00

Блог

Внешнеторговый контракт с Узбекистаном

В 2024 году компании из Узбекистана заключают достаточно много международных контрактов с контрагентами из других стран. В январе-декабре 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $62,6 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на $12,1 млрд или на 23,9 %.

В статье мы поговорим про основу всех международных экономических отношений — про международный контракт с контрагентами из разных стран.

Международный контракт может заключаться по разным видам экономических отношений. Самый популярный вид — контракт на поставку товара. Заключение договора является подтверждением воли сторон, есть несколько причин, по которым это необходимо сделать:

  1. Внешнеторговый контракт письменно подтверждает права и обязанности сторон;
  2. международный договор поставки подтверждает соблюдение принципа законности: стороны используют нормы международного и национального законодательства;
  3. банк не сможет перевести денежные средства без контракта;
  4. Контракт определяет, как и по какому праву будет урегулирован возможный спор.

Внешнеторговый контракт в 2024 году

Итак, мы поняли, что контракт будет правовой базой для любых международных экономических отношений. У международного контракта есть универсальные правила и принципы.

⇨ Во-первых, у любого контракта есть существенные условия, без них договор будет считаться незаключенным. У каждого вида свои существенные условия. Например, у договора купли-продажи это предмет договора, его описание и комплектация.

⇨ Во-вторых, стороны должны выбрать применимое право и суд для урегулирования спора. Они могут использовать национальное или международное частное право.

Также контракт должен быть правильно составлен, с написанием всех прав и обязанностей сторон, реквизитов и обязательно должны быть подписи сторон.

Экспертиза международного контракта и due dillignce

Перед заключением контракта с компанией из Узбекистана специалисты предлагают сделать несколько действий, которые снизят риск возникновения международного спора.

Если у Вас есть проект контракта, то специалисты могут проверить его на соблюдение национального и международного законодательства, возможность риска и какие-либо юридические ошибки. Эта процедура называется экспертиза международного контракта.

Due dilligence — это проверка контрагента перед вступлением в экономические отношения. Она включает в себя финансовую проверку и юридическую проверку.

После квалифицированный экспертизы контракта и контрагенты партнеры могут снизить правовые и экономические риски при заключении международного контракта.

Универсальные правила для международного контракта в 2024

1.1 Форма контракта

Контракт должен быть заключен в письменной форме с подписью сторон.  Для понимания сторон можно составить контракт на нескольких языках.

Самый популярный вид международных контрактов сегодня это договор поставки. Поэтому мы расскажем про универсальные правила на примере этого договора.

Мы можем порекомендовать вам следующие разделы:

  1. предмет; цена;
  2. условия осуществления платежа; срок;
  3. Применимое право и выбор суда;
  4. форс-мажорные обстоятельства;
  5. споры и их рассмотрение;
  6. санкции;
  7. Реквизиты и подписи.

1.2 Предмет контракта

Предмет контракта — это то, что одна сторона будет поставлять второй. Отдельного внимания стоит описание товара. Это могут быть наименование, вес, объем товара.

Также нужно отметить страну происхождения, включив ссылки на международные либо национальные стандарты на указанный товар, название упаковки согласно международным классификаторам, требования к маркировке товара, его объем, вес или количество штук, объем груза, вес с упаковкой и без нее.

Если товар хрупкий, то мы пишем об этом, чтоб при перевозке его никто не повредил. Если товар сложный, например автомобиль, то описываем все его характеристики и детали.

Также перед заключением контракта необходимо проверить есть ли запреты на вывоз или ввоз этого товара, которые могут быть установлены Правительством государства.

1.3 Цена контракта

Цена контракта считается в денежном выражении. Сумма за единицу товары в выбранной сторонами валюте.

Стороны могут быть сроки и варианты оплаты товары: сразу или по частям, предоплата, оплата после подписании документов о получении товара.

1.4. Срок поставки

Сторонам очень важно понимать срок для поставки и принятия товара.

Как правило срок может зависеть, от местоположения сторон, пути доставки, вида товара и других факторов. Если одна из сторон нарушает срок, то в контракте можно написать про ответственность

Все сроки обязательно прописать в международном контракте.

1.5 Применимое право. Национальное право или Инкотермс

В международном контракте с компанией из Узбекистана стороны должны выбрать право, по которому они будут работать.

Это может быть национальное право, например право Узбекистана или партнера из другой страны.

Есть также нормы Инктотермс 2000. Это универсальные международные правила, которые регулируют процедуру поставки товара, права и обязанности сторон.

Чтобы использовать Инкотермс нужно выбрать одно из правил и написать аббревиатуру в контракте.  Приведем пример:

Например, мы выбрали термин CFR Cost and Freight. Это означает, что у сторон возникают следующие обязанности:

  • Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт назначения
  • риск потери или повреждения товара, а также любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя.
  • продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки.

1.6 Ответственность сторон контракта

За нарушение сроков и условий поставки товары, сторона должна понести ответственность.

В некоторых случаях возникают обстоятельства, не зависящие от воли сторон (война, стихийное бедствие, пандемия). В законе это называется форс-мажор, об этом стоит написать в контракте.

Стороны могут согласовать следующие виды ответственность:

  • Возмещение убытков;
  • Штраф, пеня, неустойка,
  • Гарантия на починку товара.

В контракте ответственность можно написать так: За просрочку поставки товара продавец должен заплатить неустойку в размере 0,3% в день от суммы товара.  

Если установлен гарантийный срок, то в этот срок поставщик обязан починить товар, если возникнут проблемы с товаром.

1.7 Выбор суда

Так как мы говорим о международном контракте, то возникает вопрос, где стороны будут решать свой спор.

Перед можно написать про досудебное урегулирование всех споров. Например, что все вопросы, возникающие из настоящего контракта, решаются направлением претензии или медиацией.

Стороны имеют несколько вариантов для выбора суда. Государственный суд в одной из стран участников контракта или международный коммерческий арбитраж.

Государственный суд:

  1. Дешевле, чем коммерческий арбитраж:
  2. Имеет больше формальностей;
  3. Более длинные сроки разбирательства.

Международный арбитраж:

  1. Дороже, чем государственный суд;
  2. Стороны выбирают арбитра, право, язык и место рассмотрения;
  3. Есть ускоренные процедуры с короткими сроками;
  4. Решения признаются в более 170 стран. (В том числе и в Узбекистане).

Чтобы выбрать суд, необходимо написать об этом в контракте или заключить дополнительное соглашение.

1.8 Реквизиты сторон и подписи

При составлении договора с Узбекистаном необходимо помнить про реквизиты сторон. Ниже дадим список необходимой информации в контракте:

  1.  Наименование международных компаний, их адрес, налоговый номер.
  2. Номер контракта;
  3. Место заключения контракта;

Также договор должен быть подписан всеми сторонами. Подписать контракт могут только законные представители компании. Для этого должна быть доверенность или упоминание об этом в учредительных документах организации.

Для проверки полномочий можно попросить у представителя контрагента паспорт.

Заключение

Составление международного контракта с Узбекистаном имеет несколько особенностей и сложных моментов. Специалист, который составляет такой договор, должен знать международное и национальное право.

Наша юридическая компания может помочь Вам составить такой контракт.

Наши преимущества:

  1. мы работаем онлайн, вся работа делается онлайн, Вы высылаете ТЗ, мы онлайн заключаем договор (обмен скан-копиями), оплачиваете счет.
  2. мы имеем большой опыт работы по международному частному праву;
  3. изучим ситуации и документов;
  4. разработаем внешнеторгового контракта;
  5. отправим отчет перед клиентом;
  6. переведем на иностранные языки при необходимости.
ПОДРОБНЕЕ
Клевета в Ютубе

Клевета в настоящее время набирает глобальные масштабы, а недостоверная информация распространяется со скоростью света. Именно поэтому не только физическим, но и юридическим лицам очень важно защищать свою репутацию и бороться с клеветой. К счастью, государство тоже стоит на стороне таких граждан и вводит всё более суровую ответственность за клевету в интернете. Однако как быть с клеветой в Ютубе? Ведь последний не является отечественным каналом.

В статье расскажем о том, каким образом можно удалить клевету из Ютуб. Наши юристы занимаются вопросами защиты чести и достоинства физических и юридических лиц длительное время, также имеют положительный опыт борьбы с клеветой в Ютубе. Мы создали специальный телеграм-чат для всех, кто столкнулся с клеветой или иными порочащими сведениями в интернете, в СМИ или в любых иных источниках и каналах связи. В чате мы бесплатно отвечаем на любые вопросы, которые связаны с данной темой. Присоединяйтесь.

Что такое клевета?

Статья 128.1 Уголовного кодекса:

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Указанная выше статья существует в Уголовном кодексе уже давно, однако в конце 2020 года приняли закон, которым внесли изменения в эту норму. Причём санкции этой статьи стали более жёсткие и суровые, чем были ранее. Штраф за клевету может достигать 5 000 000 рублей. Если речь идёт о клевете в интернете или СМИ, то штраф может составлять до 1 000 000 рублей (или даже лишение свободы сроком до 2 лет).

Естественно, не все негативные комментарии или посты могут иметь последствия в виде уголовного наказания. Не стоит путать клевету с оскорблением или популярным в настоящее время термином «фэйк». У клеветы есть определённые признаки, которые выделяют суды. При этом все эти признаки должны иметь место одновременно. Если какого-то из них не будет, то привлечь к уголовной ответственности виновное лицо не получится.

Тем не менее, помимо уголовной есть ещё и административная ответственность, поэтому необходимо тщательно следить за тем, какие «следы» остаются в интернете. На самом деле ужесточение этой нормы помогает именно тем лицам, в отношении которых была распространена клевета. Теперь значительно проще привлечь к ответственности за отрицательный отзыв или публикацию каких-либо фактов в социальных сетях или на таких площадках, как Ютуб.

Признаки клеветы

Итак, только при соблюдении следующих четырёх признаков информацию можно считать клеветой:

Первое. Имеет место факт распостранения информации. Это означает, что какие-либо сведения стали известны третьим лицам. Если этого не произошло, то факта распространения не было. Рассуждая о количестве человек, которым стали известны порочащие факты, то здесь следует отметить, что если речь идёт об одном и более лицах. При этом не важно, каким именно образом информация была донесена до слушателей.

Второе. Информация имеет заведомо ложный характер. То есть те сведения, которые были распространены, не соответствуют действительности и содержат факты, которых не было в действительности. При этом тот субъект, который распространяет клевету, уверен, что это не является правдой. А если человек, который распространяет порочащую информацию, думает о том, что она правдивая, то это не подпадает под клевету. Так, если авторы ролика на Ютуб заранее понимают и осознают, что говорят неправдивые сведения, то это уже будет являться клеветой.

Третье. Имеет место прямой умысел. Этот пункт непосредственно связано со вторым. Он означает, что субъекты, которые распространяют информацию, понимают и осознают, что транслируют неправду и то, что эти сведения могут опорочить чью-то честь и достоинство.

Четвёртое. Информация является порочащей. Это означает, что сведения умаляют честь и достоинство физического или юридического лица и подрывают его репутацию. При этом такие сведения распространены относительно каких-то фактов или событий. Важно подчеркнуть, что оценочные суждения, собственное мнение не являются клеветой. Порочащей информацией, например, может являться обвинение в совершении преступления или иных нарушений закона.

Примеров подобных дел очень много:

Так, в октябре 2023 года певец Егор Крид смог взыскать по делу о клевете в отношении телеграм канала 350 000 рублей (изначальные требования составили 1 миллион рублей). На канале была распространена информация о том, что певец не платит налоги. Последний обратился в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд встал на сторону певца и признал эти сведения не соответствующими действительности, запретил их распространение. Кроме этого, суд обязал канал опубликовать опровержение данной информации в течение 10 дней после вынесения решения.

Способ 1. Удаление клеветы с помощью Ютуб

Ютуб может помочь с удалением ролика, на котором обнаружен факт распространения клеветы. Несмотря на то, что Ютуб принадлежит и регулируется законами США, это абсолютно не мешает гражданам России обращаться на Ютуб и пытаться удалить порочащие сведения из платформы.

Этот способ является самым эффективным в борьбе с клеветой в Ютуб.

Ютуб признаёт международный принцип защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и законодательства других стран по этому поводу.

Для блокировки и удаления видео с клеветой могут потребовать доказательства того, что ущерб репутации действительно был причинён. А в некоторых ситуациях сайт может попросить соответствующее решение суда о том, что информация является клеветой.

В первую очередь хотим обратить ваше внимание на этот способ. Речь идёт об урегулировании конфликта посредством ютуба. Сам сервис предлагает возможность написание жалобы:

Вам необходимо заполнить форму, ссылку на которую даёт сервис.

Ютуб рассматривает только жалобы, которые были поданы непосредственно пострадавшей стороной или её уполномоченным представителем.

Есть несколько разделов:

Раздел 1. Данные отправителя

  1. Страна или регион, где произошёл инцидент.
  2. Полное имя.
  3. Канал на Ютуб.
  4. От какого имени действует лицо?
  5. Контактная информация — электронная почта, домашний адрес или номер телефона.

Раздел 2. Информация о жалобе. Для каждого спорного видео нужно указать:

  1. URL видео.
  2. В видео и метаданных укажите слова или выражения, которые являются клеветой. Такие заявления, как «всё видео» не рассматриваются.

Раздел 3. Юридические подтверждения

  1. Вы должны включить в жалобу следующее заявление: «Я подтверждаю, что сведения, указанные в этой форме, являются достоверными и полными».
  2. Подпись. Жалоба должна быть заверена собственноручной или электронной подписью заявителя или его полномочного представителя. В качестве подписи можно ввести внизу жалобы полное имя.

Далее пользователь, добавивший видео, получит уведомление о жалобе. Если вы не хотите сообщать свое полное имя и псевдоним электронной почты пользователю, загрузившему видео, не забудьте указать это.

Жалобу можно отправить в электронном виде. Наши юристы помогут с её составлением и отправкой.

Для того, чтобы жалоба в Ютуб точно дала положительный эффект, необходимо в тексте жалобы иметь отсылки на те нарушения, которые сам Ютуб признаёт таковыми. Речь идёт, например, о распространении персональных данных, нарушении исключительных прав, несовершеннолетних лицах и сексуализированном контенте.

Способ 2. Воспользоваться правом на забвение

Иначе говоря вы просите поисковик не выдавать видео или иной другой материал, который содержит клевету в поисковой строке.

Статья 10.3 закона об информации:

Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию гражданина (физического лица) (далее в настоящей статье — заявитель) обязан прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта в сети «Интернет» (далее также — ссылка), позволяющих получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Например, в Яндексе можно заполнить эту форму:

Если информация будет признана поисковиком недостоверной не соответствующей действительности, то он в течение 10 дней примет меры к тому, чтобы ссылка в поисковой строке больше не была видна пользователям.

Способ 3. Удалить клевету в Ютуб через суд

Мы всегда стараемся использовать Способ 1.

Во-первых, так гораздо легче для всех сторон разбирательства. Происходит экономия времени, судебных расходов и так далее.

Во-вторых, как правило, при наличии доказательств и иных факторов, Ютуб удаляет видео, в котором содержится клевета.

Однако так происходит не всегда, именно поэтому существует ещё один способ, который является уже окончательным и более основательным. Речь идёт о суде. Давайте рассмотрим, в какой суд необходимо обращаться и на кого подавать исковое заявление.

Первое. В каком суде будет рассматриваться дело?

Если речь идёт о деловой репутации, то есть предпринимательстве, то необходимо обращаться в арбитражный суд. В случае, если физическое лицо отстаивает честь и достоинство, то ему необходимо обращаться в районный суд. Исковое заявление в двух указанных случаях можно подать по месту жительства истца.

Второе. Составление искового заявления.

Необходимо описать основные обстоятельства дела, а именно, где размещена порочащая информация, указать ссылку на видео, указать, кто автор и какая именно информация касается и обращена к истцу. Для вызова у судебного органа более высокого доверия советуем использовать нотариальное заверение скриншота веб страницы Ютуб.

Третье. Правовое обоснование заявления.

Например:

  • статьи 150-152 ГК РФ;
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Четвёртое. Доказательства заявленного требования.

Мы должны убедить суд в том, что на видео действительно содержится клевета. Для «усиления» эффекта можно обратиться к специалисту, который имеет филологическое образование для того, чтобы последний подготовил лингвистическую экспертизу видео. Тогда можно будет отличить порочащий характер этих сведений, исключить личное мнение или оценочное осуждение.

Пятое. Требования истца.

У истца есть возможность попросить сразу несколько предъявить сразу несколько требований. Например:

реально: удалить видео из ютуба, то есть из общего доступа;

менее реально: попросить компенсацию морального вреда или взыскать убытки. В данном случае достаточно сложно доказать факт убытков в связи с наличием видео с клеветой на Ютуб. Чаще всего суды игнорируют требование о компенсации морального вреда или взыскании убытков (однако это не исключает вашего права на их требование).

Вывод

Несмотря на сложность дел, связанных клеветой, её вполне реально удалить из интернета, в частности, из Ютуб. Поэтому выражение «Интернет помнит всё» уже не совсем актуально для настоящего времени. Для наших юристов оно точно не является верным.

Не путать клевету с оскорблением и фейками. Для привлечения лица к уголовной ответственности за клевету необходимо соблюдение четырёх признаков, при этом они все должны быть соблюдены одновременно: факт распространения клеветы, порочащий характер информации, прямой умысел человека, который распространил клевету, заведомо ложный характер сведений, распространённых в Ютуб.

Не забывать активно пользоваться своим правом на забвение, а именно возможности удаления из поисковой выдачи сведений, являющихся клеветой.

ПОДРОБНЕЕ
Международный арбитраж в Париже для компании из Казахстана

Международные арбитражи — это эффективный вариант разрешения спора между компаниями из разных стран. Как правило, такие споры возникают по разным видам экономических отношений: купля продажа, поставка, услуги и так далее.

Компании выбирают коммерческий арбитраж по нескольким причинам: быстро, конфиденциально и очень профессионально. Что это значит и в чем преимущества перед государственными судами вы узнаете в этой статьей.

Также в статье мы расскажем о том, что такое Парижский коммерческий арбитраж, почему стороны выбирают его и дадим инструкция как решить спор в таком суде.

Что такое Международный арбитраж в Париже?

Международные коммерческие арбитражи есть во многих странах. Они установлены международным договором, участниками которого являются более 170 стран. Это означает, что эти страны признают решения международного арбитража в своих странах. (Нью-йоркская конвенция)

Арбитраж не является государственным судом, и он независим от государства.

Международный арбитраж в Париже находится при Торговой палате и является одним из таких арбитражей, про которые говорится выше.

Теперь же необходимо рассказать почему контрагенты выбирают международные коммерческие арбитражи.

Во-первых, это свобода выбора, которой нет в государственной судах. В коммерческих арбитражах стороны могут выбрать арбитра, язык, применимое право, место рассмотрения спора. Этот выбор упрощает процедуру рассмотрения спора.

Начнем с арбитра. Арбитр — это судья, он решает спор международных компаний. Стороны согласуют арбитра перед началом работы в коммерческом арбитраже. Также есть возможность выбрать рассмотрение дела с одним арбитром или несколькими.

Преимущество такого выбора мы расскажем на примере. Допустим, компании заключили договор поставки товара. Одна компания из Казахстана, вторая из Германии, что-то пошло не так и возник спор.
Чтобы решить спор нужен специалист, который знает международное частное право, национальное право, которое выбрали стороны и, например, немецкий язык. В государственном суде стороны вряд ли найдут такого судью, а вот в коммерческом арбитраже найдут, и он поможет решить спор.

Далее стороны могут выбрать применимое право. Это означает, что дело будет рассматриваться по материальному праву какой-либо страны или по международному частному праву. Например, по правилам Инкотермс 2000.

Стоит отметить, что арбитраж решает дело по существу, применяя выбранные сторонами нормы права.

Контрагенты выбирают язык рассмотрения дела и место. Они могут выбрать такие условия, которые будут удобны сторонам.

Еще одним преимуществом выбора Парижского арбитража является то, что все споры конфиденциальны, вы получите свое решение довольно быстро и оно не будет опубликовано.

Все правила работы и рассмотрения дела в Парижском арбитраже написаны в регламенте. Это их главный документ.

Подаем заявление в Международный арбитраж в Париже

Перед тем как отправить исковое заявление в Арбитраж необходимо выполнить несколько условий:

  • Отправить заявление с арбитражной оговоркой;
  • Заплатить регистрационный сбор. (5 000 долларов)

Как вы можете видеть, международный арбитраж в Париже, как и другие арбитражи, значительно дороже чем государственные суда.

Все судебные расходы состоят из регистрационного сбора, административного сбора, и гонорара арбитрам. Да, это дороже, чем в государственных судах, но за эти деньги стороны получают быстроту, качество и конфиденциальность.

Расходы Вы можете посчитать на калькуляторе на сайте арбитража. https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/costs-and-payment/costs-calculator/

Например, если между компанией из Казахстана и компанией из Германии возник спор и спорная сумма 200 000 долларов, то мы можем посчитать расходы.

Компаниям придется заплатить $8,485 административный сбор, гонорар арбитру 14,618 долларов и регистрационный сбор 5000 долларов. Обращаем внимание, что регистрационный сбор не возвращается.

Итак, вернемся к подаче заявления. Мы отправляем на почту арбитража заявление с просьбой об арбитраже. Вы можете использовать их Case connect https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xqNBxQtSzkmCICIorHw2Jt-DoX2sXXpNseYGfHas6ylUNVpITVdaTlQyVlJSN1dGWVI0VVJDOEFKTC4u или отправить на почту https://iccwbo.org/contact-us/dispute-resolution-services-contact-us/#anchor-registry-team

Также мы отправляем арбитражную оговорку, она может быть написана в контракте между компаниями или отдельным арбитражным соглашением.

Регламент арбитража дает нам рекомендуемую форму.

«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с этим регламентом»

– «состав арбитража будет состоять из 3 арбитров/единоличного арбитра»;

 – «местом арбитража будет являться […]»;

– «языком арбитражного разбирательства будет […]»;

 – «настоящий контракт регулируется нормами материального права […]».

В ответ Арбитраж должен принять заявление и попросить выбрать следующие условия:

  1. Количество арбитров, которые будет рассматривать данный спор (суд исходит из количества, установленного арбитражным соглашением сторон);
  2. Подтверждение кандидатура с нашей стороны;
  3. Место третейского разбирательства;
  4. Язык третейского разбирательства;
  5. Денежная сумма, о взыскании которой подано заявление об арбитраже. Стоимость иска также играет роль, какие правила арбитража будут применяться;
  6. Оплата всех расходов на арбитров;

Также необходимо выбрать процедуру рассмотрения дела. Есть обычная, ускоренная и экстренная.

Обычная процедура — рассмотрения в срок 6 месяцев, три или один арбитр, решение стороны получает сразу после вынесения.

Ускоренная процедура- до 2 миллионов долларов, один арбитр, его гонорар сокращается на 20 процентов, проведение организационное совещание (case management conference) должно состояться в течение 15 дней после передачи материалов дела арбитру, который должен вынести арбитражное решение в течение 6 месяцев

 Есть еще экстренная процедура. Стороны направляют документы, за сутки назначается арбитр и за 5 дней он решает спор.

Если есть возможность, что ответчик уйдет от ответственности или например, продаст свое имущество, то необходимо ввести обеспечительные меры.

Решение об обеспечительных мерах должно быть вынесено в форме приказа или арбитражного решения.

Решение по обеспечительным мерам выносится в течение 5 дней с момента передачи дела арбитру.

Исковое заявление в Международный арбитраж в Париже ICC

Парижский арбитраж принял наше заявление и теперь мы можем объяснить арбитражу что произошло в исковом заявлении

Важно правильно и подробно объяснить в исковом заявлении, что произошло.

Стоит обратить внимание на отдельные пункты искового заявления:

  1. Описание основных фактов (Что произошло, когда произошло, как ответчик нарушил Ваши права и не исполнил обязанности);
  2. Доказательства (Контракт, соглашения, квитанция, переписка, свидетели) В арбитраже достаточно большой список допустимых доказательств;
  3. Требования (Что Ваша компания хочет получить от ответчика).

Как вы видели, рассмотрения спора в Парижском арбитраже — это недешевая процедура. Именно поэтому есть принцип компенсации расходов. Если Вы выиграет спор, то компания ответчика заплатит за все расходы.

Состав арбитража, по просьбе одной из сторон, может обязать сторону в окончательном арбитражном решении возместить расходы, понесенные другой стороной, включая услуги юридических представителей, учитывая исход дела.

Проведение заседаний и получение решения

Арбитраж определяет место проведения заседания. Может быть офлайн или онлайн по видео конференции. А также дату и время.

Парижский арбитраж проводит заседания в сроки, установленные Регламентом в зависимости от вида процедуры, которую выбрали стороны.

После вынесения решения стороны немедленно получают документ о решении Парижского арбитража.

Если контрагенты решили заключить мировое соглашение, то это лучше сделать как решение Стокгольмского арбитража, потому что затем его возможно нужно будет легализовать, например в Казахстане.

Заключение

Международные контрагенты довольно часто выбирают Парижский арбитраж как место для рассмотрения их спора.

Можно сказать, что это надежный, быстрый, конфиденциальный и проверенный временем способ решить спор, а решение будет признано более чем в 170 странах.

ПОДРОБНЕЕ
Жалоба на авторские права в Instagram

Миллионы пользователей по всему миру используют онлайн платформы такие как Instagram, Youtube для публикации фото и видео. С большой популярностью социальных сетей приходят и частые случаи нарушение закона в области авторского права.

Есть один мировой принцип авторского права. Автором произведения признается тот, кто его создал. Он имеет право на публикацию, распространение и получение доходов от своего творения. Публикация или распространение такого контента как своего без ссылки незаконна.

Данная идея закреплена в международных конвенциях и законодательствах многих стран.

В Instagram есть проблема с нарушением пользователями авторских прав. Используя чужой контент, люди получают доход и лишают этого автора.

В статье мы дадим вам инструкцию, как используя закон, удалить контент, который нарушает авторские права в Instagram.

Политика Instagram

Instagram принадлежит американской компании Meta, поэтому их офис находится в США. Однако, это не мешает гражданам разных стран обратиться с жалобой на нарушение авторского права.

Иными словами, во многих странах законодательство об авторском праве похоже. Автором признается тот, кто первый создал объект творчества.

“Instagram помогает людям и организациям защищать свои права на интеллектуальную собственность. … Как правило, авторское право защищает оригинальные формы выражения, например слова или изображения. Оно не защищает факты и идеи, но может защищать оригинальные слова или изображения, выражающие эту идею. Авторское право также не защищает имена, названия и слоганы, однако их может защищать другое юридическое право — товарный знак”. Именно так звучит официальное правило платформы, которые закреплено в правилах политики.

Поговорим теперь об отдельных видах контента. Фото- самый популярный вид контента в Instagram. Распространять чужие фото можно только если есть разрешение автора, так как любое фото — это тоже творческая работа человека, и он становится ее автором.

Такая же ситуация с популярными видео,reels или музыкой. Если нет согласия автора на публикацию, то это нарушение авторского права и необходимо начинать юридическую работу с платформой.

Кроме того, не стоит забывать и про исключения по тем случаям, когда публикация не является нарушением авторского права. Например, цитирование, использование как пародия или карикатура, необходимость для правосудия и публичной политики и так далее. Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально.

Инструкция для пользователей

1.1 Попробовать связаться с аккаунтом, который взял ваше творчество

В первую очередь, можно попробовать написать пользователю, который незаконно опубликовал ваше фото, видео или reels.

Для этого необходимо найти его контактные данные в профиле или написать в direct message.

Сообщите о том, что это ваш контент, незаконная публикация противоречит закону и политике Instagram. Если он не удалит контент, то это будет сделано с помощью администрация платформы.

Если это не получилось или пользователь не ответил, то переходим к следующему пункту.

1.2 Жалоба в администрацию Instagram

Как вы уже поняли, Instagram поможет удалить контент, который нарушает авторские права. Для этого необходимо направить жалобу.

Это можно сделать двумя способами — написать по форме https://help.instagram.com/contact/497750147277190

→ Следует перейти в раздел сайта «Справочный центр»,

Вы обнаружите раздел «Конфиденциальность и безопасность», он нам и нужен.

→ Далее — «сообщить о нарушении»

→ Затем — «Интеллектуальная собственность» — в зависимости от вида интеллектуальной собственности это может быть нарушение авторских прав либо прав на товарный знак.

Или отправить жалобу на официальную почту компании. (Поможет привлечь внимание администрации к Вашей проблеме).

Здесь стоит рассказать про несколько важных моментов.

Необходимо указать контактную информацию (ФИО, e-mail, телефон) и дать ссылку на контент. (URL-ссылка).

Необходимо объяснить Вашу ситуацию. Почему именно Вы являетесь автором контента.

Здесь нужны будут доказательства. Некоторые авторы пишут свое имя после публикации, некоторый ставят водяные знаки на фото.

Stories тоже могут быть объектом для копирайта. На главной странице они удаляются через сутки, однако их можно добавить в hightlights.

 Но как правило, важным фактом является то, что Вы опубликовали этот контент раньше, чем другой пользователь и поэтому Вы автор.

По каждому факту использования чужого контента подается своя жалоба.

Хорошая жалоба в Instagram должна быть подробно расписана юридическом языком. Например: Заявитель не давал согласия на распространение пользователем авторских материалов. Также Заявитель считает, что действия пользователя нарушают закон об авторском праве в США The digital millennium copyright Art и Политику Instagram.

С момента жалобы пользователь, который опубликовал ваш контент получит уведомление и 24 часа на то, чтобы дать администрации Instagram доказательства, что это его контент.

Если пользователь не докажет свое право на контент, то этот контент будет удален. Кроме того, если будет достаточно много таких жалоб на нарушение авторского права, то администрация Instagram может удалить аккаунт пользователя.

Заключение

Онлайн-платформы достаточно часто помогают пользователям удалить контент, который нарушает авторские права. Для этого необходимо:

  1. Найти контент, который авторские права;
  2. Связаться с пользователем, который взял без разрешения контент;
  3. Жалоба в администрацию Instagram;
  4. Контент будет удален, в некоторых случаях могут удалить аккаунт пользователя.
ПОДРОБНЕЕ
Заблокировать видео на Ютуб

У граждан многих стран возникают споры с другими пользователями или администрацией Youtube по вопросам публикации видео. Дело в том, что не все пользователи соблюдают закон и политику платформы.

Для решения вопроса с блокировкой видео, которое нарушает закон или политику Youtube есть универсальная формула- жалоба в администрацию Youtube. При этом неважно в какой стране находится человек, онлайн платформа поможет удалить контент, нарушающий закон.

Если у Вас есть вопросы по удалению той или иной информации из сети, обращайтесь в наш Телеграм-чат, где юристы бесплатно отвечают на вопросы о том, как удалить нежелательную информацию из сети. https://t.me/udalit_iz_seti В чате можно задать вопрос на английском языке.

Позиция администрации Youtube

Youtube, как и многие онлайн платформы, имеют свои правила публикации видео. Они соответствуют законодательству США и международным договорам.

“Правила сообщества помогают нам обеспечивать безопасность на YouTube. Обычно мы удаляем видео с нарушениями, но можем сделать исключение для образовательного, документального, научного и художественного контента”.

Так Youtube запрещает публиковать видео:

  1. Которые нарушают конфиденциальность человека;
  2. Которые нарушают авторские права;
  3. Которые содержат оскорбления или угрозы:
  4. Содержащие клевету на человека или организацию;
  5. Содержащие сексуальный контент.

Как мы видим, есть довольно много оснований для блокировки видео. Стоит начать с того, чтобы посмотреть спорное видео и проанализировать его с точки зрения закона.

