму закупок для обеспечения муниципальных и государственных нужд. Для целостного повествования мы разберем структуру жалобы, причины, согласно которым вы можете её написать, а также понятие “муниципальный контракт” – всё это нам очень пригодится. К слову, мы уже разбирали данную тему и рекомендуем вам ознакомиться с аналогичной статьёй. Приступим.

Из федерального бюджета выделяются средства местному самоуправлению для обеспечения решения вопросов местного значения, то есть удовлетворения муниципальных нужд, таких как: содержание дорог, их ремонт, установка парковок или других расходов. Согласно части 1 статьи 54 обеспечение муниципальных нужд происходит в соответствии с федеральным законом №-44 в целях поддержания конкуренции и предотвращения коррупции.

В свою очередь, право на исполнение муниципального контракта – гражданско-правового договора между заказчиком в виде муниципального образования и исполнителем в лице организации для удовлетворения муниципальных нужд, принадлежит, как правило, лицу, предложившему наиболее лучшие условия на конкурентных закупках. Их есть несколько видов: аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений, в этой статье акцентируем внимание на первом виде. Участника такого аукциона интересует одно: выиграть, а затем получить выгоду за исполнение муниципального контракта, ведь то, что он не израсходует из предоставленных на контракт средств, пойдет к нему в карман.

Теперь важно зафиксировать следующее: при использовании средств бюджета для оплаты государственных или муниципальных нужд в обязательном порядке применяются нормы, указанные в вышеупомянутом федеральном законе. Это означает, что, если в местном самоуправлении безосновательно администрация не проводит аукционы – это является нарушением антимонопольного законодательства.

Отметим, что обжаловать можно не только итог аукциона, но и документацию, в которой указаны условия, необходимые для участия.

Но как составить жалобу в ФАС на администрацию мы выясним чуть позже, для начала необходимо выделить перечень нарушений антимонопольного законодательства, согласно которым мы вообще можем её подать.

Можно выделить следующие причины, согласно которым вы сможете написать жалобу на нарушения антимонопольного законодательства:

  1. Ограничение конкуренции – это принятие акта или совершения действия (бездействия) администрацией муниципального образования, результатом которого является снижение конкуренции;
  2. Недопущение конкуренции – в результате действий или принятия акта абсолютно исключается конкуренция;
  3. Устранение конкуренции – минимизация конкуренции, то есть путь к её исключению.

Итак, выяснив наличие необходимых нарушений, благодаря которым вы имеете право подать жалобу в ФАС на администрацию нам необходимо выяснить:

  1. Лиц, которые имеют право подавать жалобу на нарушение антимонопольного законодательства;
  2. Сроки, в которые эти лица должны уложиться при подаче жалобы на ограничение конкуренции.

С первым вопросом всё намного проще, чем кажется, а именно: все участники закупки имеют право подавать жалобу. Даже больше: те организации, которые не участвуют в оспариваемых закупках также имеют право обжалования, но тут есть маленький нюанс: они могут подавать жалобу только на документацию. Во втором вопросе нас ждут обозначенные в законе сроки и правила.

Статья 105 ФЗ №44 регулирует сроки обжалования действий или бездействий, касающихся сферы обеспечения государственных и муниципальных нужд. В ней указаны следующие сроки:

  1. Правомерность действий оператора электронной площадки со дня их выполнения возможно обжаловать в течение 30 дней;
  2. В случае размещение плана закупок в единую информационную систему – 10 дней со дня рассмотрения и оценки заявок;
  3. Документация подлежит обжалованию до истечения срока подачи заявок.

Если вы пропустили данные сроки, то обжаловать действия или документацию торгов возможно будет только в суде, что естественно усложняет задачу. В том случае, если вы всё же укладываетесь в сроки, необходимо составить жалобу на ограничение конкуренции. Рассмотрим её структуру.

Жалоба будет состоять из следующих элементов:

  1. Реквизиты ФАС, сторон;
  2. Описание основных фактов – краткое введение по делу и перечисление юридических фактов;
  3. Основания жалобы – например, основанием может служить пункт 8 статьи 4 ФЗ “О защите конкуренции”, в котором объясняется, когда условия доступа на товарный рынок могут считаться дискриминационными;
  4. Требования заявителя – здесь требование проверить законность действий стороны, на которую подаём жалобу;
  5. Приложение – тут предоставляем необходимые документы, начиная от ответов стороны, на которую мы пишем жалобу, заканчивая экспертизами.

После написания жалобы и подачи её в органы ФАС (почтой, электронной почтой или лично) вас ждет два варианта развития событий:

  1. Жалобу не примут, допустим, из-за пропущенных сроков или несоблюдения установленной законом формы. Тут только через суд: индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в арбитражный, а физическим – в районный;
  2. Жалобу примут, рассмотрят и в случае, если закон окажется на вашей стороне, то нарушителю могут выдать предупреждение или внести в реестр недобросовестных поставщиков, а также законом предусмотрены другие санкции. Не забываем и про отмену результатов аукциона.

А теперь самое любимое – практика наших юристов. Наш клиент озадачился закономерным вопросом: по каким причинам муниципальное образование, проводившее в течение длительного периода до 2021 года аукционы на право исполнения муниципального контракта на обслуживание дорог, в текущем году не проводит торги. Первым делом мы направили запрос к администрации, цель которого выяснить:

  • По какой причине не проводятся торги;
  • Кто обеспечивает муниципальные нужды;

На что получили ответ в духе “Наши деньги, как хотим, так и распоряжаемся”.

Нами было принято решение писать жалобу в ФАС. Её структура была следующей: мы кратко описали факты дела, в позиции сослались на то, что аукцион не проводился и тем самым произошло недопущение конкуренции, в основаниях указали федеральный закон “О защите конкуренции”, а в требованиях заявили, что необходимо провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства.

Итогом стало вынесенное предупреждение администрации, не проводившей аукцион, которое в короткий срок им необходимо было исполнить.

В заключении, отметим, что наши юристы могут помочь вам как и в составлении жалобы на нарушения антимонопольного законодательства, так и в суде оспорить решения ФАС. Обращайтесь.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить чужое видео с Ютуба

Реально ли удалить чужое видео с ютуба? Как написать жалобу на ютуб?

На эти вопросы мы ответим в нашей статье.

Ни для кого не секрет, что в XXI веке достаточно большое количество людей пользуются различными интернет-ресурсами. Причем люди используют многочисленные возможности, предоставленные Интернетом не только для получения новых знаний, проведения досуга, но и для ведения своей предпринимательской деятельности.

Многие предприниматели и компании используют возможности Интернета для продвижения своего бизнеса путем рекламы и создания аккаунтов в социальных сетях. Но к сожалению, помимо положительного эффекта, информация, размещенная в Интернете, может наносить вред для ведения предпринимательской деятельности. Так, зачастую другими лицами может распространяться информация, которая не соответствует действительности и подрывает авторитет бизнеса. Причем такая информация в Интернете может быть распространенна различными способами. Это могут быть и негативные отзывы, и статьи, в которых изложена негативная и противоречивая информация о вас или о компании, а также видеоролики, которые могут выкладывать пользователи на различных интернет-платформах.

У нас, кстати, даже видео есть на эту тему (на том же само Ютубе).

В настоящее время существует достаточно большое количество сайтов, где  абсолютно любой пользователь может выложить определенный видеоролик, но однозначно самый популярной и давно существующей площадкой является – YouTube.

YouTube был создан в феврале 2005 года в Калифорнии. Сегодня YouTube – это всемирно известный видеохостинг, который объединяет огромное количество пользователей. Пользователи на этой интернет-площадке создают и выкладывают в сеть видеоролики, или же проводят свое свободное время за их просмотром. На данный момент на YouTube зарегистрировано более двух миллиардов пользователей, из которых 85 миллионов проживают в России.

А теперь представьте, какое количество просмотров наберет негативное видео, выложенное в сеть о вас или о вашей компании на YouTube!

Знайте, что это нарушает ваши права и вы можете удалить видео с YouTube, даже если оно было добавлено пользователем, с которым вы не знакомы.

Стоит отметить, что удалить чужое видео с ютуба можно как в досудебном, так и в судебном порядке. Конечно же, для того, чтобы удалить чужое видео с ютуба необходимо начинать с досудебного порядка.

Однако, важно понимать, что удалить видео с YouTube в досудебном порядке не всегда удается. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Но а в случае, если все меры, для того, чтобы удалить чужое видео с ютуба, которые вы предпримите, не увенчаются успехом, то смело обращайтесь в суд. О том, как удалить чужое видео с ютуба в судебном порядке, мы рассказывали здесь.

Если вам необходимо удалить видео с YouTube, то советуем придерживаться следующей пошаговой инструкции.

Шаг 1. Пытаемся решить вопрос «мирно и без боя».

В первую очередь необходимо попробовать договориться   с пользователем который разместил видео путем переговоров. Для начала напишите сообщение пользователю с просьбой об удалении негативного видео о вас. Этот способ является достаточно примитивным, но в некоторых случаях помогает без существенной потери времени решить проблему. Для того, чтобы написать сообщение на ютубе необходимо перейти на канал пользователя, где и появится кнопка «Отправить сообщение».

В своем обращении изложите причины, по которым вас не устраивает видео, выложенное пользователем. Возможно, человек не хотел нарушать ваши права и в добровольном порядке согласится удалить видео со своего канала. При этом в своем сообщении не используйте оскорбительных сообщений, так как данная переписка может пригодиться вам суде в качестве подтверждения того, что вы пытались мирным путем урегулировать возникший конфликт в досудебном порядке.

Если через время пользователь никак не отреагировал на ваше сообщение или дал отрицательный ответ, то незамедлительно переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Подаем жалобу на видео с YouTube.  При просмотре роликов на ютубе существует кнопка «Пожаловаться». Основаниями жалобы на ютуб являются:

  • Контент сексуального характера
  • Жестокие или отталкивающие сцены
  • Оскорбления или проявления нетерпимости
  • Вредные или опасные действия
  • Жестокое обращение с детьми
  • Пропаганда терроризма
  • Спам или ложная информация
  • Нарушение прав

Кроме этого на сайте Ютуба существует  раздел борьба с нарушениями, где уделяется особое внимание проблемам юридического характера. Ютуб относит к проблемам юридического характера: нарушение прав на товарный знак, поддельные товары, клевета.

Также Ютуб на своем сайте указывает на форму, которую необходимо заполнить для подачи жалобы на видео, а также дает рекомендации для того, чтобы жалоба  специалистами Ютуба была рассмотрена и принята к исполнению.

Ютуб указывает, что правила, которые размещены на их сайте, распространяются на всех зарегистрированных пользователей вне зависимости от страны, в которой пользователь находится. То есть, если какое-либо видео не нарушает законов  определенного государства, то оно может не соответствовать требованиям YouTube.

Кроме этого, разработчики видеохостинга на официальном сайте сообщают о том, что они удаляют контент только в тех случаях, когда заявителя можно идентифицировать. Для этого администраторы сайта будут обращать внимание на изображение, голос, полное имя, номер банковского счета или документа государственного образца, а также контактная информация (например, домашний адрес или адрес электронной почты).

Следовательно, чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас. При этом, если вы можете найти себя на видео, это ещё не означает, что вас так же легко узнают другие люди. Например, только вашего имени или недолгого появления в кадре будет явно недостаточно.

Важным будет являться предоставление информации обо всех признаках, присутствующих в видео. Также при принятии решения администрация сайта учитывает общественный интерес к контенту, важность вопроса и согласие пользователя. Право на принятие окончательного решения YouTube оставляет за собой.

После подачи жалобы на нарушения в ютуб администрация предоставляет пользователю, разместившему в своем профиле видео, возможность его удалить в течение 48 часов. Если по происшествии этого времени видео будет удалено, то сотрудники жалобу на видео с YouTube закрывают. Если видео также размещено, то  жалоба на нарушение в ютуб передается на рассмотрение сотрудникам YouTube.
Хотите, чтобы ваша жалоба на ютуб была точно рассмотрена и удовлетворена в кратчайшие сроки?

Тогда следуйте нашим советам:

  • В жалобе предоставьте подробную и точную информацию, чтобы сотрудники YouTube смогли идентифицировать вас на видео.
  • Укажите точное время для одного или двух кадров из видео, на которых вас отчетливо видно.
  • В описании сообщите, что на вас надето или что вы делаете, чтобы администрация сайта могла отличить вас от остальных в кадре.
  • Если вы подаете жалобу на отдельное видео, а не на весь канал, не забудьте указать в ней URL этого ролика.
    Если вы подаете жалобу на комментарий к видео, укажите это в описании. В поле с именем пользователя укажите автора комментария.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования любого спора – это очень важный этап, который необходимо провести максимально грамотно. Ошибки на этом этапе могут привести к существенной потери времени. Для того, чтобы это не допустить – лучше обратиться за помощью к специалистам, которые занимались этим ни один раз. Например, юристам нашей компании удавалось этот вопрос решить в достаточно короткие сроки. Кроме этого, мы рассказывали о своем опыте здесь.

Подводя итог всему вышесказанному, советуем вам сначала всегда разговаривать с правонарушителями, а потом уже жаловаться на них. Иногда решение проблемы лежит на поверхности. Но в нашей практике все же больше случаев, когда без обращения к администрации с жалобой и задействования юридического отдела не обходилось. Немаловажным является и этап предоставления данных о себе, которые вы приложите к своей жалобе на видео в Ютуб. Они должны быть достаточными, но в тоже время не излишними. Это связано с тем, что каждый из нас должен понимать, что предоставление своих персональных данных несет в себе определенные риски. Именно поэтому необходимо «не переборщить» с раскрытием сведений о себе. В этих вопросах также сориентирует вас профессиональный юрист.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию о себе в Яндексе

Если вы читаете эту публикацию, то весьма вероятно, что ваша личная информация доступна общественности. И под последней мы подразумеваем всех и везде. Итак, как удалить информацию о себе в Яндексе? Именно такой вопрос все чаще задают нам клиенты. Сразу дадим короткий ответ: это возможно. Эта тема очень популярна у нас в блоге, поэтому предлагаем вам посмотреть эту публикацию. Есть способы минимизировать свое присутствие в Интернете и мы расскажем вам как сделать это.

Для кого будет полезна эта публикация? Для всех, кто дорожит своей репутацией, для граждан, которые оказывают определенные услуги или предлагают определенный товар. К сожалению, в век высоких технологий и господства интернета все судят о вашей компании или о вас лично только по отзывам в сети. И когда стоит выбор между хорошим специалистом, о котором какая-то женщина написала гневный пост (непонятно по каким причинам) и человеком, который работает только на эти отзывы, а не на результат, он будет сделан в пользу последнего. Так работает современная реклама. В связи с этим возрастает ценность информации, содержащейся о вас в интернете. Клевета в интернете– распространенная проблема для физических и юридических лиц. Из-за высокой актуальности и необходимости мы разобрались в этой проблеме, помогли многим нашим клиентам и теперь готовы представить весь этот огромный накопленный опыт вам.

Кратко и тезисно обозначим, о чем вы узнаете, до конца прочитав эту публикацию:

  • Во-первых, что такое право на забвение?
  • Во-вторых, что такое клевета в интернетеи что грозит за ее распространение?
  • В-третьих, как удалить персональные данныеиз интернета?
  • В-четвертых, как удалить информацию о себе в Яндексе(то есть из поисковика)?
  • В-пятых, можно ли подать в суд на сайт(и если да, то как это сделать)?
  • В-шестых, можно ли удалить отзывы в интернете(и если да, то как это сделать)?

Начнем с права на забвение. Шестнадцать лет назад испанец по имени Марио Костеха Гонсалес столкнулся с финансовыми трудностями. Чтобы решить их, его собственность была выставлена на аукцион, подробности которого были освещены в газете, которая впоследствии вышла в Интернет. Аукцион состоялся в 1998 году, и теперь, когда все эти неприятности позади, мистер Гонсалес стремится двигаться дальше. Но есть проблема: всякий раз, когда ищут его имя, новости об аукционе по-прежнему занимают видное место. Он утверждает, что это продолжает наносить ущерб его репутации и должно быть удалено из результатов поисковика. Люксембургский Суд Европейского союза согласился с ним и тем самым создал важный прецедент в отношении того, что называется правом на забвение. О нем можно также прочитать тут.

Последнее означает право, в соответствии с которым люди имеют возможность требовать удалить персональные данные из Интернета. В России это тоже хорошо работает.

Клевета в интернете:

На основании этого права возможно удалить и порочащие вас сведения. Последними как раз и характеризуется клевета в интернете. По мере того как сайты социальных сетей и интернет-блоги продолжают расти как в популярности, так и в использовании возможности для клеветнических действий пропорционально увеличиваются. Клевета – произнесенные или написанные слова, которые ложно и негативно отражаются на репутации человека или компании. Операторы блогов, как правило, отказываются нести ответственность за клеветнические заявления, размещенные на их веб-сайтах. Однако такая позиция является неверной, так как именно сайт проверяет поступающую информацию, взаимодействует с гражданами, которые размещают сведения. Поэтому в случае выявления факта клеветы, вы можете подать в суд на сайт, на котором она размещена. Кстати, интересное дело, связанное с Отзовиком, расположено здесь.

Важно!

Проблемы с предъявлением клеветнических исков, основанных на публикациях в Интернете, в значительной степени заключаются в доказательстве того, что ответчик действительно сделал эту публикацию. Юрист, имеющий опыт работы в делах, связанных с преступностью и Интернетом, повысит ваши шансы на победу в любом таком деле. Без помощи специалиста, который может найти и связать доказательства, большинство дел о клевете в Интернете потерпят неудачу из-за отсутствия источников доказательств и опыта. Если вам необходимо удалить отзывы в интернетеи подать в суд на сайт, то переходите по ссылке.

Теперь перейдем к самому интересному: Какудалить персональные данные из Интернета?

Это возможно сделать, но прежде, необходимо понимать, что вообще представляют из себя персональные данные. Для чего? Зная вышеобозначенный термин, вы сможете определить, какая перед вами информация и возможно ли ее удаление из сети.

Персональные данные – любая информация, которая прямо или косвенно относится к субъекту. Это не мы придумали определение, оно закреплено в федеральном законодательстве (если интересно, это закон «О персональных данных»). О какой информации идет речь? Приведем примеры: ФИО, дата рождения, адрес места жительства. Даже ваша должность и адрес места работы.

Условия:

Для того, чтобы у вас возникла возможность удалить персональные данные, нужно, чтобы те данные, которые мы перечислили выше, оказались в интернете, но при этом согласие на их распространение вы не давали (не ставили галочку в графе обработка персональных данных). Будьте внимательны, что иногда такое согласие не требуется (например, при регистрации на Госуслугах).

Что делать, чтобы удалить информацию о себе в Яндексе?

Вариант 1: Если все-таки информация, расположенная в поисковике, относится к персональным данным, то для начала советуем урегулировать все мирным путем. Что для этого нужно сделать? Просто обратитесь к администратору сайта с требованием удалить подобную информацию с сайта. Кстати, чтобы удалить отзывы в интернетеможно действовать точно таким же путем.

Для начала вы оформляете претензию (заявление) с требованием удалить персональные данные или удалить отзывы в интернете. После этого вы находите сам сайт (источник), на котором была изначально размещена эта информация. И помните, что различные отговорки владельца сайта из серии: «Это не я разместил отзыв/персональные данные» не работают в такой ситуации. Если гражданин требует удаления подобной информации, то владелец сайта просто обязан удовлетворить его просьбу.

Сроки:

Важная часть всей это процедуры. Безусловно владелец сайта не может только через год изучить вашу просьбу и еще через год удалить ее. Срок достаточно маленький: он равен трем дням. Именно за 3 дня владелец сайта ознакомиться с вашим требованием и перестанет использовать ваши данные.

Вариант 2: Если первый вариант вам не подошел или не помог, то есть другой – более эффективный и действенный способ. Мы говорим об обращении в Роскомнадзор. В чем преимущество такого способа? В том, что Роскомнадзор просто обяжет удалить ваши персональные данные, да еще и штраф наложит. При обращении в этот орган вы должны будете подтвердить:

  • то, что размещенная информация касается вас (прямо или косвенно);
  • то, что она действительно размещена в сети.

Для этого к заявлению вы можете предоставить ваши паспортные данные, а также скриншоты страниц, где размещена обозначенная информация.

Самое интересное, что при таком варианте Роскомнадзор сделает всю работу за вас: он может подать в суд на сайт, получить решение, на основании которого внесет этот сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. А что в итоге? Сайт просто заблокируют.

Как удалить информацию о себе в Яндексе?

Большинство граждан пытаются самостоятельно удалить личную информацию из Яндекса толком не зная эту процедуру. Поэтому на этом этапе делается много ошибок, что приводит к плачевному результату.

Представим ситуацию: вы сидите на Яндексе и находите, например, свои персональные данные, после чего решаетесь обратиться в Яндекс с требованием удалить эту информацию (ведь я же ее у в вашем поисковике обнаружил!). Помните, что Яндекс – поисковая система, которая включает в себя несколько миллионов сайтов. Она выдает лишь ту информацию, которая расположена на этих многочисленных сайтах. Яндекс вам выдает всю информацию, взятую с сайтов, но не обладает каким-то контролем и фильтром этой информации.

Для того чтобы удалить информацию о себе навсегда необходимо обращаться к первоисточнику и это явно не Яндекс. Как вести себя с владельцем сайта мы рассказали выше. Как только последний удалит персональную информацию о вас, она тут же исчезнет и из поисковиков.

Важно!

Существует несколько видов информации, которую возможно удалить из поисковика, используя свое право на забвение:

  • Во-первых, она должна быть незаконной.
  • Во-вторых, она должна быть неактуальной (по-простому устаревшей).
  • В-третьих, она должна быть недостоверной (то есть не соответствовать действительности).

Чем мы вам поможем?

Для того, чтобы наверняка решить проблему и с высокой эффективностью воспользоваться своим правом на забвение, необходимо обратиться к специалисту. Все-таки человеку, который специализируется в этой области легче будет ориентироваться в процессе удаления информации из поисковиков и сайтов. Вам такое сотрудничество принесет только плюсы. Во-первых, вы получите результат в виде удаления ваших персональных данных или отзывов из Интернета, во-вторых, вы сэкономите время и нервы, общаясь с разработчиками сайтов. А время в подобных случаях играет важную роль. Чем быстрее вы удалите отзыв либо личную информацию, тем меньшее количество людей ее увидит.

Мы несколько десятков раз уже писали заявления в Роскомнадзор и успешно удаляли информацию из сети. Такой категорией дел занимается довольно мало юристов, поэтому любой специалист в этой области ценен. Узнать о наших возможностях вы сможете по этой ссылке.

Подведем краткие итоги сегодняшней темы:

Помните, что удаление информации из Интернета – задача непростая, но вполне решаемая. И здесь, как и в любом другом деле у вас всегда есть выбор – либо сделать это самостоятельно либо обратиться к юристу за помощью.

Самостоятельное удаление займет у вас много сил и времени, ведь необходимо будет узнать много новой информации, в частности:

  • какая информация относится к персональным данным и каковы ваши шансы на удаление имеющихся о вас данных в сети;
  • как найти сайт, на котором информация о вас была размещена изначально;
  • как составить требование разработчику сайта;
  • как составить заявление в Роскомнадзор (чтобы был результат и эффективность);
  • как обратиться в суд, если это будет необходимо (это неполный перечень, а самые основные пункты).

Шесть пунктов самостоятельного удаления против одного пункта: обращение к юристу. Последнее действие (при обращении к грамотному профессионалу) принесет вам только положительные результаты и выполнение всей вышеперечисленной работы за вас.

ПОДРОБНЕЕ
Раздел совместно нажитого имущества без брака

Большинство пар выбирают просто сожительствовать и «не заморачиваться с женитьбой». Поэтому при расставании они частенько интересуются: «Возможен ли раздел совместно нажитого имущества без брака?»

Принято считать, что для того, чтобы разделить совместное имущество, необходимо сначала сыграть свадьбу, заключив брак, а потом развестись. Однако, судебная практика показывает, что возможен раздел имущества без брака. Как это сделать?

В этой статье мы расскажем вам о том, как произвести раздел совместно нажитого имущества без брака, как доказать, что имущество является совместно нажитым, а также по традиции приведем пример из нашей судебной практики по этой теме.

Начнем с того, что раздел общего имущества супругов регулируется статьей 38 СК РФ. В ней сказано о том, что разделить общее имущество бывшие супруги могут как в период брака, так и после развода. Причем это возможно, как по договоренности между мужчиной и женщиной, а в случае ее недостижения – через суд.

А как быть, если брак не заключен? Можно ли осуществить раздел совместно нажитого имущества без брака, применяя по аналогии статью 38 СК РФ?

Если бы этот вопрос был задан лет десять назад, то ответ был бы однозначным – нет. Но в настоящее время большое количество прецедентов раздела имущества без брака. В 2018 году в Госдуме рассматривался законопроект, принятие которого могло бы уравнять в правах супругов и сожителей. Однако этого не произошло, поэтому в случаях раздела имущества без брака суд отталкивается от положений, закрепленных в ст. 38 СК РФ и ст. 254 ГК РФ.

Как доказать совместно нажитое имущество? То есть, что необходимо подтвердить для того, чтобы имущество было признано совместно нажитым?

во-первых, существование между двумя людьми серьезных отношений, напоминающих семейные;

во-вторых, ведение совместного хозяйства и наличие общего бюджета;

в-третьих, наличие имущества, которое признавалось сторонами общим;

в-четвертых, факт того, что деньги на покупку спорного имущества были предоставлены обеими сторонами.

На помощь при доказывании придут чеки о покупке, документ, подтверждающий оформление кредита на покупку имущества или же выступление в качестве поручителя по кредитным обязательствам на то самое «общее» имущество. Кроме этого, необходимо будет позаботиться о привлечении свидетелей для подтверждения фактов, на которые вы планируете ссылаться в суде. Не лишним будет предоставить фотографии, подтверждающие ведение совместного хозяйства.

Именно от доказательной базы будет зависеть исход вашего дела. Клиенты зачастую затрудняются при ответе на вопрос: «Как доказать совместно нажитое имущество?». Поэтому мы рекомендуем вам обратиться к юристам, имеющим богатый опыт решения подобных вопросов. Они помогут правильно подобрать доказательства для положительного результата.

А теперь перейдем к рассмотрению примера из нашей судебной практики.

В нашу компанию обратился клиент, который вступил в брак с девушкой, но через 7 лет развелся. В браке родился их первый ребенок, а уже после расторжения брака – второй.

Наш клиент и его на данный момент уже бывшая жена проживали в одной комнате с апреля 2003 по декабрь 2011 года на основании социального найма (это право – нашего клиента). В 2011 году пара приобрела однокомнатную квартиру в г. Балашиха, в этом же году они сделали ремонт и переехали туда. Начиная с декабря 2011 года бывшая жена и дети нашего клиента не проживали в данной комнате. Позже однокомнатная квартира была продана и приобретены две двухкомнатные квартиры в г. Балашиха. Одна из двухкомнатных квартир была оформлена на мать бывшей жены (до сих пор в ее собственности), вторая – на нашего клиента. Еще позднее – двухкомнатная квартира, принадлежащая мужчине, была продана и приобретена трехкомнатная квартира также в г. Балашиха. В данной квартире проживают бывшая жена и дети нашего клиента. Право собственности оформлено на бывшую жену.

При этом спорная квартира была приобретена полностью на деньги мужчины. Стоимость квартиры составила 6 050 000 рублей. У нашего клиента имеются все документы, подтверждающие то, что квартира была приобретена именно на его деньги. Данные деньги были получены с продажи двухкомнатной квартиры, принадлежащей мужчине (не совместная собственность, приобретена не в браке), также были добавлены личные накопления нашего клиента.

Сложила следующая ситуация: комната — это единственное жилье Заявителя, где он может проживать. Наш клиент на все свои заработанные за 15 лет деньги покупал квартиры, в итоге получилось, что у него ничего нет: одна двухкомнатная квартира, которую он купил оформлена на мать бывшей жены, другая трехкомнатная квартира оформлена на Бывшую жену. Единственное, что ему принадлежит – это Комната, которую он не может оформить в собственность в связи с тем, что там зарегистрированы, но фактически 10 лет не проживают Бывшая жена и дети.

Мы решили обращаться в суд для раздела совместно нажитого имущества без брака. Но перед этим направили бывшей жене нашего клиента досудебную претензию. Все же наш клиент был готов решить вопрос мирно.

В ней мы изложили следующее требование:

«Заявитель просит бывшую жену в досудебном порядке снять себя и детей с регистрационного учета в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии.

В случае, если настоящее требование будет оставлено без внимания или не будет своевременно удовлетворено, то Заявитель незамедлительно обратится в суд с заявлением о признании утратившим право пользования Комнатой, с заявлением об оспаривании права собственности на Спорную Квартиру/взыскании неосновательного обогащения, с заявлением об оспаривании отцовства и с дальнейшим прекращении алиментных обязательств».

К сожалению, по-хорошему вопрос решить не получилось и мы обратились в суд.

При обращении в суд самое важное –доказать, что имущество было совместно нажитым.

В нашем случае необходимо доказать, что квартира приобреталась именно на деньги нашего клиента: показать выписки по счетам, договор купли-продажи, где он продал свою квартиру и потом купил новую, но оформил на бывшую жену.

Также в наших руках – очень важный козырь!

Незадолго до выдвижения нашим клиентом своих требований было принято судебное решение по другому спору, в котором суд указал, что стороны вели фактически совместное хозяйство. С отрывком из судебного решения вы можете ознакомиться ниже.

Мы решили использовать его как преюдицию в нашем споре.

Следовательно, если пара вела совместное хозяйство то, значит, как минимум, бывший муж, несмотря на то, что оформил на бывшую жену квартиру и брак на тот момент заключен не был, имеет право на ½ этой квартиры.

Таким образом, если по каким-либо причинам брак между двумя людьми не был зарегистрирован, а имущество, которое по вашему мнению относится к общему существует и вы хотите его разделить, то  для этого непременно нужно обращаться в суд. Раздел совместно нажитого имущества без брака вполне реален, если вы будете знать как доказать, что имущество совместно нажитое, а также предоставьте суду достаточное количество доказательств.

ПОДРОБНЕЕ
Юрист по строительным спорам

Строительство, пожалуй, самая популярная область, в которой люди чаще всего прибегают к помощи юриста. И это вполне понятно, так как гораздо эффективнее потратить деньги на юриста по строительным спорам, чем «разгребать» негативные последствия и терять огромное количество времени. Как показывает наша практика, практически любой контракт на строительство сопровождается спорами, некоторые из них не доходят до суда, а другие – доходят даже до Верховного Суда.

Наш подкаст на тему “Строительные споры в суде” → 

Давайте начнем с самого главного: почему это вы должны нам доверять и где гарантия того, что мы хороши в своем деле? В 2020 году мы выиграли строительный спор у государства,  один из департаментов субъекта РФ выплатили нашему клиенту более 80 000 000 рублей.  Это хороший показатель успеха. Номер дела, решение и все необходимые документы мы предоставим по запросу. 

