00

Блог

Взыскать по гарантийному письму

Пожалуй любое физическое или юридическое лицо, которое регулярно вступает в деловые отношения, задается вопросом: «Как взыскать по гарантийному письму?». Для того, чтобы регулировать взаимоотношения между обозначенными сторонами с правовой точки зрения, было принято несколько юридических документов, которые и будут являться основанием такого сотрудничества. К последним можно отнести различные деловые письма, самой распространенной их формой являются гарантийные. К сожалению, ни для кого не является секретом, что большое количество предпринимателей берут денежные средства в долг, поэтому нужно обезопасить себя. Как это сделать? Давайте разбираться. Ответим в этой публикации на следующие самые важные вопросы:

  • Что такое гарантийное письмо?
  • Можно ли взыскать долг по гарантийному письму?
  • Как составить иск по гарантийному письму?
  • Зачем нужен юрист в арбитражный суд Москвы?

Кстати, еще одна интересная публикация на аналогичную тему расположена здесь. Изучив ее станет понятно, каким образом взыскать долг в арбитражном суде.

Гарантийное письмо по долгу: что необходимо о нем знать?

Гарантийное письмо представляет собой деловой документ, который составляется для того, чтобы предоставить другой стороне гарантии в письменном виде. В такой бумаге могут быть обещания, условия, действия или намерения субъекта, которые неразрывно связаны с интересами другого лица. Этот документ может быть адресован не только организации, но и любому физическому лицу (то есть заключен между любыми дееспособными субъектами).

Для справки:

Сам термин гарантия может и не встретиться в таком письме. Это не обязательно. При этом такое письмо будет называться гарантийным ввиду того, что его текст содержит определенные гарантии.

Составление гарантийный писем – не редкость. На сегодняшний день практически все бизнесмены прибегают к оформлению такого документа. Его заключение позволяет обезопасить сделки и уравновесить в целом весь процесс взаимодействия.

Важно

Гарантийное письмо имеет строго правовой характер. Статус такого письма соответствует любому другому договору. В этой связи может выражаться как в виде отдельного документа, так и в виде приложения к уже существующему соглашению.

Можно ли взыскать по гарантийному письму: судебная практика и исковая давность

Отметим, что даже имея на руках гарантийное письмо о погашении долга, вы можете не получить обещанную сумму вовремя и в полном объеме. В такой ситуации гарантийное письмо может стать причиной для прерывания течения срока давности подачи искового заявления. По общему правилу последний равен трем годам (положение из ГК РФ). Но суды сходятся во мнении, что признание претензии относится к действиям, которые свидетельствуют о признании долга. Значит после того, как кредитор получит гарантийное письмо, срок давности начинает течь заново.

Например, на срок исковой давности сослался ответчик в кассационной жалобе (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20 января 2017 г. N Ф08-10044/16 по делу N А61-938/2016). В последней он просил суд применить исковую давность по делу о взыскании долга по гарантийному письму. Однако суды отказали ответчику в этом, так как срок исковой давности был прерван выдачей гарантийного письма.

Иск по гарантийному письму: практический случай

ООО«А»(наш клиент) ошибочно перечислил 2 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Б»по реквизитам, указанным в письме. Последнее содержит ссылку на договор аренды, который никогда не заключался между сторонами и не направлялся на рассмотрение. Письмо было оформлено по ошибке ООО«Б», и передано ООО «А»(нашему клиенту), а бухгалтерия по ошибке его оплатила.

ООО«А»(наш клиент) впоследствии неоднократно обращался к ООО «Б»за возвратом указанной денежной суммы. ООО «Б»выдал ООО «А»(нашему клиенту) гарантийное письмо, согласно которому «…Общество с ограниченной ответственностью «Б», действующего на основании Устава, гарантирует ООО «А»(нашему клиенту) возврат ошибочно перечисленных денежных средств в размере 2 500 000 рублей в срок до «16» июля 2021г…». К данному сроку долг не был погашен. ООО «А»(наш клиент) также обратился к ООО «Б»с досудебной претензией.

Прикладываем фото гарантийного письма:

На момент подачи иска денежные средства так и не поступили на счет ООО «А»(нашему клиенту), в связи с чем нами был составлениск по гарантийному письму.

Прикладываем вам текст искового заявления:

 

 

Суд завершился успехом и нам удалось взыскать по гарантийному письмудолг ООО «Б».

Таким образом, если вам необходимо взыскать долг по гарантийному письму, то вам необходим юрист в арбитражный суд Москвы. Мы подобной категорией дел занимаемся и, должны отметить, очень успешно. Бытует мнение, что иногда гарантийное письмо не обладает юридической силой и взыскать по нему денежные средства не получится. Можем поспорить с этим выражением. Действительно, многое зависит от того, как именно составлено гарантийное письмо и какие оно содержит положения. Однако, в любом случае специалист – юрист в арбитражный суд Москвыдетально изучит сложившуюся ситуацию и выявит возможные риски. А что еще входит в предоставляемую нами услугу?

  • изучение ваших документов и разработка правового комментария по вашему вопросу;
  • составление и подача искового заявления в суд;
  • участие и сопровождение в суде (но не более трех заседаний);
  • получение решения суда и передача решения клиенту.

Из перечисленного выше следует, что мы берем на себя практически все. А что нужно от вас? Всего лишь несколько документов. Давайте разберемся, что пригодится для взыскания долга по гарантийному письму:

  • естественно, само гарантийное письмо;
  • документы и доказательства, которые могли бы подтвердить соблюдение досудебного порядка (по данной категории дел он обязателен);
  • реквизиты сторон (если таковые имеются);
  • доверенность на представителя.

Сроки оказания рассматриваемой услуги. Отметим, что сроки рассмотрения в суде не зависят от нас, но составляют приблизительно два месяца. А вот составление искового заявления – то, на что влияем именно мы, занимает 5 рабочих дней.

Подробнее узнать о предоставляемой нами услуге можно тут.

Итак, подводя итоги, отметим, что гарантийные письма часто используются, когда одна сторона в сделке не уверена, что другая сторона сможет выполнить свои финансовые обязательства.

Значение гарантийного письма в бизнесе заключается в следующем:

  • Гарантийное письмо важно в бизнесе для обеспечения получения оплаты.
  • Его заключение становится чрезвычайно важным, когда предприниматель решает расширить свой бизнес и вывести его на новый уровень. В этом аспекте гарантия становится просто необходимой.
  • Без гарантийного письма предпринимателям было бы трудно получать долги.
  • Гарантийное письмо может дает чувство облегчения (безопасности) сторонам, участвующим в бизнесе.

Гарантийные письма не подлежат передаче другим лицам. Они применяются только к субъекту, который указан в соглашении. Другая сторона может запросить увеличение или уменьшение стоимости гарантийного письма в соответствии с условиями соглашения.

ПОДРОБНЕЕ
Составить соглашение о расторжении договора

Контрагенты, вступая в какие-либо правоотношения и принимая на себя перечень прав и обязанностей, на начальном же этапе достижения соглашения осознают, что его можно будет прекратить, если того будет требовать ситуация и закон будет допускать такой расклад событий. Сделать это можно разными способами. Самый неконфликтный, простой и четкий вариант – составить соглашение о расторжении договора. Расторгнуть договор можно при помощи юриста, можно и без него, однако в этом случае важно знать все нюансы оформления содержательного и формального характера.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что представляет из себя такое соглашение, расскажем, как его оформлять, остановимся на нюансах, а также ознакомим нашего читателя с соглашением о расторжении договора подряда, составленным нашими юристами.

Составить соглашение о расторжении договора: всегда ли это можно сделать?

Ответ: нет. Главное условие – разрешение на то закона. Если Ваш случай подпадает под запрещающую норму закона, расторгнуть договор, даже при помощи юриста, нельзя.

Тем не менее, если такого запрета нет, то у участников нет никаких ограничений в прекращении собственных договорных правоотношений, они смогут расторгнуть любое соглашение (разумеется, есть свои условия и нюансы, касающиеся конкретных сделок).

Есть три варианта развития событий:

  • Одну из сторон что-то не устраивает в части выполнения условий договора / контрагент нарушает условия – договор можно расторгнуть в одностороннем порядке, если это разрешает закон. Просто так любое лицо не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, ведь это бы нарушало гражданский оборот, принцип диспозитивности и равноправия.
  • Стороны договорились о том, чтобы составить соглашение о расторжении договора – компромиссный вариант, предполагающий для сторон наиболее выгодные условия.
  • Стороны не смогли договориться, расторгнуть договор, даже с юристом, в одностороннем порядке нельзя – прекращать правоотношения придется через суд.

Порядок действий

   

Итак, если Вы решили расторгать договор, понимаете, что для этого необходимо будет составлять соглашение, придерживайтесь следующего плана:

– *обратитесь за помощью к юристу 🙂

– сообщите контрагенту о своем намерении расторгнуть договор

– ожидайте ответ (если партнёр не ответил или ответил отказом, придется обращаться в суд, тут юрист точно лишним не будет; если партнер принял Ваше предложение, тогда см. следующий шаг)

– составьте грамотное соглашение, учтя все нюансы, подпишите его и расторгните договор

* Итак, почему первый пункт отмечен звездочкой? Мы привыкли, что в школьных учебниках таким образом отмечались дополнительные включения, и где-то внизу нужно искать сноску. Так вот, сноска прямо тут. Дело в том, что помощью юриста в этом вопросе не стоит пренебрегать. Разумеется, Вы можете обойтись и без него, найти какую-то типовую форму в Интернете, обсудить с партнером детали, составить документ, подписать его и, как говорится, спокойно разойтись. Однако не тут-то было. На практике возникало множество случаев, когда пренебрежение качественной формой и содержанием соглашения выходило человеку «в копеечку». Вы никогда не сможете с полной уверенностью сказать о том, что Ваш контрагент добросовестный и ни при каких обстоятельствах не будет пытаться выудить выгоду из соглашения. Нужно мыслить превентивно. И быть готовым ко всему. Порою цена соглашения о расторжении договора и рядом не стоит с теми суммами, которые можно потерять, неправильно составив документ или вовсе его не составив.

Окончив с лирическим отступлением, разберем каждый шаг подробней.

  1. Уведомление контрагента

   

Лучше сразу привыкать делать все на бумаге. Уведомление партнера о желании расторгнуть договор – не исключение. Кто знает, вполне возможно, дело дойдет до суда. Уведомление о своих мотивах может послужить неплохим подспорьем в деле.

Какой-то строгой формы у данного уведомления нет. Главное, чтобы из письма было понятно, что сторона явно желает расторгнуть договор со своим контрагентом на конкретных условиях и в конкретных числах.

В целом, этот этап можно пропустить, сразу отправив проект соглашения о расторжении контракта.

Письмо-уведомление необходимо отправлять на юридический адрес потенциального получателя, или по адресу, прописанному в договоре. Документы об отправке сохраните.

На практике возникали случаи, когда партнер возражал в суде на доводы оппонента о том, что ему было направлено письмо о намерении расторгнуть договор, чтобы не платить неустойку, которая успела скопиться за время невыполненных обязательств. Для этого и нужно сохранять документы, подтверждающие отправку уведомления, чтобы доказать суду, что партнер с намерением был ознакомлен (важно: риск неполучения письма лежит на самом получателе; презюмируется, что оно доходит до его рук при отправке).

.

  1. Получение ответа от второй стороны

 

Тут все просто. Если партнер согласен – составляете и подписываете соглашение. Если партнер молчит, еще раз перепроверьте условия договора. Возможно, там есть пункт, в котором говорится о том, что в случае молчания другой стороне дается право на одностороннее расторжение договора.

На ответ у контрагента по закону отводится 30 дней. Если Вы получили отказ, то в суд можно обратиться и раньше. Но не спешите решать вопрос путем судебных прений. Возможно, расходы на суд превысят расходы, которые Вы понесете, сохранив договор.

  1. Соглашение о расторжении договора (СОРД)

 

Мы дошли до ключевого этапа, самого сложного. Для начала кратко поясним, что в целом из себя представляет это соглашение.

СОРД – это документ, составляемый и подписываемый двумя сторонами, подтверждающий волю обеих сторон соглашения расторгнуть договор на определенных условиях и в определенные сроки. Можно сказать, что это соглашение является дополнительным, следует за основным договором, при отсутствии второго – первое является ничем.

Какова форма?

Единого шаблона нет. Если Вы и найдете шаблон на просторах интернета, уверяем Вас, ничего хорошего от его использования не выйдет. Каждый случай крайне индивидуален, важно учесть все особенности и нюансы, прежде чем приступать к составлению документа. Крупные компании никогда не заключают таких соглашений самостоятельно, ведь речь идет о немалых деньгах. Цена соглашения о расторжении договора и сумма возможных убытков бывают несоизмеримы.

Однако есть условия, которые важно предусмотреть почти в каждом таком соглашении. Некоторые из них перечислим ниже:

  • Разумеется, это название документа. Присвойте документу номер и дату договора.
  • Укажите место составления соглашения. Достаточно указать лишь город.
  • Не забудьте про дату. Даты имеют большое значение в каждом юридическом вопросе.
  • Детально пропишите собственные наименования (как физические лица или как юридические лица + ФИО подписантов), также укажите, на каком основании каждая сторона правомочна на подписание документа (это может быть устав или доверенность).
  • Пропишите основания прекращения контракта (если договор расторгается по закону или по условиям самого договора), сославшись на конкретную статью закона или пункт договора.
  • Одна из наиболее важных структурных частей соглашения – условия расторжения договора. Здесь необходимо прописать, какие обязанности возлагаются на каждую сторону. Если таковых нет, тогда укажите, что претензии друг к другу у сторон отсутствуют. Если же контрагенты преследуют какие-либо цели, их стоит расписан как можно более детально, причем так, чтобы избежать впоследствии сомнений в толковании каких-либо условий.
  • Далее – формальности: дата прекращения контракта (по общему правилу таковой датой считается день, когда было подписано соглашение, но можно указать и конкретное число), реквизиты и подписи сторон.

Чтобы обезопасить себя и избежать дальнейших противоречий, к соглашению приложите также документы и акты, имеющие значение для дела. Это могут быть, например, акты приема-передачи, счета-фактуры и др.

Необходимо отметить, что у каждого договора есть свои нюансы, поэтому в содержании соглашения должны эти нюансы учитываться. Например, если говорить о соглашении о расторжении договора подряда, то особенность состоит в том, что в случае, если качество выполненных работ не удовлетворило заказчика, то последний может расторгнуть договор в одностороннем порядке, отправив письмом соответствующее соглашение. Если контрагент должен выплатить компенсацию, ее размеры и сроки оплаты должны быть предусмотрены в соглашении.

Юристы нашей компании составили для клиента соглашение о расторжении договора подряда, с которым Вы можете ознакомиться ниже. Возможно, Вы почерпнете для себя какие-то особенности составления документа или решите обратиться к нам. В любом случае, мы рады быть полезными.

ВАЖНО! Форма соглашения о расторжении договора должна соответствовать форме первоначального договора. Так, если он подлежал нотариальному удостоверению, соглашение тоже нужно заверить. Если договор был заключен в простой письменной форме, аналогичным образом должно составляться и соглашение.

Условия несоблюдения формы – соглашение попросту не будет иметь силы.

НО обратимся к Постановлению Пленума № 49, в котором оговаривается один очень любопытный нюанс: принятие исполнения по договору исцеляет пороки формы. Это правило распространяется и на соглашение о расторжении договора. Так, например, если одна из сторон предложила расторгнуть договор на определенных условиях, а вторая сторона СОРБ не подписала, но в то же время начала выполнять условия, прописанные в соглашении, тем самым соглашаясь с его содержанием, суд может признать обоюдное согласие сторон и в отсутствие подписей в документе.

Дополнительные вопросы

  • Может быть такое, что изначально в договоре указано, что он не может быть расторгнут путем соглашения.

Это не ставит для контрагентов палку в колеса. Нужно просто подписать дополнительное соглашение к договору, аннулирующее этот пункт, и уже после этого спокойно составлять СОРБ.

  • Необходимо знать, что СОРБ отменить нельзя.

Как говорится, обратного пути нет. Если Вы с партнером решили расторгнуть договор и составить об этом соглашение, передумать и вернуться к исполнению условий договора после подписей и печатей под СОРБ уже нельзя. В суде Вам тоже откажут, условия вне СОРБа будут признаны недействительными.

  • Еще раз напомним о том, что перед тем, как заключать соглашение о расторжении договора, необходимо проверить, есть ли ограничения и запреты, ставящие под угрозу действительность СОРБа.

Так, например, согласно Гражданскому кодексу РФ, если сделка заключена в пользу третьего лица, его нельзя расторгнуть при помощи дополнительного соглашения, есть не было получено согласие от самого третьего лица (ст. 430 ГК).

  • Необязательно полностью отказываться от договора, можно подписать соглашение о расторжении сделки лишь в части.

Если стороны не хотят разъединять договорные узы между собой целиком и полностью, а хотят лишь сгладить шероховатости, избавившись от действия некоторых условий договора, они вполне могут заключить СОРБ в определенной части. Для этого необходимо в соглашении детально прописать, какие именно обязанности аннулируются и больше не исполняются. В целом, процедура оформления и форма будет такая же, что и у обычного соглашения.

Если Вам потребовалось составить соглашение о расторжении договора, не пренебрегайте помощью юриста в этом вопросе. Мы являемся опытными специалистами с многолетним стажем, гарантируем выполнение своих обязанностей качественным образом, поэтому обращайтесь. Наши интересы совпадают с интересом клиента, мы работаем для того, чтобы помогать людям в сложных юридических вопросах, ведь это – Дело Чести нашей компании.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить клевету о себе

В связи с тем, что весь действующий бизнес сейчас плавно перетекает в интернет пространство становится очень важным защитить себя от конкурентов и недобросовестных потребителей. Поэтому вопрос: «Как удалить клевету о себе?» актуален для юридических лиц и предпринимателей как никогда. В сети многие пользователи не стесняются в комментариях и выражениях (особенно когда есть возможность оставить комментарий анонимно). Но знают ли те самые пользователи об ответственности за распространение подобной информации? Спрос именно на эту услугу растет, и мы, успешно проведя довольно много дел, решили подытожить наш опыт в виде публикации. Прочитав ее, вы узнаете:

  • Как удалить клевету о себе в сети?
  • Что сделать чтобы удалить персональные данные из интернета?
  • Как удалить негативные отзывы в интернете навсегда?

Кстати, еще одна интересная публикация на эту тему расположена тут.

Видео информация на нашем ютуб канеле

Перед тем, как перейти к исследованию активных действий по удалению данных из интернета давайте разберемся, что такое клевета и какая ответственность установлена в законе за ее распространение?

Клевета: что гласит закон?

УК РФ. Наказание за клевету содержит Уголовный кодекс, согласно которому субъект, который, осознавая свои действия, распространяет недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство, а также репутацию другого субъекта. Факт осознанности здесь играет важную роль. Из этого признака мы понимаем, что субъект желал и предвидел последствия, которые могут наступить.

ГК РФ. Наказание предусматривает и Гражданский кодекс, согласно положениям которого субъект распространяет недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство, а также репутацию другого субъекта. Но в этом случае факт осознанности может и не быть установлен. Например, лицо не предполагало, что эта информация является недостоверной.

КоАП РФ. Наказание предусматривает Кодекс об административной ответственности, согласно которому субъект распространяет информацию, которая направлена на унижение достоинства другого (выражается в неприличной форме).

Какая разница между тремя составами? Приведем примеры: 

  • Если кого-то назвали «козлом», то это является оскорблением. 
  • Если утверждают, что сантехник А. сделал плохо свою работу, то это удар по деловой репутации и достоинству. 
  • Если утверждают, что сантехник А. сделал плохо свою работу и надеются, что из-за этого у него не будет клиентов и прибыли, то это клевета.

Удалить клевету о себе: как понять, что это клевета и что делать дальше?

Если вы обнаружили недостоверную информацию о вас в интернете и намерены обращаться в суд, то вам необходимо будет сделать скриншот страницы в интернете и заверить ее нотариально. После этого желательно представить скриншот на лингвистическую экспертизу (скорее всего в суде все равно будут требовать ее проведения).

Если заключение лингвиста будет отрицательным, то нет никакого смысла обращаться в суд. Очень важно отметить, что положительное заключение лингвиста и выигранное дело в суде – не одно и то же. То есть положительное заключение эксперта не дает вам гарантии успеха в суде. Что делает эксперт? Он должен ответить на два основных вопроса:

  • Есть ли в комментарии информация о фактах или событии, которые выражены утвердительно?
  • Присутствует ли в отзыве субъективное суждение?

Можно оценить наличие/отсутствие клеветы самостоятельно. Нужно опираться на следующие признаки:

1 в отзыве понятно, о каком субъекте предпринимательской деятельности идет речь;

2 отзыв имеет порочащую репутацию информацию. По поводу последней есть постановление ВС РФ, который перечислил утверждения, подпадающие под признак порочащих:

  • осуществление недобросовестной деятельности;
  • нечестный поступок;
  • нарушение закона;
  • поведение, нарушающее этику (в личной или общественной сферах);
  • поведение, нарушающее профессиональную этику.

3 информация в отзыве не соответствует действительности;

4 информация является утверждением о том или ином факте. Данный пункт является самым проблематичным и поэтому сложным. Если высказывание комментатора можно проверить на соответствие действительности, то это и есть утверждение о факте. В противном случае такое высказывание будет относиться к оценочному суждению, судить за которое запрещено. Однако оценочные суждения, которые высказаны с оскорблением являются предметом судебного спора.

Важно!

Если хотя бы один из перечисленных признаков отсутствует, то нет и клеветы.

Довольно часто встречаются ситуации, когда клевета используется с персональными данными. В этой связи встает вопрос, как защититься и удалить персональные данные из интернета. Если кто-то без вашего разрешения использует ваши личные данные, необходимо жаловаться в Роскомнадзор. Именно в функции этого органа входит задача защищать персональные данные субъектов. В любом субъекте нашей страны существует Управление вышеобозначенного органа. Сюда вы и можете обратиться с вашей проблемой. Удалить персональные данные из интернета Роскомнадзор сможет, используя следующие инструменты:

  • может узнать владельца сайта и автора клеветы;
  • может требовать удаления с конкретного сайта персональных данных;
  • может обращаться в суд с тем, чтобы последний обязал владельца сайта/администратора домена удалить персональные данные;
  • может представлять интересы потерпевшей стороны в суде;
  • может обращаться в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела, связанного с использованием личных данных;
  • может сам привлекать к административной ответственности.

Именно путем обращения в Роскомнадзор нам удалось добиться удаления персональных данных из Интернета. Дело в том, что на сайте была указана информация, содержащая фамилию, имя, фотографии, возраст и рост, место рождения и даже объемы груди/талии/бедер клиента, – вся это информация определяется как персональные данные. При этом согласия на обработку персональных данных она не давала. Мы обратились с соответствующей жалобой в Роскомнадзор, текст которой прикладываем ниже:

Размещаем ответ Роскомнадзора:

Существует еще один способ как можно удалить негативные отзывы в интернетеили удалить клевету о себе: право на забвение. Мы уже подробно рассказывали об этом праве в наших публикациях, поэтому вкратце напомним, что право на забвение позволяет вам требовать от поисковиков (любых: Яндекс, Гугл и т. д.) не выдавать те ссылки, в которых содержится какая-либо информация о вас. Конечно речь не идет обо всей информации, которая пришла вам в голову. К ней предъявляется ряд условий, при выполнении которых информация будет удалена. Давайте рассмотрим их:

  • распространение информации является незаконным;

или

  • недостоверность данных;

или

  • неактуальность данных.

Союз или указывает на то, что достаточно хотя бы одного из перечисленных условий. Заявление, составленное вами, должно включать в себя следующие обязательные части:

  • данные о заявителе;
  • информация, которую не должны выдавать в поиске;
  • ссылка на сайт. где она размещена;
  • одно из условий, перечисленных выше.

Сколько будут исследовать ваше заявление? Десять дней. В этот срок включается составление мотивированного отказа от поисковика. Отказ возможно оспорить. Сделать это можно в суде.

Таким образом, удалить порочащую информацию возможно, используя следующие этапы:

  1. установить владельца сайта и обратиться к нему с соответствующим требованием;
  2. подготовить и направить досудебную претензию владельцу сайта и автору клеветы (если конечно он вам известен);
  3. подготовить и направить исковое заявление в суд;
  4. обратиться с жалобой в Роскомнадзор;
  5. обратиться с требованием к поисковику об удалении персональных данных.

Удалить клевету и удалить негативные отзывы в интернете помогут наши юристы. Мы регулярно занимаемся подобными делами, а отслеживать все наши текущие успехи вы можете, изучив публикации с подготовленными документами. Мы используем все возможные варианты. Есть два пути: обращаться к поисковикам по праву на забвение и жаловаться в Роскомнадзор. На представленном нами примере видно, что второй вариант сработал. Мы знаем, как обнаружить владельца сайта, как привлечь к ответственности автора негативного отзыва и что писать в Роскомнадзор. Всю работу по удалению клеветы и персональных данных мы берем на себя. Узнать подробнее о нашей услуге вы можете, обратившись сюда.

ПОДРОБНЕЕ
ДГИ подал в суд

Судебные заседания, связанные с недвижимым имуществом, можно смело сравнивать с ожесточенными поединками в “Колизее”. Одним из подобных баталий является суд с Департаментом городского имущества. Отсюда напрашивается вопрос: что делать, если ДГИ подал в суд, и как защищаться? В этой статье, мы постараемся максимально грамотно ответить на волнующий вас вопрос, для этого мы рассмотрим следующие крайне важные аспекты: нормативно-правовую базу, основные понятия и методы защиты. Мы, кстати, и ранее писали про ДГИ, полезная статья доступна по ссылке.

Приступим.

В спорах с ДГИ применяется широчайшая нормативно-правовая база, поскольку этот государственный орган регулирует огромное количество правовых сфер, но о компетенциях чуть позже. В этой статье мы посмотрим на суд с ДГИ через призму наследственного права и основополагающих принципов гражданского права.

В Гражданском Кодексе нас интересует следующее:

1. Положения из 5-ого раздела “Наследственное право” – статьи 1151 и 1152, которые устанавливают понятие “выморочное имущество” и сроки, а также правила принятия наследства соответственно. Именно эти статьи являются основным спонсором судов с Департаментом городского имущества;

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года “О судебной практике по делам о наследовании” №9, в котором разъясняются ситуации, когда возможно восстановить сроков принятия наследства, а когда это действие осуществить невозможно. Здесь же и причины, согласно которым пропуск срока давности приятия наследства является уважительным ;

3. Статья 205 ГК РФ, в которой указаны обстоятельства для восстановления сроков исковой давности;

4. Принципы гражданского права, то есть его основополагающие правила, которые являются фундаментом для остальных норм вышеупомянутого кодекса. В этой статье мы затронем такой принцип, как “Свобода договора”.

Разобравшись с основными нормативно-правовыми актами теперь нам необходимо обозначить и разобрать 2 ключевых понятия, которые нам понадобятся для формирования базы противодействия в ситуации, когда ДГИ подаст в суд.

Начнем, пожалуй, с термина из наследственного права. Нас интересует такое понятие, как “выморочное имущество” – тот вид наследственного имущества, на который никто из наследников ни по закону, ни по завещанию не претендует.

Именно такое имущество является одной из причин, почему ДГИ подаёт в суд, однако это мы разберём чуть позже.

Определение данного понятия более точно сформулировано законодателем в части 1 статьи 1151 ГК РФ.

Следующий интересующий нас термин – это принцип “свободы договора”, то есть каждая из сторон заключает договор (запомните эту важную деталь, она пригодится) по своей воле. Как ни странно, но огромное количество споров с ДГИ и по этому вопросу, поскольку в этом принципе существует крайне хрупкая грань, по которой мы пройдёмся, но чуть позже.

Итак, выяснив нормативную базу и ключевые понятия выясним, каким образом департамент государственного имущества вообще связан с наследственным и прочим имуществом.

Департамент городского имущества – это орган власти, отвечающий перед Правительством, который обеспечивает надлежащее проведение имущественной политики, в нашем случае, города Москвы. В полномочия ранее упомянутого органа входит:

1. Приватизация;

2. Изъятие земель и имущества (чуть позже выясним какого именно);

3. Взимает плату за пользование имущественным благом.

Только из приведенных нами компетенций становится понятно, почему существует огромное количество нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу и существование огромного количество практики судов с Департаментом городского имущества. А теперь перечислим наиболее распространенные причины суда с ДГИ, которые мы с вами подробно и разберём.

К вышеуказанным причинам относятся следующие споры:

1. Спор об отказе в заключении аренды;

2. Иск со стороны ДГИ о взыскании долгов по договору аренды;

3. Споры, связанные с наследуемым имуществом;

Суд с ДГИ из-за отказа заключения аренды – это не единичный случай в судебной практике. Дело вот в чем: Департамент городского имущества выступает арендодателем, а субъект малого или среднего бизнеса – арендатором. В один из прекрасных дней, без видимых на то оснований арендодатель по завершению срока договора аренды перестает её перезаключать с арендатором. Арендатор ссылается на статью 621 ГК РФ, согласно которой он имеет преимущественное право на заключение договора при надлежащем исполнении своих обязательств.

Однако, порой ДГИ просто отказывается заключать его. Тут возможно следующее: либо получится доказать, что государственный орган пытается заключить договор с 3-им лицом на более выгодных условиях или “по блату”, либо в противном случае суд признает это деяние как осуществление принципа “свободы договора”. Помимо этого, ДГИ может подать в суд и за просроченную арендную плату.

В случаях, когда идёт спор с ДГИ о невыполненном обязательстве, то есть оплаты со стороны арендатора, важно помнить следующее:

1. Обязательно в суде необходимо заявить о сроках исковой давности, который установлен законом в 3 года. Крайне важно осознавать, что суд без заявления ходатайства не применит это правило, которое может существенно сократить исковые требования;

2. Неустойка, начисленная за период неисполненного обязательства, должна быть соразмерной наступившим последствиям для арендатора, что устанавливает п.1 статьи 333 ГК РФ. То есть, условно, она не может быть в 5 раз больше основного долга.

То есть в споре с ДГИ даже при, казалось бы, безвыходном положении возможно сделать так, чтобы иск удовлетворили частично.

Что касается наследства, так это намного интереснее.

Представим, кстати, не единичную в практике ситуацию: никто не принимает наследство наследодателя в течение полугода и со временем наследство приобретает титутл “выморочного имущества”. То есть, вероятный наследник пропускает сроки принятия наследства и по сути дела теряет его. Но нет, на самом деле, это не так.

Наследник имеет право подать в суд на ДГИ о восстановлении сроков принятия наследства. Возникает естественный вопрос: а в каких ситуациях? Перечень причин нет, но применяется такое понятие “уважительная причина” пропуска сроков, которая указана в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, о котором мы говорили ранее. К ней относятся те обстоятельства, когда должник не знал или вовсе не должен был знать о наследстве, а также те случаи, которые перечислены в статье 205 ГК РФ (беспомощность, болезнь и другие). Внимание, в этом же постановлении и указано еще одно условие: потенциальный наследник должен обратиться в суд в течение полугода с избавления от “уважительной причины”. Например, наследник выздоровел и после этого обратился в течение полугода в суд с встречным иском к ДГИ о принятии наследства по закону. Как показывает практика, иск будет удовлетворён.

Таким образом, напрашивается вывод: спор с Департаментом городского имущества довольно непростая задача для человека не владеющего опытом в подобного рода дел, которая по силам только юристам. Наши юристы имеют огромный багаж опыта в решении типовых казусов, можете смело обращаться к нам.

ПОДРОБНЕЕ
Иск о взыскании долга в арбитражный суд

Хотите узнать как вернуть долг без применения силы, нервов и стресса?

Тогда вам обязательно нужна информация о том, как составить и подать иск о взыскании долга в арбитражный суд. Именно об этом пойдет речь в нашей сегодняшней публикации. Поводом для нее стала свежая практика и интересный случай, произошедший с нашим клиентом. Тема эта довольно злободневная и будет интересна любому, даже не попадавшему в такую ситуацию человеку. Кстати, здесь есть еще одна интересная публикация на эту тему.

Сразу оговоримся, что речь идет о платежеспособном должнике.  Если денег, имущества нет, то процесс затянется. И надо будет подумать о привлечении к субсидиарной ответственности.

Заказать услугу можно по ссылке.

Теперь к делу. Итак, в сегодняшней статье вы узнаете:

1. как составить выигрышный иск о взыскании долга в арбитражный суд;

2. куда бежать и что делать, если не платят по гарантийному письму;

3. как взыскать долг в арбитражном суде без помощи коллекторов;

4. что такое приказное производство и чем оно отличается от искового;

5. какое необходимо подать ходатайство, чтобы точно возвратить долг;

6. на что способен юрист в арбитражный суд Москвы и зачем он вам нужен.

Кстати, видео, которое может быть полезно:

 А тут наш подкаст, который также может быть полезным → 

Первое, что приходит в голову при мысли о том, как взыскать долг, является обращение к приставам. Но как это сделать? С чем нужно идти к приставам? Заявление? Нет. Им необходим документ, на основании которого они смогут начать выполнять свою работу. Речь идет об исполнительном листе (или о судебном приказе, или исполнительная надпись нотариуса). Если вы предъявите обозначенные выше документы приставам, то они возбудят дело и постараются взыскать долг.

Какие существуют способы получения исполнительного листа (или иного документа, о которых речь шла выше)? Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Они зависят от способов оформления передачи денежных средств.

Как взыскать долг в арбитражном суде? Об этом мы уже рассказывали и не раз. Интересная статья на эту же тематику расположена здесь.

Для начала давайте рассмотрим, при наличии каких долгов можно обращаться в арбитражный суд:

Задолженность может быть любой, если она возникла:

1. при осуществлении экономической деятельности;

2. при осуществлении предпринимательской деятельности;

3. при осуществлении процедуры банкротства (долги физ. лица).

Проще говоря, Вам нужно идти в арбитражный суд, если обе стороны спора юридические лица и (или) ИП, либо, если процесс связан с банкротством.

Взыскать долг в арбитражном суде: преимущества

Арбитражный процесс предоставляет широкий спектр возможностей кредитору. Кроме осуществления стандартного процесса, долги можно взыскивать даже в самых безвыходных ситуациях. При этом можно применять любые методы.

Приведем пример:

У должника отсутствует имущество, нет денег на счету, но при этом он продолжает осуществлять свою деятельность. В таком случае взыскать долг возможно через процедуру банкротства (если сумма долга больше 300 000 рублей). Происходит оспаривание сделки, привлекают директора и его родственников к субсидиарной ответственности: они расплачиваются за долги предприятия.

Иск о взыскании долга в арбитражный суд: на что можно рассчитывать?

Помимо суммы основного долга можно дополнительно взыскать:

1 Неустойку (она может быть законной, то есть предусмотрена гражданским законодательством, а может быть установлена в договоре). Выражается, как правило, в виде штрафа либо пени в процентах от стоимости договора.

2 Возмещение убытков. Последние могут быть не только реальными (то есть расходы, которые были понесены из-за просрочки выплаты долга), но и теми, на которые вы могли бы рассчитывать, однако не получили (то есть упущенная выгода).

3 Проценты за пользование чужими деньгами: начисляются при любых видах договоров, если самим соглашением не предусмотрено другого. Высчитываются проценты с помощью онлайн калькуляторов.

4 Возмещение судебных расходов (это могут быть юрист в арбитражный суд Москвы, государственная пошлина).

Важно отметить, что требовать все сразу – неверно. Так как некоторые из перечисленных сумм нельзя получить одновременно. Например, не могут совмещаться неустойка и проценты (пункты 1 и 3).

Должники могут заявлять ходатайства о снижении некоторых сумм и суды могут их удовлетворить. Важно обратиться к грамотному специалисту, который сможет взыскать максимально возможные суммы.

Долги в арбитражном процессе возможно взыскать следующими способами:

1 Необходимо обращаться к приказному производству, если сумма требований составляет:

а) по договорам не превышает 500 000 рублей;

б) по делам о взыскании санкций и обязательных платежей не превышает 100 000 рублей.

2 Необходимо обращаться к упрощенному производству, если сумма требований составляет:

а) для юридических лиц не превышает 800 000 рублей;

б) для индивидуальных предпринимателей не превышает 400 000 рублей.

Алгоритм взыскания долга в арбитражном суде хотим привести на практической ситуации, произошедшей с нашим клиентом.

Шаг 1: Не платят по гарантийному письму

Ситуация состоит в следующем: наш клиент ошибочно перечислил 2 500 000 рублей на расчетный счет компании. Клиент неоднократно обращался по телефону и по электронной почте к компании. В ответ последней было выдано клиенту гарантийное письмо, согласно которому компания гарантирует возврат ошибочно перечисленных денежных в определенный срок. Однако деньги так и не были возвращены.

Прикладываем гарантийное письмо:

Шаг 2: Направление досудебной претензии (в спорах о взыскании долгов соблюдение досудебного порядка обязательно)

Можно направить ее каким угодно способом, главное, чтобы вы потом смогли доказать соблюдение досудебного порядка. А лучше всего для этого подходит отправка претензии по почте заказным письмом с описью и уведомлением.

Так мы и сделали. Прикладываем досудебную претензию:

Шаг 3: Иск о взыскании долга в арбитражный суд

Нами было составлено следующее исковое заявление (в обосновании требований были использованы 1102 статья ГК РФ, статья 203 ГК РФ, статья 395 ГК РФ, статья 4 АПК РФ):

Важно!

Чаще всего происходит так, что должник всеми силами пытается затянуть сроки производства, а потом получается так, что все имеющееся у него имущество уже где-то спрятано. Для того, чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо подать ходатайство о принятии обеспечительных мер. Его кстати можно сразу включить к текст искового заявления.

Шаг 4: Получение долга

После вступления в силу решения арбитражного суда, у вас на руках будет исполнительный лист, с которым можно обратиться в банк с тем, чтобы списали денежные средства в вашу пользу. Если деньги отсутствуют, тогда необходимо обращаться к судебным приставам.

Таким образом, если вы хотите получить максимальную отдачу от искового заявления, то юрист в арбитражный суд Москвы вам просто необходим. Так как опыт в делах о взыскании долгов очень ценен. Знания, которые есть у юристов, обязательно пригодятся в делах данной категории. Необходимо позаботиться не только о подготовке документов, но и о том, чтобы добиться принятия обеспечительных мер для того, чтобы в конечном итоге физическое или юридическое лицо получило желаемое. Мы точно знаем, как вернуть задолженность, не важно в каком суде: арбитражном, районном или мировом. Наши специалисты не раз сталкивались с проблемными ситуациями, взыскивая долг, однако каждый раз находили верное решение и доводили дело до победного конца. Подробнее узнать о наших услугах можно здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Выкупить долю наследства

Знаете ли вы как выкупить долю в наследстве? Да, можно заставить продать долю.

На этот и связанные с ним вопросы мы ответим в нашей статье, предоставим полную инструкцию обращения в суд, а также расскажем о нашем деле.

Вопросы, связанные с получением наследства так или иначе в течение жизни затрагивают каждого человека. Утрата близкого или даже просто знакомого человека – однозначно тяжелая новость, порождающая за собой процедуру наследования имущества.

Хороша ситуация, когда наследники в мирном порядке договариваются между собой о том, кому что достанется. Некоторые закрепляют это в устной форме, хотя надо в письменной, путем подписания соглашения о разделе наследства, которое не подлежит нотариальному удостоверению.

При этом стоит учитывать, что некоторые наследники могут выкупить часть наследства при разделе имущества. Это право именуется в законодательстве как «преимущественное». Рассмотрим категории таких наследников.


Первая категория – наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь.

Такие наследники имеют приоритетное право на выкуп части наследства  перед другими наследниками, которые не являлись участниками общей собственности на неделимую вещь вместе с наследодателем.

Для понимания вышесказанного, следует разобраться с понятием «неделимая вещь». Оно закреплено в гражданском законодательстве и подразумевает под собой вещь, которую нельзя разделить в прямом смысле слова, то есть без ее разрушения, повреждения, изменения назначения. Помимо этого, неделимая вещь выступает в обороте как единый объект.

Например, автомобиль – неделимая вещь. Да, вы можете возразить и сказать, что машину можно разделить на части. Действительно, можно, но она уже не поедет, если один наследник заберёт себе колеса, а другой – двигатель. Следовательно, в данной ситуации целесообразнее было бы одному из наследников выкупить долю в наследстве и получить автомобиль целиком.

Если наследники делят квартиру, то будет складываться иная ситуация. В этом случае объект можно разделить в натуре при соблюдении условий, а именно: образовать новые объекты, каждый из которых может быть использован в качестве самостоятельного жилого помещения, имеющего отдельный вход, отдельный санузел и кухню, а также жилое помещение. Если эти условия не будут соблюдены (а мы не знаем квартир, которые так можно разделить), то также как и в предыдущем случае, одному из наследников будет целесообразнее выкупить долю в наследстве.


Вторая категория – наследники, которые на постоянной основе постоянной основе использовали неделимую вещью ко дню открытия наследства.

При этом такие наследники могут не являться участниками общей собственности на неделимую вещь, однако они должны были постоянно пользоваться ею ко дню открытия наследства. Они могут выкупить часть наследства, если отсутствуют лица, относящиеся к первой и третьей категории.

Третья категория –  наследники, которые проживали ко дню открытия наследства в наследуемом жилом помещении.

Обязательные условия для выкупа жилого помещения:

– оно не может быть разделено в натуре;

– такие наследники не имеют иного жилого помещения, которое им принадлежало бы на праве собственности или было предоставлено им по договору социального найма;

– отсутствуют наследники, относящиеся к первой категории.

Если имущество, в отношении которого лицо хочет воспользоваться преимущественным правом, больше его наследственной доли, то он обязан другим наследникам отдать иное имущество, которое передается по наследству или выкупить часть наследства. Как правило, преимущественное право наследника может быть реализовано после предоставления компенсации другим наследникам.


Раздел имущества в судебном порядке

Если наследникам не удалось договориться между собой, то имущество делится в судебном порядке.

Алгоритм действий при выкупе доли через суд будет следующим:

1) подготовить и подать исковое заявление

Дела, связанные с выкупом наследственной доли через суд, подаются в районный суд.

В момент подачи, а лучше заранее, истцу необходимо оплатить государственную пошлину, если он не освобождены от ее уплаты. Размер государственной пошлины можно рассчитать исходя из цены иска. Подробные правила содержатся в НК РФ ((пп. 1 п. 1 ст. 333.19, п. 2 ст. 333.20 НК РФ). Но проще будет воспользоваться калькулятором госпошлины на официальном сайте суда.

2) внести деньги на депозитный счет суда

При выкупе наследственной доли через суд для подтверждения своей платежеспособности Истец должен внести деньги на депозитный счет суда.

Интересны правовые позиции Верховного суда РФ по вопросу выкупа доли через суд.

Так, Пленум ВС РФ постановил, что при разделе наследственного имущества суды руководствуются рыночной стоимостью всего имущества, которое передается по наследству, на время рассмотрения дела в суде.

Судьи ВС РФ постановили, что в удовлетворении преимущественного права могут отказать, если компенсация будет несоразмерной.

3) дождаться окончания рассмотрения дела и получить решение

Дела такой категории рассматриваются в течение двух месяцев со дня поступления иска в суд. В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен, но не более чем на месяц.

Наш опыт

К нам обратилась клиентка, которая являлась Ответчиком в деле о разделе наследственного имущества после смерти своего отца. При этом отец нашей клиентки до своей смерти состоял в браке с женщиной и имел в нем несовершеннолетнего ребенка. Наша клиентка же являлась дочерью от первого брака. Жена подала иск в суд о разделе наследственного имущества.

Имуществом, которое необходимо поделить, является:

½ доли в праве на машино-место;

½ доли автомобиля;

½ доли мотоцикла.

Следовательно, у каждого из трех наследников (жена, несовершеннолетний сын и дочь от первого брака) возникло право на 1/3 доли от ½ доли каждого вида имущества. Если сократить эту математическую конструкцию, то получается, что каждый наследник имеет право на 1/6 от каждого вида имущества.

С учетом супружеской доли Истца ей принадлежит 4/6 или 2/3 доли в праве на имущество, подлежащее разделу. Следовательно, она заинтересована в том, чтобы выкупить долю наследства, так как имущество обладает признаком неделимости.

При этом Истец самостоятельно посчитал сумму, которую необходимо уплатить Ответчику.

Истец просит выплатить компенсацию Ответчику за 1/6 доли от указанного наследуемого имущества в денежном эквиваленте в размере 162 823 руб. 97 коп.

Ответчик не согласен с оценкой стоимости объектов, так как она намерено занижена и не может быть принята к рассмотрению. Кроме этого, Ответчик считает нарушением его прав, что денежные средства не внесены на депозит Управления Судебного Департамента в г. Москве.

В связи с этим мы подготовили отзыв на иск, в котором пояснили суду о существующих в данном деле нарушениях.

Мы указали, что Истец обязан подтвердить свою платежеспособность для выплаты компенсации, то есть внести деньги на депозитный счет. Это Истцом осуществлено не было.

Помимо этого, при разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стоимость всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде. Однако Истец при оценке машино-места руководствовался кадастровой стоимостью, а также оценочными заключениями, сделанными практически год назад. Очевидно, что они не отображают реальную рыночную стоимость и не могут быть использованы для суда, так как сделаны только для того, чтобы оформить свидетельства о праве на наследство и минимизировать расходы на нотариальные действия.

Законодательство гласит, что при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Так как Истец не представил оценку стоимости наследуемого имущества, соответствующего требованиям Постановления Пленума, то Ответчик  считает, что необходимо провести такую оценку, чтобы суд мог вынести правильное решение.