Теперь давайте поговорим о каждой ситуации.

1.1 Авторское право

На платформе Youtube, которую используют миллионы пользователей, довольно много споров по авторскому праву. Стандартная ситуация- кто-то загрузил Ваше видео без разрешения или использовал Вашу музыку без разрешения.

Законодательство многих стран по вопросу авторского права похоже. Так, автором видео признается тот, кто первый его создал и выложил.

Иными словами, важным здесь будет то, что Вы первый выложили свое видео на Youtube, а другой пользователь сделал это позже и нарушил права автора.

Кроме того, не стоит забывать и про исключения по тем случаям, когда публикация не является нарушением авторского права. Например, цитирование, использование как пародия или карикатура, необходимость для правосудия и публичной политики и так далее. Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально.

Чтобы заблокировать такое видео мы должны дать администрацию Youtube доказательство, что мы первые выложили это видео. Инструкцию как написать жалобу мы дадим ниже.

1.2 Персональные данные

Онлайн платформа Youtube уважает конфиденциальность пользователей. Публикация персональных данных запрещена законом и администрацией сайта.

Персональные данные — это информация, с помощью которой можно идентифицировать человека. Его имя, адрес, место регистрации, паспортные данные, номер телефона, электронная почта и даже файлы cookies.

Однако, здесь есть небольшой нюанс. В своей политике Youtube пишет “Чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас”.

То есть во многих случаях недостаточно того, что человека просто показали в видео на пару секунд.

Жалобу на удаление видео с персональными данными может отправить только тот, чьи данные были опубликованы. Администрация может попросить подтвердить личность и отправить фото с паспортом.

Также стоит отметить еще несколько важных моментов:

  1. Гражданин имеет право на частную жизнь и уважение со стороны других лиц и организаций;
  2. Фактом распространения является то, что видео набрало много просмотров;
  3. Гражданин имеет право, чтобы видео с его данными было удалено, так как он не давал согласие на публикацию.

1.3 Оскорбления и угрозы

Согласно официальным правилам платформы на YouTube запрещены угрозы и оскорбления по отношению к представителям любых категорий лиц, защищаемых от дискриминации.

Платформа запрещает публиковать оскорбления и угрозы по признакам пола, расы, возраста, религии, инвалидности и так далее.

Администрация сайта поможет заблокировать видео, если:

  1. неоднократно призывает зрителей к насилию, оскорблениям или дискриминации;
  2. систематически оскорбляет или унижает в своих материалах группу людей на основе их принадлежности к категории лиц, защищаемой от дискриминации.
  3. подвергает лиц, защищаемых от дискриминации, угрозе физической расправы из-за социальных или политических убеждений;
  4. ради финансовой выгоды систематически создает контент, который вредит сообществу YouTube, провоцируя враждебность в отношении лиц, защищаемых от дискриминации.

При правильной работе с администрацией Youtube такие видео будут удалены, а если автор получит три удаления за 90 дней, то также будет удален его канал.

1.4 Спам и мошенничество

Некоторые видео могут нарушать правила Youtube о запрете на спаме или мошенничество. Давайте немного поговорим об этом.

Если пользователь много раз публикует видео, которое просит перейти на другой вредный сайт и обещает за это деньги или что-то другое, то это спам и такие видео должны быть заблокированы.

Также нельзя публиковать видео с обещаниями денежных подарков и быстрого обогащения, а также привлечение зрителей к участию в финансовых пирамидах. Это называется мошенничество

1.5 Клевета

Политика Youtube в отношении клеветы идет от того, что во многих странах определения клеветы в законе похожи. Также есть и международные акты. “Никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию.” ч.1. ст17. Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

Как правило, клевета — это публичное распространение заведомо ложной информации, которая порочит честь, достоинство или репутацию.

Иными словами, видео будет клеветой, если:

  1. Автор опубликовал ложную информация. Она не соответствует действительности;
  2. Информация направлена против чести и достоинства человека или репутации компании;
  3. Есть утверждения о фактах. Например, что автор видео сказал, что другой человек совершил преступление или что компания обманывает своих работников.

В жалобе администрация Youtube может попросить дать документы, которые подтверждают, что информация ложная.

2.1 Инструкция для пользователей

Теперь перейдем от теории к реальной практике. Чтобы заблокировать видео на Youtube, которое нарушает закон или политику платформы, мы должны начать работу с администрацией сайта.

Есть два способа связаться с администрацией.

  1. Жалоба по форме Youtube ( https://support.google.com/youtube/answer/9996224?hl=en- ) . Нужно нажать “fill out the form”;
  2. Написать на официальную почту Youtube. Это может помочь привлечь внимание к Вашей проблеме. https://support.google.com/youtube/answer/6154232?hl=ru Здесь Вы можете найти контактные данные онлайн-платформы.

В первом случае в жалобе Youtube необходимо выбрать страну, написать полное имя, добавить URL видео, описать проблему и то, какой закон или официальное правило платформы нарушает видео.

Если Вы пишете на официальную почту Youtube, то нужно сделать то же самое. Сейчас мы расскажем про некоторые вещи подробнее.

2.2 Правовая позиция

Правовая позиция- важный этап в нашей работе по блокировке видео на Youtube. Это наше убеждение, что видео нарушает закон плюс ссылки на нормы закона.

По каждому отдельному спору нужно найти нормы закона. Например, в США есть закон об авторском праве в интернете ресурсах “The digital millennium copyright Art”.

Также могут быть и международные акты. Например, конвенции ООН или Бернская конвенция о защите авторского права.

Или можно апеллировать к тому, что данный видеоролик нарушает официальные правила конфиденциальности Youtube и распространяет персональные данные человека.

2.3 Доказательства

Конечно, администрация Youtube спросит у Вас почему Вы считаете, что ролик нарушает закон или политику платформы.

Для этого нужно дать администрации сайта доказательства. Это могут быть документы, скриншоты, подтверждение личности или подтверждение авторства контента.

Дадим несколько примеров:

  1. По вопросу публикации персональные данных нужно фото с Вашим паспортом, чтобы подтвердить личность;
  2. Клевета- нужны документы, которые подтверждают, что информация в видео ложная;
  3. Авторское право- достаточно того, что Вы первые выложили видео, можно прикрепить скриншот с датой. Если использовали Вашу музыку- то это может быть документ, подтверждающий авторство или факт, того, что вы опубликовали первыми свое произведение на музыкальной платформе (например, Spotify).

3.1 Заблокировать доступ к видео через поисковик

Поисковики имеют похожую политику с видео платформой Youtube. Все то, что запрещено на Youtube, запрещена и для публикации в поисковике.

Именно поэтому, можно попросить администрация поисковой системы заблокировать доступ к видео на Youtube, и пользователи не будут его видеть.

Это такая жалоба, только уже к администрации поисковой система. Вы можете использовать инструкцию, о которой мы написали выше и в жалобе к поисковой системе.

Вот, например, официальная политика Google, ниже будут контактные данные. https://policies.google.com/terms?hl=ru#toc-intro

Заключение

В заключение стоит сказать, что блокировать видео, которое нарушает закон можно и нужно. Youtube имеет достаточно удобную форму для этого и всегда отвечает пользователям.

Важно правильно подойти к вопросу. Оценить ситуацию с точки зрения закона, составить правовую позицию, найти доказательства, объяснить все администрации и видео будет удалено.

ПОДРОБНЕЕ
Составить договор с Казахстаном

Правовой базой для любых видов экономических отношений является договор между контрагентами. Во всех странах достаточно много судебных споров о договорах, а международные договоры имеют еще больше практических вопросов.

В статье мы расскажем, как правильно составить международный договор с организацией из Казахстана, дадим универсальную инструкцию и скажем, на что необходимо обратить внимание.

Также наша юридическая компания может помочь вам в этом:

  1. мы работаем онлайн, вся работа делается онлайн, Вы высылаете ТЗ, мы онлайн заключаем договор (обмен скан-копиями), оплачиваете счет.
  2. изучим ситуации и документов;
  3. разработаем внешнеторгового контракта;
  4. отправим отчет перед клиентом;
  5. переведем на иностранные языки при необходимости.

Международный договор с организацией из Казахстана

Чтобы иметь экономические отношения с компаниями из разных стран, стороны должны понимать права и обязанности, предмет и суть их отношений. Для этого и нужен международный контракт.

Перед заключением контракта с контрагентом многие эксперты советуют проводить due dilligence партнера. Это финансовая и юридическая проверка, которая поможет снизить риски.

Итак, каждый международный контракт имеет свои существенные признаки. Например, в договоре купли-продажи такими будут предмет и цена и товара, комплектация и так далее.

Также стоит запомнить несколько главных принципов для любого международного контракта:

  1. Контракт должен быть письменным и подписан двумя сторонами (Если будет судебный спор, это будет вашим главным доказательством);
  2. Контракт должен иметь существенные условия, четко должны быть прописаны права и обязанности сторон;
  3. В международных контрактах стороны выбирают право, суд и применение Инкотермс.

Давайте разберем на примере разработки международного контракта поставки товара. Это один из самых популярных видов экономических отношений.

1.1 Товар и цена товара

Конечно, в международном контракте поставки товара важно то, что одна сторона будет поставлять второй. В теории права это называется предметом контракта.

В контракте необходимо подробно описать товар. Обязательно указать характеристику товара, его ассортимент, количество, вес, объем и другие важные показатели. Товар может быть хрупким и об этом необходимо написать, чтобы контрагент знал это при перевозке.

Отдельно стоит отметить сложные товары. В том случае описываются составные детали товара.

Цена товара — это его стоимость. Стороны выбирают валюту и согласовывают в контракте цену товара. Важно также написать качество товара или как будет оцениваться качество товара, по какому закону или нормам международного права.

Необходимо помнить, что не все товары можно свободно вывозить или ввозить в страну. Для этого нужно изучить национальное законодательство контрагента. Иначе, контракт может быть признан недействительным.

Также стороны должны понимать сроки оплаты товара. Необходимо написать их в контракте. Можно выбрать вариант полной или частичной предоплаты, оплаты по частям или оплату после поставки товара и подписания акта-приема передачи.

1.2 Применимое право. Сроки и условия поставки товара.

Чтобы правильно составить договор с Казахстаном необходимо выбрать применимое право, условия и сроки поставки товара. Сейчас расскажем, что это значит.

Применимое право — это национальное или международное право, которое будет применяться в договоре, а также в случае, если возникнет спор. (Суд будет решать спор по нормам применимого права).

Международные правила Инкотермс являются удобными и универсальными нормами. Правила имеют несколько версий: 2020, 2010,1990. Партнеры могут выбрать любую версию, однако они должны указать год в самом контракте.

Правило Инкотермс это сокращение. Например, стороны выбирают правило FCA – Free Carrier.  Это означает, что Покупатель занимается поиском перевозчика, оплатой услуг по перевозке, разгрузкой в своей стране, оплатой вывозной пошлины.

Поставщик должен отгрузить товар перевозчику, заполнить документы акт передачи, уплатить пошлину.

Ответственность переходит после отгрузки заказа в транспорт перевозчика. Но после прохождения всех необходимых процедур по вывозу.

В контракте это будет выглядеть так: При поставке товара будут применяться правила Инкотермс 2020…..Порядок поставки товара определен международным правилом FCA. Местом поставки является- международный аэропорт Астаны. Перевозчиком является…….

Срок поставки товара выбирают сами стороны. Как показывает практика, срок зависит от расстояния поставки и самого товара. За нарушение срока поставки необходимо установить ответственность.

Срок также может быть конкретной датой, либо определенным количеством дней с момента подписания контракта, либо количества дней с момента предоплаты.

1.3 Экспедитор и сертификат качества и количества товара

Экспедитор — это человек или компания, которая организовывает перевозку товара. Стороны могут выбрать экспедитора в международном контракте.

Экспедитор поможем контрагентам по следующим направлениям:

  1. Правовая организация перевозки, акты приема, передачи, накладные и так далее;
  2. Поиском наиболее лучшего маршрута поставки товара;
  3. Поиском перевозчика и так далее.

Экспедитора можно отметить в международном контракте с Казахстаном.

Сертификат качества и количества также очень полезная функция для организации поставки товара с компанией из Казахстана.

Например, если стороны договорились поставить 10 000 ручек, то можно выбрать организацию, которая при приеме товара посчитает их и оценит качество.

Это будут независимые эксперты, которые помогут покупателю избежать рисков убытков или переплаты за некачественный товар. Стороны выбирают организацию, которая сделает сертификат и пишут об в международном контракте.

1.4 Ответственность сторон

Ответственность дисциплинирует международных партнеров.

Как правило, стороны выбирают такие виды ответственности как штрафы, неустойки, пени, компенсация расходов и так далее.

Пример: За просрочку поставки товара продавец должен заплатить неустойку в размере 0,1% в день от суммы товара.

Также обычно для некоторых видов товаров установлен гарантийный срок. Если товар сломает в этот период, то поставщик должен бесплатно починить его. Об этом можно написать в договоре поставки товара.

Форс мажор — это ситуация, которая не зависит от воли сторон. Это войны, наводнения, другие стихийные бедствия.

В контракте можно написать форс мажорные ситуации или просто отсылку к тому, что такие ситуации могут быть и, что стороны освобождаются от ответственности в случае форс мажора.

1.5 Выбор суда для разрешения спора

В любых экономических отношениях есть шанс возникновения спора. Чтобы правильно решить его, необходимо выбрать компетентный орган.

В контракте указывается: Все споры, возникающие из правоотношения настоящего Договора, будут решаться в .……………

Международные партнеры имеют право выбрать суд. Сейчас расскажем обо всех плюсах и минусах всех вариантов.

  1. Коммерческие арбитражи. Признаются в более чем 170 стран, более дорогие чем, государственные суды, можно выбрать арбитра специалиста, язык и место рассмотрения спора;
  2. Государственный суд в одной из стран партнеров. Обычно больше формальностей, требуется знание законодательства этой страны, дольше рассматривается, дешевле чем арбитраж.

Выбор суда можно написать в самом контракте или заключить отдельное арбитражное соглашение.

1.6 Реквизиты сторон и подписи сторон

При составлении договора с Казахстаном необходимо помнить про реквизиты сторон. Как правило они указываются в конце документа. Давайте дадим список важных реквизитов:

  1.  Наименование международных компаний, их адрес, налоговый номер.
  2. Номер контракта;
  3. Место заключения контракта;

Также договор должен быть подписан всеми сторонами. Подписать контракт могут только законные представители компании. Для этого должна быть доверенность или упоминание об этом в учредительных документах организации.

Для проверки полномочий можно попросить у представителя контрагента паспорт.

Экспертиза договора с Казахстаном

Если стороны уже имеют проект международного договора, то специалист по международному праву может помочь провести экспертизу, чтобы уменьшить риски контрагентов.

Эксперт проверяет:

  1. Соответствует ли контракт законодательству стран партнеров;
  2. Имеются ли правовые риски в содержании контракта;
  3. Правильно ли определены права и обязанности сторон.

Чем выше опыт и квалификация специалиста, тем меньше шансов партнерам потерять деньги.

Заключение

Как мы видим, составить договор с Казахстаном является непростой задачей. Требуется знание иностранного языка, международного и национального права стран партнеров.

Мы дали Вам универсальные советы, которые помогут при составлении любого международного договора. Используйте их или обращайтесь за помощью к специалисту.

ПОДРОБНЕЕ
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС) для компании из Казахстана

В этой статье мы поговорим о международных спорах компаний. А именно о разрешении таких споров в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Достаточно много компаний из Казахстана имеют бизнес отношения с организациями из других стран. И часто между контрагентами возникает спор. Это может спор по разным видам экономических отношений: купля-продажи, долг, поставка товара, услуги и так далее.

Когда возникает спор, то появляется и вопрос о том, где его разрешить. Один из таких вариантов — это Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, о котором мы поговорим в статье.

Правовой статус Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма

Несмотря на такое длинное название, это обычный коммерческий арбитраж. Иными словами, негосударственны            й суд, который решает экономические споры между компаниями из разных стран. Арбитраж находится при Торговой палате Стокгольма.

Правовой основой всех международных арбитражей является Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1962 года, а решения международных арбитражей исполняется более чем в 170 странах (на основании Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений).

То есть, если есть решение международного коммерческого арбитража, то, оно будет исполнено на территории этих 170 стран.

Стокгольмский арбитраж является довольно популярным местом для решения международного спора между компаниями. Так, по статистике на сайте Арбитража в 2021 году зарегистрировано 153 спора. То есть около 12 споров в месяц. 47% из них были международные споры.

Преимущества Стокгольмского арбитража

Как мы уже говорили Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма — это независимый негосударственный коммерческий суд. Он имеет несколько преимуществ. Давайте расскажем о них.

→ Во-первых, в Арбитраже арбитры рассматривают дело по существу. Здесь более широкий перечень доказательства. Например, часто применяется опрос свидетелей или иные методы. Главной целью является разрешение спора, а не рассмотрение теоретических правовых вопросов.

→ Также важным преимуществом является то, что стороны сами могут выбрать арбитров для рассмотрения спора. Например, стороны могут выбрать специалиста по международным договорам поставки товара со знанием английского языка.

Как правило, стороны выбирают арбитра заранее и подают документы для решения их спора. Стороны могут выбрать и право, по которому будет рассматриваться дело. Это может национальный закон какой-то страны или международные правила, например Инкотермс 2000.

→ Также необязательно и присутствовать на заседаниях Стокгольмского арбитража. Арбитражными правилами суда установлено проведение заседаний, организационных совещаний путём личных встреч, а также с помощью видеоконференций и телефонной связи. Вся эта процедура согласовывается со сторонами.

Все споры в Стокгольмском коммерческом арбитраже конфиденциальны, решения не могут быть опубликованы и результат узнают только стороны международного спора.

Арбитраж Стокгольма имеет несколько видов процедур. Обычную и ускоренную. В ускоренной процедуре есть несколько отличий:

  1. количество ходатайств, которые могут подать стороны, ограничено
  2. сроки сокращаются
  3. спор рассматривается единоличным арбитром
  4. устные слушания проводятся только по просьбе одной из сторон.

Есть еще экстренная процедура. Стороны направляют документы, за сутки назначается арбитр и за 5 дней он решает спор.

Как подать заявление в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС)

Казахстан является членом Нью Йоркско й конвенции и компания из Казахстана может обратиться в Стокгольмский арбитраж, чтобы решить свой спор.

1.1 Арбитражная оговорка

Давайте поговорим про юридические аспекты международного спора.  Арбитражная оговора — это правовое основание для того, чтобы спор разрешался в Стокгольмском арбитраже. Она может быть в контракте между сторонами или отдельным арбитражным соглашением.

Арбитражная оговорка означает, что контрагенты выбрали место, язык и правила рассмотрения спора.

Стокгольмский арбитраж рекомендует использовать следующие формы в документе. Например:

Любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

Если сумма спора не превышает 100 000 Евро, должны применяться Правила ускоренной арбитражной процедуры Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

Если сумма спора превышает 100 000 Евро должен применяться Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма. Если сумма спора превышает 100 000 Евро, но составляет менее 1 000 000 Евро, состав арбитража должен состоять из одного арбитра. Если сумма спора превышает 1 000 000 Евро, состав арбитража должен состоять из трех арбитров.

Сумма спора включает в себя требования истца в просьбе об арбитраже и любые встречные требования в объяснении ответчика.

Рекомендуемые дополнения:

Местом проведения арбитража будет являться […].

Языком арбитражного разбирательства будет […].

Настоящий контракт регулируется нормами материального права […].

1.2 Назначение арбитра и организационный сбор

Стороны могут отправить на почту арбитража необходимую информацию. Вот почта- arbitration@sccarbitrationinstitute.com

Пишем, какого арбитра выбрали, реквизиты сторон, описание спора, требования и квитанция об оплате организационного сбора.

Стоит помнить, что арбитраж стоит дороже, чем обращение в государственный суд. Расходы можно посчитать на калькуляторе на официальном сайте Стокгольмского арбитража. https://sccarbitrationinstitute.se/en/our-services

Так, например, если сумма требований 100 000 Евро, то судебные расходы будут € 21 462, из которых 5 775 евро административный организационный сбор и 12 887 евро гонорар арбитра.

Однако, есть один плюс. Существует правило компенсации расходов. Оно написано в официальных правилах Стокгольмского арбитража.

Состав арбитража, по просьбе одной из сторон, может обязать сторону в окончательном арбитражном решении возместить расходы, понесенные другой стороной, включая услуги юридических представителей, учитывая исход дела.

Это означает, что сторона, которая выиграла спор получит компенсацию за арбитражный и административный сбор.

Вместе с уплатой организационного сбора на почту, как мы уже говорили, направляется просьба об арбитраже. В ней необходимо описать Вашу ситуацию.

Отдельно стоит обратить внимание на доказательства. Это то, что подтверждают Вашу позицию, почему Вы правы. Это могут быть договоры, чеки, соглашения, переписка и устные доказательства, например свидетели.

Также Состав Арбитража определит срок для подачи искового заявления и отзыва для ответчика.

В исковом заявлении важно написать:

  1. изложение конкретных требований;
  2. изложение фактов и обстоятельств, на которые ссылается истец;
  3. доказательства, на которые ссылается истец.

1.3 Обеспечительные меры

Если есть возможность того, что ответчик может уйти от материальной ответственности до получения решения Стокгольмского арбитража, сторона может попросить ввести обеспечительные меры в отношении его имущества.

Решение об обеспечительных мерах должно быть вынесено в форме приказа или арбитражного решения.

Решение по обеспечительным мерам выносится в течение 5 дней с момента передачи дела арбитру.

1.4 Заседания и получение решения арбитража

После консультаций со сторонами, Состав арбитража должен определить:

a. дату и время проведения слушания, и

b. должно ли какое-либо слушание проводиться лично, в указанном месте, или удаленно, используя видеоконференции или другие средства связи.

Помним, что стороны выбрали место, язык и применимое право для их спора. Если этого не было сделано, то это сделает Состав Арбитража, поэтому лучше заранее договориться с контрагентом.

Перед проведением слушаний Cостав арбитража может обязать стороны указать всех свидетелей или экспертов, которых они намерены вызвать на слушание, а также уточнить обстоятельства, которые они намерены доказать такими свидетельскими показаниями.

После слушаний арбитраж вынесет решение по Вашему делу. Это будет сделано не позднее шести месяцев со дня передачи дела составу арбитража.

Еще один плюс обращение в Стокгольмский арбитраж — это то, что стороны немедленно получат решение.

Если контрагенты решили заключить мировое соглашение, то это лучше сделать как решение Стокгольмского арбитража, потому что затем его возможно нужно будет легализовать, например в Казахстане.

Заключение

Каждый год много компаний из разных стран, в том числе и из Казахстана, обращаются в Стокгольмский арбитраж. Как мы видим, это непростая и недешевая процедура. Требуется знание международного частного права и регламента Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Однако, взамен стороны получают:

  1. Эффективность разрешения спора;
  2. Специалистов арбитров;
  3. Быстроту решения вопроса;
  4. Конфиденциальность.

Следуйте нашим советам, обращайтесь за помощью к специалистам, и у Вас все получится.

ПОДРОБНЕЕ
Удалить персональные данные на сайте

В настоящее время информация в интернете представляет всю большую ценность и одновременно опасность для граждан. Довольно часто в новостях можно услышать о том, что персональные данные пользователей Интернета попали в сеть. Этими сведениями могут воспользоваться мошенники. Поэтому в этой статье хотим рассказать о том, каким образом возможно удалить персональные данные на сайте.

Наш телеграм чат, в котором можно найти ответы на любой вопрос, связанный с удалением данных.

Персональные данные — что к ним относится?

Статья 3 закона о персональных данных:

«Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

Получается, что персональными являются данные, с помощью можно идентифицировать конкретного человека. Эти сведения чаще всего содержатся в основных документах, таких как паспорт, диплом и др. В качестве конкретных персональных данных можно перечислить следующие: фамилия, имя, отчество, адрес, образование, дата и место рождения, номер снилс, семейное положение, профессия и тому подобная информация.

С развитием социальных сетей необходимо отметить, что к персональным данным также относятся те сведения, которые вы сами указали на личной страничке. Однако подобная информация будет являться общедоступной, что вполне логично, так как страницу социальной сети могут посмотреть большое количество человек.

Как личные данные попадают на сайт?

Определённых законных способов утечки данных в сеть не закреплено. Однако не секрет, что некоторые данные гражданин оставляет о себе самостоятельно. Например, когда он размещает резюме в поисках вакантной должности. Ну и не стоит забывать о мошеннических действиях, которые связаны со звонками из банков, выманивающих персональные данные посредством обмана.

Вторым способом являются мошеннические действия, которые связаны со взломом. Например, взломать можно хранилище данных или электронную почту.

Третьим способом является утечка персональных данных в сеть, которая реализуется сотрудниками банка или других компаний, у которых содержится большие объёмы информации о гражданах, которые являются их клиентами.

Кто такой оператор?

Мы плавно перешли к такому субъекту, как оператор. Это то лицо, из-за которого приходится удалять персональные данные на сайте.

Статья 3 закона о персональных данных:

«Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными».

То есть оператор это субъект, который взаимодействует с личными данными и обрабатывает их. Операторами могут быть следующие субъекты:

  • государственные или муниципальные органы;
  • физические и юридические лица.

Ранее было сказано о том, что оператор обрабатывает персональные данные. А что, собственно, представляет из себя процесс обработки? Если совсем кратко, то это процесс распространения, использования, удаления или сбора личных данных в сети. Например, заказ продуктов, вещей, одежды и других предметов на маркетплейсе. Заказывая необходимую вещь, граждане передают свои личные данные и обрабатывают их для того, чтобы взаимодействовать с площадкой. Здесь всё обоюдно и легально. Исходя из этого, делаем вывод, что при определённых условиях оператор действует в рамках закона и может обрабатывать персональные данные. Однако есть случаи, когда эта самая обработка происходит незаконно.

Для того, чтобы обрабатывать личные данные в сети, оператору необходимо всего одно действие от вас – согласие. Оно может быть выражено в письменном, электронном (чаще всего) и устном виде. Естественно, в настоящих условиях очень распространено электронное согласие на обработку данных. На любом сайте сейчас всплывает окно о возможности обработки личных данных.

Можно ли отказаться от обработки личных данных?

Безусловно, перед любым человеком встаёт выбор, подтвердить или отклонить это самое всплывающее окно, которое предлагает обработать персональные данные человека. То есть можно отказаться от обработки личных данных. Какие будут последствия у этого? Например, доступ к сайту, на котором вы нажали кнопку отказа, будет запрещён. Именно по этой причине большинство граждан соглашаются на обработку. Получается, что таким образом сайт абсолютно легально использует персональные данные граждан. Однако при этом у последних есть возможность отозвать обозначенную информацию. Подобная процедура займёт около месяца.

Как заставить удалить персональные данные?

К счастью, есть способы как заставить удалить персональные данные на сайте. Стоит отметить, что таких способов достаточное множество. Указанное предоставляет высокие шансы для того, чтобы человек мог защитить личную информацию.

Способ 1 (не всегда эффективный). Мирное урегулирование.

Безусловно, начинать необходимо с мирных переговоров. Они заключаются в том, что гражданин, персональные данные которого обрабатываются незаконно, должен обратиться к администратору сайта с просьбой об удалении последних. Для этого необходимо составить заявление в произвольной форме, в котором необходимо попросить об удалении личных данных на сайте. После оформления такого документа важно найти информацию о владельца сайта.

Важно помнить, что отговорки владельца сайта о том, что он такую информацию удалить не может (или у него нет к ней доступа) не сработают в данном случае. У граждан имеется право на забвение, в соответствии с которым, если к владельцу сайта обращаются с просьбой об удалении персональных данных, то он обязан это сделать в течение трёх дней.

Если данные так и не были удалены, то следует переходить к иным способам.

Способ 2 (эффективный). Жалоба в Роскомнадзор.

Жалобу можно составить в письменном и электронном виде.

Электронный вариант.

На сайте Роскомнадзора действует общественная электронная приёмная, где можно составить электронное заявление.

Первое. Выбрать тематику обращения, а именно: обработка персональных данных.

Второе. Заполнить всю информацию, указанную под звёздочкой (*). В обращении, жалобе гражданин, юридическое лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — официальное наименование), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату (юридическое лицо- подпись руководителя, заверенная печатью организации).

В жалобе указывается наименование уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, которым оно адресовано. В случае необходимости в подтверждение своих доводов граждане, юридические лица прилагают к письменному обращению иные документы и материалы либо их копии.

Третье. Согласно закону об обращении граждан любое обращение, в том числе и жалоба в Роскомнадзор, рассматривается в течение 30-тидневного срока.

Письменный вариант.

Жалоба в Роскомнадзор может иметь следующую структуру:

  1. Описание основных фактов – обнаружен сайт, на котором без разрешения используются персональные данные гражданина;
  2. В позиции заявителя необходимо обозначить факт незаконной обработки сайтом личных сведений гражданина;
  3. Законодательные основания — ФЗ «О персональных данных» или статья 152.1 Гражданского кодекса;
  4. В требованиях заявителя необходимо попросить удалить размещённые персональные данные.

Нюансы жалобы в Роскомнадзор:

  • К заявлению обязательно необходимо приложить доказательства того, что имело место распространение персональных данных. Здесь мы советуем обратиться к нотариальному удостоверению интернет страниц определённого сайта.
  • Прежде, чем составлять жалобу в Роскомнадзор, необходимо убедиться в том, что незаконно размещённые используемые сведения составляют персональные данные.
  • Положительным аспектом данного процесса является то, что от вас требуется только составление и подача жалобы. Дальше Роскомнадзор сделает всё за вас. Он получит решение судебного органа, на его основании занесёт сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Результатом этого станет блокировка сайта.

Способ 3. Право на забвение.

Право на забвение, как мы уже говорили выше, это возможность удаления и блокировка интернет ресурсов, которые нарушают законодательство об обработке персональных данных. Для реализации обозначенного права нужно писать заявление, которое будет подано в поисковик, например, Яндекс. Поисковик удалит ссылки на те сайты, где незаконно находятся персональные данные гражданина. Однако сделано это будет лишь в том случае, если будет достаточное количество доказательств незаконного размещения персональных данных.

Выводы

Первое. Удаление персональных данных на сайте является сложной задачей, за которую возьмутся не все юристы. Наши специалисты занимаются не только удалением персональных данных, но и негативных отзывов, порочащей информации. То есть мы работаем с любыми видами сведений, которые были незаконно размещены в сети.

Второе. Удалять персональные данные желательно из первоисточника, то есть из того сайта, где они были размещены. Однако если это представляется невозможным, то есть вариант воспользоваться правом на забвение и обратиться с заявлением к поисковикам, например, к Яндексу, и попросить об удалении информации в сайта.

Третье. После удаления персональных данных на сайте, они автоматически перестанут выдаваться в результатах поиска.

Четвёртое. Настоятельно рекомендуем вам использовать своё право на забвение. Помните, что речь идёт не только о репутации, но и о существенных денежных потерях. Злоумышленники, используя паспортные данные гражданина, могут принести ему огромные материальные убытки.

Пятое. Эффективным способом удаления персональных данных на сайте является жалоба в Роскомнадзор. Удобство данного метода заключается в том, что этот орган сделает всё за вас. Результатом подобного обращения будет являться блокировка сайта, на котором незаконно размещены личные сведения гражданина.

Шестое. Кроме этого, существенную эффективность будет иметь обращение к юристу. В данном случае речь идёт о существенном экономии времени. Юрист составит жалобу в Роскомнадзор таким образом, чтобы она была принята с первого раза, предоставит такие доказательства, которые убедят орган в том, что сайт действительно незаконно разместил персональные данные гражданина. Результатом работы юриста станет то, что в течение 30 дней персональные данные человека будут удалены из сети.