В этой статье мы расскажем вам, чем отличается юрист по строительным спорам от юриста, специализирующегося на других отраслях права, а также поделимся своим опытом судебной работы в сфере строительства.

Итак, чем юрист по строительным спорам отличается от юриста, специализирующегося на других отраслях?

Во-первых, юрист по строительным спорам четко знает сложную структуру строительного законодательства, которая включает в себя не только кодифицированное законодательство (проще – Кодексы, а точнее – Гражданский, Градостроительный, Земельный), но и различные законы, правила, СНИПы и многое другое.

Во-вторых, помимо знания строительного законодательства, юристы по строительным спорам умеют его применять на практике, что по нашему мнению, является самым важным. Все-таки, юрист должен обладать богатым опытом, чтобы безошибочно решить вашу проблему.

В-третьих, юрист по строительным спорам должен обладать специальными знаниями. То есть, помимо юридических знаний, понадобятся ещё и технические.

Например, знаете ли вы что такое керноотборник?

А мы знаем!

Кроме этого, дела, связанные со строительными спорами, обязывают уметь работать со сложным документооборотом.

Следовательно, как уже было сказано выше, при возникновении строительных споров необходимо обращаться к юристу, работающему с данной категорией дел.

В нашу компанию обращаются как простые граждане, так и индивидуальные предприниматели и крупные организации. Строительные споры могут иметь полностью частный характер или же обладать публичностью (речь идёт о ситуациях, когда в спорах принимает участие государство).

Чтобы не быть голословными, разберём пример из нашей практики. Мы обращались в суд по госконтракту.  Наша компания выступала на стороне Истца. Суть дела заключалась в следующем.

Между Истцом и Ответчиком был заключен Муниципальный контракт, по которому Истец должен был выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, а Ответчик, соответственно, принять и оплатить их.

Истец в назначенный срок приступил к исполнению Контракта. Но через некоторое время  направил Ответчику уведомление о том, что вынужден приостановить работы по госконтракту, просил объяснить дальнейшие действия. При этом на момент приостановки работ Истец исполнил примерный объем работ равный стоимости работ по Контракту. Между сторонами возник спор относительно качества и объема выполненных работ, поэтому Истец предложил поставить данный вопрос перед экспертизой.

Ответчиком был составлен Акт промежуточного контроля. Сделано это было без участия Истца. Данных о том, что Истец вообще как-то был уведомлен о намерении составить такой Акт нет. В Акте указано, что «…по примерным подсчетам, было израсходовано 5000 м3 скального грунта». Данным Актом Ответчик уже признал, что Материала ушло почти на 1100 м3 больше, чем предусматривает Контракт, однако никак не изъявил желание компенсировать стоимость израсходованного материала. То есть это уже означает, что стороны согласовали и признали объем работ, то есть смысла в экспертизе нет. Истцу произвести расчет израсходованного объема материалов проще, так как все измерения производятся с помощью ковша транспортного средства. А вот как произвёл эти измерения  Ответчик? Это остаётся загадкой!

Затем Истец получил от Ответчика уведомление с предложением «…в кратчайшие сроки возобновить работы…». Ответчик повторно проигнорировал просьбу Истца дать пояснения по дальнейшим действиям.

Далее последовала долгая «переписка» Истца и Ответчика. Ответчик утверждал, что Истцу необходимо продолжить работы, он указывал на недостатки и требовал устранить их.

Истец же несколько раз писал о том, что объем грунта, который указан в смете Контракта уже давно им израсходован. Также Истец отмечал, что работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, а смета, указанная в Контракте, не соответствует им.

Ответчик указывает, что использование большего объема грунта – это инициатива Истца. Истец повторного сообщает, что это не его инициатива, а требование закона. Использование меньшего объема грунта привело бы к тому, что дорога бы не соответствовала установленным законодательством нормам.

У Истца было два варианта: выполнить работы в соответствие с Договором, то есть в ущерб качеству и безопасности, либо выполнить работы так, как обязывает законодательство.

Основная проблема в споре заключается в том, что Техническое задание и рабочий проект выполнены без учета реального состояние дороги, вероятнее всего, даже без выезда на место. Эти документы не учитывают, что дорога в провалах до 1,5 метра в тундру, кривизна проезжей части дороги не соответствует тому объему материала, который заложен в Техническое задание.

Складывается следующая ситуация: Договор противоречит закону, Истца вынуждают закупить материал за свой счет (хотя он частично это уже сделал), не дают возможности расторгнуть Контракт, не оплачивают выполненную работу. Истец не собирается исполнять незаконный Контракт, сдавать дорогу, которая не соответствует требованиям законодательства, даже, если Ответчик готов ее принять. Потом, в случае возможных последствий, вызванных качеством дороги, Истец будет нести не просто гражданско-правовую ответственность, но и уголовную.

Что в этой ситуации юрист по строительным спорам нашей компании посоветовал клиенту?

Конечно же, отстаивать свою позицию и обращаться в суд по госконтракту, а не выполнять работы с нарушениями требований законодательства.

Для того, чтобы выиграть строительный спор, адвокат (или же юрист по строительным спорам) должен грамотно изложить позицию Истца. В нашем иске она выглядела так:

  • Истец выполнил больший объем работ, чем предусматривает Контракт.
  • Истец выполнил работу качественно, формальности на которые указывает Ответчик, не соответствуют действительности, указание на «недостатки» направлено только на то, чтобы не оплачивать Контракт.
  • Истец имеет право получить оплату за тот объем работ, который он исполнил.
  • Истец запросил, но не получил разъяснения относительно дальнейших действий по Контракту.
  • Истец имел право приостановить исполнение работ по Контракту.

Для подтверждения позиции  Истца в суде по госконтракту мы сослались на нормы ГК РФ, СНиП, АПК РФ.

Для того, чтобы выиграть строительный спор, адвокат (юрист по строительным спорам) должен верно сформулировать требования. В нашем случае это было так:

  • взыскать с Ответчика стоимость выполненных работ по Контракту;
  • в случае, если Суд посчитает необходимым, то назначить проведение экспертизы;
  • запросить у Ответчика рабочий проект.

К исковому заявлению по строительному спору, адвокат помимо стандартных документов, должен приложить:

  • Муниципальный контракт;
  • Промежуточный акт контроля выполнения работ.

После подачи искового заявления по госконтракту, через некоторое время суд вынес определение о назначении экспертизы (а она, между прочим, стоит 800 000 рублей!).

Еще больше нашего опыта и результатов вы можете прочитать здесь, а также в нашем Блоге.

Подводя итог, повторимся, строительные споры – очень сложный вид судебных споров, так как помимо юридических знаний, юрист должен разбираться в технической стороне вопроса. Но, несмотря на сложность данной категории дел, при правильном подходе к решению вопроса успеха добиться вполне реально.

ПОДРОБНЕЕ
Заключить договор в судебном порядке

Само название темы, как заключить договор в судебном порядке, уже у многих читателей может вызвать вопросы. Ведь в нашем привычном понимании договор – это добровольное соглашение сторон, в котором эти самые стороны оговаривают свои права и обязанности. Не является безызвестным принцип свободы договора: никого нельзя понудить к заключению соглашения, иначе это грозит недействительностью сделки. Но все-таки везде есть исключения. Обязать заключить договор в суде можно. Но, конечно, есть свои нюансы и условия.

Статья 421 Гражданского кодекса РФ гласит, что и физические, и юридические лица свободны в заключении договора. В продолжении пункта первого видим, что закон запрещает понуждение к заключению договора, но за исключением некоторых случаев. К таким случаям относится, во-первых, прямое указание на то закона, когда сторона обязана пойти на заключение договора в связи с установлениями Кодекса, а во-вторых, в случае добровольно взятого на себя обязательства.

Уже на данном этапе важно различать возможность заключения договора в суде и понуждение к заключению договора. Понуждение у нас как раз-таки и не допускается. Закон, устанавливая в качестве фундаментального принцип свободы договора, отчасти презюмирует добросовестность стороны, отказывающейся от заключения соглашения, то есть обязанность к заключению договора должна доказывать другая сторона.

Также нередко на практике можно столкнуться и с другой смежной ситуацией: когда у сторон возникают разногласия по поводу условий сделки. В этом случае вовсе необязательно обязывать заключать договор в суде, поскольку здесь явно видоизменяется процессуальный момент. Зачастую суды в случае, если стороны просто не договорились по условиям, на моменте передачи протокола разногласий, предлагают изменить исковые требования, ведь речи о понуждении к соглашению здесь уже не идет.

Итак, иск об обязании заключить договор можно подавать в следующих случаях:

  • Если есть прямое указание закона на то, что сторона обязана заключить сделку, но это обязательство было нарушено и не исполнено (в соответствии с 445 статьей ГК).
  • Если сторона обязалась перед контрагентом пойти на заключение соглашения, но впоследствии нарушила это обязательство (статья 421 ГК). Например, такое часто случается после заключения предварительного договора, когда возникает спор о заключении основного.

Если заключать договор в судебном порядке, важно учесть еще один интересный процессуальный момент. Постановление Пленума ВС №49  “О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора” говорит нам о том, что если имел место быть иск об обязании заключить договор, и такое исковое требование было удовлетворено, то никаких дальнейших формальных действий по заключению договора (обмена документами, подписей и проч.) быть не должно, договор считается заключенным после вступления в силу решения суда, и все условия соглашения прописаны в резолютивной части решения. Если договор подлежит государственной регистрации, то на регистрацию отправляется само решение суда.

И, да, логично, что в подобной категории дел Вам нужно прикладывать проект договора, который будет заключен. Ведь не суду же самостоятельно определять права и обязанности сторон, которые должны зависеть исключительно от воли контрагентов.

Важно, что подать иск об обязании заключить договор Вы можете не в любой момент, закон устанавливает свои сроки. В нашем случае срок исковой давности по общему правилу составляет три года. Конечно, и тут есть свои исключения. Вы можете обязать заключить договор в суде и при пропуске срока, но только если есть уважительные причины, которые нужно предоставить суду, чтобы он восстановил срок. Разумеется, не все выдуманные Вами причины будут считаться уважительными. Лучше обратиться к юристу, который, опираясь на фактические обстоятельства конкретного дела, сможет выяснить, какие из обстоятельств можно предоставить суду в качестве уважительных причин.

Мы плавно подошли к формальностям. Расскажем вкратце, как составлять иск. С помощью юриста или адвоката, конечно, Вам было бы проще, ведь все тонкости и нюансы может знать только специалист. Но и самостоятельно это сделать тоже можно.

Итак, начинаем составлять документ с «шапки». Шапка в документе очень важна. Во-первых, нужно правильно определить суд. Будет иметь значение, в какой суд Вы обращаетесь – в арбитражный или общей юрисдикции. Также необходимо определить надлежащего ответчика, иначе заявление могут вернуть или оставить без рассмотрения, а это нам не нужно, так ведь? 😉 В качестве ответчика мы указываем лицо, которое хотим обязать заключить договор в судебном порядке, сведения, позволяющие его идентифицировать. А также сведения об Истце, то есть о нас самих.

Далее необходимо указать стоимость государственной пошлины, руководствуясь нормами налогового права.

Звучит страшно, но также не будет лишним изучить судебную практику в суде, в которым вы хотите решать спор. Суды Москвы и Московской области могут похвастаться изобилием такой судебной практики. Да, обязать заключить договор в суде не так-то просто, но все же возможно.

Далее в иске идут стандартные структурные элементы, которые Вы должны наполнить фактами, относящимися к Вашему конкретному делу. Кстати, у нас на блоге уже была подробная статья о том, как правильно составлять исковые заявления. Так, необходимо описать основные факты дела, сформулировать позицию истца, привести основания иска, четко указать требования истца и не забыть про приложения.

Звучит абстрактно и, наверное, непонятно. Но станет понятней, когда мы все расскажем и покажем на конкретном примере, который был в практике нашей компании.

В нашем случае был предъявлен иск к муниципальному образованию, которое заключило договор с некоторым ООО (нашим клиентом) на оказание «услуг по аренде специализированного транспорта для сбора и вывоза мусора» из одного села, но впоследствии решившим провести аукцион и сэкономить на оплате услуг.

Важно отметить тот факт, что только у нашего клиента в поселке имелся специализированный транспорт – мусоровоз. В период проведения аукциона владельцев такого транспорта не прибавилось. Дело в том, что доставить такую машину – довольно дорогостоящая процедура, и сделать это можно только морским транспортом. Наш клиент решился на подобные немалые расходы, поэтому и стоимость его услуг тоже оправдана.

То, что цена, предлагаемая за свои услуги нашим клиентом, представляется муниципальному образованию чрезмерно высокой, не оправдывает его незаконных действий по проведению аукциона и поиску транспортного средства, не соответствующего основным требованиям, указанным в российском законе.

Так, клиент направил жалобу в УФАС, которая впоследствии была удовлетворена, а аукцион аннулирован. Однако решение Федеральной антимонопольной службы осталось проигнорировано муниципальным образованием, договор заключать так никто и не стал.

Аукцион аннулировали, и обязанности по сбору и вывозу мусора из села так никто и не исполняет.

Дошло до точки невозврата – надо заключать договор в судебном порядке. Наши юристы составили исковое заявление об обязании заключить договор с единственным поставщиком, ООО, где мы кратко и емко описали основные факты дела, указали на явную неправомерность действий муниципального образования и четко сформулировали позицию Истца, нашего клиента. Наша задача описать все просто и ясно, ведь судья – тоже человек, который устает от бесконечных сложных формулировок и объемных документов в простых делах, когда не всегда это оправдано. Но в то же время документ должен быть составлен грамотно, с соблюдением всех формальных требований, ведь от этого зависит исход дела. Зачастую в судебных разбирательствах бОльшее значение имеет то, что написано на бумаге, нежели чем то, что сказал юрист в зале суда. Как мы уже упоминали в одной из своих статей: «Чем больше адвокат скажет, тем меньше судья запомнит». Наш судебный процесс, как гражданский, так и уголовный, отличается от того, что нам так красочно показывают в американских фильмах и сериалах. Поэтому важно все факты и доказательства разместить и уместить на бумаге.

С иском и ответом УФАС можете ознакомиться ниже:

У наших юристов богатый опыт в решении подобных дел. Если у Вас возникла проблема, связанная с отказом контрагента в заключении договора, обращайтесь к нам. Мы Вам поможем, скажем, имеются ли основания для разрешения спора в суде, дадим консультацию, составим исковое заявление и ответим на все интересующие вопросы.

ПОДРОБНЕЕ
Штраф за парковку на газоне для юридических лиц

Что делать, если вы получили штраф за парковку на газоне для юридических лиц? Для жителей крупных российских городов, а особенно Москвы, уже давно стало привычным большое скопление автомобилей на улицах. Но одно дело, когда транспорт движется по проезжей части, и совсем другое, когда не хватает места для парковки. В этом случае автомобили занимают газоны, как на проспектах, так и во дворах. И как следствие это ведет к тому, что будет наложен штраф за парковку на газоне для юридических лиц.

Все мы понимаем, что парковка на газонах запрещена. Нарушение может повлечь за собой штраф. Однако не каждый автолюбитель знает невероятный размер этого штрафа и как оспорить штраф за парковку на газоне. Вот почему есть необходимость разобраться в этой теме более подробно.

Для того, чтобы успешно обжаловать штраф за парковку на газоне, необходимо выяснить, что такое газон?

Отметим, что в настоящее время в нормативных документах однозначного толкования такого понятия нет. Конечно, не каждый участок земли можно классифицировать как газон. Например, возьмем поле. На нем есть трава, но оно не может подпадать под рассматриваемую категорию, и, естественно, получить штраф за парковку на ней невозможно.

В действующих нормативных актах сам термин «газон» встречается очень редко. Определение рассматриваемого понятия также отсутствует. Вам может показаться, что так сделано специально, чтобы граждане получали штраф за парковку на газоне для юридических лиц при любом удобном случае. Как известно, парковок в городе не так уж и много, из-за чего водителям приходится оставлять свои автомобиле на любом свободном участке. Даже на территориях, где нет травы, но припаркована ваша машина можно получить штраф. Из этого следует, что необходимо более подробно разобраться в ситуации, чтобы узнать о ней больше. Тогда можно будет обжаловать штраф за парковку на газоне.

Какова сумма штрафа за парковку для юридических лиц?

Анализируя правовые акты, можно отметить, что местный городской законодательный орган определяет размер наказания. Конечно, в Москве такие штрафы будут намного выше, чем в других городах. Стоит отметить, что в столице, как и в других населенных пунктах, борьба с парковкой на газонах ведется достаточно активно. Существует ряд законов, которые определяют размер наказания за такие нарушения. Например, Закон города Москвы «О защите зелёных насаждений» или Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Нормы в этом документе будут немного отличаться в различных регионах России, но суть их примерно одинакова.

Так, речь идет о том, что парковка на газонах даже брошенных, разобранных автомобилей (в том числе на детских площадках, на участках с зелеными насаждениями) может быть оштрафована. Его размер для юридического лица составляет триста тысяч рублей, – сумма достаточно крупная.

Ранее власти были более лояльны и предлагали несколько видов наказаний: штраф или предупреждение. Сейчас законодательство стало более строгое. Устанавливается четкая сумма, независимо от принесенного ущерба.

Интересно, что сумма штрафа для физического лица составляет 5000 рублей, в то время как штраф за парковку на газоне для юридических лиц – 300 000 (если автомобиль оформлен на юр. лицо): разница существенная.

Где можно оспорить штраф за парковку на газоне?

Обжаловать штраф за парковку на газоне можно в тот орган, который вынес решение о привлечении юридического лица к ответственности – в МАДИ (Московская административная дорожная инспекция). Жалобу с прилагаемыми документами необходимо направить в МАДИ заказным письмом.

Но! На практике скорее всего шаг, обозначенный выше, будет совершен в пустую, а время на обжалование будет потрачено. Верным решением будет обращение в суд. 

В какой суд необходимо подавать жалобу?

Жалобу на постановление о привлечении к ответственности необходимо направить в суд по месту совершения правонарушения. Адрес, где было обнаружено нарушение закона, будет указан в постановлении. Выяснив адрес, можно перейти на сайт Мосгорсуда и определиться с местом подачи жалобы (там есть соответствующий раздел – территориальная подсудность).

Оспорить штраф за парковку на газоне: какие сроки?

Срок на обжалование для юридического лица небольшой: он равен десяти суткам с момента получения постановления.

Обратите внимание:

Срок обжалования начинает течь не с момента, когда машина была припаркована на газоне (то есть было совершено правонарушение), а с момента, когда юридическое лицо получило соответствующее постановление. Отметим, что дата получения будет отображаться на сайте Почты России, поэтому такую информацию достаточно просто узнать.

 

А что если срок обжалования пропущен?

Конечно, пропуск срока очень усложняет дальнейшие действия, но это обстоятельство является преодолимым. Срок можно восстановить одновременно с рассмотрением дела о правонарушении. Есть положительный факт: как правило, суды Москвы не отказывают в восстановлении срока.

Случай из практики:

Итак, на нашего клиента было возбуждено дело об административном правонарушении, которое выразилось в следующем: автомобиль Мерседес юридического лица АО был припаркован на газоне (статья 8.25 КоАП г. Москвы). Был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Мы обратились в суд с требованием отменить обозначенное постановление, так как на момент совершения правонарушения автомобиль не был в собственности АО. Кстати, возвращаясь к пропущенному сроку обжалования, в этом деле мы заявили ходатайство о восстановлении пропущенного срока. В дальнейшем, суд удовлетворил наше заявление и восстановил срок.

В суде выяснилось, что вынесенное постановление содержало ряд нарушений. Например, сотрудник не составил протокол о выявленном правонарушении, сотруднику показалось, что фотосъемки достаточно. Упомянутое и другие нарушения являются существенными и не могут способствовать рассмотрению дела в полном объеме. Возможности устранить выявленные недостатки нет.

На основании этих доводов, суд удовлетворил нашу жалобу и отменил постановление.

Совсем недавно к нам обратился клиент, которому мы направили письмо следующего содержания:

Добрый день!

В продолжение нашей вчерашней переписки направляем Вам следующую информацию.

Изучив аналогичную судебная практику, можем сказать, что далеко не всегда такое постановление можно отменить. Даже наоборот – редко можно отменить.

Предлагаем приблизительно такую тактику:

  1. машина использовалась в личных целях водителя (если это было за пределами рабочего времени), не связанных с исполнением трудовых обязанностей
  2. могут быть процессуальные нарушения, надо запросить и получить само постановление и видеофиксацию/фотофиксацию.

Вот, например, выдержка из решения: “…. нормы КоАП РФ предусматривают особый порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. В таких случаях согласно ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемого к ответственности, и оформляется в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ.

Согласно тексту оспариваемого Постановления, заявителем была избрана в отношении Общества форма административного преследования, определенная ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ.

Однако, как следует из текста приложения к оспариваемому Постановлению, в данном случае правонарушение, совершенное обществом, было зафиксировано непосредственно сотрудником ОАТИ г. Москвы в ходе осуществления наблюдения путем обследования состояния внешнего благоустройства территории путем визуального наблюдения с фотофиксацией фактов нарушений с применением средств фото- и киносъемки, видеозаписи.”

Сроки.

У нас очень ограниченные сроки обжалования. 10 дней. Взяться за работу можем.

Чем мы можем вам помочь?

Как видите, мы поможем вам отменить постановление и избавить вас от крупной суммы штрафа. Обо всех наших услугах в этой сфере вы сможете найти, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Клевета в интернете

Сегодня каждая из сфер: будь то карьера, досуг, общение – претендует на полноправное место быть в цифровой среде. Новости мы доныне вычитывали в газетах, а сейчас информация о происходящем в мире с космической скоростью распространяется на просторах всемирной паутины. И здесь возникает вопрос – можно ли безболезненно «говорить» все что угодно в интернете? Абсолютна ли свобода слова, о которой так часто трезвонят со всех инстанций? Есть ли место клевете в интернете и что с этим делать? Где грань между субъективным мнением и клеветой в интернете. Суд обязателен?

Расскажем как удалить клевету, как привлечь к уголовный или административной ответственности и как получить компенсацию.

В этой статьи наши юристы обобщают знания и опыт, полученные при ведении дел по удалению клеветы. Каждый кейс из нашей практики уникален, везде свои особенности и сложности, с которыми предстояло бороться. Мы любим нестандартные ситуации, но еще больше любим делиться опытом, который поможет гражданам, попавшим в похожую ситуацию, разрешить вопрос быстро и без сложностей. Здесь мы обобщили все вопросы, и неожиданные, и предсказуемые, которые нам пришлось решать на практике. Информации будет много, но концентрация полезности в ней очень и очень высокая.

Мы также записали подкаст на эту же тему, так что, если удобнее воспринимать на слух – немедленно включайте!

Наш подкаст на тему “Что делать, если на Вас подали в суд? Исчерпывающая инструкция” → 

Мы с соцсетях: 

Что из себя представляет клевета в интернете?

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Пожалуй, это как раз та категория, которая с должным почтением закреплена и в уголовном, и в административном, и в гражданском кодексах.

Уголовная отрасль внесла собственную лепту посредством статьи 128.1. УК РФ, очень громко введенной совсем недавно в уголовный кодекс.

То есть сведения для распространителя должны быть ЗАВЕДОМО ложными (триада: осознавать, желать и предвидеть) и ПОРОЧАЩИМИ. Если человек добросовестно не знал, что публикует недостоверные и порочащие сведения, к уголовной ответственности его привлечь нельзя. Да и всегда ли пострадавшее лицо основной целью ставит привлечение нарушителя к уголовной ответственности? Это долго и муторно, учитывая как работают наши правоохранительные органы.

Как правило, в делах, где затронута честь, достоинство или деловая репутация компании, требуется именно опровержение тех сведений, которые были размещены в интернете (или просто удаления клеветы). Убытки и прочие компенсаторские штуки далеко не первый план. Ведь такие последствия влияют на долгосрочную перспективу успешности компании, а разовая денежная выплата или штраф мало восстанавливают полученный неимущественный ущерб. Поэтому особым спросом пользуется вид ответственности за клевету в интернете, закрепленный в гражданском кодексе. Там-то и есть механизмы опровержения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Как видите, здесь мы апеллируем несколько иными понятиями, чем в УК: «честь», «достоинство» и «деловая репутация», которые при искаженном употреблении могут выступать клеветой.

Основания ответственности тоже предусмотрены:

  1. Распространение сведений, не соответствующих действительности;
  2. Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

Обращаем внимание, что законодатель раскрыл понятия недействительности и «порочности» сведений в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года N 3 “О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц”. Поэтому при квалификации действия автора клеветы, нужно ориентироваться на законодательно закрепленные дефиниции.

И что интересно, сразу вырисовываются два крупных отличия от уголовной ответственности.

Во-первых, в плоскости гражданских правоотношений не имеет значения, осознавало ли лицо, что в очередном безобидном посте в соц.сети «Instagram» были затронуты права другого лица. Наказать за клевету все равно можно. Неважно, и знал ли он, что сведения недостоверные. Законом, наоборот, возлагается обязанность доказать, что требования действительны, в противном случае ответственности за клевету в интернете точно не избежать.

Во-вторых, информация, являющаяся клеветой, не должна быть обязательно и ложной, и порочащей. Каждый из критериев подпадает под самостоятельную защиту.

Таким образом, наказать за клевету можно посредством наложения как уголовной ответственности, так и гражданской, но нужно иметь в виду, что для целей обеих отраслей понятие клеветы разное. Наши юристы специализируются на защите гражданских прав. То есть мы за самые короткие сроки поможем восстановить честь, достоинство и деловую репутацию и довольно часто даже без обращения в суд.

Например, с Ютубом сложно судиться, поэтому лучше решать все в досудебном порядке.

Здесь делимся информацией об удалении видео с YouTube

Но также не забываем и про административную ответственность! Там не только есть понятие клеветы (ст. 5.61.1 КоАП РФ), но и есть понятие оскорбления. Согласно ст. 5.61. Кодекса КоАП РФ оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Получается, в интернете нельзя выражать собственное мнение? А что тогда можно публиковать в интернете?

Скажем, блогер с небольшой аудиторией разместил пост с картинкой, где поделился с подписчиками опытом сотрудничества с популярным брендом, либо опытом работы в какой-нибудь компании. И вот, скажем, неудачный опыт у него был. Очевидно, что некий урон репутации есть, ведь как-никак есть недовольные, но всегда ли это будет подпадать под нормы ГК об умалении деловой репутации и в таком качестве подлежать защите?

Следует различать утверждения о фактах (1), соответствие действительности которых можно проверить И оценочные суждения (2), мнения, убеждения, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности (абз. 3 п. 9 ППВС РФ № 3)

Иными словами, субъективное мнение не подлежит защите, нельзя проверить его достоверность, и привлечь за клевету в таком случае не получится. Однако на практике не так просто провести различие между мнением и утверждением. Поэтому возникает потребность в участии профессионального юриста.

САЙТЫ-ОТЗОВИКИ/ОТЗЫВЫ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ О РАБОТОДАТЕЛЯХ

Основной бустер клеветы в интернетеспециальные сайты, тематика которых собрать побольше отзывов бывших сотрудников, зачастую не очень положительных, ведь работодатель всегда виноват. Скажем больше – негативные отзывы, подпадающие под клевету, у этих сайтов можно и купить. У конкурентов частая практика. И уже впоследствии пострадавший работодатель либо законно будет требовать удалить клевету (через суды, через Роскомнадзор), либо ему «учтивые» держатели сайта предложат за плату удалить отзывы. И не гарантия, что они потом снова не разместят клевету на сайте. Вот такой интернет-бизнес, это незаконно, и мы активно боремся с такими сайтами. Например, популярная площадка с миллионной аудиторией была заблокирована с нашей подачи Роскомнадзором. Плюс удаления клеветы через законные механизмы в том, что клевета будет удалена навсегда гарантированно. Но и снимать со счетов иные способы не стоит. Давайте к ним и перейдем.

УДАЛИТЬ КЛЕВЕТУ МОЖНО БЕЗ СУДА

Сценарий будет зависеть от того, известен ли автор клеветы. Важно знать, как привлечь за клевету законно к ответственности, но еще лучше – уметь договориться об удалении с автором клеветы или собственником сайта (администратором домена) без суда.

Немного проясним, кто есть кто.

Администратор домена – физическое лицо, или ИП, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя (сайт). Дело в том, что ответственность за клевету в интернете может быть довольно суровой. В перспективе при определенных основаниях всю площадку можно за такое заблокировать, и мы это делали. Поэтому на переговоры идут почти все. Особенно они боятся, если в дело вовлечен профессиональный юрист. Он сможет грамотно обозначить неблагоприятные последствия. Обращение к администратору сайта лучше оформить в претензию, ее можно будет применить в суде. Как правильно сформировать претензию, поможет юрист. Плюс, если автор клеветы неизвестен, значит ответственность за клевету в интернете будет нести администратор как распространитель.

В соответствии с Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и (утв. Решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81) (ред. от 17.12.2019) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования своего сайта.

А значит, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена будет нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2018 по делу N А40-140953/17-15-1259)

Бывает и так, что администратор сайта не сразу будет известен. Что делать в такой ситуации?

Узнать можно через регистратора доменных имен (не путать с администратором домен – собственником сайта). Обычно подготовить обращение к администратору домена несложно, если он известен (проверить, кто является владельцем домена, можно на сервисе https://whois.ru/) с просьбой об удалении клеветы. НО! Если администратор домена физ.лицо, то данные о нем получить возможно только с помощью адвокатского запроса. Это тоже официальный документ, и, как вы поняли, исходящий от лица, имеющего статус адвоката, поэтому в ряде ситуаций без юридической помощи не обойтись, и будет стоять уже другой вопрос: насколько профессионален привлеченный адвокат?

Нашим юристам удавалось удалить клевету в интернете. Суд нам не понадобился во многих случаях. На удавалось удалить неправомерно размещённое видео на YouTube, удалить пост в Instagram. Яркие случаи из нашей практики мы отражаем в наших статьях, где осуществляем подробный разбор кейсов и даем исчерпывающую инструкцию простым гражданам, не имеющим юридическое образование, о том, как поступить в той или иной ситуации.

Когда можно жаловаться в Роскомнадзор?

Основанием для обращения в Роскомнадзор является, в том числе и клевета в интернете. Так как следствием клеветы является унижение чести, достоинства и деловой репутации, сайты, бездействующие в ответ на запрос, рискуют оказаться в «стоп-листе».

Наши действия следующие – если администратор сайта не ответил в установленный срок (мы обычно даем на ответ 3 дня), нужно в таком случае формировать официальную жалобу в Роскомнадзор. На этом этапе важно грамотно отразить в жалобе наличие клеветы в интернете и приложить соответствующие доказательства (обычно это просто скрин страницы).

Здесь уже не просто обращение, а официальное письмо-жалоба на бездействующий сайт. За климатом в сети «Интернет» следит именно Роскомнадзор, это его поле деятельности.