В итоге мы требовали:

– отказать Истцу в удовлетворении исковых требований, если на депозитный счет суда не будет внесена сумма, соразмерная компенсации для Ответчика, равная рыночной стоимости доли Ответчика в имуществе.

– назначить и поручить проведение судебной оценочной экспертизы рыночной стоимости машиноместа, мотоцикла и автомобиля экспертной организации.

Промежуточным результатом нашей работы стало назначение судебной экспертизы, а также внесение Истцом денег на депозитный счет суда.

Таким образом, процедура выкупа доли в наследстве имеет много нюансов, которые необходимо учитывать при подаче иска в суд. В такой ситуации лучше обратиться к опытным специалистам нашей компании для того, чтобы не затягивать дело и получить результат, который вас устроит.

ПОДРОБНЕЕ
Незаконные требования к исполнителю

Мы много писали о том, когда можно обжаловать аукционную документацию. В этой статье разберем только одно основание для отмены аукциона – незаконные требования к исполнителю. Но зато сделаем это максимально подробно. Остальные нарушения, из-за которых торги признаются нелегитимными, найдете в нашей статье.

Итак, Вы анализируете аукционную документацию на предмет соответствия всем требованиям аукциона. Хорошо, если по результатам анализа Вы понимаете, что Ваша фирма соответствует всем критериям участника закупки. Тогда смело подаете заявку на торги. Но если Ваша организация соответствует не всем условиям, то на первый план выходит вопрос: может быть дополнительные требования к участникам аукциона незаконны? Тогда аукцион с дополнительными требованиями может быть обжалован в ФАС и в суде.

Любые дополнительные требования к участникам аукциона будут признаны незаконными, если имеет место хотя бы одно из следующих условий:

  • доп.условие не гарантирует, что потенциальный исполнитель выполнит работу лучше, чем другие участники
  • доп.условия направлены на создание преимуществ какому-то определенному участнику
  • доп.условие ограничивает конкуренцию

Ниже приведем шесть примеров незаконных требований к исполнителю. Наличие любого из этих условий дает полное право обжаловать документацию о закупке.

1.Требование о том, что поставщик сам должен производить товар, который нужен заказчику.

По большему счету, заказчику без разницы, кто производит товар – сам участник закупки или другой производитель. Это никак не влияет на качество товара. Данное условие направлено на ограничение круга потенциальных участников закупки. Чаще всего, это делается, чтобы конкретный крупный производитель победил в аукционе и стал поставщиком по контракту.

  1. Требование к марке товара

Это незаконное условие похоже на первое из нашего списка. Сюда относятся ситуации, когда заказчик в аукционной документации указывает конкретного производителя товара или наименование этого товара. Например, необходимо обеспечить поставку офисной бумаги «Лепесток». При этом, нет каких-либо объективных характеристик, которые делают офисную бумагу «Лепесток» более качественной по сравнению с офисной бумагой «Мотылек».

  1. Требование о соответствии Постановлению № 99 при заключении контракта на выполнение текущего ремонта

Иногда закупки осуществляются для выполнение значимых, но, вместе с тем, опасных для населения работ. В этом случае допускается проводить аукцион с дополнительными требованиями. Эти требования завышенные, и далеко не все предприниматели им соответствуют. В частности, дополнительные требования установлены для компаний, желающих выполнять строительные работы по кап.ремонту объектов недвижимости (Постановление Правительства № 99 от 04 февраля 2015 года). При этом, до августа 2016 года из-за некорректных разъяснений Минэкономразвития Постановление № 99 применялось и к текущему ремонту. Однако Верховный суд дал четкие указания, что дополнительные требования из Постановления № 99 устанавливаются только для капитальных работ.

  1. Требование о наличии лицензий на сопутствующие работы

В деле № А60-57074/2019 уральские суды сошлись во мнении, что заказчик не мог требовать от участников закупки, предметом которой являлась очистка земель от нефтепродуктов, предоставления лицензий на утилизацию отходов, так как утилизация отходов – это только часть всего комплекса работ. Выполнение функций по работе с отходами может быть возложено на субисполнителей.

  1. Требование о наличии банковской гарантии исполнителя по 223-ФЗ в реестре банковских гарантий

Следует учесть, что Реестр банковских гарантий ведется для целей Закона 44-ФЗ. А вот Закон 223-ФЗ ничего не говорит про подобный реестр. Поэтому Питерское УФАС усмотрело в действиях негосударственного заказчика нарушения в виде установления дополнительных незаконных условий аукциона – внесение банковской гарантии в реестр. Заказчику выдано предписание, а пожаловавшийся в УФАС участник допущен к торгам.

  1. Требование об опыте работы с конкретным заказчиком

В данном случае усматривается стремление заказчика привлечь к оказанию услуг тех лиц, с которыми уже давно налажено сотрудничество. Например, заказчик из Оренбурга установил в закупочной документации, что победителем торгов сможет стать только то охранное предприятие, которое имеет положительные отзывы от этого самого заказчика или его дочерних организаций. Решением Оренбургского УФАС от 25 мая 2016 года такое доп.условие признано незаконным, так как оно никак не влияет на качество услуг, зато безосновательно ограничивает конкуренцию.

А вот дополнительные требования к участникам аукциона, которые судебная практика признает законными.

– Квалификационные требования – это дополнительные требования к участникам аукциона, которые являются гарантией надлежащего выполнения условий контракта. Например, наличие опыта в данной сфере, соответствие стандартам, а также финансовые показатели за текущий год.

– Основные характеристики товара – это технические или функциональные свойства товара, обеспечивающие удовлетворение потребностей заказчика.

– Запрет на привлечение субподрядчиков вообще не расценивается судами как дополнительное требование к участнику закупки. Данное условие относится к порядку исполнения контракта. Поскольку ГК РФ дает право заказчику установить, что работы должны выполняться лично, то нельзя ограничивать такое право заказчика. Но иногда суды и антимонопольная служба могут расценить данный запрет как незаконные требования к исполнителю. Для этого нужно доказать, что требование выполнить работу лично без субподрядчиков создает преимущество для конкретного участника торгов.

– «Антиковидные оговорки» стали нередко появляться в текстах извещений. Например, кемеровский заказчик в аукционной документации указал, что работники победителя аукциона должны явиться на объект только с отрицательными ПЦР-тестами. УФАС отметило, что это требование становится актуальным только при исполнении контракта; между тем, его невыполнение не препятствует предпринимателю участвовать в аукционе. Кроме того, соответствующие расходы возложены на заказчика (решение Кемеровского УФАС от 19.11.2020).

Недавно к нам обратился клиент с просьбой проанализировать аукцион с дополнительными требованиями. В закупочную документацию было включено довольно нестандартное условие. К участнику закупки предъявлялось требование о наличии у него в штате не менее двух работников с высшим образованием по направлению лингвистики, каждый из которых имеет не менее 5 научных статей за 2018-2021 годы в изданиях, индексируемых в базах данных «Web of Science Core Collection» или «Scopus». В нашем консультационном заключении мы дали свою профессиональную оценку такому условию.

Итак, зачастую заказчики формулируют ничем неоправданные требования к участникам торгов. Мы поможем Вам проанализировать закупочную документацию на предмет ее соответствия требованиям действующего антимонопольного законодательства. И если будет выявлено, что дополнительные требования незаконны, мы через УФАС или суд обяжем заказчика устранить нарушения Ваших прав!

ПОДРОБНЕЕ
Незаконные требования к исполнителю

Практика проведения аукционов свидетельствует о том, что довольно часто можно встретить незаконные требования к исполнителю. Подобное, фактически, сужает круг конкурентов на рынке. В сегодняшней публикации мы хотели бы поделиться с вами тем, какие дополнительные требования к участникам аукциона могут предъявляться и что можно с этим сделать. Статья будет иметь практический характер, на примерах будет понятнее и виднее, что делать исполнителю в различного рода ситуациях.


Аукцион с дополнительными требованиями
: случаи из практики

Случай номер 1: заказчиком были установлены заранее невыполнимые дополнительные требования к участникам аукциона

В этом случае речь шла о благоустройстве территории города. Заказчик установил такие параметры посадки деревьев, которые невозможно было осуществить на практике. Подобная ошибка при составлении документации может стать основанием для правовых проблем, которые в дальнейшем будет сложно устранить. Участник конкурса обратился к заказчику с тем, чтобы прояснить данную ситуацию. Он сказал о невозможности выполнения такой задачи и попросил уточнить предъявляемые требования.

Случай номер 2: заказчик настаивал на присутствии исполнителя в момент оказания услуг юристом

В документах к аукциону, суть которого состояла в закупке юридических услуг, было указано, что исполнитель должен присутствовать по месту нахождения заказчика в его рабочие дни. Однако, несмотря на это условия, в документах ничего не было указано о нормах времени его нахождения в указанном месте. По факту данные услуги могли вообще оказываться в удаленном режиме.

Тогда участник данного аукциона указал, что подобное условие ограничивает конкуренцию в связи с тем, что субъекты из других регионов по-просту не могут участвовать в конкурсе (так как не смогут выполнить условия, поставленные заказчиком). В связи с тем, что аукцион с дополнительными требованияминарушил права участников, один из них обратился в антимонопольную службу с жалобой, однако получил отказ (ее признали необоснованной). Тогда участник обратился в суд, но его ждала та же участь: во всех инстанциях было отказано. Суды обосновали свое решение тем, что требования, которые установил заказчик, основаны на эффективности его деятельности и никак не ограничивают круг участников.

Случай номер 3: заказчик неправильно указал размеры товара, а также потребовал поставки товаров, которые уже сняты с производства, после чего отказался принимать такой товар

В процессе осуществления контракта исполнитель поставлял лампы, но в процессе этого были выявлены неточности выполнения технического задания, что повлекло непринятие товара заказчиком. Документацией были предусмотрены лампы определенной модели. Однако производитель внес изменения в производство этих ламп. Следствием этого стал выпуск новых ламп, которые незначительно отличались от предыдущих. Несмотря на то, что характеристики новых ламп стали лучше, заказчик от них отказался и не принял. Исполнитель, стараясь выполнять условия контракта, договорился с производителем. В итоге были сделаны лампы старого образца (в точности как указаны в техническом задании). Заказчику передали товар.

Однако кроме этого был нарушен срок поставки (из-за производителя). Производитель перепутал длину и ширину в паспорте товара. Наличие ошибки было подтверждено самим производителем, однако, несмотря на это, заказчик отказался вносить какие либо изменения и потребовал поставки ламп, которых не существует в действительности. Следствием этой ситуации стала претензия заказчика и требование о выплате неустойки. Доказать, что требования заказчика являются необоснованными, удалось в судебном порядке.

Незаконные требования к исполнителючасто случаются и в нашей практической деятельности. ОАО «Российские железные дороги» является заказчиком. Закупка проводится в форме открытого конкурса в электронной форме, заключающийся в выполнении работ по теме: «Создание системы разработки, интеллектуального поиска и содержательного анализа документов ОАО «РЖД»». Обратившийся к нам клиент является потенциальным участником закупки и в дальнейшем возможным исполнителем контракта. Клиент обратился к нам за юридической консультацией с целью проведения правовой экспертизы конкурса на предмет возможных нарушений в документации и возможности подачи жалобы в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

В результате мы обнаружили дополнительные требования к участникам аукциона, которые необходимо оспорить в УФАС.

Приведем короткие выдержки из нашего заключения:

  • требования к участникам определены так, что принципы равноправия и справедливости нарушены;
  • в соответствии с техническим заданием при разработке Программы для ЭВМ должны быть задействованы следующие категории ключевых специалистов, состоящих в трудовых отношениях с участником закупки: аналитики данных: не менее 2 экспертов с высшим образованием по направлению лингвистики (фундаментальная лингвистика, теоретическая лингвистика, прикладная лингвистика, компьютерная лингвистика), каждый из которых имеет не менее 5 научных публикаций за 2018-2021 годы в изданиях, индексируемых в базах данных в области интеллектуальной обработки естественного языка (тематическое моделирование, нейронные сети, представление данных в векторном пространстве);
  • в соответствии с нормами ст. 195.1 Трудового кодекса РФ квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника;
  • в соответствии с п. 6 «Технического задания» работы, выполняемые по требованиям настоящего ТЗ, не относятся к НИОКР, не приводят к созданию новой продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий;
  • требование о наличии у участника закупки не менее двух работников аналитиков данных с высшим образованием по направлению лингвистики, каждый из которых имеет не менее пяти научных публикаций за 2018-2021 годы в изданиях, индексируемых в базах данных «Web of Science Core Collection» или «Scopus» может являться нарушением принципа равноправия, так как такое требование не предоставляет заказчику дополнительных гарантий выполнения победителем закупки своих обязательств и не является требованием к квалификации работников в том смысле, который устанавливает Трудовой кодекс РФ;
  • клиент вправе обратиться с соответствующей жалобой в УФАС.

Прилагаем наше консультационное заключение:

Таким образом, аукцион с дополнительными требованиями – довольно распространенная ситуация, которая в последнее время только набирает обороты. Помните, что защитить свои права возможно в антимонопольной службе или в суде. Незаконные требования к исполнителювполне реально оспорить, только если обратиться за помощью своевременно. Помощь должна исходить от профессионалов – юристов. В случае обращения к последним шансы на успех во много раз возрастут.

Почему мы сначала сделали консультационное заключение?

  • Во-первых, потому что это являлось просьбой клиента.
  • Во-вторых, предварительная оценка ситуации и ее правовое осмысление существенно снизят риски участников конкурса.
ПОДРОБНЕЕ
Иск о защите деловой репутации

Подмена понятий – это один из способов выдать желаемое за действительное. В современном обществе, она часто используется для того, чтобы оправдать свои оскорбления или клевету, которые портят деловую репутацию организации, ссылаясь на “субъективное мнение”. Иск о защите деловой репутации – это “криптонит” или “камень преткновения” любому оскорбительному поведению в интернете и не только в нём. Ведь свобода слова – это не право оскорблять или порочить чью-то репутацию, люди обязаны иметь воспитание и самоцензуру. В этой статье мы подробно разберём: нормативно-правовую базу, такие понятия, как “клевета”, “оскорбление”, “сведения, порочащие деловую репутацию” и “субъективное мнение”. А также мы выясним каким образом составить иск о защите деловой репутации, удалить клевету и возможно ли что-то сделать с оскорбительным отзывом, автор которого неизвестен. Рекомендуем вам ознакомиться с нашей прошлой статьей. Приступим

Есть один важный момент: поскольку статью мы будем рассматривать через призму юридического лица, то речь пойдет о “Деловой репутации”, а, следовательно, важно помнить, что понятия “честь” и “достоинство” используются ТОЛЬКО с физическими лицами.

Для грамотного составления иска о защите деловой репутации нам необходимо будет ознакомиться со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданским кодексом РФ – тут нам нужна статья 152;

2. Уголовным кодексом РФ – не удивляйтесь, за слова, действительно, можно получить уголовную ответственность статьи 128.1. и 183;

3. Кодексом об Административных правонарушениях – чуть позже объясним для чего нужна статья 5.6.1.1., если существует уголовный кодекс.

В гражданском кодексе нас интересует статья 152 “Защита чести, достоинства и деловой репутации”. В ней, в части 1, устанавливается право на защиту деловой репутации. Она выражается в праве юридического лица требовать опровержения негативных сведений от их распространителя, если последний не докажет их достоверность.

Например, не составит труда удалить отзыв о компании негативного характера, если его автор не докажет достоверность написанного.

В этой же части вышеупомянутой статьи указан и оправдания восстановления репутации, который похож на принцип Талиона: “Око за око, зуб за зуб”. То есть, при выяснении факта недействительности распространенной информации, которая умаляет деловую репутацию вашей организации через, например, газету, нарушителю по итогу необходимо будет удалить клевету и заявить, что данные сведения были ложными, опять же с помощью публикации.

Удалить клевету также помогает и уголовное законодательство. Статья 128.1. “Клевета” определяет штраф за клевету до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на 160 часов для физических лиц. Почему только для физических, объясним чуть позже. Перед этим мы затронем также статью 183 этого же нормативного акта, ведь она очень схожа с нашей темой. Чем же? Как и в случае с порчей деловой репутации, так и в случае разглашения коммерческой тайны организация несёт колоссальные убытки. За последнюю статью, в зависимости от квалификации, уголовная ответственность может быть минимально в виде штрафа достигающего аж до 500 тысяч рублей, а максимально – лишение свободы до 7 лет. Естественно, помимо этого, распространителя заставят удалить клевету.

Есть ещё один важный нюанс: юридическое лицо пока что не несёт никакой уголовной ответственности. Ключевое слово здесь “Пока что”, поскольку нормативный акт по поводу уголовной ответственности юр. лиц вносился в 2018 году и даже получил одобрение Государственной Думы, однако был отозван автором. А теперь рассмотрим возможную административную ответственность.

В КоАП есть отдельные статьи, которые помогут защитить деловую репутацию и, например, удалить отзывы о компании с негативным характером. К таким статьям относятся:

1) 5.61.1. “Клевета”.

В этой статье мы видим типичную дифференциацию лиц для административного кодекса: физическое лицо, должностное и юридическое. Соответственно, в зависимости от статуса будет увеличиваться штраф. Минимальный штраф в вышеупомянутой статье для юридического лица составляет 500 тысяч рублей, а максимальный достигает до трех миллионов рублей.

Разобравшись с нормативно-правовой базой перейдём к раскрытию понятий, используемых в статье, они близки по духу, но ответственность за них как ни странно разная либо её вообще нет.

Начнём, пожалуй, со сведений, порочащих деловую репутацию – это ложные сведения, которые способны нанести ущерб кредиту доверия у граждан по отношению к какой-либо организации. Распространитель несёт гражданско-правовую ответственность за содеянное, чуть ранее мы о ней рассказали. Следующее понятие, на которое стоит обратить внимание – это “Клевета” с позиции КоАПа.

Примером такой информации является распространение ложной информации о том, к примеру, что в организации готовят мясо из пойманных с помойки кошек.

Клевета – это осознанное распространение оскорбительных сведений об организации, с целью подорвать деловую репутацию из личной выгоды. Обратите внимание на слово “осознанное”, ведь предполагается, что субъект распространения информации заведомо знал, что она ложная. Как мы и отмечали ранее, на данный момент институт уголовной ответственности юридических лиц в РФ развивается, по этой причине существует статья 5.61.1. “Клевета”, под которую попадают действия только юридических лиц. И вишенкой на торте является “Субъективное мнение”.

Субъективное мнение – это оценка лицом чего-либо материального или нематериального. Ключевой особенностью этого понятия является то, что оно по своей сути не несёт никакого оскорбления и не стремится умалить репутацию. Естественно за субъективное мнение никакой ответственности нет.

Например: “Мне не нравится этот каршеринг, поскольку в нем автомобили не очень красивые”.

А теперь перейдём от практики к действиям и выясним каким образом составить иск о защите деловой репутации.

Первым делом, достаточно будет обратиться к модераторам сайта, бывает и такое, что они идут на встречу. Если все прошло успешно, мы вынуждены вас разочаровать: свою удачу вам надо было тратить на лотерейный билет. Шутки в сторону, если не получилось переходим к серьезным действиям.

Для начала нам надо понять: с кем мы имеем дело. Для этого обращаемся к сайтам-сервисам whois. Предельно кратко – сервис позволяет выяснить владельца сайта и его контактные данные (ФИО, индекс, адрес и др.), которые нам нужны как для претензии, так и для подачи искового заявления. Более подробно их работу мы рассматривали в нашей прошлой статье. Однако бывают и непростые случаи, например, когда отзыв оставлен анонимно, ни администратора сайта, ни недоброжелателя невозможно установить. Тогда обыкновенный иск о защите деловой репутации неактуален. В этой ситуации мы должны прекрасно понимать, что наше право на защиту интересов не разбивается об анонима, как минимум, мы сможем удалить клевету. Как это сделать?

Вычислив владельца сайта, нужно будет обратиться в суд и составить заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в нашей ситуации, нужно будет зафиксировать факт распространения сведений, порочащих репутацию. Этот документ будет иметь следующую структуру:

1) Реквизиты – указываем суд, свои данные, а также оплату государственной пошлины;

2) Описание основных фактов – тут вы указываете, что изложенные факты в утвердительной форме недействительны и не могут рассматриваться как субъективное мнение лица, поскольку оскорбляют и умаляют деловую репутацию;

3) Позиция – указываем, что интернет-площадка обязана удалить не соответствующий действительности отзыв;

4) Основания – ссылаемся на статью 152.1 ГК РФ;

5) Требования – оставляем ссылку отзыва, который желаем удалить;

6) Приложения.

Напоследок отметим, что наши юристы обладают огромным багажом опыта в спорах, где необходимо удалить отзывы о компании, которые порочат деловую репутацию. Если ваши права необходимо защитить, мы готовы вам помочь.

ПОДРОБНЕЕ
В суд на турецкую компанию

Чем быстрее приближалось лето 2021 года, тем призрачнее становились надежды на отдых в Турции. В статье поговорим о том, как подать в суд на турецкую компанию, когда отпуск сорвался из-за короновирусных ограничений.

Зачастую российские туристы заранее бронируют отели, ведь в этом случае удается неплохо сэкономить. Например, один из наших доверителей уже в сентябре 2019 года выбрал пятизвездочный отель в Турции на лето 2020 года. Но, как мы все помним, в марте 2020 года жизнь россиян, как и всего мира, кардинально изменилась. Ограничения международного сообщения, да и риск заразиться ковидом в путешествии заставили нашего клиента перенести дату бронирования на август 2021 года. Но, как оказалось в начале этого лета, ситуация не поменялась по сравнению с предыдущим годом: с 13.04.2021 по 01.06.2021 в связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было приостановлено авиационное сообщение с Турцией.

Напомним, что российскими чиновниками был принят ряд мер с целью защиты наших туристов. В частности, в июле 2020 Правительство РФ утвердило Положение № 1073, в котором разработало порядок расторжения договоров с российскими туристами, заключенных до конца марта 2021 года. В это же время приняты специальные правила № 991 о праве авиакомпаний в одностороннем порядке отменять рейсы в случае возникновения угрозы распространения короновируса. Отдельные вопросы применения этих актов разъяснены в специальном «короновирусном» обзоре Верховного суда РФ № 3.

…Тогда наш клиент (наверное, как и многие другие россияне) решил расторгнуть договор с турецкими компаниями. Но депозит по договору уже уплачен. И перед многими встал логичный вопрос: КАК ВЗЫСКАТЬ ДОЛГ ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ?

Для начала необходимо направить в адрес турецкой компании отказ от договора. Это письменный документ, содержащий следующие элементы:

– реквизиты отправителя и получателя (наименование, идентификационные коды, адрес, контакты).

– обоснование вашего права на отказ от договора. Например, можете использовать такую формулировку:

«В силу части 1 ст. 1212 ГК РФ наши отношения регулируются нормами российского права, так как я являюсь физическим лицом-потребителем, а вы осуществляете свою профессиональную предпринимательскую деятельность с целью привлечения российских туристов. Российский закон о защите прав потребителей предоставляет потребителю в любое время отказаться от договора оказания услуг при условии выплаты понесенных вами затрат (статья 32). Аналогичное право предоставлено российским Законом об основах туристской деятельности (статья 10)».

– четко сформулированные «денежные» требования. Пример формулировки:

«Прошу в течение 10 календарных дней возвратить сумму депозита в размере 5 000 долларов, перечисленную вам по платежному поручению № 1 от 01.01.2020, по следующим реквизитам…».

Как только турецкая фирма получит ваше письмо с отказом от договора, заключенный договор будет считаться правомерно расторгнутым. Но самое главное – это вернуть деньги. И если после получения отказа вам не вернули сумму депозита, то нужно подавать в суд на турецкую компанию.

«Куда подавать иск? В Турцию?» Нет, иск к турецкой компании мы подаем в российский суд. Такое право нам предоставляет Закон о защите прав потребителей. Если истец выступает в правоотношении в качестве потребителя, то есть приобретает товары для собственных, личных нужд, а не с коммерческой целью, то именно истец выбирает суд для рассмотрения спора. Это касается и ситуаций, когда в качестве ответчика выступает иностранная фирма.

Иск можно подать:

А) по адресу фирмы, то есть в Турцию;

Б) по адресу истца-потребителя;

В) по месту, где заключен ваш договор или где он фактически исполняется.

Наиболее распространенный вариант – Б. Это удобнее всего. В большей части России районный суды общей юрисдикции находятся недалеко от дома.

«Сколько денег можно взыскать? Только потребовать возврат аванса? А кто будет компенсировать время и нервы?» Как и любой потребитель, турист вправе воспользоваться всем набором потребительских привилегий.

Во-первых, мы требуем возврата депозита в полном объеме. Фактически, мы не получили никакие услуги, следовательно, турецкая компания не понесла никаких расходов в связи с заключением вашего договора. Конечно, в судебном заседании ответчик может использовать этот аргумент и просить уменьшить запрашиваемую вами сумму на сумму из расходов. Однако опытные юристы смогут защитить вас от этих нападок.

Во-вторых, турист-потребитель вправе взыскать штраф за неисполнение в добровольном порядке его законных требований. Размер этого штрафа – 50 % от присужденной в пользу потребителя суммы. Предупреждаем, что некоторые суды склонны снижать этот штраф на основании ст. 333 ГК РФ. Опять-таки компетентные юристы помогут донести до судьи, что размер штрафа обоснован.

В-третьих, оцените свои нравственные страдания и взыщите моральный вред. В этой части иска подробно опишите свои ощущения. Расскажите, что вы испытали, когда поняли, что испорчен отдых и вдобавок перспектива возврата денег весьма туманна. К сожалению, никаких «средств измерения» морального вреда до сих пор не придумали. Поэтому посоветуйтесь с юристом, какой размер морального вреда допустимо указать в иске.

Все эти требования были заявлены нами в споре с турецкой компанией. Ознакомьтесь с нашим иском в Пресненский районный суд.

«А выгодно ли судиться?» Потребительские иски – самые выгодные для истцов с точки зрения судебных издержек:

– потребители не платят государственную пошлину.

– потребители в случае выигрыша в суде могут возместить расходы на юриста за счет проигравшей турецкой компании.

Надеемся, что эта статья наглядно показала вам, что не стоит бояться судов с иностранными компаниями. Потребительские споры рассматриваются российским судом и по российскому праву. Это важное преимущество, которое поможет выиграть в суде и вернуть деньги за несбывшуюся турецкую мечту.

ПОДРОБНЕЕ
Как оштрафовать экспертов?

Во многих судебных производствах суды не могут принять верное решение без привлечения экспертов. Экспертиза, в свою очередь, используется в качестве доказательства тех или иных фактов.

Но в этой статье пойдет речь не о роли эксперта в судебном процессе и важности экспертизы для принятия верного решения. Эта статья будет посвящена ответственности экспертов, к которой они могут быть привлечены вследствие своих неправомерных действий. А если быть точнее мы ответим на вопрос «Как оштрафовать экспертов?», а также расскажем о казусе, произошедшем в рамках разрешения спора, в котором эксперт отказался от экспертизы.

Понятие «эксперт» закреплено во многих нормативно-правовых актах. Например, во всех процессуальных кодексах. Но, считаем, что каждый из вас понимает, что эксперт – это лицо, обладающее знаниями в какой-либо области, поэтому подробно останавливаться на определении мы не будем.

Эксперт уполномочен выдавать специальный документ, именуемый «заключение». Заключение эксперта озвучивается судьей в судебном заседании и исследуется вместе с иными доказательствами по делу. Однако, многие исследователи убеждены в том, что экспертное заключение является главным доказательством по делу. Следовательно, нарушения со стороны эксперта могут привести к ошибочным выводам суда.

При этом как и любая работа, деятельность экспертов является оплачиваемой. В законодательстве закрепляется положение о том, эксперты получают свои деньги после выполнения ими своих обязанностей. Для того, чтобы не возникало ситуаций, когда эксперт выполнил свою работу, а сторона не оплатила ее, то инициатор проведения экспертизы вносит деньги на депозит суда. После проведения экспертизы на основании судебного акта (кроме этого, суд указывает сумму, которая уплачивается эксперту) производится перевод денег с депозитного счета суда на счет экспертной организации. Казалось бы, механизм оплаты достаточно четкий и проблем на практике не должно возникать. Однако наш случай показал обратное.

Судебная практика

Ранее мы рассказывали вам о деле, в котором предприниматель – наш клиент обратился в суд с исковым заявлением к муниципальному предприятию с требованием о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту по ремонту автомобильной дороги в размере 13 861 819 рублей 20 копеек.

По ходатайству Истца суд вынес Определение о назначении судебной строительно-технической экспертизы, которую поручено провести двум экспертам специализированной организации. Цена – 400 000 рублей, вместе с выездом экспертов – 800 000 рублей. После этого была произведена замена одного из экспертов на другое лицо. 11.06.2021 года в суд поступило ходатайство от экспертной организации о невозможности проведения судебной экспертизы по техническим причинам.

Далее Истец отправил в суд о наложении судебного штрафа на экспертную организацию за непредставление в суд мотивированного сообщения о причинах отказа от проведения экспертизы. Мы составили документ, который назвали «дополнение к исковому заявлению», в котором изложили свое мнение относительно нарушений в процедуре проведения экспертизы.

Таким образом, Истец отказался напрямую оплачивать половину стоимости экспертизы, минуя расчет через депозитный счет арбитражного суда по итогам оглашения экспертного заключения, поскольку нами были внесены деньги на депозит суда в размере 800 000 рублей. Истец считает действия экспертной организации недобросовестными, следовательно, по нашему мнению, на нее должны наложить судебный штраф.

Позже экспертная организация привела суду следующие объяснения отказа от проведения экспертизы: экспертиза не была проведена, так как отсутствует продажа билетов местной авиакомпании ЧукотАвиа до места проведения экспертизы и обратно на официальном сайте авиакомпании, отсутствует место проживания на период проведения экспертизы, а также необходимые бытовые условия и еда. Более того, экспертная организация не согласна с требованиями о наложении штрафа и просит у суда назначить новый срок для проведения экспертизы. Да, экспертная организация даже попыталась привести доказательства (в основном это были скриншоты с сайтов об отсутствии авиабилетов и свободных мест в отелях). Однако, как аргументы, так и доказательства оказались слабыми, и суд отказал в удовлетворении ходатайства, которое поступило от экспертной организации. Более того, судья привлек руководителя экспертной организации к ответственности, а именно наложил судебный штраф в размере 5 000 рублей.

Таким образом, если эксперт отказался от экспертизы, то к нему применяются штрафные санкции. Порядок оплаты экспертизы четко установлен законодательством и его нарушение не допускается.

Да, не много, но приятно. И это бьет по репутации экспертов.

Если вы задаетесь вопросом «Как оштрафовать эксперта?», советуем обратиться к нам за помощью!

ПОДРОБНЕЕ
Как удалить отзывы на Яндекс Картах?

Как удалить отзывы на Яндекс Картах? Юридическим лица эта проблема знакома. А знаете ли вы ответ на этот вопрос? Мы хотим рассказать о том, как удалить отзыв на Яндексе об организации или в целом как удалить негативный отзыв на Яндекс. Отметим, что подобной деятельностью мы занимаемся довольно активно и давно. Отчетливо знаем, что дело это – крайне сложное. Привлечь юристов к удалению отзывов – решение логичное и наименее ресурсозатратное: вы получаете желаемый результат, а мы – бесценный опыт. Мы точно знаем, как удалить отзывы на Яндекс Картах. За результатами нашей активной работы вы можете следить тут.

Видео на эту тему по ссылке.

 

А теперь давайте кратко опишем то, что вас ожидает при прочтении публикации:

  • вы узнаете, как удалить отзывы на Яндекс Картах;
  • мы расскажем о том, как удалить отзыв на Яндекс о компании;
  • представим несколько способов разрешения подобной проблемы;
  • расскажем о самом интересном случае из судебной практики по делам подобной категории.

Отметим, что все предприятия совершают ошибки: посылка не приходит вовремя, в ресторане подают не то блюдо или в кабинете врача забывают записать пациента на прием. Иногда эти ошибки приводят к негативным отзывам. В других случаях плохие отзывы пишут даже не из-за ошибок, а просто из-за неконтролируемых событий или несоответствия вкусов. Независимо от того, являются ли негативные отзывы о вас заслуженными или несправедливыми, это не имеет значения: ваша репутация в Интернете страдает в любом случае. И хотя вы не можете контролировать отзыв человека, вы можете узнать, как на него правильно реагировать, а именно как удалить отзывы на Яндекс Картах.

Ежедневно в Яндексе сидят миллионы пользователей, которые оставляют либо читают отзывы о той или иной организации. В связи с желанием хотя бы немного контролировать эти процессы, Яндекс решил создать довольно строгую систему модерации. Благодаря последней, отзывам достаточно сложно пройти проверку, но вполне возможно. Большое количество отзывов оставляют именно на Яндекс Картах. Однако как быть, если необходимо избавиться об отзыве, который портит репутацию вашей организации и является ложным? Как удалить отзыв на Яндекс об организации?

Существует несколько способов, с помощью которых вам станет известно, как удалить негативный отзыв на Яндекс:

Для справки:

Еще совсем недавно, в 2017 году возможно было закрыть организацию в Яндекс Справочнике, после чего она автоматически удалялась из поисковика (а значит и все отзывы о ней удалялись автоматически). Однако в настоящее время, к большому сожалению многих, этот вариант устарел и уже не применяется. В 2021 году даже после закрытия компания остается в Справочнике, а значит и все комментарии и отзывы являются доступными для всех пользователей.

Кроме этого важно помнить, что поисковик Яндекс выдает информацию, взятую с других интернет-ресурсов. Для того, чтобы удалить такой отзыв, необходимо найти первоисточник и обращаться именно к нему.

Как удалить отзывы на Яндекс Картах: важно

Представляем вашему вниманию перечень причин, наличие которых будет являться основанием для официального удаления через запрос:

  • содержание персональных данных в тексте отзыва (данные о фамилии, имени или отчестве; адрес; контактная информация: почта, телефон). Имейте в виду, должен быть указан телефон или адрес, к примеру, сотрудника, а не самой организации.
  • содержание в отзыве ненормативной лексики;
  • содержание сравнения с другими компаниями-конкурентами;
  • содержание ссылок на информацию, которая не имеет отношения к отзыву;
  • отзыв не содержит информации о конкретном опыте работы с организацией.

Если одна из вышеперечисленных причин подходит к вашему случаю, тогда необходимо заполнить форму Яндекса и ждать их реакции. Малая вероятность того, что отзыв будет удален существует.

Как удалить отзыв на Яндекс о компании: способ номер 2

Самым эффективным способом, который является ответом на вопрос как удалить отзыв на Яндекс об организации, является обращение в суд. В принципе, первый описанный способ можно и пропустить (в законе нет обязанности соблюдения первого варианта). То есть можно сразу идти в суд. Но как это сделать, в какой суд обращаться и кто будет отвечать?

Давайте разбираться.

В какой суд обращаться?

Необходимо обращение в суд по месту нахождения ответчика.

А кто может быть ответчиком?

  • автор отзыва;
  • субъект, который изначально высказал что-то негативное в ваш адрес (иногда авторы отзывов просто цитируют слова другого человека);
  • редакция интернет ресурса;
  • интернет ресурс.

Как удалить отзыв на Яндекс о компании: иск

Необходимо составить исковое заявление о защите деловой репутации.

Что можно потребовать в таком заявлении:

  • Опровержения информации, указанной в отзыве;
  • Публикации вашего ответа на негативный отзыв;
  • Удаления отзыва;
  • Возмещения убытков.

Существуют ли сроки давности?

Нет. По делам такой категории они отсутствуют. Даже если отзыв был размещен год или два назад, все равно можно требовать его удаления.

Кто и что должны доказывать суду?

Доказать то, что отзывы являются порочащими вашу репутацию, должны вы (истец). А вот доказывать, что информация, которая расположена в отзыве, достоверная, должен ответчик.

Представляется интересным то, что доказывать необходимо не каждое отдельное слово в отзыве, а информацию в целом. Например, в отзыве указано, что у организации есть долги на 5 миллионов рублей. Тогда в этом случае нужно доказать факт наличия долгов (например, предоставить иск о банкротстве). Имеется в виду, что доказывать сумму именно в 5 миллионов необязательно (хватит и того факта, что долги у компании действительно имеются).

Как удалить негативный отзыв на Яндекс: виды ответственности

Субъекта, который распространяет клевету, можно привлечь не только к гражданской, но и к уголовной ответственности (в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы). За оскорбления предусмотрена также административная ответственность.

Разобравшись в теории, предлагаем рассмотреть практический случай и позиции судов.

Суть дела: На популярном сайте с отзывами появились комментарии относительно юридической компании (нет, не про нас). Недовольные клиенты сообщили, что там работают не юристы, а мошенники. Кроме этого, сотрудники работают безответственно и не имеют должной квалификации. В ответ на это юридическая компания сначала обратилась к администраторам сайта с просьбой удалить эти отзывы. Они пояснили, что подобных клиентов у них не было вовсе, а оставленные отзывы вредят их деловой репутации. Как вы думаете, сайт удалил что-нибудь?

Конечно нет. Поэтому компания, о которой идет речь, обратилась в суд за защитой своих прав. Чем интересен именно этот случай?

  • это дело оказалось довольно сложным даже для юристов;
  • дело прошло все инстанции и дошло до Верховного суда РФ.

Именно поэтому это дело стало показательным для всех, кто хочет удалить негативные отзывы. Верховный суд указал много полезной информации, но обо всем по порядку.

Почему юридическая фирма настаивала на удалении отзывов?

Все просто: юридическая компания утверждала, что все эти отзывы являются фейковыми (ненастоящими). Фирма вообще не работала с указанными людьми, никогда не отстаивала их интересы и т. д. Юридическая компания (на то она и юридическая) знает, что у нее существует право на защиту деловой репутации. В связи с чем, она предъявила иск в суд. Фирма посчитала, что заявление необходимо предъявлять и к владельцу, и к администратору сайта.

Что потребовала юридическая компания?

65 тысяч рублей в качестве компенсации;

21 тысячу рублей (расходы на заверение страниц у нотариуса: необходимо для доказательственной базы)

Итого: 86 тысяч рублей за несколько негативных отзывов (около четырех).

А что другая сторона? Почему сайт не удалил комментарии?

Позиция ответчика была следующая: они не хотели лезть в отзывы посетителей своего сайта. Администраторы не проверяли, не редактировали, в общем ничего не делали с этими отзывами. Они просто предоставили площадку и возможность высказать свое мнение. Никаких доказательств, что размещенная информация не соответствует действительности представлено не было. На сайте дана субъективная оценка. Помните о свободе слова.

И даже если отзыв является порочащим, то сайт никак не несет ответственность за него, так как его попросту нет в реестре СМИ. То есть люди что хотят, то и пишут там. Представьте нам решение суда, тогда и удалим, – основа позиции ответчика.

Ну а теперь самое интересное: что решил суд?

Сразу обобщим мнения судов первой, апелляционной и кассационной инстанции, так как оно у них совпадает. Сайт с имеющейся информацией об организациях не являетс средством массовой информации. Он является площадкой и не отвечает за то, что размещается на этой площадке. То есть отзывы распространяет не сайт, а сами авторы этих комментариев.

Кроме этого, в российском законе нет запрета на отрицательное (негативное) мнение. Также юридическая компания не доказала, что отзывы представляют порочащую информацию, а значит и удалить ее не получится.

Сайт с отзывами вообще в принципе и ответчиком быть не может: он просто содержит информацию, не проверяя, достоверная она или нет. Следовательно и какой-либо ущерб выплачивать он не должен. Какие либо требования необходимо предъявлять к тому человеку, который является автором отзыва. А все, что требуется от сайта – удаление отзыва на основании решения суда.

Вывод: сайт ни при чем, ничего удалять и выплачивать он не должен.

Теперь рассмотрим позицию Верховного суда. В делах такой категории, согласно постановлению ВС РФ, должно быть установлено три обстоятельства. При чем они не являются альтернативными, если один из фактов отсутствует, тогда иск будет отклонен.

Какие факты должны быть установлены?

1 информация действительно распространяется: здесь все просто, сведения публикуются гле либо (неважно, телевизор или интернет);

Обозначенный факт был доказан истцом: все отзывы были нотариально заверены.

2 информация носит порочащий характер. Что это означает? Компанию либо лицо обвиняют в нечестном поведении или каких-то нарушениях. Здесь важно обратить внимание на то, что это не одно и то же, что оценка. Необходимо понимать, что факты и оценки отличны друг от друга, ведь первые можно доказать, а вторые невозможно.

Данный факт также имеет место быть. В описанной ситуации в отзыве указано, что юристы не выполняют свою работу качественно. Даже если это мнение субъекта, оно, тем не менее, порочит репутацию компании.

3 информация является недостоверной: означает, что ситуация выдуманная и не соответствует реальности. Три судебных инстанции указали, что доказывать недостоверность должен истец. Но на самом деле делать это должен автор отзыва, ведь именно он обязан доказать низкую квалификацию юристов.

Сложность состоит в следующем: процесс доказывания осложняется тем, что за никнеймом пользователя может скрываться кто угодно, а чаще всего такие отзывы вообще являются анонимными. Следовательно, авторов практически невозможно обнаружить. Однако данная проблема не свидетельствует о том, что организации не смогут себя защитить.

Суд указал, что выбирая между интересами опороченной компании/лица и сайтов, победит первая из них. Даже в случае, если сайт ни при чем, и при этом у него есть возможность удалить негативный комментарий, ему необходимо будет это сделать.

Итог этого дела:

Все принятые ранее решения были отменены, дело было направлено на новое рассмотрение. Те аргументы, которые привел Верховный суд РФ, оказались очень подробными и убедительными. Выводы, сделанные судами трех инстанций, не соответствуют требованиям законности и обоснованности. Решение, которое будет принято по делу должно включать в себя позицию Верховного суда.

Для справки:

Разъяснения, которые представил Верховный суд, стали основополагающими для последующих дел. Ими активно пользуются и наши специалисты. О текущих наших делах, а также о предоставляемых услугах вы можете узнать тут.

ПОДРОБНЕЕ
Иск в МКАС

При выборе того или иного средства или способа разрешения экономических споров и иных разногласий между субъектами экономических отношений, стороны должны быть уверены, в первую очередь, в их разумности, эффективности и справедливости. И сегодня не вызывает сомнений то, что международный коммерческий арбитраж является основным способом разрешения споров, возникающих в сфере международного товарного оборота.

С услугами, которые мы предоставляем в рамках рассмотрения споров в МКАС можно ознакомиться на нашем сайте перейдя по ссылке.

Во многих случаях стороны заключают письменные соглашения (или при наличии оговорки в контракте) о передаче возникшего спора или спора, который может возникнуть на рассмотрение МКАС при ТПП, путём подачи иска в МКАС. Особенностью разбирательства спора в МКАС при ТПП является его относительная упрощенность, но при этом достаточность для всестороннего рассмотрения дела. Важное преимущество заключается в обеспечении конфиденциальности разрешения споров, которые проводятся на закрытых заседаниях. В отличие от рассмотрения спора в МКАС споры, рассматриваемые зарубежными третейскими судами, сопряжены с высокими арбитражными сборами и другими расходами, которые не всегда удается взыскать с должника.

Кроме того, стороны вправе самостоятельно выбрать состав арбитров, путем согласования либо единоличного арбитра, или, если каждая сторона выберет по одному арбитру, и выбранные арбитры, в свою очередь, выберут третьего – председателя состава. В случае, если сторонами не оговорены кандидатуры для формирования состава арбитров, то единоличный арбитр или председатель, а также остальные арбитры назначаются Президиумом МКАС.

По общим правилам, стороны вправе вести свои дела самостоятельно или через уполномоченных представителей. Однако, для того, чтобы правильно и качественно оформить исковое заявление с учётом норм законодательства и существа разрешаемого спора, а также вести дело необходимо владение лицом определёнными навыками и юридическими знаниями, а, именно особенности ведения дел с выстроенной тактикой, знание юридического делопроизводства, техники оформления юридических документов и многих других нюансов. Область юридических знаний должна при этом охватывать не только национальное законодательство, но и акты международно-правового характера. Рекомендуем доверить это дело профессионалам. Конечно, рассмотрение спора в МКАС – процедура, требующая немалых затрат. Но если этим займутся квалифицированные юристы с многолетним успешным опытом работы, то удастся избежать дополнительных нежелательных расходов и разочарований. Наша команда юристов обеспечит надлежащую защиту прав ответчика и поможет отстоять позицию истца. За весь период нашей работы сложилась успешная, плодотворная практика рассмотрения споров в МКАС при ТПП. Мы продолжаем развивать данный вектор нашей работы, ведя на сегодняшний день десятки дел одновременно.

В феврале 2021 года МКАС было вынесено очередное решение по делу с участием наших юристов на стороне истца. В рамках спора взыскивалась определённая сумма с покупателя в связи с нарушением условий контракта поставки в части оплаты поставленного Товара. Рассмотрев все обстоятельства дела, основываясь на нормах законодательства о МКАС и международно-правовых норма, единоличный арбитр пришёл к выводу об удовлетворении заявленного истцом требования в полном объеме, возложив оплату сборов на ответчика.


Частые ошибки возникают при самостоятельном расчёте цены иска в МКАС, которая также зависит от предмета иска. Так, определение цены иска в МКАС осуществляется следующим образом:
– в исках о взыскании денег – суммой, которая истребуется, а при взыскании продолжающих начисляться процентов – суммой, исчисленной на дату подачи иска;
– в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества;
– в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
– в исках об определенном действии или бездействии – на основе имеющихся данных об имущественных интересах истца.