ПОДРОБНЕЕ
Клевета на юридическое лицо

Информация в современном мире является мощным средством, которым зачастую пользуются в недобросовестных целях. В борьбе с конкурентом субъекты бизнеса зачастую распространяют сведения, которые являются недостоверными. В юриспруденции подобные действия именуются клеветой. При этом такое деяние имеет не только гражданско-правовые, но и уголовно- и административно-правовые последствия. В настоящей статье разберёмся, что следует относить к клевете на юридическое лицо и как бороться с недобросовестной конкуренцией.

Для оперативной помощи нашими юристами был создан телеграм чат, в котором мы на безвозмездной основе отвечаем на любые вопросы, которые связаны с клеветой. Присоединяйтесь.

Что такое клевета и какие действия к ней относятся?

Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ:

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Получается, что клевета на юридическое лицо является заведомо ложной информацией, которая носит порочащий характер и может навредить репутации юридического лица. К подобным сведениям могут быть отнесены данные о нарушении юридическим лицом законодательства или, например, реализации недобросовестной деятельности юридическим лицом, в том числе обман потребителей, мошенничество и тому подобные действия.

При этом «каналы передачи» клеветы в настоящее время имеют широкое распространение. Они могут содержаться где угодно: в Интернете, в СМИ, на телевидении, в социальных сетях, на радио. Безусловно, наиболее удобным способом является Интернет и социальные сети, где всего за несколько секунд возможно уничтожить репутацию субъектов предпринимательской деятельности. Официальные высказывания также возможно отнести к одному из способов распространения клеветы.

Как защититься от клеветы?

Вариант «не быть успешным», пожалуй, не подойдёт (хотя является эффективным методом защиты). Но давайте рассмотрим другие варианты, которые являются более весомыми. Кто может защитить юридическое лицо и его репутацию? Конечно же суд. При этом дела подобной категории являются довольно сложными, так как слишком много остаётся на оценку и усмотрение суда. Поэтому к делам, связанным с защитой репутации юридического лица, стоит отнестись со всей серьёзностью и дотошностью, которые свойственны юристам (в данном случае являются очень полезными навыками).

Вопрос: Куда обращаться за защитой?

Ответ: В суд.

Основание: Статья 152 ГК РФ:

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Вопрос: Какой суд будет рассматривать дело и в рамках какого судопроизводства?

Ответ: Арбитражный суд в рамках административного процесса.

Основание: Статья 29 АПК РФ:

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности:

Вопрос: К кому предъявлять иск?

Ответ:

  • авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения;
  • если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации;
  • если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является надлежащим ответчиком.

Основание: Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

Вопрос: Можно ли защитить себя, не зная, кто распространил клевету?

Ответ: Да. Достаточно часто порочащие сведения могут быть высказаны анонимно. Однако даже в такой ситуации юридические лица могут защитить свою репутацию. Суд может признать информацию порочащей и не соответствующей действительности даже в отсутствие конкретного лица (ответчика).

Основание: Дело будет рассматриваться в порядке подраздела 4 ГПК РФ.

Есть положительный пример из судебной практики по данному вопросу.

Что произошло?

Акционерное общество «С» обратилось в арбитражный суд с заявлением в порядке особого производства. Попросило признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию акционерного общества «С» сведения, размещённые в 2023 году на Интернет-ресурсах.

Позиция истца:

По мнению заявителя, указанные материалы порочат его деловую репутацию , поскольку содержат утверждения о нечестном ведении бизнеса, о совершении руководителями заявителя преступных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом России.

Такие утверждения формируют негативное общественное отношение к заявителю как к участнику хозяйственных отношений, и наносят вред его деловой репутации . В целом размещённая статья имеет очевидно негативный характер в отношении АО «С». Также заявитель указал на анонимный характер размещения сведений. В качестве данных автора указаны имя и фамилия – ФИО1. Указанных данных явно недостаточно для идентификации лица, распространившего сведения.

При этом интернет – сайт … .com не содержит сведений о юридическом либо физическом лице, являющимся его владельцем и размещающем на нем информацию. Доменное имя — … .com, зарегистрировано за границей Российской Федерации, информация об администраторе ресурса недоступна.

Что решил суд?

Это важная информация для определения владельца сайт, на котором размещена клевета:

Международной некоммерческой организацией «Internet Corporation for Assignet Names and Numbers» для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования сети «Интернет», разработан сервис WHOIS, через который в публичном доступе находятся данные, полученные при регистрации доменного имени и содержащие, в том числе, сведения о владельце интернет-сайта и провайдере хостинга. Указанные сведения можно получить в открытых информационных источниках в телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на таких сайтах как: reg.ru, nik.ru, whois.ru и других.

Суд пришёл к выводу, что Интернет-портал … является сайтом в сети «Интернет», зарегистрированными под доменными именами: . Провайдером хостингов (регистратором) в доменах .news, .info, .com, .net являются иностранные компании «PublicDomainRegistry Limited», NAMECHEAP INC, правовое регулирование деятельности которой не подпадает под действие законодательства Российской Федерации и от которой получение информации для идентификации владельца сайта в сети «Интернет» не представляется возможным или является крайне затруднительным.

Размещенная информация об АО «С», согласно письменным пояснениям заявителя, не соответствует действительности. В отношении АО «С» не имеется судебных актов, устанавливающих факт участия данной организации в совершении преступных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, соответственно, размещённые сведения являются недостоверными и порочат деловую репутацию заявителя. 

Размещённые сведения оцениваются судом как порочащие, поскольку содержат указание на недобросовестное поведение заявителя как производителя продуктов питания, тем самым создают у потенциальных партнёров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что заявитель, будучи субъектом предпринимательской деятельности, осуществляет её с грубейшими нарушениями действующего законодательства.

Статья не содержит информации, позволяющей идентифицировать их автора. Вместе с тем, указанные сведения содержат утверждения о фактах, а не субъективные мнения и суждения, форма изложения явно свидетельствует о том, что распространитель выражает не своё оценочное суждение, а утверждение о фактах. Фразы представлены как состоявшиеся факты о нарушении заявителем законодательства, недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности, то есть сведения, свидетельствующие о совершении заявителем действий предосудительного характера, умаляющих деловую репутацию коммерческой организации.

Итог:

Удовлетворение иска и признания статьи сведениями, не соответствующими действительности и порочащими.

Вопрос: Что требовать в суде?

Ответ: В данном случае юридическому лицу необходимо чётко представить свои ожидания от подачи и рассмотрения искового заявления. Юридическое лицо может потребовать удаления порочащих сведений, а может потребовать компенсацию причинённого его репутации ущерба.

В общем виде представим следующий перечень возможных требований:

  • публикация опровержения в СМИ: оно должно быть выполнено именно в том СМИ, в котором была распространена клевета;
  • возмещение убытков;
  • опровержение порочащих сведений;
  • удаление информации;
  • пресечение дальнейших действий, связанных с распространением сведений, не соответствующих действительности.

Исковое заявление: образец

Что поможет составить исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица?

  • статья 23 Конституции России;
  • статья 152 (и не только) Гражданского кодекса;
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»;
  • «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016).

Помимо этого, мы хотим поделиться нашей формой документа, который успешно был опробован в суде. Скачать документ можно тут.

Выводы

В завершение статьи хотелось бы отметить несколько практических рекомендаций, которые были выработаны нами в ходе участия в подобных делах:

1. Защитить свою деловую репутацию юридическому лицу можно даже в случае, если неизвестен автор порочащей информации.

2. Любой случай клеветы в отношении юридического лица является индивидуальным. К таким спорам следует относиться с высокой степенью серьёзности. Максимально убедительно и аргументированно следует составлять исковое заявление. Оно будет подаваться в арбитражный суд даже в случае, если ответчиком выступает физическое лицо.

3. Результат рассмотрения дела, безусловно, зависит от усмотрения судьи. Тем не менее, особое внимание будет обращено на предоставление юридическим лицом доказательств и обоснование своей позиции. Для того, чтобы написать хороший иск, нужно готовиться заранее, а именно зафиксировать сведения, являющиеся клеветой, с тем, чтобы в дальнейшем использовать их в суде.

4. Весомым доказательством и аргументом будет проведение лингвистической экспертизы, которая профессионально изложит суть высказывания и определит, является ли оно субъективным оценочным суждением.

5. Определитесь с требованиями к ответчику. Удалить клевету – хороший вариант. А вот с требованием компенсации причинённого ущерба дела обстоят гораздо сложнее. Очень часто суды не удовлетворяют данное требование в силу того, что истцу довольно-таки сложно доказать этот факт.

6. Качественную защиту деловой репутации юридического лица осуществляют юристы нашей компании. Мы давно занимаемся подобными делами, даже создали специальный телеграм чат для кооперации граждан, которым интересна данная тема (у которых есть вопросы).

ПОДРОБНЕЕ
Включение в реестр недобросовестных поставщиков

Включение в реестр недобросовестных поставщиков является «страшным сном» любого предпринимателя или юридического лица. Дело в том, что принятие участия в государственной закупке открывает для предпринимательства хорошие перспективы, например, получение прибыли, наличие регулярных заказов, формирование положительной репутации.

Однако в силу нарушения закона можно оказаться в «чёрном списке». Реестр недобросовестных поставщиков как раз-таки является таковым. Присутствие в нём наносит существенный удар по репутации предпринимателя или юридического лица. Любая закупка оказывается под угрозой срыва.

В этой статье рассмотрим, что необходимо делать, чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков и каким образом оспорить указанное решение в административном порядке — через ФАС.

РПН

РНП — реестр недобросовестных поставщиков является перечнем субъектов государственных закупок, которые являются ненадёжными. Они нарушили либо не исполнили обязательства по договорам, которые заключаются сторонами в рамках двух нормативно-правовых актов:

1. 44-ФЗ — Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013;

2. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011.

Разница между 44-ФЗ и 223-ФЗ

1

44-й федеральный закон является достаточно жёстким и требовательным. Он определяет процедуру реализации закупок, которые направлены на удовлетворение нужд государства.

223-й федеральный закон распостраняется на более общие правила осуществления закупок, которые реализуются организациями с участием государства.

2

44-й федеральный закон, даже судя по его размеру, который существенно превышает размер 223-го федерального закона, является наиболее строгим и предъявляет значительные требования к участникам закупок.

3

44-й федеральный закон содержит требования к закупкам, которые проводятся государственными и муниципальными учреждениями.

223-й федеральный закон регулирует тождественные закупки, которые реализуются организациями, более чем наполовину принадлежащие государству.

Сведения в РПН

Включение в реестр недобросовестных поставщиков очень серьёзно воздействует на репутацию и будущие сделки предпринимателя или юридического лица. Доступ к реестру недобросовестных поставщиков является открытым для всех. Его формирует Федеральная антимонопольная служба, на их сайте этот реестр и содержится:

Сведения, которые содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, являются очень ценными для заказчиков. Они имеют возможность ограничить участие в госзакупках тем субъектам, информация о которых размещена в РНП. Кроме этого, на них лежит обязанность направлять в ФАС сведения об участниках, которые нарушают обязательства по договору.

Какие именно данные попадают в реестр недобросовестных поставщиков?

1. Если речь идёт о юридическом лице, то его наименование, местонахождение и ИНН; если речь идёт об индивидуальном предпринимателе, то его фамилия, имя, отчество и ИНН.

2. Данные (наименование, ФИО и ИНН) всех учредителей юридического лица, его органа управления.

3. Информация о контракте или закупке, нарушение обязательств по которым повлекло включение субъекта в РНП.

4. Дата внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

Процедура и причины включения в реестр недобросовестных поставщиков

Причины и основания попадания в РПН:

1. уклонение участника государственных закупок от заключения контракта;

2. исполнители (поставщики), с которыми был расторгнут контракт в порядке судебного производства;

3. исполнители (поставщики), которые существенно нарушили положения контракта, что в результате привело к отказу заказчика от госконтракта.

Инициатором рассматриваемого процесса всегда выступает заказчик. Он отправляет в Федеральную антимонопольную службу соответствующую информацию и необходимые документы, после чего начинается процедура включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Процедура включения в реестр недобросовестных поставщиков:

Первое. Заказчик формирует и отправляет в Федеральную антимонопольную службу информацию о нарушителе контракта и соответствующие документы в течение трёх дней с даты, которая начинает отсчитываться со дня признания участника контракта уклонившимся от его заключения либо со дня расторжения сделки.

  • В случае, если причиной включения в реестр недобросовестных поставщиков является односторонний отказ заказчика от выполнения условий договора, то обязательно следует представить письменные объяснения принятия такого решения.
  • В случае, если договор расторгается судебным органом, то копия решения суда должна быть приложена.

Оформленное письмо и необходимые документы можно направить посредством почты либо электронным способом (в том числе с помощью единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)).

Второе. Федеральная антимонопольная служба проверяет материалы и соблюдение требований статьи 104 44-го федерального закона. Если каких-либо документов не хватает, то заявление возвращается заказчику для того, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Срок проверки материалов Федеральной антимонопольной службой составляет три дня.

Третье. В пятидневный срок Федеральная антимонопольная служба осуществляет проверку предоставленной информации. Предметом проверки является достоверность сведений и наличие причин и поводов для включения субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. Для принятия решения назначается заседание, на которое могут прийти заказчик и поставщик.

Стороны имеют полномочия делать заявление, высказывать и подтверждать свою позицию, а также предоставлять доказательства и оспаривать аргументы другой стороны. Неявка одной из сторон не является причиной не рассматривать спор. Итогом такого заседания является решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков либо невключении в него.

Пояснения по реестру недобросовестных поставщиков: практика

На примере нашего клиента мы расскажем, зачем нужен юрист по РНП и как можно избежать и оспорить включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Что произошло?

Между заказчиком (Администрация Провиденского городского округа) и исполнителем (наш клиент — ИП) был заключён муниципальный контракт «Содержание автомобильной дороги общего пользования».

Исполнитель получил уведомление от УФАС о том, что заказчик подал обращение «в связи с расторжением муниципального контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта».

При этом исполнитель не знал, что именно указано в самом обращении, не видел его, не может прокомментировать их, не может говорить о достоверности приобщённых документов и не знает, на что именно возражать и что пояснять.

Поэтому нам пришлось разрабатывать пояснения по реестру недобросовестных поставщиков на предположениях о том, что конкретно мог указать заказчик. При этом мы были очень ограничены во времени, у нас было всего два дня для подготовки соответствующего пояснения.

А всё дело в том, что в течение длительного времени осуществляется попытка включить исполнителя – нашего клиента в реестр недобросовестных поставщиков. Это объясняется тем, что клиент реализует активные действия, судясь с местными администрациями и иными муниципальными учреждениями по всем фактам нарушения. Результатом этой деятельности стало то, что стоимость контракта была снижена нами почти в три раза и именно по этой закупке сейчас и пытаются включить нашего клиента в реестр недобросовестных поставщиков.

То есть подрядчик (наш клиент) два года судился и добился того, чтобы заказчик перестал отдавать обслуживание дороги своему же муниципальному предприятию, устанавливая любую стоимость. Подрядчик также добился того, что «семейный подряд» между мужем и женой, который процветал столько времени, исчез.

Выходит, что мотивы заказчика – любой ценой внести подрядчика в РНП и легко избавиться от конкурента.

Наши аргументы и пояснения

1. Услуга оказана. Спор о качестве услуги.

Здесь мы указали, что в течение года – срока контракта исполнитель добросовестно осуществлял принятые на себя обязательства. Заказчик также не оспаривает факта того, что услуга была оказана исполнителем. Заказчик имеет претензии к качеству реализованных услуг. Все те документы, которые показывают якобы некачественность услуги исходят от самого Заказчика. При этом оформлены с нарушениями. Нет ни одного документа ни от Прокуратуры, ни ГИБДД, ни МЧС и т.п. о том, что дорога не такая, какой должна быть. Отслеживание состояния дороги – это прерогатива ГИБДД. Соответственно, нет никаких оснований доверять тому, что пишет заказчик.

2. Намеренное расторжение договора через суд. Недобросовестность заказчика. Договор
расторгнут после исполнения.

Заказчик поступил недобросовестно – подал иск в суд, получал обслуживание дороги и ждал решения суда.

Если подрядчик такой недобросовестный и заказчик не хочет терпеть такое «ужасное» обслуживание, то зачем ждать решения суда полгода, ведь это можно сделать одним днём? Потому что фактически его всё устраивало, дорога обслуживалась, всё было хорошо, цель была в другом – не спеша расторгнуть контракт (зачем сейчас расторгать, если бюджет на этот год уже освоен и откуда брать деньги на новое обслуживание), а с нового года поставить на обслуживание своё муниципальное предприятие, что сейчас и реализовано.

3. Необоснованность, недостоверность предписаний.

То, что заказчик указал в предписании – это необоснованно, выдумано и ложно. Оно не оформлено экспертизой, как того предписывает контракт, доказательств не представлено. Следовательно, подрядчик никак не может принять эти «недостатки». Они не просто выдуманы и не оформлены.

Нет никаких оснований доверять тому, что пишет заказчик, это ничем не подтверждено, даже фотографии не приложены, хотя подрядчик просил. Согласно условиям контракта, доказательством замечаний и недостатков должна быть экспертиза. Её попросту не было, но от того, что документ назван экспертизой, он таким не становится, он подписано сотрудниками подрядчика, а не экспертами. Акт и «экспертизу» подписывали люди, которые не обладают специальными знаниями и оборудованием. Нет ни одного заключения ни от ГИБДД, ни от Прокуратуры, который говорили бы, что ответчик всё плохо делает. Подрядчик ещё раз повторяет – все «доказательства» того, что дорога нечищеная исходят от самого заказчика, нет такого документа, который доказывал бы это.

4. Суд расторг договор не из-за недобросовестности, а из-за формальных оснований того, что подрядчик не выслал отчёты и не предоставил документы суду.

Суд указал: «Подрядчик не исполнил свои обязательства по сдаче результата работ (ежемесячно) заказчику, в связи с чем, считать работы выполненными и оценить их объём и качество, у суда не имеется оснований». То есть решение суда никак не показывает и не доказывает, что подрядчик как-то недобросовестно себя вёл. Это не было предметом спора, и подрядчик просит этим и руководствоваться.

Сами по себе вменяемые формальные нарушения контракта не свидетельствует об умышленных действиях подрядчика, наоборот – подрядчик всё довёл до конца, обслуживал договор вплоть до 31 декабря 2023 года. Если бы подрядчик заключил договор и отказался бы исполнять, то тогда да, это, конечно же, недобросовестное поведение. Но в данном случае подрядчик весь год обслуживал. Для включения сведений РНП должен быть доказан факт осуществления подрядчиком каких-либо умышленных действий, направленных на уклонение от исполнения контракта.

5. У исполнителя и раньше были такие контракты, он не новичок в этом, у него есть вся техника и договоры с сотрудниками.

6. Неужели УФАС думает, что подрядчик два года судился за то, чтобы этот аукцион был объявлен с тем, чтобы его потом не исполнить?

Подрядчик уверен, что заказчиком движет явно не защита интересов жителей Провидения и это явно не исполнение своих функций муниципального органа: тут скорее обида, неприязнь к подрядчику, желание наказать и устранить конкурента. Подрядчик выиграл два суда, где даже позиция Прокуратуры не помогла, и всё-таки заставил заказчика соблюдать закон и объявить конкурентный способ закупки, а потом этот аукцион и выиграл, что привело к снижению стоимости работ в три раза.

Результатом этого пояснения стало просьба о невключении нашего клиента в реестр недобросовестных поставщиков. С текстом разработанного документы вы можете ознакомиться ниже:

Выводы

Мы уверены, что справедливость восторжествует, как бы это банально ни звучало. Расчитываем на положительное решение территориального органа Федеральной антимонопольной службы.

Важно помнить, что даже если ФАС приняла решение не в пользу исполнителя контракта, то у него есть ещё один шанс – обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков в судебном порядке. Для этого необходимо составить исковое заявление.

В любом случае, оптимальным и самым эффективным вариантом будет привлечение юриста для реализации спора с государственными органами. Специалисты нашей правовой организации могут способствовать оспариванию включения в РНП. В ситуации, произошедшей с нашим клиентом, было существенное преимущество, которое заключалось в том, что он своевременно обратился к юристам за квалифицированной помощью.

ПОДРОБНЕЕ
Запрет на въезд в РФ по пп.10 ч.1 ст. 27

В этой статье мы расскажем об одном из самых частых видов запрета на въезд. А именно о неоплаченном штрафе или иного долга перед государством.

Такой запрет возможно снять, это делается достаточно просто, если следовать нашей инструкции или обратиться за помощью к специалисту. Как правило, чтобы снять такой запрет необходимо от 10 дней до двух месяцев.

Наш чат https://t.me/zapretnaviezd, где можно бесплатно задать вопросы.  

Правовые основания запрета

Данный вопрос, как и остальные виды запретов на въезд, регулирует Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» N 114-ФЗ.

Иностранный гражданин узнает о запрете из уведомления, который он получает на границе или из официального ответа от органа власти.

Если там написано пп.10 ч.1 ст. 27 114-ФЗ, то это неоплаченный штраф и такой запрет на въезд можно снять.

Важный момент: Долг в этом случае может возникнуть у иностранного гражданина только перед государством. Это не может быть банк, другой человек или коммерческая организация.

Как правило, человек забывает оплатить штраф или налоги и получает запрет на въезд.

Довольно часто иностранные водители попадают в такую ситуацию, когда камера фиксирует нарушение правил дорожного и движения и штраф автоматически получает штраф без уведомления. Иностранец забывает оплатить и получает запрет.

Инструкция для иностранных граждан

Здесь у нас есть простое правило: чтобы снять запрет на въезд мы должны оплатить штраф и уведомить об этом орган власти. Однако, на этом пути возникает несколько трудностей, о которых мы расскажем.

1.1 Узнаем причину запрета

Сначала мы должны подтвердить то, что запрет был получен из-за неоплаченного штрафа.

Иногда иностранец может получить уведомление на границе. Однако, это происходит не часто и имеет свои минусы.

  1. В уведомлении пишут не ту статью, по которой наложен запрет на въезд;
  2. Часто срок запрет могут просто придумать;
  3. Иногда уведомление вообще не содержит полезной информации.

Именно поэтому стоит самому узнать причину запрета на въезд. Сделать это можно онлайн. Например, заполнить форму МВД на официальном сайте (заполняем пустые поля, капчу и отправляем запрос).

Здесь Вы не узнаете саму причину запрета, но зато поймете, какой регион инициатор. Ну и, если Ваша фамилия будет числиться в списках на этом сайте, Вы хотя бы будете понимать, что за орган наложил запрет – МВД.

Сайт тоже имеет свои минусы. Например, в нем есть только база МВД, других органов власти нет. Или база может долго обновляться и не даст информации о запрете на въезд, хотя он на самом деле есть.

Более надежным способом узнать причину запрета-направить официальный запрос в МВД. Ответа необходимо подождать до 30 дней.

Вот ссылка -> https://мвд.рф/request_main. Необходимо выбрать управление по вопросам миграции и написать туда.

Здесь Вы найдете пример запроса в МВД -> https://cloud.mail.ru/public/X98E/fd6UmGipA

Если Вы хотите написать запрос сами, то вот несколько советов:

  1. Запрос состоит из нескольких частей. Справа сверху мы пишем куда мы обращаемся, наименование и адрес органа власти;
  2. В основной части мы описываем нашу ситуацию про запрет на въезд;
  3. В конце мы просим орган власти сообщить нам причину запрета на въезд и дать реквизиты для оплаты;
  4. Сам документ должен быть структурированным и понятным для сотрудников.

Также важно указать информацию о себе: ФИО, дату рождения, гражданство, паспортные данные и контакты — почтовый адрес, телефон, электронную почту, — по которым ведомство сможет вам ответить. К запросу нужно приложить копию паспорта.

1.2 Оплачиваем штраф или долг

Как мы уже говорили, чтобы запрет на въезд сняли, мы должны заплатить штраф. Для того, чтобы сделать это нужны реквизиты органа государственной власти, который установил запрет на въезд.

Мы можем сделать это сразу в первом пункте, если пишем запрос в МВД или отправить отдельный запрос.

Мы можем дать вам пример такого официального запроса.

Чтобы на запрос ответили, мы должны добавить скан паспорта с нотариальным переводом и подписать запрос.

Ниже дадим ссылка органов власти для направления запроса.

ФСБ- http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm

Таможенная служба- https://customs.gov.ru/appeal?ysclid=l6lvns6v8a531099692

МВД- https://мвд.рф/request_main

Ответ на запрос для получения реквизитов Вы получите в срок 30 дней.

Когда мы получили реквизиты мы должны оплатить штраф. Это делается через банк в России. Если Вы не в России, то можете использовать приложение или попросить кого-то сходить в российский банк.

После оплаты обязательно сохраняем квитанцию.

1.3 Уведомляем орган власти о том, что мы заплатили штраф

После того, как мы оплатили штраф, необходимо написать об этом в орган власти, чтобы запрет на въезд был снят.

Мы также даем пример такого заявления.

К заявлению добавляем паспорт с нотариальным переводом, квитанцию об оплате штрафа и ответ органа власти о наличии штрафа.

Срок ответа на заявление-до 30 дней. Однако, сразу после снятия запрета на въезд не стоит въезжать в страну. Нужно подождать пока обновится база органов власти.

Заключение

Неоплаченный штраф-один из самых популярных видов запрета на въезд. Также он является довольно простым, чтобы его снять.

  1. Узнаем причину запрета;
  2. Получаем реквизиты и оплачиваем штраф;
  3. Уведомляем орган власти и запрет будет снят.

Все просто, следуйте нашей инструкции и у Вас все получится.

ПОДРОБНЕЕ
Исполнить решение иностранного суда в России

Довольно часто при работе с иностранными партнерами возникают международные споры и иностранный суд выносит решения по сути дела. В 2023 году у стороны спора возникает вопрос — как исполнить решение иностранного суда на территории России с учетом всех сложных правовых вопросов и санкций?

На этот вопрос Вы получите ответ в этой статье. Мы дадим советы по многим случаям и инструкцию.

Основания для признания решения иностранного суда

Чтобы исполнить решения иностранного суда в России, сначала оно должно быть легализовано.

Легализация — это процесс признания иностранного документа на территории России.

-> Первый этап легализации и исполнения решения иностранного суда в России — это проверка правовых оснований. То есть, по какому международному договору или закону может быть признание документа.

Да, как Вы уже поняли, здесь есть два варианта. Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года – это международный договор, который отменяет легализацию иностранных официальных документов, но при этом подвергает их упрощенной легализации — апостиль на документах. Участниками конвенции являются более 80 стран.

В 2019 году Россия подписала Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Также есть еще много международным соглашений между странами. Каждую ситуацию необходимо оценить и проверить есть ли соглашение между странами.

Если нет международного договора, то мы обращаемся к закону России. Есть два закона, по арбитражным спорах между организациями, которые ведут экономическую деятельность и закон по гражданским спорам.

Не стоит и забывать про принцип взаимности. Это скорее правовой обычай. Здесь важно смогут ли партнеры доказать, что судебная практика в иностранном государстве исполняет решения российского суда без международного договора. Иными словами, если вы исполняете наши решения, то и мы можем исполнить ваши.

Инструкция как признать решение иностранного суда в России

На данный момент легализации в России требует следующие судебные документы:

  1. судебные акты по любым гражданским делам, в том числе по семейным спорам;
  2. судебные акты, касающиеся возмещения ущерба, причиненного совершением преступления;
  3. судебные акты по спорам между юридическими лицами в отношении их предпринимательской деятельности (дела, разрешенные арбитражными судами, третейскими негосударственными судами).

По некоторым видам споров решение иностранного суда в России признается автоматически. Например:

  1. по статусу гражданина государства, суд которого принял решение;
  2. о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов Российской Федерации;
  3. о расторжении или признании недействительным брака между российскими гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов Российской Федерации.

1.1 Узнаем какой суд нам нужен

Легализовать решение иностранного суда в России может только государственный арбитражный суд или суд по гражданским делам.

По гражданским делам- суд общей юрисдикции.

По экономическим спорам организаций- Арбитражный суд.

Далее стоит смотреть на то, какой вид спора был и узнать какой именно суд нам нужен. Напишем основные правила:

  1. Суд может быть по месту жительства или нахождения ответчика в России;
  2. Суд может быть выбран в договоре между международными партнерами;
  3. Суд может быть по месту нахождения недвижимости или по месту открытия наследства.

Ситуации могут быть разные и каждую стоит изучить индивидуально.   

1.2 Подаем заявление в суд

Вторым этапом будет написание заявления в суд о признании решения иностранного суда.

В заявлении мы пишем:

  1. наименование суда, в который подается заявление о признании;
  2. наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения;
  3. Наименования сторон нашего юридического спора. Если физическое лицо- паспорт, место регистрации, почта или телефон, если организация- адрес регистрации, ИНН;
  4. информация о решении иностранного суда;
  5. Наша просьба- начать исполнение решение иностранного суда в России.

К заявлению мы должны обязать добавить текст решения иностранного суда с отметкой о вступлении в силу этого документа. А также документ, который подтверждает то, что мы уведомили нашего партнера о заявлении в российский суд.

Все документы должны переведены, а перевод должен удостоверен нотариусом.

Суд будет проверять основания для легализации документа именно в этом суде. Как мы уже говорили, это может быть:

  1. Международный договор или участие в международной конвенции;
  2. Закон России;
  3. Принцип взаимности.

По результатам рассмотрения заявления суд вынесет определение о исполнении решении иностранного суда в России.

Несколько примеров из судебной практики

Давайте посмотрим несколько примеров из разных видов споров.

2.1 Взыскание долга с российской компании

Начнем с довольно частой ситуации в экономических спорах между компаниями-возврата долга.

Итак, иностранная компания заключила с российскими партнерами договор займа денежных средств. Российская сторона не хочет возвращать деньги, поэтому суд Германии решил взыскать с российской стороны эти деньги. Решение суда вступило в силу.

У России нет международного договора с Германией о признании решении судов этих государств. Поэтому основанием для признания судебного акта будет принцип взаимности, о котором мы говорили.

Так, например В 2013 г. Земельный суд г. Аугсбурга вынес решение о признании и исполнении судебного решения российского суда по Женевской конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов и подтвердил принцип взаимности двух стран.

Однако, на практике в России бывает так, что некоторые суды признают принцип взаимности, а некоторые не хотят этого делать. Все зависит от индивидуальной ситуации.

В нашей ситуации немецкая компания должна написать заявление в Арбитражный суд по месту регистрации российской компании (Если компания зарегистрирована в Москве- то Арбитражный суд города Москвы) по правилам, про которые мы говорили. А именно перевести решения суда, нотариально заверить, добавить все документы и доказательства и сформировать правовую позицию по принципу взаимности.

В написании правовой позиции могут помочь специалисты по международным спорам с юридическим образованием.

Если суд признает решение суда Германии, то немецкая компания получит исполнительный лист. По закону России с этим исполнительным листом компания должна пойти в службу судебных приставов, которые помогут вернуть долг.

2.2 Наследство

Теперь поговорим о гражданских спорам между физическими лицами из разных стран.

Гражданин России имел денежные вклады в российский банк, однако постоянно жил в Египте, а его дети уже являются гражданами Египта, которые там и родились. Спустя время гражданин России умер в Египте, и его дети получили свидетельство о смерти в Египте и наследство по решению Египетского суда.

Чтобы получить наследство в России, этот документ должен быть легализован российским судом. Основанием здесь уже будет международное соглашение между Россией и Египтом о правовой помощи.

Когда у стран есть международное соглашение, то признать решение иностранного суда проще, чем по принципу взаимности.