В случае принятия жалобы о клевете в интернете, Роскомнадзор берет всё в свои руки: самостоятельно обращается к собственнику сайта с соответствующим требованием, самостоятельно формирует пакет документов для подачи искового заявления в суд (если необходимо) и материалы дела в защиту нашего клиента, самостоятельно участвует в судебных заседаниях и формирует правовую позицию. В общем, все берет на себя. А наша главная задача – направить хорошую качественную жалобу для инициирования всей процессии.

И, как вы поняли, самый эффективный результат, чтобы привлечь за клевету и пресечь дальнейшие действия – блокировка сайта, а именно: внесение такового в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Но блокировка инициируется, когда собственник сайта уклоняется от исполнения предписания Роскомнадзора.

Хорошая новость, что Роскомнадзор имеет самостоятельное полномочие заблокировать сайт без суда, и решение Роскомнадзора – самодостаточный для этого документ, являющийся основанием для нежелательной блокировки. Он Вас обо всем уведомляет. Не нужно ждать решения суда, но это правило не безусловно. Есть категории дел, где не обойтись без суда.

Также следует учитывать, что Роскомнадзор больше интересуют дела общественно значимого характера. Такие как экстремизм, информация, воздействующая отрицательным образом на несовершеннолетних. Одним словом – информация, которая обращена к неопределенному кругу лиц и которая тем или иным образом дезинформирует или нарушает общественный порядок и общественное благополучие. В частном порядке Роскомнадзор занимается пресечением нарушений, связанных с неправомерным использованием персональных данных. Но это уже отдельная рубрика на нашем сайте.

Пара статей о персональных данных:

  1. Сайт использует мои персональные данные
  2. Персональные данные.Адвокат
  3. Заблокировать сайт за использование персональных данных

Итак, давайте кратко резюмируем прочитанное. Придется пройти через следующие этапы.

  1. Обращение к администратору сайта/ к автору клеветы, если он известен;
  2. Обращение в Роскомнадзор с официальной жалобой, если нарушение подпадает под его компетенцию;

Когда не избежать суда?

Несколько иная траектория прослеживается в отношении сведений, которые являются недостоверными и/или порочащими Вас. Для удаления клеветы в интернете данные сведения следует признать в суде недостоверными и порочащими. После их признания, на основании решения суда, можно требовать удаления!

Подготовка иска в суд о признании сведений недостоверными и/или порочащими честь, достоинство или деловую репутацию.

С правовой точки зрения это не такое простое дело. Например, когда задета деловая репутация юридического лица, нужно доказать суду, собственно, наличие этой деловой репутации. С опытом, наши юристы сформировали перечень тех фактов, которые подлежат доказыванию:

  • Наличие деловой репутации (договоры с контрагентами, количество клиентов и тд.);
  • факт распространения ответчиком сведений об истце (скриншот страницы, придется произвести нотариальный осмотр);
  • порочащий характер этих сведений (доказывает Истец);
  • несоответствие их действительности (обратное доказывает Ответчик);
  • Распространение таких сведений именно ответчиком (если публикация анонимная, то ответ-ть несет администратор домена (статус должен подтверждаться справкой регистратора доменного имени)

В судебном порядке дела рассматриваются около 2 месяцев, после вынесения решения суда следует снова направить автору клеветы в интернете/администратору сайта требование об удалении. И вот после очередного бездействия сайт рискует быть заблокированным.

Случай из нашей судебной практики

Собственно, представим наш недавний случай из практики, который мы до сих пор ведем. Суть дела сводилась к размещению нелицеприятного отзыва о нашем клиенте, содержание которого потенциально могло умалить его деловую репутацию. Перед нами встал вопрос, а точно ли этот отзыв подпадает под нормы ГК? Если вспомнить, есть риск натолкнуться на субъективное мнение, которое не входит в рамки правовой плоскости. Можно сказать, наши юристы проводят собственную лингвистическую экспертизу, потому что все-таки это вопрос права, и по ее итогам формируют правовую позицию в суде.

Наша позиция

В итоге наши юристы склонились к тому, что такие сведения носят утвердительный характер, а значит их можно оспорить. Сначала, в соответствии с нашим алгоритмом, мы подготовили обращение к администратору провайдера. Предварительно мы узнали его данные, напомним, на сервисах  https://whois.ru/). Помимо требования об удалении мы заявили о возмещении убытков, причиненных компании, и о компенсации репутационного вреда.

Итак, давайте резюмируем все выше изложенное:

– Клевета – это всегда ложные и порочащие сведения (но помним, что в рамках гражданского процесса могут быть просто ложными);

– Если вы обнаружили о себе нелицеприятную информацию, можно урегулировать вопрос без суда, просто обратившись к автору клеветы/администратору сайта с требованием об удалении;

– Не сработало? Есть еще суд и Роскомнадзор. Помним, что сайт может быть заблокирован за бездействие!

– В некоторых ситуациях не обойтись без суда, так как признание сведений порочащими и/или недостоверными осуществляется исключительно в судебном порядке.

Мы возьмем всю юридическую работу на себя. С вас только содействие и доверенность.

ПОДРОБНЕЕ
РНП за расторжение контракта

Довольно часто наши юристы сталкиваются с проблемой включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за расторжение контракта, а также с обжалованием включения в реестр недобросовестных поставщиков.  Зачастую мы рассказываем своим клиентам как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

В этой статьей речь пойдет о деле, в котором мы выступили на противоположной стороне и наоборот ходатайствовали о том, чтобы поставщика включили в РНП за расторжение контракта. Участие в таких спорах с обоих сторон дает неоспоримые преимущества и бесценный опыт.

Данный реестр включает в себя  список лиц, которые намеренно не захотели подписать контракт или исполняли его с нарушениями.

Избитые, но работающие советы о том, как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков?

  1. Не уклоняйтесь от заключения контракта.
  2. Не допускайте ситуации, при которой контракт будет расторгнут из-за весомых нарушений.
  3. Не расторгайте контракт по собственной инициативе, если такое право не предусмотрено в вашем контракте.

Подробнее о том, как не попасть в РНП и обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков, вы можете прочитать в нашей статье.

Теперь перейдем к рассмотрению нашего недавнего случая из практики.

К нам обратился клиент – индивидуальный предприниматель, который всегда выполнял работы по содержанию автомобильной дороги в своем регионе. Однако при проведении последнего аукциона наш клиент не получил право на выполнение этих работ в связи со следующей ситуацией.

Муниципальное предприятие провело закупку методом электронного аукциона. Цель – определиться с тем, кто же будет выполнять работы, связанные с содержанием автомобильной дороги. Была установлена начальная стоимость – около семи миллионов рублей, а также даты начала и окончания выполнения работ.

На основании проведенного Аукциона победителем стал индивидуальный предприниматель (для удобства назовем его N). Итоговая стоимость, по которой был заключен муниципальный контракт – около трех миллионов рублей. N должен был исполнять муниципальный контракт вплоть до 30 июня 2021.

Чуть позже муниципальное предприятие опубликовало запрос котировок в электронной форме. Цель все та же – определиться с тем, кто будет выполнять работы, связанных с содержанием той же автомобильной дороги. При этом была установлена стоимость контракта – около трех миллионов рублей, а также даты начала и окончания выполнения работ (примерно такие же, как и при проведении аукциона). Угадали кто стал победителем на этот раз? Верно, все тот же индивидуальный предприниматель N.

Причем контракт, который был заключен после проведения Аукциона, был расторгнут по соглашению сторон. По какой именно причине – неизвестно, ее скрывают от нашего клиента. Пояснять что-либо муниципальное предприятие отказалось.

Кроме этого, клиент нам рассказал, что услуга по содержанию дорог оказывалась некачественно или вообще не оказывалась. Например, регулярно не убирался снег. Очевидно, что индивидуальный предприниматель N не справляется с объемом работ, тем самым допуская грубое нарушение муниципального контакта.

Наш клиент заинтересован в установлении рыночных реальных цен на стоимость услуги и оказании этих услуг. Однако муниципальное предприятие пытается сделать все, чтобы данные услуги оказывал не наш клиент, фактически, жертвуя качеством работ. Индивидуальный предприниматель N имеет всего лишь одну машину, которая может убирать снег, а у нашего клиента их три. Несмотря на явные преимущества нашего клиента и недостатки в работах индивидуального предпринимателя N муниципальное предприятие не намерено ходатайствовать о включении действующего поставщика в РНП. Свои действия муниципальное предприятие прикрывает тем, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя он должен был быть прекращен из-за некачественного исполнения.

Наш клиент обратился к муниципальному предприятию с вопросами: «Почему был расторгнут, контракт?»  «Какие правонарушения совершил индивидуальный предприниматель?», «Есть ли у Заказчика какие-либо замечания к индивидуальному предпринимателю N, связанные с исполнением своих обязанностей?»

Ответы на эти вопросы по настоящее время наш клиент не получил.

Наш клиент обращался в УФАС своего округа с жалобой на невключение в РНП, на которую получил следующий ответ: индивидуальный предприниматель N самостоятельно может обратиться в суд, если считает, что его права нарушены», «УФАС перенаправит копию жалобы в Управление финансов, экономики и имущественных отношений…, «… у антимонопольного органа нет оснований для возбуждения дела».

Кстати, наше видео о том, как писать жалобу в ФАС:

После этого наши юристы приняли решение составить исковое заявление с требованиями к территориальному УФАС о включении в РНП индивидуального предпринимателя N.

Для начала мы составили «шапку иска» с включением в нее всех действующих лиц. Помимо Истца и Ответчика в ней фигурировали также третьи лица. В качестве третьих лиц в нашем деле выступало муниципальное предприятие и индивидуальный предприниматель N, в качестве Ответчика – УФАС округа.

Мы подробно описали основные факты, о которых говорили выше.

Затем выразили позицию Истца, она заключалась в следующем.

Истец считает, что индивидуальный предприниматель N должен утратить право участия в аналогичной закупке и должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков. Факт расторжения муниципального контракта по соглашению сторон – это нарушение законодательства РФ, которое сделано специально, чтобы дать возможность индивидуальному предпринимателю N повторно принять участие в закупке теперь уже на более выгодных условиях – дороже, чем предыдущая закупка. Истец считает, что несмотря на то, что ГК РФ дает возможность расторгать муниципальный контракт по соглашению, в данном случае – это злоупотребление правом.

Мы аргументировали свою позицию ссылками на действующее законодательство, поддержали требование о включении третьего лица в РНП.

Стоит отметить, что в данном случае особой спецификой будет пользоваться и список прилагаемых документов к иску. Помимо основных документов, которые указаны в нормах АПК РФ, к исковому заявлению мы приложили:

– документацию по Аукциону;

– документацию по Запросу котировок;

– протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Далее мы оплатили государственную пошлину – 3 000 рублей и отправили иск в Арбитражный суд округа. Не забудьте отправить копию иска с приложениями (которых у сторон нет) лицам, которые будут участвовать в вашем деле!

С исковым заявлением, подготовленным для нашего клиента по вопросу внесения в РНП, вы можете ознакомиться ниже.

Таким образом, если вы столкнулись неправомерными действиями поставщика и это затрагивает ваши права, то обращение с иском о включении поставщика в РНП – отличный выход. Но стоит отметить, что дать универсальные советы и четкую инструкцию для каждой проблемы невозможно, так как указанная категория дел является сложной. Следовательно, рекомендуем вам для хорошего результата обратиться к юристам нашей компании.

Мы поможем не попасть в РНП, напишем возражения в УФАС, примем участие в заседании, при необходимости обжалуем в суде включение в реестр недобросовестных поставщиков, а если нужно, то поможем включить недобросовестного поставщика в РНП!

ПОДРОБНЕЕ
Суд с Департаментом городского имущества

Сегодняшняя публикация коснется такой интересной темы, как суд с Департаментом городского имущества. Она привлекает внимание тем, что мало где рассмотрена и плохо исследована. Поэтому сегодня мы кратко расскажем о том, что такое Департамент городского имущества, каким образом выиграть спор с ДГИ, а также приведем несколько примеров, когда у наших клиентов был суд с ДГИ. А если ситуация совсем иная, то есть ДГИ подал в суд на вас – тогда вы тоже попали по адресу. Мы расскажем и об этом. Кстати, интересный пример представлен в нашей публикации, доступной по ссылке.

Что такое Департамент городского имущества?

Данный орган предоставляет госуслуги в сфере реализации прав юридических и физических лиц. Кроме этого, в его обязанности входит работа по вовлечению имущества в хозяйственный оборот. Помимо этого, департамент:

приватизирует имущество;

изымает земельные участки;

взимает платежи за использование земельного и имущественного ресурса.

Таким образом, ДГИ г. Москвы – орган Москвы, который отвечает за все имущество, которое принадлежит городу. Например, у Москвы есть много арендных площадей, которые сдаются под офисы, магазины или есть земля, где строят незаконные гаражи или иные строения.

Суд с Департаментом городского имущества: причины

Департаменту городского имущества достается недвижимость людей, у которых нет родственников. Например, умерла бабушка без родственников, значит ее квартира переходит в собственность Москвы. Другой пример: не успели родственники вступить в наследство, а суд отказал в восстановлении срока, тогда имущество тоже переходит к ДГИ по решению суда.

Как вы понимаете,спор с ДГИ- спор по поводу достаточно крупных денежных сумм. Поэтому суд с ДГИ- важная и достаточно сложная процедура, которую стоит доверить специалистам. О наших услугах в этой сфере вы можете узнать тут.

Суд с Департаментом городского имущества: самые частые практические случаи:

оспаривание отказа в заключении договора (аренда или купля-продажа);

снижение цены выкупа недвижимости;

признание незаконным отказа ДГИ (например, в предоставлении недвижимости);

привлечение департамента к субсидиарной ответственности;

признание отказа в приватизации незаконным;

обязание к заключению договора;

осуществление права получения жилья от ДГИ;

споры по поводу наследства;

земельные споры;

отказ (необоснованный) в предоставлении жилого помещения и др.

ДГИ подал в суд: практика

На обратившегося к нам гражданина Департамент городского имущества подал суд с требованием взыскать крупную денежную сумму по долгу договора аренды участка земли.

Суть дела: наш клиент заключил договор с Московским земельным комитетом (его преемником стал затем ДГИ) о предоставлении участка земли в аренду с 2002 по 2006 годы. Гражданский кодекс РФ и договор, заключенный между сторонами, предусматривают, что если арендатор пользуется участком после истечения действия договора, то последний продолжает действовать неопределенное количество времени. Если арендная плата не вносилась, то устанавливалась санкция в виде 0,2 процента за каждый день просрочки оплаты от размера платежа. ДГИ подал в суд с требованиям взыскать долг по арендной плате с 2013 до 2019 годы. Сумма оказалась совсем не маленькой: 8 911 054,93 рубля – общая сумма, включающая в себя 2 918 630,67 рублей – арендная плата, 5 992 424,26 рублей – пени.

В ответ на исковое заявление мы подготовили отзыв на иск.

Какие аргументы можно привести для того, чтобы выиграть суд с ДГИ?

Во-первых, следует обратить внимание на сроки исковой давности – время, которое дается законом на защиту своего нарушенного права. В данной ситуации простая задолженность по договору аренды, следовательно срок общий – в гражданском праве он равен трем годам.

Анализируем: ДГИ подал требования с 2013 по 2019 год, а должен был подавать в срок, который не превышает трех лет. Отметим сразу, что с Департаментом судиться сложно. Конечно он будет сопротивляться и утверждать, что сроки давности в данной ситуации не применимы, убеждая, что это длящееся правовое отношение. Однако по этому поводу высказался Верховный суд РФ. Последний отметил, что сроки исковой давности по делам о взыскании долга, неустойки исчисляются отдельно по каждому платежу. Из этого следует, что наши шансы довольно высоки. Обязательно заявляем требование о сроках давности, так как самостоятельно суд этого сделать не может.

Во-вторых, поговорим по поводу неустойки. Не кажется ли вам она огромной, ведь она в два раза превышает сумму задолженности? Да, и нам так кажется. Поэтому в отзыве обязательно делаем акцент на чрезмерности неустойки. Кстати, уменьшение неустойки ввиду того, что она является несоразмерной предусмотрена гражданским законодательством. Отметим, что единого судебного подхода относительно снижения неустойки у судов не сложилось. Поэтому все зависит от конкретного судьи. Следовательно, нужно убедить его. Например, в нашем случае мы указали следующие важные факты:

  1. неустойка превышает основную сумму долга;

  2. Департамент городского имущества не понес значительных убытков;

  3. обозначенная санкция несоразмерна ответственности, которую должен понести арендатор.

В-третьих, истец (ДГИ) не предоставил никаких доказательств того, что арендатор (наш клиент) действительно пользовался землей уже после того, как действие договора закончилось. Департамент не привел никаких аргументов, что все это продолжительное время наш клиент находился на земельном участке и пользовался им.

Осуществив анализ обозначенных положений, можно прийти к выводу, что у нас есть все шансы выиграть суд с Департаментом городского имущества или снизить сумму исковых требований.

Какой суд рассматривает дела с участием Департамента городского имущества г. Москвы?

Данной категорией дел занимается Арбитражный суд г. Москвы, следовательно туда мы и направили наш отзыв. Кстати, более подробно о том, что такое отзыв в деле с ДГИ вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Чем мы поможем вам?

Отзыв на исковое заявление Департамента городского имущества – это возможность другой стороны показать свое несогласие с позицией истца. Это право ответчика, которым непременно следует воспользоваться. Так суд узнает о вашей позиции, убедится, что вы не согласны с предъявленными требованиями. Мы не только можем составить грамотный и эффективный отзыв в деле с ДГИ, но еще и готовы участвовать в судебном заседании и пройти все стадии данного процесса, если это будет необходимо. Если вы оказались в аналогичной ситуации, то обращайтесь к нашим юристам. Они помогут вам, даже если ситуация самая сложная и запутанная.

Наши услуги составляют достаточно широкий спектр, который представлен на нашем сайте. Мы всегда делимся с вами текущими делами и рассказываем о своих успехах.

Суд с Департаментом городского имущества г. Москвы, как и с любым другим органом – дело очень непростое. Им всегда есть что возразить, они пытаются сделать все, чтобы дело закончилось в их пользу. Благодаря большому опыту, мы знаем, как необходимо себя вести в делах с ДГИ, а также что указать в отзыве на исковое заявление. Узнать подробнее о предоставляемых нами услугах в данной сфере вы можете на сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Воруют контент

Есть люди, вкладывающие душу в контент, цель их работы – созидание. Их девиз: искусство ради искусства, а не для получения денег и скатывания в обыкновенное ремесло. В современном мире – это называется “конвейер”. Казалось бы: что может быть хуже этого? Отвечаем: ситуации, когда воруют контент, то есть нарушают ваши авторские права. Ведь одно дело создать что-то самому, хоть и не самое выразительное, а другое своровать, определённо, разница есть. Мы рассматривали уже схожую тему в контексте воровства контента с видеохостинга YouTube. Рекомендуем вам ознакомиться с этой статьей и видеороликом. Возвращаясь к теме, для начала надо выяснить что такое “авторское право” и его основы.

Авторские права – это правомочия, которыми наделён автор произведения, либо правообладатель. Эти права распространяются на такие работы, как: фотографии, видео, статьи и так далее. Они дают право на отчуждение, распоряжение и владение своими работами, то есть исключительные права. Охраняются как национальным законом, так и на международном уровне. Главными действующими лицами в возможных правоотношениях, связанных с использованием авторских прав, будут: автор, правообладатель и, конечно же, правонарушитель. Если понятно “чьих будет” последнее лицо, озвученное ранее, то с первым и вторым необходимо разобраться. Автор – это создатель произведения (картины и так далее). Правообладатель – это лицо, обладающее правами (на использование, допустим, в коммерческих целях) на творческую работу в силу договора или иным причинам, им может быть как физическое лицо, так и юридическое. Таким образом, если лицо является правообладателем, то автор не сможет заявить о том, что у него воруют контент, поскольку он в установленной законом форме согласился на использование своего произведения. Выяснив с чем, мы имеем дело и главных героев, необходимо просмотреть нормативную базу. Именно она выступит нашими основаниями при борьбе с правонарушителем и, в дальнейшем, даст возможность потребовать компенсацию за нарушение авторских прав.

Наш подкаст на тему “Что делать, если воруют контент из Инстаграм?” → 

А тут ссылка на нашу статью, где мы рассказываем о том что же делать, если воруют контент из Инстаграм.

Ключевыми нормативно-правовыми актами являются:

  1. 70 глава Гражданского кодекса Российской Федерации
  2. Всемирная конвенция об авторском праве

Что касается международной конвенции, она также играет огромную роль, поскольку именно она устанавливает признание и защиту авторских прав в других странах. Если максимально просто – конвенция защищает ваше право на произведение на территории другой страны и, если украли контент, принадлежащий вам – у вас получится восстановить справедливость. Это очень важно, учитывая, что в сети Интернет, к примеру, огромное количество иностранных или отечественных сайтов, которые коммуницируют между собой. Таким образом, выяснив нормативно-правовую базу, нам необходимо разобрать причины, по которым вы можете считать, что ваше авторское право нарушено. Ведь, как вы догадались, не все использование вашего контента является неправомерным.

Для начала обсудим ситуации, которые не будут являться нарушением ваших авторских прав. Таковыми являются:

  1. Если вы по договору передали свои исключительные права другому лицу;
  2. Дали разрешение в своём личном блоге или на собственном сайте использовать ваш контент при условии обозначения авторства и активной ссылки;
  3. Кто-то использовал вашу, допустим, научную работу в качестве отрывка или цитирования в некоммерческих, в научных целях с указанием авторства;
  4. Вы оказали услугу платной фотоссесии и другие.

Естественно, что в этих ситуациях, вы не сможете заявить, что украли контент, принадлежавший вам. Если же вы столкнулись с тем, что без разрешения использовали вашу работу, разместили на сайте вашу авторскую фотографию, скопировали вашу статью, то знайте, что эти действия будут прямыми основаниями считать, что у вас воруют контент. Соответственно здесь мы и сможем применить меры для восстановления справедливости.

Самым простым способом восстановить наши права является письмо администратору, либо в редакцию издания, в зависимости от того, кто нарушил ваши права соответственно. Можете потребовать ещё компенсацию за нарушение авторских прав. Шансы есть, но их мало.

Вторым способом будет составление жалобы в поисковик, допустим, в Google. В случае, если действительно произошло нарушение ваших авторских прав, Google удалит из результатов поиска сайт-правонарушитель до устранения этих незаконных действий. Возможно, это уже будет маленькая победа, которая поможет нам выиграть тотальную войну. Более подробно с этой процедурой можете ознакомиться в этой статье.

Для использования следующих способов нам нужно будет ответить на вопрос: в какую сторону нам воевать и кто наш противник? Иначе говоря, нам нужны реквизиты для связи, отправки претензии и подачи иска в суд. Поскольку именно эти меры позволят нам получить компенсацию за нарушение авторских прав.

Итак, чтобы узнать информацию, необходимую для составления претензии и подачи иска в суд в ситуации с, допустим, газетами, достаточно будет глянуть на первую и последнюю страницу, чтобы найти адрес юридического лица. В случаях, если воруют контент на сайте, найти владельца будет чуть тяжелее. Помогут нам в этом сайты-сервисы whois, более подробно вы можете ознакомиться с ними в этой статье. Объясняя просто: они выдают информацию о собственнике домена. С юридическим лицом, скорее всего, проблем не будет, а вот с физическим без адвокатского запроса не обойтись. После того как мы узнали адресата, переходим в наступление, успешным результатом которого будет компенсация за нарушение авторских прав.

Следующим этапом будет написание претензии. Претензия уже будет иметь определённую форму. Также не забываем, что это будет одним из наших доказательств в суде. В ней указываем, что в случае подачи искового заявления и проигрыша ответчика, он понесёт все судебные издержки. В требованиях указываем: либо удалить ваш незаконно используемый контент, оставить активную ссылку, либо выплатить компенсацию. А возможно и комбинированно, например, удалить контент и требовать компенсацию. Также вы можете посчитать убытки, которые вам причинили. После этого этапа, если вашу претензию не удовлетворили необходимо будет нотариально заверить нарушение. Да и в век цифровых технологий нотариус заверяет интернет-страницы. Дело в том, что нарушитель в случае иска может попытаться по-быстрому устранить нарушение. Именно таким образом мы обеспечиваем свой выигрыш.

Следующий этап – это подача иска в суд. Последний в свою очередь даёт определение, согласно которому возможно преждевременно заблокировать сайт-нарушитель.  Итак мы подходим к финальному раунду, а именно – суду.

Указываем нашу позицию, основания (нормативно-правовые акты, указанные выше), а также требования. В требованиях мы указываем удалить наше творчество, допустим с сайта, а также имеем возможность установить компенсацию за нарушение авторских прав. Она бывает трёх видов:

  1. В размере от 5 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от решения суда;
  2. Удвоенная стоимость контрафактных копий;
  3. Удвоенное вознаграждение за законное использование произведения в сравнимых обстоятельствах.

Ранее в этой же статье мы уже собрали огромную доказательную базу, а именно: претензию (её отклонение или неудовлетворение), нотариальное заверение правонарушения, определение Мосгорсуда и так далее. Таким образом, победа в этой ситуации – это лишь вопрос времени. А значит нас ждёт ещё одна компенсация, а именно: судебных издержек.

Подводя итог, отметим, что наши юристы обладают всем вышеперечисленным арсеналом для ведения победоносной войны с нарушителями. Если ваши авторские права нарушают, мы вам поможем решить вашу проблему.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба в Роскомнадзор на персональные данные

Знаете ли вы о том, как удалить свои персональные данные с чужого сайта? Куда и к кому обращаться, если ваши персональные данные используются неправомерно? Внимание – спойлер: подать жалобу в Роскомнадзор на персональные данные, если они используются неправомерно будет самым лучшим и эффективным способом прекратить это.

Но обо всем по порядку.  Мы готовы поделиться с вами своим многолетним опытом работы с подобными проблемами, а также предложить свои услуги, которые можно заказать на нашем сайте.

Наше видео на эту тему

Стоит отметить, что удалить персональные данные с сайта – процедура вполне реальная и не очень сложная. Для того, чтобы достичь результата необходимо придерживаться следующего алгоритма.

Стоимость такой жалобы – 7 500 руб.

Срок – 3 рабочих дня.

Шаг 1. Убедитесь, что ваши персональные данные были использованы действительно неправомерно. И вообще, относится ли информация, которую вы увидели к персональным данным?

Для этого обращаемся к ФЗ «О персональных данных». Статья 3 относит к персональным данным  любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому человеку.

Главное условие, по которому информация может быть признана персональными данными – это возможность идентифицировать вас. Эти данные должны предоставлять другим людям возможность «выйти на вас», то есть человек, увидевший информации в открытом источнике может вас найти и к вам обратиться.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные?” → 

К персональным данным относятся:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата и место рождения;
  • адрес регистрации;
  • номер телефона;
  • сведения о профессии и многое другое.

При этом приведенный выше список не является исчерпывающим. Следовательно, иная информация также может быть признана персональными данными.

Но стоит понимать, что если вы увидели комментарий или отзыв на каком-либо сайте о Марии Ивановне Ромашковой, то это еще 100 % не означает, что речь идет именно о Вас. Информация должна точно идентифицировать Вас. Возможно, ведь, что в данном случае речь идет о совершенно другой Марии Ивановне, которая давала согласие на использование ее персональных данных на этом сайте.

Другой немаловажный момент – всегда обращайте внимание на то, что вы подписываете или на то, с чем вы должны ознакомиться и поставить «галочку», если речь идет об информационных ресурсах. Зачастую люди игнорируют всплывающие окна и машинально ставят «галочку» абсолютно не читая то, с чем они соглашаются и то, что они таким образом подписывают. А это, в свою очередь, может быть согласие на обработку и использование ваших персональных данных!

Если вы все же убедились в том, что информация, содержащаяся на сайте точно «про Вашу душу» и Вы точно не давали согласие на обработку и использование персональных данных, то переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Пытаемся решить вопрос «мирно и без боя»

Для этого обращаемся с просьбой об удалении персональных данных к администрации сайта. Если они пойдут Вам навстречу, то данные будут удалены через десять дней. Если нет, то Вас просто проигнорируют или Вы получите некую «отписку» о том, что они ничего не нарушали и используют ваши персональные данные правомерно.

Шаг 3. Составляем жалобу на сайт в Роскомнадзор

Для того, чтобы вам было понятнее как это сделать, мы приведем один из практических случаев, с которым в работе столкнулись наши юристы.

К нам обратился клиент, который занимает должность генерального директора в компании. Он обнаружил, что на одной из информационных площадок размещена негативная информация о нем и о компании, в которой он работает. Причем, данные сведения были признаны несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию заявителя решением арбитражного суда, которое вступило в силу.

На встрече с клиентом он сказал нам: «хочу подать жалобу в Роскомнадзор на мои данные и мне необходима юридическая помощь».

Желание клиента «подать жалобу в Роскомнадзор на мои данные» вполне понятно, мы с удовольствием решили ему помочь и составить жалобу на сайт в Роскомнадзор.

У нас получилась жалоба, которая включала в себя следующие разделы:

  1. Описание основных фактов

В этом разделе мы подробно описали суть нарушения, указали ссылку на сайт, который нарушает права заявителя, процитировали отзыв, в котором анонимный пользователь неправомерно использует чужие персональные данные, идентифицировали решения арбитражного суда (указали номер дела и дату принятия), связанные с данным вопросом.

  1. Позиция заявителя

В данной части жалобы мы описали, какие действия, по нашему мнению, должен предпринять Роскомнадзор после удовлетворения нашей жалобы на сайт:

– ограничить доступ к Отзывам, ссылки на которые Заявитель предоставил, тем самым удалить персональные данные с общего обозрения;

– обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

  1. Основания требований

В этом разделе необходимо подтвердить обоснованность ваших требований со ссылками на нормативно-правовые акты. Начните с понятия «персональных данных», объясните, что реализуете свое законное право на их защиту, обратитесь к Письмам Роскомнадзора, укажите функции данной службы, которые закреплены в Положении, ознакомьтесь с судебной практикой, желательно вашего региона, и приведите выдержки из судебных актов. Главное – это последовательно и логично изложить свои требования, чтобы Роскомнадзор четко понял ситуацию и начал действовать.

4.Требования заявителя

В нашем случае мы требовали:

– провести проверку и заблокировать доступ к Отзывам, тем самым удалить персональные данные с общего обозрения;

– обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

Да-да, Роскомнадзор имеет право осуществить и первое и второе. Приятным бонусом является и то, что Роскомнадзор за вас обратится в суд, будет участвовать во всех процессах, а также присылать вам промежуточные результаты производства.

После отправки жалобы в Роскомнадзор на персональные данные нам ответили, что он обратился к администрации сайта с просьбой удалить персональные данные. Однако, администрация сайта роигнорировала даже обращение Роскомнадзора. Далее Роскомнадзор обратился в суд с иском. После чего, спустя некоторое время, мы получили ответ от Роскомнадзора, в котором была указана информация о рассмотрении наших обращений, а также о получении решения одного из районных судов г. Москвы.