Согласно Регламенту МКАС, если истец не определил или неправильно определил цену иска, МКАС по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных. При содействии наших юристов исключена вероятность некорректных подсчётов цены иска в МКАС, тем самым гарантируя точный расчёт возможных расходов.

Дополнительно, вы можете найти более подробную и интересующую информацию про деятельность МКАС в целом, про процедуру разбирательства спора в МКАС при ТПП, про принимаемые решения, про полномочия представителя, уполномоченного на разрешение спора в МКАС при ТПП и др.

Типовая арбитражная оговорка для включения в контракт (соглашение):
«Любой спор, разногласие или требование, возникающее из данного договора или касающиеся его, либо из его нарушения, прекращения или недействительности подлежит разрешению в арбитраже в соответствии с действующим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Компетентным органом будет являться Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».

Также, в целях расширения возможностей сторон по альтернативному урегулированию международных коммерческих споров 1 июня 2001 г. ТПП РФ утвержден Согласительный регламент МКАС при ТПП РФ. Согласительная процедура или посредничество предусматривает мирное урегулирование спора сторонами при содействии посредника.

Оговорка о применении процедуры по Согласительному регламенту МКАС при ТПП РФ, можно сформулировать следующим образом:
«Все возможные споры, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, стороны попытаются урегулировать мирным путем посредством согласительной процедуры, осуществляемой в соответствии с действующим Согласительным регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».

ПОДРОБНЕЕ
Преимущественное право при разделе наследства

Зачастую раздел наследства порождает конфликты между родственниками. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо знать свои права в любой сложившейся ситуации.

В этой статье мы расскажем вам о преимущественном праве при разделе наследства, о том, что делать, если проблему невозможно решить без суда, а также поделимся интересным кейсом из практики нашей юридической компании.

Для начала – теория.

Достаточно часто имущество, переходящее по наследству, необходимо разделить поровну между несколькими людьми. У всех наследников одинаковые доли. И каждому выдается на этот соответствующий документ.  Но иногда человеку ни к чему 1/4 в однокомнатной квартире.  Поэтому возникает желание как-то избавиться от этой доли. Либо наоборот, семье принадлежит 3/4 в квартире, а наследник, которому принадлежит 1/4, не хочет продавать свою долю.

Самый просто вариант –  составить соглашение о разделе наследства. Достижимо только, если есть согласие между собственниками. В этом документе наследники могут определить доли, которые будут принадлежать им, отличающиеся от тех, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство.

Причем в зависимости от вида имущества будет зависеть момент составления указанного соглашения. Так, если предполагается, что лица будут делить только движимое имущество, то соглашение о его разделе можно составить до получения свидетельства. Если же необходимо поделить недвижимое имущество, то составление соглашения возможно только после получения свидетельства о праве на наследство. Соглашение о разделе наследственной массы составляется в свободной письменной форме. Такой раздел возможен в течение трех лет со дня открытия наследства.

Но вернемся к ситуации, когда согласия между наследниками нет.

Положения о преимущественном праве при разделе наследства закреплены в статье 1168 ГК РФ. Рассмотрим виды имущества и категории наследников, на которые распространяется указанное право подробнее.

  1. Наследники, которые имели вместе с умершим гражданином право общей собственности на неделимую вещь

Понятие неделимой вещи закреплено в законодательстве.

Неделимая вещь –  это вещь, которую невозможно разделить в натуре без ее разрушения или повреждения. Кроме этого, указанная вещь может выступать в обороте как единый объект.

Да, конечно, вы можете сказать, что любая вещь физически может быть разделена. Но что получится, если разделить на части, например, автомобиль? Просто совокупность частей, которые не поедут у двух собственников.

Кстати говоря, если речь идёт о квартире, то ее раздел в натуре возможен в случае создания новых «мини-квартир», каждая из которых может быть использована в качестве отдельной жилплощади (отдельный вход, санузел, кухня и жилая зона).

Но, например, если собственниками квартиры являлись сын и мать (то есть по ½ доли), а после смерти матери остались два наследника – сын и дочь, то сын будет иметь преимущество после открытия наследства.

  1. Наследники, которые непрерывно пользовались неделимой, передаваемой по наследству, вещью

Этот пункт распространяется на ситуацию, в которой наследник не является сособственником, но при этом постоянно пользовался неделимой вещью, передаваемой по наследству.

  1. Наследники, которые жили в наследуемом жилом помещении до смерти наследодателя

Эти лица имеют преимущественное право при наличии следующих условий:

1) жилое помещение невозможно разделить в натуре;

2) лица не имеют другой жилплощади в собственности или на основании социального найма;

3) нет наследников, имеющих право общей собственности на жилое помещение.

  1. Наследники, которые жили вместе с наследодателем

При условии совместного проживания с умершим (причем срок такого проживания не имеет значения), такой наследник имеет преимущественное право на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода. При этом имущество, обладающее особой ценностью (например, художественной, исторической) в этот список не включаются.

В случае, если стоимость имущества, в отношении которого наследник хочет применить преимущественное право, не совпадает с его наследственной долей, то он должен уступить другим наследникам иное имущество из наследственной массы или выплатить денежную компенсацию.

На практике преимущественное право наследника реализуется после уплаты необходимой денежной суммы другим наследникам. При этом важно то, чтобы между лицами, имеющими право на получения наследства, было достигнуто согласие. Если согласие между наследниками отсутствует, то один из них, как правило, обращается в суд с иском о разделе наследственного имущества. О таком случае мы вам и расскажем.

Случай из нашей практики

К нам обратился клиент после смерти своего отца. К сожалению, наследники (жена, дочь – наш клиент и несовершеннолетний сын) не смогли самостоятельно договориться между собой по вопросу раздела наследственной массы и жена наследодателя была вынуждена обратиться в суд с иском о разделе наследственного имущества.

Наследственная масса состоит из машино-места, автомобиля и мотоцикла. Цена исковых требований составила – 597 181, 28 рублей. Истец в своем заявлении требует произвести раздел наследственного имущества с учетом признания за ним преимущественного права на неделимые вещи – машино место, мотоцикл и автомобиль, а также взыскать с Истца компенсацию в размере 162 773 рублей с Истца и его сына в пользу дочери – нашей клиентки.

Дочь наследодателя не согласилась с разделом наследственного имущества по такой схеме и обратилась к нам за помощью. Мы подготовили отзыв на исковое заявление о разделе наследственного имущества.  Документ содержит пять разделов: описание основных фактов, позиция ответчика, основания требований ответчика, требования ответчика и приложения.

В первом разделе мы изложили кратко суть возникшей проблемы, а также указали имущество, которое подлежит разделу.

Во втором разделе мы указали на то, что наш клиент не согласен с оценкой стоимости объектов, так как она намерено занижена и не может быть принята к рассмотрению. Также Ответчик считает нарушением его прав то, что денежные средства не внесены на депозит суда.

В третьем разделе мы сослались на действующие нормы права. Нормативно-правовая база сводится к подтверждению позиции Верховного суда о том, что предоставление преимущественного права одном из наследников не должна нарушать интересы и права других наследников. Кроме этого, в законодательстве закреплено положение о том, что в ситуации, когда одного из наследников обязывают продать наследство, при оценке имущества необходимо руководствоваться рыночной стоимостью, а не кадастровой.

В требованиях Ответчика мы указали:

– отказать Истцу в удовлетворении исковых требований, если на депозитный счет суда не будет внесена сумма, соразмерная компенсации для Ответчика, равная рыночной стоимости доли Ответчика в имуществе;

– назначить и поручить проведение судебной оценочной экспертизы рыночной стоимости машино места, мотоцикла и автомобиля экспертной организации, перед экспертизой поставить следующий вопрос: какова рыночная стоимость машиноместа, автомобиля, мотоцикла по состоянию на дату назначения экспертизы?

В качестве приложений мы направили описи об отправке отзыва участникам процесса, а также письма экспертов.

С документом, который у нас получился, вы можете подробнее ознакомиться ниже.

Таким образом, по итогам последнего заседания нам удалось добиться назначения экспертизы по нашему ходатайству и Истец согласился внести депозит на счет суда.

ПОДРОБНЕЕ
Иск о разделе наследственного имущества

Одно из самых тяжелых испытаний в жизни каждого человека – это смерть близкого родственника. Однако, казалось бы, что может усугубить уже без того печальное положение? Ответ прост – рознь из-за наследства и, как следствие, иск о разделе наследственного имущества. Недаром есть выражение, что нельзя заявлять о том, что вы хорошо знаете человека, если не делили с ним наследства. В этой статье, на первое и второе мы подробно разберём теоретическую и практическую часть иска о разделе наследственного имущества. Скажем вам больше: мы даже затронем теорию гражданского права. На десерт вас сегодня ждёт казус нашего дела. Приступим.

Если Вы хотите подать иск о разделе наследственного имущества или на Вас подали такой иск, то мы готовы помочь Вам. 

Любую тему необходимо начинать всегда с фундамента, в нашем случае им будет нормативно-правовая база. Итак, чтобы ориентироваться в нашей сегодняшней теме и эффективно защитить свои права, необходимо ознакомиться со следующим нормативно-правовым актом:

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

В этом нормативном акте посвящен целый раздел наследственному праву, а именно 5, называющийся, как ни странно, “наследственное право”. Этот раздел устанавливает субъектов, порядок их взаимодействия, основные нормы и принципы наследственного права. Он крайне полезен нам. Акцент в этой статье мы сделаем на части 4 статьи 265 и статье 1168. Они похожи по своей сути, мы их обсудим, но чуть позже.

В теме “Иск о разделе наследственного имущества” используется огромное количество понятий, без понимания которых невозможно будет разобраться, в целом, во всей процедуре наследства. Итак, начнём с самых важных понятий – самого “Наследства” и его субъектов.

Наследство – это переход имущества лица после его смерти к определенному закону или завещанием кругу лиц. Различают следующие виды наследства:

  • По завещанию, в котором наследодатель указывает лиц, которым переходит имущество (есть, конечно же, нюансы, например, нельзя обделить наследством несовершеннолетнего ребенка согласно статье 1149 ГК РФ);
  • По закону, то есть очередь наследников на имущество и доли определяет закон (статьи 1142-1145 и 1148 ГК РФ).

К субъектам наследственного права относятся:

  • Наследодатель – если кратко, то это то лицо, которое оставляет после себя наследство;
  • Наследник – тот, кто готов принять наследство. Законодатель в статьях 1142-1145 ГК РФ в зависимости от степени родства указывает разные очереди в порядке принятия наследства. Коротко: сначала идут родители, супруг и дети, потом остальные.

Следующим немаловажным моментом является разделение по закону вещей на делимые и неделимые. Все очень просто, ту, что возможно разделить на части, и она не потеряет своего прямого назначения – это делимая вещь, а та, что потеряет – неделимая.

Далее нас интересует такой термин, как “Преимущественное право при разделе наследства” – человек, обладающий большей частью неделимого имущества, имеет право забрать эту вещь, компенсировав остальным наследникам разницу, на которую они имеют право, другим имуществом из состава наследства, либо денежными средствами. Существуют 2 важных нюанса:

  • Компенсация должна быть соразмерной – соответствовать цене доли вещи;
  • Необходимо предварительно компенсировать долю. То есть, к примеру, если дело дошло до иска о разделе наследственного имущества, то деньги на момент подачи искового заявления лицом с преимущественным правом уже должны быть на судебном депозите.

Этот момент становится понятнее на примере. А теперь рассмотрим непосредственно процедуру наследования в этой статье.

Происходит печальное событие – смерть гражданина или объявление его умершим. После этого открывается наследство и у потенциальных наследников есть несколько вариантов развития событий:

  • Если соглашаются вступать в наследство, то происходит либо фактическое принятие наследства (более подробно отражено в части 2 статьи 1153 ГК РФ), либо по заявлению у нотариуса.
  • Если отказываются, то отказ может быть направленным на определенный круг лиц или одного индивида, либо на неопределенный круг лиц (безусловный отказ).

В случае согласия наследник получает свидетельство о праве на наследство у нотариуса. Естественно, всю процедуру и практическую часть мы упростили до невозможности, поскольку тема наследования крайне огромная. Однако есть вещи, которые крайне необходимо разобрать.

Во-первых, речь идет о части 4 статьи 256 ГК РФ, в которой указывается, что одному из супругов достается половина наследуемого имущества, так как оно считается совместно нажитым (общим). Помимо этого, супруг имеет право и вступить в наследство. Как это выглядит? Есть 3 наследника: мать, сын и дочь. Мать забирает ½ имущества, поскольку оно, как правило, совместно нажитое и остается вторая половина. Уже её и делят как 1/3 на каждого члена семьи, то есть на мать, дочь и сына. Отсюда и возникает упомянутое нами ранее “Преимущественное право при разделе наследства”, поскольку у матери, в этом случае, больше доля, на неделимую вещь, а последнюю в свою очередь нельзя разделить между членами семьи без потери назначения, то есть пилить болгаркой, например, машину не нужно. К этой же процедуре относится и п. 1 статьи 1168, то есть, если неделимая вещь находилась между наследодателем и наследником в общей собственности, то последний имеет также право на преимущественное право при разделе наследства. Итак, делаем маленький вывод: болгарка нам не поможет. Что тогда делать?

Если у вас хорошие или нейтральные отношения с родственниками, то вы решите без проблем этот вопрос. Достаточно сделать следующие действия: составить договор купли-продажи и один из членов семьи, у которого преимущественное право или которому больше всех нужна эта вещь, выкупает у остальных их доли. Если дело дошло до суда, произведена справедливая оценка имущества и деньги внесены на судебный депозит – получаем решение суда и реализуем свои права. Однако, как правило, те дела, что доходят до суда намного заковыристее. Например, вас могут обязать продать наследство за бесценок, если вы не знаете законов.

Итак, в первую очередь, если дело дошло до иска о разделе наследственного имущества необходимо провести оценку имущества. Её можно сделать в досудебном порядке, обратившись к организации, специализирующейся на оценке имущества, либо просить суд назначить судебную экспертизу. Помним, что в случае выигрыша, судебные издержки мы возьмем с проигравшей стороны. После оценки имущества необходимо будет составить исковое заявление, а если вы ещё счастливый обладатель преимущественного права, то внести на депозитный счет суда компенсацию. Итак, обсудим исковое заявление.

Структура искового заявления будет выглядеть следующим образом:

  • Реквизиты сторон: ФИО, регистрацию истца, ответчика(ов) и, к примеру, представителя. Указываем суд, который подаем иск, его цену, в которую войдет гарантированно: государственная пошлина, ценник оспариваемого имущества и, к примеру, оплата почты;
  • Далее мы описываем все произошедшие юридические факты;
  • Выражаем свою позицию, обозначаем наши доводы, что, например, оценка имущества была произведена неправильно, а компенсация несоразмерна;
  • Составляем просительную часть: в ней указываем на справедливое распределение имущества, просим провести судебную экспертизу или, если она есть, то судебные издержки за пошлину, корреспонденцию;
  • Прикладываем приложения – документацию: результаты экспертизы, квитанцию оплаты государственной пошлины и почтовых отправлений и т.д.;

Кстати, в нашей практике встречалось аналогичное дело: истец подал исковое заявление, котором указал свое преимущественное право при разделе наследства. У нотариуса был проведена оценка имущества, которая оказалась значительно ниже рыночной стоимости: автомобиль, машинное место и мотоцикл были оценены почти за бесценок для того, чтобы снизить расходы на нотариальные действия. Таким образом, истец желал снизить размер компенсации ответчикам. К тому же, он и эту сумму не внес на депозитный судебный счёт. Наши юристы написали отзыв на это исковое заявление, в котором указали:

  1. Отсутствие объективной оценки имущества;
  2. Отсутствие средств на депозитном счету для ответчиков;

На основании этого в просительной части наши юристы указали, что обязательным должно быть внесения средств на депозитный счет, чтобы гарантировать компенсацию средств.

По итогу судебного заседания, наше ходатайство по назначению судебной экспертизы была одобрена и истец согласился внести денежные средства депозитный счет суда.

Наследство – одна из самых сложных процедур, благополучный исход которой гарантирован при сопровождении юриста. Наши юристы готовы оказать вам квалифицированную помощь в этой процедуре.

ПОДРОБНЕЕ
Незаконный аукцион по аренде

Что из себя представляет незаконный аукцион по аренде? И возможно ли отменить аукцион по аренде? Все эти вопросы найдут свое отражение в статье. Кроме этого, публикация будет иметь в основном практический характер: расскажем вам несколько случаев из судебной практики, а также поделимся собственным примером (случаем, который произошел с нашим клиентом).

Итак, все мы знакомы с киноверсией аукционов, на которых драгоценные произведения искусства выставляются на торги в элегантных залах, ставки в миллионы рублей делаются легким поднятием руки. Хороший киноматериал, но редко так происходит в реальном мире.

На самом деле аукционы являются относительно распространенным способом покупки и продажи огромного разнообразия активов, начиная от произведений искусства и заканчивая недвижимостью. Они являются распространенным методом, используемым для сбора денег для фондов и церквей, и типичным способом для продажи недвижимости.

Короче говоря, аукционы – это бизнес-инструмент, который часто используется, но довольно часто мало понятен участникам. Закон об аукционах является обширным, и такие вопросы, как, когда заключается обязательный контракт на покупку, какие применяются гарантии, какие требуются лицензии, – это вопросы, которые должны знать лица, использующие этот метод покупки и продажи.

Итак, давайте коротко опишем то, что вы узнаете в сегодняшней статье:

  • 1 что представляет собой незаконный аукцион по аренде;
  • 2 как составляется жалоба на аукцион по аренде;
  • 3 что делать, если обнаружили аукцион по аренде с нарушениями;
  • 4 что делать, чтобы отменить аукцион по аренде.

Немного о проведении аукционов:

Аукцион – это форма продажи. На аукционе имущество публично выставляется на продажу. На аукционе есть продавец и различное количество потенциальных покупателей. Таким образом, аукцион можно определить как публичную продажу имущества тому, кто предложит самую высокую цену.

На аукционе окончательная продажа обычно является результатом конкуренции между участниками торгов, хотя один участник все равно может совершить покупку, если другие предложения не поступят. До того, как появились аукционы, торговля была обычной практикой. В торгах продажа проводилась путем переговоров, но в ней отсутствовал элемент открытой и публичной конкуренции между покупателями.

Как и в случае обычной продажи, на аукционе также есть продавец и покупатель. Разница в том, что на аукционе будет несколько потенциальных покупателей, называемых участниками торгов. Среди различных участников торгов тот, кто предложит самую высокую цену или предложение, как правило, будет успешным покупателем. Изначально продавец часто устанавливает минимальную цену за свою недвижимость. Участники торгов соревнуются между собой, предлагая конкурентоспособные цены, и продавец обычно принимает самую высокую цену.

Подобно обычной продаже, на аукционе продажа может быть осуществлена либо самим продавцом, либо через нанятого им агента. Лицо, занимающееся этим, известно как аукционист. Правила определения победителей торгов также могут отличаться на разных аукционах. На некоторых аукционах личности и действия участников могут не разглашаться другим лицам. Обычно участники торгов физически участвуют в аукционе. Участники торгов также могут принять участие в аукционе по телефону или Интернету. Аукционисту обычно платит продавец на основе комиссионных.

Для проведения аукциона необходимо, по крайней мере, два участника торгов, хотя заявки не обязательно должны быть получены от обоих. Когда аукционист объявляет цены, участники объявляют свои ставки. Участники торгов могут объявлять ставки самостоятельно или по доверенности.

Как только предложение принято, продавец не имеет права принимать более высокую цену, а покупатель не может отозвать предложение покупателя. Как правило, аукцион завершается, когда заявка принята. На аукционе создается обязательный контракт.

Конкурентные торги являются важным элементом аукционной продажи. Свободная и честная конкуренция между участниками торгов приносит продавцу наибольшую финансовую отдачу. Любое соглашение, ограничивающее такую конкуренцию, противоречит государственной политике и является недействительным. Действительно, сговор для координации предложений между продавцами подрывает законность аукциона, может быть мошенничеством или даже преступным по своей природе. Перечисленные выше положения как раз и представляют собой незаконный аукцион по аренде.

В каких еще случаях можно встретить аукцион по аренде с нарушениями?

Такие ситуации предусмотрены в гражданском законодательстве. Все случаи перечислены в статье 449 Гражданского кодекса РФ. Если произошла одна из следующих ситуаций, тогда имеет место незаконный аукцион по аренде:

  • 1 один из участников был незаконно отстранен;
  • 2 самая высокая цена без каких-либо оснований не была принята;
  • 3 аукцион состоялся ранее намеченного срока;
  • 4 допущены нарушения (существенные), следствием которых явилось неверное определение цены;
  • 5 допущение иных нарушений.

В случае нарушения прав участников торгов, вам следует узнать как составляется жалоба на аукцион по аренде. Такой документ подается в ФАС.

Давайте разберем практический случай, в котором проходил аукцион по аренде с нарушениями:

Заказчик (МУП «А»)опубликовал аукцион в электронной форме согласно которому объектом закупки является оказание услуги по аренде автотранспортной техники (с экипажем), начальная (максимальная) стоимость контракта 12 085 278 рублей 57 коп., начало выполнения работ с даты заключения контракта, окончание выполнения работ – 31.10.2021 года включительно.

Заказчику согласно техническому заданию необходимы:. автомобиль-самосвал, фронтальный погрузчик, бульдозер на гусеничном ходу и перечень работ, в которых будет использована техника.

Фактически, вся техника будет использоваться для ремонта дороги, следовательно, у заказчика должен быть выигранный конкурентный способ закупки у Администрации Чукотского муниципального района. И обязательно наличие соответствующей техники, иначе как можно исполнять контракт и выигрывать конкурентный способ закупки, не имея на то техники.

Обратившийся к нам клиент является прямым конкурентом заказчика (МУП «А»), и получается, что у первого есть такая техника в наличии, а у второго ее нет, тогда как заказчик выиграл конкурентный способ закупки без техники? Он вообще не должен был иметь такой возможности. Дешевле, проще, логичнее дать это сразу обратившемуся к нам клиенту, либо иной организации, которая обладает соответствующей техникой. У МУП «А»нет никаких ресурсов для ремонта дороги, однако, почему-то есть такой выигранный контракт, с которым, он видимо не справляется, и привлекает субподрядные организации.

Вот так выглядит составленная нами жалоба на аукцион по аренде:

Наша цель – отменить аукцион по аренде. Ждем результатов, которыми обязательно поделимся с вами в наших дальнейших публикациях.

Теперь предлагаем рассмотреть случай из судебной практики:

Суть: были признаны недействительными результаты торгов по поводу права аренды на земельный участок в связи с тем, что извещение на официальном сайте администрации было выложено не во время.

Дело: Индивидуальный предприниматель обратился в администрацию с тем, чтобы организовать автостоянку на определенном земельном участке. В ответ он получил сообщение о том, что этот участок земли будет в скором времени выставлен на торги, информация о которых будет размещена на официальном сайте.

В установленные сроки оповещения о проведении торгов не состоялось в связи с тем, что личный кабинет администрации был неисправен (не было технической возможности выложить уведомление). В итоге, по факту, торги состоялись и только на следующий день было выложено оповещение об их проведении.

Из-за этого в торгах принял участие только одно лицо, с которым, собственно, и был заключен договор аренды. Предприниматель убежден, что торги провели с нарушениями, в связи с чем обратился в суд за защитой своих прав.

В своем решении суд встал на сторону предпринимателя указав, что в этой ситуации произошло существенное нарушение прав (так как оно повлияло на количество участников и выбор победителя).

В результате, договор аренды признали недействительным, а лицо – победителя торгов обязали вернуть спорный земельный участок.

Жалоба на аукцион по аренде: важно

Теперь вы можете подать жалобу в ФАС по поводу покупок через ЕИС (единую информационную систему). Новый функционал доступен с 5 июля 2021 года любому участнику электронных закупок.

Преимуществами для участников закупки станет автоматическое заполнение информации, необходимой для подачи жалобы, а также система ее автоматической проверки. Все это значительно снизит вероятность возврата жалобы из-за ее неправильной подготовки.

Кроме того, как участник закупки, так и заказчик будут получать в режиме реального времени информацию обо всех этапах рассмотрения жалобы в своих личных кабинетах.

Подготовить качественную жалобу помогут наши юристы. Мы довольно часто обращаемся в ФАС с подобными делами. В большинстве случаев они заканчиваются успешно для наших клиентов. Все услуги в этой сфере вы сможете увидеть тут.

Для справки:

Планируется, что с 1 января 2022 года все жалобы на процедуры электронных закупок будут направляться через ЕИС. До этого времени участники закупок все еще могут подать жалобу в ФАС России в письменной форме.

ПОДРОБНЕЕ
Отменить судебный приказ, если пропущен срок

Возможно ли отменить судебный приказ, если пропущен срок для этого? – это ключевой вопрос, ответ на который мы дадим вам в этой статье. Кроме этого, данная статья даст вам понимание о том, что собой представляет судебный приказ, каков порядок его вынесения и отмены, а также поделимся нашим случаем из судебной практики.

Как правило, судебное разбирательство ассоциируется у нас с залом судебного заседания, строгим судьей, комнатой для совещания судей. Это самая древняя форма процесса, именуемая сегодня «исковое производство». Однако по истечении времени законодатель пришел к выводу о том, что дела, рассматриваемые в обычном (исковом) производстве, требуют большое количество времени. Кроме этого, существуют дела, для решения которых нет надобности приглашать стороны, свидетелей и рассматривать дело в стандартном процессе. Именно поэтому были введены заочное, упрощенное и приказное производство.

О судебном приказе

Судебный приказ – это постановление, которое выдает судья на основании заявления о взыскании денег или об истребовании имущества (движимого) от контрагента.

Причем судебный приказ не может быть вынесен абсолютно по любым требованиям. В процессуальном законодательстве существует четко установленный перечень требований, по которым может быть вынесен судебный приказ. Например, в ГПК закреплены такие требования о взыскании алиментов и заработной платы. Кроме этого, в законодатель определил размер требований, по которым выдается судебный приказ: в гражданском процессе  и арбитражном процессе – не более 500 000 рублей.

Очень важным моментом является и то, что судебный приказ является исполнительным документом, то есть для того, чтобы привести его к исполнению не нужно дополнительно получать исполнительный лист.

Существенным положительным моментом для приказного производства является размер уплачиваемой государственной пошлины – половина от размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче обычного иска.

Как выносится судебный приказ?

Если основания для возвращения судебного приказа или отказа его принятии отсутствуют, суд приступает к его вынесению.

Обратите внимание! При принятии судебного приказа суд не может оставить его без движения, то есть вернуть ваш документ для исправления каких-либо технических ошибок или предоставления недостающих документов. Это объясняется тем, что приказное производство стремится к упрощению и ускорению судебного процесса.

В течение пяти дней после поступления заявления судья выносит судебный приказ. Основными особенностями является то, что это судебное постановление принимается без вызова сторон, которые именуются в данном производстве как должник и взыскатель. Помимо этого, при вынесении судебного приказа судебное разбирательство не проводится, то есть суд руководствуется только представленными документами. Также в приказном производстве нет  спора о праве.

Судья ставит свою подпись на судебного приказе, который изготавливается на специальном бланке в двух экземплярах. Далее суд в течение 5 дней отправляет копию судебного приказа должнику, у которого есть 10 дней для того, чтобы с ним не согласиться.

Отмена судебного приказа

Десять дней? Как считаете: это много или мало?

Да, вы все правильно поняли из предыдущего раздела нашей статьи – у должника есть всего лишь 10 дней для того, чтобы отменить судебный приказ. Практика показывает, что этот срок очень маленький и лишь немногие успевают отменить судебный приказ и не допустить списания денежных средств с их карты без их согласия. К тому же, на практике суды практически никогда не соблюдают срок 5 дней для отправки приказа, а даже если успевают отправить, то Почта России, увы, за пять дней вряд ли справится. К тому же у должника должна быть возможность подготовить документ для возражений. Следовательно, срок крайне маленький и практически всегда должник вынужден отменять судебный приказ, когда срок пропущен.

В настоящее время участились случаи мошенничества по этому вопросу. Схема мошенников достаточно проста. Мошенник добывает ваши паспортные данные, которые вы скорее всего оставили где-то по невнимательности или потому что их у вас попросили. Далее составляет расписку «на коленке», в которой указывает что вы должны ему определенную сумму денег. Вы об этом вообще ничего не знаете. Далее мошенник, подделывая свой паспорт, обращается в суд для вынесения судебного приказа. Суд не проверяет в данном случае расписку на предмет ее достоверности, так как отсутствует спор о праве. Далее суд отправляет должнику копию судебного приказа, последний не успевает подать возражения. Тем временем счастливый мошенник уже получил судебный приказ, отправил его для взыскания в банк, получил деньги и скрылся. Как правило, такие случаи очень тяжело раскрываются и деньги чаще всего уходят в небытие.

В юридической науке широко распространенными стали дискуссии  о том, является ли приказное производство правосудия? Многие ученые и правоведы склоняются к отрицательному ответу. Однако пока существует приказное производство и вместе с ним проблемы, которые оно порождает, практикующие юристы вынуждены подстраиваться под реалии и в 99% случаев отменять судебный приказ при пропуске срока для его отмены.

Отменить судебный приказ за пределами десятидневного срока возможно только при наличии уважительных причин пропуска указанного срока. Анализ судебной практики показывает, что спектр уважительных причин, которые принимает суд является достаточно широким. Так, например, уважительной причиной является то, что должник не получил копию документа.  Необходимо только грамотно это обосновать. В основном судьи отменяют судебные приказы.

Случай из нашей практики

Взыскатель (ФТС) обратился с заявлением о выдаче судебного приказа в мировой суд. Он обосновал свое заявление тем, то Должник (иностранный гражданин) ввез автомобиль. Срок временного ввоза прошел, транспортное средство не было вывезено. Следовательно, Должник должен уплатить таможенные пошлины. При этом взыскатель не ввозил транспортное средство, подпись, указанная в таможенной декларации не его.

Однако мировой судья вынес судебный приказ по требованию ФТС, которым решил взыскать с Должника задолженность по уплате таможенных платежей и пени.

Должник не получал ни повесток от мирового судьи, ни само заявление взыскателя, ни судебный приказ. Должник даже теоретически не мог бы это сделать, так как на момент вынесения судебного приказа по требованию ФТС давно не находился в России. Письма в Таджикистан не направлялись.

Должник хотел въехать в РФ, но получил уведомление о том, что ему запрещен въезд из-за задолженности, после этого начал выяснять причину. Представитель должника сначала обратился в районный отдел ФССП, где ему устно сообщили, что исполнительного производство возбуждено на основании судебного приказа, какого именно – не сообщили. Только указали в какой мировой участок обращаться, что и сделал представитель Должника. Через время представитель Должника получил судебный приказ и ознакомился с материалами дела.

Позицию должника в заявлении об отмене судебного приказа мы изложили следующим образом.

1) Должник считает, что не может нести ответственность в связи с тем, что некое лицо ввезло за него ТС средство и не вывезло из РФ в установленные законом сроки. Должник не ввозил это ТС, подпись на таможенной декларации не его.

2) Должник считает, что он имеет право на восстановления процессуального срока подачи возражений на судебный приказ, т.к. не получал его в связи с тем, что не зарегистрирован по данному адресу и не проживает в России.

Наше требование заключалось в отмене судебного приказа ФТС.

Подробнее с нашим заявлением вы можете ознакомиться ниже.

В результате наших действий, судебный приказ, выданный на имя иностранного гражданина был отменен. Суд прислал нам на электронную почту письмо, которое вы видите ниже.

Таким образом, отмена судебного приказа по истечении срока, выданного в том числе на имя иностранного гражданина, может быть легко отменен. Для этого необходимо правильно составить заявление об отмене такого судебного приказа, а также верно обосновать уважительность причин пропуска срока для его отмены.

За помощью по этому вопросу вы можете обратиться к нам – мы будем рады вам помочь!

 

 

ПОДРОБНЕЕ
Как удалить персональные данные

Вы знакомы с таким прибором, как “Нейтрализатор”? Уверяем вас, если бы вы увидели его, то точно забыли бы об этом. Шутки в сторону, но было бы идеально, если бы в реальной жизни он существовал (мы исключительно за разумные цели!), например, чтобы удалить персональные данные из умов злоумышленников. На самом деле, вне киноиндустрии есть своеобразный “нейтрализатор”. Он существует и может воздействовать только на наш горячо любимый интернет. Мы можем ещё больше вам сказать: если слили персональные данные, то существует 1001 способ, чтобы их удалить из всемирной паутины. Как вы поняли, в этой статье речь пойдет о том, как удалить персональные данные из интернета, и в ней мы разберем: состав “нейтрализатора” – законодательство РФ и специальные инструменты воздействия (жалоба в Роскомнадзор и другие способы), условия, при которых использование конфиденциальной информации будет законным или незаконным. Также мы пошагово расскажем вам, что делать, чтобы удалить персональные данные. Мы и не бросим вас на произвол судьбы, если незаконный оборот ваших личных сведений обременен негативным отзывом. Прежде чем начать, рекомендуем вам ознакомиться с одной из наших прошлых статей. Приступим.

Как и в любом другом деле, в первую очередь, нам необходимо понять: из каких источников черпать информацию о явлении. Как вы поняли, нам следует изучить нормативно-правовые акты, устанавливающие правовое регулирование в сфере персональных данных в интернете. Главными родниками наших знаний будут:

  1. Федеральный закон № 152 “О персональных данных” – объясняя без “спойлеров” – это способ обеспечения конституционных прав и свобод, установленных статьями 23 и 24 Конституции РФ. Речь идёт о семейной тайне, неприкосновенности частной жизни, невозможности сбора, хранения и распространения информации о человеке без его согласия и других прав;
  2. Статья 152.1 “Охрана изображения гражданина” ГК РФ – по сути дела, это охрана биометрических данных, о которых мы расскажем вам чуть позже. Это очень полезный нормативный акт. Следует обратить внимание, что он также устанавливает ситуации, при которых изображение гражданина возможно использовать без его согласия;
  3. Постановление Правительства №228 “О федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций” – здесь указаны полномочия Роскомнадзора и его возможные рычаги воздействия на недобросовестные сайты, нарушающие законодательство РФ.

Эти нормативно-правовые акты являются фундаментом правового регулирования персональных данных в интернете. Ознакомившись с этими актами, нам важно узнать ключевые понятия, используемые в данной тематике и их особенности.

Персональные данные – это индивидуализирующая информация об определенном гражданине, позволяющая его идентифицировать среди массы других людей.  Согласно федеральному закону №152 “О персональных данных” к персональным данным можно отнести: паспортные данные, ФИО, дата рождения и другие сведения, индивидуализирующие вас среди всего общества. Также в этом в нормативно-правовом акте в статье 10-ой указаны “специальные” персональные данные, то есть: национальность, религиозная принадлежность, раса, сведения об интимной жизни, политические взгляды. Зачем законодатель выделяет этот вид сведений о гражданине, как отдельную категорию? Ответим чуть позже.

Также существуют биометрические данные – индивидуальные физиологические черты человека, по которым можно распознать его личность. К этим сведения можно отнести, к примеру, внешность человека или голос.

А далее мы с вами поговорим о виновнике торжества – операторе, из-за которого впоследствии приходится удалять персональные данные из интернета.

Оператор – это то лицо, которое работает с персональными данными и обрабатывает их в своих законных интересах. Этот статус может на себя примерить:

  1. Государственный орган;
  2. Муниципальный орган;
  3. Физическое лицо;
  4. Юридическое лицо.

Следующее немаловажное понятие, которое мы поднимали в этой статье, но не объяснили, – обработка персональных данных. Предельно кратко – это процесс удаления, распространения, использования, сбора, записи персональных данных в интернете с целью достижения общей задачи общества или обеспечения законных прав оператора и 3-их лиц. Самый банальный пример обработки персональных данных – это заказ еды с известных сервисов. Вы передаёте сервису адрес своего проживания, ваши реквизиты банковской карты, номер телефона и имя к нему, а сервис обрабатывает их, и благодаря этому действию узнает кому и куда высылать курьера с едой. Ключевая фраза “вы передаете”. Да, существует определенные условия, при которых оператор вправе осуществлять обработку персональных данных и те, при которых не может.

Интересный факт: номер телефона считается вашими персональными данными только при указании вашего имени или информации о вас. В ином случае, это просто набор цифр. Также к персональным данным не относится: счёт ЖКХ и государственный номер автомобиля.

Итак, чтобы использовать персональные данные в интернете, оператору необходимо согласие на их обработку от их владельца. Оно может быть письменным, устным или электронным. Последний вариант очень распространен, и вы не раз с ним встречались, оформлен в виде всплывающего окна на сайте. Естественно, бывают везде свои “но”, помните, мы упоминали, что существуют специализированные сведения (нация, раса и т.д.)? Оператор имеет право обрабатывать эти данные, исключительно, с вашего письменного согласия.

Мы также заявляли про ситуации, когда не нужно ваше согласие на использование ваших биометрических данных, то есть фотографии. Эти ситуации указывает статья 152.1 ГК РФ:

  • Вы были на фотосессии;
  • Вы не являетесь центровой фигурой изображения (стоите рядом с памятником, с которым фоткается человек);
  • Ваша фотография используется в интересах общества (допустим, вас разыскивает интерпол (искренне не желаем такого опыта)).

Можете ли вы отказаться от обработки персональных данных в интернете? Конечно. К чему это приведет? Вас, например, не пустят на сайт. По этой причине многие люди ставили галочку, символизирующую ваше согласие на обработку личной информации. Да, если вы поставили согласие на обработку ваших данных, и они размещены на сайте – использование ваших сведений будет правомерным действием со стороны оператора, однако вы имеете право отозвать эти сведения. Займёт это дело 30 дней и возможно вам даже не нужно будет предпринимать какие-либо действия далее.

Разобравшись со всеми необходимыми понятиями, выясним, почему, если слили персональные данные их необходимо срочно удалять из интернета.

Поверьте, дело не в том, что вам вызовут пиццу на дом, а вы на диете.

 

А дело в том, что персональные данные в интернете, например, фотка вашего паспорта, могут обойтись вам в несколько сотен тысяч или даже миллионов рублей. Современным киберпреступникам достаточно лишь раздобыть фотку вашего паспорта или даже просто данные оттуда (серию, номер и прописку), чтобы оформить на вас кредит в микрозайме. К сожалению, на сегодняшний день это так, да и проблем с этими микрозаймами не оберешься, но это совсем другая история. Вывод только один: если слили персональные данные, необходимо сразу принимать все возможные меры по их удалению из сети. А теперь перейдём ко всем возможным методам, которые позволят вам удалить персональные данные из всемирной паутины.

Советуем вам в самом начале вежливо обратиться к модерации сайта, разместившей без вашего разрешения персональные данные в интернете, с просьбой удалить их. В том случае, если вы давали оператору согласие на их обработку, то вам необходимо написать к этому же лицу заявление на отзыв этих данных – это значит, что никаких претензий вы не сможете ему предъявить ближайшие 30 дней. Если ваши права продолжают нарушать, то переходим к решительным действиям.

Итак, если слили персональные данные, у нас есть огромное количество инструментов для того, чтобы восстановить своё нарушенное право, к ним относятся:

  1. Жалоба в Youtube;
  2. Претензия к правонарушителю;
  3. Жалоба в Роскомнадзор;
  4. Право на забвение;

Если кто-то заснял вас на видео, а вы открыто заявили о том, что не согласны с действиями нарушителя ваших прав. В таком случае вы имеете право написать жалобу в Youtube на этого пользователя. А если всё пойдёт не по плану, то и подать в суд на Youtube. Но это отдельная тема для разговора, мы рассматривали подробно её в этой статье.

Что касается претензии и подачи иска в суд – нам необходимо будет узнать реквизиты собственника сайта (ФИО/наименование организации, место регистрации/юр. адрес, ИНН и др.), чтобы направить ему два этих документа. Для того, чтобы это сделать мы воспользуемся сайтами-сервисами whois. Достаточно будет вбить в поисковую строку адрес недобросовестного сайта, чтобы вычислить его владельца, узнать необходимые реквизиты и предъявить ему ваши требования законным методом.

 

Однако, здесь не все так просто. Парадокс в том, что персональные данные владельцев сайта тоже защищены.

 

 

 

В ситуации, когда вместо информации вам выскочит “private person” без адвокатского запроса не обойтись. Более подробно с этой процедурой вы сможете ознакомиться в этой статье.

Узнав необходимые реквизиты, пишем претензию. Она будет состоять из следующих пунктов:

  1. Описание основных фактов – вы обнаружили сайт, на котором без вашего разрешения используются ваши персональные данные;
  2. В позиции обозначаем факт незаконная обработка сайтом ваших личных сведений;
  3. Нашими основаниями будут ФЗ “О персональных данных” или статья 152.1 ГК РФ;
  4. В требованиях указываем удалить размещённые персональные данные.

Идём на нашу любимую Почту России и отправляем письмо. Срок ответа на претензию составляет 30 дней. Если ваши требования не исполнили, исполнили частично или вообще проигнорировали, необходимо переходить к следующему этапу – жалобе в Роскомнадзор.

Жалобу можно подать в электронном формате на сайте государственного органа, также не исключен и письменный вариант. Рассмотрим последний.

Жалоба будет иметь такую же структуру, что и претензия, которую мы рассматривали ранее, однако тут есть один нюанс: вам необходимо будет приложить доказательства того, что слили персональные данные. Чтобы все прошло как по маслу, лучше обратиться к нотариусу и заверить интернет-страницы. Обойдется это дело в 3 тысячи рублей. Затем Роскомнадзор возьмет работу на себя: получит решение суда, а затем на его основании внесет сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Результат – заблокированный сайт. Это очень действенный метод.

Однако он не последний. Вы ещё имеете право на забвение.

Право на забвение – это возможность удаления ссылок на страницы, которые нарушают ваши права. Для осуществления этого права необходимо написать заявление, основанное на доказательствах и фактах, в Google или яндекс. Поисковики удалят ссылки на сайты с вашими персональными данными, если буде достаточно доказательств того, что вы правы. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы понять как это сделать.

Все замечательно, но что же делать, если слили персональные данные в негативном отзыве? Выход один – писать исковое заявление.

Почему только через суд? Дело в том, что вам необходимо будет доказать, что распространённые о вас сведения через отзыв – клевета, оскорбление или что-нибудь другое. В противном случае, тот же Роскомнадзор отклонит ваши требования, просьбы и мольбы. Ещё раз повторяем план действий, если оставили негативный отзыв с вашими персональными данными: доказываем порочность информации в суде, получаем решение и выпускаем Кракена в виде Роскомнадзора. Более подробно можете ознакомиться с этой темой в этой статье.

Подводя итог, отметим, что наши юристы обладают абсолютно всем перечисленным в статье арсеналом по борьбе с восстановлением нарушенных прав. Можете смело обращаться к нам.

ПОДРОБНЕЕ
В суд на китайскую компанию

Подавали ли вы когда-нибудь в суд на китайскую компанию? А возникала ли когда-нибудь у вас такая потребность? А сталкивались ли вы с тем, что китайская компания не платит вам и не возвращает деньги? Если да, то эта статья придется вам по вкусу. В целом, она подойдет всем предпринимателям и юридическим лицам, которые сотрудничают с Китаем. Это статья не для физических лиц, которые хотят судиться с китайской компанией, про это мы напишем дополнительно.  А так как в последние годы такое взаимодействие только усиливается, то вам будет полезно изучить ту ценную информацию, которую мы вам представим. 

Расскажем коротко о том, что вы узнаете в этой публикации:

  1. Как подать в суд на китайскую компанию?
  2. Что представляет собой иск к китайской компании?
  3. Каким правом будут пользоваться стороны?
  4. Что такое Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC)?
  5. Отличается ли чем-то иск в китайский суд от российского судпроизводства?

Как мы уже отметили ранее, число судебных исков и потенциальных судебных разбирательств между китайскими и иностранными компаниями растет. Существует старая поговорка о том, что юристы работают лучше всего во времена больших перемен, и это вдвойне верно для тех специалистов, которые занимаются судебными разбирательствами и арбитражем, и еще более верно во времена спада. Когда компании процветают, судебные иски рассматриваются скорее как отвлекающий маневр. А вот когда дела компании идут плохо, судебные процессы становятся способом получения денег, от которых зависит жизнеспособность компании. Наши юристы по международным судебным разбирательствам наблюдают рост числа дел, в которых фигурируют иски в китайский суд, в том числе в Китайскую международную экономическую и торговую арбитражную комиссию.

Вы зададитесь вопросом, как наилучшим способом подать в суд на китайскую компанию, которая задолжала вам деньги или причинила вам вред каким-либо другим способом?

Важно:

Вам следует обязательно изучить, где на самом деле базируется китайская компания, потому что материковый Китай, Гонконг, Тайвань и Макао являются совершенно разными юрисдикциями, и каждая из этих юрисдикций имеет свои собственные законы о приведении в исполнение судебного решения.

Иск в китайский суд: с чего начать?

Каждый раз, когда кто-то обращается в нашу юридическую фирму, желая подать в суд на китайскую компанию(либо же угрожают судебным иском или на него уже подали в суд), первое, о чем спрашивают наши специалисты разрешения споров, – есть ли контракт. Причина этого заключается не столько в определении существа иска, сколько в том, чтобы выяснить, существует ли соглашение, предписывающее, в каком форуме должны разрешаться споры между сторонами. Вообще говоря, если есть договорное соглашение об арбитраже, вы должны провести арбитраж.