Заявление необходимо подать в районный суд по месту нахождения наследства, то есть, где находится счета.  Все документы должны быть переведены и заверены нотариусом.

По результатам иностранец получит определение о признании решения суда.

Так, решение иностранного легализовано, и иностранцы могут идти в банк с этим документом и получить свое наследство.

2.3 Расторжение брака

Еще один популярный пример — это брачные отношения с иностранцами.

Здесь важно смотреть с гражданином какой страны был заключен брак. Например, если с гражданином СНГ, то ситуация становится проще, потому что между странами есть соглашение о признании решений судов.

То есть решение суда будет признано, и граждане двух стран могут получить развод.

Также по российскому закону В Российской Федерации признаются решению иностранных судов о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов Российской Федерации.

Так, признание в Российской Федерации иностранных решений о расторжении брака означает, что за иностранным решением признается такая же юридическая сила, как и за решением российских судов (или органов загса) о расторжении брака.

2.4 Алименты

С алиментами суд также проверит какие основания есть для признания решения иностранного суда.

Так, в деле с участием гражданина Швейцарии Московский городской суд отказал в признании решения суда. Суд написал, что между Россией и Швейцарией нет международного договора о правовой помощи. (33–24441/2016).

А вот с Беларусью и странами СНГ все проще, есть международный договор и чаще всего суд признает решения иностранного суда в России. (3–134/2012).

Заключение

Как мы видим, ситуация с признанием решения иностранного суда требует юридического анализа.

Давайте отметим самые важные этапы:

  1. Ищем правовые основания для признания решения иностранного суда;
  2. Определяем какой суд в России нам нужен;
  3. Подаем заявления и пишем нашу правовую позицию;
  4. Получаем определение суда о признании решения иностранного суда;
  5. Если это необходимо, то получаем исполнительный лист и идем к приставам.

ПОДРОБНЕЕ
Расторгнуть договор займа

Договор займа, как и любой другой вид договора, прекращает своё действие после того, как стороны соглашения выполнят установленные в нём обязательства в определённый срок. Однако, при этом, можно расторгнуть договор займа посредством обращения в суд по нескольким существенным основаниям. В этой публикации мы поговорим о возможности расторжения такого вида соглашения, проанализируем все возможные основания для расторжения контракта и приведём пример из нашей практической деятельности.

Статья 807 ГК РФ:

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заёмщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Досрочно вернуть займ: основания

Расторгнуть договор займа досрочно возможно по причинам, перечень которых закреплён в законодательстве. Ключевые основания находятся в статье 450 ГК РФ. Однако, важно учитывать, что данный перечень является открытым. Подобное условие позволяет сторонам добровольно договориться о прекращении действия договора в связи с изменением определённых обстоятельств.

часть 2 статьи 450 ГК РФ:

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Условие о признаке существенности нарушения договора является очень важным при оценке возможности расторжения договора займа. Сторона должна проанализировать, имеет ли место в данном конкретном случае ущерб, который является значительным, и на который сторона рассчитывала при заключении займа.

Для наиболее полного представления о возможности взыскания займа в суде перечислим основные причины. Важно напомнить ещё раз, что они не являются закрытыми, то есть при любом другом существенном нарушении договора сторона имеет возможность досрочно расторгнуть договор займа.

Возможные основания для того, чтобы досрочно вернуть займ:

1. Первое, что приходит в голову при мысли о договоре займа, это неуплата долга и процентов по нему. Безусловно, недобросовестное исполнение, а точнее невыполнение обязательств по договору является ключевым и самым распространённым основанием для расторжения соглашения о займе. В данное основание также включается положение о нарушении сроков возврата заёмных средств. Суды однозначно в данном случае встают на сторону истца. Однако, удовлетворяют требование только о возврате суммы долга и процентов, накопленных на день подачи искового заявления. Моральный вред в контексте подобных судебных споров, как правило, остаётся без удовлетворения. Например, в деле, рассмотренном Басманным районным судом, судебным органом было отказано во взыскании морального вреда по следующей причине:

Решение Басманного районного суда по Делу № 2-2125/16:

«Из обоснований истца о причинении ему морального вреда следует, что моральный вред он связывает с причиненным ему имущественным вредом и расценивает заявленную к взысканию сумму морального вреда как компенсацию вследствие причиненного ему имущественного вреда. При нарушении имущественных прав, а невозврат долга – нарушение имущественных прав, компенсация морального вреда применяется лишь в случаях, специально предусмотренных законом. 
Каких-либо доказательств того, что ответчиком истцу причинены нравственные или физические страдания, вызванные неправомерными действиями ответчика, и доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и страданиями заявителя, фио не предоставил. В связи с этим, суд не находит оснований для возложения ответственности на ответчика за причинение морального вреда и признания того, что истцу действиями ответчика, своевременно не вернувшего долг и проценты по договору займа, причинен моральный вред».

2. Второе основание, являющееся более сложным, – оспаривание займа по его безденежности. Чаще всего ответчик ссылается на то, что фактически истцом была передана сумма меньше, чем указано в соглашении, то есть денежные средства не были переданы в полном объёме.

Но судебная практика в данном отношении достаточно противоречива. В особенности, споры касаются того, какая из сторон должна доказать факт безденежности: займодавец доказывает факт наличия у него определённой денежной суммы, либо заёмщик доказывает факт того, что он получил сумму меньшую, чем определено сторонами.

Некоторую точку в данном противоречии поставил Верховный суд Российской Федерации в 2021 году, указав следующее.

Определение ВС РФ от 14 декабря 2021 года N 1-КГ21-15-КЗ:

«Таким образом, обязанность доказать безденежность заёмной расписки должна быть возложена на ответчика.
Согласно буквальному значению содержащихся в представленной истцом расписке слов и выражений ответчик обязался вернуть долг в размере 250 000 рублей в указанный срок, в силу чего обязанность доказать безденежность расписки должна быть возложена на него».

3. Объявление заёмщика несостоятельным (банкротом): следует учитывать, что данное основание действует только в случае, если погашение долга не будет препятствовать восстановлению платёжеспособности несостоятельного лица.

4. Использование заёмных средств не в соответствии с целями займа. Речь идёт только о случаях, когда займ имеет характер кредитного обязательства. Отметим, что данное основание довольно редко применяется в суде.

5. Действие непреодолимых обстоятельств. Взыскать займ в суде можно в случае, когда имеют место причины, которые делают реализацию заёмного обязательства невозможной. Речь идёт о так называемых форс-мажорных обстоятельствах, или, например, признании стороны договора недееспособной, его смерти и т.п.

6. Действия мошеннического характера. К ним можно отнести действия, которые направлены на оказание давления на заёмщика. Например, принуждение к заключению заёмного договора посредством угроз. Заключение подобного вида договора по фиктивным документам или ложным сведениям является поводом для признания такого соглашения ничтожным.

7. Досрочно вернуть займ можно посредством признания сделки недействительной. Описание и характеристика последних содержится в статьях 168 — 173.1, 175 — 179 ГК РФ. Например, мнимая или притворная сделка, сделка с недееспособным (ограничено дееспособным) лицом, сделка, совершённая под влиянием существенного заблуждения и т.д.

Мнимая сделка — сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом.

Досрочно вернуть займ в одностороннем порядке

Возникает вопрос относительно того, возможно ли расторгнуть договор займа одной стороной. Ответ на этот вопрос является положительным. Однако, прежде, чем идти в суд, необходимо постараться урегулировать спор в порядке досудебного производства. Для этого необходимо направить уведомление другой стороне соглашения. Срок ответа на данный уведомление может быть определено сторонами или законом.

Досудебное уведомление о расторжении договора займа: пример

Между нашим клиентом и заёмщиком в 2021 году был заключён договор процентного займа. Сумма займа – 2 000 000 рублей, срок – 36 месяцев под 6% годовых. Согласно соглашению между сторонами в случае существенного изменения Банком России ставки рефинансирования и/или в связи с существенным изменением экономической ситуации в России, по соглашению сторон может быть принято решение об изменении размера установленных на сумму займа процентов.

В настоящее время размер ключевой ставки составляет 16 %. На момент заключения договора ставка была 5,5 %. Фактически, ставка сейчас увеличилась в три раза, что, безусловно, можно квалифицировать как существенное изменение.

В связи с этим по соглашению сторон может быть принято решение об изменении процентов на сумму займа. Займодавец хочет воспользоваться своим правом и установить с даты настоящего уведомления и до конца срока займа размер процентов на сумму займа, равный 16 %.

Согласно условиям договора, в случае несогласия одной из сторон на изменение процентной ставки, сумма займа и проценты за фактическое время пользования суммой займа должны быть возвращены займодавцу в течение 10 календарных дней с момента принятия такого решения.

То есть заёмщик вправе отказаться от изменения процентной ставки, но в таком случае заёмщик в течение 10 календарных дней с момента получения настоящего уведомления должен вернуть сумму займа (2 000 000 рублей) и проценты за фактическое время пользования займом. На сегодняшний день сумма процентов составляет 291 945 рублей.

Собственно, позиция клиента вполне ясна: заёмщик должен согласиться на соразмерное увеличение ставки займа (16 %) либо вернуть сумму займа и проценты за пользование им.

Требования клиента были выражены в следующем:

принять повышение ставки займа до 16% с момента получения настоящего уведомления и письменно уведомить об этом займодавца, либо;

вернуть сумму займа в размере 2 000 000 рублей, а также процентов за фактическое время пользования займом (291 945 рублей) в течение 10 календарных дней.

Ответственность заёмщика мы описали следующим образом:

В случае если настоящее требование не будет исполнено в полном объёме и в указанный срок, то займодавец будет вынужден незамедлительно принять меры по защите своих прав путем обращения в судебные органы с отнесением всех судебных расходов, в том числе стоимости расходов на услуги юридической компании, госпошлины, почтовых и иных расходов на счёт заёмщика.

В случае оплаты долга за пределами установленного срока займодавец не откажется от требования по возмещению любых уже понесённых к этому моменту затрат.

Взыскать займ в суде

Если досудебное урегулирование спора в виде уведомления не сработало и другая сторона проигнорировала предложенные условия, то своё право возможно защитить с помощью обращения в суд. Для того, чтобы подать исковое заявление в суд, необходимо иметь при себе следующие документы:

1. копию договора займа;

2. копию отправленного уведомления;

3. квитанцию об оплате государственной пошлины;

4. подтверждение позиции истца, то есть доказательства, подтверждающие нарушение обязательств по займу.

Судебный орган следует определять, исходя из места жительства ответчика (либо по соглашению сторон в договоре займа). Исковое заявление должно содержать ёмкую, но при этом полную информацию об обстоятельствах, начиная от заключения договора займа до обстоятельств, которые стали причиной расторжения соглашения.

В просительной части следует обозначить требование расторгнуть договор займа и изложить материальные требования к ответчику, например, вернуть сумму заёмных средств с учётом процентов на сегодняшний день.

Выводы

В завершении этой темы хотим точечно отметить, каким образом и из каких этапов состоит расторжение договора займа. Напоминаем, что соглашение о займе может быть расторгнуто в двух случаях:

первый — соглашение сторон;

второй – в одностороннем порядке.

Односторонний порядок предполагает составление соответствующего уведомления. Безусловно, судебная практика, в основном, базируется на том, что досрочно расторгнуть договор хочет именно сторона, которая предоставила займ.

Алгоритм действий следующий:

Первое. Уведомление. Одна из сторон договора займа предлагает изменить условия действующего соглашения, а в случае отказа – прекратить имеющиеся обязательственные отношения. В уведомлении сторона должна чётко и понятно изложить свою позицию и предложить конкретные меры по дальнейшему взаимодействию между сторонами. В этом документе необходимо избежать двойных формулировок для того, чтобы прийти к компромиссу с другой стороной договора.

Второе. Ответ. Другая сторона соглашения должна дать ответ на уведомление в указанный в нём срок. По умолчанию он составляет до 30 дней, однако стороны могут договориться об ином сроке. Идти в суд можно только в случае, если получен отказ либо по истечении обозначенного срока ответ не пришёл.

Третье. Иск. Судебный орган рассматривает исковое заявление, устанавливая все обстоятельства произошедшего, рассматривая, каким образом и в какой сумме были переданы денежные средства, имело ли место погашение заёмщиком долга и процентов по нему, а также насколько серьёзной является просрочка, её размер и длительность.

Четвёртое. Расторжение займа. Договор займа прекращается посредством вынесения судебного решения, в котором обозначено дальнейшее выполнение возложенных судом обязательств и порядок взыскания суммы задолженности. После расторжения договора займа обязательства между сторонами является прекращёнными. Однако данный факт не освобождает заёмщика от выплаты суммы долга, процентов по нему, а также иных материальных требований истца. При этом точный размер и состав материальных требований определяет суд.

Как вы могли заметить, наши юристы нашли основания, которые не содержатся в перечне ключевых поводов для расторжения договора займа. Именно в этом и состоит главная работа и задача юриста. Специалист может обнаружить такое основание, которое не содержится в нормах гражданского законодательства, но при этом является существенным, а, следовательно, с помощью него возможно досрочно расторгнуть договор займа.

ПОДРОБНЕЕ
Заблокировать видео на Youtube

Youtube — самая популярная в мире видео платформа. Каждый день пользователи публикуют около 4 миллионов видео разного контента. Люди смотрят полезные и развлекательные видео и некоторые из них могут нарушать законодательство страны.

В статье мы как раз и поговорим про такие ситуации. Видео, которое нарушает права человека, должно быть заблокировано. Мы расскажем о том, что нужно сделать, чтобы такое видео было удалено. Дадим полезные лайфхаки и инструкцию.

Если у Вас есть вопросы по удалению той или иной информации из сети, обращайтесь в наш Телеграм-чат, где юристы бесплатно отвечают на вопросы о том, как удалить нежелательную информацию из сети.

Что может быть причиной для удаления видео?

Компания Youtube зарегистрирована и работает в США, там находится ее офис. Однако, онлайн платформа имеет пользователей со всего мира, поэтому политика Youtube универсальна для всех стран.

Кроме того, законодательство многих стран берут свое начала из международных конвенций и во многом похожи друг на друга.

Сейчас мы расскажем о самых частых причинах для жалобы на видео на Youtube.

1.1 Персональные данные и конфиденциальность

Многие страны защищают конфиденциальность своих граждан. Публикация и распространение персональных данных запрещены.

Персональные данные — это информация, которая помогает идентифицировать конкретного человека. А именно:

  1. Имя и фамилия;
  2. Паспортные данные;
  3. Место регистрации, место жительства;
  4. Телефонные номера и электронная почта;
  5. Файлы cookies и др.

Главное — это то, что публикация этой информации может помочь злоумышленникам идентифицировать человека. Поэтому персональных данных может быть больше, чем в списке.

Youtube в своей политике пишет так: “Чтобы вас можно было однозначно идентифицировать на видео, в нем должно быть достаточно личных сведений о вас”.

Иными словами, если в видео просто показали лицо человека, то этого будет недостаточно. Нужно именно то, о чем мы говорили выше. Кроме того, каждое видео необходимо оценивать индивидуально.

Стоит помнить о том, что подать жалобу на видео, где нарушена конфиденциальность может только тот человек, чьи персональные данные были опубликованы. Для этого администрация платформы может попросить подтвердить свою личность. (Сфоткаться с паспортом или другим документом).

Пример из судебной практики:

 Компания выложила видео на Youtube, где гражданин заметил свои персональные данные. В своем решении суд высказал несколько важных пунктов, которые стоит отметить:

  1. Гражданин имеет право на частную жизнь и уважение со стороны других лиц и организаций;
  2. Телекомпания ведет коммерческую деятельность, а значит выложила видео с целью получения прибыли;
  3. Видео набрало много просмотров, а значит есть факт распространения видео;
  4. Гражданин имеет право на удаление видео, так он не давал согласие на публикацию;
  5. В данной ситуации нет общественно-значимого интереса, ради которого было выложено видео.

В итоге суд обязал Youtube и ответчика удалить видео. Вот вам яркий пример того, как можно обжаловать решение в апелляции.

1.2 Клевета

Еще одной причиной для жалобы и удаления видео на Youtube является клевета. Давайте посмотрим правила платформы и узнаем, что это значит.

Администрация Youtube пишет, что законодательство о клевете может отличаться, однако есть универсальный термин для такой ситуации.

Клевета — это распространение не соответствующих действительности сведений, наносящих ущерб репутации лица или организации. То есть здесь важны несколько признаков:

  1. Информация была опубликована;
  2. Информация ложная, не соответствует действительность;
  3. Есть утверждения о фактах;
  4. Информация наносит ущерб репутации.

Важный момент: Обычное негативное мнение не является клеветой. Должно быть именно ложное утверждение о фактах. Например, что человек совершил преступление или более чем то, или организация обманывает своих клиентов.

Доказать то, что эта информация ложная можно реальными документами об отсутствии судимости или привлечения к ответственности.

Если в видео есть такие ложные утверждения о фактах, то администрация Youtube поможет пользователю удалить такое видео.

1.3 Оскорбления и угрозы

Люди равны по национальности, расе, религии, политических убеждениях. Вот главная позиция платформы по этому вопросу. Дискриминация на Youtube запрещена.

Администрация удалит видео, если автор:

  1. неоднократно призывает зрителей к насилию, оскорблениям или дискриминации;
  2. систематически оскорбляет или унижает конкретного человека в своих материалах;
  3. подвергает кого-либо угрозе физической расправы из-за социальных или политических убеждений;
  4. ради финансовой выгоды систематически создает контент, который вредит сообществу YouTube, провоцируя враждебность между авторами.

Администрация удаляет такие видео. Три нарушения за 90 дней- удаление канала.

1.4 Авторское право

Помним, автором контента является тот, кто его создал. Публикация или распространение такого контента как своего без ссылки незаконна. Чаще всего другие пользователи публикуют на своих канал чужие видео.

Если вы дадите информацию, что вы являетесь автором, Youtube поможет удалить видео.

Инструкция для пользователей

Давайте теперь поговорим о том, как удалить видео, которое нарушает Ваши права. Это юридическая услуга, которую лучше доверить профессионалу, а не просто так отправлять жалобы. Поверьте, что грамотная жалоба эффективнее, дешевле, быстрее, чем суды.

То есть мы будем рассматривать эту процедуру не как обычную жалобу, а как юридическую работу с администрацией видео платформы.

2.1 Попробуйте связать с автором видео

Лучше начать с поиска автора видео и диалога с ним.

Здесь стоит смотреть на ту информацию, которая есть на канале автора или под видео. Обычно, это могут быть ссылки на сайт, странички в социальных сетях, телеграмм каналы.

Нам нужно узнать именно идентификационные данные пользователя, чтобы направить ему официальную претензию.

Претензия пишется по закону страны, где находится человек, чьи права были нарушены. Как правило, в этом документы нужно описать ситуацию, какие Ваши права были нарушены. Претензия заканчивается с требованием удалить видео или изменить его.

2.2 Жалоба в Youtube

Довольно часто не получается найти автора видео или он не хочет удалять видео. В этом случае начинаем процедуру работы с администрацией Youtube.

См. ссылку. Необходимо нажать на “fill out the form”, выбрать страну и начать заполнять форму.

Или написать на официальную почту. Это поможет обратить внимание администрации онлайн платформы. Youtube принадлежит Google, а значит необходимо найти их реквизиты. Их можно найти в справочной информации о компании.

Далее нужно добавить URL видео и написать какой закон нарушает видео. Отдельно стоит обратить внимание на описание правовой позиции. Это важный момент.

Правовая позиция — это то, почему видео нарушает наши права с точки зрения закона, и мы можем также доказать это документами.

Что может служить доказательствами?

Здесь все зависит от ситуации. От того, какой закон нарушает видео. Дадим несколько примеров.

  1. Если автор видео опубликовал клевету о том, что человек нарушил закон, то можно дать администрации Youtube справку об отсутствии судимости. В разных странах эти документы могут отличаться;
  2. Если автор видео опубликовал персональные данные, то нужно доказать вашу личность паспортом и то, что информация в видео идентифицирует вас;
  3. Если нарушены авторские права, то подтверждаем ваше авторство. Может была регистрация или ссылку на ваше видео, которое Вы создали раньше.

От качества доказательств зависит и результат работы с администрацией Youtube.

Через некоторое время платформа ответит на Вашу жалобу. Администрация может удалить видео, дать автору время на удаление или изменения видео или даже заблокировать канал автора. (Все зависит от ситуации).

2.3 Запрещаем доступ к видео через поисковик

Поисковая система является посредником между пользователями и онлайн платформой Youtube. Именно с помощью поиска люди находят информацию, видео, статьи.

Поисковику имеют похожую с Youtube политику. Вещи, которые запрещены на видео платформе, запрещены и в поисковике.

Мы можем попросить администрацию поисковой системы заблокировать доступ для поиска видео, которое нарушает права. Для этого мы должны написать на официальную почту.

В своих требованиях мы пишем нашу правовую позицию, доказательства, почему видео нарушает закон страны. Все как в жалобе к Youtube.

Поисковые системы также уважают международные нормы и законодательства стран, поэтому могут помочь запретить доступ к видео.

Заключение

Не все пользователи Youtube соблюдает закон. Мы видим, что есть достаточно оснований для блокировки видео. Это и персональные данные и авторское право и оскорбления или угрозы и клевета, и другие причины для удаления видео.

Каждая ситуация должна быть оценена, есть ли нарушение закона в видео. Если есть, то начинается юридическая работа с администрацией Youtube.

И от качества этой работы зависит и результат.

ПОДРОБНЕЕ
Иск об истребовании имущества

В этом году у нас было совсем немного публикаций о том, что делать, когда не возвращают мое имущество. В канун Нового года исправим эту несправедливость и расскажем про иск об истребовании имущества. Этот иск – важнейшее средство защиты собственника и используется, если собственника лишают фактического обладания своей вещью.

Римляне описывали собственность как триаду полномочий «Usus, Fructus, Abusus» – владение, пользование, распоряжение. Если лишают usus, подойдет иск об истребовании вещи.

План действий, чтобы обязать вернуть собственность

1. Единственное лицо, которое может выступать истцом по иску об истребовании имущества, — собственник

По меткому выражению Верховного суда РФ,  истребование имущества из чужого незаконного владения — это требование не владеющего вещью собственника к владеющему несобственнику о возврате вещи.

Обзор Верховного суда РФ от 25.11.2015

Как подтвердить, что не возвращают МОЕ имущество?

Для недвижимого объекта — выписка из ЕГРН; но если право не регистрировалось, что является большой редкостью, принимаются любые доказательства. При этом, выписка из Реестра государственной (муниципальной) собственности или справка о балансовой принадлежности не считаются документами, безусловно подтверждающими собственность.

Для движимого объекта – принимаются любые доказательства; например, договор купли-продажи или дарения, завещание, акт приема-передачи.

2. Гражданское законодательство запрещает истребовать некоторые объекты по правилам виндикации

Деньги и ценные бумаги на предъявителя

3. Используйте виндикацию, когда нет договорных отношений с приобретателем

В юридической литературе иск об истребовании имущества называют виндикационный («виндикация» от латинского vim dicere — «объявляю о применении силы», означает истребование имущества из чужого владения).

Иск об истребовании имущества применяется для защиты лиц, которые утратили собственность, сами не зная о «происшествии».

А вот если эти лица передали имущество по сделке, закон дает иные инструменты:

  • признание сделки недействительной, если договор нарушает закон, или заключен под влиянием обмана, насилия, угроз, или причиняет вред кредиторам банкрота и т.д. Последствием недействительности сделки является реституция – приведение сторон в изначальное положение, как будто сделки не было. Например, при успешном оспаривании договора купли-продажи покупатель возвращает вещь, а продавец перечисляет обратно деньги.
  • расторжение договора, если одна из сторон существенно нарушает условия сделки. При расторжении договора купли-продажи покупатель также обязан вернуть вещь, а продавец отдает покупную цену, как правило, без задатка, если нарушитель – покупатель.
  • понуждение к регистрации права собственности, если продавец отказывается подавать документы на регистрацию перехода права собственности к покупателю.

4. Определите, у кого находится вещь в настоящий момент

Суд обяжет вернуть собственность, если ваше имущество находится у ответчика. Если ответчик успел продать вещь, то необходимо искать нового владельца и заменять ненадлежащего ответчика. Как понимаете, цепочка передачи вещи может длиться до бесконечности.

Чтобы избежать такой чехарды при истребовании объектов недвижимости, юристы Дела чести советуют следующее.

Во-первых, закажите выписку из ЕГРН о том, кто является собственником объекта на текущую дату. В ближайшее время нужно подавать иск именно к тому лицу, которое указано в выписке.

Во-вторых, вместе с исковым заявлением направьте в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер. В просительной части такого ходатайства указывается необходимая обеспечительная мера: «запретить Росреестру (указывается регион места нахождения имущества) вносить регистрационные записи в отношении объектов (перечисляются недвижимые объекты). Суд принимает обеспечительные меры в течение одного рабочего дня; одновременно исковое заявление принимают к производству. Однако если суд найдет недостатки в исковом заявлении или ходатайстве, то оба они будут оставлены без движения. Например, если истец не заплатит госпошлину 3 000 рублей за обеспечительные меры в арбитраже, то иск и ходатайство оставят без движения. А в обеспечительных мерах самое главное – эффект внезапности: приобретатель ни о чем не подозревает и не думает переоформлять имущество с целью сокрытия, а в этот момент Росреестр уже оформил арест на спорные объекты. Поэтому в таких исках важна помощь квалифицированных юристов.

Для предотвращения круговорота движимого имущества рекомендуем также обратиться с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Например:

  • наложение ареста – запрет распоряжаться и пользоваться вещью
  • судебный секвестр – передача вещи на хранение определенному судом лицу.

5. Определяем, является ли новый владелец вашего имущества добросовестным

Добросовестный приобретатель не знает и не может знать, что приобретает имущество у лица, которое не вправе им распоряжаться.

Соответственно, недобросовестный приобретатель знал или мог узнать, если бы проявил должную осмотрительность, что имущество не принадлежало продавцу.

От недобросовестного приобретателя вещь можно истребовать всегда. Если же приобретатель является добросовестным, то придется очень потрудиться, чтобы забрать свою вещь.

Суды отличают добросовестных приобретателей от недобросовестных следующими способами:

ДобросовестныйНедобросовестный
1. Полагавшийся на ЕГРН покупатель, признается добросовестным, если не доказано, что он должен был знать об отсутствии собственности у продавца1. Если в ЕГРН в качестве собственника указано иное лицо, а не продавец, или в отношении этого объекта стояла отметка о судебном споре, то покупатель не считается добросовестным
2. Длительное и открытое пользование объектом характерно для добросовестного приобретателя2. Если приобретателю объекта недвижимости этот объект во владение не передавался, то он недобросовестный
3. Обеспечительная мера, принятая судом, но не отраженная в Росреестре, не порочит приобретателя3. Обеспечительная мера на имущество, зарегистрированная в Росреестре, делает приобретателя недобросовестным
4. Приобретатель никак не связан с предыдущими «собственниками»4. Родственные и корпоративные связи между участниками цепочки сделок
5. Рыночные условия сделки5. Заниженная цена, отсутствие реальной оплаты

6. Оцениваем возмездность сделки

Возмездность означает наличие встречного предоставления за вещь. Это могут быть деньги, другие вещи, имущественные права. Например, сделка по внесению неденежного вклада в уставный капитал ООО – возмездная сделка, так как ООО передает взамен корпоративные права участия.

Возмездность сделки никак не влияет на признание приобретателя добросовестным.

Если добросовестный приобретатель получил имущество «безвозмездно, то есть даром», то шанс забрать у него свое имущество – 100 % (пункт 2 статьи 302 ГК РФ).

Также считается, что приобретатель получил вещь безвозмездно, когда он передал встречное предоставление после того, как узнал о неправомерности своего владения.

Но если добросовестный приобретатель честно заплатил деньги либо передал встречное предоставление в иной форме, то настоящий собственник сможет виндицировать свою вещь только в определенных случаях.

7. Изучаем обстоятельства выбытия имущества от настоящего собственника

При возмездности сделки имущество отберут у добросовестного приобретателя только в трех случаях:

  1. настоящий собственник до этого потерял вещь
  2. у настоящего собственника ранее украли вещь
  3. имущество выбыло из владения настоящего собственника иным образом помимо его воли

Недействительность сделки, на основании которой имущество выбыло из владения собственника, не означает по умолчанию, что вещь выбыла помимо воли собственника. Но такая ситуация часто встречается в делах о банкротстве. Представьте, руководители должника-юридического лица до своего банкротства решили скрыть имущество от кредиторов путем отчуждения третьим лицам, эти третьи лица продают имущество дальше. Затем в банкротстве конкурсный управляющий успешно оспаривает сделки, поскольку они совершены во вред кредиторам и с превышением должностных полномочий, то есть помимо «воли» самого юридического лица. Как правило, денег по оспоренной сделке не получить, так как контрагенты обычно аффилированы с должником и сами имеют финансовые проблемы. Поэтому конкурсный управляющий вправе подать иск об истребовании имущества к тому лицу, у которого оно фактически находится (пункт 36 Обзора Верховного суда РФ № 1 за 2019 год). Шансы на успех у конкурсного управляющего велики, так как уже есть судебный акт, установивший выбытие имущества помимо воли должника. Суд откажет конкурсному управляющему, только если будут возвращен деньги по оспоренной сделке.

Считается, что имущество «ушло» от настоящего собственника помимо его воли, если оно изъято по решению суда, которое отменено в апелляции или кассации.

8. Особенности истребования жилого помещения

С 01.01.2020 вступили в силу поправки, давно назревавшие в судебной практике.

Федеральным законом от 16.12.2019 № 430-ФЗ статья 302 ГК РФ дополнена пунктом 4. Согласно новой норме, государство не может обязать вернуть собственность на квартиру, если с момента регистрации права первого добросовестного приобретателя в Росреестре прошло 3 года.

Если же три года еще не истекли, публичный собственник может заявить иск об истребовании имущества, но чтобы выиграть дело ему самому нужно доказать те обстоятельства, которые обычно должен доказывать добросовестный приобретатель: 1) недобросовестность приобретателя, 2) выбытие помимо воли.

9. Исковая давность

Иск о возврате имущества из чужого незаконного владения может быть заявлен по общим правилам, то есть в течение 3 лет с момента, когда настоящий собственник узнал о нарушении своего права и определил нарушителя (в данном случае фактического владельца).

При смене владельцев исковая давность не прерывается.

10. Последствия истребования имущества из чужого незаконного владения

Несмотря на то, что имущество возвращается настоящему собственнику, он не должен компенсировать приобретателю, даже если тот является добросовестным, затраты последнего на покупку этой вещи. Добросовестному приобретателю придется в дальнейшем в новом судебном процессе требовать убытки от «продавца» за изъятие имущества (ст. 461 ГК РФ).

Однако после возврата имущества, настоящему собственнику и приобретателю все же придется произвести кое-какие расчеты:

  • недобросовестный приобретатель возмещает все доходы, которые он получил за время своего незаконного владения от использования вещи.
  • добросовестный приобретатель также несет такую обязанность, но с момента, когда узнал о неправомерности своего владения. Такой момент не может быть позже получения судебной повестки по виндикационному иску.
  • настоящий собственник возмещает расходы приобретателей на поддержание имущества в нормальном состоянии с того времени, с которого собственнику причитаются доходы.
  • настоящий собственник также возмещает добросовестному приобретателю стоимость неотделимых улучшений.

Итак, мы разобрались, что делать, если не возвращают мое имущество. Защитить права поможет иск об истребовании собственности из чужого владения (виндикационный иск). Данное требование было известно еще древним римлянам, поэтому за столько веков в законодательстве оформился стройный и эффективный способ защиты. Схематично он выглядит так:

  1. Иск вправе заявлять невладеющий собственник против владеющего несобственника.
  2. От владеющего несобственника имущество всегда можно истребовать, если он недобросовестный, то есть знал о незаконности своего приобретения.
  3. У добросовестного приобретателя вещь точно заберут, если он получил ее в дар.
  4. Если добросовестный приобретатель купил вещь за рыночную цену, то собственнику придется доказать, что вещь выбыла из владения помимо его воли.