Картина получилась достаточно позитивной. Однако на деле все происходит не настолько легко. Данную процедуру лучше всего поручить опытному юристу, так как Роспотребнадзор стоит на страже не только лично ваших интересов, но и других людей и организаций. Следовательно, из-за своей загруженности может что-то упустить, про что-то забыть, о чем-то не известить. Именно поэтому, ссылаясь на наш обширный опыт, можем уверенно сказать – напомнить о себе Роспотребнадзору придется не раз.

 И напоследок, еще раз просим вас обращать внимание на те документы, которые вы подписываете. В случае, если документ был предоставлен вам в электронном виде, внимательно изучите его и не соглашайтесь со всем подряд. Именно отсутствие сознательного и бессознательного согласия позволит вам обратиться с жалобой в Роскомнадзор на персональные данные.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на запрос котировок

С 01.04.2021 года вступили нововведения, которые будут провоцировать написание жалобы на запрос котировок. Думаете, что это очень смелое заявление? Однако практика уже показывает его достоверность, о чём мы поговорим позже. В чем же дело?

Именно в том, что увеличили начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК).

В этой статье мы более детально разберём: что из себя представляет запрос котировок и его условия, нововведения и как отменить запрос котировок и его результаты. Бонусом будет: свежий обзор нашей практики. Также рекомендуем вам ознакомиться с аналогичной статьёй для более полного понимания картины.

Чтобы понять, как отменить запрос котировок, необходимо знать, что это вообще за процедура и на каких условиях она проводится. Итак, запрос котировок – это некое размещение запроса на определённый товар, работу или услугу, при котором победителем признаётся лицо, предложившее наиболее лучшие условия исполнения контракта за минимальную цену. У нас есть два основных лица: заказчик и поставщик услуг, работ или товаров. Однако это не исчерпывающий круг лиц при запросе котировок. ФАС играет также огромную роль, поскольку она способна отменить запрос котировок. Тут же возникает следующий вопрос: кто может участвовать, какие условия должны быть выполнены. Давайте рассмотрим.

Наш подкаст на тему “Как правильно жаловаться в ФАС, чтобы оспорить торги?” → 

Участвовать при запросе котировок может неограниченный круг лиц. Специальных требований к участникам нет, однако есть некоторые нюансы. Так, например, один член закупки имеет право подать одну единственную заявку на участие согласно части 1 статьи 77 федерального закона №44. Также согласно части 3 статьи 72 ФЗ №44 – участие в запросе котировок является бесплатным и за это никто не имеет право требовать деньги. Уже потихоньку появились первые причины, позволяющие отменить запрос котировок. О них мы поговорим позже, сейчас нам необходимо выяснить: какой орган регулирует процедуру запроса котировок. ФАС – тот самый орган.

Федеральная антимонопольная служба – это, в первую очередь, орган исполнительной власти, который занимается контролем за соблюдением антимонопольного законодательства, принимает участие в принятие нормативно-правовых актов и выполняет другие немаловажные функции для государства. Именно в этот орган подаётся жалоба на запрос котировок. ФАС принимает решение, на исход которого влияет признание жалобы обоснованной или необоснованной, и в случае, если имеются правонарушения, устанавливает предписания об устранении нарушений. Разобрав непосредственно орган, перейдём к лицам, которые могут пожаловаться, и условиям, при которых возможно отменить запрос котировок.

Кстати, наше видео по оспариванию электронных аукционов:

К лицам, которые могут составить жалобу на запрос котировок относятся: любой субъект закупок (заказчик, участник, оператор и так далее). Наиболее частыми причинами составления жалобы на запрос котировок являются:

  • Беспричинное отклонение заявки на участие;
  • Невыполнимые сроки для работ и услуг (хотя априори они очень короткие при запросе котировок);
  • Неточность в протоколах;
  • Сговор между заказчиком и победителем;
  • Расторжение контракта для повторного принятия участия в закупке на более выгодных условиях.

И последний пункт самый интересный, так как на момент написания статьи он очень актуален. Дело в том, что с 01.04.2021 года НМЦК увеличилось с 500 тысяч рублей до 3-х миллионов рублей, ровно в 6 раз. Однако мы же прекрасно понимаем, что жизнь не останавливалась в этот период, и были и те лица, которые заключили контракт на менее выгодных для себя условиях: они-то и начали создавать себе место под солнцем, беспричинно расторгая контракты, для их повторного заключения. Кстати, мы уже столкнулись с такого рода ситуацией и написали жалобу в ФАС, об этом мы поговорим чуть позже, поскольку, определив причины написания жалобы, нам важно разобрать непосредственно саму жалобу и её структуру.

Жалобу на запрос котировок подаётся в зависимости от ситуации:

  1. Если объект жалобы документация, то даётся срок обжалования до конца приёма заявок;
  2. Решение комиссии заказчика – в течение 5 дней с момента публикации протокола в ЕИС;
  3. Аккредитация на площадке – 30 дней;
  4. Нарушение правил проведения торгов – 5 дней со дня проведения;
  5. На действия заказчика – 10 дней с даты опубликования итогов закупки.

По окончанию этих сроков вы не сможете составить жалобу в ФАС. В этой ситуации нас ждёт более длительная процедура в виде подачи иска в суд, о ней мы расскажем в одной из наших следующих статей. Вернёмся к нашей теме.

Непосредственно жалобу можно подать абсолютно любым методом: с помощью курьера, личной персоной, почтой и другими способами в территориальное управление ФАС (есть в каждом субъекте РФ) по месту жительства лица, действия которого будут оспариваться. Естественно, жалоба будет письменной, а её структура будет выглядеть следующим образом:

  1. Данные заявителя (ФИО или наименование организации, ИНН, адрес и так далее);
  2. Указание органа ФАС, в который идёт обращение;
  3. Данные заказчика (наименование предприятия, адрес, ИНН и другие данные, которые вы увидите ниже в файле);
  4. Основные факты, в них мы укажем действия, совершенные заказчиком и поставщиком;
  5. Позиция заявителя – здесь мы объясним наши доводы;
  6. Основания жалобы в ФАС – тут нашими инструментами будут как и ФЗ №44, так и ФЗ “О защите конкуренции” и другие законы;
  7. Требования заявителя;
  8. Приложения, в которых указывается документация, подтверждающая правоту и обоснованность требований заявителя.

Орган будет рассматривать жалобу в течение 5 рабочих дней с момента её подачи. Однако есть и специальные случаи, к примеру, когда необходимо будет предоставить дополнительную документацию, естественно, срок увеличится. Тут же и отметим, что вашу жалобу могут отклонить. Это может произойти, если:

  1. Она не будет соответствовать требованиям из 105 статьи ФЗ №44;
  2. Пропущены сроки подачи (об этом мы говорили ранее);
  3. Подаём на одно и то же действие второй раз (нельзя подавать жалобу на оспоренное в ФАС действие);
  4. Вы в реестре недобросовестных поставщиков;

Федеральная антимонопольная служба известит вас о том, что вашу жалобу отклонили в течение двух дней. Если будет так  и сроки по итогу будут просрочены, то нас, опять же повторимся, ждёт суд. Определившись с жалобой и её структурой немаловажным моментом, будут выступать последствия этой жалобы. Ведь не просто так мы это делаем.

Последствия жалобы можно рассмотреть, как программу РСДРП: минимум и максимум. В первом случае  предписание ФАС отменит итоги закупки. Во втором случае, помимо первой санкции поставщика могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Результатом попадания в “чёрный список” приведёт к невозможности участия в закупках. Это как бан на каком-нибудь сайте. Естественно, гуманный закон предусматривает исключения из данного реестра по истечению срока в 2 года. Таким образом, мы по кирпичикам разобрали как и процедуру запроса котировок, так и написание жалобы на данную процедуру. Вспомним и начало нашей статьи, в которой мы указали на то, что нововведения спровоцируют нарушения законодательства. Наши юристы уже столкнулись на практике и уже написали жалобу в ФАС. Об этом поподробнее.

Дело обстояло следующим образом: между муниципальным образованием и ИП (далее “победитель” или “заказчик”) был заключен контракт. Вторая сторона якобы не справлялась со своими обязательствами, а результатом стало расторжение первого контракта. Далее муниципальное образование уже проводит запрос котировок, однако выигрывает лицо, которое не справилось со своими обязанностями. Наш заявитель, понимая, что двустороннее расторжение контракта было направлено на улучшение условий и повышение прибыли  заказчика, которого мы упомянули в начале, заявляет о том, что заказчик должен быть внесён в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием является следующий нормативно-правовой акт: ст. 23 ФЗ “О защите конкуренции”. В требованиях наш клиент указал не только отмену запроса котировок, но и внесение победителя в реестр недобросовестных поставщиков и, вдобавок, проверку процедуры проведения запроса котировок.

Таким образом, это дело ещё рассматривается. Мы обязательно вам расскажем, чем это всё закончится.

Напоследок хотелось бы отметить, что наши юристы могут помочь вам отменить запрос котировок. За нашими плечами не только знания, но и опыт.

ПОДРОБНЕЕ
Строительный спор в суде

Госзаказчик не платит и нужно идти в суд по госконтракту? Заказчик отказывается от приемки результата работ? Все это мы называем строительный спор в суде. Данная категория споров относится к одной из ведущих в практике нашей компании. В этой статье на нашем примере разберем ключевые особенности строительных споров.

Наш подкаст на тему “Строительные споры в суде” → 

Заключение договора строительного подряда

Между нашим клиентом (подрядчик) и МУПом (заказчик) заключен договор строительного подряда на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги. В нашем случае договор подряда заключался на аукционе с соблюдением правил Закона № 44-ФЗ, так как заказчиком выступает муниципальное предприятие с целью обеспечения нужд муниципалитета.

Советы по заключению гос. контрактов: На стадии заключения муниципального контракта убедитесь, что все его условия соответствуют закону. Также следует обращать внимание на соблюдение процедуры торгов. Негативные последствия признания аукциона недействительным по жалобе в фас на администрацию коснутся не только заказчика, но и победителя аукциона.

Также нужно запомнить, что изменение условий контракта после того, как заказчик и подрядчик поставили на нем свои подписи, практически, не допустимо (ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Исключения: изменение объема работ не более чем на 10 % и пропорциональное изменение цены контракта (для контрактов, не связанных со строительством). В строительных контрактах может быть предусмотрено изменение объема работ и более чем на 10 %, но цена контракта все равно не может увеличиться более чем на 10 %. Другие исключения очень редкие и к обычном закупкам не применяются. Дополнительные соглашения об изменении условий первоначального контракта признаются ничтожными. В качестве последствий ничтожности применяется возврат всего полученного по данному контракту (например, дополнительного финансирования), а также взыскание с подрядчика процентов по ст. 395 ГК РФ.

Исполнение договора строительного подряда

В нашем строительном контракте перечень всех видов работ, их объем и используемые материалы были обозначены в техническом задании. Но оказалось, что данных материалов хватило только на половину работ.

Гражданский кодекс устанавливает общее правило: подрядчик должен выполнить работы в объеме, предусмотренном техническим заданием, ровно из тех материалов, которые зафиксированы в техническом задании, и по цене, отраженной в смете (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Но есть два способа увеличить цену работ:

Способ № 1. Подрядчик, выполняя работы, обнаружил, что в техническом задании учтены не все работы; для качественного результата необходимо выполнить дополнительный объем работ. В этом случае, очень важно соблюсти процедуру сообщения заказчику о выявлении дополнительного объема работ (п. 3 ст. 743 ГК РФ). Направляем уведомление заказчику способом, который указан в вашем договоре. Ждем 10 дней. Если ответ не поступил, подрядчик обязан приостановить работы. То, что потеряет подрядчик в период простоя, будет возмещено заказчиком в качестве убытков, если будет доказана реальная необходимость в дополнительном объеме. В итоге, заказчик и подрядчик либо подписывают дополнительное соглашение на увеличение объема работ и соответствующее повышение стоимости, либо подрядчик в судебном порядке взыскивает стоимость дополнительного объема работ, а также свои убытки.

Судебная практика использует очень жесткий подход к соблюдению данной процедуры. Если даже заказчик подпишет акт-приемки работ, в который включен дополнительный объем, обязанность по оплате возникнет только в части работ, предусмотренных технической документацией. Считается, что акт приемки подтверждает факт выполнения работ. А это не то же самое, что согласие на дополнительный объем (пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000 по вопросам строительного подряда).

Способ № 2. В данном случае дополнительные работы не потребовались. Просто, фактическая стоимость работ превысила смету на 10 % (и более) по независящим от подрядчика причинам. В такой ситуации подрядчик вправе потребовать пересмотра сметы, если докажет, что со стороны заказчика допущены существенные нарушения договора (п. 3 ст. 744 ГК РФ).

Выбрать можно любой способ, который подходит к вашей ситуации. Но объединяет эти два способа одно – очень сложно доказать, что, действительно, возникла объективная необходимость внести изменения в смету. Без юриста по строительным спорам здесь не обойтись.

Мы воспользовались первым способом. В своем уведомлении заказчику мы описали дополнительный объем работ, которые не учтены в смете, но без которых контракт невозможно исполнить. Также мы сообщили о приостановлении работ.

(Не)исполнение договора строительного подряда, или «ответный удар» заказчика

Как мы и предполагали, заказчик не собирался согласовывать дополнительный объем и вносить изменения в смету. Вместо этого, заказчик заявил о дефектах в уже выполненных работах. Заказчиком в одностороннем порядке составлен акт промежуточного контроля выполненных работ. Представители подрядчика не вызывались на осмотр объекта. Подрядчик со своей стороны не признал, что в выполненных работах присутствуют какие-либо недостатки. В таких ситуациях вопрос о качестве работ отдается на откуп независимой экспертизы (п. 5 ст. 720 ГК РФ).

Обязательный претензионный порядок

Чтобы начать строительный спор в суде, сначала нужно направить претензию заказчику. В претензии нужно указать, из чего возникли ваши требования, и четко их сформулировать. По общему правилу, срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Для договора подряда законом исключений не предусмотрено. Более короткие или, наоборот, более длинные сроки могут быть определены в договоре.

Строительный спор в суде

В нашем случае заказчик добровольно не оплатил работы, что породило необходимость инициировать в суде строительный спор. Адвокат составил иск о взыскании долга.

28 января 2021 года наш иск принял к производству Арбитражный суд Чукотского АО (дело № А80-24/2021). Кстати, мы не летаем на Чукотку, а участвуем в онлайн-заседаниях. О том, как поучаствовать в онлайн-процесс читайте в нашей статье.

Любой юрист по строительным спорам подтвердит, что суды по договорам подряда крайне редко обходятся без экспертизы. Перед экспертами обычно ставятся вопросы о качестве  выполненных работ, о соответствии технической документации требований ГОСТов и СНиПов и т.п. Например, рассмотрим наш строительный спор. Адвокат сформулировал такие ключевые вопросы эксперту:

 – Какой объем материалов (грунт, ПГС, щебень, песок и т.п.) был израсходован подрядчиком при выполнении Контракта (и приложений к нему)?

– Какой объем материала (грунт, ПГС, щебень, песок и т.п.) необходим для исполнения работ по Контракту (и приложениями к нему), учитывая имеющиеся неровности участков и необходимую высоту насыпи по СНиП 2.05.02-85. «Автомобильные дороги»?

– Какой объем работ по Контракту (и приложениями к нему) исполнен Истцом?

– Соответствует ли качество отремонтированных Истцом участков дорог требованиями, предъявляемым законодательством РФ?

Обратите внимание, что в соответствии со ст. 82 АПК РФ в ходатайстве о назначении экспертизы должны быть не только сформулированы вопросы эксперту, но и указаны конкретные экспертные организации, которым вы предлагаете поручить экспертизу. К ходатайству приложите согласие экспертного учреждения на экспертизу. Также заранее позаботьтесь о внесении денег на депозит суда для перечисления их в будущем экспертов. Платежное поручение (чек-ордер) также приложите к ходатайству.

Не обойдется без экспертизы и наш строительный спор. Адвокат заявил ходатайство о назначении экспертизы, и оно удовлетворено судом. Мы уверены, что преодолеем все сложности, связанные с проведением экспертизы на Чукотке: в нашем населенном пункте нет экспертов с соответствующей квалификацией, а самолет туда летает раз в неделю. Но мы не волнуемся из-за несения больших затрат на экспертизу. Впоследствии все судебные расходы будут взысканы с проигравшей стороны.

Подведем итог. Строительный спор в суде – это наша специализация. Мы занимались, буквально, всеми категориями строительных споров: от банкротства застройщика до суда по госконтракту. Если вам нужен юрист по строительным спорам, смело обращайтесь к нам. Мы, действительно, имеем богатый опыт строительных споров, о чем вы можете почитать в нашем блоге, посмотреть на YouTube-канале и послушать в подкасте.

ПОДРОБНЕЕ
Признание решения иностранного суда на территории РФ

Международное сотрудничество порождает не только новые связи и положительный взаимный обмен, но и сообщает ряд характерных ей трудностей. Например, что делать, когда возник спор, решение по которому принято иностранным судом? Автоматически ли оно признается на территории РФ или предусмотрен определенный порядок? В настоящей статье наши юристы поделятся знаниями об особенностях признания решения иностранного суда на территории РФ.

Поможем не только признать решение иностранного суда, но и сделаем все возможное для реального исполнения. Стоимость и срок оказании услуги по ссылке.

Зачем необходимо признание иностранного решения в РФ?

Мы не будем вовлекаться в высокие материи о свойствах судебных актов, скажем просто: признание решения иностранного суда на территории РФ необходимо, чтобы решение обрело юридическую силу на территории РФ и было признано в качестве судебного акта, тогда истец сможет получить причитающееся. Грубо говоря, решение без признания – филькина грамота, не представляющая собой никакой ценности и не влекущая правовых последствий на территории РФ.

Какие иностранные решения можно признать в РФ?

Чтобы иностранное решение могло быть признано и исполнено, НЕОБХОДИМО:

  • либо наличие международного договора с государством, которое вынесло такое решение;
  • либо наличие федерального закона;
  • либо действие принципа взаимности (принципа международной вежливости).

Именно эти документы предусматривают возможность признания.

Хорошая новость, что перечень стран, с которыми заключен договор, внушительный! Это и Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, это и Договор между РФ и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам от 23 сентября 1997 г., это и Договор между РФ и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г. и многие-многие другие.

Как видите, помимо того, что можно признать судебное решение в России (что логично, ведь суд – уполномоченный на то орган), признать можно и решение третейского суда – негосударственного альтернативного органа. Так что для предпочтителей альтернативных способов разрешения споров тоже есть хорошая новость.

Условия признания решения иностранного суда на территории РФ

  1. Иностранное решение должно вступить в законную силу;
  2. Срок исковой давности – 3 года;
  3. Соблюдение подсудности;
  4. Надлежащее извещение ответчика о подаче заявления;
  5. Отсутствует вступившее в законную силу решения суда, вынесенное судом РФ по тому же делу, либо в производстве суда РФ находится такое же дело, и суд РФ принял его первее, чем иностранный суд;
  6. Исполнение противоречит публичному порядку и некоторые другие;

Это универсальные условия, которые ВСЕГДА должны соблюдаться и проверяться заявителем перед направлением заявления в суд.

Как подать заявление о признании решения иностранного суда на территории РФ?

Можно подать в письменной или в электронной форме, если дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

В заявлении должны быть указаны:

  • наименование суда, в который подается заявление о признании;
  • наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения;
  • ФИО/наименование взыскателя, его место нахождения либо место жительства;
  • ФИО/наименование должника, его место нахождения либо место жительства;
  • сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;
  • просьба взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения;

Приложения к иску:

  • документ, подтверждающий отправку ответчику копии заявления;
  • оригинал или заверенная копия решения иностранного суда;
  • квитанция об уплате госпошлины за выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение.

Суд рассматривает вопрос единолично в течение месяца. Куда меньше, чем рассмотрение обычного рядового дела.

Всегда ли нужно ходатайствовать и о принудительном исполнении решения иностранного суда на территории РФ? Можно ли просто признать?

Не всегда. Есть категории дел, которые признаются и не требуют принудительного исполнения. Например, таковые явственно закреплены в ст. 415 ГПК РФ. Это семейные и гражданские дела:

  1. относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение;
  2. о расторжении или признании недействительным брака между гражданином РФ и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов РФ;
  3. о расторжении или признании недействительным брака между гражданами России, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов РФ;

Иными словами, в отношении данных категорий дел достаточно одного признания, там нет, как таковых, имущественных требований. НО! Правило не работает, если ответчик в течение 1 месяца с даты подачи заявления заявит возражение о признании такого решения.

Признать судебное решение в России, равно как и инициировать исполнение решения иностранного суда на территории РФ, не так просто, в связи с тем, что даже наши национальные государственные суды не совсем знают, как организовать процедуру правильно, ведь необходимо учитывать международные нормы. Например, некоторые категории дел НЕ требуют принудительного исполнения, то есть производство по делу сокращается в два раза! А некоторые дела могут противоречить публичному порядку! Законодатель вынес дела по признанию и исполнению решений иностранных судов в отдельную категорию в кодексе, но и это не принесло положительного результата для сторон решения. По этой причине курировать процесс должен профессиональный юрист.

С некоторыми странами, например, с Республикой Беларусь процедура признания автоматическая (впрочем, как и другие режимы), здесь законодатель постарался создать единое правовое пространство. С некоторыми странами придется попотеть, потому что не всегда международный договор предусматривают простую процедуру признания. С некоторыми – категорически разный правовой и политический режим, что может привести либо к ущемлению суверенитета РФ, либо к нарушению публичного порядка.

Что нужно знать еще перед тем, как подать заявление?

Еще одна особенность, не совсем правовая, но с которой наши юристы столкнулись лицом к лицу – интересная статистика поведения российских судов в отношении разных стран. Решения одних стран без проблем признают, а других – с точностью да наоборот. Например, не очень утешительная статистика в отношении решений украинских судов. И совсем наоборот – в отношении судов Узбекистана.

При таком раскладе дел ничего не остается, как обращаться к профессионалу, который заточен на разрешение правовых вопросов международного характера и восстановление прав при нарушающем права граждан поведении суда. И который знает, с чем можно столкнуться.

ПОДРОБНЕЕ
Вернуть деньги за абонемент в фитнес

В этой статье мы расскажем вам как вернуть деньги за абонемент в фитнес.

Современный ритм жизни достаточно динамичен. Однако, несмотря на это, зачастую людям не хватает двигательной активности. В основном речь идет о тех, кто работает в офисе, и чья деятельность связана с сидячим образом жизни. В связи с этим популярным занятием граждан все чаще становится посещение фитнес-клубов.

В больших городах фитнес-клубы развиваются огромными сетями и предлагают различный спектр услуг: групповые тренировки, тренировки с персональным тренером, самостоятельные тренировки, посещение бассейна, сауны и многое другое. Когда человек загорается идеей «подкачаться», «похудеть к лету» или «заняться спортом для здоровья» он уверен, что все услуги ему будут нужны, причем на протяжении длительного времени, поэтому принимает решение – купить абонемент в фитнес-клуб.

Наше видео на эту тему:

Наш подкаст на тему “Как вернуть деньги за абонемент в фитнес?” → 

Но проходит небольшое количество времени и появляется тысяча причин не посещать фитнес-клуб (переехали в другой район, пропало желание, не хватает времени и так далее). Однако цены на абонементы, особенно годовые, немаленькие. И в этой ситуации возникает вполне логичный вопрос: «Можно ли вернуть деньги за фитнес?»

Конечно можно, чтобы не придумал фитнес клуб и чтобы он не прописал в договоре, закон на вашей стороне.

В данном случае на страже ваших прав стоит Закон о защите прав потребителей.

Могут сложиться две ситуации:

  • фитнес-клуб не против вернуть деньги за абонемент в фитнес;
  • фитнес не возвращает деньги.

С данными ситуациями мы встречались в нашей практике не единожды, поэтому мы готовы рассказать вам инструкцию о том, как вернуть деньги за абонемент в фитнесе.

Начнем с первой ситуации – фитнес-клуб готов к возврату денег.

Для этого вы должны посетить свой фитнес-клуб с паспортом и браслетом или специальной карточкой для входа. На рессепшене в фитнес-клубах работают администраторы, у которых можно взять заявление на расторжение договора и заявку на возврат денег пропорционально неиспользованному времени занятий. После этого, в зависимости от формы оплаты абонемента, вам возвращают деньги в наличной или безналичной форме.

Но тут может быть предложен возврат гораздо меньшей стоимости. В таком случае порядок действий таков: берете что дают, а потом дальше судитесь за остаток. Но про это мы расскажем в последующих статьях.

Стоит отметить, что фитнес-клубы, которые дорожат своей репутацией, обязательно соблюдают законодательство и возвращают деньги. Но можно столкнуться с иной ситуацией  – когда фитнес не возвращает деньги.

Это незаконно!

Так как человек, приобретая абонемент для личного использования, становится потребителем. А потребитель всегда может отказаться от услуг вне зависимости от причин. Единственное, что может сделать фитнес-клуб в данной ситуации так это удержать деньги за оказанные услуги.

Если договор содержит условия, согласно которым он может быть расторгнут только по уважительной причине, то такие положения являются недействительными.

Именно поэтому в данной ситуации мы советуем вам предпринять следующие шаги.

Шаг первый – написать претензию с требованием о возврате денежных средств за абонемент, который вы приобретали в определенном фитнес-клубе.

Лучше всего подготовить это заявление заранее, в двух экземплярах для того, чтобы тот, кто его принял – поставил свою подпись, которая бы подтвердила то, что вы пытались «решить вопрос по-хорошему». Но, конечно же, когда фитнес-клуб отказывается возвращать денежные средства за абонемент, вряд ли вам подпишут такой документ. Поэтому отправляем его заказным письмом с описью вложения в адрес фитнес-клуба и сохраняем чек об отправке на тот случай, если вы решитесь пойти в суд на фитнес. Не забудьте в претензии указать на то, что если деньги все же возвращены не будут, то вы обратитесь в суд, где будете требовать не только деньги за абонемент, но и неустойку, расходы на представителя, и почтовые расходы. И главный приятный бонус – это штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Да-да, если дойти до суда, то можно получить гораздо больше, чем вам должны были во внесудебном порядке. Кстати говоря, суды практически всегда на стороне потребителя, так как потребитель считается наиболее слабой стороной в споре. В судебной практике очень много примеров с положительным исходом.

Поэтому, подождав 10 дней с момента получения претензии фитнес-клубом, смело обращайтесь в суд на фитнес!

Шаг второй – написать исковое заявление в суд на фитнес.

На этом моменте мы остановимся более подробно, так как он является очень важным. Для того, чтобы этот вопрос был наиболее понятен, представим обзор нашей практической ситуации.

Итак, в нашу компанию обратился клиент, который приобрел абонемент у фитнес-клуба еще перед его открытием. Срок абонемента – 12 месяцев. Естественно, с момента открытия. Клуб открылся на три месяца после обещанной даты. Так, открытие планировалось на декабрь 2019, а по факту произошло – в феврале 2020 года. При этом наш клиент никаким образом об этом уведомлен не был.

При этом в марте государством был наложен запрет на допуск посетителей в места с большим скоплением людей. Как вы наверняка помните, эти ограничения длились почти до конца июня.

В связи с этим наш клиент принял решение вернуть деньги за абонемент в фитнес и расторгнуть договор. Так как в договоре имеется пункт, согласно которому все споры могут решаться путем переговоров, наш клиент хотел решить этот вопрос по телефону. Однако многочисленные звонки в фитнес-клуб не принесли никакого результата. Руководство фитнес-клуба ссылалось на то, что на данный момент действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому возврат денежных средств будет возможен после их снятия.

Но разве ограничения, введенные государством, могут помешать фитнес-клубу вернуть денежные средства на карту?

Конечно же нет!

Это все отговорки, причем очень слабые.

Сложилась ситуация – фитнес не возвращает деньги.

В связи с этим нами была составлена досудебная претензия, которую мы отправили заказным письмом с описью вложения в адрес фитнес-клуба. И было принято решение начать подготовку искового заявления в суд.

При составлении иска следуйте следующим советам.

Совет 1. Всегда начинайте с «шапки» искового заявления

Иногда при написании иска люди думают о том, что самое важное в иске – это доказательства и факты. Безусловно, это очень важно, однако, если вы подадите иск не в тот суд или не к тому ответчику, то потеряете колоссальное количество времени и сил.

Совет 2. Указывайте абсолютно все обстоятельства спора с Ответчиком

Всегда представляйте себя на месте судьи. Перечитайте то, что вы написали. Понятна была бы вам ситуация? Если да, то вы справились с этой задачей. Если нет, то лучше переписать эту часть. При этом перечисляйте обстоятельства четко, не разбавляя их «водой» (тем, что не относится к сути спора).

Совет 3. Не забудьте приложить все имеющиеся доказательства

В данном случае обязательно прикладываем договор, досудебную претензию, заявление о расторжении договора с требованием возврата денег за абонемент. Если у вас есть еще какие-либо документы, которыми вы можете подтвердить то, что вы оплачивали абонемент или имеете желание расторгнуть договор – прикладывайте!

Проверьте все обязательные приложения по списку, закрепленному в процессуальном законодательстве.

Не забываем о том, что иски о защите прав потребителей не облагаются государственной пошлиной.

При этом важно рассчитать размер исковых требований. При подаче искового заявления о возврате денежных средств за фитнес-абонемент вы имеете право требовать:

– стоимость неоказанных услуг по Договору;

– неустойку;

– моральный вред;

– штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения

требования потребителя (50 %).

Подробнее о том, как произвести расчет, читайте в нашей статье.

Если весь этот процесс вам кажется слишком сложным или вы не желаете тратить время на решение своей проблемы, то закажите эту услугу в нашей компании.

Вот такое исковое заявление мы подали в один из мировых судебных участков г. Москвы.

При этом Ответчик представил Закон на обозрение суда свои возражения, в которых ссылался на свое тяжелое материальное положение, вызванное экономической ситуацией в стране. Также Ответчик приложил копию платежного поручения, которая подтверждала то, что Истец вернул денежные средства за абонемент.

С возражениями Ответчика вы можете ознакомиться ниже.

Да, Ответчик действительно вернул деньги за абонемент, но когда? Только после того, как Истец обратился в суд. Поэтому суд удовлетворяет требования частично. Все, кроме основного долга!

В итоге у нас получилось взыскать 45 075 рублей. И это еще без учета основной суммы долга, которую Истец оплатил во время рассмотрения дела судом.

Шаг 3. Подать исковое заявление в суд

Если цена иска не больше 50 000 рублей, то обращаемся в мировой суд. В случае, когда цена иска больше указанной суммы – в районный.

Шаг 4. Получаем решение, исполнительный лист и обращаемся к приставам или в банк

Если вы знаете счет должника, то проще и эффективнее будет обратиться в банк. Если же не знаете – то обращайтесь к судебным приставам.