Чтобы проанализировать, является ли предъявление иска партнеру по контракту хорошим вариантом, и найти правильную стратегию, следует рассмотреть следующие моменты:

  • У вас есть письменные условия контракта?
  • Кто является вашим партнером по контракту, т. е. частная компания или государственное предприятие?
  • Где находится партнер по контракту, базирующийся в Китае? Разные места приводят к разным стратегиям.
  • Каков спорный объем денежных средств?
  • Есть ли какое – либо соглашение о юрисдикции?

Следует отметить, что судебные разбирательства в определенных областях находятся под исключительной юрисдикцией китайских судов. 

Например:

  • Споры о недвижимости;
  • Споры, возникающие в связи с портовыми операциями;
  • Споры о наследовании;
  • Споры, возникающие в связи с выполнением контрактов между китайско-иностранными совместными предприятиями.

Иск к китайской компании: юрисдикция

Юрисдикция, как правило, будет одним из первых вопросов, который встанет при разработке стратегии судебного разбирательства против китайской компании. Что говорится в гражданско-процессуальном законодательстве Китая о юрисдикции? Когда китайский суд рассматривает судебное дело, судья, конечно, будет применять Гражданское процессуальное законодательство Китая и соответствующие толкования, принятые Верховным судом Китая, при принятии решения о том, обладает ли данный суд юрисдикцией в отношении данного дела.

Статья 23 Закона о гражданских процедурах Китая предусматривает, что (в отсутствие соглашения о юрисдикции) спор, вытекающий из договора, рассматривается судом по месту жительства ответчика или по месту исполнения договора (что совпадает с российским правом). 

Соответственно, когда иностранный покупатель хочет подать в суд на китайскую компанию, в принципе, у него может быть только два варианта: отправиться туда, где находится или зарегистрирован китайский поставщик, или отправиться к месту исполнения контракта.

Какие документы необходимы?

Если вы решите подать в суд на компанию в Китае, китайские суды могут, например, потребовать следующие документы:

  • Доверенность;
  • Предметный квалификационный документ;
  • Документ, удостоверяющий личность представителя;
  • Экстерриториальные доказательства;
  • Заявление о сохранении имущества.

Немного о процедуре:

Логично, что у каждого международного третейского суда есть свой сборник законов (свой АПК), которым он будет пользоваться при осуществлении правосудия. Например, у Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии есть свой регламент, который можно найти на их сайте. Чтобы облегчить вам поиски, мы обозначим некоторые важные особенности в статье.

Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия: особенности проведения процедуры

  • по соглашению сторон возможно внести изменения в процедуру проведении спора, которая установлена в регламенте;
  • одна из сторон имеет право возразить против компетенции комиссии при двух условиях: письменная форма и не позднее первого судебного заседания;
  • по соглашению сторон возможно определить конкретное место, адрес, где будет происходить рассмотрение спора. Отсюда следует, что лететь, например, в Пекин, вам совсем необязательно. Но при этом расходы на перелет и проживание арбитров несут стороны.
  • исковое заявление облагается пошлиной, размер которой установлен в регламенте;
  • закреплены требования к исковому заявлению (обязательно указываем контактные данные, в том числе и электронные). Важно сделать отсылку на арбитражную оговорку в тексте контракта. Исковое заявление необходимо подавать в пяти экземплярах.
  • ответчик должен подать возражение в письменной форме в течение сорока пяти дней с даты получения им уведомления об арбитраже;
  • арбитражное соглашение – арбитражная оговорка в договоре или любой другой форме письменного соглашения, заключенного между сторонами, предусматривающую урегулирование споров путем арбитража;
  • если стороны договорились о праве, применимом к существу их спора, преимущественную силу имеет соглашение сторон. В отсутствие такого соглашения или в тех случаях, когда такое соглашение противоречит обязательному положению закона, арбитражный суд определяет право, применимое к существу спора.

Место:

  • Если стороны договорились о месте арбитража, преимущественную силу имеет соглашение сторон.
  • Если стороны не договорились о месте арбитража или их соглашение неоднозначно, местом арбитража является место нахождения CIETAC или его подкомиссии/арбитражного центра, управляющего делом. 
  • CIETAC может также определить, что местом арбитражного разбирательства является другое место с учетом обстоятельств дела.

Защита и обеспечительные меры:

  • Если сторона обращается с просьбой о принятии мер по защите в соответствии с законодательством Китая, CIETAC направляет заявление стороны в компетентный суд, назначенный этой стороной в соответствии с законом.
  • По просьбе одной из сторон арбитражный суд может принять решение о назначении или назначении любой обеспечительной меры, которую он сочтет необходимой или надлежащей в соответствии с применимым законодательством или соглашением сторон, и может потребовать от запрашивающей стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с этой мерой.

Арбитры:

  • Состав арбитража состоит из одного или трех арбитров.
  • Если стороны не договорились об ином состав арбитража состоит из трех арбитров. Стороны назначают арбитров из Коллегии арбитров, предоставленной CIETAC.
  • В течение пятнадцати дней с даты получения уведомления об арбитраже стороны должны каждый назначить арбитра, в противном случае арбитр будет назначен Председателем CIETAC. Таким же образом назначается председательствующий арбитр.
  • Сторона может заявить отвод арбитру в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения уведомления об образовании суда. 

Срок:

  • Арбитражный суд выносит арбитражное решение в течение шести месяцев с даты формирования арбитражного суда.
  • Датой вынесения арбитражного решения считается дата вступления арбитражного решения в законную силу.

Практический случай:

Возник спор между двумя юридическими лицами, представитель одного из которых и обратился к нам.

Вот договор, который был заключен между ними:

Подтверждение об оплате:

Мы занимаемся этим делом и рассчитываем на лучший результат.

Разбирательство в третейском суде представляет собой сложный и кропотливый процесс, осуществить который могут только специалисты. Мы уже давно занимаемся делами подобной категории и знаем, что делать, когда китайская компания не платит. В связи с этим вы можете полностью довериться нам. Подробнее о наших услугах вы сможете узнать тут.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить отзывы с 2ГИС

Удалить отзывы с 2ГИС – миф или реальность?

В этой статье разберемся какие отзывы можно удалить и каким способом это сделать. Но для начала немного о 2ГИС.

«2ГИС» –  это международная картографическая компания, которая выпускает электронные справочники с картами городов. Компании уже более двадцати лет, она была образована в 1999 году. Ранее, до 2011 года она называлась «ДубльГис». Главный офис «2ГИС» расположен в Новосибирске. Компания входит в топ-10 крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes.

Скорее всего об этой компании вы узнали, скачав бесплатное приложение с картами, которое славится тем, что навигатор может работать без Интернета, то есть в режиме оффлайн.

Статистика показывает, что карты-справочники 2ГИС содержат 18,5 тыс. населённых пунктов в 11 странах, а их месячная аудитория превысила 50 миллионов пользователей. Все версии 2ГИС, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей.

Как вам масштабы? Впечатляет, правда?

А если учесть, что на этом сервисе можно оставлять отзывы к каждому месту на карте, то можно неплохо так «прославиться». Правда, не факт, что в хорошем свете. Именно поэтому для многих пользователей так важно удалить отзывы с 2ГИС. Однако далеко не с каждым отзывом это можно сделать.

Какие отзывы можно удалить?

Если подбирать прилагательные, то однозначно «негативные». И это вполне объяснимо, ведь хорошие отзывы о своей работе любят получать все. А вот негативные отзывы могут неплохо испортить репутацию компании. Особенно актуально это для тех организаций, которые работают с потребителями.

Зачастую, особенно в больших городах, люди, прежде чем пойти в ресторан или записаться на косметические процедуры, читают отзывы на различных интернет-площадках. А вот люди, побывавшие в перечисленных заведениях, пишут не всегда соответствующие действительности отзывы. Причин для негатива может быть масса – конфликт с сотрудником, конкуренция на рынке и тому подобное. Но ни одной компании не хочется терять своих клиентов.

Но необходимо вспомнить поговорку – сто людей, сто мнений. И естественно, в нашем государстве люди знают о своем праве на свободу слова и успешно этим пользуются. Следовательно, никто не может запретить человеку высказать свое мнение, например:

«Вчера ужинал в ресторане N. По моему мнению, салат был ужасным, морс отвратительным. Только десерт спас этот вечер».

Ну не понравился человеку морс, что поделать? И салат он не оценил.

Такой отзыв на 2ГИС ни администрация, ни суд удалять не станет, потому что человек всего лишь высказал свое мнение.

Другое дело, если отзыв выглядит примерно так:

«Вчера ужинал в ресторане N. Это самое худшее заведение в нашем городе. Торгуют паленым алкоголем, порции весят в два раза меньше, чем указывают в меню, а тот, кто держит это заведение – мошенник и вор».

Если отзыв, который вы хотите удалить с 2ГИС похож на этот, то вам обязательно необходимо дочитать нашу статью до конца.

Досудебное урегулирование

Конечно же не стоит начинать сразу писать иск в суд с 2ГИС, как только вы увидели отзыв, подрывающий имидж вашей компании. Успокойтесь, ведь всегда можно договориться. Да, маловероятно, по попробовать стоит – написать пользователю, который оставил отзыв.

Существует еще один вариант досудебного урегулирования, с помощью которого можно без обращения в суд достичь поставленной цели – удалить отзыв с 2ГИС – обратиться в администрацию 2ГИС. Можно использовать форму обратной связи, которую предлагает администрация сайта, или же написать им на электронную почту. Но этот способ малоэффективен. Если же вы решили идти в суд, то вам нужен официальный документ, подтверждающий то, что вы пытались решить все миром. Тем более, количество людей, обращающихся к администрации сайта намного больше, чем количество людей, которые пишут официальные претензии в компанию.

Кстати, сведения о компании 2ГИС найти на официальном сайте не так уж легко, но практика нашей работы показывает, что название юридического лица данной компании – ООО «ДубльГИС», на сайте ИФНС в открытом доступе вы сможете найти информацию о том, на какой адрес необходимо отправлять претензию. Претензию лучше отправлять Почтой России. Не забудьте сохранить квитанцию об отправке – она вам понадобится в суде!

Если у вас возникнут трудности – обращайтесь к юристам нашей компании, мы имеем богатый опыт составления досудебных претензий с компанией 2ГИС и точно знаем, как действовать.

Судебная разбирательство

В этой части статьи мы могли бы вам еще раз рассказать о том, как подать исковое заявление в суд. Но этом мы уже рассказывали в своей статье.

Мы знаем, что на примерах вам гораздо понятнее, поэтому приведем два актуальны судебных дела – с положительным и отрицательным результатом.

Ситуация 1.

В суд обратился врач-иммунолог, который работает в одной из государственных больниц г. Хабаровска. В марте 2019 года на портале 2ГИС на странице пользователем был размещен отзыв следующего содержания: “Есть там аллерголог. Самая тупая в мире. Жена с детьми к ней ходила несколько раз, назначила анализов на 7000. Сдал, пришли к ней с результатами, а она типа ну я не знаю, что с вами делать. Потом пошли в белую клинику, там сказали, что такие анализы не назначают при таком заболевании. Пусть подавится копейкой, которую ей юнилаб отстегнул за ненужные анализы. Это заговор.”. Истец ссылается на то, названные сведения не соответствуют действительности, порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Причем, изначально Истец подал иск к автору отзыва. Однако суд заменил ответчика на компанию 2ГИС. Истец ходатайствовал об удалении отзыва и выплате морального вреда в размере 150 000 рублей. Результат – суд удовлетворил требования частично. Было принято решение об удалении отзыва, а также о взыскании морального вреда, но в меньшем размере, чем просил Истец. Хотя Истец и пытался обжаловать данное решение, чтобы повысить сумму морального вреда, но в этом деле это было безуспешно.

Случай 2.

В другом деле Истец просил признать несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, содержащиеся в отзыве на интернет-площадке 2ГИС, а также удалить отзыв.

Отзыв выглядел так:

“НЕ советую обращаться в данную компанию, Деньги взяли, договорные обязательства не выполнили. В возврате денежных средств отказали. Сначала назывались A, сейчас они же называются B, подтверждающее мое обращение в данную компанию в прикреплении.”;

Истец придерживался следующей позиции: автор изложил информацию в стиле,  который позволяет сделать вывод о наличии описываемых фактов в реальной действительности (факта взятия денег, факта невыполнения обязательств по договору). Отмечает, что информация, указывающая на противоправный характер поведения субъекта, носит оскорбительный характер, следовательно, даже при условии ее изложения как субъективного мнения автора, может быть основанием для заявления требования о защите деловой репутации.

Суд решил в удовлетворении требований отказать, так как общий контекст информации, в том числе спорные фразы, указывают на субъективно-оценочный характер высказываний, являющихся реализацией права на свободу слова. Слова ответчика об истце являются мнением пользователя 2ГИС.

Таким образом, первое, что необходимо сделать, прежде чем инициировать суд с 2ГИС – это убедиться в том, что отзыв может быть удален. Далее вы направляете претензию и обращаетесь в суд. На практике это, конечно же, не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому в данном вопросе вы можете положиться на юристов нашей компании. Подробности читайте здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Иск к авиакомпании

За окном лето, а значит, наступил прекрасный период отпусков. Или… не совсем прекрасный? Люди при покупке туров или просто авиабилетов часто сталкиваются с задержками рейсов, их отменой, с тем, что не могут вернуть путевку в исключительных случаях и возвратить средства за купленный билет. В статье мы поговорим об иске к авиакомпании. Расскажем, когда стоит обращаться в суд, что для этого нужно.

Распространение коронавирусной инфекции многократно усложнило ситуацию с перелетами. Непривитым гражданам приходится сдавать ПЦР-тесты за несколько дней до вылета. Конечно, может быть ситуация, когда анализ выявит в организме человека инфекцию: как следствие, вход заграницу ему будет автоматически закрыт, а путевку/билет нужно возвращать. Потребность вернуть путевку может возникнуть и по множеству других причин: травма, проблемы с визой и другие непредвиденные обстоятельства. К сожалению, авиакомпания или туроператоры редко идут навстречу. Как говорится “не мои проблемы” – будьте готовы  Поэтому вопрос о том, как подать в суд на авиакомпанию, остается среди потребителей очень актуальным. Возвращаясь к коронавирусу (не хочется, но мы вынуждены возвращаться к этой злободневной теме снова и снова), стоит сказать, что ситуация с возвратом денежных средств усложнилась в разы. Так, в начале 2020 года, в случае отмены рейсов из-за коронавируса, если дело доходило до суда с авиакомпанией, покупатель путевки мог без особых трудностей вернуть свои законные средства обратно. Однако затем, в конце июля 2020-го выходит Постановление Правительства РФ №1073, в соответствии с которым у авиакомпаний появилась возможность не возвращать деньги целых три года, предоставив взамен ваучер. Некоторая гражданка с активной позицией обратилась в Верховный Суд РФ с заявлением о том, что данный нормативный акт противоречит Закону «О защите прав потребителей», но высшая инстанция исковые требования, к сожалению, отклонила.

Отдельный вопрос, конечно, как Постановление Правительства может менять ГК РФ, но работаем с тем, что имеем. Если вам юристы обещают вернуть за месяц другой, то либо не знают практику и закон, либо нагло врут.  Не всегда можно выиграть суд с авиакомпанией.

Чуть позже в статье мы рассмотрим конкретные случаи, когда иск к авиакомпании удовлетворялся судом, а когда исковые требования оставались без удовлетворения. Везде есть свои нюансы. Но сразу скажем Вам, что, по вышеупомянутому Закону «О защите прав потребителей», у человека есть возможность получить хорошую компенсацию в случае выигрыша в суде с авиакомпанией. Поэтому, если Вы задаетесь вопросом о том, как подать в суд на авиакомпанию, советуем не пренебрегать помощью юриста, который проконсультирует по всем необходимым вопросам и поможет составить грамотный иск. Тем более, в случае положительного исхода дела, Ответчик будет обязан возместить Вам расходы на юриста.

Итак, начнем с наименее суровой, но не перестающей быть неприятной ситуации. Предположим, рейс задержали, либо же самолет прилетел в пункт назначения по непонятным причинам значительно позже назначенного времени. Можно ли рассчитывать на какую-то компенсацию?

Да, можно. Покупая билет на самолет, Вы заключаете с авиакомпанией договор перевозки, в соответствии с которым пассажиров должны доставить в пункт назначения в определенные в расписании сроки. Если без уважительных причин рейс был задержан, либо же пилоты в процессе полета решили отклониться от расписания, авиакомпания должна понести ответственность. Пассажир может претендовать на выплату:

  • ШТРАФА. В соответствии со 120 статьей Воздушного кодекса, перевозчик должен выплатить пассажиру штраф в размере 25% от МРОТ (= 100 руб.) за каждый час опоздания.

  • ПЕНИ. Авиакомпания должна будет оплатить неустойку в размере 3% за каждый час опоздания.
  • ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
  • КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА. Рекомендуем оценивать свои моральные страдания в пределах 10 000 рублей. Суд (если дело вообще дойдет до суда с авиакомпанией) и такую сумму редко когда удовлетворяет, ограничиваясь компенсацией размеров в 2000-3000 рублей.

Как же подать в суд на авиакомпанию? Не спешите. Рекомендуем для начала направить должнику досудебную претензию, в которой необходимо изложить все фактические обстоятельства и потребовать уплаты определенной суммы. Если в течение 10 дней ответа нет, как и денег, можно составлять иск к авиакомпании. О том, как его составлять, расскажем буквально через несколько абзацев.

Важно! Если рейс задержали, или отклонения в расписании произошли в виду обстоятельств непреодолимой силы, рассчитывать на уплату штрафа и неустойки в нельзя. Этим и злоупотребляют компании: самолет сломался, не было другого, пилот заболел – это не причина, а вот плохие погодные условия – это форс-мажор.

Теперь рассмотрим более суровую ситуацию, когда полету вообще не суждено состояться, по разным причинам: будь то болезнь покупателя авиабилета, возникновение у него проблем с визой, либо же вовсе утеря билетов.

Получается, путевку или билет нужно возвращать. Однако авиакомпания навстречу не идет, игнорирует, ссылается на то, что свои обязательства она исполнила или же указывает на якобы незаконность действий потребителя. Порядок действий тот же: для начала необходимо связаться с авиакомпанией, попытаться урегулировать вопрос мирно (советуем направлять сообщения по электронной почте и дублировать заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы затем Вы могли использовать факт обращения в качестве доказательства в суде). Если желанного результата Вы не добились, составляем претензию в свободной форме, направляем компании, 10 дней ждем ответ. Если деньги возвращать отказались или начали «кормить завтраками», самое время писать иск к авиакомпании.

Еще раз напомним, что в этом вопросе лучше не пренебрегать помощью компетентного юриста. Профессионал сможет грамотно и четко изложить все фактические обстоятельства и убедить суд в том, что деньги нужно вернуть. Если иск удовлетворят, на Ответчика будет возложена обязанность не только вернуть средства за билет, но и возместить расходы на юриста, оплатить штраф, неустойку и моральный вред.

Итак, любое исковое заявление начинается с так называемой «шапки». В шапке указываете суд, в который обращаетесь (иск можно подать по месту жительства потребителя-покупателя билета), ответчика, его контактные данные, истца, его контактные данные, данные о представителе при наличии. Госпошлину по Закону о защите прав потребителей мы не платим.

Далее необходимо изложить все фактические обстоятельства дела: когда и куда был куплен билет, какие исключительные обстоятельства имели место быть, препятствующие полету, указываете на попытки связаться с ответчиком и вернуть деньги и др.

Следующий смысловой элемент в иске: правовые основания. Здесь необходимо сослаться на законы, причем не абы какие, а лишь те, которые непосредственно регулируют Вашу ситуацию. Так, например, один из таких законов – Закон «О защите прав потребителей».

Важно четко и ясно выразить свои требования в просительной части. Завершающим элементом являются приложения – это документы и их копии, имеющие значение для дела.

Представляется интересным недавно нашумевшее дело, касающееся спора некоторого гражданина с «Аэрофлотом». Суть заключается в том, что мужчину с его спутницей не пустили на борт самолета (они направлялись на Бали) по той причине, что в его паспорте отсутствовало несколько пустых страничек. Деньги за билеты авиакомпания возвращать отказалась. Однако Петродворцовый суд Петербурга встал на сторону мужчины и обязал взыскать с ответчика в пользу пассажира в общей сложности около 160 000 рублей.

Не бойтесь судебных разбирательств, не стесняйтесь отстаивать свои законные права. Судебная практика показывает, что закон зачастую становится на сторону потребителя. Главное – соблюсти процедуру, ответственно подойти к сбору документов и составлению искового заявления. Наши юристы всегда будут рады Вам в этом помочь.

ПОДРОБНЕЕ
Клевета в интернете

Согласитесь, ведь вы на своем пути встречали не мало людей с жизненным кредо: “Если не получилось выиграть, значит надо обзываться или клеветать”. Особенно, если вы кого-то очень сильно обидели. Этому человеку в цифровую эпоху не составит труда “отомстить”, написав клевету в интернете или ещё какую-нибудь пакость. К тому же, большая часть интернет-сообщества привыкла к “анонимности” и её следствием – безнаказанности. А вы знали, что это на самом деле наказуемо и порой очень строго? Мало, кто вообще задумывается о последствиях своих слов.

Да и мало кто разбирается в тонкой грани между субъективной оценкой, оскорблением и более серьёзным деянием – клеветой в интернете. А ведь, если переступить через неё можно даже получить “солидный” срок в “санаторий” с бесплатным проживанием, одеждой и 3-х разовым питанием (ладно, мы утрируем). Ведь не для никого не секрет, что словом возможно уничтожить репутацию человека (да и самого человека) или организации. В этой статье мы акцентируем внимание на том, как удалить клевету и привлечь к ответственности за неё. Для этого мы пошагово разберём: нормативно-правовые акты, понятия, сайты-сервисы, объясним зачем в этом всем деле нам нужен адвокат и, в целом, разберёмся как привлечь к ответственности за клевету (и не только её) в интернете. Кстати, эту тему мы уже частично разбирали в наших статьях, можете ознакомиться с ними. Начнём.

Самым важным слоем в нашем с вами торте (вы же прочитали с правильным ударением на “о”?) будет нормативно-правовая база. Но, если подойти к ней без подготовки, то она вызовет огромную путаницу, поскольку термины, употребляемые в рассматриваемых нами в этой статье нормативных актах довольно похожи между собой. Итак, у нас есть следующие основные понятия:

  • Клевета;
  • Оскорбление;
  • Сведения, порочащие деловую репутацию или честь человека;
  • Субъективная оценка;

Клевета – это распространение ложной позорящей информации одному и более лицам, с целью навредить репутации организации или опорочить честь человека. Важное отличие от всех остальных понятий, которое важно запомнить – это преступление, то есть, общественно-опасное деяние, влекущее за собой уголовную ответственность со всеми вытекающими в виде судимости и ограничений. Как и у всех преступлений здесь важна одна деталь, без которой не будет состава преступления – субъективная сторона, то есть, наличие вины. Клеветник должен 100% знать, что сведения, которые он распространяет – ложь. В ином случае, то есть, когда клеветник будет сам в заблуждении, у потерпевшего будет выбор между уголовным (попробует доказать вину) и гражданским судопроизводством.

Оскорбление – это унижение достоинства, выраженное в безнравственном действии или бездействии. Самым ярким примером оскорбления, который можно взять из судебной практики между Василием Вакуленко, известным как “Баста”, и Кириллом Толмацким, известным как “Децл”. Первый в социальных сетях выставил пост с надписью “Децл – лохматое чмо”.

Итогом стала компенсация в 50 тысяч рублей. Здесь мы видим, что цель обидчика – оскорбить, выразить неприязнь к человеку, а не распространить другим лицам ложные сведения, подрывающие репутацию. Также это не может быть субъективным мнением, поскольку оно несет за собой неуважительное отношение.

Сведения, порочащие деловую репутацию организации или честь человека – это информация, которая не соответствует действительности. Например, если человек, не зная правды, заявит, что некий предприниматель не платит налоги. Здесь очень тонкий лёд и если вы провалитесь, то внизу вас будет ждать уголовный кодекс. Чтобы это не превратилось в клевету, человек не должен намеренно лгать.

Субъективная оценка – это выражение собственного мнения конкретно какого-либо явления. Она не несет оскорбительный характер. Можно привести такой пример: “По моему мнению, существует два вида машин: Мерседес и стиральные”. А теперь обратимся к правовой базе, обеспечивающей все эти понятия законной силой.

Чтобы удалить клевету в интернете и смежные с ней понятия нам понадобятся знания следующих нормативно-правовых актов:

  1. Гражданского кодекса;
  2. Административного кодекса;
  3. Уголовного кодекса РФ;

Начнём с первого. В статье 152 Гражданского кодекса РФ устанавливается право опровержения сведений, способных нанести вред деловой репутации организации, а также чести и достоинству гражданина. Причём бремя доказывания истинности данных сведений, по итогу, лежит на их распространителе. Последний обязан опровергнуть провозглашенную информацию таким же образом, которым он и заявил о ней, то есть, если клевета была передана в массы через СМИ, то и её устранение будет через этот же социальный канал. Эта же статья провозглашает право защиты чести и достоинства гражданина и после его кончины.

Лицо, чьё достоинство опорочили, имеет право, как минимум, на компенсацию морального вреда. Организация имеет право заявить о понесенных ею убытках.

Следующим не менее важным нормативным актом, который стоит нашего внимания, является кодекс об административных правонарушениях. Здесь нас интересует статья 5.61.1, которая устанавливает административную ответственность для юридических лиц, в том числе и за клевету в интернете. Можем сразу раскрыть карты и ответить: сколько стоит клевета в интернете для юридических лиц. Ответ – от 300-сот до 500-сот тысяч рублей.

В уголовном кодексе нас интересуют статьи: 128.1. “Клевета” и ч. 1 статьи 110 “Доведение до самоубийства”. В случае со второй приведенной ранее статьей, она является закономерным следствием клеветы в интернете – не каждый сможет выдержать травлю. Квалификация “клеветы” стоит по градации характера и степени общественной опасности. Ответственность за клевету в интернете может сильно отличаться в зависимости от квалификации преступления. В кодексе аж целых 5 частей, расположенных по градации к самому жесткому наказанию. Начинается уголовная ответственность с штрафа в размере 500 тысяч рублей, а предел установлен в размере 5 млн рублей или 5 лет лишения свободы за клевету о совершении преступления против половой неприкосновенности или тяжкого, а также особо тяжкого. Сообщим, что мы назвали не все виды санкций, предусмотренными этой статьей.

Справедливо ли ужесточение ответственности за клевету в интернете, если она касается, к примеру, преступлений против половой неприкосновенности? На этот вопрос отвечает финал датского фильма “Охота”. Оправданного героя, которого ранее обвинили в педофилии, все равно пытались пристрелить, а луч солнца, не позволивший увидеть стрелка – символ осадка, оставшегося у всего общества. Репутацию очень тяжело восстановить после таких обвинений и это соответствует реальной жизни.

Выяснив все отличия и изучив нормативно-правовые акты ответим на вопрос: как привлечь к ответственности за клевету в интернете? Начнём с самого простого.

Советуем вам попробовать решить всё на уровне простого неформального обращения к пользователю сайта, откуда надо удалить клевету, либо к модераторам. В случае, если вам удастся решить дело на этом этапе, мы вас поздравляем. В иной ситуации, переходим к новому этапу.

Следующее, что вы должны понимать, что позволить себе задать вопрос “Как привлечь к ответственности за клевету?” сможет только то лицо, которое ответит на следующие:

  1. Действительно ли, размещенное, допустим, в социальной сети выражение – это клевета;
  2. Как найти собственника сайта, чтобы отправить ему претензию.

Все различия и отличия клеветы от смежных понятий мы рассказали вам выше, из вышеуказанных слов следует, что в высказывании, в котором вы видите клевету вы должны найти следующие пункты:

  • Распространение одному и более индивидам;
  • Информация заведомо ложная также для распространителя;
  • Высказывание порочит репутацию;

Вы можете попробовать лично по этим признакам определить является ли высказывание клеветой или нет. Также есть экспертизы: частные и судебные. Однако на одном из сайтов судебная экспертиза стоит 30 тысяч рублей, так что решать вам. Убедившись в том, что фраза была клеветой переходим к следующему действию – вычисляем владельца сайта. Ведь именно ему проще всего удалить клевету в интернете.

Узнать эту информацию нам помогут сайты-сервисы whois. Мы уже разбирали подробно, как они работают в одной из наших прошлых статей. Вкратце: эти сайты позволяют узнать собственника сайта, без разницы, он юридическое или физическое лицо, но со своими нюансами, естественно. Как правило, с юридическими лицами проблем не бывает – вбили в специальную поисковую строку адрес сайта – наименование организации, юридический адрес, ИНН, зачастую, без проблем высвечиваются (не со всеми, конечно).

С физическими лицами и некоторыми организациями без адвоката не получится обойтись. Зачем он? Дело в ФЗ “О персональных данных”, который позволил владельцам домена скрыть от посторонних лиц свои персональные данные. Только адвокатский запрос позволяет выяснить эти сведения для подачи сначала претензии, а затем и искового заявления. Кстати, мы предоставляем услугу “Адвокатский запрос”. Выяснив сведения, необходимые для подачи претензии, направляем досудебное требование.

Досудебная претензия будет иметь следующую структуру:

  1. Описание основных фактов – здесь мы обозначаем адрес сайта и указываем, что нам нём была указана клевета;
  2. В позиции указываем, что информация, размещенная на сайте наносит ущерб нашей репутации;
  3. В основаниях требования указываем по обстоятельствам: уголовный, гражданский или административный кодекс, в зависимости от содеянного клеветником.
  4. В требованиях указываем возместить моральный ущерб/компенсацию убытков и, конечно, же удалить информацию;
  5. Прикладываем документы в приложения.

Отправляем её самым проверенным методом “Почтой России”. В случае, если вашу претензию игнорируют или отвечают на неё отказом необходимо будет писать исковое заявление. Однако, если вы решитесь идти в суд, советуем вам заверить у нотариуса факт наличия клеветы на сайте, это будет стоить примерно 3000 рублей. Однако мы помним, что в случае выигранного дела нам возместят все убытки. Переходим к иску.

Определим для начала подсудность, здесь всё предельно просто: если подаём на юридическое лицо, то идём в арбитражный суд, а если на физическое лицо – в суд общей юрисдикции. Структура искового заявления будет выглядеть следующим образом:

  1. Реквизиты сторон – наши и организации/физического лица;
  2. Описание обстоятельств дела, а также то, что мы уже направляли претензию и её проигнорировали;
  3. Указываем, что совершенное клеветником действие нарушает наши права;
  4. Подтверждаем нашу правоту правовыми основаниями, поскольку мы рассматриваем с позиции гражданского судопроизводства, используем статью 152 ГК РФ;
  5. В просительной части указываем на возмещение нанесённых убытков, морального ущерба (если физическое лицо), всех судебных издержек и экспертиз (нотариус, лингвистическая экспертиза).

Следующее, что нас также интересует – это как привлечь к ответственности за клевету в интернете с использованием персональных данных. На это есть два ответа:

  1. Жалоба в Роскомнадзор;
  2. “Право на забвение”.

Жалобу в Роскомнадзор возможно написать на основании постановления судебного пристава-исполнителя. После чего государственный орган может заблокировать доступ к сайту. Подробнее в этой статье.

Также, как и упоминалось ранее вы имеете “право на забвение. Самое простое объяснение: после обращения поисковик (Опера, Яндекс и другие) уберёт ссылки, содержащие информацию о вас. Основанием для обращения будет несоблюдение законодательства РФ.

Таким образом, мы постарались максимально доходчиво объяснить, что такое клевета и смежные с ней понятия, а также привели весь перечень инструментов, которым возможно воспользоваться, если возникает вопрос: “как привлечь к ответственности за клевету”. Кстати, наши юристы обладают ими и могут помочь вам справиться с возникшей проблемой, сэкономив ваши средства и нервы.

ПОДРОБНЕЕ
Суд с авиакомпанией

Одним из самых проблемных и часто встречающихся вопросов является спор с авиакомпанией, а зачастую и суд с авиакомпанией. Пандемия, которая повлияла на все сферы общественной жизни изменила коренным образом и работу аэропортов. Ежедневно у многих граждан возникают вопросы по типу: «Как подать в суд на авиакомпанию?» или «Как составить иск к авиакомпании»? Многие лица вообще сомневаются, подпадает ли конкретная ситуация под нарушение их прав и законных интересов. В этой связи мы решили подготовить для вас небольшую понятную инструкцию, изучив которую вы узнаете, что такое суд с авиакомпанией.

Давайте кратко обозначим основные моменты, которые мы затронем:

1. Перечислим основные причины, которые являются поводом для того, чтобы подать иск к авиакомпании.

2. Обозначим как подать в суд на авиакомпанию.

3. Расскажем какие иски существуют и чем отличаются друг от друга.

4. Отметим конкретный порядок действий для того, чтобы разработать иск к авиакомпании.

5. Расскажем о том, почему в спорах с авиакомпаниями необходим юрист.

Во-первых, следует обозначить самые распространенные причины, в связи с которыми в дальнейшем составляется иск.

Необходимо признать, что суд с авиакомпанией – явление довольно распространенное. Но несмотря на большое количество подобных дел, осуществляются они довольно сложно. В такой ситуации предпочтение следует отдать профессионалу – юристу, который точно знает, как подать в суд на авиакомпанию и грамотно составить исковое заявление (от которого в последующем зависит сумма возмещения).

Поводов к тому, чтобы идти в суд очень много. Поэтому мы расскажем только о самых часто встречающихся ситуациях. Вот несколько примеров ситуаций, когда у вас имеется возможность подачи в суд исков против авиакомпаний:

  • Авиакомпания отменяет ваш рейс.
  • Авиакомпания теряет ваш багаж. Вы безуспешно пытаетесь договориться об урегулировании данного спора. При этом вы можете доказать, что стоимость утерянного предмета была намного больше, чем предлагает заплатить авиакомпания.
  • Авиакомпания изменила маршрут.
  • Комфорт перелета не был обеспечен должным образом.
  • Сотрудники авиакомпании превысили свои полномочия.
  • Авиакомпания изменила время или дату вылета.

Стоит ли сразу обращаться в суд?

Для начала мы бы посоветовали вам обратиться в саму авиакомпанию. Сделать это возможно, составив досудебную претензию. А вдруг компания пойдет вам навстречу, и вы сумеете договориться без суда? И такое бывает. Если обозначенный выше вариант вам не подошел, либо вы не удовлетворены тем, что предлагает авиакомпания, тогда займитесь обращением в суд.

Говоря о последнем, встает вопрос: какой алгоритм действий при подаче иска в суд на авиакомпанию?

Предположим произошла задержка рейса, вы опоздали на какое-то важное мероприятие либо первый день отпуска вы провели в аэропорту, а должны были на пляже, – неважно что именно. Главное, что в этой ситуации были нарушены ваши права. В этой связи вы можете обратиться с претензией к авиакомпании. Важным является то, что если вы попали в подобную ситуации, то будьте готовы к суду с авиаперевозчиком. У вас в голове должна быть четкая картина того, как действовать пошагово.

Вне зависимости от того, какой авиакомпанией вы летели – российская или зарубежная, претензия, поданная вами, будет рассматриваться только по законам Российской Федерации.


Теперь перейдем непосредственно к шагам, которые вам необходимо предпринять для того, чтобы подать исковое заявление на авиакомпанию:

  1. необходимо собрать все документы, которые подтверждают факт вины авиакомпании;
  2. оформляете всю имеющуюся информацию в виде досудебной претензии и отправляете ее в авиакомпанию;
  3. если вас не устраивает ответ авиакомпании либо ответ не пришел вовсе, тогда подготавливаете исковое заявление в суд.


Какой иск необходимо подать: разновидности

Исковое заявление к перевозчику может быть не только индивидуальным, то есть от одного субъекта, но и от группы лиц, – коллективным. Для последнего необходимо как минимум двадцать человек, которые согласны на участие в суде. Причем требования у всех субъектов коллективного заявления должны быть идентичными.

Существуют следующие варианты удовлетворения требований пассажиров:

  1. штраф
  2. пени
  3. возмещение убытков
  4. моральный вред.

Говоря о коллективном иске отметим, что в этом случае возможно требовать только штраф и/или неустойку. О возмещении убытков и морального вреда можно забыть.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы коллективного заявления. Говоря о положительных чертах данного иска отметим, что при таком подходе возможно разделить траты на судебные расходы и юриста между всеми субъектами. Для того чтобы это осуществить нужно заверить у нотариуса заключенное соглашение.

Отрицательные характеристики коллективного заявления:

  • рассмотрение подобного иска происходит гораздо дольше (например, индивидуальный иск рассматривается в течение двух месяцев, а коллективный – вплоть до восьми месяцев);
  • разработать качественное коллективное заявление намного сложнее.


Куда необходимо подать исковое заявление?

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос необходимо обратиться к закону «О защите прав потребителей». В ситуации конфликта между авиакомпанией и пассажиром именно последний решает, в какой суд обращаться. У него есть два варианта:

  • обратиться в суд по месту жительства пассажира;
  • обратиться в суд по адресу местонахождения авиакомпании.

Зачем нужен юрист в спорах в авиакомпаниями?

Бытует мнение, что авиакомпании высоко-высоко и далеко-далеко от народа. Так далеко и высоко, что никаким образом их не достать и ничего от них не получить. Миф этот развеять могут опытные юристы. Например, мы.

В работе с вами мы внимательно выслушаем вашу проблему и проконсультируем вас о возможности и перспективах вашего дела. Мы подскажем вам, какую информацию необходимо собрать (поможем в ее поисках) для того, чтобы в дальнейшем превратить ее в неоспоримые доказательства. Собрав всю документацию мы составим грамотное заявление (неважно, коллективное или индивидуальное). После чего пройдем с вами все этапы рассмотрения дела в суде.

Пройдя несколько десятков споров с авиакомпаниями, можем с уверенностью сказать, что достать их и получить все, что необходимо пассажиру вполне реально и осуществимо. Да, споры этой категории сложные. Но это не говорит о том, что решение суда обязательно будет в пользу перевозчика. Вовсе нет. И наша практическая деятельность тому подтверждение. Мы не только сможем составить для вас качественную досудебную претензию с тем, чтобы не доводить дело до суда и решить все мирным путем, но и разработаем грамотное исковое заявление, которое в разы увеличит шансы на победу. Узнать подробнее о предоставляемых нами услугах можно здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Продажа квартиры, если есть исполнительное производство

Говорят, что выгодная сделка, как для покупателя, так и для продавца, та, в которой обе стороны думают, что им удалось друг друга обмануть. По логике, это применяется также и к продаже квартиры, если есть исполнительное производство, только вот не задача: именно по правилам этой игры может получиться так, что одна из сторон окажется в тотальном проигрыше и вовсе потеряет все. В этой статье мы объясним вам, как влияет исполнительное производство при покупке квартиры, в какой последовательности безопасно покупать/продавать недвижимость, если есть долги у продавца квартиры. А также ответим, какие меры защиты есть у покупателя или кредитора, что одному из них делать при нарушении его прав. Рекомендуем вам обратить внимание, что это не единственная наша статья на эту тему, с другой вы можете ознакомиться здесь. Начнём.

Высшую школу пилотажа не освоить без простого взлёта с полосы, поэтому начнём с ввода в курс дела и основных определений.

Есть собственник – это лицо, владеющее, в нашем случае, недвижимым имуществом – квартирой. Он согласно ст. 209 ГК РФ имеет полное право владеть, пользоваться и распоряжаться ею. В силу жизненных обстоятельств собственник имущества может приобрести (в плохом смысле этого слова) статус должника.

Есть и должник – это обязанное кому-либо лицо, в нашем случае долг зафиксирован решением суда и уже есть исполнительное производство. Однако для кредитора – лица, предоставившего долг, после решения суда в его пользу все только начинается. После выигранного суда кредитору откроется возможность обратиться по месту жительства ответчика в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они могли запустить исполнительное производство. Проще говоря: служба начнет принудительно возвращать долги – описывать собственность должника, арестовывать имущество и так далее. Однако дело в том, что денег может и не быть, а квартира будет единственной жилой площадью должника.

Естественно, судебным приставам не получится реализовать единственное жильё согласно ч.1 статьи 446 ГПК РФ. При всём этом, данное не означает, что эту недвижимость нельзя арестовать, то есть лишить права распоряжения собственника этого жилья, что и происходит. Собственник даже не может сдавать квартиру в аренду, зато имеет законное право проживать в ней. О том, что наложен арест должник может узнать через органы МФЦ или спустя 5 дней наложения санкции – ему просто придёт оповещение. Зачем нужна эта процедура? Чтобы должник не распродал всё своё имущество и не ушёл “в закат” от всех своих кредиторов

Тут у должника, чтобы погасить долг, появляется желание продать квартиру (осознаёт соразмерность, о ней поговорим позже), и он становится продавцом, а у покупателя появляется желание купить. Так и возникает явление “продажа квартиры, если есть исполнительное производство”. Но вот все-таки: долги у продавца квартиры – это приговор или нет? Конечно же нет, а теперь обсудим последовательность купли-продажи квартиры с обременением в виде ФССП. Тут как в песне: “Рухнет мир напополам”, то есть мы рассмотрим, как безопасную продажу квартиры, если есть исполнительное производство, так и покупку.

Вообще возможно избежать всех этих проблем, обратившись к юристам, которые проверят чиста ли юридически квартира или нет. Дело в том, что эта услуга не только позволит вас сэкономить деньги в перспективе, но и самый ценный ресурс для человека – время. Вам не нужно будет ломать голову над тем: есть ли арест на квартире, заложена ли она и прочее.  Кстати, мы предоставляем данную услугу.

Если у продавца есть исполнительное производство здесь важно понимать следующее: наложен ли арест/запрет регистрационных действий на недвижимость или нет. Если он есть, то вы ни коим образом без снятие таких ограничений не сможете ни купить эту квартиру, ни продать её, выход только один – для начала снять арест.

Как и упоминалось ранее, квартирой можно будет распорядиться только в случае погашения задолженности – устранения причины наложения ареста. В противном случае, сделку забракуют на стадии регистрации недвижимого имущества. Долги у продавца квартиры можно оплатить следующим образом:

  • на сайте Федеральной службы судебных приставов;
  • в банкоматах;
  • через судебного пристава-исполнителя.

 

В хорошем случае через 3 дня с квартиры снимут арест, соответственно вам возвратят ваше право распоряжения: со спокойной душой продавайте жилую площадь.

И теперь самый главный вопрос: откуда взять должнику деньги для погашения долга, чтобы арест был снят? Вернее не так: как использовать деньги покупателя для погашения долга и снятия ареста?

Если у продавца есть исполнительное производство, то известны 3 способа покупки квартиры с задолженностью:

  1. С использованием задатка – вносится первый взнос, который оплачивает задолженности, а затем второй – общую стоимость квартиры. Тут же и отметим, что юрист поможет вам зафиксировать вашу договорённость;
  2. Перевод долга с продавца на покупателя. Последний гасит долг и затем покупает недвижимость. Опять же, крайне необходима юридическая подковка, а то можно так и в минус уйти;
  3. С помощью контракта в банке: суть в том, что в две ячейки кладут сумму: на оплату долгов и покупку самой, допустим, квартиры. Соответственно продавец-должник после оплаты долгов предъявляет документы в банк о совершенном действии, после чего ему открывают первую ячейку. Когда право собственности установлено на покупателя, продавец забирает сумму со второй ячейки.

Ещё раз, акцентируйте своё внимание, что вам необходимо будет составить верно документы. Мы предоставляем такие услуги.

Теперь ответим на вопрос: а каким образом погасить долг, если деньги мы получили, например, с помощью одного из вышеуказанных способов. Все просто: мы пользуемся теми же способами оплаты, которые упоминались ранее. Только вот исполнительное производство при покупке квартиры может не закончиться, в этих ситуациях следует:

  • Направить судебным приставам копию квитанции об оплате;
  • Связаться с судебным приставом-исполнителем.

Если и это не помогает, то необходимо будет связаться с управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по месту вашего проживания (УФССП по гор. Москве, например) и составить обращение, указав в нем вашу квитанцию.

Соответственно в перечисленных ранее ситуациях исполнительное производство прекращается при покупке квартиры. Разобравшись с покупателем и должником-собственником нас интересует вопрос: а каким образом кредитор может защитить себя от продажи имущества собственником?

 

Напомним ещё раз: есть долг и, например, постановление суда, а денег нет – должник будет отдавать своим имуществом задолженность. Однако и тут порой всё доходит до абсурда: кредитор лично бегает и выискивает имущество должника и у него даже быстрее это получается сделать, чем у федеральной службы судебных приставов. Это всё, не считая того, что в каждой структуре есть свои не очень честные люди, которые могут сделать вид, что не нашли какую-либо собственность должника. Так как же может защитить свои кровные кредитор? Есть пару способов, как это сделать.

Первый – это написать жалобу начальнику отдела судебных приставов. В ней мы ссылаемся на некачественную работу сотрудника. Однако, нам могут спокойно отказать или просто дать другого пристава исполнителя. Но данная жалоба схожа с досудебным требованием – данный этап, в случае удовлетворения решит нашу проблему очень быстро, а в ином – послужит доказательством в суде. Она будет иметь следующую структуру:

  1. Фактические обстоятельства дела – пишем о том, что вообще произошло и какие лица были задействованы;
  2. Указываем основания нашей жалобы, например, одним из них можно указать документ приказ ФССП РФ от 12.04.2011 № 124, в котором указывается неотъемлемое качество судебного пристава как “Добросовестность”;
  3. В требованиях указываете, чтобы имущество должника как можно быстрее было арестовано и реализовано с целью возмещения долгов, а судебного пристава привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей;
  4. В приложениях прикладываем обращения к приставу, а также сведения, которые вы могли найти об имуществе должника. Последняя информация, кстати, важна, она нам поможет доказать халатность пристава, если после этого он не предпримет действий.