С наступающими праздниками, дорогие читатели! Успехов в защите Вашей собственности! А мы оставим для Вас пример претензии для истребования имущества:

ПОДРОБНЕЕ
Как узнать собственника сайта в РФ?
В 2023 году в мире зарегистрированы более одного миллиарда сайтов в Интернете. Все ли они сделаны с хорошими намерениями и не нарушают закон? Ответ: конечно нет. Довольно часто возникают споры из-за нарушения авторских прав или защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Статья будет полезна иностранцам, у которых возник спор с онлайн сайтом, который зарегистрирован в России. Мы дадим советы и скажем как узнать собственника такого сайта.

Зачем нужно узнавать собственника сайта?

Как мы уже говорили, чаще всего это споры по авторским правам или по защите чести, достоинства и деловой репутации или персональные данные. Но мы не можем начать нашу юридическую работу с самим сайтом. Мы должны узнать, кто является собственником сайта, который будет ответственным за информацию в интернет-источнике. В России этот вопрос регулирует Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Он дает нам несколько понятий, про которые нам надо поговорить. Доменное имя сайта — название сайта, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети. Владелец сайта в сети «Интернет» — человек или организация, которая сама определяет порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок публикации информации на таком сайте. Администратор домена — человек или организация, на которую зарегистрирован сайт. Стоит также отличать действия поисковой системы (Yandex, Google, Mozilla и так далее) и владельца сайта. Если информация на сайте нарушает закон, то пользователь сам несет ответственность. Но если такое нарушение закона подтвердиться, то поисковая система поможет изменить или удалить информацию. Есть несколько способов, чтобы узнать владельца сайта. 1.Онлайн сервис whois Есть сервис для проверки владельцев онлайн сайтов. Инструкция здесь достаточно простая. Нужно вставить домен сайта и сервис даст информацию. Ниже дадим вам ссылки
https://www.nic.ru/whois/
https://www.reg.ru/whois/
Однако, есть несколько недостатков этого сервиса. Дело в том, что в России есть специальный закон о персональных данных, по которому данные физического лица не могут быть опубликованы на каком-либо ресурсе.
Важный момент: Если владельцем сайта является человек, то информацию из сервиса вы не сможете получить. Там будет написано “personal data”. Но иногда человек сам разрешает публиковать в онлайн сервисе информацию о себе. В этом случае Вы сможете увидеть данные.
Если собственником сайта является организация, то Вы сможете узнать имя регистратора, администратора, контактные данные и DNS сервер. 2. Информация на сайте Закон об информации, о котором мы говорили в начале статьи регламентирует, что владелец сайта должен публиковать на своем сайте информацию о:
      1. Наименование организации;
      1. Адрес или место нахождения;
      1. Адрес электронной почты для связи.
    Мы рекомендуем посмотреть сайт, все ссылки и вкладки на нем. Также стоит обратить внимание на документы. Это могут быть лицензии, пользовательские соглашения, политика конфиденциальности, чеки и так далее. Как правило, такие документы имеют информацию о владельце сайте или об организации или человеке, с которым мы может вести нашу юридическую работу. 3. Адвокатский запрос Адвокатский запрос — это юридический документ, который пишет специалист. Это самый надежный способ узнать владельца сайта. Плюс в том, что на адвокатский запрос должны отвечать все. И государственные органы власти и организации и физические лица.
    В нашей команде есть адвокаты, которые могут помочь Вам направить запрос.  Этот документ отправляется в регистратор доменных имен. Да, они не могут публиковать данные владельца сайта, но они обязаны дать их адвокату. Адвокатский запрос состоит из нескольких частей.
        1. Адвокат пишет адрес организации, куда отправляется запрос, его данные. В России много регистраторов доменных имен, адвокат узнает, какой нужен в нашей ситуации;
        1. Специалист опишет ситуацию и даст правовое основание для требований;
        1. Срок на ответ на адвокатский запрос -30 дней. Если ответа не будет, то организация может быть привлечена к административной ответственности.
      Если владелец сайта физическое лицо, то Вы получите фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту. Стоит помнить о том, что эту информацию о человеке мы можем использовать только для направления претензии или искового заявление. То есть только для защиты своих интересов. Если владелец сайта является организацией, то наименование, инн, адрес, телефон и электронная почта.

       Заключение

      Часто при поиске владельца сайта возникают проблемы. Нет данных или регистратор не может их публиковать. Мы дали Вам три совета по поиску такой информации.
          1. Поиск информации на самом сайте;
          1. Онлайн сервис whois;
          1. Самый эффективный метод- адвокатский запрос.
        ПОДРОБНЕЕ
        Упрощенный порядок взыскания долга в арбитражном суде РФ
        Споры по взысканию долга являются одними из самых популярных. В судах довольно часто можно встретить такие дела. Не являются и исключением споры между иностранной и российской организации, когда у одной из сторон возникает долг.
        В статье мы поговорим о том, как взыскать долг с российской организации в упрощенном порядке. Вы узнаете несколько важных фактов о том:
            • Какие споры могут быть решены в упрощенном порядке;
            • Какие документы необходимо подготовить;
            • Как сформировать правовую позицию и вернуть долг.
          Кроме того, мы будем рассказывать на примере конкретного судебного дела. Наша компания имеет большой опыт по решению споров между российскими и международными организациями и может помочь вам вернуть долг.

          Что такое упрощенное производство в арбитражном процессе

          Упрощенное производство — один из видов судебного производства в арбитражном суде.  Такое производство имеет несколько особенностей и преимуществ. Во-первых, по закону в упрощенном производстве рассматриваются дела с ценой иска до 800 тыс. рублей для организаций и до 400 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей. Цена иска считается по формуле: основной долг плюс санкции (штраф, неустойка, пеня). Судебные расходы не являются частью цены иска. Кроме того, независимо от цены иска в упрощенном порядке могут быть рассмотрены дела по искам о взыскание долга, если истец предоставил договор займа, а ответчик признает свои обязательства. Если ответчик подписал договор займа, то он согласен с условиями и признает свои обязательства (вернуть деньги). Дело подлежит рассмотрению в упрощенном производстве, если представленные документы подтверждают только часть задолженности, а часть требований, которая не подтверждена такими документами, не превышает 800 тыс. Рублей. Или 400 тыс. Рублей. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. N 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»)
              1. Особенности упрощенного производства
            Давайте теперь расскажем о том, почему такие дела рассматриваются в упрощенном производстве. Какие плюсы и минусы есть у этого вида решения спора? В первую очередь арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела в упрощенном производстве. Это может быть по заявлению одной из сторон, либо по решению суда. Также упрощенное производство имеет несколько особенностей:
                1. Более короткий срок рассмотрения спора (два месяца вместо шести);
                1. Спор решается без вызова сторон в суд;
                1. Нет предварительного судебного заседания (это заседание для сторон по решению некоторых процессуальных моментов);
                1. Решение суда будет исполнено немедленно (начнется исполнительное производство);
                1. Решение суда вступает в законную силу через 15 дней (В обычном случае через месяц).
              Стоит отметить, что если спор сложный и требует большого количества доказательств, то упрощенное производство не подходит сторонам. В этом случае необходимо написать ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам.
              Также сторонам важно помнить о сроках направления процессуальных документов. Как мы уже говорили, сроки в упрощенном производстве более короткие, это означает, что за этим нужно следить. 15 дней для предоставления доказательств и отзыва на исковое заявление.
              Если срок был пропущен, то документы стоит направить в суд до решения суда и добавить объяснение того, что у вас не было возможности направить их ранее. Важно помнить о том, что суд выносит решение без мотивировочной части. Это означает, что в документе будет написано, что суд решил взыскать с ответчика сумму или, что суд отказал истцу в удовлетворении требований. Мотивировочная часть решения суда важна для обжалования решения. Чтобы ее получить необходимо направить в суд заявление. После получения этой части проще будет составить правовую позицию для обжалования.

              Взыскание долга в упрощенном производстве. Инструкция и реальная практика

              Давайте перейдем от теории к практике. На самом деле дел о взыскание долга много в судебной практике, мы покажем, какие моменты важны.  Итак, иностранная компания и российская организация заключили договор займа. Российские партнеры не хотят или не могут вернуть деньги. Сумма долга в нашем примере будет 500 000 рублей. Мы видим, что цена иска не будет больше 800 000 рублей. У иностранных контрагентов, конечно, возникает много вопросов о, том, как вернуть долг. 1.1 Пишем претензию организации в России Это важный пункт нашего спора. Досудебная претензия обязательна по закону. Этот документ означает, что вы пытались договориться с должником до обращения, а суд, а должник не захотел возвращать деньги. Ниже мы прикрепим пример досудебной претензии и расскажем про основным моменты в этом документы.
                  1. В первую очередь документ должен быть понятным, он должен описывать нашу позицию и требования;
                  1. Претензию мы направляем по юридическому адресу контрагента;
                  1. Если говорить о структуре нашего документа, то рекомендуем написать его так: Описание нашей ситуации, правовая позиция, требования и приложение;
                  1. При описании нашей позиции мы советуем использовать статьи 309 и 807 Гражданского кодекса (Описывают основные момента договора займа);
                  1. Претензию мы также будет отправлять в суд с исковым заявлением.
                1.2 Исковое заявление в арбитражный суд Иск в Арбитражный суд это одна из самых важных частей нашей процедуры по взысканию долга. Мы дадим вам пример нашего искового заявления и расскажем про самые основные аспекты этого документа. Иск должен быть направлен в арбитражный суд субъекта по месту регистрации ответчика. Стоит обратить внимание на описание основных фактов нашего дела. Мы описываем для суда что случилось, также добавляем наши доказательства.
                Например: Между Истцом и Ответчиком 25.05.2023 должен был быть заключен Договор денежного займа (далее — Договор). Сумма займа – 500 000 рублей, срок займа – до 01.06.2023, 12 % годовых. Проект Договора, подписанный Ответчиком, приложен к настоящему иску. Истец исполнил свои обязательства и перевел денежные средства.
                Как мы уже говорили, нужно добавить проект нашего договора или иной документ, который подтверждает обязанности ответчика. Важно помнить о нашей правовой позиции. Ниже дадим пример основных статей закона, которые помогут в исковом заявлении.
                    1. Ст. 309 ГК РФ-обязательства должны исполняться надлежащим образом;
                    1. Ст. 807 ГК РФ- одна сторона договора обязана дать деньги, а вторая должна вернуть их по срокам и условиям договора;
                    1. Ст.809 ГК РФ- проценты по договору займа;
                    1. Ст.125, 126 АПК- процессуальные нормы по подаче искового заявления.
                  Теперь давайте поговорим о наших требованиях. Мы просим взыскать с ответчика сумму долга, проценты или санкции, если они были. Также помним про принцип компенсации расходов. Сторона, которая проигрывает спор, платит за почтовые, юридические услуги и государственную пошлину. Если вы выиграете спор, то за это все заплатит ответчик.
                  Не забываем про приложение в нашем исковом заявлении. Там мы прикрепляем все документы, которые были в нашем деле. Кстати, похожий спор случился и у нашего клиента. Деньги были переведены, но ответчик не вернул их. Мы составили претензию, исковое заявление, подготовили документы и направили в суд. Судебный спор был в упрощенном производстве, без предварительного заседания и вызова сторон. Это дело мы выиграли. Результат и решение вы можете посмотреть здесь.

                  Исполнительное производство

                  Исполнительное производство — это последняя стадия по возврату долга. Если стороны не смогли в суде договориться, то вернуть долг нам помогут судебные приставы. После получения решения арбитражного суда мы должны попросить выдать исполнительный лист. Для этого направляем в суд заявление. Многие юристы просят конкретно написать в исполнительном листе кто с кого и сколько взыскивают денег. После получения исполнительного листа начинают работать судебные приставы. Они имеют два месяца, чтобы оценить имущество компании, вернуть вам долг или продать имущество на публичных торгах.

                  Заключение

                  Упрощенное производство имеет достаточно много преимуществ для несложных споров вроде возврата долга. Напомним, что такое производство:
                      1. Имеет более короткие сроки для рассмотрения дела;
                      1. Не требует вызова сторон;
                      1. Решение исполняется немедленно и вступает в силу через 15 дней.
                    Если вы будете следовать нашим советам, правильно составите документы, напишите правовую позицию, то у вас все получится.
                    ПОДРОБНЕЕ
                    Жалоба в суд на решение ФАС

                    В 2022-м году в судах было рассмотрено чуть более 7 500 жалоб в суд на решение ФАС, однако только 1/4 часть всех поданных заявлений была удовлетворена судебными органами. Прошлогодняя статистика находится не на стороне заявителей, однако это не означает, что невозможно попасть в эту самую 1/4 часть. Сделали для вас полезную публикацию, которая упрочит ваши позиции в арбитраже и поможет составить заявление в суд на решение ФАС.

                    ФАС и УФАС

                    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) является структурой, которая контролирует соблюдение антимонопольного законодательства. Кроме этого, она следит за проведением торгов, государственных закупок, за соблюдением законов о рекламе и монополиях.

                    УФАС – это территориальные органы данной структуры. В каждом субъекте имеет место такой орган. Заявление можно подавать в тот территориальный орган, который находится в вашем городе.

                    А как быть, если УФАС принял решение об отказе в требованиях, указанных в жалобе, либо вообще не рассмотрел заявление? Ответ такой: когда нет ответа от государственного органа, то граждане или юридические лица обращаются в суд.

                    Обжалование ФАС в арбитражном суде

                    Сначала следует отметить, что не все акты, принимаемые антимонопольным органом, можно обжаловать.

                    Можно:

                    1. решение;

                    2. предписание.

                    Нельзя:

                    1. заключение;

                    2. протокол.

                    Решение антимонопольного органа можно оспорить в двух порядках:

                    первый — ведомственный

                    второй — судебный.

                    Ведомственный – когда ФАС проверяет решение своего территориального органа (УФАС).

                    Судебный – это когда суд проверяет решение антимонопольного органа.

                    Важно. Не обязательно использовать два перечисленных порядка. Ведомственный порядок можно «перескочить» и сразу обратиться в суд.

                    Жалоба в суд на решение ФАС: как составить

                    Для спора с ФАС нужно идти в арбитражный суд.

                    Статья 27 АПК РФ:

                    Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее — индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее — организации и граждане).

                    Обратиться с соответствующим заявлением в арбитражный суд можно в течение трёх месяцев со дня принятия решения или выдачи соответствующего предписания. При этом может быть совершена следующая распространенная ошибка: граждане или юридические лица обращаются в суд, начиная отсчёт срока с даты фактического получения решения, тем самым пропуская установленный законом срок для обжалования ФАС в арбитражном суде.

                    Что еще важно запомнить:

                    Первое. Рассматривая наперёд и обдумывая свои действия по обжалованию в суде решения ФАС, следует в обязательном порядке учитывать сроки исполнения обжалуемого предписания. Это объясняется тем, что для приостановления действия предписания нужно, чтобы заявление было не просто подано в суд, но и принято к производству.

                    Если этот порядок не будет соблюдён, то срок исполнения предписания будет пропущен, что грозит возможным привлечением к административной ответственности юридического лица и его руководителя. А размер ответственности может серьезно «ударить по кошельку» юридического лица и его должностного лица:

                    Статья 19.5 КоАП РФ:

                    Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

                    Второе. Обжалованию подлежит не только решение, но и предписание антимонопольного органа. Указанное объясняется тем, что обжалование исключительно решения УФАС без обжалования предписания не будет означать недействительности предписания и не будет приостанавливать его действия.

                    При обжаловании в ведомственном порядке форма заявления является произвольной. Однако в суде, в отличие от ведомственного порядка, требования к исковому заявлению чётко установленные и ограничены нормами АПК РФ. Необходимо искать статьи, относящиеся к обжалованию ненормативных правовых актов (статьи 198, 200 АПРК РФ). Предлагаем рассмотреть обязательные составляющим жалобы в суд на решение ФАС.

                    Заявление в суд на решение ФАС обязательно должно включать в себя:

                    наименование арбитражного судебного органа, куда подается иск;

                    имя, адрес, ИНН и контактные данные истца, которые должны включать его адрес, номер телефона, адрес электронной почты;

                    название контролирующего органа, который принял обжалуемый нормативно-правовой акт;

                    реквизиты обжалуемого нормативно-правового акта;

                    права, которые нарушаются оспариваемыми нормативно-правовым актом;

                    ссылки на законы и другие акты, которые не соответствуют оспариваемому нормативно-правовому акту;

                    формулирование просительной части иска, то есть требования о признании недействительным решения и предписания УФАС.

                    В качестве приложений пригодятся следующие документы:

                    копия оспариваемых решения и предписания;

                    копия записи ЕГРЮЛ для юридических лиц или свидетельство РГРН;

                    документ об отправке копии жалобы лицам, которые участвуют в деле;

                    документ, подтверждающий оплату госпошлины (размер – 3000 рублей);

                    документы, которые подтверждают полномочия лица на подписание искового заявления.

                    Что касается бремени доказывания, то в соответствии с нормами арбитражного процессуального законодательства такая обязанность лежит на антимонопольном органе. То есть ФАС в суде должен доказать законность того решения, которые обжалует истец. Однако указанное совсем не означает, что истец никак не должен действовать. Истец также является активным участником процесса, от активной позиции которого зависит исход дела.

                    Жалоба на укрупнение лота: наш пример

                    У нас есть несколько статей, посвященных нашему клиенту – индивидуальному предпринимателю. Он регулярно принимает участие в государственных закупках, и не менее регулярно в этих процессах участвуем мы, как его юридические представители, так как, к сожалению, данный процесс не всегда происходит в рамках закона.

                    До этого мы составляли жалобу в ФАС относительно действий муниципалитета, однако в рамках данной статьи мы обращаемся с заявлением в суд на решение ФАС, суть спорного вопроса при этом не поменялась.

                    Был открыт аукцион на выполнение работ, состоящих в оказании услуг по удалению имущества (3 судна), затонувшего в акватории бухты.

                    Наш клиент — ИП обратился к УФАС с жалобой на Аукцион, в которой указал, что заказчик аукциона — департамент природных ресурсов и экологии нарушил нормы российского законодательства, искусственно укрупняя лот, так как включил в аукцион сразу несколько кораблей, чтобы начальная (максимальная) цена муниципального контракта была высокой.

                    В жалобе ИП просил УФАС провести проверку условий аукциона, в том числе и в части укрупнения закупки, а также провести экспертизу анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Заявитель также написал в жалобе, что в техническом задании есть серьезная ошибка в описании затонувшего имущества. Это недостоверные сведения, которые влияют на закупку.
                    В нем указано, что якобы два судна находятся по одним и тем же координатам, это не так и этого не может быть. Они затонули в разных координатах.

                    Позже наш клиент получил ответ от УФАС о том, что жалоба зарегистрирована. УФАС должно было приостановить закупку на момент рассмотрения жалобы, и к настоящему моменту уже дать ответ на жалобу. Однако нет ни приостановления по закупке, ни ответа на жалобу. Собственно, истец обратился в суд для того, чтобы осуществить обжалование ФАС в арбитражном суде.

                    Наша позиция:

                    во-первых, в техническом задании есть серьезная ошибка в описании затонувшего имущества. Это недостоверные сведения, которые влияют на закупку. Из этого следует, что это либо намеренное искажение фактов департаментом, чтобы потом потенциальный (может быть даже заранее определенный исполнитель) мог сказать, что там ничего и не было, а исполнитель все выполнил и нужно доплатить, либо, подняв два судна, исполнитель сможет сказать, что это все три), либо это техническая ошибка, которая приведет к тому, что стоимость надо будет пересматривать (стоимость контракта 67 000 000);

                    во-вторых, нет даже фотографий того, что нужно вытаскивать из воды, потенциальный исполнитель не видит четкий объем работ;

                    в-третьих, объединение 3 судов в одну закупку — это искусственно придуманные требования. Это намеренное укрупнение закупки, которое ограничивает конкуренцию на рынке. Это не единый объект, это 3 разных судна, которые следует доставать по-отдельности. Они располагаются в разных местах, их не вытащить одновременно за один заход. Нет даже такого судна, которое могло бы вместить в себя сразу три затонувших объекта.

                    Вполне очевидно, что приведённые аргументы свидетельствуют о нарушении правил проведения закупки, а также о возможном бездействии антимонопольного органа.

                    В просительной части, помимо просьбы признать незаконным бездействие УФАС, которое выразилось в нерассмотрении жалобы, мы попросили применить обеспечительные меры в виде приостановки всех действий по аукциону на проведение закупки способом электронный аукцион с объектом закупки на выполнение работ «Оказание услуг по удалению имущества, затонувшего в акватории бухты и удалению данного затонувшего имущества».

                    Решение суда мы ещё не получили, однако рассчитываем на положительное разрешение дела. А пока что прикладываем жалобу на укрупнение лота:



                    Выводы

                    Таким образом, в случае, если антимонопольный орган не реагирует на жалобы индивидуального предпринимателя или юридического лица, или принимает решение, которое не устраивает заявителя, то эту ситуацию возможно изменить с помощью обращения в суд.

                    Жалоба подается в апелляционный суд, сделать это нужно в трёхмесячный срок со дня вынесения решения/предписания.

                    В заявлении необходимо объяснить, почему действия антимонопольного органа являются незаконными или почему принятое решение не соответствует нормам законодательства.

                    В жалобе необходимо попросить суд признать незаконным бездействие УФАС, которое выразилось, например, в нерассмотрении жалобы заявителя. То есть судебный орган может обязать ФАС рассмотреть жалобу.

                    Дополнительно обезопасить себя возможно путём принятия обеспечительных мер судом. Это положение необходимо включить в текст жалобы.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Иск о защите деловой репутации

                    Вы часто можете встретить в нашем блоге статьи про иск о защите деловой репутации. Как ни крути, по сей день «сарафанное радио» для многих из нас остается самым надежным источником информации. Мы доверяем тому, что говорят наши друзья и знакомые о магазинчике за углом, о мастере по маникюру или о строительной фирме. Мы думаем: «Эти люди воспользовались услугой и довольны ей». Довольны настолько, что готовы прийти еще раз и советуют именно эту компанию другим. А бывает наоборот. Мы ищем информацию о фирме и наталкиваемся на негативные отзывы. Начитавшись такого, мы будем держаться подальше от «горе-специалистов».

                    Все эти представления потребителей о компании – это ее деловая репутация. Деловая репутация может быть хорошей, а может и не очень. При этом, формирование деловой репутации зависит не только от качества продукта этой компании, но и от впечатления потребителей, которые последние транслируют в Сети. Очень много в Интернете недостоверных сведений о бизнес-компаниях. Зачастую порочащая информация публикуется конкурентами под видом «недовольных покупателей».

                    Удалить недостоверную информацию о бизнес-компании и компенсировать понесенные убытки из-за потери покупателей поможет иск о защите деловой репутации.

                    Наш телегам чат, где юристы бесплатно ответят на вопросы по удалению информации. В закрепленном сообщении этого чата есть пример иска о защите деловой репутации.

                    Деловая репутация в российском праве

                    Первое понимание ценности деловой репутации начало зарождаться в Средневековье, когда активно развивалась торговля и появилось купеческое сословие. Каждый купец хотел перетянуть покупателя к себе, а люди шли к тем, кто славился «добрым именем» (не обманывали, не обвешивали, а продавали качественные товары). Также начали появляться ростовщики; они давали деньги тем купцам, у которых есть «кредит» (доверие). Таким образом, мы видим, что деловая репутация важна на том рынке, где есть конкуренция; деловая репутация – это конкурентное преимущество фирмы.

                    Еще один аспект деловой репутации стал очевиден, когда Россия начала переходить к рыночной экономике в конце XX века. Помните эпизод из фильма «Мир! Дружба! Жвачка!», когда Виталий открыл инвестиционное агентство, собрал деньги граждан и… ничего не вернул? Некоторые предприниматели в те времена просто создавали однодневки, чтоб взять чужие деньги и исчезнуть. Поэтому деловая репутация стала рассматриваться еще и как гарантия исполнения договоренностей.

                    В результате предприниматели начали дорожить своей деловой репутацией, ведь она дает им конкурентное преимущество в глазах потребителей и позволяет взаимодействовать с поставщиками и банками на выгодных условиях.

                    Как следствие в Гражданском кодексе РФ появились правовые механизмы для защиты деловой репутации и возникла возможность подать в суд за клевету.

                    Наши юристы по деловой репутации рекомендуют использовать следующие нормативные акты, чтобы подать в суд за клевету:

                    • Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 10)
                    • Статья 152 ГК РФ
                    • Закон об информации
                    • Многочисленные постановления и определения Конституционного суда (№ 18-П от 09.07.2013, № 44-П от 21.07.2023)
                    • Постановления Пленума и обзоры Верховного Суда РФ:
                    • — от 24.02.2005 № 3
                    • — от 15.11.2022 № 33
                    • — от 16.03.2016
                    • Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.09.1999 № 46
                    • Практика судов вашего судебного округа

                    Основные положения о защите деловой репутации

                    Иск о защите деловой репутации является надлежащим способом судебной защиты, когда об организации распространены порочащие и одновременно недостоверные сведения в Интернете.

                    Чтобы выиграть суд по деловой репутации истец должен доказать:
                    1) информация распространена ответчиком;
                    2) распространенная информация носит порочащий характер;
                    3) распространенная информация не соответствует действительности.

                    Распространение информации (диффамация) – это донесение информации до двух и более человек. Способ распространения не имеет значения, будь то интернет-сайты, соцсети, радио, телевидение, печатные издания или устные выступления.

                    Порочащий характер информации – это целенаправленная дискредитация фирмы, когда ставится под сомнение профессионализм, компетентность или честности ее сотрудников, высказываются обвинения в нарушении закона или совершении уголовно наказуемого деяния и т.п. Порочащий характер во внешнем мире выражается в виде формирования у клиентов и партнеров негативного впечатления о компании (низкое качество услуг, неисполнение контрактных обязательств и т.п.).

                    Информация, не соответствующая действительности (ложь) – это утверждение о фактах, которые якобы существовали, но в ходе проверки установлено, что их не было.

                    В судебной практике сложилось мнение, что деловая репутация не страдает, если ключевые утверждения в целом соответствуют действительности.

                    Утверждение о фактах нужно отличать от субъективной оценки. Субъективная оценка (оценочное суждение) — это личное мнение пользователя Сети о вашем бизнесе. Мнение, в отличие от утверждения, неверифицируемо: его невозможно проверить на соответствие действительности. Наша Конституция гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова. Это означает, что каждый человек может высказывать свое мнение, в том числе по поводу деятельности той или иной организации. Это мнение может быть как положительным, так и отрицательным. Таким образом, негативные отзывы не запрещены в Интернете, если они выражают субъективную оценку.

                    Вместе с тем, субъективное мнение становится предметом судебной оценки, если оно выражено как оскорбление.

                    Утверждение о фактах, в противовес оценке, характеризуется несколькими особенностями:

                    1. описание действий и событий объективной реальности
                    2. действия описываются как произошедшие или происходящие в настоящее время
                    3. безальтернативность (категоричность) высказываний
                    4. отсутствие маркеров мнения («по моему мнению», «лично я считаю» и т.п.)

                    Чтобы наглядно показать различие между утверждениями и оценочными суждениями, приведем несколько высказываний, которые суд признал именно утверждением о фактах и даже рассказал, как проверить их правдивость (дело № А60-630901/2022):

                    • «постоянные проблемы с выдачей теплой специальной одежды» — сравнить с нормативом обеспечения рабочих спецодеждой
                    • «практика неофициального трудоустройства» — это правонарушение, подлежащее установлению надзорными органами
                    • «постоянный процесс оттока персонала» — проверяется статистикой

                    Утверждения о фактах содержатся также в документах госорганов; особенно негативная информация присутствует в уголовных приговорах. Однако подать в суд за клевету нельзя на судей, следователей и иных должностных лиц, вынесших документы с негативной информацией о компании. Такие документы обжалуются в специальном порядке в вышестоящие инстанции. В иной процедуре нельзя их оспаривать.

                    Точно также нельзя подать иск на человека, который написал жалобу на компанию в компетентные органы. Например, потребитель написал в Роспотребнадзор на низкое качество товара, либо кто-то подал заявление в полицию, обвинив в совершении преступления, либо истец в арбитражном суде транслирует неподтвержденные факты в адрес ответчика. Все это не приятно, но в рамках закона, потому что тем самым реализуется конституционное право граждан на обращение в компетентные органы за защитой.

                    Это основные термины по защите деловой репутации. Далее расскажем, как применять теорию на практике.

                    Контент, который может затронуть деловую репутацию

                    Мы ранее уже много раз писали про отдельные способы распространения информации в Интернете. Если хотите почитать, как удалять определенный контент – переходите по ссылкам:

                    Досудебный порядок

                    Нужно ли направлять претензию будущему ответчику? Это не обязательно. Суд примет иск о клевете, даже если потерпевший не представит копию претензии. Но мы в предыдущих статьях много раз писали, что претензионный порядок в Интернет-спорах может быть весьма эффективным. Далее остановимся на трех методах, которые направлены на защиту иных нематериальных благ — персональные данные, авторские права.

                    Если вы разглядите персональные данные или плагиат в контенте, который порочит вашу деловую репутацию, шансы на внесудебное удаление такой информации удвоятся.

                    1. Право на забвение
                    Когда пригодится:Нужно заблокировать интернет-сайт, на котором содержатся сведения, порочащие деловую репутацию
                    Чем регламентировано:Закон об информации (статья 10.3)  
                    Кому пишем:Оператор поисковой системы (Google LLC, ООО «Яндекс», ООО «ВК» (это браузер Mail)
                    Что пишем:есть специальная форма
                    Основания для удаления:— информация противоречит требованиям закона — сведения недостоверны — устаревшая и неактуальная информация
                    Когда удалят:10 рабочих дней

                    Отказ поисковика можно обжаловать в суде по месту своего жительства.

                    К сожалению, статистика показывает, что в большинстве случаев оператор не блокирует ссылки на сайты самостоятельно. Например, Яндекс за второе полугодие 2022 удалял не более 35% незаконной, недостоверной и неактуальной информации

                    2. Пожаловаться на видео в Ютуб
                    Когда пригодится:Нужно удалить видео из YouTube  
                    Чем регламентировано:Правила Ютуба
                    Кому пишем:YouTube  
                    Что пишем:есть специальная форма (через флажок «Пожаловаться»)
                    Основания для удаления:Наши юристы удаляли видео через Ютуб, если:
                    — в нем есть персональные данные
                    — в ролике задействован несовершеннолетний ребенок
                    — видео содержит плагиат
                    Когда удалят:до 30 дней

                    Если вы просто сошлетесь на клевету в видео, Ютуб его не удалит. Видеохостинг сам не уполномочен квалифицировать информацию как клевету, поэтому необходимо судебное решение.

                    3. Жалоба в Роскомнадзор
                    Когда пригодится:Требуется заблокировать контент с персональными данными  
                    Чем регламентировано:Закон № 152-ФЗ «О персональных данных»
                    Кому пишем:Территориальное управление Роскомнадзора
                    Что пишем:Произвольная форма, но есть обязательные реквизиты: — в «шапке» пишем, чьи персональные данные распространены — вставляем ссылку на сайт — перечисляем персональные данные заявителя, которые используются на этом сайте (начиная фамилией и заканчивая фотографией) — отметьте, что не выдавали согласие на обработку ПД
                    Основания для блокировки:несанкционированное распространение персональных данных
                    Когда удалят:Роскомнадзор пока не обладает ресурсами, чтоб самостоятельно блокировать видео. Поэтому ведомство в течение 30 дней выдает предписание администратору домена об удалении информации

                    Кто будет ответчиком по иску о вреде деловой репутации?