Подводя итог, делаем вывод о том, что Закон о защите прав потребителей достаточно хорошо работает в нашей стране. При правильной подборке нормативной базы, соблюдения процедуры судебного и внесудебного порядка, а также иных формальностей, потребитель может получить гораздо больше, чем ему были должны изначально.  К тому же, иски о защите прав потребителей не облагаются государственной пошлиной, что является существенным плюсом при обращении в суд с такого рода делами. Следовательно, вы не потеряете ничего, если обратитесь в суд с целью защитить свои права как потребителя, даже если у вас ничего не получится. Но вероятность неудачи в данных делах практически отсутствует.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из поисковика

Вы наверняка слышали о том, что такое право на забвение: при определенных обстоятельствах вы можете удалить информацию о себе из поисковика. Поиск в интернете – это основной двигатель вашего бизнеса. Разработчики вкладывают колоссальные человеческие и финансовые инвестиции в поисковые системы, прежде всего для того, чтобы предложить пользователям полные, объективные и полезные результаты поиска. А что если в результате такого поиска выдается та информация, которая, например, порочит ваше достоинство и честь. “Как удалить мои данные из поисковика?” – с таким вопросом все чаще к нам обращаются. Мы считаем важным дать комментарий по этому вопросу. Мы расскажем, как удалить информацию о себе из поисковика, а также раскроем понятие “право на забвение” и найдем подходы к двум самым популярным поисковым системам: Яндекс и Гугл. Кстати, эту тему мы обсуждали еще и в этой публикации.

Стоимость нашей услуги – 25 000 рублей.

Срок – 10 рабочих дней.

Мы с соцсетях:

Право на забвение:

Много лет назад Комитет Госдумы по информационной политике и связи разработал и продвинул законопроект, обязывающий операторов поисковых систем не выводить в результаты поиска незаконную, недостоверную информацию или даже и достоверную информацию, относящуюся к событиям трехлетней и более давности. И все это без решения суда. То есть формально информация о Вас остается на сайте, где она размещена, но поисковик никогда ее не покажет, найти информацию можно будет только по прямой ссылке. Этот закон работает и мы этим пользуемся.

По мнению авторов закона, он позволяет любому физическому лицу контролировать распространение недостоверной или устаревшей личной информации в Интернете. В принципе, это дает людям право, в основе которого лежит одно из самых основных прав человека – право на неприкосновенность частной жизни, в том числе право контролировать доступ к информации о себе.

Наши видео на эту тему:

Законодательство:

Действующее законодательство не позволяет ограничивать право человека на доступ к достоверной информации. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29). Федеральным законом “Об информации, информационных технологиях и защите информации” также предусмотрено право физического лица или организации на поиск и получение любой информации в любой форме из любого источника (статья 8). Это именно то, что делает поисковая система – ищет информацию, доступную через любой общедоступный источник.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Сегодняшние реалии:

Яндекс указал, что закон о праве на забвение имеет много недоработок. В частности, ограничения, введенные этим законом, отражают дисбаланс между частными и общественными интересами. Необходимость поиска и получения информации часто входит в сферу общественных интересов человека. Например, в процессе действия этого закона, информацию о клинике или докторе, школе или учителе, которого вы собираетесь выбрать, может оказаться невозможно найти.

Кроме того, процедура запроса поисковой системы на удаление гиперссылок, введенная в этом законе, открывает многочисленные возможности для неправомерного использования, поскольку не требует никаких доказательств или обоснований. Поисковая система должна удалить гиперссылки на неопределенные веб-страницы. Эта лазейка может очень удобно использоваться недобросовестными предпринимателями для подрыва своих конкурентов или преступниками для содействия мошенничеству.

Как удалить информацию о себе из поисковика?

Рассматриваемый закон дает лицу право потребовать от оператора поисковой системы прекратить предоставление гиперссылок на веб-страницы, содержащие конкретную информацию – путь, который выступает самым простым и неконфликтным, так скажем. Здесь все просто: вы обращаетесь в Гугл например, по форме, которая указана самим сайтом, с просьбой удалить мои данные из поисковика. Последний, рассмотрев ваше обращение, убирает данные из сети. Но, к сожалению, не всегда все проходит так гладко. Итак, разберемся.

Как удалить информацию о себе из Гугла?

В 2019 году Европейский суд постановил, что Google не обязан применять те же стандарты конфиденциальности, что и во всем мире. Гугл уже давно утверждает, что распространение права на забвение в глобальном масштабе может создать опасный прецедент и вступить в противоречие с законами, применяемыми в других странах.

Как только вы узнаете, что порочащая вас информация находится в сети, вы начинаете решать эту проблему. Запустите быстрый поиск и запишите все домены веб-сайтов, которые помечают вас, ссылки на аккаунты в социальных сетях, видео на Ютуб и все остальное, что вас интересует. После этого вы можете запросить удаление информации из поисковой системы Гугл и связанных с ним продуктов, принадлежащих ему.

После заполнения этой формы ваши запросы рассматриваются сотрудниками Google вручную. Однако Гугл может не принимать все запросы на удаление ссылок, относящихся к вам. Причины отказа могут быть самыми разными. “Когда вы сделаете свой запрос, мы сбалансируем права на неприкосновенность частной жизни соответствующего лица с интересами широкой общественности в получении доступа к информации, а также правом других лиц распространять эту информацию”, – говорят специалисты Гугл.

Прикладываем онлайн форму Гугл.

Как удалить информацию о себе из Яндекса?

Отметим, что большое количество людей пытаются самостоятельно удалить информацию о себе из поисковика, однако делают это неверно. Поэтому хотим рассказать о некоторых нюансах, касающихся этой процедуры:

Многие предполагают, что увидев какую-то информацию, пользователь может обратиться к Яндексу с просьбой удалить ее. Яндекс – это система поиска, которая содержит миллионы сайтов и показывает информацию, которая на них расположена. Яндекс просто показывает вам все содержимое имеющихся сайтов, но контроля за всеми этими сайтами у него нет. Чтобы удалить информацию из поисковика навсегда, необходимо обнаружить первоисточник – сайт, на котором изначально была опубликована фотография или сделана запись. Следовательно, вам нужно общаться непосредственно с владельцем сайта. Как только он (владелец) удалит информацию о вас со своего сайта, она автоматически сотрется из поисковиков. Прикладываем онлайн форму Яндекса.

Какую информацию возможно удалить из поисковика?

Ее можно разделить на три основных вида:

1. незаконная;

2. неактуальная;

3. недостоверная.

Чем мы сможем вам помочь? Как удалить мои данные из поисковика?

Отметим, что процедура удаления информации из поисковиков достаточно непростая и сложная. Самым рациональным решением в такой ситуации будет обращение к юристу: вы сэкономите время и нервы, а также получите самое главное – результат. Просто мы делаем это каждый день и знаем как это делать.

Мы проходим с клиентами все стадии, начиная с досудебного решения проблемы и, если это необходимо, идем в суд. Всегда идем до конца и делаем максимум для того, чтобы добиться положительного результата для нашего клиента.

Хотим поделиться с вами этапами процедуры удаления данных из поисковиков, осуществляемой нашими специалистами:

Во-первых, анализируем имеющиеся данные, собираем информацию и проверяем, возможно ли ее удалить из того или иного поисковика. Проверяем эту информацию на незаконность, неактуальность или недостоверность.

Во-вторых, исследуем ссылки, собираем и оформляем необходимые документы с тем, чтобы составить грамотное заявление в Гугл или Яндекс.

В-третьих, ждем ответа от поисковика.

В-четвертых, если обратившийся к нам клиент неудовлетворен ответом, обращаемся в суд и защищаем его права там.

Есть еще очень хороший и действенный вариант по обращению в Роскомнадзор, который мы зачастую тоже используем. Во вложении. Наше видео на эту тему.

О предоставляемых нами услугах и их стоимости вы всегда можете узнать здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Исполнение решения иностранного суда на территории РФ

Несмотря на коронавирус и закрытые границы экономическая интеграция между государствами растет, поэтому число споров, возникающих между российскими и зарубежными компаниями, стремительно растет. Зачастую контрагенты предпочитают разрешать спор не в стране ответчика (допустим, ответчик – российская компания), а в определенном иностранном суде, третейском суде. Отсюда встает вопрос, как будет протекать исполнение решения иностранного суда на территории РФ? Какие решения в принципе у нас можно признать и исполнить? Каков порядок действий? Об этом и других вопросах далее в статье.

Прежде чем переходить к исполнению, начать стоить с другого – с признания решения иностранного суда на территории РФ. Без признания невозможно исполнение. Пока российский суд не признает иностранное решение (то есть пока это решение не приобретет юридическую силу на территории России, и пока не будет вынесено соответствующее определение), к этапу исполнения переходить нельзя.

Отметим также, что признать судебное решение в России не так-то просто. Суды делают это совсем не так часто как хотелось бы. И на то есть причины. Во-первых, как бы странно не звучало, наши суды несколько настороженно относятся к решениям, вынесенными иностранными органами. Это инертное отношение ко всему зарубежному осталось еще с советского периода. (не мы же принимали, кто там знает что вы там понапринимали)

Во-вторых, с вопросами об исполнении решения иностранного суда на территории РФ нашим судьям приходится сталкиваться не так уж и часто, ввиду чего прослеживается некоторый пробел знаний. И это не проблема судей. Иногда слуге закону иногда проще вовсе отказать в споре, если есть формальные упущения, чем сидеть и разбираться (пусть у нас судятся, тогда и разберемся).

Обратимся к нормативным актам. Согласно российским процессуальным законам, решение иностранного суда может быть признано у нас и исполнено только тогда, когда имеется соответствующий международный договор или федеральный закон.

Так, арбитражные решения исполняются и признаются в РФ на основе Нью-Йоркской Конвенции 1958 г, участниками которой являются целых 126 государств. Согласно положениям этого документа, каждое государство-участник обязано признавать и исполнять арбитражные решения иностранных судов других государств-участников в обязательном порядке, опираясь на те нормы, которые присущи стране, в которой будет производиться исполнение.

В целом, можно сказать, что с арбитражными (третейскими) судами ситуация более-менее обнадеживающая. Чего не скажешь о судах государственных… Как мы уже писали выше, наш процессуальный закон (такие акты как ГПК, АПК) императивно устанавливает, что исполнение решения иностранного суда на территории РФ возможно тогда и только тогда, когда имеет место быть международный договор или специальный Федеральный Закон. У России заключено лишь около 40 таких международных договоров. Среди таких соглашений можно выделить, например, Соглашение с Беларусью от 2001 г. Если ориентироваться исключительно на букву закона, то этот факт говорит нам о том, что решение далеко не каждого государства сможет быть исполнено на территории нашей страны. Конечно, это печально. Осмелимся сказать, что это даже в какой-то мере противоречит международным правовым принципам.

Наглядно продемонстрируем на реальном примере. Некоторый гражданин России, бизнесмен, осуществлял свою деятельность в Австрии, соответственно, держал там счета, которые по приятельской договоренности решил передать в доверительное управление своей давней знакомой. Как обычно, кто-то что-то не поделил, и знакомая отказалась возвращать довольно крупную сумму денег, хранящуюся на счету. Бизнесмену пришлось обратиться за защитой своих прав в Земельный суд Вены, который его требования удовлетворил. Исполнить решение нужно было в России (должник обладает имуществом в РФ), поэтому бизнесмен обратился в Московский городской суд.

Однако суд первой инстанции в принятии ходатайства отказал на том основании, что между Россией и Австрией не заключен договор о правовой помощи по гражданским делам. Апелляция на исход дела не повлияла, ходатайство принимать отказались – дело № 33-15689/2018.

В конце концов (пройдя через всю судебную лестницу по инстанциям!) дело решилось в пользу бизнесмена, но нервы пришлось потрепать. Конечно, напрашивается вопрос, почему вообще такое возможно? Почему человек не может вернуть СВОИ ЖЕ деньги? Но все же признать судебное решение в России без соответствующего международного договора можно.

В международной судебной практике сложился некий интересный принцип, название которого (от лат.) – comitas gentium – комитас генциум – принцип «взаимной вежливости», суть которого в том, что страны во взаимоотношениях друг с другом должны признавать и исполнять судебные решения иностранных государств. По сути, здесь можно проследить моральную подоплеку, но в более широких пределах – на межгосударственном, политическом, пространственном уровне.

Также существует Конвенция 1950 года «О защите прав человека и основных свобод», шестая статья которой гласит, что каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Европейский Суд истолковал эту статью и определил, что исполнение и признание решения любого суда есть «неотъемлемая часть самого судебного разбирательства, право на которое безусловно гарантируется».

Конечно, эти принципы встречают свою долю критики. Но мы останавливаться на теории не будем, нам важна практическая реализация. Так, в 2006 году ФАС Московского округа вынесло Постановление, согласно которому суд посчитал необходимым признать и исполнить решение, вынесенное судом Англии. Несмотря на отсутствие между Россией и Англией международного договора о признании актов, исполнить решение иностранного суда на территории РФ удалось. Но, конечно, здесь есть множество своих нюансов. Нужно смотреть на политическую обстановку, в целом на взаимоотношения государств. Разумеется, без помощи компетентного юриста, знающего все тонкости, не обойтись. Здесь нужна работа профессионала. Одно дело – следовать четко букве закона. А другое дело – уцепиться за его Дух и довести дело до победного конца.

Кстати говоря, говорить о том, что принцип «международной вежливости» не нашел отражения в российских нормативных актах, будет не совсем верно. У нас есть ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в котором закреплено правило, что несмотря на отсутствие договора между странами решения иностранных судов о несостоятельности должны признаваться на началах взаимности.

Следует также выделить категорию решений, для исполнения которых не требуется наличие международных договоров, специальных ФЗ. Эти решения должны исполняться сразу, без дальнейшего производства. Исчерпывающий перечень содержится в 415 статье ГПК, среди которых, например, решения о расторжении брака между гражданами разных государств.

Разумеется, признание решения иностранного суда на территории РФ – дело совсем не легкое. Нужен юрист. Юрист грамотный, опытный. Тот, который будет четко знать весь алгоритм действий.

Каков этот алгоритм?

Для начала нужно проанализировать ситуацию, имеющиеся документы, выработать правовую позицию. Поскольку имеем дело с иностранным судом, то, конечно, нужно перевести все документы на русский язык, для нашего русского суда. Затем уже составляется ходатайство о признании и исполнении решения, подается в суд. Заключительный этап – непосредственно участие в судебных заседаниях, получение определения суда, организация исполнения решения.

Есть свои нюансы, и нюансы важные, которые нужно знать, прежде чем заниматься признанием решения иностранного суда на территории РФ. Так, для начала стоит убедиться, что решение иностранного суда действительно ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ, что оно не является промежуточным. И на руках должен иметься документ, подтверждающий этот факт. Также необходимо удостовериться в том, что оппонент был своевременно и в надлежащем порядке извещен о времени и месте рассмотрения дела (ведь оппонент должен иметь возможность представить в суд свои объяснения). В противном случае российский суд может попросту отказать в признании и исполнении решения.

В целом, вопрос о том, как признать судебное решение в России, является достаточно проблемным и дискуссионным. На эту тему можно говорить очень долго. Мы неоднократно писали об этом статьи. Но несколькими статьями всех вопросов, к сожалению, не охватить. Нужно смотреть на конкретную ситуацию, на актуальную политическую обстановку, обращать внимание на все тонкости. Юристы нашей компании оказывают услугу по признанию и исполнению решений иностранных судов. Мы с радостью поможем Вам, проконсультируем по всем необходимым вопросам.

ПОДРОБНЕЕ
Взыскать долг в арбитражном суде

Наверняка, каждый из вас, после посещения пары тройки заседаний в суде, неизбежно приходил к выводу о том, что дела рассматриваются очень долго. А если вам повезло, и вы не были никогда в судах, то поверьте людям, которые проводят 20% жизни там. Это долго. И даже не важно пытаетесь ли вы взыскать долг в арбитражном суде или обязать контрагента заключить договор. Это почти всегда очень долго.

Наш рекорд – это покинуть Арбитражный суд г. Москвы в 22.30, хотя заседание должно было начаться в 16.00.

Огромное количество заседаний, которые бесконечно переносятся. Многие процессы затягиваются на год, возможно и не один. Именно поэтому неудивительно, что частенько люди решают, что проще простить долг незначительный долг, чтобы не тратить нервы на похождения в суд.

Однако существует достаточно простой способ защитить свои интересы эффективно и без огромной затраты времени. Да, наверняка вы уже догадались о том, что речь пойдет об упрощенном производстве.

Кстати, наш подкаст на эту тему тут → 

Упрощенное производство – это специальный порядок рассмотрения дела, при котором существенно сокращены сроки и нет многих формальностей, которые присутствуют в обычном процессе. Но при этом дело рассматривается подобно тому, как оно рассматривалось бы в обычном процессе. Проще говоря, подал иск и все, забыл. Заседаний нет, суд примет решение по имеющимся документам. 

Стоит отметить, что не каждый иск о взыскании долга в арбитражном суде может быть рассмотрен в порядке упрощенного производства. В данном вопросе закон устанавливает определенные ограничения по сумме долга.

Так, иск о взыскании долга в арбитражном суде будет «подпадать под упрощенку», если:

  • истец – юридическое лицо и он хочет взыскать долг в размере не больше, чем 800 000 рублей;
  • истец – индивидуальный предприниматель и он хочет взыскать долг в размере не больше, чем 400 000 рублей.

Нужно отметить, что более подробно об этой процедуре можно прочитать в 29 главе АПК РФ. Мы лишь кратко остановимся на плюсах этой процедуры и основных моментах, с которыми вам придётся столкнуться при подаче иска о взыскании долга в арбитражный суд.

Наша видеоинструкция о том, что просто провести дело без участия в суде.

А в чем же преимущества этой процедуры?

Первое – это скорость.

«По упрощенке» дело в суде рассматривается не больше двух месяцев с того момента, когда оно поступило в суд. Продление этого срока возможно лишь в некоторых случаях и связано только с участием иностранных лиц.

Сроки, как уже было сказано ранее, в упрощенном производстве меньше, чем в исковом.

По общему правилу:

15 дней – срок, который дает суд ответчику, чтобы он отправил отзыв и сторонам – для отправки доказательств;

30 дней – срок, который суд дает ответчику для приложения дополнительных материалов.

Второе – это простой механизм рассмотрения.

При упрощенном производстве дело рассматривается намного легче и быстрее, так как:

во-первых, взыскать долг в арбитражном суде «по упрощенке» можно не только без предварительного заседания, но и без основного. Судья самостоятельно рассматривает документы и по ним выносит решение;

во-вторых, отложение дела также невозможно.

в-третьих, судья выносит только резолютивную часть решения. Мотивировочная часть составляется только при необходимости по просьбе сторон. На подачу такого заявления дается всего лишь 5 дней. Это снижает временные рамки рассмотрения дела. Ведь, как показывает практика, составление мотивировочной части решения – это одна из самых долгих процедур в судах;

в-четвертых, обжаловать решение можно в течение 15 дней. В случае, когда сторона запросила мотивировку, то с даты изготовления решения с мотивировочной частью.

И самое важное, решение подлежит немедленному исполнению. Да, у проигравшей стороны есть 15 дней, чтобы обжаловать, но для выигравшей стороны это не помеха, чтобы отдать в банк/приставам, чтобы его исполнить.

Конечно же, составить иск в арбитражный суд является центральным моментом в данном вопросе. Это важно, поскольку при принятии решения в порядке упрощенного производства судья руководствуется только тем, что написано в вашем исковом заявлении и приложенными документами.

Наша видеоинструкция о том как составить иск в арбитражный суд:

Для того, чтобы составить иск заявление в арбитражный суд безошибочно рекомендуем заказать услугу нашей компании.

Если же вы решитесь действовать самостоятельно, то вам пригодятся следующие советы.

Итак, начните с «шапки» искового заявления. Укажите арбитражный суд, в который обращаетесь, а также данные, идентифицирующие Истца и Ответчика в соответствии с требованиями процессуального законодательства. Также в «шапке» нужно указать цену иска, то есть сумму которую вы хотите взыскать с Ответчика, а также размер государственной пошлины. Кстати говоря, сумму государственной пошлины можно посчитать на специальном калькуляторе. Самый надежный – на сайте «Мой арбитр».

При составлении искового заявления в арбитражный суд для взыскания долга необходимо указать какой договор был заключен между вами и контрагентом, на основании каких норм закона и договора была Ответчик должен был заплатить вам Nную сумму денег.

Лучше всего отправьте досудебную претензию вашему контрагенту, даже если договором не был установлен обязательный претензионный порядок. Ведь не стоит забывать о том, что любую войну можно закончить миром, не тратя даже незначительное количество времени на обращение в суд и составление искового заявления.

После отправки претензии не забудьте сохранить чек о ее отправке, так как его необходимо будет приложить наряду с такими документами как:

– платежное поручение об оплате государственной пошлины;

– договор, приложения к нему;

– расчет суммы исковых требований, неустойки;

– выписки из ЕГРИП / ЕГРЮЛ.

Также не забудьте отправить иск и приложения, которые отсутствуют у Ответчика по Почте и предоставить суду чек об этом. В противном случае ваш иск оставят без движения и придется потерять во времени.

Интересен и процесс подачи искового заявления в арбитражный суд. Технический прогресс дошел и до подачи и отслеживания судебных дел. Так, вы можете составить иск в арбитражный суд, подписать его, отсканировать со всеми имеющимися приложениями и отправить в суд посредством системы «Мой арбитр». Причем система настолько хороша, что при подаче иска поможет вам только лишь по одному идентификатору (например, по ИНН лица) воспроизвести все данные Истца или Ответчика. Кроме этого, с ее помощью снижается риск ошибиться с выбором вида обращения. Также на «Мой арбитр» покажет вам приложения, о которых ни в коем случае нельзя забывать (поскольку могут оставить исковое заявление без движения). Удобно будет отслеживать изменения по делу, так как сообщения об этом незамедлительно приходят на электронную почту. При этом отсутствует необходимость ждать получение документов по всеми любимой Почте России.

Однако, несмотря на то, что исковое заявление Вы подаете через Интернет, оригиналы вам все равно необходимо будет направить в суд: либо по Почте России либо в приемную суда (во время распространения коронавирусной инфекции приемные заменены ящиками на входе в суд, в которые можно опустить все документы).

Иные нюансы взыскания долга в арбитражном суде, которые мы не затронули в данной статье, вы можете прочитать по ссылке.

Таким образом, советуем вам не бояться обращаться в арбитражный суд с целью взыскать долг и защищать свои права, так как далеко не всегда этот процесс будет очень длительным. Взыскивая долг в арбитражном суде с помощью упрощенного производства уже через два месяца можно получить свои деньги вместе с неустойкой. Конечно при условии, что у должника будут денежные средства на его счете…Но это уже совсем другая история!

ПОДРОБНЕЕ
Рассмотрение споров в МКАС

Все чаще граждане стали интересоваться тем, каким образом происходит рассмотрение споров в МКАС. Чем оно отличается от рассмотрения в иных судебных инстанциях и какие преимущества и недостатки имеет. Об этом мы сегодня вам и расскажем. Изучив эту публикацию, вы поймете, что из себя представляет спор в МКАС при ТПП РФ и какие плюсы можно выделить в этой процедуре. Кстати, о том, как составить исковое заявление в МКАС мы рассказывали здесь.

Что такое МКАС?

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является наиболее объективным и независимым способом рассмотрения международных торгово-экономических споров между сторонами, возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими договорных обязательств. Бизнес-сообщество разных стран считает, что арбитражное разбирательство более объективно и беспристрастно, чем рассмотрение дел в публичном суде.

Наше видео на эту тему:

Наш подкаст о том, как правильно судиться в МКАС при ТПП → 

Рассмотрение споров в МКАС: особенности арбитража

Арбитраж обычно проводится либо одним арбитром, либо тремя арбитрами.

Третейский суд – это способ разрешения спора беспристрастным, негосударственным и объективным арбитром (или группой арбитров). Арбитражная оговорка при рассмотрении дела в коммерческом арбитраже обязательна, то есть в соответствии с добровольным соглашением сторон о рассмотрении дела в коммерческом арбитраже.

Арбитражный процесс является консенсуальным, то есть спорящие стороны добровольно подчиняются арбитражному суду (по своему согласию). Арбитры обладают юрисдикцией только в том случае, если все стороны спора согласились передать спор на рассмотрение арбитража. Стороны договора соглашаются обратиться в арбитраж в случае возникновения спора путем заключения арбитражного соглашения.

Спор в МКАС при ТПП РФ: преимущества

Арбитраж как механизм разрешения споров имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами разрешения споров, например с судебным разбирательством. Эти преимущества делают его наиболее предпочтительным вариантом разрешения споров. Давайте их рассмотрим немного подробнее.

1. Рассмотрение споров в МКАС происходит на основе принципа конфиденциальности

Арбитраж – это частный процесс, в отличие от судебного разбирательства, которое происходит в открытом суде. Арбитражное разбирательство обычно проходит в закрытом режиме, и любые представленные доказательства или документы, раскрытые в ходе разбирательства, остаются конфиденциальными. Арбитры или трибунал не раскрывают свои выводы или решения, в отличие от судебных разбирательств, где документы и решения суда публикуются в Интернете и любой желающий может их изучить.

2. Нейтралитет

Еще одним преимуществом арбитража является его нейтральный характер. В международном арбитраже стороны подчиняются законам страны одной из сторон. Этот принцип достигается путем выбора международных правил арбитража и места проведения, которые являются нейтральными для обеих сторон. Арбитры, входящие в состав трибунала, могут быть разных национальностей с той целью, чтобы сделать процесс справедливым.

3. Возможность принудительного исполнения

Приведение в исполнение арбитражных решений является еще одним элементом арбитража, который делает его одним из лучших средств разрешения международных торговых споров. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании иностранных арбитражных решений 1958 года (также именуемая Нью-Йоркской конвенцией) предусматривает механизм, требующий от договаривающихся государств признания и приведения в исполнение арбитражных решений. 163 страны, включая ведущие торговые страны, ратифицировали эту конвенцию, что облегчает приведение в исполнение арбитражных решений.

4. Спор в МКАС при ТПП РФ характеризуется свободой выбора

А вы знали, что стороны в арбитраже имеют свободу выбора сразу по нескольким аспектам процесса. В арбитраже стороны могут выбирать своего арбитра или третейский суд, в отличие от судебных разбирательств, где споры подлежат разрешению государственными судьями. Это очень важный принцип, потому что некоторые споры являются сложными и требуют технической экспертизы для их разрешения. Таким образом, стороны могут назначать арбитров, которые являются экспертами в данном деле.

Кроме этого, в арбитраже стороны имеют свободу выбора и других аспектов, например языка арбитража, места арбитражного разбирательства и применимого права, которое будет использоваться в процессе.

5. Рассмотрение споров в МКАС отличается своей эффективностью

Арбитражный процесс является эффективным, предлагая простоту и гибкость в отличие от процесса государственного судопроизводства. Арбитражные правила относительно просты для понимания, и процедуры больше фокусируются на существенных вопросах спора, в отличие от судебного разбирательства, которое имеет множество процедурных формальностей, которые являются обязательными к соблюдению. В арбитраже стороны спора или третейский суд имеют право выбора: следовать процедурам, аналогичным судебным, или создавать свои собственные, которые будут гораздо проще. В некоторых случаях, например, стороны могут отказаться от требования о проведении официального слушания и наделят трибунал полномочиями принимать решение на основе представленных документальных доказательств. Это сокращает время, затрачиваемое на процесс, и позволяет суду как можно быстрее вынести решение.

6. Окончательность

Еще одним преимуществом арбитража является окончательность, поскольку решение, принятое трибуналом, является окончательным и обязательным для сторон. Большинство арбитражных правил не допускают оспаривания арбитражного решения, за исключением очень исключительных обстоятельств. Коммерческие судебные разбирательства могут быть длительными из-за возможности обжалования, что делает арбитраж лучшим и более быстрым вариантом разрешения коммерческого спора.

А есть ли недостатки у такого, казалось бы, идеального процесса? Да! Он один, но достаточно весомый.

Стоимость

Затраты на арбитражный процесс могут взлететь до небес, когда в споре участвуют несколько сторон и он носит сложный характер. Стороны должны нести расходы на арбитров, место проведения и свои собственные судебные издержки. Следовательно не каждый может позволить себе судиться в МКАС.

Ну что же, рассмотрев основные преимущества и недостатки процесса в МКАС, вывод делаем следующий:

Международный арбитраж, вероятно, является лучшим методом разрешения международных коммерческих споров в отличие от иных судебных разбирательств. При рассмотрении вопроса о международном арбитраже сторонам рекомендуется принимать во внимание различные аспекты процесса, такие как расходы, место проведения арбитража и выбор правил, которые будут использоваться, поскольку эти составляющие определяют успех процесса. Кроме этого успех процесса целиком и полностью зависит от юриста.

Чем мы вам поможем?

Наши специалисты владеют не только теорией, но и имеют достаточную практику ведения дел в коммерческом арбитраже. Насколько достаточную? Исковое заявление в МКАС, например, мы уже составляли несколько десятков раз, одновременно участвовали сразу в нескольких делах. Исходя из этого, мы можем гарантировать нашим клиентам успешное урегулирование арбитражного спора. Относим себя как раз к тем специалистам, которые смогут защитить ответчика или наоборот отстоять интересы истца. Мы пройдем все стадии процесса, а именно: начало разбирательства, назначение трибунала, слушания или разбирательства, вынесение арбитражного решения и приведение его в исполнение. Кроме этого, разработаем грамотное и результативное исковое заявление в МКАС, которое приведет в итоге к четкому изложению позиции нашего клиента и победы в суде. Более подробную информацию о предоставляемых нами услугах вы найдете здесь.

В качестве примера хотим привести следующее решение МКАС:

ПОДРОБНЕЕ
Выписать через суд из муниципальной квартиры

Далеко не каждый задается вопросом, как кого-то выписать через суд из муниципальной квартиры. И далеко не каждый день. Поэтому, наверное, логично предположить, что у этой статьи не должно быть много просмотров. Но если вы открыли эту статью, дочитали хотя бы до этого Слова, то поспешим убедить вас остаться и дочитать ее до конца. Во-первых, тема действительно интересная, со своими нюансами, ну а во-вторых, кто знает, что ждет нас всех завтра, и не придется ли ломать голову над вопросом, как выписать из муниципальной квартиры, например, бывшего супруга.

Наша видеоинструкция о том, как выписать из муниципальной квартиры:

А тут мы, кстати,  рассказывали как выписать бывшего мужа:

Итак, начнем, наверное, с того, что выписать из муниципальной квартиры не проживающего в ней человека можно:

– получив согласие этого человека, дождаться добровольного выселения (но это, конечно, идеальный вариант, что бывает редко);

– не получив согласия, столкнувшись с отказом выписываться (что, конечно, встречается наиболее часто), придется делать это принудительно и ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД. Данное императивное правило у нас закреплено в статье 35 Жилищного кодекса и в пункте 31 Постановления Правительства № 713.

Сразу скажем, что выписать через суд из муниципальной квартиры будет непросто. Один лишь только процесс сбора документов содержит в себе множество тонкостей и быстро утомляет. Однако ничего не дается в жизни просто, мы сами кузнецы своего счастья, ну или по крайней мере – удобства и комфорта. Поэтому, если есть проблема, если есть человек, который числится в муниципальной квартире, пользуясь пропиской в ней для каких-либо льгот, отказывается выселяться и не дает вам спокойно распоряжаться имуществом, то нужно что-то делать.