Второй – это, как вы поняли, дорога в суд. На этом этапе мы уже должны будем получить к исполнительном листу завершающий акт, свидетельствующий о том, что взыскивать-то нечего. Далее прикладываем нашу жалобу, в которой мы уже указывали, что есть, допустим, квартира, на которую необходимо наложить арест и реализовать её, но пристав этого не сделал. Тем самым мы докажем его халатное отношение и сможем взыскать с ФССП нанесенные нам убытки.

Трудно не заметить, что на какой бы вы из сторон в этой теме не были – это будет очень большая возня с документами, нервотрёпка и потеря времени без нужных знаний. По этой причине, мы рекомендуем вам обращаться к нам – мы решим вашу проблему и поможем избежать негативных эмоций.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из Гугла

Возможно, Вы читаете сейчас эту статью через Google-браузер. Возможно, через Яндекс. Не исключено, что и через Internet Explorer 🙂 Сегодня мы расскажем, как удалить информацию из Гугла и других поисковиков.

Неоднократно, заходя на какие-либо сайты, нам приходится ставить галочку во всплывающем окне cookie, уведомляющем об использовании определенных данных. Тем самым мы соглашаемся с политикой конфиденциальности сайта, лишь бы поскорее убрать это навязчивое окно и поскорее прочесть на странице то, что нам нужно. Задумывались ли Вы когда-то серьезно над тем, чем это может грозить?

Вряд ли. Мы привыкли к тем возможностям, которые дает нам Интернет. Мы привыкли быстро искать информацию и молниеносно находить ответы на свои вопросы. Нам не хочется тратить время на то, чтобы читать какие-то инструкции, расписанные на несколько листов мелким шрифтом. Мы – пользователи Сети. Не зря Сеть называется именно «сетью», ведь зачастую мы попадаем в нее, как в ловушку, и не можем выпутаться.

Кстати, наше видео на эту тему:

Более чем у 50% пользователей хотя бы раз возникал вопрос, как удалить информацию о себе из поисковика, как удалить информацию из Гугла. Некоторые ошибочно полагают, что здесь помощником может послужить лишь хакер. Но нет, это не так. Удалить информацию из Яндекса или Гугла можно на основании закона, самостоятельно или обратившись к юристу. Но… Не забываем, что Сеть – это сеть. Здесь нет никаких гарантий. Никто не может на 100% обещать Вам, что та или иная информация будет навсегда изъята из строки поиска. Не поможет тут и закон. Пока что мы можем наблюдать недостаточную правовую регламентацию вопросов, связанных с законным урегулированием отношений в Интернете. Конечно, это дело времени. Но от нас, пользователей, тоже многое зависит: на данный момент каждому требуется осмотрительность в использовании своих данных в Сети.

Представим довольно обыденную ситуацию: кто-то когда-то Вас сфотографировал без разрешения и также, без Вашего согласия, разместил изображение на каком-либо сайте. В таких случаях человеком обычно овладевает злость, негодование, обида, и на эмоциях он грозится обратиться в суд, написать заявление в полицию, чтобы как следует расправиться со своим обидчиком. Но это будет ошибкой.

Не нужно сразу бежать в суд, не нужно идти в полицию. Конечно, никто не запрещает впоследствии урегулировать разногласия в судебной инстанции. Но сначала необходимо попытаться решить вопрос другими способами. О шагах, которые нужно предпринять, чтобы удалить информацию из Гугла, далее.

 

Чтобы удалить информацию о себе из поисковика, необходимо понять, что есть определенные категории информации, право на удаление которой имеют граждане. Просто свою неудачную фотографию, выложенную Вами в сеть, которая затем Вам разонравилась, УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. В данном случае не стоит даже тратить время. У нас есть специальный Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором закреплены 4 КАТЕГОРИИ информации, которую можно удалить из Интернета:

  • Так, удалить информацию из Яндекса или Гугла можно тогда, когда она заведомо была распространена с нарушением законодательства. Этот случай охватывает оскорбления в сети, распространение фотографий с личным изображением без согласия обладателя и т.д.
  • Закон допускает также удаление недостоверной информации. Конечно, понятие «недостоверная информация» – довольно растяжимое. Но для пользователя это даже хорошо. Грамотно изложив фактические обстоятельства в заявлении, он может ссылаться на этот пункт. Не стоит пренебрегать помощью юриста в этом вопросе. Человеку, у которого уже, так сказать, набита рука на составление такого рода обращений, легче скомпоновать все факты и грамотно их донести до Гугла или Яндекса.
  • Удалить информацию о себе из поисковика можно и тогда, когда такая информация является неактуальной. Часто с такими просьбами к юристам обращаются граждане, желающие удалить какой-либо устаревший отзыв. Все мы не без греха, у каждого могут быть оплошности в работе. Но если специалист исправился, качественно работает на свою репутацию, то наличие каких-либо нелестных старых отзывов в сети может встать палкой в колеса. Разумеется, здесь тоже необходимо все четко и грамотно изложить в обращении. Представим себе врача. А конкретней – хирурга. На специалистах, имеющих дело со здоровьем людей, лежит повышенная ответственность. Врач-хирург, откровенно не справляющийся со своими обязанностями, не должен быть допущен к работе с людьми. И если на такого врача есть негативный отзыв в интернете, пусть и пятилетней давности, удалить его будет не просто. Нужно будет собрать множество доказательств и фактов, опровергающих на данный момент достоверность такого отзыва. Кстати говоря, именно такой пример приводил в своей статье Яндекс, обосновывая свой строгий подход к удалению информации из Яндекса по обращениям пользователей.
  • И наконец, подлежит удалению из интернета информация, утратившая значение для заявителя.

Важно уяснить один очень важный нюанс, прежде чем пытаться удалить информацию из Гугла. Гугл (да и любой другой браузер) может удалить лишь информацию, всплывающую в строке поиска. Само содержимое Гугл удалить не в силах. То есть лицо, у которого есть прямая ссылка на эту информацию, будет иметь к ней доступ.

 

Прежде чем писать обращение в Гугл или Яндекс, свяжитесь с администратором сайта (потому что именно администратор может удалить саму информацию со страницы, а не ссылку на нее). Обычно контакты администратора находятся в открытом доступе. В сообщении изложите обстоятельства дела, скажите, какую именно информацию следует удалить и почему. Пишите вежливо, без лишних эмоций и обвинений.

Бывает, что администрация не отвечает, что не редкость. Тогда стоит обратиться к владельцу домена. Найти его можно через специальный сервис WHOIS. Но и тут не все так просто. О том, как найти владельца сайта, мы подробно писали в своей статье. Для более детального ознакомления с вопросом рекомендуем ее к прочтению.

Что ж, давайте теперь мы вместе с Вами зайдем в Google и посмотрим, что нам пишет Служба поддержки по вопросам удаления информации из сети.

Справочный центр браузера в первых строках проявляет эмпатию:

Приятно осознавать, что все-таки мы, как-никак, имеем дело с людьми, а не с машиной.

Здесь Гугл нам повторяет, что он может удалить лишь только ссылки на нежелательные данные. Материалы в любом случае останутся в интернете, и при наличии прямых ссылок они все равно будут оставаться доступными. Однако радует, что таких прямых ссылок может ни у кого и не быть.

Гугл уведомляет пользователей о том, что в случае отказа владельца сайта удалить ту или иную информацию, браузер может удалить персональные данные, распространение которых создает угрозу мошенничества, причинения иного вреда. Браузер перечисляет типы данных, которые он способен удалить:

В Правилах Google указано, что браузер может удалять номера банковских счетов, паспортов, изображения подписей, медицинскую информацию, изображения, носящие сексуальный характер, а также иные материалы, распространение которых создает реальную угрозу причинения вреда.

В то же время Гугл отметил, что есть определенные типы информации, которые он не удаляет в принципе: это адреса, номера телефонов, ФИО, даты рождения, а также различные неудачные фотографии Вас и Вашей семьи. Забавно, что Гугл использует именно формулировку «неудачные фотографии» 🙂

К нам за помощью обратилась девушка, про которую распространили нелестную информацию в сети. Мы составили обращение в Гугл и попросили удалить информацию на основании ст. 10.3 Федерального закона N149-ФЗ как недостоверную.

Гугл эти сведения исключил. Однако Яндекс пока нам в этом отказывает, хотя и форма обращения, и сама информация совпадают с тем, что мы отправляли в Гугл. Яндекс ссылается на то, что доказательства, приведенные нами, не являются достаточными, чтобы опровергнуть достоверность указанной информации.

Ответ Гугла:

Ответ Яндекса:

С мнением Яндекса мы категорически не согласны и потому составили жалобу в Роскомнадзор:

Удалить информацию из поисковика совсем не сложно, важно лишь знать некоторые нюансы и правильно составить обращение. В этом Вам могут помочь опытные специалисты нашей компании. Мы неоднократно удаляли из сети различные сведения по просьбам наших клиентов, нам даже удавалось блокировать очень известные сайты-отзовики. Если Вы столкнулись с подобной проблемой, мы всегда будем рады Вам помочь.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию из поисковиков

Реально ли удалить информацию из поисковиков (например, из Яндекса или Гугла)?

С этим вопросом юристы нашей компании на консультациях сталкиваются регулярно. Это одно из основных направлений нашей деятельности. Именно поэтому мы решили в этой статье рассказать об этом поподробнее, а также, по уже сложившейся традиции нашего Блога, привести достаточно интересный пример из нашей практики.

Основное, что вы должны понимать – закон в этом случае на вашей стороне!

Одно из наших видео на эту тему:

В нашей стране сбор и распространение информации о частной жизни граждан без их согласия запрещены. Об этом говорится в Конституции, Гражданском кодексе РФ, Законе «О СМИ» и 149-ФЗ «Об информации…». Поэтому в случае нарушения этого права вы можете защищать его способами, не запрещенными законом.

Прежде чем отвечать на вопрос «Как удалить информацию о себе из поисковика?», необходимо углубиться в теорию и нормативно-правовое регулирование данного вопроса.

Для начала разберем такой термин как «право на забвение».

Право на забвение — это право, которое позволяет человеку (то есть только физическому лицу) выдвинуть требование об удалении информации из поисковиков с использованием своих персональных данных, если, по его мнению, указанная информация может нанести ему вред. Вред может выражаться в совершенно разных последствиях, но в основном все сводится к подрыву репутации в обществе.

Несмотря на то, что Интернет в жизни каждого человека используется достаточно давно, данное право появилось недавно – в 2015 году. Оно было закреплено Федеральным законом №149 “Об информации…”.

На первых взгляд все достаточно просто и понятно. Но на практике при защите данного права возникает много сюрпризов.

При этом, стоит учитывать, что не каждое требование будет удовлетворено. Например, в ситуации, когда данные стали общедоступными, то есть вы сами разместили их в свободном доступе или дали на это согласие (как обычно, поставив галочку и не прочитав огромный текст с предупреждением об использовании). Также гражданское законодательство содержит указание на то, что частная информация может быть в статусе общедоступной, если используется «в государственных, общественных или иных публичных интересах». Например, если вопрос касается публичного человека, который занимает государственную должность или широко известен обществу.

Указанный закон устанавливает следующие признаки, которыми должна обладать информация, подлежащая удалению из поисковиков:

во-первых, она должна быть распространена с нарушением законодательства;

во-вторых, удалить информацию о себе из поисковика можно, если она недостоверна, неактуальна, а также утратила значение для заявителя из-за его последующих событий или действий.

При этом, как обычно, из основного правила существуют исключения. Так, названные положения не относятся к информации о событиях, которые содержат признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении лицом преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Помимо этого, ФЗ №149 закрепляет перечень данных, которые должны содержаться в заявлении об удалении информации из поисковиков:

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;

– информация о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит прекращению;

– ссылка на сайт, на котором размещена информация;

– основание для удаления информации;

– согласие заявителя на обработку его персональных данных.

Заявление рассматривается в течение десятидневного срока с момента его получения оператором (например, Яндексом или Гуглом). После рассмотрения заявления оператор удовлетворяет или отказывает в удовлетворении требований заявителя. В первом случае оператор перестает выдавать ссылки на информацию, указанную в заявлении.  Во втором случае – составляет и направляет заявителю мотивированный отказ.

Помимо этого, оператор поисковой системы не имеет права раскрывать информацию о том, что вы обращались к нему.

Если же вы получили отказ, то это еще не повод расстраиваться, поскольку с вашими требованиями вы можете обратиться в суд.

В нашу компанию не так давно обратилась девушка с просьбой удалить информацию из поисковиков (как Яндекса, так и Гугла). На одном из сайтов была размещена непристойная информация о ней, которая не соответствует действительности.

Согласитесь, даже если человек и его окружение понимают, что информация ложная, в любом случае захочется ее удалить, так как читать «полный бред» про себя крайне неприятно.

Именно поэтому мы предприняли ряд следующих действий для нашей клиентки.

1) составили и направили заявление на удаление информации из Гугла и Яндекса

В нем мы указали ссылку, перейдя по которой, можно обнаружить недостоверную информацию о девушке. Также потребовалось прикрепить скан паспорта для подтверждения личности заявителя.

Подтвердили, что размещенная информация, которую мы просим удалить из поисковиков, имеет отношение к нашей клиентке и потребовали скрыть на нее ссылку из результатов поиска, так как информация не просто указывает все персональные данные заявителя, но и прямо обвиняет заявителя в осуществлении противозаконной, аморальной деятельности. При этом автор статьи указывает это не как предположение, а как утверждение о фактах, которые якобы имели место быть.

Мы указали на то, что наша клиентка занимается модельным бизнесом, а то что о ней написано – ложь и клевета. У автора статьи отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие, что девушка ведет аморальный образ жизни.

Помимо этого, мы указали электронную почту для связи с выразили согласие на обработку персональных данных.

При этом удалить информацию из Гугла получилось достаточно быстро. С жалобой, которую мы отправили, вы можете ознакомиться ниже.

А вот с Яндексом оказалось все сложнее. Они отказали в удовлетворении наших требований.

Как удалить информацию из поисковика Яндекса? Чтобы удалить информацию из поисковика Яндекса, мы решили обратиться в Роскомнадзор.

2) жалоба в Роскомнадзор

Жалобу мы разделили на четыре раздела.

Первый раздел – описание основных фактов. В нем мы опять же таки указали, что на интернет-площадках размещены сведения о Заявителе, которые содержат персональные данные (фамилию, имя, фотографии, возраст, рост, место рождения и даже объемы груди/талии/бедер). При этом согласия на обработку персональных данных Заявитель на интернет-площадке не давал.

В данном случае необходимо было сделать акцент именно на нарушении персональных данных, так как Роскомнадзор как раз-таки этим и занимается.

Во втором разделе мы выразили позицию Заявителя.

Заявитель считает, что:

1) Управление Роскомнадзора по ЦФО должно ограничить доступ к Сведениям, ссылки на которые Заявитель предоставил;

2) Роскомнадзор должен обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

Третий раздел был назван нами как «Основания требований». В нем были приведены нормы законодательства, согласно которым права нашей клиентки были нарушены. С этой частью заявления вы можете ознакомиться ниже.

 

И в  требовательной части мы еще раз попросили:

1) провести проверку и заблокировать доступ к Сведениям

2) обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав Заявителя как субъекта персональных данных.

Роскомнадзор пока не дал ответа на наше заявление. Однако, если служба не отреагирует должным образом, мы будем обращаться в суд.

К сожалению, споры по данным категориям дел являются сложными не только для простых граждан, но и для судов. Доказательства, которые могут потребоваться суду, достаточно специфичны и их непредставление может существенно затруднить представление о «полной картине» ситуации. Статистика удовлетворения подобных требований судами в России не очень позитивна. Процент, по которым суды удовлетворяют требования по удалению информации о себе из поисковика не очень высок. Подробнее о статистических данных по этому вопросу вы можете прочитать в нашей статье.

Для того, чтобы дело с большой вероятностью закончилось успешно, рекомендуем вам обратиться к юристам. Например, юристы нашей компании ни раз сталкивались с рассматриваемым в этой статье вопросом и помогали своим клиентам. Мы грамотно составим требование, заявление, если понадобится – иск в суд и сделаем правильную подборку доказательств. Главное – всегда помните о своем праве на неприкосновенность частной жизни и возможность его защищать всеми законными способами.

ПОДРОБНЕЕ
Укрупнение лота

Есть такая профессия – конкуренцию защищать, именно таким выражением можно описать деятельность федеральной антимонопольной службы (далее ФАС). Однако молва сегодня пойдет не совсем о ней, а об одном из способов задействовать этот государственный орган. Речь идёт об укрупнении лота. В этой статье мы подробно вам расскажем: все подробности теоретической базы закупок (принципы, сроки и так далее), в каких ситуациях и по каким причинам укрупнение закупки является неправомерным действием, как правильно написать жалобу в ФАС на это действие и предоставим вам не только казус из нашей практики, но и пример жалобы. Также будет крайне полезно ознакомиться с нашими предыдущими статьями на схожие темы по этой ссылке. Начнём.

Для того, чтобы наиболее подробно и доходчиво разобрать тему нашей статьи, нам необходимо будет начать с самых азов – это нормативно-правовых актов, регулирующих сферу закупок для осуществления государственных и муниципальных нужд.

К таковым относятся следующие документы:

  • Федеральный закон №44 “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” – данный нормативный акт устанавливает основные понятия, принципы контрактной системы, способы отбора поставщиков, контроль закупок, причины, согласно которым вы можете подать жалобу в ФАС и многое другое. Следует также различать разбираемый в этом пункте ФЗ от ФЗ №223-ФЗ, поскольку тот акт, который мы будем упоминать в нашей статье относится к бюджетным организациям, что нам и нужно;
  • Федеральный закон “О защите конкуренции” – здесь нас интересует часть 3 статьи 17, в которой установлен запрет на ограничение конкуренции с помощью укрупнения лота;
  • Кодекс об административных правонарушениях – здесь установлены всевозможные правонарушения (они также есть и в упоминаемых нами ранее законах) и наказания за них. В этом законодательном акте нас интересует часть 4.1. статьи 7.30, в которой установлена санкция в виде штрафа за ограничение конкуренции как раз за укрупнение закупки.

Разобравшись с основными документами, которые будут нашими компаньонами, перейдём непосредственно к определению “закупка” и разберём возможные виды этой процедуры, а также основные принципы и признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так нам удастся выяснить не просто сухие причины, по которым возможно будет, к примеру, написать жалобу в ФАС, а закономерности и цели законодательства.

Закупка (по ФЗ №44) – это приобретение товаров или услуг с целью удовлетворения муниципальных и государственных нужд. Обозначим: в этой статье речь пойдет только о конкурентных закупках. Итак, главными лицами в этих правоотношениях выступают:

  1. Поставщики – это юридические или физические лица, которые поставляют товары, работу или услуги. К ним существуют перечень отдельных требований, к примеру, отсутствие налоговых задолженностей или ограничений, препятствующих участию в закупках и другие;
  2. Заказчики – это муниципальное или государственное бюджетное учреждение;
  3. Федеральные органы власти – например, федеральная антимонопольная служба, которая осуществляет контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства во время проведения закупок. Вы можете ознакомиться подробнее с полномочиями этого государственного органа в одной из наших статей под названием “Жалоба в ФАС”;
  4. Электронная торговая площадка – это электронный ресурс, на котором:

1)Размещают закупки;

2)Куда поставщики подают заявки на участие в закупочной деятельности;

3) Проводятся электронные аукционы.

Примером такой площадки служит Сбербанк-АСТ. Также есть “Специализированные площадки” для закрытых аукционов, однако это уже отдельная тема для разговора.

Немало важная роль отводится единой информационной системе в сфере закупок. Если рассказывать предельно кратко – в ней осуществляется вся закупочная деятельность. Тут вы сможете найти для себя следующую информацию:

  • Реестр недобросовестных поставщиков;
  • Шаблоны всевозможных контрактов;
  • Сведения о закупках;
  • Их планы, графики;
  • Отчеты по выполненным контрактам и другую информацию.

И все эти процедуры и замороченные системы созданы, чтобы обеспечить цель контрактной системы – это исполнение государственных и муниципальных заказов за минимальную цену с наиболее высоким возможным качеством. Как вы сразу же можете догадаться: эти условия возможно соблюсти только при наличии здоровой и высокой конкуренции. Федеральный закон №44 как раз-таки и выделяет основные принципы контрактной системы, с помощью которых цель контрактной системы достижима. При их соблюдении не будет никаких нелегальных укрупнений закупок. Об основополагающих положениях и поговорим.

К основным принципам контрактной системы, выделяемым в законе, относятся:

  • Стимуляция инноваций;
  • Открытость и прозрачность;
  • Ответственность за результат;
  • Профессионализм;
  • Обеспечения конкуренции и другие.

Это очевидно, что при наличии такого количества правил и принципов, кто-то осмелится их нарушать. Но в этой статье нас интересует конкретный принцип, а именно: обеспечение конкуренции. Как мы и упоминали ранее, одним из способов его нарушить – это совершить укрупнение лота. Наконец-то мы прошли курс молодого бойца и можем приступать к основной части боевых действий.

Укрупнение лота – это объединение в один лот работы, услуги или товара с целью увеличения лота. Ответим на главный вопрос: является ли само по себе укрупнение закупки неправомерным действием? Нет. Тогда появляется следующий вопрос: а что тогда неправомерно? В части 3 статьи 17-ой федерального закона “О защите конкуренции” даны признаки неправомерного укрупнения лота. Речь идёт о совмещении в единый лот технически не связанных между собой товаров, работ или услуг (к примеру, 5 разных участков дорог), что ведёт к ограничению конкуренции. Все очень просто: чем выше требования, тем меньше поставщиков могут их исполнить, соответственно конкуренция слабеет. К счастью, есть орган, в который можно подать жалобу, конечно же, речь идёт о федеральной антимонопольной службе.

Как и упоминалось выше, при наличии ранее оглашенных признаков, можно подать Жалобу в ФАС на укрупнение лота. Дело в том, что эти признаки ведут к ограничению конкуренции, которая в свою очередь влечёт за собой потерю бюджетных средств. Касаемо сроков подачи жалобы: мы обжалуем условия в документации, следовательно у нас есть время до окончания подачи заявок на участие в закупках. Жалоба будет иметь следующую структуру:

  1. Реквизиты сторон;
  2. Описание основных фактов – здесь необходимо будет упомянуть о том, что заказчик объявил, допустим, аукцион и предъявил определенные требования;
  3. Позиция заявителя – здесь мы говорим о том, что заказчик укрупняет лот;
  4. Выдвигаем наши требования – в первую очередь, конечно же, провести федеральной антимонопольной службе проверку условий аукциона;
  5. Прикладываем необходимые приложения.

Итак, в полномочиях ФАС есть не только отмена торгов или предупреждение. Также (речь идёт о нашей ситуации) они могут привлечь к административной ответственности по части 4.1 статьи 7.30 КоАП, в которой устанавливается санкция на должностных лиц в размере от 1-ого процента начальной (максимальной) стоимости контракта, но менее 10 тысяч рублей и не более 50-ти тысяч рублей. Итак, а теперь перейдём от теории к нашей практике.

Дело состояло в следующем: заказчик работ – администрация муниципального образования объявила о проведении закупки на право заключения контракта на ремонт 5 участков дорог. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составила 353 399 587 рублей. В качестве требований к участникам заказчик работ указал наличие за последние 5 лет аналогичного опыта работы, стоимость контракта которой составляла 20 процентов от ранее оглашенной суммы, то есть контракт на 70 679 91 рублей.

Наш клиент обратился к нам за помощью, поскольку посчитал объединение 5 разных участков дорог неправомерным. Естественно, он оказался прав, ведь это укрупнение лота чистой воды. Нами была составлена и направлена жалоба в федеральную антимонопольную службу. В позиции заявителя мы указали факт того, что из-за условий, выдвинутых заказчиком, контракт сможет исполнить всего лишь одна организация. То есть это очень грубое и прямое ограничение конкуренции.


В основаниях
мы сослались на нормы ФЗ “О защите конкуренции”. Если говорить очень простым языком: мы обозначали факт того, что заказчик установил условия, которые напрямую ограничивают конкуренцию, то есть:

  • Это опыт в выполнении контракта на 70 679 91 рублей;
  • Объединение не связанных ни коим образом между собой 5 участков работ.

 

В требованиях мы указали проведение проверки на основании вышеизложенного. В приложении указали доверенность и документацию аукциона.

 

Данное дело на сегодняшний день все ещё находится в процессе. В нашем блоге или на нашем youtube-канале мы обязательно опубликуем результаты. Мы обладаем огромным опытом работы по решению типовых проблем, так что смело можете к нам обращаться.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить отзывы в интернете. Новый закон.

Мы много раз писали о том, как удалить отзывы в интернете, клевету, персональные данные или порочащую статью. Но у нас возник повод написать об этом еще раз. 01 июля 2021 Президент подписал закон, позволяющий удалять нежелательную информацию через прокуратуру.

С 1 июля нужно придерживаться следующего алгоритма действий, чтобы удалить клевету из интернета.

  1. Обращение к автору

Первым делом, попытайтесь узнать, кто является автором статьи с ложной информации. Возможно, человек не имеет злого умысла и разместил недостоверные сведения или персональные данные не специально. Обычно такие авторы готовы добровольно и оперативно удалить персональные данные или ложь. Если клевета обнаружена на просторах социальных сетей, понять, кто автор, очень просто – владелец аккаунта. На сайтах тоже зачастую указывается автор.

Напишите автору корректную просьбу удалить информацию о вас; кратко опишите, почему информация должна быть удалена (личные данные или клевета); предупредите об ответственности за распространение клеветы и незаконный оборот ПД.

За клевету граждан ждет уголовное наказание, а юридических лиц – административное.

Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ (часть 2): клевета через интернет является отягчающим составом. Если за клевету в реальном пространстве предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, то за клевету в Интернете штраф будет в два раза больше, а также может последовать лишение свободы до 2 лет.

Статья 5.61.1 КоАП РФ: за клевету организации ждет серьезный штраф – до 3 миллионов рублей.

Статья 152 Гражданского кодекса РФ (пункт 9): гражданин, пострадавший от клеветы, может потребовать компенсировать моральный вред, а также имущественный вред (например, уменьшился клиентский поток, и возникла упущенная выгода).

  1. Обращение к владельцу сайта

В этой статье мы писали о субъектах, которые участвуют в создании и продвижении сайта. Ключевая фигура – владелец сайта. Именно он осуществляет контроль контента и может удалить отзывы в интернете. Но до владельца сайта нужно сначала добраться.

Сначала с помощью сервиса Whois узнаем, кто является регистратором сайта. Большинство российских сайтов регистрирует REG.RU, поэтому в строке «registrar» вы, скорее всего, увидите именно этого регистратора. Строка ниже – «admin-contact» – это ссылка на форму обращения к администратору сайта.

В окне «Тема письма» напишите, что на сайте, который управляется этим администратором, размещена недостоверная информация, порочащая ваши честь и достоинство, и вы бы хотели, чтоб эта информация немедленно была удалена. Сделайте оговорку, что в случае отсутствия полномочий у администратора сайта на удаление сведений из ресурса, вы бы хотели знать, кто является владельцем сайта и его контакты.

Далее администратор связывается с владельцем сайта и тот, в свою очередь, принимает решение об исключении спорного контента. Если обращение к администратору сайта сработает, то клевета будет удалена через 3 дня.

  1. Обращение к поисковику, или «право на забвение»

В 2016 году в законодательство внесены изменения, и в России появилось «право на забвение». Теперь каждый, кто не хочет, чтоб поисковик выдавал информацию о нем, может подать форму в Гугл, Яндекс и так далее и потребовать заблокировать ссылки на контент. В этом заключается отличие обращения к поисковикам от обращений к владельцу сайта. Владелец сайта обязан удалить статью в интернете. А поисковик, не удаляя материалы, больше не будет выдавать ссылки на них. Найти такой материал можно будет только по прямой ссылке, но она практически никому неизвестна.

Чтобы удалить ссылки из Гугла, заполните форму. Для удаления URL из Яндекса пройдите по ссылке.

Поисковики должны удалить отзывы в интернете, если информация на сайте размещена с нарушением закона (в подавляющем большинстве случаев – ФЗ «О персональных данных»), или недостоверная, или слишком давняя, или неактуальная для большой аудитории.

Для взаимодействия с поисковиком НЕ НУЖНО решение суда. Нельзя сказать, что это однозначно упрощает жизнь гражданам. Как признается сам Яндекс, они оставляют без удовлетворения более 70 % жалоб, так как не могут проверить правдивость размещенной информации.

  1. Досудебная претензия

Досудебная претензия является последним шагом перед обращением в суд. Претензия поможет решить проблему с удалением данных более эффективно, чем «электронное» требование владельцу сайта. Для того, чтобы претензия была убедительной, обратите внимание на следующие важные моменты:

Во-первых, направьте досудебную претензию всем лицам, кто может повлиять на удаление ложных сведений: владелец сайта, администратор домена, автор.

Во-вторых, четко сформулируйте свои требования. Помните, что вы вправе потребовать от владельца удалить отзывы в интернете, а также компенсировать убытки, моральный вред.

Важно установить срок для выполнения ваших требований. Стандартный срок претензии – 30 дней. Но клевета в Интернете – это специфический случай, когда информацию нужно удалять немедленно. Поэтому можете установить срок для добровольного удаления клеветы от суток до недели.

В-третьих, демонстрируйте ваше реальное намерение обратиться в суд. Для этого назовите документ не просто «Претензия», а именно «Досудебная претензия». Также в конце претензии сообщите, что в случае неудовлетворения ваших требований в установленный срок, вы обратитесь в суд.

В-четвертых, покажите нарушителю, что исполнить претензию гораздо выгоднее, чем судиться. Например, укажите, что если претензия не будет удовлетворена, то помимо убытков вы взыщите проценты по ст. 395 ГК РФ. Обязательно сделайте акцент, что вы не намерены судиться лично, а обратитесь к юристу; в суде издержки на оплату услуг представителя будут взысканы с проигравшей стороны.

В-пятых, не ограничивайтесь имущественными санкциями. Предупредите нарушителя об административной и уголовной ответственности за клевету и незаконное использование ПД.

  1. Обращение в суд

Если миром решить спор не получилось, приходится подавать иск в суд.

Наши юристы подготовят иск за 5 рабочих дней. Стоимость ведения судебного процесса – 75 000 рублей (с перспективой взыскания этих денег с проигравшего владельца сайта)

Чтобы удалить клевету из интернета, в иске нужно обосновать три ключевых момента (если нет хотя бы одного из нижеперечисленных элементов, в иске откажут):

а) информация об истце распространяется ответчиком. Опубликование сведений в интернете, естественно, является распространением. В то же время, если информация доводится в личном сообщении, это не считается распространением.

б) информация порочит честь, достоинство, репутацию. В частности, суды признают порочащими заявления об участии истца в преступлении, недобросовестном ведении бизнеса.

в) информация ложная. Любую информацию можно опровергать фактами. Исключение составляют только акты органов власти (например, судебные решения): обстоятельства, установленные в официальных государственных документах, нельзя признать ложью.

Выигрыш дела не означает, что вся информация по щелчку пальцев исчезнет из интернета. Нужно вернуться к пункту № 2 и потребовать у владельца сайта удалить статью в интернете. Судебное решение приложите к заполненной электронной форме.

Если вы подаете иск, чтобы удалить персональные данные, нужно убедиться, что вы не давали согласие на обработку ПД. Некоторые сайты вправе использовать ПД без согласия граждан, например, госуслуги.

Если вам удалось получить судебный акт, который обязывает удалить персональные данные, то после вступления в законную силу этот судебный акт и полученный исполнительный лист нужно предъявить в Роскомнадзор. Это делается через официальный сайт госоргана.

Заполненная вами форма изучается в Роскомнадзоре. После ее обработки  владелец сайта попадает в Реестр нарушителей прав субъектов ПД. Например, недавно туда попал телеграм-бот «Глаз бога», содержащий личные данные нескольких тысяч пользователей. Доступ к интернет-ресурсу, включенному в такой реестр, ограничивается.

  1. Жалоба в Роскомнадзор

Данный способ актуален только для защиты персональных данных. Ложные утверждения, не содержащие ПД, не являются предметом рассмотрения Роскомнадзора.

Подать жалобу в Роскомнадзор можно через официальный сайт или направить по почте по адресу соответствующего подразделения. В жалобе нужно указать адрес сайта, а также Ваши персональные данные, которые на этом сайте транслируются.

Срок рассмотрения Вашей жалобы – 30 дней. За это время госорган проверит Ваши доводы и, если сочтет их убедительными, начнет делать все, чтобы ПД были удалены. К сожалению, у Роскомнадзора в настоящее время нет права самостоятельно удалять ПД. Госорган пройдет тот же самый путь, что прошли бы Вы, не обратившись в Роскомнадзор: сначала найдет владельца сайта и потребует от него стереть ПД, а затем в случае неуспеха напишет и подаст иск в суд. Да еще и всю тяжбу судебных процессов возьмет на себя.

Мы рекомендуем как можно чаще использовать именно этот способ. Сотрудники Роскомнадзора, действительно, хорошо делают свою работу на этом поприще.

  1. Заявление региональному прокурору. Новый способ.

Летом этого года еще один госорган получил право защищать граждан от клеветы в сети – прокуратура. Надеемся, что прокурорские работники будут также неравнодушно относиться к проблеме лжи в интернете, как и сотрудники Роскомнадзора. Время покажет.

Начнем с того, что прокуратура будет рассматривать НЕ ЛЮБЫЕ нарушения. Если в суд можно обращаться по любому поводу, когда вами обнаружена клевета в интернете, то пожаловаться прокурору можно, только если клевета в интернете связана с обвинением в совершении преступления. Также обратите внимание, что к прокурору может обратиться только гражданин. Юридическое лицо не может требовать через прокуратуру удалить клевету.

В заявлении прокурору необходимо указать:

а) свои данные (ФИО, паспорт, контакты)

б) доменное имя сайта, сетевой адрес и указатель страницы сайта

в) мотивированное обоснование недостоверности опубликованных сведений

Региональный прокурор должен проверить заявление в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации. По результатам проверки, если обнаружены признаки клеветы, прокурор составляет заключение. Это заключение направляется Генеральному прокурору РФ. Если же региональный прокурор посчитает, что обжалуемая информация является достоверной или не связана с обвинениями в преступлении, то заключение не составляется, а заявителю направляется отказ.

Получив заключение, Генеральный прокурор проводит проверку в течение 5 рабочих дней. Если заключение регионального прокурора признают обоснованным, то Генеральный прокурор обращается в Роскомнадзор с требованием «принять меры по удалению недостоверных сведений», а если клевета не будет удалена, – «ограничить доступ к сайту».

Далее Роскомнадзор должен незамедлительно совершить все необходимые действия, чтобы удалить отзывы в интернете. «Кухня» согласно новому закону должна выглядеть так. Роскомнадзор определяет провайдера и просит его уведомить владельца сайта об удалении порочащих сведений. Провайдер связывается с владельцем сайта. Владелец сайта в течение одних суток должен удалить статью в интернете. А если провайдер и владелец сайта не совершают тех действий, которые от них требуются, то Роскомнадзор направляет операторам связи требование об ограничении доступа к этим сайтам. Доступ к сайту возобновят только после того, как владелец сайта направит уведомление об удалении ложных сведений.

Итак, мы описали основные способы удаления незаконной информации из интернета. Вы можете использовать эти способы последовательно, а можете сразу избрать метод, который, по вашему мнению, гарантирует результат со 100-процентной вероятностью. Мы поможем вам пройти самый быстрый и эффективный путь.  Клевета в интернете – это зло, с которым нужно бороться.

ПОДРОБНЕЕ
Конфликт интересов в закупках

Тема сегодняшней публикации становится все более актуальной и волнует большое количество граждан. Сегодня поговорим о том, что представляет из себя конфликт интересов в закупках. Закупки являются одним из государственных секторов, наиболее уязвимых для коррупции из – за больших объемов денежных средств и высокого уровня усмотрения и бюрократии, которые часто являются участниками таких процессов. Коррупция в сфере закупок напрямую влияет на доступ граждан к основным услугам, таким как образование, здравоохранение и инфраструктура. Поэтому когда речь заходит о том, что участвуют родственники при закупке, то возникает сразу много вопросов о честной и здоровой конкуренции. Как было в случае с нашим клиентом, о котором мы расскажем несколько позднее. Интересную статью на эту тематику можно изучить тут.

Итак, кратко опишем основные вопросы, которые будут исследованы в теме «Конфликт интересов при заключении контракта»:

  1. Что такое конфликт интересов в закупках?
  2. Как взаимосвязаны закупки и коррупция?
  3. Могут ли принимать участие родственники при аукционе?
  4. Возможно ли избежать конфликт интересов при заключении контракта и как это сделать?

Неприятно признавать, но коррупция в сфере закупок в настоящее время может принимать различные формы (например, взяточничество, конфликт интересов или фальсификация торгов) и может проявляться на всех этапах цикла закупок: начиная от принятия решения о заключении контракта, спецификаций контракта, процесса торгов, оценки и присуждения до реализации контракта и окончательного учета. Тем не менее, коррупционные риски особенно трудно обнаружить из-за размера, количества и сложности соответствующих транзакций, которые часто требуют высокого уровня технических знаний на всех этапах процесса. Отсюда следует то, что конфликт интересов при заключении контракта – сложная процедура, которую довольно сложно доказать.

Конфликт интересов в закупках определяется как ситуация, в которой у государственного должностного лица наличествует частный либо иной интерес, который заключается в том, чтобы повлиять на беспристрастное и объективное выполнение его служебных обязанностей. Если ситуации с конфликтом интересов не выявляются и не регулируются должным образом, они предоставляют государственным должностным лицам возможности использовать свое общественное положение в своих личных интересах.

В сфере государственных закупок конфликт интересов может возникать на различных этапах процесса закупок всякий раз, когда на решения или действия государственных должностных лиц влияют их частные интересы.

Например, беспристрастность может быть затруднена, если один из сотрудников по закупкам, ответственных за принятие решения о том, какой компании будет предоставлен контракт, имеет экономический интерес в одной из компаний, участвующих в торгах, или если кто-либо из его родственников или близких друзей является владельцем одной из этих компаний. Родственники при закупке – довольно распространенная ситуация в том числе и в нашей практической деятельности. Конкретный пример из нашей практики приведем немного позднее. Конфликт интересов может также возникнуть, если сотрудникам по закупкам предложат работу (после государственной службы) в одной из компаний, участвующих в торгах.

Оценка заявок и заключение контрактов чаще всего оцениваются как самые уязвимые этапы процесса закупок из-за высокого требуемого уровня знаний и особенностей комитетов по присуждению и мониторингу. Члены комитета по оценке могут использовать свои полномочия, а также доступ к конфиденциальной информации, чтобы предоставить преференциальные полномочия одному из участников торгов в соответствии со своими собственными интересами.

В таких обстоятельствах, когда принятие государственных решений носит предвзятый характер, нет никакой гарантии, что контракты заключаются в общественных интересах, что правительство получает выгоду от наилучшего конкурентного предложения и что достигается соотношение цены и качества. Кроме того, повторяющиеся случаи беспристрастных и несправедливых процессов закупок могут привести к недовольству общественности и низкому доверию к государственным учреждениям.

Можно ли избежать конфликта интересов при закупках? Как это сделать?

Существует ряд правовых инструментов, направленных на предотвращение конфликта интересов в сфере государственных закупок. Решение этой проблемы заключается в принятии законодательства, касающегося проблемы конфликта интересов или путем регулирования добросовестности в государственных закупках в целом. Требования к декларированию интересов также могут быть эффективным способом предотвращения конфликта интересов.

Таким образом, чтобы предотвратить и избежать конфликта интересов в государственных закупках, необходимо урегулировать три основных вопроса:

  • функции, которые должны осуществлять должностные лица по закупкам;
  • учет интересов;
  • шаги, которые необходимо предпринять при выявлении конфликта интересов.

Предлагаем рассмотреть некоторые особенности регламентации конфликта интересов при закупках:

1. К должностным лицам по государственным закупкам или членам комитета по оценке должны применяться определенные запреты и ограничения.

Например, нормы могут запрещать должностным лицам и членам комитета по оценке владеть долями собственности в компаниях, имеющих деловые отношения с государством; занимать в течение определенного периода времени после ухода с государственной должности должность в компаниях, с которыми государство вело деловые отношения; занимать другую должность в иной ветви власти.

2. Должностные лица по закупкам или члены комитета по оценке обязаны заявлять о своей заинтересованности при вступлении в должность и/или в конкретных случаях, обозначенных в законе.

3. Должностные лица по закупкам также должны регулярно декларировать свои активы; обязательства; доходы из всех источников, подарки и другие преимущества и т.д. Также важно требовать раскрытия точных сумм всех доходов и определения конкретных источников, а также предоставления такой информации общественности в доступной для поиска базе данных.

Важно отметить, что в вопросах, где выявлен конфликт интересов, должностные лица должны быть немедленно отстранены от участия в процессе. Но ключевая проблема, которая остается нерешенной, касается эффективного применения этих норм. К сожалению, данная проблема порождает проблемы в практике осуществления закупок, которые приводят, например, к следующей ситуации, в которой ключевой составляющей являются родственники при аукционе:

Практический случай:

Ситуация заключается в том, что Администрация некого городского округа на протяжении многих лет заключала с МАП муниципальные контракты на разного рода работы и услуги. За все время было заключено как минимум 50 муниципальных контрактов на общую сумму 213 351 145 руб.

В процессе изучения ситуации выяснилось, что основными участниками данной схемы были родственники при закупке: сын, который является начальником отдела закупок городского округа, мать – заместитель главы администрации и начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа является и отец – фактический руководитель МАП, до января 2020 являлся официальным руководителем юридического лица в должности «начальник».

После того как наш клиент начал участвовать в аукционах Администрации, МАП сменил руководителя, что выглядело совсем подозрительно: мать контролирует финансы, сын контролирует аукционы, а отец – исполняет муниципальные контракты.

Все заключенные контракты размещены на сайте госзакупок, а значит данная информация не будет опровергаться ни Администрацией, ни руководством МАП.

Однако, учитывая законодательство РФ, родственники при аукционе – явление незаконное, а значит контракты не могли быть заключены из-за конфликта интересов.

Наш клиент неоднократно обращался с соответствующими жалобами, требованиями и просьбами. Он выявил возможную коррупционную схему. Наш клиент регулярно требует от Администрации проведение аукционов в соответствии с законом, однако его требования не привели к желаемому результату.

Желая все-таки добиться своего, клиент обратился к нам. Мы регулярно занимаемся вопросами оспаривания подобных аукционов. Что мы сделали? Мы составили качественную жалобу в ФАС. Кроме этого, иногда мы подключаем правоохранительные органы, если подобные действия происходят систематически и злостно: составляем заявление в МВД.

Прикладываем нашу жалобу:

Мы рассчитываем только на положительный результат. У нас большой опыт ведения споров с государственными учреждениями и должностными лицами (довольно сложно связываться с муниципалитетом или государством). Мы знаем как себя вести в подобных случаях и что необходимо указать в жалобе для того, чтобы решение было принято в нашу пользу. Обо всех наших услугах вы узнаете здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Родственники при закупке

Сфера закупок тесно связана с большим оборотом денежных средств. Как известно, облагороженная денежная почва сеет коррупцию. Личная заинтересованность участников закупки, фигурирование в процессе родственников при закупке приводит к многочисленным нарушениям российского законодательства. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выявить и предупредить такого рода нарушения, как их пресечь. Также обсудим некоторые нововведения в законодательстве, обратимся к судебной практике и практике нашей компании для наглядности.

Начнем, пожалуй, с нововведений. Последний месяц весны 2020 года ознаменовался введением Методических рекомендаций для закупщиков товаров, работ или услуг, осуществляющих свою деятельность на основании Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Эти Рекомендации были введены для того, чтобы урегулировать и оптимизировать работу по выявлению личной заинтересованности участников, которая приводит к конфликту интересов в закупках.

Кто должен выявлять личную заинтересованность и стремиться избегать конфликта интересов при заключении контракта? Прежде всего этим должны заниматься сами организации-участники закупок для обеспечения государственных/муниципальных нужд. Эти субъекты выделяются отдельно, поскольку для таких организаций законом № 44-ФЗ прямо установлена обязанность не допускать конфликта интересов в закупках. Но, конечно, эти рекомендации распространяются на все компании, поскольку цель нововведений состоит в том, чтобы усилить контроль над такими явлениями, как взяточничество, мошенничество, коррупция в целом.

Более того, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», абсолютно все компании должны предпринимать те или иные меры по противодействию коррупционным явлениям. Для реализации поставленных задач компании зачастую разрабатывают специальные алгоритмы, выстраивают системы по выявлению личной заинтересованности. На это уходит, по правде говоря, немало сил и времени.

Итак, вернемся к закону № 44-ФЗ. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 31 закона о контрактной системе, все участники закупок должны избегать конфликта интересов между заказчиком и исполнителем. Для более глубокого и детального понимания необходимо разобраться в терминах. Кстати, Закон учел этот момент и раскрыл необходимые дефиниции.