                    Есть четыре варианта, кого указывать в качестве ответчика по репутационным искам:

                    1. Автор

                    Это человек, который написал отзыв, выложил видео, написал статью. Часто бывает невозможно соотнести комментатора с реальным человеком. А в иске надо писать идентификационные данные ответчика. Поэтому в большинстве случаев иски подаются к следующему персонажу.

                    2. Распространитель

                    Это владелец сайта, на котором содержатся порочащие сведения. Именно владелец сайта определяет порядок размещения информации на сайте, в том числе у него есть «кнопка» для удаления нежелательного контента. Узнать владельца сайта можно одним из способов:

                    а) в «подвале» сайта должны указываться контакты владельца. Хотя это правило действует с 2014, не все собственники интернет-ресурсов его исполняют.

                    б) с помощью whois-сервисов, например, Nic.ru или Reg.ru. Информации, полученной из whois-сервисов доверяют не только опытные пользователи ПК, но и судьи (постановление президиума СИП от 03.03.2017 по делу № СИП-487/2016). Проблема может возникнуть, если владельцем сайта является физическое лицо. Его персональные данные whois-сервисами не разглашаются (если только человек не дал свое согласие).

                    в) направить запрос регистратору сайта. Его вы точно узнаете в whois-сервисе. Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (пункт 9.1.5) регистратор вправе сообщить информацию об администраторе домена (обычно администратор и владелец сайта совпадают в одном лице). Тоже хороший способ, но опять загвоздка – «вправе», а не обязан.

                    г) использовать адвокатский запрос. Это очень мощный инструмент, и он есть в арсенале наших адвокатов. По закону регистратор сайта обязан дать ответ по адвокатскому запросу в течение 30 дней.

                    3. Автор и распространитель

                    Да, можно предъявить иск сразу к двум ответчикам. Но требования будут разные (об этом более подробно расскажем через раздел.

                    4. Никто

                    Бывают ситуации, когда клевета распространена неизвестным лицом. Например, когда в адрес граждан направляются анонимные письма или когда никнейма в сети невозможно идентифицировать. В этом случае потерпевший вправе подать заявление в суд о признании распространенных сведений не соответствующими действительности. Такое заявление рассматривается в особом производстве, то есть когда нет спора о праве, а суд лишь констатирует факты. Результатом такого разбирательства станет судебное решение, опровергающее порочащие сведения. Данное судебное решение необходимо предоставить администратору домена, если порочащая информация размещена на интернет-сайте, администрируемом данным лицом. Администратор домена обязан удалить всю негативную информацию, поименованную в судебном решении.

                    Определяем подсудность

                    Определили ответчика – теперь выбираем суд по компетенции (новый термин вместо подведомственности) и по территории:

                    • По компетенции. Напомним, что по общим правилам подсудности экономические споры между организациями и ИП разрешаются арбитражными судами, а иски по жилищным, семейным и иным гражданским делам с участием граждан рассматриваются в судах общей юрисдикции. Иски о защите деловой репутации – исключение. Независимо от субъектного состава подать в суд за клевету нужно в арбитраж, но при условии что ложь касается предпринимательства. Иск гражданина о защите деловой репутации рассматривается в районном суде.
                    • По территории. Иск подается по месту жительства или регистрации ответичика.

                    Какие требования заявить в просительной части иска о защите деловой репутации?

                    Как ни странно, начнем разбирать иск с конца, то есть с его просительной части. Почему? Потому что это самая важная часть, это тот результат, который мы хотим достигнуть в результате судебной баталии. Мы должны сначала определить свою цель, а потом подобрать соответствующие ей средства. Рассматриваемый нами иск – это общее наименование целой группы способов защиты в случае умаления деловой репутации. Просительная часть иска будет определяться выбранным вами способом.

                    Существуют следующие подвиды иска о вреде деловой репутации:

                    1. Иск о защите деловой репутации (в узком смысле)

                    При подаче такого иска потерпевший преследует цель признать распространенные сведения порочащими, чтобы никто впредь эту ложь не увидел. В этом случае просительная часть иска выглядит так:

                    Прошу суд: обязать ответчика удалить из общего доступа в сети Интернет публикации по указанным ссылкам.

                    Ответчиком может быть как автор клеветы, так и администратор домена. Как вы понимаете, с последним больше шансов на успех.

                    Существует также менее популярный и, на наш взгляд, неэффективный способ сформулировать просительную часть такого иска — сохранение на сайте порочащей информации и одновременно — размещение опровергающего ее судебного решения. Альтернатива плохо работает, и юристы по деловой репутации такой способ не рекомендуют.

                    2. Заявление о признании порочащих сведений не соответствующими действительности

                    Это та ситуация, когда нам неизвестен ответчик и мы не знаем к кому предъявлять иск. Как мы уже написали ранее, в этом случае подается заявление в порядке особого производства. Просительная часть заявления выглядит так:

                    Прошу суд: признать сведения, распространенные неустановленным лицом и порочащие деловую репутацию заявителя, не соответствующими действительности.

                    Как вы видите, обязанность удалить информацию не прописана. Вместе с тем, негативные отзывы сами себя не удалят. Поэтому с решением, полученным по результатам рассмотрения данного заявления, идите к администратору домена. Он обязан удалить контент, незаконность которого подтверждена судебным актом.

                    3. Иск об удалении информации, признанной порочащей по решению суда

                    Это требование существует на случай, когда администратор домена отказывается добровольно удалить порочащую информацию, признанную недостоверной по решению суда:

                    Прошу суд: обязать ответчика удалить из общего доступа в сети Интернет публикации по указанным ссылкам, признанные порочащими по решению суд от ___ по делу №________.

                    4. Иск о защите деловой репутации и взыскании убытков

                    Здесь к требованию об удалении порочащих сведений (пункты 1 или 3) присоединяется просьба о компенсации имущественного ущерба:

                    Прошу суд: 2. Взыскать с ответчика 1 000 000 рублей в счет возмещения убытков, причиненных вследствие распространения порочащих сведений, не соответствующих действительности.

                    При взыскании убытков с администратора домена нужно учитывать следующее. Владельцы сайтов не обязаны удалять негативную информацию о компании без решения суда, так как они не наделены властным полномочием квалифицировать ту или иную информацию в качестве порочащей. Поэтому нельзя взыскать убытки с владельца сайта до вынесения судебного решения о признании сведений недостоверными. Убытки с информационного посредника взыскиваются только после того, как последний отказался исполнять решение суда.

                    Обоснование этой правовой позиции отражено в Постановлении КС РФ от 09.07.2013 № 18‑П. При взыскании убытков, причиненных вследствие ущерба деловой репутации, потерпевший должен доказать вину. Администратор лишь предоставляет технические интернет-услуги для доступа к информации, для ее поиска и передачи. При этом, администратор не создает порочащий контент, а значит, его вина в нарушении деловой репутации отсутствует. Поэтому информационные посредники, по общему правилу, не возмещают убытки потерпевшим фирмам (ст. 17 Закона об информации). Исключения: а) администратор знал о незаконности распространения (например, когда ему предоставили судебное решение о признании сведений порочащими, но администратор все равно отказался их удалить); б) администратор одновременно является автором контента или вносил в него свои изменения.

                    5. Иск о защите деловой репутации и взыскании морального вреда

                    Такие требования может соединить только гражданин, если нарушена его деловая репутация:

                    Прошу суд: 2. Взыскать с ответчика 1 000 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

                    Как раз такой случай был рассмотрен Конституционным судом РФ в Постановлении от 21.07.2023 № 44-П.

                    Как написать иск о защите деловой репутации: практические советы и ОБРАЗЕЦ

                    Скачать образец иска о защите деловой репутации в формате Word можно по ссылке.

                    Этот образец иска разработан нашими адвокатами. Он будет серьезным подспорьем, если вы решите самостоятельно подать в суд за клевету. Предлагаем также учесть комментарии наших юристов относительно составления искового заявления, а также в целом по суду о защите деловой репутации:

                    1) соблюдайте структуру иска, чтобы судье было удобней воспринимать информацию; мы рекомендуем придерживаться такого плана:

                    Раздел искаОсобенности репутационного иска
                    1Описание основных фактов— включаем ссылку на сайт или видео — идентифицируем интернет-ресурс, где размещен компромат — раскрываем действующих лиц (владелец сайта, автор материала)
                    2Позиция истцаИзлагается с учетом стандарта доказывания по репутационным спорам и коротко выглядит так: — информация распространена ответчиком, что подтверждается… <ссылка на доказательства: нотариальный осмотр сайта, скриншоты сайта, информация whois-сервиса, ответ на претензию>, — при этом, носит порочащий характер, что подтверждается <ссылка на доказательства: заключение лингвистической экспертизы>, — и не соответствует действительности <обратное должен доказать ответчик>.
                    3Основания искаЦитируются законы, охраняющие деловую репутацию, а также позиции высших судов (КС РФ, ВС РФ) и сохраняющие силу позиции ВАС РФ. Если есть положительная практика судов вашего округа – упомяните и о ней.
                    4Исковые требованияМы подробно написали об этом чуть выше, в предыдущем разделе. Самое главное, чтобы исковые требования отражали то, что нужно вам!

                    2) важнейшее доказательство в деле о защите деловой репутации – лингвистическая и психологическая экспертиза. Такую экспертизу можно получить как до подачи иска (заключение специалиста), так и в ходе судебного процесса (судебная экспертиза):

                    • заключение специалиста – это письменная консультация человека, обладающего специальным образованием в определенной области (например, в лингвистике), полученная стороной спора по своей инициативе.
                    • заключение судебной экспертизы – это письменное исследование, проводимое с санкции суда на основании определения о назначении экспертизы, в том числе судом (а не сторонами) определяется вопрос, требующий специальных разъяснений, кандидатура эксперта, вид экспертизы, ее сроки.  

                    Перед экспертами (лингвисты, психологи) ставят два вопроса:

                    1. В какой форме выражены высказывания ответчика: утверждение о фактах или субъективное мнение?
                    2. Носят ли высказывания ответчика оскорбительный характер?

                    Положительный ответ эксперта хотя бы на один вопрос – залог победы в суде.

                    3) еще одним особенным доказательством является протокол осмотра нотариусом интернет-ресурса. С одной стороны, это стоит немалых денег и не все нотариусы берутся за такое сложное нотариальное действие. С другой стороны, такое доказательство позволит пресечь махинации ответчика по удалению/ исправлению информации на время судебного заседания. Особенно это актуально для исков о компенсации морального вреда и убытков.

                    4) используйте ошибки ответчика – иногда они помогут лучше лингвистической экспертизы. Например, если ответчик возражает против иска, утверждая, что его высказывания соответствуют действительности, значит он сам признает, что его высказывание – это утверждение о фактах. Ссылаться на субъективный характер своих утверждений он больше не сможет.

                    Судебные расходы

                    Победитель судебного спора имеет право компенсировать свои судебные расходы (в том числе госпошлина, оплата юридических услуг, лингвистической экспертизы, нотариального осмотра, расходы на проезд) за счет проигравшей стороны.

                    По репутационным искам существовал вопрос, допустимо ли взыскивать судебные расходы с владельца сайта. Ответ на этот вопрос дал Верховный суд в определении № 304-ЭС22-27738, выпущенным совсем недавно – 05.05.2023. Владелец сайта, действительно, может быть полностью освобожден от судебных издержек, но далеко не во всех случаях. Для решения этого вопроса нужно учитывать, насколько владелец сайта вовлечен в процесс функционирования интернет-ресурса; как велики его возможности по контролю за информацией, может ли он ее изменять или удалять.

                    Выводы

                    Защита деловой репутации – крайне сложный процесс, так как постоянно происходит столкновение с иными конституционными правами (право на обращение в компетентные органы за защитой, право на свободу мысли и слова). А в связи с переходом репутационных споров в виртуальное пространство сложности только приумножаются: иногда бывает затруднительно узнать автора клеветы и даже владельца интернет-сайта. Но обширная судебная практика, сложившаяся благодаря активной позиции предпринимателей в вопросе защиты своего имиджа, дает ответы на многие вопросы. И репутационные иски часто разрешаются в пользу потерпевших предпринимателей!

                    Если у вас остались вопросы, пишите их в наш телегам чат, где юристы бесплатно ответят на вопросы по удалению информации из Сети. А если вы хотите обратиться за юридической помощью к нашим адвокатом – вам сюда.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Жалоба в УФАС на закупку

                    Субъекты, которые участвуют в торгах, довольно часто допускают ошибки, нарушая права иных участников либо злоупотребляя правами. Ввиду этого важно знать, как должна выглядеть жалоба в УФАС на закупку. Федеральная антимонопольная служба является органом, который уполномочен рассматривать жалобы участников государственных закупок. В этой статье, как и в предыдущих публикациях по этой теме, поговорим о том, по каким причинам, в какой срок и каким образом необходимо подавать жалобу в УФАС на аукцион. Кроме этого, расскажем о том, как получить положительное решение.

                    Субъекты госзакупок

                    Участники государственных закупок в зависимости от применимого законодательства могут иметь различные правовой статус. Речь идёт о двух законах:

                    1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

                    2. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

                    В зависимости от применения того или иного закона различаются правомочия, основания и процесс обращения с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Под участниками торгов, которые могут обращаться в ФАС, следует понимать юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют одному из следующих статусов:

                    1. Лицо имеет намерение подать заявку на участие в закупке, но не может это осуществить в связи с тем, что имеет место нарушение со стороны оператора электронной площадки. То есть право обозначенных выше субъектов ограничивается уже на этапе возможности принятия участия в аукционе.

                    2. Лицо уже подало заявку на участие, однако не смогло одержать победу в связи с наличием нарушений законодательства.

                    3. Лицо является победителем торгов, с которым заказчик должен заключить договор, однако не осуществил эту обязанность из-за незаконного отказа либо другого нарушения.

                    Отметим, что юридические лица или предприниматели, которые заключили контракт с заказчиком, формально не являются субъектами – участниками государственных закупок. Они переходят в статус исполнителя, например, подрядчика. Тем не менее, за ними сохраняется право на жалобу в УФАС на закупку, то есть на действия заказчика, которые нарушают интересы лица. Защитить свои права участники торгов могут двумя основными способами:

                    1. жалоба в УФАС  на аукцион;

                    2. суд;

                    3. сначала жалоба, а затем суд.

                    Важно отметить, что субъекты, которые могут обратиться с жалобой в ФАС, не ограничиваются только исполнителями контракта. Помимо них в рассматриваемый орган могут обращаться и другие лица, даже которые не имеют никакого отношения к государственной закупке. Например, к таком к такому субъекту относится прокуратура или граждане, которые считают, что закупки закупка проведена с нарушением закона.

                    Сроки подачи жалобы в ФАС (по закону 44-ФЗ)

                    Для удобства эти сроки укажем в таблице.

                    Вид жалобы в УФАС на закупкуСрок подачи
                    на действия заказчика1. не позднее 5 дней после даты размещения протокола результатов закупки

                    2. если действия, которые подлежат жалобе, совершены после рассмотрения иных частей заявок или в процессе подписания контракта, то до заключения государственного контракта
                    на действия заказчика, имеющие отношение к заключению контрактане позже даты заключения государственного контракта
                    на положения документациидо завершения срока подачи заявки на участие в закупке
                    на оператора торговой площадки30 дней с даты осуществления действий, подлежащих обжалованию

                    Разработка и подача жалобы в УФАС  на аукцион

                    Перед тем, как подготовить жалобу, необходимо ответить на несколько вопросов. Итак, чек лист по составлению жалобы такой:

                    1. Определена категория жалобы;

                    2. Определен порядок обращения с жалобой;

                    3. Определен орган, в который необходимо подавать жалобу;

                    4. Определены сроки, в которые необходимо обратиться с жалобой (поможет таблица).

                    Федеральная антимонопольная служба делит жалобы в области государственных закупок на две категории, эта классификация происходит в зависимости от применяемого закона:

                    1. жалоба по ФЗ № 44;

                    2. жалоба по ФЗ № 223.

                    Жалоба может быть представлена в ФАС двумя способами:

                    1. бумажный;

                    2. электронный.

                    Конечно, выбор осуществляется самим субъектом, который подает жалобу. Однако в настоящее время, безусловно, проще и оперативнее будет подача электронные жалобы. Для ФАС такой формат тоже является более удобным, ввиду того, что они могут быстрее рассмотреть и принять решение по жалобе.

                    При этом сама Федеральная антимонопольная служба представила полезную информацию о содержании жалобы. Так, по рекомендациям ФАС, в жалобе должны быть указаны следующие сведения:

                    1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации);

                    2. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии);

                    3. указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке;

                    4. указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, доводы жалобы;

                    5. к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов;

                    6. жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

                    Пример/образец жалобы, связанной с укрупнением лота

                    Что произошло:

                    Департамент природных ресурсов объявил о проведении закупки посредством аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации по удалению имущества, затонувшего в акватории бухты Эмма и удалению затонувшего имущества. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 67 000 000 рублей 00 коп.

                    Были предъявлены дополнительные требования к участникам аукциона — наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора). При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в данном случае – 13 400 000 рублей.  Это первое дополнительное требование.  

                    Следующее требование – «в подтверждение своего соответствия установленному требованию о наличии лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в составе документов заявки на участие в электронной закупке участник закупки представляет выписку из соответствующего реестра таких лицензий, либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении», что никак не соответствует предмету закупки, не нужна тут никакая лицензия.

                    В техническом задании есть серьезная ошибка в описании затонувшего имущества.  Эти недостоверные сведения влияют на закупку. Указано, что якобы два судна находятся по одним и тем же координатам, однако это не так, этого не может быть. Они затонули в разное время и в разных местах, они видны, поэтому это можно установить без экспертиз и невооруженным взглядом.

                    Более того, нет даже фотографий того, что надо вытаскивать из воды, потенциальный исполнитель не видит четкий объем работ.   

                    Получается, что это искусственно придуманные требования, которые не должны быть в закупке:

                    1. Это намеренное укрупнение лота, которое ограничивает конкуренцию на этом рынке. Это не единый объект, а 3 разных судна, которые можно и нужно доставать по отдельности. Они располагаются в разных местах, их никак не поднять одновременно за один заход. Нет такого судна, который мог бы вмести в себя сразу три затонувших объекта.
                    2. В Чукотском автономном округе не так много таких компаний, которые вообще заходят в эти районы в период навигации, они смогут достать это имущество, но далеко не все имеют у исполненные контракты на 13 400 000 рублей, разделение этой закупки на 3 приведет к тому, что многие смогут заявиться на эту закупку. Поэтому абсолютно точно разделение закупки приведет к тому, что будут несколько компаний, которые смогут исполнить этот контракт и стоимость уменьшится.
                    3. Наличие лицензии является незаконным требованием. В техническом задании по закупке не написано ни одного действия, которое требовало бы наличия лицензии. Мы настаивали на том, что, если УФАС сомневается в утверждении заявителя, то должно запросить пояснения у лицензирующего органа, который выдаёт такие лицензии. 

                    Что получается?

                    Заказчик аукциона нарушил нормы российского законодательства (на лицо искусственное укрупнение лота), чтобы начальная (максимальная) цена контракта было высокой. Формально, он имеет на это право, но это приведет к удорожанию закупки. 

                    Местные компании при разделении этой закупки смогут принять участие в ней.  Ресурсы у всех имеются, сроки также будут соблюдены, но они не могут этого сделать в связи с введенным искусственными ограничениями. Разделение закупки помогло бы сэкономить заказчику десятки миллионов. 

                    Вероятнее всего, получится ситуация, что заявку на осуществления аукциона не сможет подать никто, кроме одного единственного участника аукциона (а в последующем — победителя), для которого и делается все это (вероятно).

                    УФАС может провести экспертизу состояния конкуренции на товарном рынке по укрупнению лота, может легко разобраться в том, что там лицензия не нужна, и тем более разобраться в координатах. 

                    Что просим?

                    Провести проверку условий аукциона, в том числе, в части укрупнения закупки, а также   провести экспертизу анализа состояния конкуренции на товарном рынке, оценить требования по наличию лицензии, а также неверные координаты имущества.

                    Пример/образец жалобы, подготовленной нашими юристами:

                    Решение по жалобе в УФАС (ФАС)

                    В течение двух рабочих дней жалоба будет принята либо возвращена. Орган разместит информацию на официальном сайте с уведомлением субъектов, связанных этой жалобой.

                    Если жалоба принята,

                    то в течение трёх дней решение будет размещено на официальном сайте. Жалобу следует искать по наименованию заказчика либо закупки, номеру жалобы либо номеру извещения о закупке.

                    Жалоба может быть не принята по причинам:

                    не соответствует требованиям законодательства;

                    отсутствует подпись либо подписано субъектом, полномочия которого не были подтверждены документально;

                    пропущен срок, установленный для подачи жалобы;

                    по жалобе уже принято судебное решение либо решение контрольного органа, например, в случае, когда жалобу подал другой участник аукциона.

                    Субъект может подать повторную жалобу при условии устранения всех имеющихся нарушений (содержание или оформление) или оспорить непринятие жалобы, то есть её возвращение, в судебном порядке.

                    Юристы

                    Наши специалисты занимаются делами подобной категории. Как вы видите на нашем примере и по предыдущим публикациям, мы довольно часто сталкиваемся с государственными закупками, которые осуществляются с нарушением закона.

                    В связи с этим мы знаем, как правильно писать жалобы в ФАС либо его управления, а также можем помочь на всех иных этапах защиты интересов участников аукциона.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Претензия дизайнеру

                    В процессе оказания дизайнерских услуг могут возникнуть некоторые проблемы, о которых мы подробно поговорим в этой публикации. Помимо этого, мы расскажем о том как правильно составить претензию дизайнеру. Этот документ особенно важен потому, что он позволяет разрешить спор без суда, то есть представляет собой досудебное урегулирования конфликта между заказчиком и дизайнером. Соглашение, заключаемое в рамках претензионного порядка, поможет завершить спор мирным путём.

                    Пример претензии, составленной нашими юристами:

                    Вы наверняка согласитесь с тем, что сегодня услуги дизайнера являются очень популярными. Особенно этот вопрос поднимается в случае необходимости проведения ремонтных работ в квартире или в доме. Такой специалист, безусловно, будет является полезным помощником для планирования площади помещения и его обустройства.

                    Однако в этой области могут возникнуть недопонимания между дизайнером и заказчиком. Они могут выражаться, например, в том, что дизайнер неверно понял задачу заказчика, либо не выполнил свои обязательства в полном объеме. В этой связи возникает вопрос, каким образом можно доказать неверное восприятие дизайнером интерьера квартиры или дома? Данный вопрос является очень сложным на практике и не каждый сможет на него верно ответить.

                    В этой статье мы мы постараемся дать понимание этого вопроса и обсудить, что в обязательном порядке должна включать в себя претензия дизайнеру и как подать в суд на дизайнера, если претензия не дала нужных результатов.

                    Из-за чего спор?

                    Спор всегда возникает в том случае, когда обязательства по договору не выполняются, либо некоторые моменты и вовсе не учтены в договоре. То есть на местах пробелов может возникнуть конфликт и недопонимание между заказчиком и дизайнером. А какой договор заключается между сторонами?

                    Чаще всего это договор оказания услуг. Он регулируются нормами гражданского законодательства, в частности 39-й главой Гражданского кодекса России.

                    Статья 779 ГК РФ: По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

                    Права и обязанности сторон закрепляют со сторонами в договоре подряда.

                    Статья 702 ГК РФ: По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

                    Безусловно, никто не застрахован от возникновения споров или от взаимодействия с недобросовестным специалистом. Из-за этого могут возникнуть споры различного характера. Перечислим их ниже.

                    Спор 1. Некачественные услуги дизайнера

                    Сложность в данном споре вызывает понятие «некачественные». Что это означает? Чаще всего заказчик убеждён или ему кажется, что услуги выполнены недолжным образом. То есть имеет место субъективное мнение человека, который, возможно, ожидал увидеть иной результат работы дизайнера.

                    На самом деле качество работы дизайнера достаточно сложно оценить обычному человеку, так как у него нет специального образования в вопросах дизайна. В этом случае заказчику следует руководствоваться только договором и конкретными фактами. Исходя из этого, в соглашении между заказчиком и дизайнером обязательно должны присутствовать конкретные услуги, которые должны быть оказана заказчику. А параметр качества будет рассматриваться профессионально, если заказчик подаст в суд на дизайнера.

                    Рассмотрим случай из судебной практики.

                    Суть: гражданин подал в суд на дизайнера.

                    Причина: некачественные услуги дизайнера.

                    Цель: вернуть деньги, дизайнер не выполнил свою работу.

                    Между Л. — заказчик и ООО «Д» — исполнитель был заключён договор на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры. По условиям договора дизайн-проект должен был включать в себя: обмеры помещений, предоставление планировочных решений, разработку эскиза дизайн-проекта, разработку проектной документации к дизайн-проекту.

                    Общая стоимость выполняемых работ была согласована сторонами в размере 130 000 рублей. Истцом был оплачен аванс в размере 50% (58 650 рублей) при подписании договора, а также промежуточный аванс в размере 35 190 рублей.

                    Оказание услуг по договору было разделено на два этапа:

                    1. обмер помещений, предоставление планировок и эскизов: срок — не определен;

                    2. подготовка проектной документации: срок — 21 рабочий день.

                    Работа над предварительными эскизами затянулась на 1,5 месяца, но, тем не менее, истец произвёл оплату промежуточного аванса в размере 35 190 рублей.

                    В последний день установленного договором срока ответчик направил истцу по электронной почте итоги своей работы, после ознакомления с которыми и обнаружения многочисленных недостатков, истец направил ответчику претензию с предложением соразмерно уменьшить стоимость оказанных услуг ввиду недостатков в работе. затем была повторная претензия. Поскольку требования истца ответчиком удовлетворены не были, истец по электронной почте уведомил ответчика об отказе от дальнейшего исполнения договора.

                    Чем истец подтверждает «некачественность» услуг дизайнера?

                    1. отсутствовала как таковая эскизная часть проекта — нарушение пунктов 2.2, 2.2.а договора;

                    2. отсутствие цветовой организации помещения — нарушение условий договора. Соответственно, эскиз дизайн-проекта в законченном варианте также не был предоставлен заказчику (при этом исполнитель в своих письмах указывал, что итоговый вариант будет представлен вместе с исполнительной (проектной) документацией, то есть скорректирован в ходе ремонтных работ).

                    3. в ответах на претензии истца ответчик ошибочно указывал, что финальным вариантом работ по договору должен был бы стать процесс ремонта и декорирования помещения, хотя по условиям договора итогом работ исполнителя является сам дизайн-проект.

                    4. в отсутствие эскиза дизайн-проекта в полностью законченном и согласованном сторонами варианте, исполнитель не мог качественно и полно составить и проектную документацию.

                    5. корректировка и окончательное составление дизайн-проекта в ходе ремонтных работ вообще лишает для заказчика смысла в услугах ответчика, так как ремонт помещения должен осуществляться именно на основании законченных эскизного проекта и проектной документации. В противном случае, получается, что дизайн-проект помещения составляется уже по факту ремонта, что противоречит всякой логике, и лишает такой документ потребительской ценности для заказчика.

                    6. на представленных ответчиком картинках нет чёткого указания расположения элементов дизайна, конкретных расстояний между ними (отсутствует точное определение расположения на стенах розеток и выключателей; на плане расстановки мебели не указаны её размеры, допустимые по данному проекту; отсутствуют расчёты отступов мебели от стен, полностью отсутствуют расчёты расположения элементов спальни и ванной комнаты).

                    Что попросил истец?

                    Претензия дизайнеру окончилась категорическим отказом ответчика от добровольного урегулирования спора и возврата части уплаченных денежных средств, поэтому Л. просил суд:

                    а) взыскать уплаченные по договору денежные средства в размере 73 840 рублей с соответствующим уменьшением цены оказанных ответчиком услуг до 20 000 рублей;

                    б) взыскать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки (а именно 117 300 рублей);

                    в) взыскать моральный вред 50 000 рублей;

                    г) штраф в размере 50% от взысканных судом сумм;

                    д) 80 000 рублей в счёт возмещения убытков истца, вызванных необходимостью арендной платы за съём жилья в период с даты, когда ответчик должен был завершить работу над проектом, до даты выполнения проекта новым исполнителем, т.е. за 4 месяца.

                    Ключевой аргумент ответчика:

                    В части доводов стороны истца о недостатках именно проектной части дизайн-проекта указывал, что такие претензии являются, по своей сути, всего лишь несогласием с тем или иным предложенным ответчиком стилистическим решением.

                    Это как раз то, о чем мы говорили в начале публикации. На чью сторону встанет суд?

                    Что отметил суд?

                    1. несмотря на значительный объём выполненных исполнителем работ по договору и представленные заказчику итоговые материалы не позволяют судить о надлежащем выполнении согласованных сторонами составных частей дизайн-проекта, а в целом представленный дизайн-проект не является законченным документом, позволяющим осуществить ремонтно-отделочные работы в квартире истца;

                    2. условия договора определяются по усмотрению сторон. При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

                    3. в момент предоставления проектной документации эскиз дизайн-проекта в законченном варианте и в виде самостоятельного документа не был предоставлен заказчику.

                    4. представленный ответчиком итоговый вариант дизайн-проекта, по мнению суда, совершенно не позволяет приступить к непосредственному осуществлению ремонтно-отделочных работ в соответствии с таким дизайн-проектом без дополнительных уточнений, согласований и вопросов к исполнителю.

                    Что решил суд?

                    а) взыскать уплаченные по договору денежные средства в размере 73 840 рублей с соответствующим уменьшением цены оказанных ответчиком услуг до 20 000 рублей — удовлетворил полностью (сумма 53 840 рублей);

                    б) взыскать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки (а именно 117 300 рублей) — удовлетворил в размере 53 840 рублей;

                    в) взыскать моральный вред 50 000 рублей — удовлетворил в размере 15 000 рублей;

                    г) штраф в размере 50% от взысканных судом сумм — удовлетворил в размере 30 000 рублей;

                    д) 80 000 рублей в счёт возмещения убытков истца, вызванных необходимостью арендной платы за съём жилья в период с даты, когда ответчик должен был завершить работу над проектом, до даты выполнения проекта новым исполнителем, т.е. за 4 месяца — отказ в удовлетворении по причине отсутствия причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору и заявленными расходами истца.

                    Вывод:

                    1. Договор между сторонами должен быть максимально понятным и детализирован конкретизированы для сторон. Каждая услуга, которую должен выполнить дизайнер, должна быть детализированно и отражена в соглашении. Мы составляем такие договоры, а так же можем проверить договор, представленный дизайнером.

                    2. В случае, если претензия дизайнеру не помогла, в суде качество услуг будет оцениваться судом в рамках тех доказательств, которые представит истец и ответчик. В рассматриваемом выше примере понятно, что те факты, которые были предоставлены истцом, повлияли на положительное решение суда.

                    Спор 2. Дизайнер нарушил сроки выполнения работ

                    Одна из наиболее распространённых ситуаций. Это происходит по разным причинам, однако, к сожалению, результат всегда один. В такой ситуации закон, безусловно, становится на сторону потребителя, а именно заказчика.

                    Поэтому в данном случае вы можете вернуть деньги, если дизайнер нарушил сроки. Как мы видим из примера судебной практики, деньги возвращаются в виде неустойки, рассчитываемой за каждый день просрочки. Еще можно вернуть деньги, расторгнув договор с дизайнером.

                    Спор 3. Дизайнер вообще ничего не сделал.