Отметим, что в статье речь идет о том, как выписать именно из муниципальной квартиры (предоставленной по договору социального найма или ордеру). Это важно, поскольку выписка из такого жилья подразумевает лишение человека места жительства. Этот факт уже оправдывает наличие обязательного судебного разбирательства по таким вопросам.

Условия, при которых можно выписать через суд из муниципальной квартиры

 

Если у вас, например, сложились конфликтные отношения с бывшей супругой, она съехала от вас, живет не пойми где, вы хотите здесь и сейчас выписать бывшую жену, обратите внимание, что особо никакой разницы нет в том, кого вы выписываете: супругу или троюродного племянника с Дальнего Севера.

Есть несколько условий, только лишь при соблюдении которых можно выписать через суд из муниципальной квартиры неугодного вам человека. Сейчас мы подробнее на каждом из них остановимся. Но для начала отметим, что выписать из жилья можно только то лицо, которое прямо, своими действиями, указывает на то, что отказался от права проживания в муниципальной квартире.

Итак, перейдем к условиям принудительной выписки из квартиры через суд:

  • Длительное не проживание в квартире. Закон прямо не устанавливает никаких сроков. Но скажем так – чем больше не проживает, тем лучше. Адвокатская практика показывает, что шансы выписать через суд значительно повышаются, если лицо не проживает в указанном месте около 3 лет. Но каждый случай индивидуален, важны и другие критерии.
  • Человек, которого вы хотите выписать, должен выехать из жилья не по причине отъезда на лечение, отдых, или же по причине учебы, а именно на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. Об этом нам говорит 71 статья ЖК РФ. Кстати говоря, очень важно запомнить, что, когда начнется судебное разбирательство, лицо, которое вы хотите выписать, может явиться в квартиру, сделать в ней несколько снимков и затем использовать их в качестве доказательства проживания в квартире. И суд эти доказательства примет. Поэтому постарайтесь по возможности никого внутрь не пускать. Звучит несколько нелепо, но такова суровая реальность судебных споров, где каждый прибегает к любым возможным мерам, лишь бы выиграть дело.
  • Также очень важно, что человек должен выехать не вынужденно, а на ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ. Суд откажет в просьбе выписать из муниципальной квартиры не проживающего в жилище по причине, например, конфликтов с соседями, при наличии каких-то неудобств. Если вашего супруга посадили в тюрьму (пусть эта участь вас обойдет, но и такое бывает), то выписать его тоже не получится. Это против судебных принципов справедливости и нравственности.
  • Важное условие – лицо не должно принимать какое-либо участие в содержании квартиры, проявлять свое отношение, заботу по отношении к жилью, как то: оплачивать коммунальные платежи, участвовать в ремонтных работах, осуществлять деятельность по поддержанию чистоты и благоустройству квартиры и т.д. – ст. 69 ЖК.
  • Последнее основание – человек не должен пытаться въехать обратно в квартиру, а если он пытался это сделать, то в этом ему никто не препятствовал.

Все эти условия закреплены в Постановлении Пленума ВС от 02 июля 2009 № 14.

Участие адвоката крайне важно и даже необходимо

Конечно, наличие всех вышеперечисленных условий очень вам поможет. Но этого вовсе недостаточно. Во-первых, все факты и основания необходимо представлять в качестве доказательств суду в задокументированном виде. Проще говоря, придется поноситься за многочисленными справками и бумажками. НО! Не все документы вам выдадут. Не на все запросы вам ответят. И службы имеют на это право (к сожалению). А если этим займется адвокат, то вы значительно облегчите себе жизнь, поскольку вам не придется разбираться во всей этой бумажной волоките, а также органы обязаны отвечать на адвокатские запросы. Юрист все вам добудет, где нужно – что-то подправит 🙂

Можно попросить помощи и у судьи, но в таком случае вы рискуете остаться в неведении в отношении некоторых документов. И это сыграет против вас.

У юристов нашей компании богатый опыт в решении подобных вопросов. Мы с радостью поможем вам в решении проблемы, изучим ситуацию, составим запросы и направим их в необходимые органы и ведомства, напишем исковое заявление и подадим в суд.

Довольно часто люди задаются вопросом, как выписать из муниципальной квартиры не проживающего, если неизвестен его адрес? Ведь в исковом заявлении необходимо указывать эти контактные данные.

Согласно позиции Верховного Суда, адресом проживания будет считаться адрес прописки, поэтому в иске можно смело указывать адрес вашей муниципальной квартиры. Все повестки из суда будут направлены по этому адресу. Неполучение повесток – ответственность адресата. Он обязан следить за своей корреспонденцией.

Подготовка к суду, необходимые документы

  • Истцом в разбирательстве будет выступать тот, кто хочет выписать из муниципальной квартиры не проживающего. В качестве третьих лиц можно указывать других проживающих в квартире. Но это необязательно.

Ответчик – тот, кого вы хотите выписать.

В качестве третьих лиц может выступать Управление по вопросам миграции, а также наймодатель (собственник муниципальной квартиры).

  • Переходим к оформлению документов.

Первое – исковое заявление. Наиболее важный документ. В нем должны быть прописаны и учтены все нюансы. Лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Второе – сбор иных документов. Необходимо будет иметь на руках и передать суду выписку из домовой книги, лицевой счет на квартиру, ордер или договор социального найма, паспорт истца и др.

Также необходимо оповестить ответчика о предстоящем судебном разбирательстве, сделав несколько копий вышеуказанных документов.

  • Последний этап – само судебное разбирательство. Обращаться в суд нужно по месту нахождения квартиры. Если вы доверили решение вопроса юристу – остается только ждать решения суда. Важно, что все задокументированные доказательства необходимо принести на этапе предварительного заседания, то есть после принятия судьей искового заявления. Конечно, нюансов очень много, всего одной статьей не охватишь. Поэтому не стоит пренебрегать помощью юриста.

Приведем в пример случай из нашей судебной практики.

Мы помогали клиенту выписать бывшую жену из муниципальной квартиры, в которой она не проживала, не платила за коммунальные услуги в течение 10 лет, не участвовала в ремонте. Прописку она использовала в личных целях, получая пособие на детей.

Мы изучили все основные факты дела, заострили внимание на важных нюансах и составили исковое заявление, с которым можете ознакомиться ниже:

Представляются интересными и факты, указанные нами в Дополнении к иску. Выписать бывшую жену оказалось не так-то просто:

Можете также ознакомиться с примером нашего адвокатского запроса, который мы направляли по этому делу:

Как итог, скажем, что выписать из муниципальной квартиры не проживающего сложно, но возможно. Очень важно собрать все необходимые документы и доказательства, составить грамотное исковое заявление.

Юристы нашей компании всегда готовы оказать вам качественную квалифицированную помощь.

ПОДРОБНЕЕ
Иск об обязании заключить договор

Можно ли обязать заключить договор? Звучит как-то принуждающе. Но это вполне реально, а главное законно. В этой статье мы вам расскажем, как обязать заключить договор в суде и составить иск об обязании заключить договор с поставщиком на основании случая из нашей практики.

Иск был предъявлен к муниципальному предприятию.

Суть проблемы заключалась в следующем. Между обществом с ограниченной отвественностью и муниципальным предприятием был заключен договор, предметом которого было – оказание услуг по аренде специализированного транспорта для сбора и вывоза мусора в одном из сельских поселений. Так как только наш клиент в поселке имеет мусоровоз, то договор был заключен с ним как с единственным поставщиком.

Однако, в этом году муниципальное предприятие решает провести аукцион, хотя за год в селе не появилось ни одного мусоровоза. Доставить мусоровоз можно только морским транспортом в период навигации, а это достаточно дорогостоящая процедура. На такие расходы пошел только наш клиент.

Причем согласно описанию объекта закупки муниципальное предприятие не выдвинуло никаких требований к транспортному средству, который будет собирать и вывозить мусор, что прямо противоречит требованиям законодательства РФ. Это сделано с намерением уменьшить стоимость услуг и не дать права исполнения данной услуги нашему клиенту. Конечно же, дешевле вывозить мусор не специализированным транспортом. Но это незаконно!

Наш клиент обратился с жалобой на вышеназванные действия в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы. Жалоба была удовлетворена. Кроме этого, УФАС аннулировал аукцион. Однако муниципальное предприятие игнорирует предписание УФАС и не хочет заключать с нашим клиентом договор.

Законом предусмотрено, что муниципальное предприятие должно собирать, вывозить и утилизировать мусор в поселке. Так как самостоятельно муниципальное предприятие этого делать не может из-за отсутствия техники, то эти функции были переданы сторонней компании.

Но так как аукцион не состоялся, а муниципальное предприятие не имеет соответствующей техники, то в настоящее время некому исполнять данные функции. Следовательно, получается, что никто в селе не собирает и не вывозит мусор.

После этого наши юристы решили подать в суд иск об обязании заключить договор с единственным поставщиком.

Нельзя понудить заключить абсолютно любой договор. Исковые требования об этом непременно должны быть основаны на нормах российского законодательства. Также стоит учитывать, что иск об обязании заключить договор  нужно подавать «по адресу», или как в юриспруденции это называется – в адрес надлежащего ответчика. Следовательно, иск должен быть подан человеку или организации, являющееся стороной того самого договора и уклоняющегося от его заключения.

Очень важным является и то, что иск об обязании заключить договор может подаваться, согласно общему правилу исковой давности – трех лет. При пропуске указанного срока, необходимо будет его восстанавливать, ссылаясь на уважительные причины, по которым срок был пропущен. Если их нет, то, увы, суд не восстановит этот срок и обязать заключить договор в суде попросту не получится.

И обязательно нужно приложить договор в той редакции, в которой требуете его заключить.

Итак, возвращаясь к нашему делу, расскажем вам подробнее о структуре искового заявления об обязании заключить договор с поставщиком.

Иск, как вы наверняка знаете, всегда начинается с «шапки», в которой указывается в какой суд вы хотите обратиться для того, чтобы обязать заключить договор в суде, а также сведения, позволяющие идентифицировать Истца и Ответчика. В зависимости от того в какой суд вы обращаетесь – в арбитражный или в суд общей юрисдикции – точный перечень сведений об Истце и Ответчике может различаться, но незначительно. Так, в нашем случае, мы обращались в Арбитражный суд, следовательно, руководствовались ст. 125 АПК РФ.

Также не стоит забывать про уплату государственной пошлины. Руководствуясь нормами налогового законодательства, в нашем случае она составила 6 000 рублей.

Кроме этого, перед подачей искового заявления об обязании заключить договор, необходимо изучить судебную практику в том суде, в который вы собираетесь обращаться. Особенно много судебной практики по данному вопросу в судах Москвы и Московской области.

Далее очень важным моментом является структура искового заявления. Лучше всего излагать свои требования, разбив их на разделы:

– описание основных фактов;

– позиция истца;

– основания иска;

– требования истца;

– приложения к исковому заявлению.

На самом деле, правильная структура искового заявления может помочь добиться нужного результата.

Как вы знаете, суды очень загружены. Особенно это касается судов, находящихся в больших городах (например, в Москве и Московской области). Именно поэтому важно структурированно изложить свою позицию и доводы, чтобы суд, располагая ограниченным временем, смог принять безошибочное решение и вам не пришлось обращаться к юристу и адвокату для того, чтобы его обжаловать. Лучше всего это сделать на этапе подачи искового заявления. Юрист или адвокат обязательно поможет правильно составить иск и подобрать нормативное обоснование.

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению пунктов искового заявления об обязании заключить договор с поставщиком, которое мы составили для нашего клиента.

В разделе, где необходимо было изложить основные факты, мы указали, как уже говорилось ранее, следующее:

  • Между Истцом и Ответчиком был заключен договор с единственным поставщиком с указанием цены по договору;
  • Полномочия по вывозу мусора не может исполнять неспециализированная организация;
  • Аукцион был проведен неправомерно, так как преследовал цель незаконного уменьшения стоимости по договору;
  • В настоящее время вывозом мусора в поселке никто не занимается.

Позиция Истца заключается в следующем:

Истец считает, что Ответчик грубо нарушил нормы российского законодательства, пренебрегая требованиями к специализированным транспортным средствам. Также Истец уверен, что Ответчик должен незамедлительно заключить договор на оказание услуг по аренде специализированных транспортных средств с водителем для сбора и вывоза мусора.

В основаниях иска мы сослались на нормы Постановления Правительства РФ N 1156, ФЗ “Об отходах производства и потребления”, многочисленные нормы различных ГОСТов.

Мы требовали:

– запросить у Ответчика информацию о наличии у кого-либо еще в поселке мусоровоза, который позволил бы собирать и вывозить мусор;

– обязать заключить Ответчика договор на оказание услуг по аренде специализированного транспорта с Истцом с указанием цены по такому договору;

При этом к иску необходимо приложить, помимо основных приложений, закреплённых в нормах арбитражного процессуального законодательства, следующие документы:

  • Решение УФАС;
  • Предписание УФАС;
  • Уведомления Истца Ответчику;
  • Договор № 03/20 на оказание услуг по аренде специализированого транспорта;
  • Аукционная документация и техническое задание.

О похожих делах вы можете также прочитать в нашем Блоге.

Таким образом, понудить к заключению договора вполне возможно в рамках закона. Необходимо грамотно составить иск, сослаться на нормы, которые подходят к ситуации и и обратиться в суд. Информацию об итогах судебного разбирательства обязательно опубликуем в последующих статьх.

ПОДРОБНЕЕ
ДНК экспертиза в суде

Есть такое выражение: “Всё тайное становится явным” – работает лучше любого швейцарского механизма. Так, рано или поздно, человек, который не является биологическим отцом “своего” ребёнка, узнает об этом. Лицо сможет оспорить отцовство, а главной процедурой тут будет ДНК экспертиза в суде. Естественно, вышеприведённый пример не является единственным мотивом для проведения оспаривания отцовства, поскольку людей очень много, соответственно столько же и “сюжетных линий”. Существуют и ситуации, когда мать пытается установить отца своего ребёнка или биологический отец хочет установить своё право на отцовство. Все эти случаи будет объединять оспаривание отцовства и как следствие экспертиза на отцовство в суде. Её и некоторые нюансы мы и разберём в этой статье. Отметим, что тему оспаривания отцовства, мы рассматривали ранее в этой статье. Также доступна наша видеоинстуркция.

А если и видео не хотите, то у нас для вас подготовлен подкаст на эту тему → 

Для начала необходимо выяснить: что такое экспертиза. Экспертиза – это исследование и, как следствие, ответ компетентным лицом (экспертом) по запросу заинтересованных лиц на вопросы, на которые возможно ответить только при условии наличия определённых знаний. Соответственно ДНК экспертиза в суде – это способ установления, именно в нашей в ситуации (потому что данный вид экспертизы может идентифицировать человека не только для установления родства), в судебном порядке биологическое родство.

Немаловажным моментом является тот факт, что в случае, если вы решите тайно провести экспертизу – она не будет иметь юридической силы, поскольку забор биологического материала был сделан без присутствия медицинского персонала. Это крайне важно понимать. Вы можете сделать эту процедуру для собственного спокойствия. Однако даже на сайтах медицинских образований, пишут, что в таком случае тест даст вероятностный характер. То есть, вы можете зря потратить деньги и получить вдобавок неверный результат.

В самом начале мы не зря назвали экспертизу на отцовство в суде “главной”, теперь перейдём к объяснению этих слов.

Экспертиза ДНК через суд является ключевой, поскольку п. 29 постановления пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года №16 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей” разъясняет, что если, например, будет установлен факт отсутствия биологического родства между фактическим отцом и его ребёнком, то суд имеет право удовлетворить иск. Удовлетворение иска, в свою очередь, является основанием для аннулирования сведений об отце (матери) из записи акта о рождении ребёнка. Есть ещё один важный момент: согласно ч. 3 статьи 79 “Назначение экспертизы” в случае, если лицо уклоняется от экспертизы, то доводы стороны, согласившейся на неё, признаются установленными. То есть, отказаться от этой процедуры будет равносильно автоголу. На какие же вопросы отвечает экспертиза?

Здесь важно понимать, что решение об отцовстве в любом случае принимает суд, о чем нам это говорит? Эксперт не отвечает на вопрос: “Является ли такой-то или такая-то отцом или матерью”. Согласно статье 84.12 приказа №346 от 12.05.2010 Минздравсоцразвития РФ эксперт отвечает на следующие вопросы: “Исключается или не исключается отцовство и материнство индивидуума” и “в случае, если не исключается: какова вероятность материнства или отцовства”. А теперь разберём: кто же может оспорить отцовство и ходатайствовать об экспертизе ДНК через суд.

Согласно статье 52 “Оспаривание отцовства (материнства)” ДНК экспертизу в суде могут потребовать провести следующие лица: юридический отец, биологический отец, мать и непосредственно ребенок. По их ходатайству и проводится экспертиза ДНК через суд. Сроков исковой давности в этих делах нет. Что касается возраста ребёнка: ДНК тест проводится в любом возрасте уже родившегося ребёнка. В случае, если ребёнок еще не родился, а сомнения возникли, то на 9 недели беременности возможно также провести тест. Однако здесь нас ждут огромные риски, поскольку беременная может потерять плод и сама по себе процедура обойдется очень дорого (в районе 60-90 тысяч рублей). А теперь вернемся к лицам, заинтересованным в экспертизе ДНК через суд. Какие тут их ждут нюансы? Лицо не может требовать проведения экспертизы, если оно заведомо знало, что ребёнок не его согласно ч.2 статье 52 семейного кодекса. Однако, тут мы понимаем, что можно повернуть закон и в нашу сторону. Например, если получится доказать, что лицо было введено в заблуждение или обмануто, а возможно его даже шантажировали. Таким образом ситуация здесь неоднозначная, в любом случае без боя лучше не сдаваться. А теперь рассмотрим: как выглядит ходатайство на ДНК экспертизу.

Сразу отметим, что вы можете до суда сделать ДНК экспертизу, если предполагаемый ответчик в суде согласится признать ваши исковые требования. Однако, лучше все делать сразу в суде. Как же всё это выглядит? В исковом заявлении вы составляете ходатайство, в котором указываете о необходимости проведения ДНК теста. В ходатайстве мы указываем наши позиции, которые заключаются в том, что мы, к примеру, не являемся отцом, что обратное не доказано, что нам неизвестен был факт того, что мы не являемся биологическим родителем и так далее. Дальше в основаниях указываем статью 52 семейного кодекса. И требования, согласно которым необходимо будет провести ДНК тест, взять на анализы биологический материал, как и наш, так и ребенка. После чего суд, в случае удовлетворение ходатайства, назначает вам медицинское учреждение, которое может быть: государственным и негосударственным. Можете не переживать, взятку или как-либо подделать у заинтересованной стороны ничего не получится: во-первых, эксперт несёт уголовную ответственность за фальсификацию сведений, во-вторых, вы можете сделать отвод эксперта. Следующее, что может заинтересовать нас в теме нашей статьи – это расходы или, если по-другому: кто будет оплачивать ДНК тест.

Тут все очень просто: если у вас сохранились хорошие отношения с ответчиком, то вы можете договориться оплатить всё пополам. В иных случаях оплачивать ДНК тест будет инициатор этого теста, за исключением, например, уголовных дел, в них судебную экспертизу оплачивают из государственного бюджета. Однако мы же с вами понимаем, что в случае удовлетворения иска согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ истец вправе потребовать возмещения всех судебных расходов с ответчика. А в статьях 88 и 99 ГПК РФ указано, что судебная экспертиза входит в перечень возмещаемых расходов, таким образом, в случае, если вы выиграете дело, а с ДНК тестом проиграть дело практически невозможно, то вам возместят деньги, затраченные на тестирование.

Таким образом, подведём итоги:

  1. Аннулировать графу “отец” возможно только с помощью суда. Тайная экспертиза не имеет юридической силы;
  2. Экспертиза является основным доказательством при оспаривании отцовства;
  3. ДНК тест можно делать в любом возрасте ребёнка;
  4. Если вы отказываетесь от теста, то тест будет в пользу согласившегося на него;
  5. Тест невозможно подделать – это уголовно наказуемо;
  6. Все расходы по проведению теста несёт его инициатор до вынесения решения суда – после выигранного дела, вы можете взыскать издержки.

Отметим, что наши юристы не раз уже успешно проводили подобные казусы. Если вы попали в такую ситуацию и вам нужно оспорить отцовство, мы вам поможем.

ПОДРОБНЕЕ
Купили квартиру, а продавец банкрот

Поводом для написания сегодняшней публикации стала злободневная тема, которая волнует сейчас многих граждан: купил квартиру, продавец банкрот. Неприятная ситуация, выбраться из которой поможем мы: расскажем вам, что из себя представляет оспаривание сделок банкротов, каким образом оно осуществляется, какие вообще существуют для этого основания в законе и есть ли таковые вообще? Объясним вам все это коротко и понятно. Поэтому обязательно изучите этот материал, если вы тот, кто купил квартиру, а продавец объявил себя банкротом. Кстати, об этом мы рассказываем не первый раз, публикацию по этой тематике вы найдете здесь.

Мы, кстати, недавно рассказывали как продать квартиру, если есть исполнительное производство.

Но сейчас мы о другом. Итак, начнем с самых популярных вопросов.

Вопрос 1. Является ли ситуация, когда купил квартиру, а продавец объявил себя банкротом поводом для оспаривания такой сделки?

Да. Безусловно является. Давайте разберемся с основаниями оспаривания сделок банкротов в исполнительном производстве, а также оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц.

Сначала посмотрим, что гласит закон: Основанием для оспаривания сделки будет являться недобросовестное поведение должника. Сама сделка по выводу имущества является недействительной (ничтожной).

Кроме этого, другими основаниями будут являться:

  • оспаривание сделок при банкротстве юридических лицпосредством статей 10 ГК РФ и 178 ГК РФ;
  • нарушение запрета на совершение какой-либо сделки (например, наложение ареста на имущество);
  • осуществление мнимой или притворной сделок, а именно: по факту имущество реально остается у должника, а номинально переходит к третьему лицу.

Теперь переводим эту информацию.

Как правило, большинство должников пытаются раздать и распродать свое имущество сразу, как только узнают, что на них подали иск в суд. Вот все эти сделки по дарению квартиры маме, продаже автомобиля брату и т.п. можно оспорить. Если вы к таковым не относитесь, то все хорошо. Но в суде придется доказать свою правоту: что должника-банкрота Вы не знаете, что сделка была простой, не мнимой и т. п. Вот в этом вопросе Вам и понадобится юрист.


Вопрос 2. Какие сделки могут быть оспорены?

Отметим, что по сравнению со старой редакцией закона законодатель раскрыл и уточнил определяющие признаки каждого основания. Речь идет о законе «О банкротстве». Последний в новой редакции устанавливает две группы сделок, которые могут быть признаны недействительными в ходе конкурсного производства. Это подозрительные операции и операции с преференциями. О них мы писали в том числе тут.

Данные судебной практики:

Отметим, что, давая определение подозрительной операции, законодатель часто оперирует оценочными понятиями. В связи с этим в каждом конкретном случае суд по своему усмотрению будет оценивать и определять такие признаки, как “несоответствие встречного исполнения”, “сопоставимые обстоятельства”, “сходные сделки”.

Вопрос 3. Кто может оспорить совершенную сделку?

Это может сделать финансовый управляющий – специалист, в ведение которого поступает имущество человека, который в будущем будет признан банкротом. Он определяет способы раздачи долгов должника. Срок оспаривания сделки отсчитывается с момента, когда управляющий узнал об обстоятельствах сделки, являющихся подозрительными. С этой целью финансовый управляющий проверяет сделки продавца квартиры.

Вопрос 4. (самый главный) Купил квартиру, продавец банкрот: что делать? Расскажем на примерах.

В интернете можно найти очень много историй по типу: купил квартиру, а продавец объявил себя банкротом. Так, например, в 2018 году граждане приобрели у физического лица квартиру по рыночной стоимости. В 2020 году они получили иск с тем, чтобы признать совершенную сделку недействительной в связи с тем, что продавец стал банкротом в 2019 году. При этом с продавцом граждане не были знакомы и ни в какой сговор не вступали.

На это юристы (к сожалению таких большинство) указали, что при покупке недвижимости в так называемый период подозрительности, гражданин, который купил квартиру может ее лишится (причем абсолютно законно). И деньги за квартиру тоже никто возвращать не будет. То есть по сути человек остается и без квартиры и без денежных средств. Обезопасить себя каким либо образом невозможно.

От таких новостей становится жутко. Неужели это действительно так?

Нет! Это не так. Было бы ужасно, если бы у покупателя (добросовестного) отобрали квартиру в случае недобросовестного поведения другого лица.

Основу гражданского закона составляет следующее правило: если у человека изъяли имущество против его воли, то ему должны либо отдать деньги за это имущество, либо предоставить право требовать денежные средства за совершенное. А в случае с банкротством что? Здесь получается у должника денег нет, а все обязательства в отношении него будут закрыты после объявления его банкротом. В ситуации с покупателем, о котором речь шла выше, невозможно, чтобы он остался ни с чем.

Вопрос 5: Купил квартиру, продавец банкрот: когда могут забрать квартиру?

Представьте, что по договору купли-продажи квартира стоит намного меньше аналогичной недвижимости. Что-то тут не то. Получается, что у продавца есть какой-то интерес в потере денежной выгоды? А самое неприятное, что такая выгода может обернуться в последующем против вас (в виде соответствующих убытков).

Вряд ли купить квартиру за два миллиона в центре Москвы – удачное предложение для вас. Как бы потом не пришлось изучать, что такое оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц. Ведь очевидно, что продавец такой недвижимости заведомо продает квартиру невыгодно для себя. Получив такой щедрый подарок в виде большой большой скидки рискуете в данном случае как раз вы: подобную сделку вполне могут отменить, установив, что такая сделка стала причиной банкротства должника.

Банкротство может быть преднамеренным, а может и наоборот. Нас интересует больше первое из них. Отметим, что это уголовно наказуемое действие: человек специально совершает действия, которые направлены на уменьшение цены его имущества для того, чтобы его было мало и кредиторы не смогли ничего взыскать с такого должника.

Для всех участников такой сделки очевидно, что продавая квартиру ценой 12 миллионов за два миллиона, продавец намеренно уменьшил стоимость жилья. Подобную подозрительную сделку могут отменить. Имейте в виду, мы употребляем слово«могут», так как не факт, что это действительно случится.

Отменяя подобную сделку, суд исходит из положений о недобросовестности покупателя, который должен осознавать, что покупает квартиру по слишком заниженной цене.

У вас может появиться вопрос: при любой скидке появляется риск потерять квартиру?

Нет, по случаям из судебной практики, можно сделать вывод, что при скидке от полумиллиона уже возникает риск потерять недвижимость.

Опять же, полмиллиона скидки учитываются, когда квартира стоит миллион, например. Если недвижимость оценивается 7 миллионов, то в таком случае скидка в полмиллиона – не повод для подозрения. Везде необходимо соблюдать признак соразмерности: такого принципа придерживаются и арбитражные суды.

Так, например, в Краснодаре квартиру стоимостью 1, 5 миллиона (рыночная стоимость) гражданин продал за 500 тысяч рублей. Обосновал он свои действия маленькой площадью недвижимости и плохим ремонтом. В дальнейшем, произошло суд отменил осуществленную сделку.

Вопрос 6: Порядок оспаривания: алгоритм действий.

Предположим, что Вы взыскатель, и Вы точно знаете (или предполагаете), что должник, который объявляет себя банкротом, недавно избавился от своей квартиры и теперь хочет выйти сухим из воды.

Как мы уже говорили выше, у вас есть законное право на оспаривание сделок должника. В какой последовательности осуществлять данное право? Рассказываем:

1 вам необходимо разработать исковое заявление о признании совершенное сделки недействительной;

2 после этого нужно отправить экземпляр ответчику;

3 собрать необходимые приложения к иску, сделать копии искового заявления и подать это все в суд;

4 озвучить свои требования в суде;

5 дождаться решения суда и его исполнения;

6 после этого продолжить исполнительное производство в части реализации имущества, которое было возвращено в порядке оспаривания.

Кстати, вот тут мы рассказывали что делать, если у продавца квартиры есть долги

Таким образом, ситуация: купил квартиру, продавец банкрот не является нерешаемой. У вас есть легальное право оспорить подобную сделку. Как это сделать мы рассказали в статье. За вами же остается выбор: сделать это самостоятельно, либо обратиться к специалистам. Чтобы исключить риск и улучшить эффект от обращения в суд, желательно конечно довериться профессионалам. Мы знаем, что необходимо делать в ситуациях с банкротством должника, мы знаем, как общаться и влиять на пристава, который не желает арестовывать имущество, мы знаем, как составить грамотное и обоснованное заявление в суд. Это не просто слова, это прежде всего опыт, который мы копили годами. 

Помните, что даже если у должника нет денег и имущества, не спешите расстариваться, проверьте его сделки с момента подачи иска, вполне возможно, что он просто избавился от имущества. Если этим вопросом займется грамотный юрист, то шансы на успех намного выше. Наши специалисты подобными вопросами занимаются уже достаточно долго и могут отметить, что большинство дел завершаются успехом для наших клиентов. Наши практические примеры вы всегда можете изучить на сайте, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Отменить постановление администрации

Возможно ли простому гражданину или организации отменить постановление местной администрации?

Да, конечно, отменить постановление администрации возможно. Но есть важные нюанс – постановление должно нарушать ваши права. Все подряд обжаловать не получится. На самом деле, у этого процесса довольно много нюансов, о них и расскажем.

Заказать услугу можно по ссылке.

Обо всем по порядку. И начнем мы с терминологии.

Постановление главы местной администрации – это акт, принятый по вопросам местного значения. Список вопросов местного значения закрепляется законом №131 «Об общих принципах местного самоуправления…» (статья 15). Это вопросы, касающиеся местного бюджета, налогов, дорог, мероприятий, которые организуют местные власти для охраны общественного порядка и окружающей среды, создания транспортной инфраструктуры и многое другое.

А теперь представим, что администрация города приняла постановление, которое нарушает права отдельного гражданина, многих граждан и/или организаций.

Хотя зачем же представлять, если у нас есть реальный пример из нашей практики?

К нам обратился индивидуальный предприниматель, желающий оспорить постановление администрации.

Дело в том, что администрация городского округа приняло постановление, регулирующее предоставление субсидии из бюджета для содержания и ремонта дорог. Администрация решила, что субсидия будет предоставлена муниципальному предприятию – своему же. Администрация получали бюджетные деньги, создала свое предприятия, отдала эти деньги своему же предприятию.  Причем такое решение было принято без проведения аукциона, который проводился годом ранее, и участие в котором хотел принять наш клиент.

На примере данной ситуации мы расскажем вам об алгоритме, которого придерживаемся сами и советуем придерживаться вам в подобных ситуациях.

Первое, что необходимо сделать –  это направить запрос в муниципальное образование. Данный запрос должен содержать: описание основных фактов, позицию заявителя, основания запроса, и, конечно же, самое главное –  требования заявителя.