Что такое конфликт интересов в закупках? Под конфликтом интересов при заключении контракта понимается ситуация, в которой заказчик (его должностные лица), вступая в отношения по закупке с тем или иным лицом, нарушает правила о конкуренции при осуществлении закупок. Подразумеваются как раз родственники при закупке, о которых мы говорили выше. То есть, если должностные лица заказчика состоят в родственных отношениях с: 1) участниками закупки в виде физических лиц или индивидуальных предпринимателей, 2) выгодоприобретателями – ФЛ, владеющими более 10% акций или долей в уставном капитале ЮЛ, 3) директором, гендиректором, управляющим ЮЛ, 4) руководителем учреждения и другими лицами, – то налицо конфликт интересов при заключении контракта, наличие личной заинтересованности, ставящей под сомнение беспристрастное исполнение обязанностей.

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения тех или иных благ (денег, имущества, имущественных прав) как самим служащим, так и лицами, состоящими с ним в родственных отношениях.

Получается такая логическая цепочка:

Личная заинтересованность участников закупки → ненадлежащее и необъективное исполнение обязанностей → конфликт интересов.

Важно отметить, что конфликт интересов возникает не только тогда, когда близким родственником является руководитель организации, директор ЮЛ и другое руководящее лицо. Конфликт интересов возникает и в отношении должностных лиц. То есть важен не сам факт включения должности в законный перечень, а реальная возможность того или иного лица влиять на процедуру закупки, на ее результат.

Для наглядности обратимся к судебной практике. Верховный суд в своих разъяснениях указал, что «из конкурса должны исключаться компании, в которой работают родственники заказчика, даже если они не являются руководителями этой фирмы». Так, если полномочия руководителя фактически тождественны полномочиям его заместителя, который и будет участвовать от лица компании в закупках, то компания выбывает из круга претендентов. Эти меры оправданы, поскольку стоят на защите справедливой конкуренции.

ВС РФ привел в пример два дела, в которых ситуации, казалось бы, аналогичны, но исход разный из-за фактических обстоятельств.

Так, первый казус заключается в том, что некоторая компания посчитала правомочным участие в открытом конкурсе хозяйственного общества, один из членов совета директоров, который состоял в близких родственных отношениях с заместителем руководителя контрактной службы заказчика, и задекларировала отсутствие конфликта интересов.

ФАС такое решение не одобрил и обязал отстранить хозяйственное общество от участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку товара. Заказчику оспорить решение антимонопольного органа не удалось.

Арбитражный суд, рассматривающий дело, напомнил участникам о принципах контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с которыми деятельность должна производиться гласно, прозрачно, с отсутствием коррупции и ограничений конкуренции. Никаких родственников при аукционе быть не должно. Арбитраж подчеркнул, что должность заместителя руководителя контрактной службы заказчика и должность самого руководителя подразумевают тождественные полномочия и функции, что позволяет обоим субъектам влиять на процедуру закупки и ее результат. Как следствие – налицо ограничение конкуренции, создание преимущественных условий участия в закупке, что явно противоречит Законам РФ.

Второй кейс по своему исходу диаметрально противоположен. Так, некоторую компанию отстранили от конкурса, посчитав наличие родственников при аукционе противоречащим закону: генеральный директор является братом заместителя руководителя заказчика.

Арбитражный суд такое решение отменил на том основании, что полномочия заместителя в данном случае не являются функционально-тождественными полномочиям руководителя, то есть у заместителя отсутствует возможность принимать решения, влияющие на судьбу процедуры закупок.

Так, у нас есть две ситуации. В обеих ситуациях фигурируют родственники при аукционе. Однако в зависимости от того, на какой должности находится лицо, а точнее, какие функции и полномочия на него возложены – решается вопрос о том, правомерно ли участие в конкурсе той или иной компании.

Кстати, как вы могли заметить, в первом казусе мы упомянули факт декларирования компанией отсутствия конфликта интересов. Это важный нюанс, поскольку на участнике закупки, по мнению судов, лежит обязанность задекларировать факт отсутствия конфликтов интересов в соответствии с требованиями ст. 31 закона о контрактной системе. Это делается либо в форме отдельного документа, либо в форме особой отметки в соответствующей графе электронной документации.

То есть, даже если фактически конфликт интересов и личная заинтересованность в деле отсутствует, но этот факт надлежащим образом не был задекларирован, заявка может признаться несоответствующей требованиям законодательства.

Кстати, да, есть еще один очень важный момент. Если контракт был заключен с заведомо известным для участников конфликтом интересов, то такой контракт считается ничтожным. Как следствие – происходит реституция прав. То есть все возвращается на «точку старта». Конечно, это грозит компаниям огромными убытками. Поэтому лучше такого не допускать.

Обратимся к практике нашей юридической компании. Не будем ходить вокруг да около, а прямо скажем: мы действительно являемся специалистами в этой области. Сотрудничая с клиентами, мы разъясняем им, что наличие родственников при закупке – хороший повод отменить конкретную закупку (аукцион, запрос котировок и т.п.). Для того чтобы это сделать, необходимо грамотно составить заявление и направить его в ФАС. Нередко мы подключаем к делу и правоохранительные органы для ускорения процесса. Если мы сталкиваемся с систематическими и злостными нарушениями, игнорированием письменных уведомлений, то в данном случае мы прибегаем к помощи МВД. В общем, делаем все возможное и невозможное для успешного исхода.

Предлагаем для ознакомления заявление, которое недавно было составлено нашими юристами для направления его в ФАС по Чукотскому автономному округу:

Если Вы столкнулись с подобной проблемой, мы всегда будем рады Вам помочь.  Свяжитесь с нами, и наши юристы детально проанализируют конкретно Ваш случай, дадут советы, проконсультируют по необходимым вопросам.

ПОДРОБНЕЕ
Воруют контент

«Воруют контент» – эту фразу достаточно часто произносят не только профессиональные авторы статей или крупные блогеры, но и обычные пользователи социальных сетей с небольшой аудиторией. Универсального совета для защиты контента от кражи дать невозможно. Попросту потому, что его не существует. Всегда есть и будет вероятность того, что ваши творения могут быть украдены.

К юристам нашей компании достаточно часто обращаются с проблемой кражи контента. При этом клиенты понимают, как важно решить эту проблему при ведении бизнеса или блога, который приносит существенный доход.

Во-первых, это – не справедливо, когда воруют контент, т.е. выдают вашу работу за свою.

Во-вторых, никто не имеет права зарабатывать на вашем творчестве.

И наконец, если уж у вас воруют контент, то за это вам должны заплатить.

Иногда проблема решается очень просто, а иногда приходиться судиться и исполнять решение суда. Все зависит о того кто и где ворует контент, насколько он сговорчив и готов на компромисс. Тут очень много факторов, определяющих порядок действий и стоимость наших услуг. Вы можете написать нам, описать ситуацию, мы оперативно ответим и предложим варианты решения, сразу указав полную стоимость.

Но обо всем по порядку. Начнем с терминологии.

Кстати, наш подкаст на тему “Что делать, если воруют контент в Инстаграм?” → 

«Украли контент» – фраза общеупотребима и вполне понятна, но что она означает в переводе на юридический язык?

В целом под контентом может пониматься что угодно – статьи, публикации, фотографии, видео и многое другое. На юридическом – объекты авторского права. Воровство – это неправомерное использование этих самых объектов авторского права.

Положения Гражданского кодекса РФ гласят, авторские права включают в себя личные неимущественные права и исключительные права. В свою очередь, личные неимущественные включают в себя такие права как право авторства, право на имя, право на неприкосновенность, обнародование и отзыв произведения, а исключительные имущественные права непосредственно связаны с использованием произведения.

Вполне реальна ситуация, в которой исключительные права принадлежат не автору произведения, а другому лицу. Например, фотограф сделал фотографию по заказу журнала. Если кто-то украдет снимок, то требовать компенсацию за нарушение авторских прав или убытки будет журнал, а не фотограф. Но при этом у фотографа останется право признаваться автором своей работы. Также он может потребовать возмещения морального вреда в свою пользу.

Но в этой статье мы рассмотрим более типичную ситуацию, в которой автор является правообладателем и он обладает всеми возможными способами правовой защиты. Приведем пример из своей практики.

Недавно к нам обратился клиент со следующей проблемой –  товар, представленный в некой публикации в социальной сети Instagram полностью идентичен тому, что изготавливает и реализует наш клиент.

Причем у нашего клиента имеется заявка на изобретение, что означает наличие приоритета. Более того, публикация содержит фотографии, которые собственноручно делал наш клиент. К тому же, у него есть доказательства этому факту, а именно – дата публикации фотографии в аккаунте. Наш клиент не передавал права на патент, права на фотографии, они принадлежат только ему, договоров об отчуждении никогда не заключал.

А у продавца-нарушителя как раз-таки нет прав на изготовление и реализацию товара и на публикацию фотографий.

Для нашего клиента мы составили документ – требование об удалении публикации, с которым мы обратились к автору поста с требованием о взыскании убытков, либо выплаты компенсации за нарушение авторских прав. К тому же в наши планы входит привлечь его к административной или уголовной ответственности.

Помимо этого, мы подали жалобу в Инстаграмм. Изложив суть ситуации для администраторов социальной сети, юристы нашей компании в жалобе, поданной в Инстаграмм, потребовали удалить публикацию, а также заблокировать аккаунт в связи с систематическим нарушением прав нашего клиента.

С полной версией нашего обращения вы можете ознакомиться ниже.

А теперь подробнее поговорим о том, в какой ситуации проблема «воруют контент» вообще существует и когда целесообразно «качать свои права». Для того, чтобы точно определиться с этим вопросом, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам, знающим как разобраться в этой проблеме. Советуем вам обратиться к юристам нашей компании.

Так, у нас существует четкий алгоритм определения того, как действовать. И в этой статье мы поделимся с вами основными моментами.

Итак, шаг первый – необходимо понять, нарушены ли вообще ваши авторские права.

Для этого необходимо обратиться к положению ГК РФ, в котором указаны случаи, когда использование вашего творения все-таки разрешено. К ним относится использование в информационных, научных, учебных или культурных целях. При этом, стоит не забывать, что должны быть указаны имя автора и источник цитирования. Зачастую именно с помощью этого положения коммерческие организации пытаются оправдать себя. Но эти попытки бесполезны, так как перечень вариантов правомерного использования установлен в законе. Кроме этого, возможно цитирование и использование исключительно отрывков, а не целых произведений. И самое главное – использование возможно только в некоммерческих целях.

Существуют ситуации, когда использование текста не является нарушением. Например, если в источнике, где опубликован текст, прописано, что он может быть использован с указанием авторства и активной ссылкой на оригинал. Без указания авторства использование будет признаваться нарушением.

Итак, если вы точно определили, что ваше авторское право нарушено, можете переходить ко второму шагу.

Шаг второй – поиск нарушителя.

Способ поиска нарушителя будет зависеть от вида источника, в котором произошло нарушение авторского права.

Во-первых, это может случиться в печатных изданиях. В этом случае нужно проверить данные о публикации, в которых зачастую указывается автор и все о редакции, которая опубликовала ее.

Во-вторых, раз мы говорим о контенте, то ваши права нарушены в Интернете. Если украли контент в Интернете, информацию о собственнике сайта можно проверить через специальный раздел, который обычно именуют «О нас». Если вдруг такой раздел отсутствует, то их можно получить от регистратора доменного имени.  Но в данном случае, необходимо учитывать, что указанная информация не находится в открытом доступе и ее можно получить только лицу, у которого есть статус адвоката по специальному запросу. Следовательно, вам потребуется помощь юриста.

В-третьих, если рассматривать нарушения в Интернете, то самыми обширными площадками для нарушений авторских прав являются социальные сети. Причем, доказывание этого факта будет очень сложным.  Например, опубликовали пост в Инстаграме, а кто его опубликовал – не ясно, то есть по профилю невозможно идентифицировать пользователя. Именно поэтому зачастую приходится обращаться с жалобой в Инстаграм. И зачастую максиму чего можно добиться – это удаления контента и блокировка аккаунта,

Шаг третий – написание претензии.

Самое главное при написании претензии – это указать верный адрес и четко сформулировать требования. Причем не просто требовать того, что вашей душе угодно, а только то, что положено по закону. Общие меры восстановления права сводятся к возможности правообладателю требовать прекратить нарушение прав, возместить убытки или выплатить компенсацию. Так, например, если украли фотографию, то вы можете:

1) просить удалить ее с сайта, на котором вы не давали право публиковать свою работу;

2) требовать указать вас в качестве автора со ссылкой на ресурс, в котором ваша фотография была ранее опубликована;

3) заплатить вам компенсацию за нарушение авторских прав или возместить убытки, которые вы понесли из-за нарушения.

Последнее – самое популярное требование. На нем остановимся подробнее.

Гражданское законодательство устанавливает «вилку» для определения судами размера компенсации. Она может составлять от 10 тысяч до 5 миллионов рублей – конкретную сумму будет определять суд. Также при определении размера компенсации используют такой показатель как стоимость контрафактных копий.

На практике чаще всего используют первый вариант, так как он удобнее и универсальнее.

Шаг четвертый – зафиксировать нарушение.

Ответ на вопрос «Как это сделать?» будет зависеть, прежде всего, от вида нарушения и «места его совершения».

Так, если авторские права были нарушены, например, в журнале, то достаточно будет приложить тот самый журнал.

Если же нарушение было совершено в Интернете, то необходимо сделать скриншот и заверить его у нотариуса. Однако, не все нотариусы это делают и не все суды принимают такую форму. Чаще всего необходим нотариально заверенный протокол осмотра веб-страниц. Сделать этот протокол также не очень просто, так как, во-первых, процедура достаточно дорогостоящая (от 6,5 до 30 тысяч рублей), а, во-вторых, опять же – не каждый нотариус это делает.

Также обращаем ваше внимание, что этот шаг необходимо осуществлять только после того, как вы точно решили идти в суд.

Переходим к пятому шагу – судебного разбирательства.

Иски о нарушении авторских прав рассматриваются судами общей юрисдикции или арбитражными судами по месту нахождения ответчика. В целом, судебное разбирательство производится по обычным правилам, установленным в процессуальном законодательстве. Спецификой будет лишь то, что необходимо доказать в суде. О специфики доказательств мы уже говорили ранее.

И, наконец, последний и очень важный шаг – это исполнительное производство.

Суд вынес решение в вашу пользу, присудил, например, компенсацию. После этого необходимо получить исполнительный лист и обратиться с ним либо в банк, либо к приставам. Первое – быстрее, но если отсутствую актуальные реквизиты, то придется обращаться к приставам и постоянно напоминать о себе.

Таким образом, борьба с нарушением авторских прав – реальная процедура, которая в большинстве случаев заканчивается вполне успешно.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на госконтракт

Жалобы на госконтракты – явление далеко не редкое в сегодняшних реалиях. Интересы и законные права исполнителей зачастую нарушаются заказчиками, особенно в части оплаты поставленных товаров или выполненных услуг. Да, система  госзакупок пока еще далека от совершенства. Тем более, нынешнее законодательство в большей мере учитывает возможные риски именно со стороны заказчиков, тем самым ситуация лишь усугубляется. В сегодняшней статье мы обсудим, как составлять жалобу на госконтракт, куда ее подавать, как отменить закупку, как решается вопрос с нарушениями по госконтракту в прокуратуре, и зачем вообще писать жалобу в прокуратуру, если этим занимается ФАС?

Мы уже подробно писали про то как жаловаться на победителя закупки в ФАС, как жаловать в ФАС на администрацию, как жаловаться на электронный аукцион, как жаловаться на документацию аукциона и т.п. Все это было описанием порядка и процедуры жалобы именно ФАС, мы не затрагивали тот факт, что жалобу можно направить и в прокуратуру. Иногда мы это делаем, это эффективно. Но не всегда. Рассказываем.

Основная мысль в том, что жалоба в прокуратуру на госконтракт пишется тогда, когда есть что проверять “на местности” и тогда, когда есть совсем уж грубые нарушения законодательства, которые могут повлечь возбуждение уголовного дела. Например, заказчик проводит закупку на поставку, которая уже осуществлена, либо закупку на строительство объекта часть которого уже возведена. Тут ФАС не будет выезжать и проверять это, это к прокуратуре, чтобы они выехали и установили факты.

Кстати, наш подкаст на тему “Как правильно жаловаться в ФАС, чтобы оспорить торги?” → 

Итак, самое основное – при выявлении нарушений со стороны госзаказчика, необходимо вовремя на это среагировать и пресечь злоупотребления, направив жалобу, однако законом установлены определенные сроки, которых нужно придерживаться. Сроки касаются именно жалобы в ФАС,не в прокуратуру. Например, если обнаружены нарушения в области закупки товаров, то жалобу на госконтракт можно подать не позднее 10 дней с момента подведения итогов закупки. В зависимости от этапа закупки и вида нарушения будет дифференцироваться и состав лиц, правомочных обжаловать незаконные действия.

  

Хотим обратить внимание читателя на важность закупочной документации. Зачастую споры возникают на том основании, что товары в документах иногда обладают такой характеристикой, которая делает существование этих самых товаров невозможным. Например, даже самые незначительные характеристики того или иного продукта могут стать для поставщика фатальными. Так, поставщик, воспринимая те или иные отступления от техзадания за несущественные, полагаясь на добросовестность заказчика и здравый смысл, рискует расторжением договора в одностороннем порядке со стороны заказчика. И тут – по накатанной – финансовые, репутационные риски, реестр недобросовестных поставщиков, проблемы с бизнесом…

Мы уже успели вас напугать?

Не стоит отчаиваться. Всегда можно подать жалобу на госконтракт. В том числе, в случае возникновения спора по госконтракту, можно обратиться в ФАС, прокуратуру. Не забывайте также, что наши компетентные адвокаты в Анадыре, Москве и других городах всегда готовы стоять на страже Ваших законных интересов.

Обратимся к закону № 44-ФЗ. В соответствии со статьей 8 этого нормативного акта, контракт может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и по инициативе заказчика/поставщика. В крайнем случае, правомочием на расторжение конкретного контракта может быть наделен суд.

Если контракт расторгается по соглашению сторон, в принципе, никаких проблем не возникает. Соглашение на то и соглашение. Если стороны не имеют в отношении друг друга никаких претензий, они могут спокойно снять с себя «стальные кандалы» взаимных прав и обязанностей.

А вот в случае с расторжением контракта по инициативе заказчика уже возникают вопросы. Конечно, закон устанавливает определенные условия, при наличии которых контракт может быть расторгнут заказчиком. Последний должен обосновать причины принятия такого решения. Так, правомерным расторжение будет считаться в случае, если поставщик, например, указал о себе неверные сведения, поставил не тот товар или товар ненадлежащего качества, плохо выполнил работы и т.д. Но поставщик здесь может столкнутся с определенными рисками, о которых мы писали выше. Поэтому уже на первых этапах очень важно скрупулёзно подойти к вопросу документации, согласованию условий. Ответственность за невнимательность, увы, зачастую лежит на плечах предпринимателей-поставщиков.

Поставщик также может расторгнуть контракт в случае ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств.

Итак, соберем все вышесказанное воедино и раскроем алгоритм действий в случае наличия нарушений по госконтракту.

  • Пишем претензию заказчику, четко указываем, какие условия были нарушены, что требуется от контрагента, грозим неустойкой.
  • Второй пункт у нас варьируется в зависимости от ситуации. Так, можно либо обратиться с иском в арбитражный суд, либо решить вопрос с нарушениями по госконтракту в прокуратуре.

Странно, но факт, что лишь около 1% предпринимателей обращаются в прокуратуру. Хотя эта статистика представляется нам не совсем обоснованной. Решение споров по госконтракту в прокуратуре – довольно эффективный метод. Причем в прокуратуру можно обратиться на любой стадии, что очень удобно.

Обращаться нужно в прокуратуру соответствующего субъекта. Органы прокуратуры рассмотрят заявление, направят запрос об устранении нарушений законодательства и примут соответствующие меры, в том числе привлекут виновных лиц к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности (в зависимости от характера и степени правонарушения).

Важно отметить, что решение прокурора не лишает права лица обратиться за защитой своих интересов в суд. Органы прокуратуры должны обосновывать и мотивировать каждый свой ответ на заявление или жалобу, а также разъяснять порядок обжалования решений.

Обратимся к практике нашей компании. Так, мы составили жалобу и направили ее Прокурору Чукотского района Чукотского автономного округа «на неисполнение контракта по содержанию автомобильной дороги».

Суть дела в следующем. Заказчиком, некоторым муниципальным унитарным предприятием, был дважды проведен аукцион, победителем в котором дважды стал некий индивидуальный предприниматель, ставший в последствии исполнителем. В обязанности исполнителя входило содержание дорог на определенном участке, уборка снега и проч. Однако невооруженным взглядом было видно, что исполнитель по договору исполнял свои обязанности некачественно, снег не убирался с дорог, никакого содержания не производилось. Заявитель, направивший жалобу, заинтересован в установлении реальных цен на стоимость услуги, но лишен этой возможности. Более того, заявитель обладает достаточным количеством технического оборудования для выполнения аналогичных услуг, в отличие от исполнителя.

Таким образом, муниципальное предприятие всячески избегало сотрудничества с заявителем, пренебрегая при этом качеством дорог.

Наши юристы составили следующую жалобу:

Вскоре от Прокуратуры поступил положительный ответ, в соответствии с которым в адрес МУП было направлено представление об устранении нарушений. С ответом прокуратуры можете ознакомиться ниже.

Подводя итог, повторимся, что споры по госконтрактам возникают достаточно часто. И несмотря на более крепкую законодательную защищенность заказчиков, отстоять свои интересы предпринимателям вполне возможно. В этом деле не стоит пренебрегать помощью компетентных специалистов. Юристы нашей компании имеют богатый опыт в решении подобных вопросов. Наши адвокаты в Анадыре, Москве и других городах всегда будут рады Вам помочь. Мы работаем как очно, так и дистанционно. Формат работы не столь важен, сколь важен результат. А за результат мы ручаемся. Отстаивать законные права и интересы наших клиентов – Дело Чести нашей компании.

ПОДРОБНЕЕ
Предъявлен иск в арбитраж

Что делать в ситуации, когда предъявлен иск в арбитраж? Именно этот главный вопрос мы сегодня будем обсуждать. К сожалению, но рано или поздно любой предприниматель или юридическое лицо могут столкнутся с юридическим спором. Лучший способ урегулирования таких споров, как правило, заключается в проведении неофициальных переговоров. Однако, это не всегда срабатывает.

Конечно, когда предъявлен иск в арбитраж, тогда это становится проблемой для организации, если не предпринять срочных мер. Как себя вести в ситуации, если контрагент подал в суд и вам нужна защита в арбитраже? Именно об этом пойдет речь в нашей сегодняшней публикации.

Давайте коротко обозначим то, что вы узнаете, изучив статью:

  1. Что делать, если на вас был подан иск в арбитраж?
  2. Какие существуют меры для минимизации последствий?
  3. Что делать, если вы чувствуете, что спор разрешится не в вашу пользу?
  4. Зачем нужен юрист в арбитраж?
  5. Как поступить, если вы уверены в своей правоте?

Сразу оговоримся, что если вам грозит судебное разбирательство, то самое главное и важное – предпринять быстрые и эффективные шаги, которые помогут минимизировать дальнейшие последствия. Ведь для вас, как для организации, важно, что даже если иск в арбитраж и будет подан, то вы выйдете из ситуации с минимальными потерями. Ну а что можно предпринять, какие действия? Сейчас расскажем. Кстати, еще одна интересная статья на эту тему расположена тут.

Наш подкаст на тему “Что делать, если на Вас подали в суд? Исчерпывающая инструкция” → 

Мы с соцсетях: 

Существует несколько стандартных действий, которые необходимо предпринять, когда контрагент подал в суд. Не обязательно, что все они должны быть выполнены, все зависит от вашего конкретного случая. Разобраться в последнем качественно и эффективно вам поможет юрист.

Итак, примерный перечень действий в рассматриваемой ситуации будет выглядеть следующим образом:

Первые два пункта могут показаться очевидными, однако многие забывают о них либо не придают им значения.

1. Главное – не паниковать и понимать, что иск в арбитраж – практически неотъемлемая часть экономических отношений. Это абсолютно нормально. Повода для беспокойства быть не должно. Кроме этого, кто вам сказал, что если иск в арбитраж подан, то он однозначно выигрышный? Совсем нет. Специалист, хорошо выполняющий свою работу, поможет вам обратить исковое заявление в вашу пользу. Речь идет о таком специалисте, как юрист в арбитраж.

2. Может показаться странным, но все же: необходимо убедиться в действительности и реальности подачи искового заявления. Существуют случаи, когда компании, угрожая судом, просто использовали данный факт в качестве аргумента в возникшем споре. Зачем? Для того, чтобы заставить контрагента действовать в интересах обозначенной компании. Следовательно, информация о том, что предъявлен иск в арбитраж вполне может оказаться неверной. Каковы ваши действия? В такой ситуации можно обратиться в канцелярию суда. Именно там вам предоставят информацию о том, было ли зарегистрировано исковое или нет. А еще проще – смотрите на сайте суда, там все довольно понятно

3. Следующий шаг заключается в выяснении того, кем было подано исковое заявление и в связи с чем. Если новость о том, что организация обратилась в суд, подтвердилась, то следует узнать, какая компания это сделала и в чем заключаются ее требования. Не просто получить копию иска, а ознакомиться с всеми материалами дела.

По АПК РФ истец должен сначала направить ответчику копию иска и всех приложений, а уже потом подавать иск в суд. Но многие этим пренебрегают: отправляют только иск,приложения “забывают”, а это очень важно в споре. Поэтому, если у Вас нет материалов дела, то идите в суд и просите ознакомиться – это уже давно можно сделать и онлайн.

4. Изучите требования, предъявленные другой стороной, и определите их правомерность. Логика следующая: чем меньше будет обоснований требованиям, тем выше ваш шанс на успех. Если имеют место конкретные факты и обстоятельства, тогда защита в арбитраже усложнится.

Важно не просто прийти в суд и устно изложить все, а письменно подать отзыв на исковое заявление, приложив все, подтверждающие документы. Устно никто слушать особо не будет, таких как вы в суде – сотни в день. Отзыв на иск – это самый важный документ в споре, именно он может спасти вас от всех предъявленных требований.

5. Если вы чувствуете, что не правы, а суд примет решение не в вашу пользу, то можно рассмотреть вариант под названием «мировое соглашение». В процессе заключения последнего возможно довольно хорошо «поторговаться» с контрагентом и отбить что-то в свою пользу. Ведь в такой ситуации исход дела никто не знает и какое именно решение примет суд. Следовательно, в таком случае лучшим вариантом будет где-то уступить компании и договориться о мировом соглашении, чем гадать какое решение будет принято судом.

6 Не всегда, но следующим шагом является подготовка встречного заявления. Обозначенный способ является очень важным этапом в таком нелегком деле, как защита в арбитраже. Отметим, что этот этап является наиболее эффективным. Особенно, если обратиться за помощью к специалисту. Разобраться, что указывать в заявлении, какие доказательства лучше представить, поможет юрист в арбитраж.

7. Говоря о последнем, отметим, что юрист в арбитраж просто необходим. Важно сказать, чтобы юрист специализировался исключительно на арбитраже, то есть был узким специалистом. Ведь экономические споры во многом отличаются от разбирательств в районных судах. Проблемы возникают уже на этапе разбора в многочисленных сроках, которые существуют в таких категориях дел. Юрист, занимающийся этим ежедневно, знает подобную процедуру от и до и может быстро разрешить любой возникший в деле вопрос.

8. Имея представление о том, что и кто от вас хочет, вам необходимо заняться сбором аргументов и доказательств в свою пользу. Естественно, это должны быть не просто голые факты, а подтвержденные документально аргументы, изучив которые суд примет решение в вашу пользу.

9. Защита в арбитраже точно нужна, так как самому справится крайне тяжело. И это вполне обоснованно: мешают эмоции и нервозность, необходимо все четко и структурировано изложить на бумаге, ведь просто прийти в суд и рассказать не получится. Кроме этого, незнание законодательства и большое количество процессуальных требований дают о себе знать. Все эти факты мы приводим исключительно исходя из нашего практического опыта. Разобраться в многочисленных нормах бывает совсем не просто. Узнать о наших услугах вы всегда можете здесь.

Обозначив ключевые моменты предъявления иска в суд, хотим указать то, на что необходимо обращать внимание в иске.

Что важно в исковом заявлении?

  • Еще раз отметим важное положение: внимательно изучите заявление и определите кто, в связи с чем обратился в суд. Довольно часто происходит так, что истцы упускают обстоятельства дела, которые им невыгодны, ведь вы можете этого просто не заметить. В действительности получается там, что если вы не обратили на это внимание и не возразили, то значит вы согласны с предъявленными требованиями.
  • Проверьте расчеты предъявленных сумм. Бывают арифметические ошибки (например, в курсе валют). Как правило, экономические споры подразумевают довольно крупные суммы, то есть ошибки в расчетах могут обернутся для вас огромными денежными потерями.
  • Убедитесь в правомерности подписи подобных исков юристом (проверьте доверенность).

И последнее положение относительно информации по делам подобной категории:

  • определитесь с хронологией событий: распишите все действия с момента возникновения спорной ситуации;
  • выясните участников спорных отношений: выделите организации, их представителей и так далее; кроме этого выясните, обладали ли они соответствующими полномочиями на тот момент;
  • внимательно проверьте все факты, обозначенные в исковом заявлении;
  • исследуйте все документы и проверьте, если ли подписи на всех документах и кем они выполнены;
  • определите и найдите все доказательства, которые могли бы опровергнуть позицию истца;
  • составьте список свидетелей, которые могли бы подтвердить изложенную вами позицию и найдите их контактные данные.

Вывод:

Таким образом, помните, что предъявление искового заявления в арбитражный суд – не повод для беспокойства. Такое действие является частью экономических отношений между сторонами. Если сторона обратилась в суд с требованиями к вам, то это совсем не означает, что она выиграет суд. Даже в ситуации, когда вы понимаете, что исход дела не в вашу пользу, есть выход – заключение мирового соглашения. В любом случае вы всегда можете положиться на специализирующегося в таких дела юриста, без которого обойтись вряд ли получится. Узнать о наших услугах подробнее можно здесь.

ПОДРОБНЕЕ
Выкупить арендуемое помещение

Знали ли Вы о том, что арендатор государственного/муниципального имущества вправе выкупить арендуемое помещение? В статье мы расскажем о том, как это сделать. Также Вы сможете использовать в качестве образца наше заявление о выкупе недвижимости. В статье также опубликован пример иска,если вдруг ваш арендодатель откажет в выкупе.

В июле 2008 года принят федеральный закон № 159-ФЗ, предоставляющий малому бизнесу возможность получить государственные и муниципальные объекты в свою собственность (так называемый, «закон о малой приватизации»). Данный закон был разработан во исполнение «майских» указаний только что вступившего в должность Президента Дмитрия Медведева. Главная цель закона – поддержать небольших предпринимателей за счет предоставления им мест для ведения бизнеса.

Изначально закон принимался как временная мера. Сроки «малой приватизации были ограничены. Допускалось выкупать только то имущество, которое находилось в аренде бизнесмена на 01 июля 2015 года. Поэтому, если договор аренды вступил в силу после этой даты, то не возникало право выкупа арендуемого помещения. Кроме того, заявление о выкупе недвижимости нужно было подать до 01 июля 2018 года. Затем предполагалось завершить «малую» приватизацию.

Но в 2018 году принят новый закон, который перечеркнул границы малой приватизации и сделал ее бессрочной.

Итак, право выкупа арендуемого помещения по закону № 159-ФЗ – это преимущественное право предпринимателя на получение арендуемого помещения в собственность, и соответствующая обязанность муниципалитета совершить все действия для передачи помещения по договору купли-продажи. В отличие от стандартного порядка приватизации не требуется проведение торгов (аукционов). Арендатор в преимущественном порядке вправе оформить арендуемое помещение в собственность. То есть даже если муниципалитет решит продать это помещение (с торгов), то сначала муниципалитет должен сделать предложение о выкупе арендатору, и только если тот откажется покупать помещение, муниципалитет может выставлять помещение на торги.

Условия, необходимые для того, чтобы выкупить арендуемое помещение:

1. Арендатор – субъект МСП. Для того, чтобы определить, относитесь ли вы к субъектам малого или среднего бизнеса, достаточно зайти на сайт ФНС и ввести ОГРН/ ИНН своей организации или ОГРИП индивидуального предпринимателя. Выписка, полученная на этом сайте, будет являться надлежащим доказательством условия № 1.

2. Помещение находится в аренде два и более года. Аренда должна быть непрерывной, то есть предприниматель должен постоянно пользоваться помещением на возмездной основе без существенных перерывов в течение предшествующих двух лет и вплоть до даты подачи заявления. Также следует принять во внимание, что в срок аренды засчитывается только период, когда арендатор имел статус субъекта МСП. К примеру, если гражданин давно арендует помещение как физическое лицо, а статус ИП получил лишь за год до подачи заявления на выкуп, то подписывать договор купли-продажи не будут и это законно (пункт 22 Обзора Верховного суда № 1 за 2017 год). Важно отметить, что во внимание принимаются только действительные и заключенные договоры. Например, если аренда долгосрочная (не менее года) и при этом отсутствует госрегистрация договора в Росреестре, то такая аренда не засчитывается в двухлетний срок.

3. Нет долгов по арендной плате. Это не означает, что если были долги, то выкуп невозможен. Главное, чтобы на день подачи заявления о выкупе не было неоплаченных задолженностей по договору аренды, в том числе по арендной плате, по пеням и штрафам за аренду.

4. Помещение не числится в Перечне имущества, подлежащего передаче субъектам МСП на праве аренды. Данные перечни утверждаются на всех ступенях власти. Для объектов, принадлежащих РФ, перечень утвержден распоряжением Росимущества от 30.10.2020 № 495-р. Региональные госорганы, а также местные власти публикуют аналогичные перечни на своих сайтах, только в отношении их имущества. Данные перечни утверждаются для того, чтобы в публичной собственности оставалось имущество, которое может сдаваться тому же малому бизнесу в аренду на долгосрочной основе.

5. Помещение не используется для решения государственных/ местных задач. Это условие прямо не названо в законе, но оно содержится в Постановлении Конституционного суда РФ № 22-П от 20.12.2010. Сразу же после принятия закона № 159-ФЗ (действует с января 2009) на практике возник острый вопрос. Получилось так, что любое государственное имущество, не включенное в Перечни, может быть приватизировано по желанию арендатора. Конституционный суд отметил, что «малая» приватизация не может быть безграничной. Объекты, которые нужны муниципальным образованиям для решения местных задач и которые соответствуют требованиям закона о составе объектов муниципальной собственности, не могут быть приобретены в собственность по одностороннему желанию арендатора. Иное бы порождало ущемление прав других граждан на равное получение общественных благ.

Так выглядит исчерпывающий перечень условий для осуществления права выкупа арендуемого помещения. Никакой госорган не может устанавливать какие-либо дополнительные условия выкупа.

Но есть еще более простой способ оформить в собственность муниципальное помещение (часть 2.1 ст. 9 закона № 159-ФЗ). Он актуален для случаев, когда арендуемое помещение включено в Перечни (несоответствие условию № 4). Честно говоря, условие № 4 представляет собой своеобразный административный барьер для выкупа. Госорганы могут включать в них любое имущество, тем самым препятствуя малому бизнесу оформить право собственности на помещения.

 Условия, необходимые для того, чтобы выкупить арендуемое помещение, включенное в Перечни:

  1. Арендатор – субъект МСП.
  2. Помещение находится в аренде три и более лет.
  3. Нет долгов по арендной плате.
  4. Помещение включено в Перечень минимум пять лет.
  5. Помещение не используется для решения государственных/ местных задач.

Теперь остановимся на порядке, в котором реализуется преимущественный выкуп арендуемого имущества субъектами МСП.

Начинается все с того, что публичный собственник принимает решение о приватизации имущества. По общему правилу, приватизация осуществляется посредством аукциона. Имущество, включенное в список приватизации, проверяется на наличие в нем арендаторов. Если приватизируемые помещения арендуют предприниматели из числа МСП, то им направляется предложение купить имущество по рыночной цене. Срок ответа на предложение – 30 дней. Если предприниматель соглашается, то с ним подписывают договор купли-продажи. Отказ или ненаправление ответа расценивается как отказ от преимущественного права, а имущество передается на торги (статья 3 закона № 159-ФЗ).

На практике госорганы не часто включают помещения арендаторов в список приватизации, поэтому более популярен «инициативный» порядок выкупа (пункты 2 – 4 статьи 9 закона № 159-ФЗ). Арендатор, соответствующий перечисленным выше условиям, направляет собственнику (его мы увидим в договоре аренды) заявление о выкупе помещения. Далее собственник самостоятельно обязан совершить действия, которые, в конечном итоге, приведут к продаже помещения:

– в течение 2-х месяцев заключить договор на оценку выкупаемого помещения, для того чтобы определить цену, по которой имущество продадут предпринимателю;

– не позднее двух недель после принятия оценочного отчета согласовать условия приватизация помещения;

 – через 10 дней после согласования условий приватизации направить подписанный со своей стороны проект договора арендатору.

Если собственник придет к выводу об отказе в выкупе по причине несоответствия условиям, арендатор уведомляется об этом в течение 30 дней.

Такой отказ можно обжаловать в арбитражный суд. Суд о выкупе недвижимости можно инициировать не позднее, чем через три месяца после получения отказа.

Наш клиент тоже арендует муниципальное помещение. С 2015 года он непрерывно арендовал помещение, не допускал просрочек. В июне этого года он направил муниципалитету заявление о намерении выкупить объект недвижимости. Но до сих пор ответа не последовало.

Поэтому неизбежен суд о выкупе недвижимости. Мы подготовили исковое заявление, направленное на реализацию положений закона № 159-ФЗ в отношении нашего клиента. В чем же заключается незаконность поведения муниципалитета применительно к нашему случаю:

во-первых, наш клиент не получил никакого ответа на свое заявление ни от собственника (администрация), ни от уполномоченного органа (финансовое управление). В то же время, как положительное, так и отрицательное решение должно быть направлено арендатору.

во-вторых, на сайте администрации и финансового управления отсутствуют Перечни. Это препятствует нашему клиенту определить порядок выкупа: невозможно определить ни срок необходимого владения, ни время нахождения помещения в Перечне.

в-третьих, действия муниципалитета можно расценивать как незаконное воспрепятствование ведению бизнеса.

Наши требования заключаются в том, чтобы признать бездействие муниципалитета незаконным, а также обязать уполномоченные органы совершить в установленные сроки ряд последовательных действий для передачи арендуемого помещения в собственность нашего клиента, а именно: провести оценку, принять решение о приватизации, разработать и отправить проект договора).

Мы готовы защищать малый бизнес в самых сложных спорах, в том числе и с госорганами. Вы можете подробно почитать про спектр юридических услуг и оформить заявку на юридическую помощь на нашем сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба в Роскомнадзор на мои данные

Главный вопрос, который мы сегодня с вами подробно разберем звучит следующим образом: что из себя представляет жалоба в Роскомнадзор на мои данные? Тема эта очень сложная, а внимания к ней все больше и больше. Почему? Вы наверно уже сами догадались: виной всему Интернет, где все ищут информацию обо всех. В этой связи ценность последней, а также ценность вашей репутации возрастает в разы. Стоит отметить, что для любого человека и любой организации то, что о ней будет написано в сети, играет очень большую роль. Если вы сталкивались с клеветой, порочащих вашу честь сведениями, подрывом деловой репутации, тогда эта публикация безусловно вам поможет. Об этом мы частенько рассказываем в нашем блоге.

Для лучшей ориентации в статье перечислим основные вопросы, которые будут обсуждаться:

  • Обозначим, что такое жалоба в Роскомнадзор на мои данные и как подать жалобу в Роскомнадзор?
  • Выясним, возможно ли удалить персональные данные из Яндекса?
  • Расскажем, что делать в ситуации, когда сайт не удаляет отзывы?

Чтобы разбираться в том, как удалить персональные данные из Яндекса или подать жалобу в Роскомнадзор, необходимо для начала уяснить несколько важных положений:

Во-первых, давайте определимся, что представляют собой персональные данные, а именно, какая информация относится к персональной. Узнаем об этом в нормах российского законодательства, а именно в ФЗ «О персональных данных». Персональными считаются данные о лице, которые прямо или косвенно к нему относятся. Например, имя, фамилия, дата рождения, место вашего проживания и даже место работы.

Во-вторых, важно понимать, что у вас есть законное право требовать удаления информации о вашей личности из сети: оно звучит как право за забвение. Им нужно активно пользоваться, так как оно направлено на защиту именно ваших интересов. Подробнее о праве на забвение вы найдете тут.

В-третьих, необходимо отличать конкретный сайт от поисковика в целом (например, Яндекс). Имейте в виду, что удалитьперсональные данные из Яндексау вас получится только тогда, когда такая информация будет удалена из первоисточника, то есть с сайта, где она изначально была расположена.

В-четвертых, отметим, что процедуры удаления персональных данных и отзывов с сайта являются идентичными. Например, в этой статье мы рассказывали как удалить отзыв с Отзовика.

А вот что из себя представляет жалоба в Роскомнадзор на мои данные, – давайте выяснять.

Прежде, представим следующую ситуацию: вы, находясь на каком-то сайте обнаруживаете, что на нем располагается ваша личная (или персональная) информация. Ваши действия?

Для начала убедитесь, что вы не давали согласия на обработку персональных данных. Помните, что на некоторых сайтах (Госуслуги) такого согласия не требуют.

Если согласия с вашей стороны не поступало, а информация, размещенная в Интернете, относится к категории «персональная», тогда нужно действовать. Причем у вас есть несколько вариантов. Начнем с самого простого.

Способ 1: мирное урегулирование конфликта

В чем заключается данный способ вы уже наверно догадались. Вам следует обратиться к администратору сайта с соответствующей просьбой. Вы оформляете заявление, в котором просите удалить ваши персональные данные с сайта. После составления просьбы вам нужно найти данные владельца сайта.

А что, если сайт не удаляет отзывы?

Очень важно помнить о том, что у вас есть право на забвение. То есть отговорки администратора сайта о том, что он не может удалить такую информацию, либо не имеет к ней доступа не должны вас касаться. Если к владельцу сайта поступает заявление с такой просьбой, то он обязан удалить ваши персональные данные с сайта. Причем законодатель ограничил и срок такого действия. Он равен трем дням.

Если все-таки сайт не удаляет отзывы, то переходим к способу 2.

Способ 2: жалоба в Роскомнадзор на мои данные

Когда первый способ не сработал, у вас всегда есть возможность подать жалобу в Роскомнадзор. Отметим, что этот способ гораздо эффективнее предыдущего. Его особенность в том, что Роскомнадзор обяжет администратора сайта удалить персональную информацию о вас, так еще и может наложить штраф.

Прежде, чем обращаться в этот орган, вы должны быть уверены:

а) в том, что речь идет об информации, которая составляет ваши персональные данные;

б) в том, что они размещены на конкретном сайте.

Чтобы доказать приведенные выше два пункта вы можете предоставить ваши документы (паспорт, например), а также скриншот сайта, на котором размещена информация о вас.

В нашей юридической практике мы часто сталкиваемся с решением вопроса об удалении отзывов или персональных данных из сети. Отметим, что такие дела довольно сложные и не каждый специалист возьмется за них. Упомянув о нашей практической деятельности хотим поделиться с вами случаем из нашей практики.

Случай из практики:

Мы подали жалобу в Роскомнадзор от имени нашего клиента: его персональные данные были размещены на одном из сайтов. Для нас оказалось большим плюсом, что далее Роскомнадзор самостоятельно обратился в суд в защиту интересов нашего клиента.

В обращении орган указал, что наш клиент не давал согласия на обработку его личных данных. Кроме этого, отсутствовали иные основания, предусмотренные законом, для того чтобы разглашать персональные данные нашего клиента.

Указанные положения подтверждены соответствующими скриншотами страниц сайта.

В данном случае, как указал Роскомнадзор, было нарушено право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну.

Кроме этой нормы администрация сайта нарушила еще и положение о конфиденциальности, закрепленную в законе «О персональных данных».

Итогом этого разбирательства стало судебное решение, в котором было указано следующее:

1 требования истца подлежат удовлетворению;

2 деятельность сайта признается незаконной;

3 информация, которая находилась на сайте, является незаконной и не может распространяться на территории нашей страны;

4 настоящее решение является основанием для включения этого сайта в Реестр нарушителей.

Прикладываем решение суда:

И ответ Роскомнадзора также прилагаем:

Возвращаясь к теме удаления персональных данных отметим, что есть еще один способ, который кстати был использован в нашем практическом случае. Вы можете обратиться в суд за защитой своих прав.

Для справки:

Вступившее в силу решение суда является основанием для внесение сайта в Реестр нарушителей.

Возможность самостоятельного удаления своих данных из Яндекса.

Многих граждан интересует вопрос: А смогу ли я сам удалить информацию из Интернета? Ответим, что это непростая процедура и практически невозможно осуществить ее самому без специальных знаний. Вы можете удалить свои социальные сети, например. Но данные о вас никуда не исчезают, они остаются в сети. Такая процедура занимает очень много и физических и умственных сил. А времени уходит еще больше. Куда более проще доверить и возложить всю работу на специалиста – юриста в этой сфере. Подробнее о наших услугах вы можете узнать здесь.

Чем мы сможем помочь вам: алгоритм наших действий

Итак, подводя краткий итог данной темы, хотелось бы остановиться на самых важных, на наш взгляд, положениях:

1 удаления своих персональных данных из поисковика – задача далеко непростая, но вполне осуществимая;

2 удалять свои данные следует из первоисточника (сайта, где она располагалась изначально), а не из Яндекса или Гугла в целом;

3 после удаления информации о вас с сайта она автоматически больше не будет выскакивать и в поисковиках;

4 всегда помните и пользуйтесь своим правом на забвение (право на удаление вашей личной, незаконной, недостоверной или устаревшей информации из интернета);

5 к персональным данным относятся не только прямые, но и косвенные данные о вас;

6 работу по удалению личной информации или отзывов из сети лучше доверить юристу.