                    Такие ситуации довольно редки, однако от них никто не застрахован. Помочь в любом из споров с дизайнером сможем мы. Мы работаем не только на стадии претензионной работы, но и защищаем интересы наших клиентов в суде, то есть ведем юридическую деятельность на любой стадии договорной и судебной стадии.

                    Проблема подобных споров в том, что дизайн — это что-то творческое, сложно сказать, качественный он или нет. Параметр качества будет определяться в судебном порядке. Суд может принять решение самостоятельно на основе тех фактов и доказательств, которые будут предоставлены сторонами. А может обратиться к эксперту для того, чтобы определить качество выполненной работы.
                    В случае, если дизайн не сделан, то тогда проблем нет, взыскать денежные средства с дизайнера можно.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    В суд по муниципальному контракту

                    Недавно мы писали о типовых спорах по госконтрактам. В этой статье подробно остановимся только на одном виде таких споров, но самом популярном: в суд по муниципального контракту, если заказчик отказывается платить. Как в такой ситуации действовать подрядчику, чтобы выиграть спор по госконтракту?

                    1. Направьте заказчику претензию с требованием об уплате долга

                    В первую очередь, обратим внимание нашего читателя, что мы являемся сторонниками и амбассадорами досудебного мирного урегулирования споров по контрактам. Да-да, юристы могут не голосовать за суд! Причина простая: на первом месте у нас – доверитель, и уход от судебной процедуры позволяет сохранить его время, нервы и деньги. У нас много статей по поводу юридически грамотной претензионной работы, например, недавно писали про претензии в рамках гарантийного срока.

                    Чтобы взыскать по муниципальному контракту, соблюдение претензионного порядка обязательно. К иску прикладывается сама претензия, а также доказательства ее вручения заказчику. Если эти документы не направить в суд, то исковое оставят без рассмотрения.

                    В претензии зафиксируйте период и сумму задолженности, а также напишите, что вправе взыскать пени за просрочку. Что делать, если в претензии забыли написать про пени? Ничего страшного в этом нет, так как Верховный суд разъяснил: соблюдение претензионного порядка в отношении основного долга означает также соблюдение такого порядка в отношении неустоек. Поэтому даже если в претензии вы истребовали лишь сумму основного долга, все равно в иске можно прибавить пени.

                    2. Если от заказчика поступила встречная претензия, направьте ответ

                    Маркеры, по которым можно определить, что заказчик не собирается платить и придется идти в суд по муниципальному контракту:

                    • заказчик прислал вам претензию с указанием на недостатки со стороны исполнителя
                    • заказчик направил акт о выявленных дефектах
                    • заказчик вызывает на освидетельствование недостатков
                    • заказчик требует провести экспертизу сданного объекта на наличие недочетов

                    Получив такой месседж, нужно насторожиться, ведь заказчик не хочет оплатить из-за недостатков. В суде заказчик может заявить о дефектах с целью уменьшить сумму иска или вообще избежать взыскания. Поэтому напишите заказчику ответ на претензию по контракту, учитывая следующие принципы:

                    а) опишите свою версию событий, а юристы по строительному подряду помогут сделать это в контексте закона;

                    б) передвиньте границу ответственности за недостатки в зону самого заказчика: не вовремя передана техническая документация; дефект возник из-за некачественного давальческого материала; заказчик не соблюдал инструкции по эксплуатации объекта и т.д.

                    в) раскритикуйте процедуру выявления недостатков выполненных по контракту работ: заказчики грешат тем, что не вызывают исполнителей на совместное освидетельствование недостатков, а это противоречит закону и делает акт о фиксации недостатков недействительным.

                    г) если подрядчик реально виноват и в его работе есть дефекты — устраните их по доброй воле, а в ответе на претензию сообщите заказчику, когда проведете ремонт.

                    Помните, что ответ на претензию – это практически отзыв на потенциальный встречный иск госзаказчика. Поэтому подойдите к этому серьезно, в том числе при помощи юристов по строительному подряду.

                    3. Сформируйте позицию по делу и соберите доказательства

                    Перед тем как обращаться в суд по муниципальному контракту, необходимо иметь четкую картину происходящего. Эта картина должна сформироваться на основании письменных документов, а не с чьих-то слов. Чтоб было легче понять, как это сделать, расскажем, как это сделали наши юристы. К нам обратился предприниматель, потому что заказчик не заплатил по муниципальному контракту. Мы выяснили все обстоятельства дела и сформировали пакет документов:

                    № п/пОбстоятельства делаПодтверждающий документ
                    1.11.03.2022 между муниципальным бюджетным учреждением (детский сад) и предпринимателем в соответствии с ФЗ № 44 заключен муниципальный контракт на следующих условиях: — подрядчик  обязуется выполнить ремонтным работы в детском саду, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их; — работы выполняются в соответствии с тех.заданием, локальным сметным расчетом; — срок выполнения работ: 01.06.2022 – 01.09.2022; — цена контракта — 5 466 046,00 руб. — срок оплаты: 10 раб. дней с даты приемки; — заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения неустранимых недостатков; — для проверки работ заказчик обязан провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов; — заказчик вправе задержать оплату в случаях: 1) неустранение недостатков, 2) причинение ущерба, 3) выполнения работ с отступлением от объемов, установленных ЛСР; — при обнаружении недостатков заказчик обязан немедленно заявить об этом подрядчику; в этом случае составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их исправления; — при возникновении спора по поводу недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза (расходы несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков); — заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствие с законодательством.Муниципальный контракт, подписанный обеими сторонами (с приложениями)
                    2.01.06.2022 подрядчик прибыл на объект и обнаружил, что в сад до сих пор ходят дети. В связи с этим подрядчик потребовал от заказчика освободить помещения.Письменное уведомление от 03.06.2022
                    3.Заказчик попросил сдвинуть график ремонта на вечернее время и выходные дниПисьмо заказчика от 07.06.2022
                    4.Подрядчик повторно потребовал освободить помещения, так как невозможно проводить ремонт в саду, куда днем будут ходить детиПисьмо подрядчика от 08.06.2022
                    5.22.06.2022 заказчик направил претензию о несвоевременном начале работПисьмо заказчика от 22.06.2022
                    6.Подрядчик мягко напомнил, что вовремя не приступил к работам из-за бездействия заказчикаПисьмо подрядчика от 23.06.2022
                    7.По окончании сроков работ, предусмотренных контрактом, заказчик вызвал подрядчика на совместную приемкуПисьмо заказчика от 31.08.2022
                    8.Подрядчик указал, что в соответствие с контрактом на работы требуется 3 месяца; поскольку начало сдвинуто по вине заказчика, приемка возможна не ранее середины сентябряПисьмо подрядчика от 31.08.2022
                    9.Заказчик до окончания в одностороннем порядке составил акты, где зафиксировал недостаткиАкты от 01.09.2022, от 29.09.2022
                    10.По окончании работ подрядчик пригласил заказчика на приемкуПисьмо подрядчика от 07.10.2022
                    11.Заказчик самостоятельно провел приемку работ без участия представителей подрядчика; выявил «недостатки»Акт от 10.10.2022
                    12.Подрядчик возразил, что на приемку он не вызывался, недостатки отсутствуютПисьмо подрядчика от 13.10.2022
                    13.Заказчик в одностороннем порядке отказался от контрактаПриказ от 21.11.2022 № 104 об одностороннем расторжении контракта

                    Итак, перед нами полная картина обстоятельств дела, и каждый свой довод мы можем подкрепить письменным доказательством.

                    4. Напишите исковое заявление в суд о взыскании долга

                    У нашей команды юристов есть свой подход к составлению исковых заявлений. Мы делим содержание иска на 4 блока:

                    1. Описание фактов. Если качественно подойти к выполнению третьего этапа, у вас будет готов один блок искового заявления – «Описание фактов».

                    2. Позиция истца. Напишите в 2 словах, почему считаете иск подлежащим удовлетворению.

                    3. Основания требований. Это правовые нормы, подтверждающие вашу позицию.

                    4. Требования истца. Это просительная часть иска; обычно ее формулируют также, как хотите, чтобы суд изложил резолютивную часть решения.

                    5. Список приложений. Это документы об обстоятельствах дела (правая часть таблицы), а также платежное поручение на госпошлину, почтовая квитанция о направлении иска ответчику, претензия и расчет исковых требований.

                    Можете ознакомиться с текстом искового заявления, когда не заплатили по муниципальному контракту.

                    Не забывайте, что за просрочку оплаты, заказчик обязан уплатить пеню. Она рассчитывается по формуле:

                    Сумма долга * к-во дней просрочки * 1/300 ключевой ставки

                    Размер ключевой ставки определяется на день уплаты долга (если долг оплачен добровольно) или на день вынесения судебного решения (если долг взыскивается в судебном порядке). В наше время предугадать рост ключевой ставки Банка России крайне сложно: она то резко падает (первое полугодие 2023 года ставка стабильно держалась на уровне 7,5 %), то непрерывно растет (с июля 2023 года ставка выросла до 15 % в настоящее время).

                    5. Активно возражайте против доводов заказчика; с этой целью может быть назначена судебная строительная экспертиза.

                    Сначала разберемся, что такое некачественный результат контракта:

                    — нарушены обязательные требования (СНИПы, ГОСТы)

                    — объект не пригоден для использования по назначению

                    В качестве доказательства некачественности используются:

                     — переписка сторон, где подрядчик признает недостатки, обязуется их устранить

                    — двусторонний акт приемки с указанием дефектов

                    — односторонний акт заказчика, если подрядчик вызывался на приемку

                    — отрицательное заключение государственной экспертизы

                    Не является доказательством некачественности:

                    Х односторонний акт заказчика, если он составлен без вызова исполнителя

                    Х заключение досудебной экспертизы, если она проводилась без привлечения подрядчика

                    В строительных спорах очень часто назначается судебная экспертиза, так как для выявления недостатков нужно специальное техническое образование. Ходатайство об экспертизе может заявить как заказчик, так и подрядчик. К ходатайству необходимо приложить согласие эксперта на проведение исследования, документы о квалификации эксперта, платежное поручение о внесении денег в депозит на экспертизу.

                    Тем не менее, в нашем деле экспертиза не проводилась. Хотя суд настоятельно нам рекомендовал заявить такое ходатайство и неоднократно предупреждал, что риск его не заявления ложится на стороны. Мы от лица подрядчика по госконтракту однозначно возражали против экспертизы. Заказчик не оплатил из-за недостатков. Это он на них ссылается. Значит, он и должен предоставить доказательства существования недостатков. Однако сам заказчик против экспертизы не возражал, но и деньги для проведения на депозит не внес. В итоге, у суда не было оснований назначить строительную экспертизу.

                    Вы скажете: «Ведь заказчик представил акты, фиксирующие недостатки!». Напомним, что все акты заказчик составлял в одностороннем порядке, без вызова представителей подрядчика. В судебной практике по строительным спорам давно сформировалась позиция на это счет:

                    Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

                    Применительно к нашей ситуации, это означает, что односторонние акты заказчика являются отказом от приемки работ, и суду нужно проверить обоснованы ли замечания заказчика.

                    Почему суд признает односторонние акты заказчика недействительными:

                    • нет фото- и видео- фиксации дефектов
                    • нет конкретных характеристик дефектов (размер, площадь, расположение)
                    • отдельно представленные фотоснимки не позволяют установить, где и когда они сделаны
                    • некоторые дефекты невозможно установить на глаз (например, как у нас — несоответствие фракции щебня)

                    Также можно возразить: «Из хронологии событий видно, что подрядчик выполнил работы с просроком». Но по закону просрок не дает заказчику право отказаться от муниципального контракта. Единственное исключение – если в результате позднего выполнения работ результат уже не представляет интереса для заказчика. Яркий пример – арт-объекты, которые возводятся к Новому году.

                    В нашей ситуации интерес к работе у заказчика не пропадает. Он об этом и не заявлял. Более того, изначально сроки сдвинулись из-за заказчика. Поэтому про просрочку не ему говорить.

                    В нашей позиции был еще один козырь. Заказчик не оплатил из-за недостатков, НО ИСПОЛЬЗОВАЛ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД. Мы подтвердили перед судом, что в садик с 01 сентября пошли дети. Заказчик сам ничего дополнительно не ремонтировал, в другие организации за ремонтом не обращался. То есть отремонтированный объект может использоваться по назначению, и заказчик это сам своими действиями подтверждает.

                    В соответствии со статьей 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

                    Основанием для полного отказа в оплате является выполнение работ настолько некачественно, что требуется их полная переделка. А в настоящем деле таких доказательств нет.

                    Более того, нам удалось отбить нападки заказчика в части уменьшения цены контракта. А это не много, не мало – 1 млн рублей. Мы убедили суд подойти критически к актам заказчика, в которых он описал недостатки, вот с помощью каких приемов:

                    — недостатки описаны «в общем и целом», не даны никакие их характеристики и параметры (длина и глубина трещин, их месторасположение).

                    — не раскрыта методика определения стоимости этих мифических дефектов: заказчик на глазок сказал, что это стоит миллион.

                    Суд встал на нашу сторону и указал, что подобные недостатки могут быть зафиксированы только специалистами с обязательным указанием их параметров и с расчетом их стоимости. Заказчик от экспертизы уклонился как в досудебном порядке, так и в суде.

                    6. Необходимо защититься от включения в РНП

                    Суд по муниципальному контракту нередко сопровождается параллельным процессом: заказчик подает жалобу в УФАС на подрядчика, чтоб последнего внесли в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Попасть в РНП можно, если:

                    1) победитель уклоняется от заключения контракта, в том числе в установленный срок не подписал контракт либо не перечислил деньги в счет обеспечения своих обязательств по контракту,

                    2) в ходе исполнения контракта подрядчик существенно нарушает условия выполнения работ.

                    Внесение в РНП влечет запрет на участие в закупках в течение следующих 2 лет. Кроме того, если подрядчик специализируется на муниципальных контрактах, он фактически теряет источник своего заработка, а также проседает его репутация.

                    В марте 2022 года принято Постановление Правительства РФ, которое помогло исполнителям избежать РНП в случаях, когда муниципальный контракт не исполнен из-за введенных санкций.

                    В нашем случае, заказчик как раз обратился в антимонопольную службу, и УФАС начало проверку. Однако нам удалось защитить предпринимателя от включения в РНП. Как мы это сделали, читайте здесь. Ответ УФАС о невключении в РНП можно использовать как весомое доказательство в суде по муниципальному контракту.

                    7. Получите положительное решение и предъявите его к исполнению.

                    Результатом нашей работы над делом предпринимателя стало решение о полном удовлетворении иска. С бюджетного учреждения взыскали 5,5 млн рублей:

                    После того, как решение вступит в законную силу, а это месяц после его принятия в полном объеме или день вынесения апелляционного постановления, нужно взыскать по муниципальному контракту реальные деньги, которые появятся на счете предпринимателя. Когда речь идет о бюджетных средствах, стандартный порядок исполнения через суд или банк не работает. Исполнительный лист предъявляется в финансовый орган администрации (обычно это департамент финансов). К заявлению приложите:

                    — оригинал исполнительного листа

                    — оригинал доверенности

                    — заверенные судом копии судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу

                    Деньги поступят в течение 2 месяцев.

                    8. Взыщите судебные расходы по спору с муниципалитетом

                    Победитель судебной баталии может компенсировать понесенные судебные издержки:

                    — уплаченная госпошлина

                    — стоимость экспертизы

                    — вознаграждение юриста по строительному подряду

                    Иногда это немалые деньги – в районе миллиона рублей. Чтобы их взыскать, необходимо в течение 3 месяцев после вступления в силу последнего судебного акта направить в суд заявление о взыскании судебных расходов.

                    Выигравшая сторона доказывает факт несения издержек (договор юр.услуг + акт приемки + платежное поручение), а проигравший вправе заявить о чрезмерности судебных издержек. Суды, особенно в спорах с органами власти, очень жестко определяют разумные пределы судебных расходов. Зачастую их существенно занижают.

                    Вместе с тем, отказать во взыскании оплаченных сумм в полном объеме суды не вправе. Муниципалитеты очень любят ссылаться на дефицит бюджета или на то, что такая строка расходов на плановый год не закладывалась. Данный довод не имеет юридического значения.

                    Подведем итог.

                    Чтобы взыскать по муниципальному контракту, придерживайтесь такого плана:

                    1. Необходимо соблюсти претензионный порядок, иначе суд не примет иск;
                    2. Отвечайте на письма и претензии заказчика — это поможет вам защищаться в суде от нападок муниципалитета за недостатки работ;
                    3. Разработайте стратегию дела и соберите все доказательства, чтобы иметь полную картину происходящего;
                    4. Подайте иск в арбитражный суд с соблюдением требований АПК РФ;
                    5. Занимайте активную позицию в процессе, особенно если заказчик «давит» на мифические недостатки вашей работы
                    6. Имейте в виду, что возможно придется защищаться в УФАС от включения в РНП; зато отрицательный ответ антимонопольщиков вы сможете использовать в суде в свою защиту
                    7. Предъявите исполнительный лист о взыскании долга к исполнению с соблюдением особого порядка обращения взыскания на муниципальную казну
                    8. Не забудьте взыскать судебные издержки за счет муниципалитета, если привлекали к делу юристов или проводили экспертизу

                    Наши юристы будут всегда рады вам помочь, ведь мы имеем большой опыт успешного ведения споров с госорганами и муниципалитетами!

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Муниципальные и государственные контракты в Российской Федерации

                    Экономические отношения в сфере государственных и муниципальных закупок очень популярны в стране. Это объясняется тем, что в каждом регионе, в каждом городе, в каждом поселении, как правило, есть государственные и муниципальные образования. Это школы, сады, библиотеки, музеи, управы и так далее. Все эти учреждения закупают товары, работы или услуги только по системе заключения контрактов.

                    В России существует контрактная система закупок товаров, работ или услуг для нужд государства. Государственный и муниципальный контракт — это такой же договор, который имеет несколько особенностей.

                    1. Поиск поставщика, заключение, изменение, расторжение таких контрактов регулируются специальными законами;
                    2. Одной из сторон контракта является государственное или муниципальное образование.

                    В статье мы расскажем вам о том, какие возникают стадии при заключении и работе по государственному или муниципальному контракту.

                    Основные правовые моменты

                    Давайте для начала отметим некоторые моменты, которые важны для нашей темы. Как мы говорили, поиск поставщика, заключение контракта, изменение и расторжение регулируются специальными законами.

                    Контракт может быть заключен для разных видов деятельности. Это поставка товара, оказание услуг, проведение работ.

                    Также закон выделяет два способа определения поставщика. Конкурентный и закупка у единственного поставщика. Как правило, для разным видов деятельности закон сам определяет способ определения. Например, для закупок услуг по охране музейных ценностей могут быть только закрытые конкурентные способы.

                    Если говорить более подробно, то конкурентными способами являются:

                    1. Конкурс (открытый или закрытый);
                    2. Аукцион (открытый или закрытый);
                    3. Запрос котировок в электронной форме.

                    Кроме того, заказчик может заключить контракт с единственным поставщиков в некоторых случаях.

                    Определение поставщика- достаточно сложный этап, на нем часто возникают споры. Далее идут не менее простые этапы: заключение контракта, исполнение, возможное изменение и расторжение.

                    Споры до заключения контракта

                    В этом разделе мы покажем, что спор может возникнуть до заключения контракта, на этапе определения поставщика. Расскажем про несколько примеров и дадим алгоритм действий и советы. Начнем с одной и наших ситуаций.

                    Первый пример

                    Аукцион — это одна из форм конкурсного определения поставщика.  Он проводится среди неопределённого круга лица. Такая система создает высокую конкуренция и побеждает поставщик, который предложит лучшую цену.

                    Участники аукциона могут подать жалобу на документацию аукциона, на сам аукцион, на победителя аукциона. Для этого должны быть правовые основания.

                    Давайте разберем эти ситуации на примере из нашей практики. Муниципальному образования было нужно вывезти отходы, для этого нужна специальная транспортная техника, о чем они должны были написать в документации.

                    Однако, чтобы снизить цену, они не стали писать в документации об этом. Наш клиент имел такую технику и уже работал по такому муниципальному контракту.

                    По правилам вывоза мусора, утвержденным Правительством РФ для вывоза мусора необходимо специальное транспортное средство. Именно поэтому мы можем подать жалобу в ФАС. (Федеральная антимонопольная служба).

                    Мы подали жалобу в ФАС, однако, стоит отметить, что можно сразу идти в суд. По этим правовым отношения досудебное урегулирование не обязательно.

                    В нашей жалобе мы описали правовую позиции, дали нормы закона и потребовали ФАС провести проверку.

                    Второй пример

                    Теперь расскажем про вторую ситуацию. Как мы уже говорили, победителем аукциона является тот, кто предложил лучшую цену, однако и работы подрядчик должен организовать качественно.

                    В нашем случае был выбран победитель аукциона для заключения муниципального контракта на ремонт дамбы. Контракт был заключен, и сторона начала работы.

                    После исполнения контракта ремонт был выполнен не полностью. Было недостаточно строительного материала, не было строительной техники, и заказчик принял работы, хотя должен был провести проверку.

                    В этом случае жалобу на победителя аукциона и заказчика будет подавать третье лицо, которое участвовало в закупке. Жалобу также можно подать в ФАС.

                    Нашу позицию мы описали так: Победитель аукциона нарушил условия контракта, не исполнил обязательное условие по разработке грунта в карьере, не проводил трамбовку грунта катками. Нарушением со стороны Заказчика являются принятие такого исполнения работ без проверки.
                    Требование: Провести ФАС проверку муниципальной закупки.

                    Жалоба ФАС

                    Давайте отметим самые важные моменты по подаче жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

                    1. Мы можем обжаловать действия заказчика, организатора торгов, победителя, оператора электронной площадки, закупочной комиссии;
                    2. В каждом субъекте РФ есть территориальный орган ФАС, нужно подавать туда, где проводилась закупка;
                    3. Жалоба — это описание нашей правовой позиции, доказательства и наши требования. Доказательства всегда важны. Это может быть документация, фото, видео и так далее;
                    4. Срок рассмотрения жалобы-30 дней.
                    5. По результатам проверки ФАС вынесет предписание для устранения нарушения. Это значит, что заказчик может внести изменения в документацию, торги могут быть аннулированы и так далее.
                    6. Если ФАС жалобу отклонил и не провел проверку, то можно идти в суд.

                    Жалобу можно подать и в прокуратуру РФ. Основания такие же- нарушение законодательства о закупках. В нарушениях могут быть и признаки административного или уголовного правонарушения.

                    В остальных моментах жалоба в прокуратуру похожа на жалобу в ФАС.

                    Споры по государственным и муниципальным контрактам

                    Заключение, исполнение контракта — это второй этап закупок. На нем поставщик или подрядчик начинает поставку или работу по заданию заказчика.

                    Однако, не всегда стороны до конца работают по контракту. Бывают ситуации, когда одна из сторон хочет выйти и завершить работы. Для поставщика это может быть опасно из-за возможности попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Реестр недобросовестных поставщиков — это “Черный лист”, мера ответственности для поставщиков, которые не исполняли обязанности по контракту. Внесение в реестр означает запрет на участие в закупках на два года, потеря средств и удар по репутации. Именно поэтому многие поставщики стараются обжаловать этот факт.

                    Заказчик публикует в единой информационной системе уведомление об одностороннем отказе от контракта. Это считается надлежащим уведомлением.

                    Стоит сразу отметить, что не всегда отказ заказчика от контракта означает, что поставщика внесут в реестр. По закону есть ситуации, когда заказчик отказался от контракта сам, а поставщик не несет за это ответственность, сейчас мы о них расскажем.

                    1.1 Форс-мажорные обстоятельства

                    В первую очередь, нужно проанализировать всю ситуацию. Почему заказчик хочет отказаться от контракта, когда он это сделал, при каких обстоятельствах.

                    Вполне возможно, что был форс-мажор. Это означает, что случились обстоятельства, которые не зависели от воли сторон. Например, это может быть война, стихийное бедствие и так далее.

                    В такой ситуации, сторона контракта, которая не может исполнить обязательства из-за форс-мажора, освобождается от ответственности.

                    Не стоит и забывать про санкции. Из-за ограничений многие потеряли связь с иностранными партнерами и не могут исполнить обязательства по своим контрактам.

                    В марте 2022 года Правительство сообщило, что, если контракт не исполнен из-за санкций или ограничительных мер, исполнителя не будут вносить в реестр.

                    В реестр недобросовестных поставщиков вносит ФАС, именно поэтому обязательно нужно направить в территориальный орган ФАС письмо с объяснением. Важные моменты такого письма мы расскажем в конце этого раздела.

                    1.2 Несущественные нарушения контракта

                    Не все всегда идеально. Бывают и ситуации, когда сторона действительно нарушила условия контракта. Однако, не все означают внесение в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Например, если товар поставили с просрочкой, то заказчик может потребовать неустойку по контракту, но этого мало для внесения в реестр. Недобросовестный поставщик неоднократно нарушает условия контракта или уклоняется от его заключения.

                    Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально. Для разных видов контрактов существенные нарушения могут отличаться.

                    В случае существенных нарушений заказчик отказывается от исполнения контракта в одностороннем порядке или через суд. Наша задача в этом споре- доказать, что нарушения не являются существенными и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

                    1.3 Уклонение от заключения контракта

                    Если по результатам конкурса или аукциона участник победил, но не хочет заключать контракт, то он может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Уклонистом по закону признается поставщик, который не подписал в срок проект контракта или не перечислил обеспечительные гарантийные средства на счет заказчика.

                    Здесь тоже стоит анализировать ситуацию. Возможно, была ошибка или какие-то другие обстоятельства.

                    Например, вы были единственным участником аукциона и стали его победителем, но отказались от контракта. Это спорная ситуация, потому что в аукционе должны быть несколько участником.

                    Также могут быть и уважительные причины, например технический сбой в единой информационной системе.

                    Советы от юристов по письму с объяснениями для ФАС

                    От того, как мы опишем нашу ситуацию и докажем органу власти невиновность, будет зависеть результат.

                    1. Мы должны понять основные факты нашего дела, которые важны для правовой позиции. Были ли какие-то нарушения со стороны заказчика? Были ли наши нарушения существенными?
                    2. Письмо должно быть понятным, но достаточно подробным и юридически грамотным. Позиции должны быть подкреплена нормами закона;
                    3. Отвечайте на все запросы и ведите переписку с заказчиком и органом власти. Они могут попросить дополнительные доказательства;
                    4. Для оценки качества товара или работы стороны могут пригласить эксперта. Заключение экспертизы будет важным доказательством;
                    5. Наше главное требование письма- не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Взыскание по государственному или муниципальному контракту

                    В этой части статьи мы расскажем про споры, которые возникают после исполнения контракта.

                    Долг одной стороны контракта появляется по разным причинам. Например, заказчик не написал в документации дополнительные работы, однако подрядчик их выполнил и требует их оплаты. Или заказчик считает, что работы были некачественными и не хочет платить за них. Споров много.

                    Ситуации могут быть разные, в этой части мы расскажем про универсальные правила взыскания долга и ответственность сторон.

                    Контракт — это обязательства нескольких сторон. Подрядчик или поставщик должен поставить товар или выполнить работа. А заказчик обязан оплатить.

                    Взыскание долга происходит в суде. Для этого необходимо написать исковое заявление в Арбитражный суд по месту регистрации ответчика.

                    1.1 Исковое заявление

                    Иск должен быть написан по правилам Арбитражного процессуального кодекса.  В начале справа мы пишем название суда, наименование и реквизиты истца и ответчика. Также пишем сумму госпошлины.

                    В основной части иска мы описываем ситуацию, почему возник долг, нашу правовую позиции и доказательства.

                    Например: Истец считает, что работы были выполнены надлежащим образом. Данный факт подтверждается заключением независимой экспертизы. В соответствии со п.1 ст. 702 ГК заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы.

                    Доказательства играют большую роль. Важна документация закупки, экспертизы, переписка с заказчиком и так далее. Список документом зависит от спора.

                    Правовая позиция будет состоять из нескольких законов, подзаконных актов, документации закупки. Нам поможет Гражданский кодекс, 44-ФЗ и 223-ФЗ.

                    1.2 Требования в исковом заявлении

                    Наше основное требование будет- взыскать с ответчика долг по государственному или муниципальному контракту. Также существует дополнительные меры ответственности для сторон.

                    Кроме того, мы имеем право требовать штраф или пеню. Давайте чуть более подробно расскажем про это.

                    Пеня для заказчика

                    Пеню можно рассчитать, если заказчик просрочил исполнения обязательства по контракту. Например, не выплатил денежные средства.

                    Пеня рассчитывается из формулы. Пеня = Неоплаченная сумма × Количество календарных дней просрочки× 1/300 ключевой ставки ЦБ на день уплаты неустойки.

                    Штраф

                    Также, если заказчик не выполнил свои обязательства, кроме просрочки исполнения, можно потребовать штраф.

                    Не стоит забывать про приложение к иску. Все наши документы мы обязательно прикрепляем, направляем в суд и копию иска ответчику.

                    Заключение

                    Конечно, государственные закупки — это сложный процесс, которые состоит из нескольких этапов. Как вы видите, спор может возникнуть на любой стадии.

                    Главное заключение этой статьи в том, что каждую ситуацию необходимо оценивать и делать это должен специалист. Не отчаиваться, собирать доказательства, писать иски, претензии, жалобы, отвечать на запросы суда и ФАС.

                    Если вы действительно правы в споре с контрагентом по вашему государственному или муниципальному контракту, то закон поможет вам доказать правоту.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Агентский договор с артистом

                    В процессе реализации своей деятельности артист часто прибегает к услугам посредника. Одним из вариантов такого сотрудничества является агентский договор с артистом. Поручения и обязательства, которые необходимо выполнить агенту, а также иные важные условия, важно зафиксировать в виде соответствующего соглашения.

                    Статья 1005 ГК РФ:
                    По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

                    Это легальное определение договора актёра с агентом. По смыслу этой нормы агент представляет собой лицо, которое выполняет поручения принципала. Следовательно, принципал, в контексте данной статьи, — это артист (актёр).

                    Агентский договор с актером — довольно распространённое явление в силу того, что артисты всегда нуждаются в помощи и организации их профессиональной деятельности. Ввиду этого, необходимо понимать, как правильно составить такое соглашение. Об обязательных условиях договора актёра с агентом мы и будем рассказывать. В завершении статьи приятным бонусом для дочитавших станет образец договора с актером.

                    Заголовок (шапка) агентского договора с актером

                    В шапке указываем стандартную информацию, касающуюся даты и места заключения контракта с артистом. Этих данных в принципе достаточно. Однако некоторые указывают ещё и реквизиты сторон. Напоминаем, что сторонами в данном случае выступают артист, то есть принципал, и агент, то есть тот, кто выполняет поручения. Наши специалисты указывают реквизиты в конце соглашения.

                    Как все-таки оформить? Нужно ли указывать реквизиты сторон?

                    Реквизиты, безусловно, указывать обязательно. Тем не менее, договор – это соглашение, которое разрабатывается самими сторонами. Установленной законом формы нет. То есть, в данном случае неважно, в шапке или в конце агентского договора с артистом указаны реквизиты.

                    В случае, если стороной соглашения является юридическое лицо, то необходимо указать субъекта, от имени которого заключается агентский договор.