В основаниях запроса очень важно привести верное нормативное обоснование. Так, мы ссылались на  ст. 16 ранее упоминаемого закона №131, ст. 13 и 34 Федерального закона «Об автомобильных дорогах…». Наши юристы придерживались позиции незамедлительного проведения аукциона и требовали ответить на вопросы: «Почему не был проведен аукцион? Кто и почему будет содержать дорогу в 2021 году?»

Через некоторое время мы получили ответ на наш запрос, в котором Администрация подтвердила, что аукцион в 2021 году не был проведен. Но ведь наш клиент обладает всеми ресурсами для обслуживания дорог и был готов принимать участие в аукционе. Он специально завез технику для того, чтобы иметь возможность оказывать такие услуги.

Второе, что необходимо сделать – это обжаловать постановление администрации через суд.  Стоит отметить, что если в вашем случае истец – физическое лицо, то подаем иск в суд общей юрисдикции, если же истец – индивидуальный предприниматель или  юридическое лицо, то идем в арбитражный суд. Оспорить постановление администрации можно в течение трех месяцев с того момента, как вы узнали о нем. Эти постановления обязаны публиковаться на сайте администрации.

Для обжалования постановления администрации вам понадобится исковое заявление, составление которого лучше поручить опытному юристу. (с нашими аналогичными делами  можете ознакомиться в нашем Блоге).

По ссылке аналогичное дело с примерами документов (само постановление, иск, определение суда) .

Итак, теперь подробнее остановимся на разборе искового заявления нашего кейса.

Общие требования к исковому заявлению содержатся в АПК РФ, а именно в статье 125.

В иске обязательно должны содержаться следующие данные.

Во-первых, укажите в какой суд вы планируете подать иск. В нашем случае это был Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

Во-вторых, обозначаем Истца, его адрес; и в зависимости от того, кем является Истец (гражданином, предпринимателем или организацией) указываем данные, которые могут его идентифицировать. После аналогично предоставляем суду информацию об  Ответчике. Данные, которые необходимо указывать в шапке иска вы можете посмотреть в ст. 125 АПК РФ (они достаточно часто меняются). Эта информация необходима суду для точной идентификации участников спора, а также для обмена почтовой корреспонденцией.

В-третьих, важно четко обозначить требования истца к ответчику. Причем они аргументируются  ссылками на актуальное законодательство.

И как вы уже догадались, нормативная база для каждого случая будет своей. В нашем случае мы использовали положения ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ “О контрактной системе…”, ранее упоминаемого ФЗ  №131, письма ФАС и судебную практику.

В-четвертых, Истец должен указать обстоятельства и доказательства, на которых он основывается. Об обстоятельствах нашего дела мы писали ранее, а вот в качестве доказательной базы к иску мы приложили запрос истца в администрацию и аукционную документацию.

Кроме вышеперечисленного, к иску нужно приложить документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка (обычно это почтовый чек), а также в суд могут быть отправлены и другие необходимые документы для разрешения спора.

Также важно не забыть отправить стороне копии иска и документы,  которые вы приложили к нему и оплатить государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Таким образом, оспорить постановление администрации вполне реальная процедура. Самое главное – правильно подобрать нормативную базу, четко сформулировать требования и следовать нормам процессуального законодательства.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба в ФАС на администрацию

При проведении закупок для муниципальных нужд нередко допускаются нарушения. Эффективный способ защитить свои права – жалоба в ФАС на администрацию. В данном случае на ту администрацию, которая и объявила аукцион.

В целом, можно выделить три закона, за нарушения которых пишется жалоба в ФАС на муниципалитет: Закон № 44-ФЗ, Закон № 223-ФЗ, Закон о защите конкуренции. Мы проанализируем вашу закупку на предмет соответствия указанным законодательным актам. Наши юристы имеют большой опыт составления жалоб в антимонопольную службу. Например, о нарушениях по Закону № 223-ФЗ мы уже писали здесь, а о порядке обжалования здесьВ данной статье подробно поговорим о том, как бороться за правду по Закону № 44-ФЗ через антимонопольную службу. Также в нашем блоге вы можете прочитать, как обжаловать действия заказчика в суде.

Закупки проводятся по Закону № 44-ФЗ, если они обеспечивают “жизнедеятельность” гос. органов или преследуют общественно полезные цели. Заказчиками в таких закупках зачастую выступают бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия. К таким закупкам предъявляется большое количество требований. Это объясняется тем, что оплата контрактов происходит за счет бюджетных денег, а также тем, что зачастую контракты заключаются в общественно значимых целях (например, строительство и ремонт дорог).

Различают конкурентные и неконкурентные закупки. В первую группу входят такие процедуры, как конкурс, аукцион, запросы предложений и котировок. К конкурентным закупкам применяются все правила, установленные Законом о защите конкуренции. Чаще всего муниципальные контракты заключаются на аукционе. В аукционе выигрывает тот, кто согласился на наименьшую цену. К примеру, заказчик хочет через аукцион заключить контракт на строительство здания новой школы. Контракт заключат с тем, кто предложит самую низкую стоимость выполнения своих работ по строительству.

Наш подкаст на тему “Как правильно жаловаться в ФАС, чтобы оспорить торги?” → 

Многочисленность аукционов обуславливает и большое количество жалоб на проведение аукционов. Порядок рассмотрения антимонопольной службой таких жалоб регулируется ст. 105 – 106 Закона № 44-ФЗ. А вот ст. 18.1 Закона о защите конкуренции не применяется, только если торги не нарушают ст. 17 этого закона. На этот нюанс обратил внимание Пленум ВС РФ в пункте 45 нового постановления.

04 марта 2021 года Верховный суд РФ издал Постановление Пленума № 2, где разъяснил многие вопросы в антимонопольной сфере.

Жалобу на проведение аукциона может направить участник закупки. Не нужно думать, что участником закупки признается только тот, кто участвовал в аукционе, то есть хотя бы подал заявку. Здесь закон подразумевает вообще любое лицо, которое потенциально могло принять участие в закупке, т.е. любая компания или физическое лицо. Такой вывод следует из того, что в части 3 ст. 105 нашего закона наряду с участником закупки выделяется участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе. Второму, по сравнению с первым, предоставлена дополнительная привилегия в обжаловании действий заказчика.

Каждый участник (как подавший, так и не подавший заявку) может пожаловаться на заказчика в УФАС. Но действия, которые заказчик совершил после вскрытия конвертов конкурсантов или после рассмотрения их заявок, могут быть обжалованы исключительно теми участниками, которые подали заявки. Жалоба в ФАС на муниципалитет подается в течение всей процедуры закупки, то есть до размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок, а также в течение следующих 5 дней. Отдельный срок есть для жалобы на аукционную документацию: до конца подачи заявок. Если нарушения допущены на электронном аукционе в ходе рассмотрения вторых частей заявок, то жалобу можно подать вплоть до подписания контракта с победителем. Сроки не продляются и не восстанавливаются; если они истекли, то жалобу на проведение аукциона можно подать только через суд.

Кстати, жалобу может подать не только проигравший участник закупки, но и победитель аукциона. Победитель вправе подать жалобу только до заключения с ним контракта. Впоследствии он не вправе ссылаться на допущенные нарушения.

Итак, если укладываемся в эти сроки, то пишем жалобу и отправляем ее в УФАС в своем регионе. На сайте ФАС размещена информация, как можно отправить жалобу в службу:

Если жалоба подана, когда описанные выше сроки истекли, или с иными недостатками, то она возвращается заявителю без рассмотрения. О  возвращении жалобы из УФАС вы узнаете достаточно быстро – всего через два рабочих дня после получения надзорным органом. Если жалоба составлена правильно, то в течение тех же двух рабочих дней ФАС принимает ее к рассмотрению. О принятии жалобы вы оперативно можете узнать в ЕИС.

Также о принятом решении заявитель узнает из письменного сообщения ФАС, а также из реестра жалоб. Данный реестр является открытым и размещен на сайте ФАС.

Жалоба в ФАС на администрацию рассматривается за 5 рабочих дней с момента ее регистрации в УФАС (по сравнению с судом, где производство ведется в течение минимум 2 месяцев, антимонопольная служба действует гораздо оперативней). При рассмотрении жалобы вправе участвовать заявитель и “ответчики”, а также их представители (доверенность представителя должна содержать полномочие на представительство интересов в административном органе). Они могут давать пояснения, задавать вопросы, представлять документы. При этом заявитель жалобы не обязан представлять документы, которые есть в распоряжении гос. органов. Например, если понадобилась выписка из ЕГРН, то должностное лицо УФАС само запросит выписку у Росреестра. Всю закупочную документацию также представляет не заявитель, а представитель заказчика.

Подача жалобы в ФАС на муниципалитет позволяет запустить механизм приостановления торгов. Когда в ФАС поступает жалоба, есть вероятность, что комиссия ФАС примет решение приостановить определение поставщика. В период приостановления торгов запрещено заключать контракт.

Результат обжалования действий администрации в ФАС – решение о признании жалобы обоснованной. Одновременно заказчику выдается предписание. Предписание обязывает заказчика исправить выявленные недостатки аукциона, вплоть до аннулирования торгов. Пока предписание не будет исполнено, нельзя заключать муниципальный контракт. Если жалоба в ФАС на администрацию признана необоснованной, а заявитель считает, что нарушения были допущены, то решение ФАС может быть обжаловано в суде. Для судебного обжалования у заявителя есть 3 месяца.

Теперь расскажем о двух ситуациях из нашей практики, когда были допущены нарушения при заключении контрактов.

Первую ситуацию условно можно назвать «Свои да наши». Организация на постоянной основе не просто участвует в аукционах, а всегда их выигрывает. Это объясняется тем, что директор организации и заместители руководителя администрации – близкие родственники. Однако проведение аукционов при наличии конфликта интересов исключено, так как конфликт интересов несовместим с честной конкуренцией. В интересах нашего доверителя мы подали жалобу в ФАС на администрацию, в которой сделали акцент как раз на конфликте интересов. В жалобе мы обратили внимание на разъяснения Пленума ВС РФ, согласно которым родственные связи должны учитываться не только по отношению к руководителям, но и к любым должностным лицам администрации, которые могут влиять на результаты аукциона. Речь здесь идет, в том числе о замах.

Вторая ситуация – «Наши деньги, как хотим, так и распоряжаемся». Суть следующая. Ежегодно администрация объявляла аукционы на содержание автомобильной дороги. Но в 2021 году решила определить подрядную организацию без аукциона. Администрация считает, что она самостоятельно может решить, как выбрать подрядчика – конкурентным или неконкурентным способом. Безусловно, это заблуждение. Создание преимуществ для отдельных компаний, в том числе путем выбора поставщика без проведения честных торгов, признается дискриминацией в экономическом смысле. В нашем случае администрация заключила контракт с лицом, которого выбрала по непонятно каким критериям (читайте – «понятно по каким критериям»). Отсутствие конкуренции при выборе поставщика, как правило приводит, к завышению цены и некачественным работам. Обратите внимание, что в данном случае нарушается основной принцип конкуренции – запрет на дискриминацию, поэтому обжалование происходит не в порядке, описанном в настоящей статье, а по правилам Закона о защите конкуренции.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить негативные отзывы в интернете

Репутацию человека или компании можно сравнить с хрустальной вазой: достаточно один раз уронить, и она разобьётся вдребезги. Такой целью и задаются недоброжелатели, оставляя гневные комментарии об оказанной им услуге или проделанной работе. Как удалить негативные отзывы в интернете, какие действия нужно будет выполнить, чтобы сделать это, и с какими трудностями можно столкнуться, подробно и развёрнуто расскажем вам в этой статье. Отметим, что мы уже рассматривали эту тему в одной из наших ранее написанных статей, предлагаем вам ознакомиться с ней.

Однако начнём мы не с объяснения того, как удалить негативные отзывы в интернете, а с разбора ситуаций, согласно которым вы имеете или у вас отсутствует право удалить негативную информацию. Для начала разберём те условия, при которых вы не сможете удалить отзыв в интернете:

  1. Конструктивная и обоснованная критика – объективная оценка работы или оказания услуг без перехода на личности и употребления оскорблений, целью которой не является унижение, умаление репутации. Как правило, данный вид критики направлен для улучшения каких-либо аспектов услуг или работы.
  2. Оценочное суждение – субъективное мнение, убеждение, суждение, достоверность которого нельзя установить и проверить.

Наш подкаст “Как удалить персональные данные?” → 

Наш подкаст “Как удалить клевету?”  → 

А теперь подробнее разберём все на практических случаях.

Если человек напишет конструктивную и обоснованную критику в ваш адрес или компании, закон, скорее всего, будет на его стороне. Почему? Согласно постановлению пленума Верховного суда от 24.02.2005 N 3 “О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц” двумя условиями для привлечения к ответственности за умаление репутации являются: распространение сведений, порочащих честь и деловую репутацию и несоответствие их действительности. Причем эти два условия должны действовать одновременно. И вроде бы мы в тупике, но и из этой ситуации есть выход: ответить с любезностью на негативный отзыв, проявить внимательность к реальной проблеме и попытаться её решить. Вежливость и оперативность может надоумить человека удалить негативную информацию (хотя вряд ли). Кстати, данный вид поведения является беспроигрышным, поскольку даже, если человек, например, забудет удалить негативный отзыв в интернете, то другие люди будут видеть ваш отклик и внимательное отношение к проблемам клиентов.  Но! Нельзя написать: “Я думаю, что он конченный дебил” – это мнение, выраженные в негативной форме. Это недопустимо.

Что же касается оценочного суждения, то его можно описать фразой “шаг влево, шаг вправо – расстрел”. Давайте приведем пример такого суждения: “Мне не понравилось, как выглядел музыкальный зал, по-моему, это очень скучно”. Это субъективное мнение является оценкой и видением мира конкретного человека. Мы не сможем выпытать у него: действительно ли было ему скучно или нет. В этой ситуации, у нас также будет намного меньше способов удаления отзыва. Опять же, здесь можно попробовать решить все вежливым диалогом. А теперь перейдём к обсуждению ситуаций, в которых необходимо восстанавливать справедливость с помощью закона.

Речь идёт о ситуациях, когда о вас: распространяют клевету, оскорбляют или используют без вашего согласия принадлежащие вам персональные данные. А теперь раскроем эти ситуации:

  1. Клевета – это информация, которая не совпадает с действительностью, но опорочивает вашу честь или деловую репутацию согласно статье 5.61.1 КоАП РФ. Такой вид информации целенаправленно используют для подрыва репутации.
  1. Оскорбление согласно ч. 2 статьи 5.61. КоАП РФ – это распространение в сети “Интернет” сведений, унижающих честь и достоинство.
  1. Согласно ФЗ “О персональных данных”, ваши персональные данные не имеют право использовать без вашего согласия.

Если в вашей ситуации есть хотя бы одна из вышеперечисленных ситуаций, то у вас получится удалить негативный отзыв в интернете. Отметим, что в любой из ситуаций, описанных выше, вы можете рассчитывать на быстрое решение проблемы: достаточно будет написать модераторам сайта с отзывами и сослаться на одно из наших оснований.

Однако удача не всегда на нашей стороне и не всегда получается удалить клевету, поэтому у нас есть целый арсенал способов, который поможет нам восстановить справедливость.

Наш план действий будет простым:

  1. Выясняем собственника сайта через сайты-сервисы;
  2. Если указана ссылка, то пишем письмо админу;
  3. Составляем досудебное требование;
  4. Отправляем жалобу в Роскомнадзор, если незаконно используют наши персональные данные;
  5. Используем наше “право на забвение”;
  6. И в крайней ситуации – обращаемся в суд.

Для начала выясняем кому принадлежит сайт, поскольку в дальнейшем, если все пойдёт по энергозатратному сценарию нам понадобятся в зависимости от того, кому принадлежит сайт – физическому или юридическому лицу: ФИО, место регистрации или наименование организации, ИНН (желательно) и местонахождение организации соответственно. Узнать эту информацию нам помогут сайты-сервисы https://www.nic.ru/whois/ или https://www.reg.ru/whois/. Однако не всё так просто: если у юридических лиц есть вероятность того, что вы найдёте нужную вам информацию, то у физических сайт выдаст вам “private person”. Бывает и так, что юридическое лицо оставляет информацию только для связи с администратором. В таких ситуациях без помощи адвоката не обойтись – нужно будет делать адвокатский запрос. Что и как делать, из чего запрос будет состоять, вы можете прочитать в этой статье.

После того, как мы выяснили необходимую для нас информацию, мы можем направить досудебное требование по электронной почте, а для надёжности, ещё продублировать по Почте России. В нём нашими основаниями будут статьи КоАП (клевета или оскорбление) или ФЗ “О персональных данных”. Указываем наши требования: удалить негативный отзыв в интернете. Напоминаем, что в случае проигрыша в суде, ответчик понесёт намного больше расходов (компенсация вреда, судебные издержки и т.д.), ежели выполнит требование сейчас.

Далее, если вам необходимо удалить негативный отзыв в интернете с вашими персональными данными, то можно написать жалобу в Роскомнадзор. Она будет выглядеть следующим образом:

  1. Указываем сайт-правонарушитель;
  2. Объясняем какой информацией недоброжелатель воспользовался или употребил (место регистрации, ФИО и т.д.);
  3. Наше основание – ФЗ “О персональных данных”.

Более подробно как составить жалобу в Роскомнадзор мы разбирали в этой статье.

Ещё одним способом удалить негативный отзыв в интернете – это право на забвение. Оно работает следующим образом: удаляются из поисковой системы выдачи ссылок, содержащие информацию о человеке. Вы можете воспользоваться этим основанием, если:

  1. Информация нарушает закон, к примеру, “О персональных данных’;
  2. Не соответствие реальности выраженного суждения;
  3. Данные являются устаревшими;
  4. Информация не значительна для заявителя.

Эту тему мы так же рассматривали в одной из наших недавних статей. А теперь перейдём к радикальным мерам. Если у нас не получилось решить всё в досудебном порядке или жалобой в Роскомнадзор, то в таком случае остается только подавать иск в суд.

Благодаря совершенному первому действию, а именно: выявлению необходимых данных об ответчике, мы можем использовать их для подачи иска. Нашими основаниями будет статьи 5.61.1 и 5.61., а также ФЗ “О персональных данных”. Мы можем требовать компенсировать моральный вред, а также убытки, нанесённые негативной информацией. Решение суда поможет нам устранить негативную информацию или удалить клевету.

Кстати, наше видео о том, как правильно жаловаться в Роскомнадзор.

Отметим, что всё вышеперечисленное является арсеналом наших юристов и они всё это успешно применяют. Мы можем с помощью него помочь вам решить вашу проблему.

ПОДРОБНЕЕ
Юрист в Арбитражный суд Москвы

В сегодняшней статье мы поговорим о том, зачем нужен юрист в арбитражный суд Москвы (и нужен ли вообще), что входит в его обязанности, какова специфика его деятельности. Данная статья – это не призыв к действию, не пропаганда юридических услуг. Мы уверены, что в некоторых категориях дел можно спокойно обойтись без юриста.  Сейчас мы хотим лишь подробно, четко, ясно и просто рассказать о том, в чем заключается помощь юриста в арбитражном суде, когда к ней следует прибегнуть, расскажем и о стоимости услуг юриста в арбитражном суде, в общем, создать целостный образ для общего понимания картины. Прибегать ли к помощи специалиста или нет – решать уже Вам.

Прежде чем говорить непосредственно о самой деятельности юриста, хотелось бы отметить некоторые важные особенности арбитражного процесса. Арбитражные споры, решающиеся в соответствующих судах, тесно связаны с экономической деятельностью юридических, физических лиц и ИП. Что уж греха таить, в предпринимательской и иной экономической сфере довольно часто возникают конфликты интересов, для урегулирования которых и были созданы специализированные – арбитражные суды – это государственные суды. Существуют даже отдельные негосударственные суды для решения внешнеэкономических (международных споров, для простоты понимания), субъектами которых являются представители разных правовых юрисдикций. Например, в Москве – МКАС при ТПП.

Поскольку сегодня у нас статья познавательного, общего характера, интересно будет изучить статистику арбитражных споров, которые в последние годы являются наиболее актуальными:

Итак, почему мы остановились на особенностях? Здесь стоит сказать, что в большинстве арбитражных разбирательств сами судебные процессы выступают больше как некая формальная процедура, нежели чем что-то, способное в корне повлиять на дальнейший исход дела. В арбитражном деле гораздо важнее предоставленная доказательная база (она включает в себя также и различные документальные подтверждения в виде чеков, квитанций, договоров, платежных поручений и проч.), именно от этого будет зависеть результат.

Сбор доказательственной базы – дело не простое. Нужно понимать, что обязательно нужно предъявить суду, что лучше не предъявлять суду, чтобы не отвлекать от главного и про какие документы лучше забыть, чтобы не проиграть спор. Как мы видим, уже возникает вопрос, нужен ли юрист в арбитражном суде. Но более подробно на этот вопрос мы ответим несколько позже.

Даже несмотря на приоритет доказательной базы перед судебным процессом, важно отметить, что сбор всех необходимых документов, учет нюансов должен производиться очень грамотно и четко, в чем Вам и поможет юрист. Арбитражный юрист – это профессионал в своем деле, который знает все нюансы, и, имея за своими плечами большой багаж знаний и опыта, подскажет, в каком направлении лучше двигаться. Никто и не отменял важность построения рациональной стратегии использования определенных аргументов. Документы документами, но правильно изложить казус тоже нужно уметь.

Теперь обсудим, что входит в обязанности юриста в Арбитражном суде Москвы, каковы направления его деятельности. В конце концов, нужно же знать, за что Вы будете отдавать деньги, если решите воспользоваться услугами специалиста 🙂

Условно можно выделить два этапа.

  • Первый этап – это когда юрист уже начал оказывать услуги, но пока Вы еще находитесь в состоянии выбора: идти в суд иди нет.

Первый этап – это этап консультаций. Здесь юрист изучает Ваш спор, анализирует дело, оценивает перспективы процесса со стороны клиента. На данном этапе специалист может дать некоторые рекомендации по решению спора, предоставить примерные прогнозы. Здесь же он выявляет недочеты, которые могут сыграть в деле против Вас.

В целом, на этом все (для первого этапа). Повторимся, что здесь клиент, выслушивая позицию профессионала по конкретному вопросу, решает, обращаться ли ему за помощью к юристу или же, понимая вероятный успех в своем деле, решает заниматься спором самому. Это первичная консультация, зачастую без изучения документов.

  • Второй этап уже более основательный. Идет полное и глубокое изучение ситуации и документов. Разработка досудебных документов: претензии и или ответа на претензию.  Разработка процессуальных документов. Заседания. Получение и исполнение судебных актов.

На данном этапе юрист, анализируя основные факты дела, производит сборы необходимых доказательств, всячески способствует досудебному урегулированию спора. (по крайней мере, мы ставим себе приоритет этого). Конечно, наиболее приятным вариантом будет решить спор в претензионном порядке, что сэкономит Вам такие ценные ресурсы, как время и деньги. Отсутствие судебного разбирательства влияет также и на повышение деловой репутации перед контрагентами. Умение разрешить спор в досудебном порядке дано далеко не всем юристам, здесь играют роль авторские наработки, методы, ну и конечно же, опыт.

Но отнюдь не всегда можно решить дело без суда. Помощь юриста в арбитражном суде заключается в составлении искового заявления с перечислением всех необходимых фактов (или же возражения на иск). Также юрист в Арбитражном суде Москвы занимается отстаиванием позиции клиента в ходе заседаний, сопровождает исполнение судебных решений.

Отметим, что, помимо всего прочего, арбитражный адвокат поможет Вам не допустить ошибки, способные привести к убыткам; установить уже успевшие быть допущенными нарушения в процедурах, предложить варианты их исправления; «уличить» контрагента в его ошибках, на которые можно опираться при досудебном урегулировании спора или же в самом судебном процессе.

                                                            

Ладно, в целом, мы поняли, что обращаться к услугам арбитражного юриста очень даже стоит. Но так уж ли нужен юрист в арбитражном суде, можно ли решить спор без него, что говорит на этот счет закон?

Согласно действующему процессуальному законодательству, лица имеют возможность самостоятельно защищать в суде свои интересы. То есть предприниматели, руководители организаций вправе самостоятельно заниматься подачей исковых заявлений в суд, принимать участие в заседаниях, заявлять ходатайства и т.д. Таким образом, обращаться за помощью к юристу Вас никто не обязывает.

Вы имеете ПРАВО, а не обязанность привлекать к своей защите представителей, но тут есть нюанс. АПК устанавливает правило, согласно которому у Вашего представителя в суде должен быть соответствующий диплом. Представительство в суде является профессиональным, оно лежит на плечах адвоката или иного лица, оказывающего правовую помощь.

Но и из этого правила есть изъятие. У нас есть такая удобная штука, как рассмотрение споров в отсутствие сторон, в порядке упрощенного производства. Если мы имеем дело с упрощенкой, то нет никаких заседаний, соответственно, нет и представителя.

Кстати говоря, обращаясь к последним новостям из мира права, скажем, что недавно Конституционный Суд РФ указал, что в арбитражных спорах, помимо адвоката или юриста, допустимо участие иных представителей юридического лица. Согласно позиции Суда, АПК не ограничивает право сторон в деле привлекать нескольких представителей, один из которых обязательно должен иметь высшее юридическое образование.

Вот, кстати, наш подкаст о том как судить в арбитражном суде дистанционно → 

Стоимость услуг юриста в арбитражном суде.

Зачастую в арбитражных спорах стороны имеют дело с огромными денежными суммами. Поэтому цена вопроса высока – важно выиграть спор. Конечно, услуги арбитражного юриста нельзя назвать дешевыми, и это неспроста. О том, что влияет на стоимость услуг, поговорим чуть дальше, а пока скажем, что в случае выигрыша спора, Ваш оппонент обязан будет возместить стоимость на оплату услуг представителя.

Таким образом, обращаясь за помощью к специалисту, Вы догоняете сразу двух зайцев: 1) пророчите дело на успех в связи с привлечением к делу профессионала, знающего всевозможные нюансы; 2) помимо выигрыша дела и получением от оппонента всех необходимых сумм можете требовать возмещения расходов на представителя (а еще и неустойку, упущенную выгоду, проценты в случае с денежными обязательствами… Вы еще сомневаетесь, что нужен юрист?)

Средняя стоимость наших услуг в упрощенном производстве без заседаний составляет 30 000 рублей, в полном – 50 000 рублей. Срок исполнения – 2 месяца.

Почему такие расценки, и что влияет на стоимость?

Во-первых, сложность дела. Казалось бы, это понятие довольно абстрактно, но согласно правовым источникам, сложность дела будет определяться исходя из количества лиц, участвующих в деле, от величины цены иска, характера требований. Зачастую бывает и так, что представителю необходимо выезжать в другие регионы.

Во-вторых, количество изготавливаемых документов. Если мы имеем дело с арбитражным процессом, то одного просто составления искового заявления и отзыва будет недостаточно. Нужно быть готовым к разработке и подаче многочисленных ходатайств (об обеспечении иска, частная жалоба и проч.), встречных исков.

В-третьих, количество заседаний также влияет на стоимость. Заседаний может быть как одно или два, так и гораздо больше, все дело случая.

В-четвертых, в случае решения дела не в нашу пользу (конечно, бывает и такое, но к этому нужно быть готовым), юристу необходимо будет заниматься обжалованием решений, участием в исполнительном производстве.

Юрист в Арбитражный суд Москвы действительно послужит Вам верным помощником. Если решите заниматься делом самостоятельно, то будьте готовы самостоятельно разбираться и в нормах АПК (что довольно трудно обывателю), составлять иск и подавать его в суд. Шаблоном, типовой формой, представленной в Интернете, конечно, лучше не пользоваться, поскольку каждое дело индивидуально, везде есть свои нюансы, которые необходимо включать в иск. Также будьте готовы к тому, что придется потратить уйму времени и нервов, рассылая многочисленные процессуальные документы, следя за движением дела на сайте без каких-либо уведомлений и занимаясь прочей волокитой.

Если надумаете обращаться к юристу, с радостью предлагаем Вам свои услуги. Почему именно мы?

Во-первых, наши юристы имеют действительно богатый (и успешный!) опыт в решении арбитражных споров. На нашем блоге есть множество статей, посвященных теоретическим вопросам, подкрепленных нашей успешной практикой.

Во-вторых, мы всегда радушно и открыто относимся к каждому нашему клиенту, просто и понятно объясняем то, что в своей первозданной форме может быть ясно только обученному специалисту. Наша цель – не просто выполнить работу, отчитаться и получить деньги, а помочь Вам, разъясняя все необходимые моменты и отвечая на все волнующие вопросы.

Надеемся, что у нас получилось кратко и ясно вкратце рассказать о специфике деятельности арбитражного адвоката, о важности его участия в спорах, осветить вопрос стоимости услуг юриста в арбитражном суде. Теперь Вы будете знать, за что платите, и какой результат ждать на выходе.

ПОДРОБНЕЕ
Украли мое видео с Ютуба

Уже не секрет для каждого, что любые фото и видео, размещенные в сети, являются объектом интеллектуальной собственности и принадлежат исключительно их правообладателю. Загрузили ролик на Ютуб, опубликовали фото в Инстаграм – это Ваш объект интеллектуальной собственности, нигде это регистрировать не надо, сам факт публикации уже говорит, что Вы автор.  Но останавливает ли это тех, кто активно применяет чужое творчество в своих целях? Как действовать, когда украли мое видео с Ютуба? Вопреки всеобщей осведомленности о запрете такого использования, многие компании, которые ведут свои сайты, незаконно копируют ролики с видеохостинга и размещают их у себя на сайте.

Если вдруг Вы обнаружили, что видео используется другим лицом, то Вы можете смело требовать его удаления. Любые ситуации, когда используют мое видео без согласия – незаконны. Мы на этом специализируемся, не только заставим удалить Ваш ролик, но и сможем взыскать компенсацию за использование авторского права.

Вот, кстати, наш подкаст о том что делать, если воруют контент (рассматриваем на примере Инстаграм) → 

Недавно пришлось столкнуться с тем, как сайт неправомерно разместил у себя ролик блогера из ютуба с обзором его товара в качестве отзыва без согласия автора. Нарушитель трактовал действие как возможное к осуществлению без согласия автора, ведь видео используется им только в информационных целях (есть основания, при которых можно использовать ролик без согласия автора (ст.1274 ГК РФ). Но мы сумели доказать, что размещение ролика было далеко не в информационных целях, а совсем наоборот – в целях привлечения новых клиентов, значит требовалось согласие автора, и взыскали хорошую компенсацию.

Любой результат интеллектуальной деятельности может использоваться только с согласия автора. Ошибочно полагать, что, если пользователь разместил фото или видео в интернете, значит он должен быть готов к тому, что таковые могут использоваться другими, да еще и под разными соусами. Разместить – не значит дать согласие. Такой шаг – однозначное нарушение, так как под объекты авторских прав может подпадать любой креатив, и никто не отменял презумпцию авторства.

Какие есть способы удаления неправомерно размещенного видео?