Подходя к проблеме наличия ваших данных в сети, мы:

1 оцениваем перспективу дела (например, решаем, относятся ли конкретные данные к персональным);

2 исследуем ссылки, сайты, осуществляем поиск всей необходимой информации;

3 собираем и оформляем документы, например заявление к поисковику или в Роскомнадзор;

4 ждем положительного решения.

В любом случае, мы всегда добиваемся того, чтобы информация о вас была изъята из Интернета. Мы всегда подтверждаем нашу работу конкретными примерами, которые вы всегда можете изучить на сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Выкупить арендуемое помещение

Слышали ли вы о том, что можно выкупить арендуемое помещение?

Какой вы бы не дали ответ на этот вопрос, мы советуем вам ознакомиться с нашей публикацией, в которой мы расскажем вам о законных основаниях этого, а также поделимся нашим опытом в написании заявления о выкупе недвижимости.

Для начала вспомним, а что вообще представляет собой договор аренды?

Заключая этот договор, вы приобретаете право временного владения и пользования. Но, естественно, у вас нет права распоряжения, так как им обладает только собственник вещи.

Для того, чтобы стать собственником необходимо купить то, что вы арендуете. А всегда ли это возможно?

Нет, не всегда. Так, на практике в договоре аренды обычно прописывают право выкупа. Эти пункты формулируют по-разному. Иногда можно встретить – право выкупа спустя определенное время, или после выполнения каких-либо встречных обязательств.

А что, если собственником имущества, которое вы арендуете, является государство?

Как раз на этом мы остановимся поподробнее.

Существует закон, принятый на федеральном уровне, который называется “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества …” (далее – Закон N 159-ФЗ). Этот закон содержит особый режим для лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, по которому они могут приобрести в собственность недвижимость от государства.

Для таких лиц государство предоставляет следующие возможности:

Во-первых, они имеют право выкупить арендуемое у государства или муниципальных образований нежилые помещения без проведения торгов. Стоимость определяется независимым оценщиком по действующим ценам на рынке.

Во-вторых, указанные лица могут заплатить за имущество всю сумму сразу или в же «оформить рассрочку» и платить за него каждый месяц или квартал.

Для реализации того, чтобы арендатор смог выкупить помещение, должны присутствовать в совокупности все условия:

– в день заключения договора о покупке арендуемого имущества информация об арендаторе включена в специализированный реестр;

– лицо владело или пользовалась имуществом, которое оно хочет выкупить непрерывно более двух лет. Это должно подтверждаться договором;

– лицо не имеет задолженности по аренде и штрафам;

– имущество, которое подлежит выкупу, не должно быть включено в утвержденный перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование лицам, относящимся к малому и среднему бизнесу.

Теперь рассмотри порядок выкупа арендуемого имущества.

  1. Уполномоченный орган закрепляет в своем в решении условия приватизации имущества, находящегося в государственной собственности, а также преимущественное право лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, на приобретение имущества, переданного им в аренду.
  2. В течение десяти дней орган направляет копии своего решения лицам, а также предложения о заключении договора.
  3. Если лицо, которому было сделано такое предложение, согласно на сделку в течение 30 дней со дня получения субъектом предложения, договор должен быть заключен.

Но эта картинка кажется идеальной только в теории. На практике же все складывается гораздо плачевнее. Зачастую данная процедура не соблюдается, не направляются никакие документы по условиям приватизации арендуемого имущества и приобретатель не получает предложения о заключении договора.

Наш случай.

К нам обратился клиент (если быть точнее, то представитель от организации), которому было необходимо выкупить арендуемое помещение. Мы с радостью согласились ему помочь.

Начнем, как обычно, с описания основных фактов нашей практической ситуации.

В 2015 году Между Организацией и Администрацией был заключен договор аренды муниципальной собственности на нежилое помещение, которое представляло из себя Гараж (для удобства так и будем его называть далее в тексте статьи). Заключенный шесть лет назад договор аренды действует по настоящее время. Все договоренности со стороны нашего клиента всегда исполнялись вовремя, он пользовался Гаражом в соответствии с его назначением и не нарушал требований законодательства. И, конечно, самое главное – вовремя осуществлял оплату за предоставленное во временное владение и пользование имущество.

Позиция нашего доверителя заключается в следующем:

  • Он считает, что имеет право на выкуп Гаража.
  • Клиент утверждает, что Администрация нарушила процедуру, предусмотренную законом и не предоставила ему право выкупа арендуемого помещения.                                                                                    Для подтверждения позиции нашего клиента мы составили для него заявление о выкупе недвижимости. Стоит отметить, что это далеко не первое дело, в котором мы представляем интересы лица, желающего выкупить арендуемое помещение. Учитывая наш богатый опыт в разрешении подобных вопросов, советуем вам при составлении заявления о выкупе недвижимости особое внимание обращать на нормативно-правовую базу, которая обязательна должна быть использована в вашем обращении. Как вы могли догадаться, в каждом конкретном случае ее подбор необходимо осуществлять индивидуально. Нормы закона, которые мы использовали для нашей ситуации, вы можете видеть ниже.

Мы утверждали, что наш доверитель имеет право выкупа арендуемого помещения и требовали:

– предоставить все документы, подтверждающие право Заявителя на выкуп Гаража: решение об условиях приватизации, предложение о заключение договора купли-продажи, проект договора купли-продажи и иные документы;

– предоставить Заявителю право выкупа арендуемого помещения, положенное ему в силу закона.

Помимо этого, мы предупредили Администрацию о том, что в случае непредставления ответа, а также предоставления ответа не по существу Заявитель будет вынужден обратиться в суд с требованием о заключении договора купли-продажи.

Мы отправили заявление о выкупе недвижимости в Администрацию. Однако Администрация по сей день не дает никаких ответов.

Прошло большое количество времени с момента поступления предъявления наших требований. Поэтому мы, как и обещали, собираем документы и подаем их в суд. Суд о выкупе недвижимости – стопроцентный вариант добиться права выкупа арендуемого помещения.

Важной составляющей этого этапа будет правильное составление искового заявления.

Мы достаточно часто даем рекомендации для составления процессуальных документов. Эта статья не станет исключением.

Итак, для того, чтобы выиграть суд о выкупе недвижимости, необходимо грамотно составить исковое заявления.

Грамотно составленный процессуальный документ – это документ, в котором учтены все детали. Это правильно определенная подсудность, выбор надлежащего ответчика, соблюдение требований о структуре документа, правильно определенный список приложений и многое другое.

Чтобы достичь этого, у вас есть два пути.

Первый – изучить огромный пласт законодательства, просмотреть судебную практику, изложить всю прочтенную информацию в документе. Далее – ознакомиться с порядком подачи искового заявления и его рассмотрения. Определиться, в какой суд необходимо подавать составленный вами документ. Отслеживать на постоянной основе ход движения дела. Ни пропустить заседание (а может быть и не одно!).

Второй – обратиться за помощью к специалисту, потратив относительно небольшую сумму денег (особенно по сравнению с количеством нервных клеток, которые придется потратить на осуществление всей вышеназванной процедуры).

Выбор, конечно же, за вами, но надежнее все же – второй вариант, так как юристы, специализирующиеся на делах, связанных с выкупом арендуемого имущества, занимаются этим на постоянной основе.

Таким образом, обязать выкупить арендуемое имущество можно как в досудебном порядке, так и в судебном. В любом случае, для установление вашего права необходимо идти до конца!

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на нарушение антимонопольного законодательства

В наше время многие хотят повторить сценарий игры “Монополия” и установить господство над конкурентами. Законодатель, в свою очередь, предусмотрел множество инструментов для пресечения горе монополистов, одним из которых является жалоба на нарушения антимонопольного законодательства. Это одна из мер, которая помогает сохранить здоровую конкуренцию в обществе, результатом которой является снижение цен и повышение качества на товары или услуги. О жалобе на ограничение конкуренции и пойдёт речь в этой статье, её мы рассмотрим через призму закупок для обеспечения муниципальных и государственных нужд. Для целостного повествования мы разберем структуру жалобы, причины, согласно которым вы можете её написать, а также понятие “муниципальный контракт” – всё это нам очень пригодится. К слову, мы уже разбирали данную тему и рекомендуем вам ознакомиться с аналогичной статьёй. Приступим.

Из федерального бюджета выделяются средства местному самоуправлению для обеспечения решения вопросов местного значения, то есть удовлетворения муниципальных нужд, таких как: содержание дорог, их ремонт, установка парковок или других расходов. Согласно части 1 статьи 54 обеспечение муниципальных нужд происходит в соответствии с федеральным законом №-44 в целях поддержания конкуренции и предотвращения коррупции.

В свою очередь, право на исполнение муниципального контракта – гражданско-правового договора между заказчиком в виде муниципального образования и исполнителем в лице организации для удовлетворения муниципальных нужд, принадлежит, как правило, лицу, предложившему наиболее лучшие условия на конкурентных закупках. Их есть несколько видов: аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений, в этой статье акцентируем внимание на первом виде. Участника такого аукциона интересует одно: выиграть, а затем получить выгоду за исполнение муниципального контракта, ведь то, что он не израсходует из предоставленных на контракт средств, пойдет к нему в карман.

Теперь важно зафиксировать следующее: при использовании средств бюджета для оплаты государственных или муниципальных нужд в обязательном порядке применяются нормы, указанные в вышеупомянутом федеральном законе. Это означает, что, если в местном самоуправлении безосновательно администрация не проводит аукционы – это является нарушением антимонопольного законодательства.

Отметим, что обжаловать можно не только итог аукциона, но и документацию, в которой указаны условия, необходимые для участия.

Но как составить жалобу в ФАС на администрацию мы выясним чуть позже, для начала необходимо выделить перечень нарушений антимонопольного законодательства, согласно которым мы вообще можем её подать.

Можно выделить следующие причины, согласно которым вы сможете написать жалобу на нарушения антимонопольного законодательства:

  1. Ограничение конкуренции – это принятие акта или совершения действия (бездействия) администрацией муниципального образования, результатом которого является снижение конкуренции;
  2. Недопущение конкуренции – в результате действий или принятия акта абсолютно исключается конкуренция;
  3. Устранение конкуренции – минимизация конкуренции, то есть путь к её исключению.

Итак, выяснив наличие необходимых нарушений, благодаря которым вы имеете право подать жалобу в ФАС на администрацию нам необходимо выяснить:

  1. Лиц, которые имеют право подавать жалобу на нарушение антимонопольного законодательства;
  2. Сроки, в которые эти лица должны уложиться при подаче жалобы на ограничение конкуренции.

С первым вопросом всё намного проще, чем кажется, а именно: все участники закупки имеют право подавать жалобу. Даже больше: те организации, которые не участвуют в оспариваемых закупках также имеют право обжалования, но тут есть маленький нюанс: они могут подавать жалобу только на документацию. Во втором вопросе нас ждут обозначенные в законе сроки и правила.

Статья 105 ФЗ №44 регулирует сроки обжалования действий или бездействий, касающихся сферы обеспечения государственных и муниципальных нужд. В ней указаны следующие сроки:

  1. Правомерность действий оператора электронной площадки со дня их выполнения возможно обжаловать в течение 30 дней;
  2. В случае размещение плана закупок в единую информационную систему – 10 дней со дня рассмотрения и оценки заявок;
  3. Документация подлежит обжалованию до истечения срока подачи заявок.

Если вы пропустили данные сроки, то обжаловать действия или документацию торгов возможно будет только в суде, что естественно усложняет задачу. В том случае, если вы всё же укладываетесь в сроки, необходимо составить жалобу на ограничение конкуренции. Рассмотрим её структуру.

Жалоба будет состоять из следующих элементов:

  1. Реквизиты ФАС, сторон;
  2. Описание основных фактов – краткое введение по делу и перечисление юридических фактов;
  3. Основания жалобы – например, основанием может служить пункт 8 статьи 4 ФЗ “О защите конкуренции”, в котором объясняется, когда условия доступа на товарный рынок могут считаться дискриминационными;
  4. Требования заявителя – здесь требование проверить законность действий стороны, на которую подаём жалобу;
  5. Приложение – тут предоставляем необходимые документы, начиная от ответов стороны, на которую мы пишем жалобу, заканчивая экспертизами.

После написания жалобы и подачи её в органы ФАС (почтой, электронной почтой или лично) вас ждет два варианта развития событий:

  1. Жалобу не примут, допустим, из-за пропущенных сроков или несоблюдения установленной законом формы. Тут только через суд: индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в арбитражный, а физическим – в районный;
  2. Жалобу примут, рассмотрят и в случае, если закон окажется на вашей стороне, то нарушителю могут выдать предупреждение или внести в реестр недобросовестных поставщиков, а также законом предусмотрены другие санкции. Не забываем и про отмену результатов аукциона.

А теперь самое любимое – практика наших юристов. Наш клиент озадачился закономерным вопросом: по каким причинам муниципальное образование, проводившее в течение длительного периода до 2021 года аукционы на право исполнения муниципального контракта на обслуживание дорог, в текущем году не проводит торги. Первым делом мы направили запрос к администрации, цель которого выяснить:

  • По какой причине не проводятся торги;
  • Кто обеспечивает муниципальные нужды;

На что получили ответ в духе “Наши деньги, как хотим, так и распоряжаемся”.

Нами было принято решение писать жалобу в ФАС. Её структура была следующей: мы кратко описали факты дела, в позиции сослались на то, что аукцион не проводился и тем самым произошло недопущение конкуренции, в основаниях указали федеральный закон “О защите конкуренции”, а в требованиях заявили, что необходимо провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства.

Итогом стало вынесенное предупреждение администрации, не проводившей аукцион, которое в короткий срок им необходимо было исполнить.

В заключении, отметим, что наши юристы могут помочь вам как и в составлении жалобы на нарушения антимонопольного законодательства, так и в суде оспорить решения ФАС. Обращайтесь.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить чужое видео с Ютуба

Реально ли удалить чужое видео с ютуба? Как написать жалобу на ютуб?

На эти вопросы мы ответим в нашей статье.

Ни для кого не секрет, что в XXI веке достаточно большое количество людей пользуются различными интернет-ресурсами. Причем люди используют многочисленные возможности, предоставленные Интернетом не только для получения новых знаний, проведения досуга, но и для ведения своей предпринимательской деятельности.

Многие предприниматели и компании используют возможности Интернета для продвижения своего бизнеса путем рекламы и создания аккаунтов в социальных сетях. Но к сожалению, помимо положительного эффекта, информация, размещенная в Интернете, может наносить вред для ведения предпринимательской деятельности. Так, зачастую другими лицами может распространяться информация, которая не соответствует действительности и подрывает авторитет бизнеса. Причем такая информация в Интернете может быть распространенна различными способами. Это могут быть и негативные отзывы, и статьи, в которых изложена негативная и противоречивая информация о вас или о компании, а также видеоролики, которые могут выкладывать пользователи на различных интернет-платформах.

У нас, кстати, даже видео есть на эту тему (на том же само Ютубе).

В настоящее время существует достаточно большое количество сайтов, где  абсолютно любой пользователь может выложить определенный видеоролик, но однозначно самый популярной и давно существующей площадкой является – YouTube.

YouTube был создан в феврале 2005 года в Калифорнии. Сегодня YouTube – это всемирно известный видеохостинг, который объединяет огромное количество пользователей. Пользователи на этой интернет-площадке создают и выкладывают в сеть видеоролики, или же проводят свое свободное время за их просмотром. На данный момент на YouTube зарегистрировано более двух миллиардов пользователей, из которых 85 миллионов проживают в России.

А теперь представьте, какое количество просмотров наберет негативное видео, выложенное в сеть о вас или о вашей компании на YouTube!

Знайте, что это нарушает ваши права и вы можете удалить видео с YouTube, даже если оно было добавлено пользователем, с которым вы не знакомы.

Стоит отметить, что удалить чужое видео с ютуба можно как в досудебном, так и в судебном порядке. Конечно же, для того, чтобы удалить чужое видео с ютуба необходимо начинать с досудебного порядка.

Однако, важно понимать, что удалить видео с YouTube в досудебном порядке не всегда удается. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Но а в случае, если все меры, для того, чтобы удалить чужое видео с ютуба, которые вы предпримите, не увенчаются успехом, то смело обращайтесь в суд. О том, как удалить чужое видео с ютуба в судебном порядке, мы рассказывали здесь.

Если вам необходимо удалить видео с YouTube, то советуем придерживаться следующей пошаговой инструкции.

Шаг 1. Пытаемся решить вопрос «мирно и без боя».

В первую очередь необходимо попробовать договориться   с пользователем который разместил видео путем переговоров. Для начала напишите сообщение пользователю с просьбой об удалении негативного видео о вас. Этот способ является достаточно примитивным, но в некоторых случаях помогает без существенной потери времени решить проблему. Для того, чтобы написать сообщение на ютубе необходимо перейти на канал пользователя, где и появится кнопка «Отправить сообщение».

В своем обращении изложите причины, по которым вас не устраивает видео, выложенное пользователем. Возможно, человек не хотел нарушать ваши права и в добровольном порядке согласится удалить видео со своего канала. При этом в своем сообщении не используйте оскорбительных сообщений, так как данная переписка может пригодиться вам суде в качестве подтверждения того, что вы пытались мирным путем урегулировать возникший конфликт в досудебном порядке.

Если через время пользователь никак не отреагировал на ваше сообщение или дал отрицательный ответ, то незамедлительно переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Подаем жалобу на видео с YouTube.  При просмотре роликов на ютубе существует кнопка «Пожаловаться». Основаниями жалобы на ютуб являются:

  • Контент сексуального характера
  • Жестокие или отталкивающие сцены
  • Оскорбления или проявления нетерпимости
  • Вредные или опасные действия
  • Жестокое обращение с детьми
  • Пропаганда терроризма
  • Спам или ложная информация
  • Нарушение прав

Кроме этого на сайте Ютуба существует  раздел борьба с нарушениями, где уделяется особое внимание проблемам юридического характера. Ютуб относит к проблемам юридического характера: нарушение прав на товарный знак, поддельные товары, клевета.

Также Ютуб на своем сайте указывает на форму, которую необходимо заполнить для подачи жалобы на видео, а также дает рекомендации для того, чтобы жалоба  специалистами Ютуба была рассмотрена и принята к исполнению.

Ютуб указывает, что правила, которые размещены на их сайте, распространяются на всех зарегистрированных пользователей вне зависимости от страны, в которой пользователь находится. То есть, если какое-либо видео не нарушает законов  определенного государства, то оно может не соответствовать требованиям YouTube.

Кроме этого, разработчики видеохостинга на официальном сайте сообщают о том, что они удаляют контент только в тех случаях, когда заявителя можно идентифицировать. Для этого администраторы сайта будут обращать внимание на изображение, голос, полное имя, номер банковского счета или документа государственного образца, а также контактная информация (например, домашний адрес или адрес электронной почты).

Следовательно, чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас. При этом, если вы можете найти себя на видео, это ещё не означает, что вас так же легко узнают другие люди. Например, только вашего имени или недолгого появления в кадре будет явно недостаточно.

Важным будет являться предоставление информации обо всех признаках, присутствующих в видео. Также при принятии решения администрация сайта учитывает общественный интерес к контенту, важность вопроса и согласие пользователя. Право на принятие окончательного решения YouTube оставляет за собой.

После подачи жалобы на нарушения в ютуб администрация предоставляет пользователю, разместившему в своем профиле видео, возможность его удалить в течение 48 часов. Если по происшествии этого времени видео будет удалено, то сотрудники жалобу на видео с YouTube закрывают. Если видео также размещено, то  жалоба на нарушение в ютуб передается на рассмотрение сотрудникам YouTube.
Хотите, чтобы ваша жалоба на ютуб была точно рассмотрена и удовлетворена в кратчайшие сроки?

Тогда следуйте нашим советам:

  • В жалобе предоставьте подробную и точную информацию, чтобы сотрудники YouTube смогли идентифицировать вас на видео.
  • Укажите точное время для одного или двух кадров из видео, на которых вас отчетливо видно.
  • В описании сообщите, что на вас надето или что вы делаете, чтобы администрация сайта могла отличить вас от остальных в кадре.
  • Если вы подаете жалобу на отдельное видео, а не на весь канал, не забудьте указать в ней URL этого ролика.
    Если вы подаете жалобу на комментарий к видео, укажите это в описании. В поле с именем пользователя укажите автора комментария.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования любого спора – это очень важный этап, который необходимо провести максимально грамотно. Ошибки на этом этапе могут привести к существенной потери времени. Для того, чтобы это не допустить – лучше обратиться за помощью к специалистам, которые занимались этим ни один раз. Например, юристам нашей компании удавалось этот вопрос решить в достаточно короткие сроки. Кроме этого, мы рассказывали о своем опыте здесь.

Подводя итог всему вышесказанному, советуем вам сначала всегда разговаривать с правонарушителями, а потом уже жаловаться на них. Иногда решение проблемы лежит на поверхности. Но в нашей практике все же больше случаев, когда без обращения к администрации с жалобой и задействования юридического отдела не обходилось. Немаловажным является и этап предоставления данных о себе, которые вы приложите к своей жалобе на видео в Ютуб. Они должны быть достаточными, но в тоже время не излишними. Это связано с тем, что каждый из нас должен понимать, что предоставление своих персональных данных несет в себе определенные риски. Именно поэтому необходимо «не переборщить» с раскрытием сведений о себе. В этих вопросах также сориентирует вас профессиональный юрист.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить информацию о себе в Яндексе

Если вы читаете эту публикацию, то весьма вероятно, что ваша личная информация доступна общественности. И под последней мы подразумеваем всех и везде. Итак, как удалить информацию о себе в Яндексе? Именно такой вопрос все чаще задают нам клиенты. Сразу дадим короткий ответ: это возможно. Эта тема очень популярна у нас в блоге, поэтому предлагаем вам посмотреть эту публикацию. Есть способы минимизировать свое присутствие в Интернете и мы расскажем вам как сделать это.

Для кого будет полезна эта публикация? Для всех, кто дорожит своей репутацией, для граждан, которые оказывают определенные услуги или предлагают определенный товар. К сожалению, в век высоких технологий и господства интернета все судят о вашей компании или о вас лично только по отзывам в сети. И когда стоит выбор между хорошим специалистом, о котором какая-то женщина написала гневный пост (непонятно по каким причинам) и человеком, который работает только на эти отзывы, а не на результат, он будет сделан в пользу последнего. Так работает современная реклама. В связи с этим возрастает ценность информации, содержащейся о вас в интернете. Клевета в интернете– распространенная проблема для физических и юридических лиц. Из-за высокой актуальности и необходимости мы разобрались в этой проблеме, помогли многим нашим клиентам и теперь готовы представить весь этот огромный накопленный опыт вам.

Кратко и тезисно обозначим, о чем вы узнаете, до конца прочитав эту публикацию:

  • Во-первых, что такое право на забвение?
  • Во-вторых, что такое клевета в интернетеи что грозит за ее распространение?
  • В-третьих, как удалить персональные данныеиз интернета?
  • В-четвертых, как удалить информацию о себе в Яндексе(то есть из поисковика)?
  • В-пятых, можно ли подать в суд на сайт(и если да, то как это сделать)?
  • В-шестых, можно ли удалить отзывы в интернете(и если да, то как это сделать)?

Начнем с права на забвение. Шестнадцать лет назад испанец по имени Марио Костеха Гонсалес столкнулся с финансовыми трудностями. Чтобы решить их, его собственность была выставлена на аукцион, подробности которого были освещены в газете, которая впоследствии вышла в Интернет. Аукцион состоялся в 1998 году, и теперь, когда все эти неприятности позади, мистер Гонсалес стремится двигаться дальше. Но есть проблема: всякий раз, когда ищут его имя, новости об аукционе по-прежнему занимают видное место. Он утверждает, что это продолжает наносить ущерб его репутации и должно быть удалено из результатов поисковика. Люксембургский Суд Европейского союза согласился с ним и тем самым создал важный прецедент в отношении того, что называется правом на забвение. О нем можно также прочитать тут.

Последнее означает право, в соответствии с которым люди имеют возможность требовать удалить персональные данные из Интернета. В России это тоже хорошо работает.

Клевета в интернете:

На основании этого права возможно удалить и порочащие вас сведения. Последними как раз и характеризуется клевета в интернете. По мере того как сайты социальных сетей и интернет-блоги продолжают расти как в популярности, так и в использовании возможности для клеветнических действий пропорционально увеличиваются. Клевета – произнесенные или написанные слова, которые ложно и негативно отражаются на репутации человека или компании. Операторы блогов, как правило, отказываются нести ответственность за клеветнические заявления, размещенные на их веб-сайтах. Однако такая позиция является неверной, так как именно сайт проверяет поступающую информацию, взаимодействует с гражданами, которые размещают сведения. Поэтому в случае выявления факта клеветы, вы можете подать в суд на сайт, на котором она размещена. Кстати, интересное дело, связанное с Отзовиком, расположено здесь.

Важно!

Проблемы с предъявлением клеветнических исков, основанных на публикациях в Интернете, в значительной степени заключаются в доказательстве того, что ответчик действительно сделал эту публикацию. Юрист, имеющий опыт работы в делах, связанных с преступностью и Интернетом, повысит ваши шансы на победу в любом таком деле. Без помощи специалиста, который может найти и связать доказательства, большинство дел о клевете в Интернете потерпят неудачу из-за отсутствия источников доказательств и опыта. Если вам необходимо удалить отзывы в интернетеи подать в суд на сайт, то переходите по ссылке.

Теперь перейдем к самому интересному: Какудалить персональные данные из Интернета?

Это возможно сделать, но прежде, необходимо понимать, что вообще представляют из себя персональные данные. Для чего? Зная вышеобозначенный термин, вы сможете определить, какая перед вами информация и возможно ли ее удаление из сети.

Персональные данные – любая информация, которая прямо или косвенно относится к субъекту. Это не мы придумали определение, оно закреплено в федеральном законодательстве (если интересно, это закон «О персональных данных»). О какой информации идет речь? Приведем примеры: ФИО, дата рождения, адрес места жительства. Даже ваша должность и адрес места работы.

Условия:

Для того, чтобы у вас возникла возможность удалить персональные данные, нужно, чтобы те данные, которые мы перечислили выше, оказались в интернете, но при этом согласие на их распространение вы не давали (не ставили галочку в графе обработка персональных данных). Будьте внимательны, что иногда такое согласие не требуется (например, при регистрации на Госуслугах).

Что делать, чтобы удалить информацию о себе в Яндексе?

Вариант 1: Если все-таки информация, расположенная в поисковике, относится к персональным данным, то для начала советуем урегулировать все мирным путем. Что для этого нужно сделать? Просто обратитесь к администратору сайта с требованием удалить подобную информацию с сайта. Кстати, чтобы удалить отзывы в интернетеможно действовать точно таким же путем.

Для начала вы оформляете претензию (заявление) с требованием удалить персональные данные или удалить отзывы в интернете. После этого вы находите сам сайт (источник), на котором была изначально размещена эта информация. И помните, что различные отговорки владельца сайта из серии: «Это не я разместил отзыв/персональные данные» не работают в такой ситуации. Если гражданин требует удаления подобной информации, то владелец сайта просто обязан удовлетворить его просьбу.

Сроки:

Важная часть всей это процедуры. Безусловно владелец сайта не может только через год изучить вашу просьбу и еще через год удалить ее. Срок достаточно маленький: он равен трем дням. Именно за 3 дня владелец сайта ознакомиться с вашим требованием и перестанет использовать ваши данные.

Вариант 2: Если первый вариант вам не подошел или не помог, то есть другой – более эффективный и действенный способ. Мы говорим об обращении в Роскомнадзор. В чем преимущество такого способа? В том, что Роскомнадзор просто обяжет удалить ваши персональные данные, да еще и штраф наложит. При обращении в этот орган вы должны будете подтвердить:

  • то, что размещенная информация касается вас (прямо или косвенно);
  • то, что она действительно размещена в сети.

Для этого к заявлению вы можете предоставить ваши паспортные данные, а также скриншоты страниц, где размещена обозначенная информация.

Самое интересное, что при таком варианте Роскомнадзор сделает всю работу за вас: он может подать в суд на сайт, получить решение, на основании которого внесет этот сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. А что в итоге? Сайт просто заблокируют.

Как удалить информацию о себе в Яндексе?

Большинство граждан пытаются самостоятельно удалить личную информацию из Яндекса толком не зная эту процедуру. Поэтому на этом этапе делается много ошибок, что приводит к плачевному результату.

Представим ситуацию: вы сидите на Яндексе и находите, например, свои персональные данные, после чего решаетесь обратиться в Яндекс с требованием удалить эту информацию (ведь я же ее у в вашем поисковике обнаружил!). Помните, что Яндекс – поисковая система, которая включает в себя несколько миллионов сайтов. Она выдает лишь ту информацию, которая расположена на этих многочисленных сайтах. Яндекс вам выдает всю информацию, взятую с сайтов, но не обладает каким-то контролем и фильтром этой информации.

Для того чтобы удалить информацию о себе навсегда необходимо обращаться к первоисточнику и это явно не Яндекс. Как вести себя с владельцем сайта мы рассказали выше. Как только последний удалит персональную информацию о вас, она тут же исчезнет и из поисковиков.

Важно!

Существует несколько видов информации, которую возможно удалить из поисковика, используя свое право на забвение:

  • Во-первых, она должна быть незаконной.
  • Во-вторых, она должна быть неактуальной (по-простому устаревшей).
  • В-третьих, она должна быть недостоверной (то есть не соответствовать действительности).

Чем мы вам поможем?

Для того, чтобы наверняка решить проблему и с высокой эффективностью воспользоваться своим правом на забвение, необходимо обратиться к специалисту. Все-таки человеку, который специализируется в этой области легче будет ориентироваться в процессе удаления информации из поисковиков и сайтов. Вам такое сотрудничество принесет только плюсы. Во-первых, вы получите результат в виде удаления ваших персональных данных или отзывов из Интернета, во-вторых, вы сэкономите время и нервы, общаясь с разработчиками сайтов. А время в подобных случаях играет важную роль. Чем быстрее вы удалите отзыв либо личную информацию, тем меньшее количество людей ее увидит.

Мы несколько десятков раз уже писали заявления в Роскомнадзор и успешно удаляли информацию из сети. Такой категорией дел занимается довольно мало юристов, поэтому любой специалист в этой области ценен. Узнать о наших возможностях вы сможете по этой ссылке.

Подведем краткие итоги сегодняшней темы:

Помните, что удаление информации из Интернета – задача непростая, но вполне решаемая. И здесь, как и в любом другом деле у вас всегда есть выбор – либо сделать это самостоятельно либо обратиться к юристу за помощью.

Самостоятельное удаление займет у вас много сил и времени, ведь необходимо будет узнать много новой информации, в частности:

  • какая информация относится к персональным данным и каковы ваши шансы на удаление имеющихся о вас данных в сети;
  • как найти сайт, на котором информация о вас была размещена изначально;
  • как составить требование разработчику сайта;
  • как составить заявление в Роскомнадзор (чтобы был результат и эффективность);
  • как обратиться в суд, если это будет необходимо (это неполный перечень, а самые основные пункты).

Шесть пунктов самостоятельного удаления против одного пункта: обращение к юристу. Последнее действие (при обращении к грамотному профессионалу) принесет вам только положительные результаты и выполнение всей вышеперечисленной работы за вас.

ПОДРОБНЕЕ
Раздел совместно нажитого имущества без брака

Большинство пар выбирают просто сожительствовать и «не заморачиваться с женитьбой». Поэтому при расставании они частенько интересуются: «Возможен ли раздел совместно нажитого имущества без брака?»

Принято считать, что для того, чтобы разделить совместное имущество, необходимо сначала сыграть свадьбу, заключив брак, а потом развестись. Однако, судебная практика показывает, что возможен раздел имущества без брака. Как это сделать?

В этой статье мы расскажем вам о том, как произвести раздел совместно нажитого имущества без брака, как доказать, что имущество является совместно нажитым, а также по традиции приведем пример из нашей судебной практики по этой теме.

Начнем с того, что раздел общего имущества супругов регулируется статьей 38 СК РФ. В ней сказано о том, что разделить общее имущество бывшие супруги могут как в период брака, так и после развода. Причем это возможно, как по договоренности между мужчиной и женщиной, а в случае ее недостижения – через суд.

А как быть, если брак не заключен? Можно ли осуществить раздел совместно нажитого имущества без брака, применяя по аналогии статью 38 СК РФ?

Если бы этот вопрос был задан лет десять назад, то ответ был бы однозначным – нет. Но в настоящее время большое количество прецедентов раздела имущества без брака. В 2018 году в Госдуме рассматривался законопроект, принятие которого могло бы уравнять в правах супругов и сожителей. Однако этого не произошло, поэтому в случаях раздела имущества без брака суд отталкивается от положений, закрепленных в ст. 38 СК РФ и ст. 254 ГК РФ.

Как доказать совместно нажитое имущество? То есть, что необходимо подтвердить для того, чтобы имущество было признано совместно нажитым?

во-первых, существование между двумя людьми серьезных отношений, напоминающих семейные;

во-вторых, ведение совместного хозяйства и наличие общего бюджета;

в-третьих, наличие имущества, которое признавалось сторонами общим;

в-четвертых, факт того, что деньги на покупку спорного имущества были предоставлены обеими сторонами.

На помощь при доказывании придут чеки о покупке, документ, подтверждающий оформление кредита на покупку имущества или же выступление в качестве поручителя по кредитным обязательствам на то самое «общее» имущество. Кроме этого, необходимо будет позаботиться о привлечении свидетелей для подтверждения фактов, на которые вы планируете ссылаться в суде. Не лишним будет предоставить фотографии, подтверждающие ведение совместного хозяйства.

Именно от доказательной базы будет зависеть исход вашего дела. Клиенты зачастую затрудняются при ответе на вопрос: «Как доказать совместно нажитое имущество?». Поэтому мы рекомендуем вам обратиться к юристам, имеющим богатый опыт решения подобных вопросов. Они помогут правильно подобрать доказательства для положительного результата.

А теперь перейдем к рассмотрению примера из нашей судебной практики.

В нашу компанию обратился клиент, который вступил в брак с девушкой, но через 7 лет развелся. В браке родился их первый ребенок, а уже после расторжения брака – второй.

Наш клиент и его на данный момент уже бывшая жена проживали в одной комнате с апреля 2003 по декабрь 2011 года на основании социального найма (это право – нашего клиента). В 2011 году пара приобрела однокомнатную квартиру в г. Балашиха, в этом же году они сделали ремонт и переехали туда. Начиная с декабря 2011 года бывшая жена и дети нашего клиента не проживали в данной комнате. Позже однокомнатная квартира была продана и приобретены две двухкомнатные квартиры в г. Балашиха. Одна из двухкомнатных квартир была оформлена на мать бывшей жены (до сих пор в ее собственности), вторая – на нашего клиента. Еще позднее – двухкомнатная квартира, принадлежащая мужчине, была продана и приобретена трехкомнатная квартира также в г. Балашиха. В данной квартире проживают бывшая жена и дети нашего клиента. Право собственности оформлено на бывшую жену.

При этом спорная квартира была приобретена полностью на деньги мужчины. Стоимость квартиры составила 6 050 000 рублей. У нашего клиента имеются все документы, подтверждающие то, что квартира была приобретена именно на его деньги. Данные деньги были получены с продажи двухкомнатной квартиры, принадлежащей мужчине (не совместная собственность, приобретена не в браке), также были добавлены личные накопления нашего клиента.

Сложила следующая ситуация: комната — это единственное жилье Заявителя, где он может проживать. Наш клиент на все свои заработанные за 15 лет деньги покупал квартиры, в итоге получилось, что у него ничего нет: одна двухкомнатная квартира, которую он купил оформлена на мать бывшей жены, другая трехкомнатная квартира оформлена на Бывшую жену. Единственное, что ему принадлежит – это Комната, которую он не может оформить в собственность в связи с тем, что там зарегистрированы, но фактически 10 лет не проживают Бывшая жена и дети.

Мы решили обращаться в суд для раздела совместно нажитого имущества без брака. Но перед этим направили бывшей жене нашего клиента досудебную претензию. Все же наш клиент был готов решить вопрос мирно.

В ней мы изложили следующее требование:

«Заявитель просит бывшую жену в досудебном порядке снять себя и детей с регистрационного учета в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии.

В случае, если настоящее требование будет оставлено без внимания или не будет своевременно удовлетворено, то Заявитель незамедлительно обратится в суд с заявлением о признании утратившим право пользования Комнатой, с заявлением об оспаривании права собственности на Спорную Квартиру/взыскании неосновательного обогащения, с заявлением об оспаривании отцовства и с дальнейшим прекращении алиментных обязательств».

К сожалению, по-хорошему вопрос решить не получилось и мы обратились в суд.

При обращении в суд самое важное –доказать, что имущество было совместно нажитым.

В нашем случае необходимо доказать, что квартира приобреталась именно на деньги нашего клиента: показать выписки по счетам, договор купли-продажи, где он продал свою квартиру и потом купил новую, но оформил на бывшую жену.

Также в наших руках – очень важный козырь!

Незадолго до выдвижения нашим клиентом своих требований было принято судебное решение по другому спору, в котором суд указал, что стороны вели фактически совместное хозяйство. С отрывком из судебного решения вы можете ознакомиться ниже.

Мы решили использовать его как преюдицию в нашем споре.

Следовательно, если пара вела совместное хозяйство то, значит, как минимум, бывший муж, несмотря на то, что оформил на бывшую жену квартиру и брак на тот момент заключен не был, имеет право на ½ этой квартиры.

Таким образом, если по каким-либо причинам брак между двумя людьми не был зарегистрирован, а имущество, которое по вашему мнению относится к общему существует и вы хотите его разделить, то  для этого непременно нужно обращаться в суд. Раздел совместно нажитого имущества без брака вполне реален, если вы будете знать как доказать, что имущество совместно нажитое, а также предоставьте суду достаточное количество доказательств.

ПОДРОБНЕЕ
Юрист по строительным спорам

Строительство, пожалуй, самая популярная область, в которой люди чаще всего прибегают к помощи юриста. И это вполне понятно, так как гораздо эффективнее потратить деньги на юриста по строительным спорам, чем «разгребать» негативные последствия и терять огромное количество времени. Как показывает наша практика, практически любой контракт на строительство сопровождается спорами, некоторые из них не доходят до суда, а другие – доходят даже до Верховного Суда.

Наш подкаст на тему “Строительные споры в суде” → 

Давайте начнем с самого главного: почему это вы должны нам доверять и где гарантия того, что мы хороши в своем деле? В 2020 году мы выиграли строительный спор у государства,  один из департаментов субъекта РФ выплатили нашему клиенту более 80 000 000 рублей.  Это хороший показатель успеха. Номер дела, решение и все необходимые документы мы предоставим по запросу. 

В этой статье мы расскажем вам, чем отличается юрист по строительным спорам от юриста, специализирующегося на других отраслях права, а также поделимся своим опытом судебной работы в сфере строительства.

Итак, чем юрист по строительным спорам отличается от юриста, специализирующегося на других отраслях?

Во-первых, юрист по строительным спорам четко знает сложную структуру строительного законодательства, которая включает в себя не только кодифицированное законодательство (проще – Кодексы, а точнее – Гражданский, Градостроительный, Земельный), но и различные законы, правила, СНИПы и многое другое.

Во-вторых, помимо знания строительного законодательства, юристы по строительным спорам умеют его применять на практике, что по нашему мнению, является самым важным. Все-таки, юрист должен обладать богатым опытом, чтобы безошибочно решить вашу проблему.

В-третьих, юрист по строительным спорам должен обладать специальными знаниями. То есть, помимо юридических знаний, понадобятся ещё и технические.

Например, знаете ли вы что такое керноотборник?

А мы знаем!

Кроме этого, дела, связанные со строительными спорами, обязывают уметь работать со сложным документооборотом.

Следовательно, как уже было сказано выше, при возникновении строительных споров необходимо обращаться к юристу, работающему с данной категорией дел.

В нашу компанию обращаются как простые граждане, так и индивидуальные предприниматели и крупные организации. Строительные споры могут иметь полностью частный характер или же обладать публичностью (речь идёт о ситуациях, когда в спорах принимает участие государство).

Чтобы не быть голословными, разберём пример из нашей практики. Мы обращались в суд по госконтракту.  Наша компания выступала на стороне Истца. Суть дела заключалась в следующем.

Между Истцом и Ответчиком был заключен Муниципальный контракт, по которому Истец должен был выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, а Ответчик, соответственно, принять и оплатить их.

Истец в назначенный срок приступил к исполнению Контракта. Но через некоторое время  направил Ответчику уведомление о том, что вынужден приостановить работы по госконтракту, просил объяснить дальнейшие действия. При этом на момент приостановки работ Истец исполнил примерный объем работ равный стоимости работ по Контракту. Между сторонами возник спор относительно качества и объема выполненных работ, поэтому Истец предложил поставить данный вопрос перед экспертизой.

Ответчиком был составлен Акт промежуточного контроля. Сделано это было без участия Истца. Данных о том, что Истец вообще как-то был уведомлен о намерении составить такой Акт нет. В Акте указано, что «…по примерным подсчетам, было израсходовано 5000 м3 скального грунта». Данным Актом Ответчик уже признал, что Материала ушло почти на 1100 м3 больше, чем предусматривает Контракт, однако никак не изъявил желание компенсировать стоимость израсходованного материала. То есть это уже означает, что стороны согласовали и признали объем работ, то есть смысла в экспертизе нет. Истцу произвести расчет израсходованного объема материалов проще, так как все измерения производятся с помощью ковша транспортного средства. А вот как произвёл эти измерения  Ответчик? Это остаётся загадкой!

Затем Истец получил от Ответчика уведомление с предложением «…в кратчайшие сроки возобновить работы…». Ответчик повторно проигнорировал просьбу Истца дать пояснения по дальнейшим действиям.

Далее последовала долгая «переписка» Истца и Ответчика. Ответчик утверждал, что Истцу необходимо продолжить работы, он указывал на недостатки и требовал устранить их.

Истец же несколько раз писал о том, что объем грунта, который указан в смете Контракта уже давно им израсходован. Также Истец отмечал, что работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, а смета, указанная в Контракте, не соответствует им.

Ответчик указывает, что использование большего объема грунта – это инициатива Истца. Истец повторного сообщает, что это не его инициатива, а требование закона. Использование меньшего объема грунта привело бы к тому, что дорога бы не соответствовала установленным законодательством нормам.

У Истца было два варианта: выполнить работы в соответствие с Договором, то есть в ущерб качеству и безопасности, либо выполнить работы так, как обязывает законодательство.

Основная проблема в споре заключается в том, что Техническое задание и рабочий проект выполнены без учета реального состояние дороги, вероятнее всего, даже без выезда на место. Эти документы не учитывают, что дорога в провалах до 1,5 метра в тундру, кривизна проезжей части дороги не соответствует тому объему материала, который заложен в Техническое задание.

Складывается следующая ситуация: Договор противоречит закону, Истца вынуждают закупить материал за свой счет (хотя он частично это уже сделал), не дают возможности расторгнуть Контракт, не оплачивают выполненную работу. Истец не собирается исполнять незаконный Контракт, сдавать дорогу, которая не соответствует требованиям законодательства, даже, если Ответчик готов ее принять. Потом, в случае возможных последствий, вызванных качеством дороги, Истец будет нести не просто гражданско-правовую ответственность, но и уголовную.

Что в этой ситуации юрист по строительным спорам нашей компании посоветовал клиенту?

Конечно же, отстаивать свою позицию и обращаться в суд по госконтракту, а не выполнять работы с нарушениями требований законодательства.

Для того, чтобы выиграть строительный спор, адвокат (или же юрист по строительным спорам) должен грамотно изложить позицию Истца. В нашем иске она выглядела так:

  • Истец выполнил больший объем работ, чем предусматривает Контракт.
  • Истец выполнил работу качественно, формальности на которые указывает Ответчик, не соответствуют действительности, указание на «недостатки» направлено только на то, чтобы не оплачивать Контракт.
  • Истец имеет право получить оплату за тот объем работ, который он исполнил.
  • Истец запросил, но не получил разъяснения относительно дальнейших действий по Контракту.
  • Истец имел право приостановить исполнение работ по Контракту.

Для подтверждения позиции  Истца в суде по госконтракту мы сослались на нормы ГК РФ, СНиП, АПК РФ.

Для того, чтобы выиграть строительный спор, адвокат (юрист по строительным спорам) должен верно сформулировать требования. В нашем случае это было так:

  • взыскать с Ответчика стоимость выполненных работ по Контракту;
  • в случае, если Суд посчитает необходимым, то назначить проведение экспертизы;
  • запросить у Ответчика рабочий проект.

К исковому заявлению по строительному спору, адвокат помимо стандартных документов, должен приложить:

  • Муниципальный контракт;
  • Промежуточный акт контроля выполнения работ.

После подачи искового заявления по госконтракту, через некоторое время суд вынес определение о назначении экспертизы (а она, между прочим, стоит 800 000 рублей!).

Еще больше нашего опыта и результатов вы можете прочитать здесь, а также в нашем Блоге.

Подводя итог, повторимся, строительные споры – очень сложный вид судебных споров, так как помимо юридических знаний, юрист должен разбираться в технической стороне вопроса. Но, несмотря на сложность данной категории дел, при правильном подходе к решению вопроса успеха добиться вполне реально.