Стратегия будет зависеть от того, известен ли правонарушитель. Зачастую пользователи ютуб заводят канал под никнеймами, которые мало имеют общего с истинными данными о лице.

1 СПОСОБ

Обращение к правонарушителю. Это один из самых безболезненных и быстрых способов восстановления прав. В обращении отражаем факт использования чужого контента без согласия его автора (прилагаем скрин страницы), просим незамедлительно удалить видеоролик, иначе обратимся в суд. Если удалит, то задача выполнена. Но на практике не бывает все так просто. Например, когда незаконное использование привело к нежелательной популярности, повлияло на деловую репутацию компании или снизило доход, тогда одно лишь удаление видеоролика не поможет восстановить права в полном объеме. Но о том, как взыскать упущенное немного позже.

2 СПОСОБ

Писать жалобу Ютубу. Сразу оговоримся, Ютуб является только лишь информационным посредником и не несет ответственность за содержимое на сайте. Тем не менее, при обращении к нему с жалобой о том, что используют мое видео без согласия, тот направляет предупреждение собственнику канала, блокирует незаконный ролик и может ограничить функционал ютуб площадки. Бездействие ему тоже может во многое обойтись, поэтому представители Ютуб не медлят. При этом, если собственник блога неоднократно нарушит авторские права, то перспектива блокировки его канала не будет уже такой туманной. Ютуб рассматривает жалобы, которые сформированы по их форме. Мы этому посвятили отдельную статью. Переходите по ссылке.

3 СПОСОБ

Обращение в суд за компенсацией за использование авторского права. Настоящий способ не такой оперативный – рассмотрение дела займет не менее двух месяцев, но действенный. Плюс ко всему, нарушителю некуда будет деваться, так как, если дело уже дошло до суда, то это серьезно, да и компенсацию можно взыскать только в суде, чего нельзя добиться при реализации первых двух способов. Но для того, чтобы заполучить искомое, а также взыскать хорошее возмещение, об этом нужно заявить в иске отдельным требованием. Автоматически вместе с удовлетворением требования о пресечении нарушения компенсация не взыскивается.

То есть, в иске следует отразить несколько требований:

  1. Требование прекратить использовать мое видео без согласия;
  2. Требование уничтожить все носители с видео (если таковые есть);
  3. Требование о возмещении убытков ИЛИ выплате компенсации.

ВАЖНО!

– Компенсация и убытки – два альтернативных требования, которые не могут быть предъявлены вместе. Либо одно, либо другое.

– Установлен обязательный претензионный порядок, если Вы юридическое лицо или ИП. Необходимо до суда направить официальную претензию нарушителю. Срок ответа на претензию –  30 дней (этот срок установлен законом в п. 5.1. ст. 1252 ГК РФ). Если оппонент не ответит в срок, откажет или только частично их исполнит, то можно смело идти в суд с требованием о выплате компенсации или возмещении убытков. Даже частичное исполнение не лишает Вас права на компенсацию. В ином случае, судья откажет в выплате, и Вы потеряете время. Обязательно следует сохранить документы об отправке, они будут служить подтверждением.

Может быть ситуация, при которой судья, даже в случае направления претензии, посчитает, что требование о досудебном порядке не выполнено. Например, когда из нее не будет ясно, что в случае неудовлетворения требования Вы обратитесь в суд. Официальная претензия – документ с далеко не вольным содержанием. В претензии в обязательном порядке должно быть указано:

– конкретное требование (оно должно быть явным и недвусмысленным);

Если украли мое видео с Ютуба, то в претензии следует отразить требование – прекратить использовать видео (следует вставить ссылку на видео для идентификации. Если использован отрывок – обозначить временной отрезок вместе с ссылкой на видео).

– обозначить намерение идти в суд;

Тогда суд посчитает, что претензия была сформирована корректно, а значит требование о досудебном порядке выполнено, а оппонент сознательно не устраняет нарушение.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

Вы можете заявить в иске хоть о 5 миллионах рублей, но судья все равно рассчитает размер компенсации по своему усмотрению. В статье 1301 ГК РФ установлено несколько способов расчета компенсации:

  1. Расчет в пределах от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей;
  2. в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
  3. в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Так как мы рассматриваем ситуации, когда украли мое видео с Ютуба, то к нам будут применимы первый и третий способы. Первый, как вы поняли, наиболее универсальный. Можно доказать нужный Вам размер компенсации, но это очень сложно, и судьи почти никогда не принимают заявленный размер. Взыскать компенсацию в большом размере, если Вы не крупная компания с миллионным оборотом, будет очень сложно. Но попытаться можно.

Исходить следует из следующих критериев, на которые опираются судьи:

  1. срок незаконного использования;
  2. Значимость украденного видео для деятельности нарушителя (не исключено, что бизнес и строится на незаконно изъятых видео);
  3. Однократность нарушения;
  4. Имущественные потери правообладателя ролика;
  5. Стоимость авторского продукта;
  6. Грубость нарушения и др.

Практика такова, что требования о компенсации удовлетворяют, но далеко не в ожидаемом размере. Юридическая помощь повысит шансы на взыскание хорошей компенсации и оперативное восстановление авторских прав.

ПОДРОБНЕЕ
Как отменить дарение в суде?

Каждый из нас слышал фразу “подаренное не забирают”, однако в жизни есть тысяча и одна ситуация, при которых это детское правило не будет работать. Ведь жизнь как бриллиант – очень многогранна, иногда, чтобы сохранить имущество крайне необходимо отменить дарение. Как отменить дарение в суде, при каких условиях вы сможете это сделать и почему должнику будет полезно выполнить это действие, об этом и пойдёт речь в этой статье.

Дарение – это безвозмездная сделка, при которой первая сторона – даритель передаёт вещь в собственность, либо же имущественное право, как требования к себе, так и к третьему лицу второй стороне этой сделки – одаряемому или же вообще освобождает её от обязанностей. Наиболее точное определение вы можете найти в статье 572 ГК РФ “Договор дарения”. Форма договора дарения установлена статьёй 574 “Форма договора дарения”, таким образом она может быть:

  • Устной, в случаях, когда мы просто совершаем символическое действие (например, передаём какую-нибудь кофту)
  • Письменной – если юридическое лицо отдаёт дар стоимостью выше 3-х тысяч рублей, или договор является обещанием в будущем совершить дарение, или дарим недвижимое имущество (необходима имущественная регистрация)

Не стоит и путать дарение с пожертвованием, ведь они очень похожи. Если разбирать второе понятие мы выявляем сходства в том, что эта сделка также является безвозмездной, но главное отличие заключается в том, что жертвователь передает имущество для достижение определенной цели, допустим, постройку храма. Почему необходимо различать эти понятия: поскольку к жертвованию не принимаются статьи по отмене дарения. Вернуть то, что вы пожертвовали намного сложнее, чем то, что подарили. В будущем в нашем блоге появится статья, касающаяся отмены пожертвования, ведь закон даёт нам основания на совершение данного действия. А теперь снова вернемся к дарению.

Как вы поняли, ключевыми сторонами договора являются: даритель и одаряемый. Естественно, если вам подарили вещь, вы имеете право сразу же отказаться от этого предложения согласно статье 573 ГК РФ “Отказ одаряемого принимать дар”. В этом случае вам даже не нужно будет отменять дарение в суде, то есть проблем никаких с этим не будет. Также обращаем внимание на статью 579 ГК РФ “Случаи, в которых отказ исполнения договора дарения и отмены дарения невозможны” и берём на вооружение следующее: статьи 577 и 578 (отказ исполнения либо отмена дарения) не распространяются на обычные подарки небольшой стоимости, то есть речь идёт о подаренных вещах на сумму ниже, чем 3 тысячи рублей, конечно же, подаренные носки не сравнятся с задачей, допустим, отменить дарение дома. Как мы видим, есть куча нюансов в данном виде сделки. Но наиболее сложная ситуация, на которой мы и акцентируем своё внимание в этой статье, когда одаряемый является должником. Сразу же вспоминаем про многогранность нашей жизни. Тут-то в наш спектакль входят и дополнительные актёры – кредиторы, а как известно, в таких ситуациях нужно увеличивать гонорар, только, в отличие от театра, они сами себе это сделают, ведь они могут спокойно оспорить дарение в суде. Именно по этой причине, здесь стоит обратить внимание на то, что эта сделка безвозмездная следовательно она будет считаться недействительной, если она будет попадать под статью 170 ГК РФ “Недействительность мнимой и притворной сделки”. Для нас этот факт является крайне важным, поскольку он будет напрямую влиять на сохранение должником своего имущества. Ведь, как и упоминалось ранее, у нас есть кредиторы и они в свою очередь могут оспорить дарение в суде для того, чтобы вернуть долги. Однако к обсуждению этого вопроса мы ещё вернемся.

Как мы выяснили выше, нашим китом и тремя черепахами, на которых будут стоять основания, чтобы отменить дарение в суде, будут являться следующие статьи ГК РФ:

  1. 572 “Договор дарения”
  2. 578 “Отмена дарения”
  3. 170 “Недействительность мнимой и притворной сделки”

Также, если речь пойдет, допустим, о том, что нужно отменить дарение дома – недвижимого имущества, мы будем также пользоваться федеральным законом “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. Ведь в нем есть одно из доказательств наших оснований, а чтобы его понять, а также в целом, объяснить тему статьи, необходимо разобрать причины, согласно которым вы имеете право отменить дарение в суде.

Отменить дарение в суде имеет право как сам даритель, так и одаряемый (последний в свою очередь “отказывается” от дарения).

Мы не берём в учет вышеуказанные в статье статьи 579 и 573 ГК РФ, поскольку они уже предполагают за собой отказ от дарения или невозможность вернуть вещь.

В статье 578 “Отмена дарения” содержатся основные условия, при которых возможно отменить дарение в суде:

  1. Если одаряемый покушается на жизнь дарителя или наносит ему телесные повреждения (если удалось убить, право на отмену дарения принадлежит преемникам дарителя)
  2. Если одаряемый ставит под угрозу безвозвратной утраты дара, представляющего беспримерную ценность для дарителя
  3. Если необходимо оспорить сделку должника при банкротстве
  4. Если в договоре указано право дарителя отменить дарение в случае смерти одаряемого

Также мы не упоминали ранее, что в случае, если договор дарения предусматривает передачу дара только после смерти дарителя одаряемому, то данная сделка будет ничтожной, поскольку дарение не является завещанием.

В этих ситуациях даритель в одностороннем порядке имеет право вернуть дар. Но бывает и такое, что одаряемый согласен на возвращение дара: обусловлено это либо большой гордостью, либо хитрым решением защитить своё имущество от кредиторов. Как это выглядит? Даритель подаёт исковое заявление в суд, ссылаясь и выстраивая свои основания на одной из частей, например, 2 статьи 578 “Отмена дарения”. Ответчик в праве признать иск на основании статьи 39 ГПК РФ, если суд не установит неправомерность иска. Согласно ч.2 статьи 68 ГПК РФ истец не будет доказывать свою правоту, если ответчик признал обстоятельства. Таким образом, суд удовлетворяет исковые требования и происходит отмена дарения. Естественно, если кредитор сможет доказать, что действия попадают под статью 170 ГК РФ, то он сможет оспорить дарение в суде. Как правило, могут признать фиктивным расторжение брака и отмены дарения. Также бывают и осложнённые ситуации, когда одаряемый хочет вернуть дар и спасти имущество, но не может, допустим, если оно под запретом регистрационных действий, так как одаряемый – должник. Здесь и необходимы будут хитрости, поскольку без них мы останемся без дара, например, недвижимости. В нашей практике была схожая ситуация: нам необходимо было отменить дарение дома, который был под запретом регистрационных действий.

Дело заключалось в следующем: одаряемый желал сохранить своё имущество, поскольку на него был наложен запрет регистрационных действий судебными приставами. Всё шло к аресту недвижимости и её последующей реализации. Поскольку это был дар, наши юристы использовали процедуру отмены дарения для того, чтобы имущество по итогу не оказалось реализованным. Основания были указаны следующие:

  1. Истец был введён в заблуждение и думал, например, что это завещание. Суть данного основания проста: дарителя просто обманули и не оповестили о последствиях сделки. Даже если даритель лично поставит подпись, он все равно может ссылаться на это основание, так как он мог это делать под влиянием заблуждения. Помните мы в статье создали интригу, употребив федеральный закон “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, поскольку утвердили, что он для нас сыграет положительную роль? Так вот, в нём указано, что в обязанности регистратора недвижимости не входит объяснение природы сделки. Это также сыграет нам на руку.
  2. И выше мы разбирали ситуацию, когда ответчик просто принимает иск и не возражает. Тут мы будем использовать основание из статьи 578, а именно: угрозу безвозвратного уничтожения подаренного имущества.

Таким образом, у нас есть огромное весомые основания для того, чтобы получить положительный результат в данном деле и сохранить имущество от его реализации судебными приставами.

Если вы попали в ситуацию, когда необходимо оспорить или отменить дарение в суде, то мы предложим вам нашу высококвалифицированную помощь в решении вашей проблемы.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию о себе из Яндекса

Вы когда-нибудь пробовали гуглить свое имя? Вы задавались вопросом: «Как удалить удалить информацию о себе из Яндекса?» Если вы киваете в знак согласия, значит, вы, вероятно, видели что-то, какую-то информацию, которая вам не понравилась.

Отметим, что вы совсем не одиноки. К слову, запрос: «Как удалить информацию о себе из Гугла?» приносит почти 2 миллиарда результатов поиска. Мы, кстати, про это писали. Похоже, что многие веб-обитатели действительно заинтересованы в том, чтобы удалить недостоверную информацию из интернета. И это не случайно.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях:

Любому из нас не понравится мысль о том, что интернет-компании хранят информацию о вашей личности, занятиях и даже местонахождении. Вы оставляете некоторые данные на одном сайте, несколько слов указываете на другом – и вот он, накопленный и доступный для поиска материал. Все усложняется тем, что обозначенный выше материал становится доступным для посторонних граждан.

Вы сможете удалить мои данные из поисковика? – с таким вопросом часто обращаются к нам. Именно он побудил нас к написанию данной статьи.

Сразу хотим оговориться, что не все данные могут быть удалены из интернета, но обо всем по-порядку. Да, все персональные данные будут удалены, но не все данные являются персональными. О том как удалить персональные данные с помощью Роскомнадзора мы писали тут.

И вот наше видео на эту тему.

А ниже мы рассказываем как Роскомнадзор поможет бороться с недостоверной информацией:

Но вернемся с Яндексу, к тем сведениями, которые поисковик сможет удалить (прекратить поисковую выдачу). Для начала предлагаем рассмотреть как вообще работают поисковики: вы получаете много вещей, казалось бы, бесплатно, например, узнаете новости, получаете услуги связи, качаете игры и многое другое. Но чаще вы платите за них, смотря рекламу. Современные маркетологи отлично знают, что с помощью рекламы они превратят вас в своего будущего клиента. Кроме того, они все больше полагаются на ваши личные данные для того, чтобы предложить вам индивидуальную и, следовательно, более привлекательную рекламу.

Какой выход из этой ситуации? Не сидеть в интернете? Конечно, нет. Вряд ли у кого-то это получится, учитывая настоящие реалии. Вам не нужно исчезать из интернета. Лучший вариант состоит в том, чтобы удалить информацию о себе из Яндекса и удалить информацию о себе из Гугла.

Для справки:

В федеральном законодательстве закреплен такой термин, как право на забвение – оно означает право граждан на обращение с заявлением о прекращении выдачи в поисковике информации о нем. Но все ли так просто? Давайте разбираться. Статья по этой теме доступна по ссылке.

Как удалить информацию о себе из Гугла?

При рассмотрении вопроса о том, как удалить мои данные из поисковика Гугл, вы должны понимать, как работают поисковые системы, такие как Гугл или Яндекс. Поисковые роботы постоянно проверяют всю информацию, которая публикуется в интернете. Далее эта информация организуется в индекс, чтобы алгоритмы поисковиков могли быстро находить наиболее релевантные страницы и показывать их в ответ на определенную поисковую фразу.

Это означает, что все, что можно найти о вас в интернете изначально было опубликовано на определенной веб-странице. Итак, вам нужно удалить информацию о себе из Яндекса. Данному поисковику требуется время, чтобы не показывать вашу личную информацию. Более того, точных сроков для этого нет.

Вы можете сделать запрос, чтобы удалить недостоверную информацию через этот инструмент Гугл. Кроме этого, такая же форма предусмотрена и у Яндекса.

И теперь самое главное – есть несколько категорий информации, которая может быть удалена из результатов поиска по запросу.

Гугл заявляет, что определенный контент может быть удален из результатов поиска по юридическим причинам либо если он создает риск кражи личных данных, финансового мошенничества или другого вреда. Вы можете использовать следующую форму запроса на удаление такой информации.

Обратите внимание, что Гугл обычно не удаляет даты рождения, адреса, номера телефонов и другую информацию, которая является легальной и общедоступной (но Роскомнадзор и российское законодательство считает иначе – это чистой воды персональные данные).

Почему я не смогу удалить мои данные из поисковика самостоятельно?

Да, допустим вы можете удалить свою учетную запись ВКонтакте и все изображения, которые в ней были. Однако данные о вас все равно останутся в сети. Удаление себя из интернета – это очень сложная задача. Самостоятельное удаление займет много работы и времени. Поэтому лучше это дело доверить специалистам.

Кроме этого, большинство людей, которые пытаются сделать это сами, делают это неправильно. Есть несколько правил, которые вы должны знать о процедуре удаления такой информации:

1 Многие предполагают, что из-за того, что нелестная фотография появляется в поиске Яндекс, вы можете просто обратиться в Яндекс с просьбой убрать ее. Однако помните, что Яндекс – поисковая система, а это значит, что она показывает изображения и информацию с других сайтов. По сути, Яндекс показывает вам список данных, которые существуют в интернете, он не имеет всеобъемлющего контроля над самими данными. Чтобы навсегда удалить любую нелестную часть данных, появляющуюся в поисковике, вам нужно перейти к первоисточнику. Это означает, что если вы обнаружите статью, порочащую вас, то вам нужно удалить ее с основного сайта, на котором она была размещена. Для этого необходимо обратиться к владельцу сайта. Как только последний удалит информацию, интересующую вас, Яндекс и другие поисковые системы постепенно отфильтруют эту информацию из своих результатов поиска.

Для справки:

Согласно их политике и рекомендациям по удалению, Гугл может удалять изображения, если они содержат конфиденциальную личную информацию, которая может привести к краже личных данных, например фотографии вашей подписи, номера кредитных карт или обнаженные изображения, опубликованные кем-то другим.

2 Большая часть информации или изображений, которые многие из нас находят ненужными в интернете, находится в социальных сетях. Если вы оставили комментарий или разместили статью на чужом сайте, то существует огромная вероятность, что вы потеряли права на этот контент, как только нажали кнопку отправить. Ведь большинство веб-сайтов имеют строгие правила условий использования (которые, как правило, никто не читает), которые гарантируют право собственности на указанное изображение, статью или видео, передаваемое сайту после его публикации. Поэтому очень важно тщательно продумать то, что вы публикуете в интернете, потому что если вы хотите, чтобы это было удалено, вам нужно будет сильно заморочиться. Кроме того, вам будет необходимо придумать уважительную причину, почему они должны удовлетворить вашу просьбу и удалить информацию. Простое «Я плохо выгляжу на фотографии»или «Этот отзыв не про меня, я таким не являюсь»не поможет.

3 Не стоит отчаиваться! Удалить информацию о себе из Яндекса – то еще испытание. Большое количество отказов, регулярные попытки удалить недостоверную информацию и т.д.. Если хотите видеть прогресс, то необходимо довериться специалистам (опытным юристам). О наших услугах вы всегда можете узнать здесь.

От теории к практике

Давайте предметно теперь обсудим, как, например, удалить фотографию из Гугла:

Многие люди натыкаются на свои изображения в поисковой системе и думают, что они могут просто отправить сообщение Гугл, чтобы удалить любые оскорбительные фотографии или другие данные о вас. К сожалению, все не так просто. Почему? Так происходит потому, что Гугл не владеет этими изображениями, а владеют люди, которым принадлежит конкретный сайт, на котором размещена ваша фотография.

Итак, как же буквально заставить Гугл удалить вашу фотографию?

1 Нажмите на изображение в результатах поиска Гугл, чтобы увидеть, на каком сайте находится это изображение.

2 Если вы знаете или можете найти владельца сайта, вежливо попросите его удалить его. (Более подробно о том, как это сделать, мы рассказывали здесь).

3 После этого попросите Гугл удалить фотографию из результатов поиска. Форму заполнения прилагаем.

Чем мы поможем вам?

Как вы уже поняли, изучив материал статьи, процедура удаления информации из интернета очень сложна. Поэтому, чтобы не терять времени, нервов и сил, необходимо прибегнуть к помощи юристов.

Мы занимаемся не только стадией судебного разбирательства, но и досудебным решением вопроса: готовы от начала и до победного конца осуществить процедуру удаления данных. Коротко перечислим этапы, из которых состоит наша деятельность в этой сфере:

1 оцениваем перспективу дела: собираем необходимую информацию, изучаем ссылки, исследуем поисковик;

2 осуществляем сбор необходимых документов и оформляем соответствующее заявление, которое отправляем поисковику (Яндекс, Гугл, любой другой – нам неважно);

3 получаем ответное письмо;

4 если ответ нас не устраивает, обращаемся в суд за защитой права на забвение.

 

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию о себе из Гугла

Вопрос, как удалить информацию о себе из Гугла, был и остается злободневным. Каждый из нас в определенной степени связан «информационной паутиной». В эпоху цифровизации, диджитализации все больше и больше сфер нашей жизни переходят в электронный формат. Формирование таких институтов, как электронное правосудие, электронное правительство,  электронная подача документов, жалоб, заявок отвечает требованиям времени, даже множество государственных услуг сейчас оказываются через Интернет, и это отмечается как положительная тенденция.

Наш подкаст на тему “Как удалить персональные данные из интернета?” → 

Наш подкаст на тему “Как удалить клевету?” → 

Мы с соцсетях:

Так это или нет – вопрос спорный. Важно одно: сейчас огромнейшие пласты информации хранятся на интернет-сервисах, и не всегда им можно доверять. Остро встает вопрос и тогда, когда речь идет о личной информации. К юристам все чаще и чаще обращаются с просьбами помочь удалить информацию о себе из Гугла и других поисковиков.

По наитию нам кажется, что Интернет – это что-то еще не до конца «обузданное», что здесь все могут делать буквально все, что заблагорассудится. Не стоит сразу закидывать камнями это утверждение, ведь в этом есть доля правды хотя бы потому, что прослеживается острый недостаток правовой регламентации некоторых вопросов, касающихся информационно-коммуникационных технологий.

Конечно, за действия в сети нужно отвечать. Но проблема в том, что на настоящий момент далеко не везде присутствует система барьеров на совершение каких-либо действий в Интернете. Захотелось выложить оскорбляющий пост, разместить фотографию без разрешения ее владельца, написать лживый отзыв – флаг вам в руки, только будьте потом готовы ответить. Однако осмелимся сказать, что перспективные методы защиты (направленные в будущее) для данной сферы жизни кажутся не совсем оправданными. Интернет – это то пространство, где все разлетается и распространяется по различным источникам в считаные секунды, становится объектом всеобщего обозрения. И в этом его опасность.

Удалить информацию о себе из Яндекса, удалить информацию о себе из Гугла, конечно, можно, но далеко не всегда. Право удаления сведений о себе из интернета называется «правом на забвение». Кстати говоря, очень интересна история возникновения этого права, а также любопытны для изучения прецеденты, которые способствовали появлению этой категории. Однако это не тема нашей сегодняшней статьи, но при желании советуем Вам… загуглить. Сведения о праве на забвение удалить из Гугла не получится 🙂 , потому что нет никаких на то оснований. А вот Ваши данные очень даже можно удалить.

Итак, задаваясь вопросом, как удалить мои данные из поисковика, Вы должны понимать, что есть закрытый перечень условий, при которых это можно сделать. Перечень оснований перечислен в положениях Федерального закона от 13 июля 2015 года № 264-ФЗ. Вкратце, удалить информацию о себе из Гугла, Яндекса, иного поисковика можно только в трех случаях:

  • если эта информация является незаконной, распространяется с нарушением законодательства (например, если имеет место быть нарушение авторский прав, незаконно используется товарный знак и проч.);
  • можно также удалить недостоверную информацию, то есть не соответствующую реальной действительности (например, кто-то распространил информацию с целью оклеветать Вас);
  • если эта информация неактуальна (например, если в интернете отображаются сведения о давнишних долгах Вашей компании, которые были погашены и др.)

Яндекс отобразил в своей инфографике статистику обращений. Среди всех запросов лишь около 20% связаны с неправомерно распространяемой информацией, около 30% – с недостоверной информацией. Аж больше половины всех обращений связаны с просьбой об удалении неактуальной информации.

Вот что пишет поддержка Google по вопросу информации, которую они могут удалить со своих поисковых страниц:

Если Ваш случай не подпадает ни под один из перечисленных, увы, удалить информацию о себе из Яндекса, Гугла, неважно, какого поисковика, не получится. И Яндекс, и Гугл приводят далеко не радостную для заявителей статистику: если дело доходит до суда, около 70% заявлений на удаление информации отклоняются. А все потому, что сведения, подпадающие под действие Закона № 264-ФЗ, удаляются на первом этапе – на этапе подачи заявления. И то – не всегда.

Крайне важно самостоятельно доказать, что именно в Вашем случае информация может подлежать удалению, ни Яндекс, ни Гугл сам досконально проверять и доказывать ничего не будет. Но к этому мы еще вернемся несколько позже.

Конечно, ни один механизм не может работать исправно на все сто процентов, поэтому есть дела, которым суждено успешно решиться только в суде, но, как видите, их не так много. Этим абзацем мы хотим донести до Вас, что прежде чем размышлять о том, как удалить мои данные из поисковика, необходимо точно разобраться в том, возможно ли в принципе это сделать, защищает ли Ваше право закон, прежде чем ломиться в двери суда.

Мы уже успели упомянуть этап подачи заявления (запроса). Разберем подробней. Итак, если Вам нужно удалить недостоверную информацию или же неактуальные сведения, информацию, противоречащую требованиям закона, то необходимо заполнить онлайн-формы, которые предоставляют поисковики.

Есть один очень важный нюанс: сама информация, которую Вы хотите удалить, все равно останется на сайте, удалятся лишь сведения из поисковой выдачи. То есть если Вы забьете какой-то интересующий запрос, то он не отобразится среди выданных результатов поиска, но если есть в наличии прямая ссылка на эти сведения, то их можно будет открыть и увидеть.

Google предоставляет следующую веб-форму запроса «на удаление определенных URL из результатов поиска Google в Российской Федерации, связанных с их именем, в тех случаях, когда сведения являются устаревшими, неверными, неактуальными или распространены незаконным путем»:

Яндекс также составил аналогичную форму для пользователей на своем сайте.

По закону, оператор поисковой системы в течение десяти дней должен либо выслать встречное требование об уточнении предоставленных сведений (в случае их неполноты, неточности), либо же прекратить выдачу ссылок на информацию, указанную в требовании заявителя, при показе результатов поиска по запросам пользователей поисковой системы.

Как мы уже упоминали ранее, на заявителе лежит обязанность самостоятельного доказывания незаконности, недостоверности, неактуальности сведений, размещенных в интернете. Большинство запросов отклоняются на первом же этапе как раз-таки по той причине, что не было никакого должного обоснования, почему оператор должен прекратить выдачу ссылок на конкретную информацию.

Чтобы определить, имело ли место быть какое-либо событие или обстоятельство, нужные определенные ресурсы. У поисковиков нет никаких технических возможностей и даже правовых оснований выяснять обстоятельства дела. Например, если вы попросите в запросе удалить ссылку на сайт, в котором вас обвиняют в некачественном предоставлении какой-то услуги и не подкрепите запрос никакими доказательствами, разумеется, заявление отклонят. В этом случае, чтобы ссылку на сайт удалили, вам будет нужно собрать всю возможную информацию, например, предоставить результат выполненной вами услуги в виде фотографии или используя другие источники, все зависит от ситуации.

Возникают проблемы и с проверкой актуальности информации, особенно, если дело касается сферы услуг и отзывов. Конечно, можно обратиться с требованием удалить ссылки на сайт, на котором размещены негативные отзывы многолетней давности, которые уже давно утратили свою актуальность. Однако доказать обоснованность требований будет довольно трудно. Представим, что к условному Яндексу обратился практикующий врач с просьбой удалить ссылку на ресурс с негативными оценками его работы, которые были опубликованы несколько лет назад, ссылаясь на неактуальность информации. Удалять такие сведения будет по меньшей мере чревато, поэтому врачу придется изрядно постараться, чтобы доказать факт неактуальности опубликованных сведений. А лучше воспользоваться услугами профессионала в данном деле.В

К нашим юристам довольно часто обращаются за помощью по вопросу удалении нежелательной информации из интернета. Вкратце опишем, в чем заключается эта процедура:

  • Для начала необходимо оценить перспективы дела, проанализировать ссылки и информацию в них на предмет подпадания под действие вышеупомянутого закона о забвении;
  • Далее составляется требование к поисковику, осуществляется сбор необходимых документов;
  • После этого мы направляем это требование оператору поисковой системы и ждем ответ (могут попросить выслать дополнительные данные, уточняющую информацию);
  • Анализируем ответ поисковика. Если он отрицательный, обращаемся в суд с аналогичным требованием.

Таким образом, подводя итог, скажем, что удалить информацию из Интернета (точнее, ссылки со страниц поисковиков) можно, но далеко не во всех случаях. Важно проанализировать обстоятельства конкретного дела, понять, регулирует ли закон данную ситуацию.

Также не забывайте про действенный метод подачи жалобы в Роскомнадзор. Наше видео на эту тему.

ПОДРОБНЕЕ
Наследство. Установление отцовства

Нередко бывает, что для возникновения прав на наследство установление отцовства является обязательным условием. Такая потребность есть в случае, когда официально по документам нет отца, но в действительности он есть. Проблема только доказать биологическую связь с ним для внесения в свидетельство. Давайте разбираться, как стать обладателем наследства биологического отца (но не по документам) после его смерти.

Есть некоторые сложности:

Для того чтобы иметь статус наследника, нужно быть родственником умершего, но не всегда в жизни родственная связь подтверждена документально. В таком случае установить факт родства можно исключительно в судебном порядке, иного пути нет. Но как доказать родства после смерти? Расскажем Вам об этом. Первый шаг – установить отцовство для наследства

Мы с соцсетях:

Поможем Вам установить факт отцовства и принять наследство. Оказываем услугу не только по Москве и МО, но и по всей России. Стоимость и срок оказания услуги по ссылке

Нужно подавать в суд заявление об установлении факта отцовства. Нельзя с пустыми руками пойти к нотариусу для принятия наследства. У последнего попросту не будет оснований для выдачи Вам свидетельства о принятии наследства, даже если Вы ему представите несколько совместных фотографий и пару переписок. Единственное основание – решение суда о признании факта отцовства.

Если мать и отец не состояли в браке, то нужно учесть следующее:

Если вы ро