ПОДРОБНЕЕ
Заключить договор в судебном порядке

Само название темы, как заключить договор в судебном порядке, уже у многих читателей может вызвать вопросы. Ведь в нашем привычном понимании договор – это добровольное соглашение сторон, в котором эти самые стороны оговаривают свои права и обязанности. Не является безызвестным принцип свободы договора: никого нельзя понудить к заключению соглашения, иначе это грозит недействительностью сделки. Но все-таки везде есть исключения. Обязать заключить договор в суде можно. Но, конечно, есть свои нюансы и условия.

Статья 421 Гражданского кодекса РФ гласит, что и физические, и юридические лица свободны в заключении договора. В продолжении пункта первого видим, что закон запрещает понуждение к заключению договора, но за исключением некоторых случаев. К таким случаям относится, во-первых, прямое указание на то закона, когда сторона обязана пойти на заключение договора в связи с установлениями Кодекса, а во-вторых, в случае добровольно взятого на себя обязательства.

Уже на данном этапе важно различать возможность заключения договора в суде и понуждение к заключению договора. Понуждение у нас как раз-таки и не допускается. Закон, устанавливая в качестве фундаментального принцип свободы договора, отчасти презюмирует добросовестность стороны, отказывающейся от заключения соглашения, то есть обязанность к заключению договора должна доказывать другая сторона.

Также нередко на практике можно столкнуться и с другой смежной ситуацией: когда у сторон возникают разногласия по поводу условий сделки. В этом случае вовсе необязательно обязывать заключать договор в суде, поскольку здесь явно видоизменяется процессуальный момент. Зачастую суды в случае, если стороны просто не договорились по условиям, на моменте передачи протокола разногласий, предлагают изменить исковые требования, ведь речи о понуждении к соглашению здесь уже не идет.

Итак, иск об обязании заключить договор можно подавать в следующих случаях:

  • Если есть прямое указание закона на то, что сторона обязана заключить сделку, но это обязательство было нарушено и не исполнено (в соответствии с 445 статьей ГК).
  • Если сторона обязалась перед контрагентом пойти на заключение соглашения, но впоследствии нарушила это обязательство (статья 421 ГК). Например, такое часто случается после заключения предварительного договора, когда возникает спор о заключении основного.

Если заключать договор в судебном порядке, важно учесть еще один интересный процессуальный момент. Постановление Пленума ВС №49  “О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора” говорит нам о том, что если имел место быть иск об обязании заключить договор, и такое исковое требование было удовлетворено, то никаких дальнейших формальных действий по заключению договора (обмена документами, подписей и проч.) быть не должно, договор считается заключенным после вступления в силу решения суда, и все условия соглашения прописаны в резолютивной части решения. Если договор подлежит государственной регистрации, то на регистрацию отправляется само решение суда.

И, да, логично, что в подобной категории дел Вам нужно прикладывать проект договора, который будет заключен. Ведь не суду же самостоятельно определять права и обязанности сторон, которые должны зависеть исключительно от воли контрагентов.

Важно, что подать иск об обязании заключить договор Вы можете не в любой момент, закон устанавливает свои сроки. В нашем случае срок исковой давности по общему правилу составляет три года. Конечно, и тут есть свои исключения. Вы можете обязать заключить договор в суде и при пропуске срока, но только если есть уважительные причины, которые нужно предоставить суду, чтобы он восстановил срок. Разумеется, не все выдуманные Вами причины будут считаться уважительными. Лучше обратиться к юристу, который, опираясь на фактические обстоятельства конкретного дела, сможет выяснить, какие из обстоятельств можно предоставить суду в качестве уважительных причин.

Мы плавно подошли к формальностям. Расскажем вкратце, как составлять иск. С помощью юриста или адвоката, конечно, Вам было бы проще, ведь все тонкости и нюансы может знать только специалист. Но и самостоятельно это сделать тоже можно.

Итак, начинаем составлять документ с «шапки». Шапка в документе очень важна. Во-первых, нужно правильно определить суд. Будет иметь значение, в какой суд Вы обращаетесь – в арбитражный или общей юрисдикции. Также необходимо определить надлежащего ответчика, иначе заявление могут вернуть или оставить без рассмотрения, а это нам не нужно, так ведь? 😉 В качестве ответчика мы указываем лицо, которое хотим обязать заключить договор в судебном порядке, сведения, позволяющие его идентифицировать. А также сведения об Истце, то есть о нас самих.

Далее необходимо указать стоимость государственной пошлины, руководствуясь нормами налогового права.

Звучит страшно, но также не будет лишним изучить судебную практику в суде, в которым вы хотите решать спор. Суды Москвы и Московской области могут похвастаться изобилием такой судебной практики. Да, обязать заключить договор в суде не так-то просто, но все же возможно.

Далее в иске идут стандартные структурные элементы, которые Вы должны наполнить фактами, относящимися к Вашему конкретному делу. Кстати, у нас на блоге уже была подробная статья о том, как правильно составлять исковые заявления. Так, необходимо описать основные факты дела, сформулировать позицию истца, привести основания иска, четко указать требования истца и не забыть про приложения.

Звучит абстрактно и, наверное, непонятно. Но станет понятней, когда мы все расскажем и покажем на конкретном примере, который был в практике нашей компании.

В нашем случае был предъявлен иск к муниципальному образованию, которое заключило договор с некоторым ООО (нашим клиентом) на оказание «услуг по аренде специализированного транспорта для сбора и вывоза мусора» из одного села, но впоследствии решившим провести аукцион и сэкономить на оплате услуг.

Важно отметить тот факт, что только у нашего клиента в поселке имелся специализированный транспорт – мусоровоз. В период проведения аукциона владельцев такого транспорта не прибавилось. Дело в том, что доставить такую машину – довольно дорогостоящая процедура, и сделать это можно только морским транспортом. Наш клиент решился на подобные немалые расходы, поэтому и стоимость его услуг тоже оправдана.

То, что цена, предлагаемая за свои услуги нашим клиентом, представляется муниципальному образованию чрезмерно высокой, не оправдывает его незаконных действий по проведению аукциона и поиску транспортного средства, не соответствующего основным требованиям, указанным в российском законе.

Так, клиент направил жалобу в УФАС, которая впоследствии была удовлетворена, а аукцион аннулирован. Однако решение Федеральной антимонопольной службы осталось проигнорировано муниципальным образованием, договор заключать так никто и не стал.

Аукцион аннулировали, и обязанности по сбору и вывозу мусора из села так никто и не исполняет.

Дошло до точки невозврата – надо заключать договор в судебном порядке. Наши юристы составили исковое заявление об обязании заключить договор с единственным поставщиком, ООО, где мы кратко и емко описали основные факты дела, указали на явную неправомерность действий муниципального образования и четко сформулировали позицию Истца, нашего клиента. Наша задача описать все просто и ясно, ведь судья – тоже человек, который устает от бесконечных сложных формулировок и объемных документов в простых делах, когда не всегда это оправдано. Но в то же время документ должен быть составлен грамотно, с соблюдением всех формальных требований, ведь от этого зависит исход дела. Зачастую в судебных разбирательствах бОльшее значение имеет то, что написано на бумаге, нежели чем то, что сказал юрист в зале суда. Как мы уже упоминали в одной из своих статей: «Чем больше адвокат скажет, тем меньше судья запомнит». Наш судебный процесс, как гражданский, так и уголовный, отличается от того, что нам так красочно показывают в американских фильмах и сериалах. Поэтому важно все факты и доказательства разместить и уместить на бумаге.

С иском и ответом УФАС можете ознакомиться ниже:

У наших юристов богатый опыт в решении подобных дел. Если у Вас возникла проблема, связанная с отказом контрагента в заключении договора, обращайтесь к нам. Мы Вам поможем, скажем, имеются ли основания для разрешения спора в суде, дадим консультацию, составим исковое заявление и ответим на все интересующие вопросы.

ПОДРОБНЕЕ
Штраф за парковку на газоне для юридических лиц

Что делать, если вы получили штраф за парковку на газоне для юридических лиц? Для жителей крупных российских городов, а особенно Москвы, уже давно стало привычным большое скопление автомобилей на улицах. Но одно дело, когда транспорт движется по проезжей части, и совсем другое, когда не хватает места для парковки. В этом случае автомобили занимают газоны, как на проспектах, так и во дворах. И как следствие это ведет к тому, что будет наложен штраф за парковку на газоне для юридических лиц.

Все мы понимаем, что парковка на газонах запрещена. Нарушение может повлечь за собой штраф. Однако не каждый автолюбитель знает невероятный размер этого штрафа и как оспорить штраф за парковку на газоне. Вот почему есть необходимость разобраться в этой теме более подробно.

Для того, чтобы успешно обжаловать штраф за парковку на газоне, необходимо выяснить, что такое газон?

Отметим, что в настоящее время в нормативных документах однозначного толкования такого понятия нет. Конечно, не каждый участок земли можно классифицировать как газон. Например, возьмем поле. На нем есть трава, но оно не может подпадать под рассматриваемую категорию, и, естественно, получить штраф за парковку на ней невозможно.

В действующих нормативных актах сам термин «газон» встречается очень редко. Определение рассматриваемого понятия также отсутствует. Вам может показаться, что так сделано специально, чтобы граждане получали штраф за парковку на газоне для юридических лиц при любом удобном случае. Как известно, парковок в городе не так уж и много, из-за чего водителям приходится оставлять свои автомобиле на любом свободном участке. Даже на территориях, где нет травы, но припаркована ваша машина можно получить штраф. Из этого следует, что необходимо более подробно разобраться в ситуации, чтобы узнать о ней больше. Тогда можно будет обжаловать штраф за парковку на газоне.

Какова сумма штрафа за парковку для юридических лиц?

Анализируя правовые акты, можно отметить, что местный городской законодательный орган определяет размер наказания. Конечно, в Москве такие штрафы будут намного выше, чем в других городах. Стоит отметить, что в столице, как и в других населенных пунктах, борьба с парковкой на газонах ведется достаточно активно. Существует ряд законов, которые определяют размер наказания за такие нарушения. Например, Закон города Москвы «О защите зелёных насаждений» или Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Нормы в этом документе будут немного отличаться в различных регионах России, но суть их примерно одинакова.

Так, речь идет о том, что парковка на газонах даже брошенных, разобранных автомобилей (в том числе на детских площадках, на участках с зелеными насаждениями) может быть оштрафована. Его размер для юридического лица составляет триста тысяч рублей, – сумма достаточно крупная.

Ранее власти были более лояльны и предлагали несколько видов наказаний: штраф или предупреждение. Сейчас законодательство стало более строгое. Устанавливается четкая сумма, независимо от принесенного ущерба.

Интересно, что сумма штрафа для физического лица составляет 5000 рублей, в то время как штраф за парковку на газоне для юридических лиц – 300 000 (если автомобиль оформлен на юр. лицо): разница существенная.

Где можно оспорить штраф за парковку на газоне?

Обжаловать штраф за парковку на газоне можно в тот орган, который вынес решение о привлечении юридического лица к ответственности – в МАДИ (Московская административная дорожная инспекция). Жалобу с прилагаемыми документами необходимо направить в МАДИ заказным письмом.

Но! На практике скорее всего шаг, обозначенный выше, будет совершен в пустую, а время на обжалование будет потрачено. Верным решением будет обращение в суд. 

В какой суд необходимо подавать жалобу?

Жалобу на постановление о привлечении к ответственности необходимо направить в суд по месту совершения правонарушения. Адрес, где было обнаружено нарушение закона, будет указан в постановлении. Выяснив адрес, можно перейти на сайт Мосгорсуда и определиться с местом подачи жалобы (там есть соответствующий раздел – территориальная подсудность).

Оспорить штраф за парковку на газоне: какие сроки?

Срок на обжалование для юридического лица небольшой: он равен десяти суткам с момента получения постановления.

Обратите внимание:

Срок обжалования начинает течь не с момента, когда машина была припаркована на газоне (то есть было совершено правонарушение), а с момента, когда юридическое лицо получило соответствующее постановление. Отметим, что дата получения будет отображаться на сайте Почты России, поэтому такую информацию достаточно просто узнать.

 

А что если срок обжалования пропущен?

Конечно, пропуск срока очень усложняет дальнейшие действия, но это обстоятельство является преодолимым. Срок можно восстановить одновременно с рассмотрением дела о правонарушении. Есть положительный факт: как правило, суды Москвы не отказывают в восстановлении срока.

Случай из практики:

Итак, на нашего клиента было возбуждено дело об административном правонарушении, которое выразилось в следующем: автомобиль Мерседес юридического лица АО был припаркован на газоне (статья 8.25 КоАП г. Москвы). Был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Мы обратились в суд с требованием отменить обозначенное постановление, так как на момент совершения правонарушения автомобиль не был в собственности АО. Кстати, возвращаясь к пропущенному сроку обжалования, в этом деле мы заявили ходатайство о восстановлении пропущенного срока. В дальнейшем, суд удовлетворил наше заявление и восстановил срок.

В суде выяснилось, что вынесенное постановление содержало ряд нарушений. Например, сотрудник не составил протокол о выявленном правонарушении, сотруднику показалось, что фотосъемки достаточно. Упомянутое и другие нарушения являются существенными и не могут способствовать рассмотрению дела в полном объеме. Возможности устранить выявленные недостатки нет.

На основании этих доводов, суд удовлетворил нашу жалобу и отменил постановление.

Совсем недавно к нам обратился клиент, которому мы направили письмо следующего содержания:

Добрый день!

В продолжение нашей вчерашней переписки направляем Вам следующую информацию.

Изучив аналогичную судебная практику, можем сказать, что далеко не всегда такое постановление можно отменить. Даже наоборот – редко можно отменить.

Предлагаем приблизительно такую тактику:

  1. машина использовалась в личных целях водителя (если это было за пределами рабочего времени), не связанных с исполнением трудовых обязанностей
  2. могут быть процессуальные нарушения, надо запросить и получить само постановление и видеофиксацию/фотофиксацию.

Вот, например, выдержка из решения: “…. нормы КоАП РФ предусматривают особый порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. В таких случаях согласно ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемого к ответственности, и оформляется в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ.

Согласно тексту оспариваемого Постановления, заявителем была избрана в отношении Общества форма административного преследования, определенная ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ.

Однако, как следует из текста приложения к оспариваемому Постановлению, в данном случае правонарушение, совершенное обществом, было зафиксировано непосредственно сотрудником ОАТИ г. Москвы в ходе осуществления наблюдения путем обследования состояния внешнего благоустройства территории путем визуального наблюдения с фотофиксацией фактов нарушений с применением средств фото- и киносъемки, видеозаписи.”

Сроки.

У нас очень ограниченные сроки обжалования. 10 дней. Взяться за работу можем.

Чем мы можем вам помочь?

Как видите, мы поможем вам отменить постановление и избавить вас от крупной суммы штрафа. Обо всех наших услугах в этой сфере вы сможете найти, перейдя по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ
Клевета в интернете

Сегодня каждая из сфер: будь то карьера, досуг, общение – претендует на полноправное место быть в цифровой среде. Новости мы доныне вычитывали в газетах, а сейчас информация о происходящем в мире с космической скоростью распространяется на просторах всемирной паутины. И здесь возникает вопрос – можно ли безболезненно «говорить» все что угодно в интернете? Абсолютна ли свобода слова, о которой так часто трезвонят со всех инстанций? Есть ли место клевете в интернете и что с этим делать? Где грань между субъективным мнением и клеветой в интернете. Суд обязателен?

Расскажем как удалить клевету, как привлечь к уголовный или административной ответственности и как получить компенсацию.

В этой статьи наши юристы обобщают знания и опыт, полученные при ведении дел по удалению клеветы. Каждый кейс из нашей практики уникален, везде свои особенности и сложности, с которыми предстояло бороться. Мы любим нестандартные ситуации, но еще больше любим делиться опытом, который поможет гражданам, попавшим в похожую ситуацию, разрешить вопрос быстро и без сложностей. Здесь мы обобщили все вопросы, и неожиданные, и предсказуемые, которые нам пришлось решать на практике. Информации будет много, но концентрация полезности в ней очень и очень высокая.

Мы также записали подкаст на эту же тему, так что, если удобнее воспринимать на слух – немедленно включайте!

Наш подкаст на тему “Что делать, если на Вас подали в суд? Исчерпывающая инструкция” → 

Мы с соцсетях: 

Что из себя представляет клевета в интернете?

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Пожалуй, это как раз та категория, которая с должным почтением закреплена и в уголовном, и в административном, и в гражданском кодексах.

Уголовная отрасль внесла собственную лепту посредством статьи 128.1. УК РФ, очень громко введенной совсем недавно в уголовный кодекс.

То есть сведения для распространителя должны быть ЗАВЕДОМО ложными (триада: осознавать, желать и предвидеть) и ПОРОЧАЩИМИ. Если человек добросовестно не знал, что публикует недостоверные и порочащие сведения, к уголовной ответственности его привлечь нельзя. Да и всегда ли пострадавшее лицо основной целью ставит привлечение нарушителя к уголовной ответственности? Это долго и муторно, учитывая как работают наши правоохранительные органы.

Как правило, в делах, где затронута честь, достоинство или деловая репутация компании, требуется именно опровержение тех сведений, которые были размещены в интернете (или просто удаления клеветы). Убытки и прочие компенсаторские штуки далеко не первый план. Ведь такие последствия влияют на долгосрочную перспективу успешности компании, а разовая денежная выплата или штраф мало восстанавливают полученный неимущественный ущерб. Поэтому особым спросом пользуется вид ответственности за клевету в интернете, закрепленный в гражданском кодексе. Там-то и есть механизмы опровержения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Как видите, здесь мы апеллируем несколько иными понятиями, чем в УК: «честь», «достоинство» и «деловая репутация», которые при искаженном употреблении могут выступать клеветой.

Основания ответственности тоже предусмотрены:

  1. Распространение сведений, не соответствующих действительности;
  2. Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

Обращаем внимание, что законодатель раскрыл понятия недействительности и «порочности» сведений в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года N 3 “О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц”. Поэтому при квалификации действия автора клеветы, нужно ориентироваться на законодательно закрепленные дефиниции.

И что интересно, сразу вырисовываются два крупных отличия от уголовной ответственности.

Во-первых, в плоскости гражданских правоотношений не имеет значения, осознавало ли лицо, что в очередном безобидном посте в соц.сети «Instagram» были затронуты права другого лица. Наказать за клевету все равно можно. Неважно, и знал ли он, что сведения недостоверные. Законом, наоборот, возлагается обязанность доказать, что требования действительны, в противном случае ответственности за клевету в интернете точно не избежать.

Во-вторых, информация, являющаяся клеветой, не должна быть обязательно и ложной, и порочащей. Каждый из критериев подпадает под самостоятельную защиту.

Таким образом, наказать за клевету можно посредством наложения как уголовной ответственности, так и гражданской, но нужно иметь в виду, что для целей обеих отраслей понятие клеветы разное. Наши юристы специализируются на защите гражданских прав. То есть мы за самые короткие сроки поможем восстановить честь, достоинство и деловую репутацию и довольно часто даже без обращения в суд.

Например, с Ютубом сложно судиться, поэтому лучше решать все в досудебном порядке.

Здесь делимся информацией об удалении видео с YouTube

Но также не забываем и про административную ответственность! Там не только есть понятие клеветы (ст. 5.61.1 КоАП РФ), но и есть понятие оскорбления. Согласно ст. 5.61. Кодекса КоАП РФ оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Получается, в интернете нельзя выражать собственное мнение? А что тогда можно публиковать в интернете?

Скажем, блогер с небольшой аудиторией разместил пост с картинкой, где поделился с подписчиками опытом сотрудничества с популярным брендом, либо опытом работы в какой-нибудь компании. И вот, скажем, неудачный опыт у него был. Очевидно, что некий урон репутации есть, ведь как-никак есть недовольные, но всегда ли это будет подпадать под нормы ГК об умалении деловой репутации и в таком качестве подлежать защите?

Следует различать утверждения о фактах (1), соответствие действительности которых можно проверить И оценочные суждения (2), мнения, убеждения, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности (абз. 3 п. 9 ППВС РФ № 3)

Иными словами, субъективное мнение не подлежит защите, нельзя проверить его достоверность, и привлечь за клевету в таком случае не получится. Однако на практике не так просто провести различие между мнением и утверждением. Поэтому возникает потребность в участии профессионального юриста.

САЙТЫ-ОТЗОВИКИ/ОТЗЫВЫ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ О РАБОТОДАТЕЛЯХ

Основной бустер клеветы в интернетеспециальные сайты, тематика которых собрать побольше отзывов бывших сотрудников, зачастую не очень положительных, ведь работодатель всегда виноват. Скажем больше – негативные отзывы, подпадающие под клевету, у этих сайтов можно и купить. У конкурентов частая практика. И уже впоследствии пострадавший работодатель либо законно будет требовать удалить клевету (через суды, через Роскомнадзор), либо ему «учтивые» держатели сайта предложат за плату удалить отзывы. И не гарантия, что они потом снова не разместят клевету на сайте. Вот такой интернет-бизнес, это незаконно, и мы активно боремся с такими сайтами. Например, популярная площадка с миллионной аудиторией была заблокирована с нашей подачи Роскомнадзором. Плюс удаления клеветы через законные механизмы в том, что клевета будет удалена навсегда гарантированно. Но и снимать со счетов иные способы не стоит. Давайте к ним и перейдем.

УДАЛИТЬ КЛЕВЕТУ МОЖНО БЕЗ СУДА

Сценарий будет зависеть от того, известен ли автор клеветы. Важно знать, как привлечь за клевету законно к ответственности, но еще лучше – уметь договориться об удалении с автором клеветы или собственником сайта (администратором домена) без суда.

Немного проясним, кто есть кто.

Администратор домена – физическое лицо, или ИП, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя (сайт). Дело в том, что ответственность за клевету в интернете может быть довольно суровой. В перспективе при определенных основаниях всю площадку можно за такое заблокировать, и мы это делали. Поэтому на переговоры идут почти все. Особенно они боятся, если в дело вовлечен профессиональный юрист. Он сможет грамотно обозначить неблагоприятные последствия. Обращение к администратору сайта лучше оформить в претензию, ее можно будет применить в суде. Как правильно сформировать претензию, поможет юрист. Плюс, если автор клеветы неизвестен, значит ответственность за клевету в интернете будет нести администратор как распространитель.

В соответствии с Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и (утв. Решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81) (ред. от 17.12.2019) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования своего сайта.

А значит, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена будет нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2018 по делу N А40-140953/17-15-1259)

Бывает и так, что администратор сайта не сразу будет известен. Что делать в такой ситуации?

Узнать можно через регистратора доменных имен (не путать с администратором домен – собственником сайта). Обычно подготовить обращение к администратору домена несложно, если он известен (проверить, кто является владельцем домена, можно на сервисе https://whois.ru/) с просьбой об удалении клеветы. НО! Если администратор домена физ.лицо, то данные о нем получить возможно только с помощью адвокатского запроса. Это тоже официальный документ, и, как вы поняли, исходящий от лица, имеющего статус адвоката, поэтому в ряде ситуаций без юридической помощи не обойтись, и будет стоять уже другой вопрос: насколько профессионален привлеченный адвокат?

Нашим юристам удавалось удалить клевету в интернете. Суд нам не понадобился во многих случаях. На удавалось удалить неправомерно размещённое видео на YouTube, удалить пост в Instagram. Яркие случаи из нашей практики мы отражаем в наших статьях, где осуществляем подробный разбор кейсов и даем исчерпывающую инструкцию простым гражданам, не имеющим юридическое образование, о том, как поступить в той или иной ситуации.

Когда можно жаловаться в Роскомнадзор?

Основанием для обращения в Роскомнадзор является, в том числе и клевета в интернете. Так как следствием клеветы является унижение чести, достоинства и деловой репутации, сайты, бездействующие в ответ на запрос, рискуют оказаться в «стоп-листе».

Наши действия следующие – если администратор сайта не ответил в установленный срок (мы обычно даем на ответ 3 дня), нужно в таком случае формировать официальную жалобу в Роскомнадзор. На этом этапе важно грамотно отразить в жалобе наличие клеветы в интернете и приложить соответствующие доказательства (обычно это просто скрин страницы).

Здесь уже не просто обращение, а официальное письмо-жалоба на бездействующий сайт. За климатом в сети «Интернет» следит именно Роскомнадзор, это его поле деятельности.

В случае принятия жалобы о клевете в интернете, Роскомнадзор берет всё в свои руки: самостоятельно обращается к собственнику сайта с соответствующим требованием, самостоятельно формирует пакет документов для подачи искового заявления в суд (если необходимо) и материалы дела в защиту нашего клиента, самостоятельно участвует в судебных заседаниях и формирует правовую позицию. В общем, все берет на себя. А наша главная задача – направить хорошую качественную жалобу для инициирования всей процессии.

И, как вы поняли, самый эффективный результат, чтобы привлечь за клевету и пресечь дальнейшие действия – блокировка сайта, а именно: внесение такового в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Но блокировка инициируется, когда собственник сайта уклоняется от исполнения предписания Роскомнадзора.

Хорошая новость, что Роскомнадзор имеет самостоятельное полномочие заблокировать сайт без суда, и решение Роскомнадзора – самодостаточный для этого документ, являющийся основанием для нежелательной блокировки. Он Вас обо всем уведомляет. Не нужно ждать решения суда, но это правило не безусловно. Есть категории дел, где не обойтись без суда.

Также следует учитывать, что Роскомнадзор больше интересуют дела общественно значимого характера. Такие как экстремизм, информация, воздействующая отрицательным образом на несовершеннолетних. Одним словом – информация, которая обращена к неопределенному кругу лиц и которая тем или иным образом дезинформирует или нарушает общественный порядок и общественное благополучие. В частном порядке Роскомнадзор занимается пресечением нарушений, связанных с неправомерным использованием персональных данных. Но это уже отдельная рубрика на нашем сайте.

Пара статей о персональных данных:

  1. Сайт использует мои персональные данные
  2. Персональные данные.Адвокат
  3. Заблокировать сайт за использование персональных данных

Итак, давайте кратко резюмируем прочитанное. Придется пройти через следующие этапы.

  1. Обращение к администратору сайта/ к автору клеветы, если он известен;
  2. Обращение в Роскомнадзор с официальной жалобой, если нарушение подпадает под его компетенцию;

Когда не избежать суда?

Несколько иная траектория прослеживается в отношении сведений, которые являются недостоверными и/или порочащими Вас. Для удаления клеветы в интернете данные сведения следует признать в суде недостоверными и порочащими. После их признания, на основании решения суда, можно требовать удаления!

Подготовка иска в суд о признании сведений недостоверными и/или порочащими честь, достоинство или деловую репутацию.

С правовой точки зрения это не такое простое дело. Например, когда задета деловая репутация юридического лица, нужно доказать суду, собственно, наличие этой деловой репутации. С опытом, наши юристы сформировали перечень тех фактов, которые подлежат доказыванию:

  • Наличие деловой репутации (договоры с контрагентами, количество клиентов и тд.);
  • факт распространения ответчиком сведений об истце (скриншот страницы, придется произвести нотариальный осмотр);
  • порочащий характер этих сведений (доказывает Истец);
  • несоответствие их действительности (обратное доказывает Ответчик);
  • Распространение таких сведений именно ответчиком (если публикация анонимная, то ответ-ть несет администратор домена (статус должен подтверждаться справкой регистратора доменного имени)

В судебном порядке дела рассматриваются около 2 месяцев, после вынесения решения суда следует снова направить автору клеветы в интернете/администратору сайта требование об удалении. И вот после очередного бездействия сайт рискует быть заблокированным.

Случай из нашей судебной практики

Собственно, представим наш недавний случай из практики, который мы до сих пор ведем. Суть дела сводилась к размещению нелицеприятного отзыва о нашем клиенте, содержание которого потенциально могло умалить его деловую репутацию. Перед нами встал вопрос, а точно ли этот отзыв подпадает под нормы ГК? Если вспомнить, есть риск натолкнуться на субъективное мнение, которое не входит в рамки правовой плоскости. Можно сказать, наши юристы проводят собственную лингвистическую экспертизу, потому что все-таки это вопрос права, и по ее итогам формируют правовую позицию в суде.

Наша позиция

В итоге наши юристы склонились к тому, что такие сведения носят утвердительный характер, а значит их можно оспорить. Сначала, в соответствии с нашим алгоритмом, мы подготовили обращение к администратору провайдера. Предварительно мы узнали его данные, напомним, на сервисах  https://whois.ru/). Помимо требования об удалении мы заявили о возмещении убытков, причиненных компании, и о компенсации репутационного вреда.

Итак, давайте резюмируем все выше изложенное:

– Клевета – это всегда ложные и порочащие сведения (но помним, что в рамках гражданского процесса могут быть просто ложными);

– Если вы обнаружили о себе нелицеприятную информацию, можно урегулировать вопрос без суда, просто обратившись к автору клеветы/администратору сайта с требованием об удалении;

– Не сработало? Есть еще суд и Роскомнадзор. Помним, что сайт может быть заблокирован за бездействие!

– В некоторых ситуациях не обойтись без суда, так как признание сведений порочащими и/или недостоверными осуществляется исключительно в судебном порядке.

Мы возьмем всю юридическую работу на себя. С вас только содействие и доверенность.

ПОДРОБНЕЕ
РНП за расторжение контракта

Довольно часто наши юристы сталкиваются с проблемой включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за расторжение контракта, а также с обжалованием включения в реестр недобросовестных поставщиков.  Зачастую мы рассказываем своим клиентам как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

В этой статьей речь пойдет о деле, в котором мы выступили на противоположной стороне и наоборот ходатайствовали о том, чтобы поставщика включили в РНП за расторжение контракта. Участие в таких спорах с обоих сторон дает неоспоримые преимущества и бесценный опыт.

Данный реестр включает в себя  список лиц, которые намеренно не захотели подписать контракт или исполняли его с нарушениями.

Избитые, но работающие советы о том, как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков?

  1. Не уклоняйтесь от заключения контракта.
  2. Не допускайте ситуации, при которой контракт будет расторгнут из-за весомых нарушений.
  3. Не расторгайте контракт по собственной инициативе, если такое право не предусмотрено в вашем контракте.

Подробнее о том, как не попасть в РНП и обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков, вы можете прочитать в нашей статье.

Теперь перейдем к рассмотрению нашего недавнего случая из практики.

К нам обратился клиент – индивидуальный предприниматель, который всегда выполнял работы по содержанию автомобильной дороги в своем регионе. Однако при проведении последнего аукциона наш клиент не получил право на выполнение этих работ в связи со следующей ситуацией.

Муниципальное предприятие провело закупку методом электронного аукциона. Цель – определиться с тем, кто же будет выполнять работы, связанные с содержанием автомобильной дороги. Была установлена начальная стоимость – около семи миллионов рублей, а также даты начала и окончания выполнения работ.

На основании проведенного Аукциона победителем стал индивидуальный предприниматель (для удобства назовем его N). Итоговая стоимость, по которой был заключен муниципальный контракт – около трех миллионов рублей. N должен был исполнять муниципальный контракт вплоть до 30 июня 2021.

Чуть позже муниципальное предприятие опубликовало запрос котировок в электронной форме. Цель все та же – определиться с тем, кто будет выполнять работы, связанных с содержанием той же автомобильной дороги. При этом была установлена стоимость контракта – около трех миллионов рублей, а также даты начала и окончания выполнения работ (примерно такие же, как и при проведении аукциона). Угадали кто стал победителем на этот раз? Верно, все тот же индивидуальный предприниматель N.

Причем контракт, который был заключен после проведения Аукциона, был расторгнут по соглашению сторон. По какой именно причине – неизвестно, ее скрывают от нашего клиента. Пояснять что-либо муниципальное предприятие отказалось.

Кроме этого, клиент нам рассказал, что услуга по содержанию дорог оказывалась некачественно или вообще не оказывалась. Например, регулярно не убирался снег. Очевидно, что индивидуальный предприниматель N не справляется с объемом работ, тем самым допуская грубое нарушение муниципального контакта.

Наш клиент заинтересован в установлении рыночных реальных цен на стоимость услуги и оказании этих услуг. Однако муниципальное предприятие пытается сделать все, чтобы данные услуги оказывал не наш клиент, фактически, жертвуя качеством работ. Индивидуальный предприниматель N имеет всего лишь одну машину, которая может убирать снег, а у нашего клиента их три. Несмотря на явные преимущества нашего клиента и недостатки в работах индивидуального предпринимателя N муниципальное предприятие не намерено ходатайствовать о включении действующего поставщика в РНП. Свои действия муниципальное предприятие прикрывает тем, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя он должен был быть прекращен из-за некачественного исполнения.

Наш клиент обратился к муниципальному предприятию с вопросами: «Почему был расторгнут, контракт?»  «Какие правонарушения совершил индивидуальный предприниматель?», «Есть ли у Заказчика какие-либо замечания к индивидуальному предпринимателю N, связанные с исполнением своих обязанностей?»

Ответы на эти вопросы по настоящее время наш клиент не получил.

Наш клиент обращался в УФАС своего округа с жалобой на невключение в РНП, на которую получил следующий ответ: индивидуальный предприниматель N самостоятельно может обратиться в суд, если считает, что его права нарушены», «УФАС перенаправит копию жалобы в Управление финансов, экономики и имущественных отношений…, «… у антимонопольного органа нет оснований для возбуждения дела».

Кстати, наше видео о том, как писать жалобу в ФАС:

После этого наши юристы приняли решение составить исковое заявление с требованиями к территориальному УФАС о включении в РНП индивидуального предпринимателя N.

Для начала мы составили «шапку иска» с включением в нее всех действующих лиц. Помимо Истца и Ответчика в ней фигурировали также третьи лица. В качестве третьих лиц в нашем деле выступало муниципальное предприятие и индивидуальный предприниматель N, в качестве Ответчика – УФАС округа.

Мы подробно описали основные факты, о которых говорили выше.

Затем выразили позицию Истца, она заключалась в следующем.

Истец считает, что индивидуальный предприниматель N должен утратить право участия в аналогичной закупке и должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков. Факт расторжения муниципального контракта по соглашению сторон – это нарушение законодательства РФ, которое сделано специально, чтобы дать возможность индивидуальному предпринимателю N повторно принять участие в закупке теперь уже на более выгодных условиях – дороже, чем предыдущая закупка. Истец считает, что несмотря на то, что ГК РФ дает возможность расторгать муниципальный контракт по соглашению, в данном случае – это злоупотребление правом.

Мы аргументировали свою позицию ссылками на действующее законодательство, поддержали требование о включении третьего лица в РНП.

Стоит отметить, что в данном случае особой спецификой будет пользоваться и список прилагаемых документов к иску. Помимо основных документов, которые указаны в нормах АПК РФ, к исковому заявлению мы приложили:

– документацию по Аукциону;

– документацию по Запросу котировок;

– протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Далее мы оплатили государственную пошлину – 3 000 рублей и отправили иск в Арбитражный суд округа. Не забудьте отправить копию иска с приложениями (которых у сторон нет) лицам, которые будут участвовать в вашем деле!

С исковым заявлением, подготовленным для нашего клиента по вопросу внесения в РНП, вы можете ознакомиться ниже.

Таким образом, если вы столкнулись неправомерными действиями поставщика и это затрагивает ваши права, то обращение с иском о включении поставщика в РНП – отличный выход. Но стоит отметить, что дать универсальные советы и четкую инструкцию для каждой проблемы невозможно, так как указанная категория дел является сложной. Следовательно, рекомендуем вам для хорошего результата обратиться к юристам нашей компании.

Мы поможем не попасть в РНП, напишем возражения в УФАС, примем участие в заседании, при необходимости обжалуем в суде включение в реестр недобросовестных поставщиков, а если нужно, то поможем включить недобросовестного поставщика в РНП!

ПОДРОБНЕЕ
Суд с Департаментом городского имущества

Сегодняшняя публикация коснется такой интересной темы, как суд с Департаментом городского имущества. Она привлекает внимание тем, что мало где рассмотрена и плохо исследована. Поэтому сегодня мы кратко расскажем о том, что такое Департамент городского имущества, каким образом выиграть спор с ДГИ, а также приведем несколько примеров, когда у наших клиентов был суд с ДГИ. А если ситуация совсем иная, то есть ДГИ подал в суд на вас – тогда вы тоже попали по адресу. Мы расскажем и об этом. Кстати, интересный пример представлен в нашей публикации, доступной по ссылке.

Что такое Департамент городского имущества?

Данный орган предоставляет госуслуги в сфере реализации прав юридических и физических лиц. Кроме этого, в его обязанности входит работа по вовлечению имущества в хозяйственный оборот. Помимо этого, департамент:

приватизирует имущество;

изымает земельные участки;

взимает платежи за использование земельного и имущественного ресурса.

Таким образом, ДГИ г. Москвы – орган Москвы, который отвечает за все имущество, которое принадлежит городу. Например, у Москвы есть много арендных площадей, которые сдаются под офисы, магазины или есть земля, где строят незаконные гаражи или иные строения.

Суд с Департаментом городского имущества: причины

Департаменту городского имущества достается недвижимость людей, у которых нет родственников. Например, умерла бабушка без родственников, значит ее квартира переходит в собственность Москвы. Другой пример: не успели родственники вступить в наследство, а суд отказал в восстановлении срока, тогда имущество тоже переходит к ДГИ по решению суда.

Как вы понимаете,спор с ДГИ- спор по поводу достаточно крупных денежных сумм. Поэтому суд с ДГИ- важная и достаточно сложная процедура, которую стоит доверить специалистам. О наших услугах в этой сфере вы можете узнать тут.

Суд с Департаментом городского имущества: самые частые практические случаи:

оспаривание отказа в заключении договора (аренда или купля-продажа);

снижение цены выкупа недвижимости;

признание незаконным отказа ДГИ (например, в предоставлении недвижимости);

привлечение департамента к субсидиарной ответственности;

признание отказа в приватизации незаконным;

обязание к заключению договора;

осуществление права получения жилья от ДГИ;

споры по поводу наследства;

земельные споры;

отказ (необоснованный) в предоставлении жилого помещения и др.

ДГИ подал в суд: практика

На обратившегося к нам гражданина Департамент городского имущества подал суд с требованием взыскать крупную денежную сумму по долгу договора аренды участка земли.

Суть дела: наш клиент заключил договор с Московским земельным комитетом (его преемником стал затем ДГИ) о предоставлении участка земли в аренду с 2002 по 2006 годы. Гражданский кодекс РФ и договор, заключенный между сторонами, предусматривают, что если арендатор пользуется участком после истечения действия договора, то последний продолжает действовать неопределенное количество времени. Если арендная плата не вносилась, то устанавливалась санкция в виде 0,2 процента за каждый день просрочки оплаты от размера платежа. ДГИ подал в суд с требованиям взыскать долг по арендной плате с 2013 до 2019 годы. Сумма оказалась совсем не маленькой: 8 911 054,93 рубля – общая сумма, включающая в себя 2 918 630,67 рублей – арендная плата, 5 992 424,26 рублей – пени.

В ответ на исковое заявление мы подготовили отзыв на иск.

Какие аргументы можно привести для того, чтобы выиграть суд с ДГИ?

Во-первых, следует обратить внимание на сроки исковой давности – время, которое дается законом на защиту своего нарушенного права. В данной ситуации простая задолженность по договору аренды, следовательно срок общий – в гражданском праве он равен трем годам.

Анализируем: ДГИ подал требования с 2013 по 2019 год, а должен был подавать в срок, который не превышает трех лет. Отметим сразу, что с Департаментом судиться сложно. Конечно он будет сопротивляться и утверждать, что сроки давности в данной ситуации не применимы, убеждая, что это длящееся правовое отношение. Однако по этому поводу высказался Верховный суд РФ. Последний отметил, что сроки исковой давности по делам о взыскании долга, неустойки исчисляются отдельно по каждому платежу. Из этого следует, что наши шансы довольно высоки. Обязательно заявляем требование о сроках давности, так как самостоятельно суд этого сделать не может.

Во-вторых, поговорим по поводу неустойки. Не кажется ли вам она огромной, ведь она в два раза превышает сумму задолженности? Да, и нам так кажется. Поэтому в отзыве обязательно делаем акцент на чрезмерности неустойки. Кстати, уменьшение неустойки ввиду того, что она является несоразмерной предусмотрена гражданским законодательством. Отметим, что единого судебного подхода относительно снижения неустойки у судов не сложилось. Поэтому все зависит от конкретного судьи. Следовательно, нужно убедить его. Например, в нашем случае мы указали следующие важные факты:

  1. неустойка превышает основную сумму долга;

  2. Департамент городского имущества не понес значительных убытков;

  3. обозначенная санкция несоразмерна ответственности, которую должен понести арендатор.

В-третьих, истец (ДГИ) не предоставил никаких доказательств того, что арендатор (наш клиент) действительно пользовался землей уже после того, как действие договора закончилось. Департамент не привел никаких аргументов, что все это продолжительное время наш клиент находился на земельном участке и пользовался им.

Осуществив анализ обозначенных положений, можно прийти к выводу, что у нас есть все шансы выиграть суд с Департаментом городского имущества или снизить сумму исковых требований.

Какой суд рассматривает дела с участием Департамента городского имущества г. Москвы?

Данной категорией дел занимается Арбитражный суд г. Москвы, следовательно туда мы и направили наш отзыв. Кстати, более подробно о том, что такое отзыв в деле с ДГИ вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Чем мы поможем вам?

Отзыв на исковое заявление Департамента городского имущества – это возможность другой стороны показать свое несогласие с позицией истца. Это право ответчика, которым непременно следует воспользоваться. Так суд узнает о вашей позиции, убедится, что вы не согласны с предъявленными требованиями. Мы не только можем составить грамотный и эффективный отзыв в деле с ДГИ, но еще и готовы участвовать в судебном заседании и пройти все стадии данного процесса, если это будет необходимо. Если вы оказались в аналогичной ситуации, то обращайтесь к нашим юристам. Они помогут вам, даже если ситуация самая сложная и запутанная.

Наши услуги составляют достаточно широкий спектр, который представлен на нашем сайте. Мы всегда делимся с вами текущими делами и рассказываем о своих успехах.

Суд с Департаментом городского имущества г. Москвы, как и с любым другим органом – дело очень непростое. Им всегда есть что возразить, они пытаются сделать все, чтобы дело закончилось в их пользу. Благодаря большому опыту, мы знаем, как необходимо себя вести в делах с ДГИ, а также что указать в отзыве на исковое заявление. Узнать подробнее о предоставляемых нами услугах в данной сфере вы можете на сайте.

ПОДРОБНЕЕ
Воруют контент

Есть люди, вкладывающие душу в контент, цель их работы – созидание. Их девиз: искусство ради искусства, а не для получения денег и скатывания в обыкновенное ремесло. В современном мире – это называется “конвейер”. Казалось бы: что может быть хуже этого? Отвечаем: ситуации, когда воруют контент, то есть нарушают ваши авторские права. Ведь одно дело создать что-то самому, хоть и не самое выразительное, а другое своровать, определённо, разница есть. Мы рассматривали уже схожую тему в контексте воровства контента с видеохостинга YouTube. Рекомендуем вам ознакомиться с этой статьей и видеороликом. Возвращаясь к теме, для начала надо выяснить что такое “авторское право” и его основы.

Авторские права – это правомочия, которыми наделён автор произведения, либо правообладатель. Эти права распространяются на такие работы, как: фотографии, видео, статьи и так далее. Они дают право на отчуждение, распоряжение и владение своими работами, то есть исключительные права. Охраняются как национальным законом, так и на международном уровне. Главными действующими лицами в возможных правоотношениях, связанных с использованием авторских прав, будут: автор, правообладатель и, конечно же, правонарушитель. Если понятно “чьих будет” последнее лицо, озвученное ранее, то с первым и вторым необходимо разобраться. Автор – это создатель произведения (картины и так далее). Правообладатель – это лицо, обладающее правами (на использование, допустим, в коммерческих целях) на творческую работу в силу договора или иным причинам, им может быть как физическое лицо, так и юридическое. Таким образом, если лицо является правообладателем, то автор не сможет заявить о том, что у него воруют контент, поскольку он в установленной законом форме согласился на использование своего произведения. Выяснив с чем, мы имеем дело и главных героев, необходимо просмотреть нормативную базу. Именно она выступит нашими основаниями при борьбе с правонарушителем и, в дальнейшем, даст возможность потребовать компенсацию за нарушение авторских прав.

Наш подкаст на тему “Что делать, если воруют контент из Инстаграм?” → 

А тут ссылка на нашу статью, где мы рассказываем о том что же делать, если воруют контент из Инстаграм.

Ключевыми нормативно-правовыми актами являются:

  1. 70 глава Гражданского кодекса Российской Федерации
  2. Всемирная конвенция об авторском праве

Что касается международной конвенции, она также играет огромную роль, поскольку именно она устанавливает признание и защиту авторских прав в других странах. Если максимально просто – конвенция защищает ваше право на произведение на территории другой страны и, если украли контент, принадлежащий вам – у вас получится восстановить справедливость. Это очень важно, учитывая, что в сети Интернет, к примеру, огромное количество иностранных или отечественных сайтов, которые коммуницируют между собой. Таким образом, выяснив нормативно-правовую базу, нам необходимо разобрать причины, по которым вы можете считать, что ваше авторское право нарушено. Ведь, как вы догадались, не все использование вашего контента является неправомерным.

Для начала обсудим ситуации, которые не будут являться нарушением ваших авторских прав. Таковыми являются:

  1. Если вы по договору передали свои исключительные права другому лицу;
  2. Дали разрешение в своём личном блоге или на собственном сайте использовать ваш контент при условии обозначения авторства и активной ссылки;
  3. Кто-то