                    Так, в качестве примера можно привести следующий заголовок агентского договора с актёром:

                    Наименование соглашения:

                    Агентский договор с артистом

                    Дата и время:

                    г. Москва 12 октября 2023 года

                    Стороны:

                    ООО, представителем которого является генеральный директор ФИО, действующий на основании устава, именуемое в дальнейшем Агент, с одной стороны и ФИО, именуемый в дальнейшем Артист, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

                    Далее идёт раздел договора, касающийся его предмета. Однако в некоторых случаях два раздела – шапку и предмет — разделяют между собой понятиями и определениями, которые будут встречаться в тексте агентского контракта. Указывать и обозначать трактовку терминов, встречающихся в соглашении, необходимо для наилучшего понимания сторонами условий и значения договора. Подробное их изъяснение поможет в будущем избежать конфликтов и споров относительно понимания того или иного понятия.

                    Например, можно уточнить, что из себя представляет заказчик или что такое гонорар.

                    Предмет агентского договора с артистом

                    Предмет соглашения в данном случае составляет перечень действий, которые должны быть выполнены агентом для удовлетворения потребностей артиста. Важно также обозначить, от имени кого будет действовать агент.

                    Напоминаем, что он может действовать от своего имени либо от имени самого артиста. В случае, если все действия агент совершает от имени актёра, то ответственность по завершении сделки лежит на самом артисте. При этом, ему же принадлежат все права по проведённой сделке. В случае, если агент осуществляет сделки от своего имени, то все права и обязанности принадлежат ему.

                    Статья 1005 ГК РФ:
                    По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
                    По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

                    Можно сделать это так:

                    Артист поручает, а Агент обязуется за вознаграждение представлять интересы Артиста и совершать от его имени действия, связанные с продвижением и развитием творческой
                    деятельности Артиста.

                    Помимо этого, можно указать пределы распространения данного соглашения.

                    Можно сделать это так:

                    Действие настоящего Договора распространяется на профессиональную деятельность Артиста
                    во всех областях его творческой деятельности.

                    Срок действия агентского договора может содержаться в предмете, либо обозначен в отдельном разделе.

                    Можно сделать это так:

                    Срок действия Договора – 5 лет со дня заключения.

                    Порядок расчётов в агентском договоре с артистом

                    В этом разделе необходимо четко определить стоимость услуг агента, а также порядок расчётов между сторонами. Чаще всего, размер гонорара агента рассчитывается из стоимости по реализации определённой услуги и вознаграждения за оказанную услугу.

                    В этом разделе также можно указать следующую информацию:

                    1. Какая часть или какой процент от суммы гонорара выплачивается агенту.

                    2. В какой срок необходимо выплатить вознаграждение.

                    3. Определить, с каких именно гонораров будет выплачено вознаграждение агента.

                    Можно сделать это так:

                    Вознаграждения Агенту выплачиваются со всех Гонораров, к получению которых причастен
                    Агент и тех, которые получены в период действия настоящего Договора.

                    Вознаграждение выплачивается Агенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

                    Если гонорар выплачивается Артисту частями, Артист вносит вознаграждение Агента от
                    каждой полученной части гонорара.

                    Исполнение агентского договора

                    В этой части агентского соглашения следует определить, какие действия будет осуществлять агент по заключаемому договору.

                    Можно сделать это так:

                    Агент может осуществлять следующие действия:

                    • организация сценических выступлений Артиста;
                    • организация и согласование его публичных выступлений (интервью, встречи, участие в теле/радио/интернет эфирах, в СМИ, у блогеров и т.п.),
                    • переговоры с Заказчиками, с студиями, рекламными агентствами, телекомпаниями, режиссерами, продюсерами и прочими лицами, заинтересованными в Артисте;
                    • поиск мероприятий и проектов для Артиста в сфере профессиональной деятельности;
                    • создание персонального аккаунта Артиста c фото/видео (презентации) и модерация;
                    • экспертиза предложенным Артисту контрактов и консультационные услуги;
                    • сопровождение в Проектах;
                    • любые иные действия, которые соответствуют предмету Договора.

                    Защита интеллектуальных прав в агентском договоре

                    В соглашении важно обозначить пределы распространения интеллектуальных прав. Этим агент сможет защитить себя от каких-либо претензий со стороны артиста.

                    Можно сделать это так:

                    Исключительные права на все произведения, которые будут созданы в период действия настоящего Договора, принадлежат ФИО, либо являются смежными и принадлежат в равной мере Агенту и Артисту.

                    Артист безвозмездно предоставляет Агенту право использовать следующие объекты: имя (псевдоним) Артиста, изображение, облик, образ Артиста, информацию о себе, включая биографические материалы.

                    В период действия настоящего Договора Агенту принадлежат исключительные права издания аудио/видео записей (на любых носителях) Артиста, печать его фотографий и графических изображений (включая сувенирную продукцию), любо издание любых иных продуктов, связанных с творческой деятельностью Артиста.

                    Права и обязанности сторон агентского договора

                    В этом разделе важно указать право агента на привлечение третьих лиц для исполнения поручений артиста, либо указать на обязанность не привлекать таких лиц. Для артиста важно указать обязанность по выплате вознаграждения.

                    Можно сделать это так:

                    Артист обязан не заключать аналогичные договоры с другими агентами, а также самостоятельно не осуществлять деятельность, аналогичную деятельности, составляющей предмет настоящего Договора, не проводить переговоры с третьими лицами относительно возможных или уже заключенных контрактов, а также не заключать новые договоры и соглашения без привлечения Агента. В случае обращения потенциальных заказчиков с предложением о творческой работе к Артисту, Артист обязуется сообщить об этом Агенту.

                    Также, как видно в примере, в договоре можно предусмотреть возможность незаключения актёром иных агентских соглашений, тождественных этому. Кроме этого, можно указать на обязанность воздерживаться от аналогичной деятельности, которая входит в предмет настоящего договора. Также и со стороны артиста можно указать обязанность агента не заключать с другими артистами агентский договор.

                    Ответственность сторон агентского соглашения

                    В этом разделе можно определить следующие положения:

                    1. Случаи ненадлежащего исполнения договора.

                    Можно сделать это так:

                    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
                    настоящему Договору, а также в случае недостоверности предоставленных гарантий, другая
                    Сторона несет ответственность в виде неустойки в размере _ (прописью) рублей, при этом
                    оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

                    2. Случаи нанесения ущерба деловой репутации.

                    Можно сделать это так:

                    В случае если какие-либо действия Артиста (в том числе: публичные высказывания, высказывания в интервью, в теле и радиопередачах и т.п.) нанесли ущерб деловой репутации Агента, Артист обязан выплатить Агенту неустойку в размере _ (прописью) рублей.

                    3. Случаи расторжения договора в одностороннем порядке.

                    Можно сделать это так:

                    Стороны пришли к соглашению, что расторжение настоящего Договора по инициативе Артиста приведет к неминуемым убыткам Агента т.к. осуществление обязанностей Агента – это
                    существенные расходы. Стороны пришли к соглашению, что вместо убытков Агент имеет право на фиксированную неустойку. Артист в случае расторжения настоящего Договора по своей инициативе несет ответственность в виде неустойки в размере _ (прописью) рублей.

                    4. Случаи несвоевременной оплаты вознаграждения.

                    Можно сделать это так:

                    В случае неисполнения сторонами по выплате вознаграждения, предусмотренного настоящим
                    Договором, выплачивает пени в размере _ % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом оплата пени не исключает дальнейшего исполнения Сторонами обязательств по Договору.

                    Порядок разрешения споров в агентском договоре

                    В этом разделе важно указать на необходимость досудебного урегулирования возникающего спора, например посредством переговоров. Кроме этого, следует разобраться с подсудностью (определить, по месту чьего нахождения следует подавать иск в суд).

                    Можно сделать это так:

                    Все споры и разногласия по данному Договору будут по возможности решаться путем
                    переговоров между участниками. Досудебное разрешение споров по настоящему договору
                    обязательно.

                    В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и
                    разногласий производится в суде по месту нахождения Агента в соответствии с действующим
                    законодательством Российской Федерации.

                    Реквизиты сторон агентского соглашения

                    Следует указать наименование сторон, их данные.

                    Для юридических лиц: юридический адрес организации, ОГРН, КПП, ИНН, расчетный счет, БИК, телефон и электронная почта.

                    Для физических лиц: паспортные данные (серия, номер, орган и дата выдачи, код подразделения), адрес регистрации, телефон и электронная почта.

                    После этого заверить договор подписями и печатями.

                    Вот и всё. Ключевые моменты агентского соглашения с артистом обозначены. Однако для полного видения картины мы предлагаем посмотреть наш образец договора с актером. Вы можете скачать его себе.

                    Напоминаем, что мы создаем и разрабатываем договоры такого вида. Стоит отметить, что юрист в процессе составления такого документа обращает внимание на многие нюансы, которые сложно уловить неопытному в сфере юриспруденции человеку.

                    Агентский договор содержит множество условий и рисков, которые обязательно должны содержатся в договоре. В случае, если вам необходима такая помощь, вы можете обратиться к нашим специалистам.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Как расторгнуть брак с гражданином РФ иностранцу?

                    Семейные отношения, как и другие общественные отношения, регулируются нормами права. Люди регистрируют брак, однако не всегда могут поддерживать брачные отношения и продолжать семейную жизнь.

                    Встает вопрос о расторжении брака и у партнеров возникает много вопросов, потому что их брак с иностранцем. Статья ответит вам на вопросы о том, где можно расторгнуть такой брак, какие факты важны, какие есть юридические нюансы.

                    Брак с иностранцем с точки зрения права

                    Конечно, первый и самый важный вопрос, который возникает у иностранцев и граждан РФ это в какой стране будет процесс расторжения брака.

                    По закону России расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть по закону России.

                    Это означает, что не нужно обязательно ехать в страну, где заключался брак и где находится супруг. Если один из супругов гражданин РФ, то расторгнуть брак можно в России в ЗАГСе или суде. (ЗАГС — Запись актов гражданского состояния.)

                    А всего существует четыре варианта расторжения брака с иностранным гражданином:

                    1. Расторжение брака в российском ЗАГС;
                    2. Расторжение брака в российском суде;
                    3. Расторжение брака за границей с помощью консульства;
                    4. Легализация (признание) в России брака, расторгнутого за границей через суд или ЗАГС.

                    Давайте расскажем обо всех вариантах.

                    Расторжение брака в ЗАГСе в России

                    Брак с иностранцем можно расторгнуть через ЗАГС в России. Однако, для этого необходимо несколько фактов:

                    1. Супруги не имеют несовершеннолетних детей (Если имеют, то только через суд);
                    2. Есть общее согласие супругов на расторжение брака.

                    Давайте обратим внимание на второй пункт. Он очень важный. Так как один из супругов иностранец, то для его согласия требуется более сложная процедура. Так как, сам он находится в другой стране и не может приехать в Россию.

                    В таком случае подается два заявления в ЗАГС от супругов. Подпись на заявлении иностранца должна быть заверена российским нотариусом. Здесь есть два пути:

                    1. Заявление на иностранном языке заверяется нотариусом в стране иностранца, затем оно переводится и заверяется нотариусом в России и после этого подается в ЗАГС;
                    2. Иностранец заверяет составленное на русском языке заявление в российском консульстве в своей стране.

                    Помимо заявления о расторжении брака в ЗАГС нужно предоставить:

                    1. Паспорта или другие документы, удостоверяющие личность. (Иностранцу нужно сделать перевод документа у нотариуса с заверением);
                    2. Свидетельство о заключении брака;
                    3. Квитанцию оплаты госпошлины (650 рублей с супруга).

                    Также есть вариант расторжения брака с заявлением одного из супругов в некоторых случаях. А именно, если супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден к лишению свободы на срок более трех лет.

                    Расторжение брака через суд в России

                    Если супруги не могут развестись через ЗАГС, либо у них есть дети, либо один из супругов не может дать согласие на развод, то тогда будем работать с российской судебной системой.

                    Здесь стоит обратить внимание на то, где заключался брак. Давайте сначала поговорим про более простую ситуацию, когда брак был зарегистрирован в Российской Федерации. В этом случае не требуется легализация иностранного свидетельства о заключении брака.

                    По закону, если супруги не имеют спора о детях, то исковое заявление подается в мировой суд. Если есть, то в районный суд по месту жительства супруга.

                    Для расторжения брака в суде нужны следующие документы: исковое заявление, паспорта супругов (иностранцу также нужно перевести его у нотариуса), свидетельство о заключении брака. Если есть дети, то необходимо предоставить их свидетельства о рождении. Список документов зависит от дела, каждый спор может быть индивидуален.

                    1. Начало искового заявления

                    Поговорим немного про исковое заявление. Документ начинается с реквизитов сторон и выбора суда. Здесь возникает сложность. Не всегда супруги знают адреса друг друга. Они долго не проживают вместе и адрес может поменяться или супруг может находиться за границей.

                    В суде или исковом заявлении можно сказать, что адрес ответчика неизвестен. В таком случае нужно направить копии документов по последнему известному адресу ответчика. Если за границу, то стоит подождать пока письма дойдут.

                    Извещение является важным моментом. Суд может оставить иск без движения.

                    Также возможен вариант отправить письмо по своему адресу, так как супруги обычно проживают вместе. Вы можете сказать суду, что это последний адрес, который вам известен и вы вместе там жили.

                    Совет от юристов: довольно часто на практике суд возвращает исковое заявление, потому что не могут рассматривать дела с иностранцами. В исковом заявлении важно написать, почему вы выбрали именно этот суд с точки зрения закона. Важно отметить именно нормы законы. Советуем использовать нормы п. 8 ч. 2 ст. 29, 402 ГПК, 160 СК РФ.

                    1.1 Описание основных фактов

                    Описание основных фактов будет важной частью нашего искового заявления.

                    Здесь стоит отметить несколько моментов:

                    1. Когда заключался брак, это может подтвердить свидетельство о браке;
                    2. Есть ли дети, спор о детях;
                    3. Описание ситуации. Когда перестали проживать вместе, иметь семейные отношения;
                    4. Есть ли общее имущество и есть ли спор об имуществе.

                    Также не стоит забывать про приложение к иску. Все необходимые документы мы направляем с иском в суд и ответчику.

                    Как показывает практика, спор в суде по вопросу расторжения брака проходит за 2-3 месяца. Когда вы получите решение суда, то можете идти в ЗАГС получить свидетельство.

                    Легализация иностранных документов в России

                    Теперь поговорим про более сложную ситуацию, когда брак был заключен не в России. В этой стране и были получены все документы. Чтобы эти документы были признаны в России они должны пройти легализацию.

                    Легализация иностранных документов — это процедура, которая нужна, чтобы документы, полученные в иностранном государстве, имели юридическую силу в России.

                    Гаагская конвенция упрощает процесс легализации документов. Это международной договор, который подписали 124 государства. Конвенция устанавливает, что на документе может быть поставлен апостиль, что означает, что легализация документа в стране в этом случае не требуется.

                    Давайте теперь простым языком. Что нужно сделать, чтобы иностранный документ был принят в России:

                    1. Проставить апостиль на документ в иностранном государстве, где заключался брак;
                    2. Перевести документ на русский язык и заверить перевод у нотариуса.

                    После того, как документ будет признан в России можно отправлять документ в суд вместе с иском о расторжении брака.

                    Для стран, которые не являются участниками Гаагской конвенции, нужно сделать консульскую легализацию документа. К примеру, большая страна Канада не участник международного договора.

                    Консульская легализация немного сложнее, чем обычная процедура.

                    1. Удостоверение свидетельства с переводом у нотариуса;
                    2. Удостоверение подписи нотариуса в органе власти;
                    3. Удостоверение в российском консульстве в иностранном государстве.

                    В разных странах процедура может отличаться.

                    Процедура расторжения брака через российское консульство за границей

                    Иностранцы могут подать заявление на развод с гражданином РФ через российское консульство в стране иностранца. Процедура похожа на расторжение брака через ЗАГС. Она проще, чем суд, однако это нельзя сделать в нескольких случаях, в тех же, что и в ЗАГСе, мы говорили про них ранее.

                    Вместо госпошлины стороны должны заплатить консульский сбор в размере 280 долларов с человека. После всей процедуры иностранец получит свидетельство о расторжении брака.

                    Признание расторжения брака в стране иностранца

                    После получения решения суда о расторжении брака возникает вопрос, о том, как иностранцу легализовать российский судебный акт в своей стране.

                    Здесь также важно смотреть на законодательство страны. Некоторые страны сразу признают решения российского суда, например страны СНГ. В других государствах нужна легализация судебного акта.

                    Варианта два. Первый-это, если страна участник Гаагской конвенций, то просто необходимо поставить апостиль. Это можно сделать

                    Второй- консульская легализация. Более сложная процедура. Сначала перевод с заверением документа у нотариуса. Затем удостоверение в Министерстве юстиции и удостоверение документа в консульстве страны, куда он будет отправлен.

                    Заключение

                    При расторжении брака с иностранцем возникает достаточно много юридических вопросов. Куда пойти с заявлением? Как легализовать документы? Как составить исковое заявление? И так далее.

                    Конечно, каждый спор индивидуален и требует знание национального и международного права. Именно поэтому мы советуем попросить помощи у специалиста. От квалификации юриста и будет зависеть решение спора.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Клевета в Ютуб. Практические советы от юристов

                    “Никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию.” Так звучит ч.1. ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

                    Действительно, многие страны защищают права своих граждан, их честь и достоинство. Для этого они устанавливают ответственность за клевету в СМИ или онлайн платформах, таких как YouTube.

                    В этой статье вы узнаете, как бороться с клеветой на Youtube. Какие действия нужно выполнить, чтобы видео было удалено или исправлено. Статья будет полезна как физическим лицам, так и организациям.

                    Иными словами, не важно, где вы находитесь, или находится офис вашей компании. Законодательства стран по вопросу защиты чести и достоинства граждан похожи. Мы имеем большой опыт по удалению видео с Youtube и можем помочь вам в этом.

                    Клевета с точки зрения закона

                    Давайте начнем с самого термина. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих чью-то честь, достоинство или репутацию.

                    То есть клевета имеет несколько особенностей:

                    1. Информация о человеке или организации ложная;
                    2. Информация является порочащей и направлена против чести, достоинства и репутации человека;
                    3. Есть факт распространения такой информации;
                    4. Сведения были распространены умышленно, иными словами, специально.

                    Большинство современных государств может привлечь к ответственности лицо или организацию, которое распространило такую информацию.

                    Многие слышали о известном деле Джонни Деппа против СМИ The Sun. Издательство опубликовало ложную информацию про актера и его бывшую жену, а именно, что Джонни Депп применял насилие. Тогда из-за этих слухов от актера отказались многие компании.

                    К слову, суд актер выиграл судебный спор и на законных основаниях восстановил свою честь и достоинство. Так это и работает, если есть факт распространения ложных порочащих сведений, то это клевета и с этим нужно работать.

                    Политика YouTube по этому вопросу

                    Онлайн-платформа может помочь вам удалить видео, где есть факт распространения клеветы. Youtube работает по законам Соединенных Штатов, однако он признает законодательство других стран и международный принцип защиты чести и достоинства.

                    У онлайн платформы есть свои правила публикации видео. Оно не должно нарушать авторские права, персональные данные и распространять ложную порочащую информацию о ком-то.

                    Youtube уважает законы разных страх. И для блокировки видео с клеветой могут потребовать доказательства ущерба репутации. В некоторых случаях платформа может попросить решение суда о признании незаконным распространения информации.

                    Однако, мы в первую очередь, обращаем внимание на работу именно через сам Youtube. Через диалог с пользователем и жалобу в Youtube. Кроме того, к этому мы можем добавить заявление в правоохранительные органы.

                    Как удалить видео, которое содержит клевету

                    Давайте теперь поговорим о самой работе по удалению видео с Youtube из-за клеветы. В первую очередь, такое видео нужно найти. Обычный человека может воспользоваться поисковиком в браузере или на Youtube. Бизнесмены могут использовать ботов или программы для отслеживания публикаций информаций о себе.

                    Итак, человек нашел видео, в котором информация является ложной и порочит его честь и достоинство.

                    1.1 Связаться с автором видео

                    В первую очередь Youtube предлагает нам найти автора и видео и написать ему с просьбой удалить видео.

                    Здесь стоит смотреть на ту информацию, которая есть на канале автора или под видео. Обычно, это могут быть ссылки на сайт, странички в социальных сетях, телеграмм каналы.

                    Нам нужно узнать именно идентификационные данные пользователя, чтобы направить ему официальную претензию. Также нужно зафиксировать факт распространения информация, то есть фрагмент видео.

                    Претензия — это уже процессуальный юридический документ. В ней мы описываем все факты, доказательства и требуем удалить видео. Кроме того, можно напомнить пользователю, что он нарушает закон и может понести ответственность.

                    Доказательства в претензии — это не ваше мнение, а реальные факты, того, что сведения являются порочащими и ложными, нанесли ущерб вашей репутации.

                    Например, информация о том, что человек совершил преступление, которое на самом деле он не совершал, будет ложная. Доказать это можно реальными документами об отсутствии судимости или привлечения к ответственности.

                    1.2 Жалоба по форме Youtube

                    Если у нас не получилось найти пользователя или автор видео не стал отвечать на нашу претензию, то у нас есть два варианта.

                    Мы можем написать жалобу по форме Ютуб.

                    Или написать на официальную почту. Это поможет обратить внимание администрации онлайн платформы. Youtube принадлежит Google, а значит необходимо найти их реквизиты.  Их можно найти в справочной информации о компании.

                    Здесь начинается работа с администрацией Youtube. Мы выбираем страну в жалобе, добавляем URL видео и заполняем нашу жалобу. Необходимо также написать какой фрагмент видео нарушает наши права.

                    Самыми важными частями нашей жалобы будут наша правовая позиция и наши доказательства. Давайте поговорим об этом.

                    Правовая позиция — это наше убеждение о том, что ролик нарушает закон страны, информация ложная и порочащая честь и достоинство, и мы можем доказать это с точки зрения закона.

                    Как правило, законодательства страны считает умышленное распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство по вопросам:

                    1. Здоровья человека. Никто не имеет права распространять ложную информацию о болезнях человека. Кроме того, существует еще и медицинская тайна;
                    2. Обвинений в нарушении закона. Никто не имеет права публиковать ложную информацию о том, что человек нарушает закон или даже совершил преступление;
                    3. Информации о профессиональной некомпетенции. Например, то, что работник часто нарушает условия договора;
                    4. Дискриминации человека по разным признакам. (пол, раса, религии и так далее).

                    Также, как мы уже говорили важен факт фиксации публикации видео. Это может быть удостоверено по закону страны, из которой жалуется человек. Чаще всего с этим может помочь нотариус.

                    Кроме того, в нашей жалобе мы можем добавить факт подачи заявлении в орган власти. Это могут быть правоохранительные органы страны. Если по факту заявления, автор видео будет привлечен к ответственности, то это будет важным доказательством в нашей жалобе Youtube.

                    Здесь все зависит от того, какая информация в видео. Это может быть заявление в орган власти с просьбой проверить и запретить доступ к видео. Или заявление в правоохранительные с требование привлечь к ответственности автор видео.

                    Может помочь и лингвистическая экспертиза. Эксперты проанализируют видеоролик и в заключении напишут какие слова являются субъективным мнением, а какие утверждениями о фактах. Заключение лингвистической экспертизы будет очень полезным доказательством в нашей жалобе.

                    Администрация Youtube может попросить еще какие-то доказательства. Например, то, что информация в видео действительно про вас.

                    Как показывает практика, если в видео есть клевета, нарушающая закон какой-либо страны, Youtube поможет его удалить.

                    1.3 Требование запретить доступ к видео к браузеру

                    Браузер является посредником между пользователями и онлайн платформой Youtube. Именно с помощью поиска люди находят информацию, видео, статьи.

                    Если вы нашли видео, где есть клевета, распространение ложных порочащих сведений, то можно потребовать у браузера запретить выдавать видео по поиску информации.

                    Для этого нужно написать официальное письмо на электронный адрес браузера.  Для этого также нужно найти реквизиты, как правило, они находятся в справочной информации браузера.

                    Например, вот Google https://policies.google.com/terms?hl=ru

                    В своих требованиях мы пишем нашу правовую позицию, доказательства, почему видео нарушает закон страны. Все как в жалобе к Youtube.

                    Поисковые системы также уважают международные нормы о защите чести и достоинства и законодательства стран, поэтому могут помочь запретить доступ к видео.

                     1.4 Иск о защите чести, достоинства и репутации

                    Стоит сразу сказать, что работа по удалению видео через Youtube без суда имеет достаточно много преимуществ. И мы работаем через эту систему. Судебный спор — это всегда более сложная процедура, расхода на юридические услуги и госпошлину. И, как правило, Youtube сам поможет удалить видео, если вы дадите все доказательства.

                    Однако, если вы решили идти в суд с иском о защите чести, достоинства и репутации, то стоит отметить несколько моментов:

                    1. Иск пишется по процессуальному закону страны, где вы находитесь, суд выбирается также по вашему процессуальному законодательству;
                    2. Понятие клевета, честь, достоинства, репутация могут немного отличаться в разных странах. Как правило, клевета — это публикация ложных, порочащей информации. Репутация — это уже сформированное о человеке или компании мнение людей или клиентов. Также есть разница между оценочными суждениями и утверждениями о фактах;
                    3. В разных странах могут быть разные основания для взыскания морального вреда. Кроме того, где-то суд может взыскать большую сумма, как в США, где-то не очень большую.

                    Иск должен быть понятным суду. В нем должны быть факты и доказательства.

                     Если вы получили решение суда об удалении видео, а Youtube еще не удалил, то его стоит добавить в жалобе к Youtube.

                    Заключение

                    Каждому человеку важна его репутация, честь, достоинство и в современном мире нормы закона направлена на то, чтобы защитить личность от распространения ложной порочащей информации.

                    Именно поэтому, всегда стоит реагировать на такие видео. Писать жалобы, претензии, собирать доказательства и формировать свою правовую позицию. Закон будет на вашей стороне.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Подать в суд на психолога

                    Психологические консультации специалистов набирают все большую популярность, особенно в связи с событиями, происходящими сейчас в мире. Тем не менее, далеко не всякую консультацию психолога можно назвать качественной. В статье мы расскажем, можно ли подать в суд на психолога, как это сделать, и когда можно рассчитывать на успех.

                    Хотим обратить внимание, что эта статья будет полезна не только для потребителей, но и для самих психологов. Здесь мы расскажем, как лучше стоит оформить договорные отношения с клиентом, чтобы обезопасить себя впоследствии от необоснованных притязаний.

                    Итак, начнем.

                    Для начала необходимо понять, а что же вообще в целом представляет из себя сеанс с психологом?

                    Психологическая консультация, согласно российскому законодательству, трактуется как услуга. Хоть законодатель и не дает четкого определения понятию «услуга», по признакам, выделенным в различных актах, консультацию психолога можно и нужно трактовать именно как услугу.

                    Главное отличие услуги от работы заключается в том, что услуга потребляется в процессе ее оказания, а работа представляет собой деятельность, результатом которой будет какой-либо овеществленный результат.

                    Эта разница важна, чуть позже объясним, почему.

                    Как мы видим, приведенное выше определение характеризует потребительские услуги. Нам это и подходит. Поскольку на отношения психолога и его клиента распространяется действие Закона «О защите прав потребителей» (далее для удобства – ЗПП).

                    Обратите внимание, что ЗПП будет распространяться на Ваши отношения только в случае, если Вы заключили договор с организацией или ИП. В случае же, если Вы оплачиваете услуги обычного физического лица, положения ЗПП на такие отношения распространяться не будут. Мы не рекомендуем Вам пользоваться услугами таких специалистов.

                    Хорошо, с точки зрения закона про природу консультации все более-менее понятно. Но что же консультация представляет из себя в нашей обычной жизни?

                    Думается, важно начать с целей. Целью психологического консультирования является помощь клиенту в решении каких-либо психоэмоциональных проблем. Консультирование – это помощь в виде разговора с психологом, задачей которого является установление или изменение определенных моделей поведения клиента, трансформация восприятия определенных событий, установление эффективных механизмов контакта с окружающими, достижение внутренней гармонии в душе «пациента».

                    На сегодняшний день разнообразие форм психологических консультаций очень пестрое и богатое. Тем не менее, цели и задачи у них, как правило, схожи.

                    Вернуть деньги за услуги психолога зачастую бывает сложно, поскольку оценка качества предоставления услуг происходит, как правило, через субъективную призму, а доказать какие-то объективные обстоятельства обывателю трудно, поскольку он не знает, «на что давить».

                    Так, услуга психолога воспринимается потребителем как качественная, если она дала какой-то результат. Например, наладились отношения с друзьями или пропали признаки хронически плохого настроения. В случае же, если никаких результатов не было достигнуто, услуга автоматически воспринимается как некачественная, и, разумеется, возникает желание вернуть деньги за услуги психолога. Или вовсе подать в суд на психолога. Нужно же как-то его наказать за этакое разгильдяйство, как же так, он мне не помог, а я отдал ему сотни тысяч!

                    Здесь важно разграничивать заранее заявленное и сугубо лично представляемое.

                    Важно понимать, что целью консультаций в большинстве случаев является не просто создание временного хорошего настроения, а устранение глубинных проблем, которые зачастую не связаны с положительным эмоциональным фоном.

                    В случае, если психолог изначально обещал Вам немыслимый результат, гарантировал, что Вы избавитесь от каких-либо проблем, а по факту никаких изменений вовсе не произошло, скорее всего, вы сможете вернуть деньги за его услуги.

                    Но здесь тоже есть тонкий момент. Одно дело – самореклама, другое – условия, которые закреплены в договоре или были согласованы устно / в переписке. Нужно анализировать ситуацию комплексно, желательно с юристом.

                    Если же никаких обещаний не давалось и ничего не гарантировалась, здесь уже Ваша зона ответственности. Поэтому, прежде чем останавливать выбор на специалисте, прочитайте отзывы про него, попросите характеристики.

                    Однако и это не всегда так. К услугам психолога, как и ко многим другим услугам, применяются определенные стандарты качества.

                    Одним из актов, регламентирующих деятельность по оказанию психологической помощи, является такой акт, как Этический кодекс психолога.

                    Получается, можно выделить следующие критерии оценки качества услуг психолога:

                    1. Соблюдение требований, установленных Законом (ГК РФ, ЗПП).
                    2. Соблюдение этических стандартов (Этический кодекс, стандарты качества услуг).
                    3. Использование в своей деятельности какой-либо методологии оказания психологической помощи (коих сегодня начисляется огромное множество).

                    Расскажем подробнее.

                    ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

                    Как мы говорили ранее, на отношения психолога с клиентом распространяются правила, установленные ЗПП. Поэтому действительными будут следующие права клиента:

                    — право потребителя требовать предоставления информации о психологе и особенностях предоставляемых им услуг (ст. 8 ЗПП).

                    — право потребителя получить услугу в установленный законодателем срок (ст. 28 ЗПП).

                    — право потребителя потребовать повторно предоставить ему услуги психологического консультирования в том случае, если такие услуги были предоставлены некачественно.

                    Таким образом, если, например, Ваш психолог предоставил о себе ложную информацию (допустим, о наличии высшего образования или квалификации, коего в реальности не существует), если услуги не были оказаны в срок или были оказаны некачественно (и Вы можете это доказать), то можно подать в суд на психолога, требовать возврата средств, а также компенсации морального вреда, уплаты штрафа.

                    ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

                    Для многих профессий в России существуют этические стандарты и создаются Этические кодексы. Среди них юристы, госслужащие, врачи. Психологи не исключение.

                    Этический кодекс психолога был принят 14 февраля 2012 года. Он устанавливает следующие принципы деятельности и стандарты качества психологических услуг:

                    • — уважение психологом прав и достоинства личности клиента;
                    • — равное отношение к клиентам вне зависимости от их возраста, пола, ориентации, национальности, принадлежности к определенной культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка и др.;
                    • — беспристрастный характер деятельности;
                    • — отсутствие предвзятости;
                    • — руководство в своей деятельности исключительно научными методами;
                    • — недопущение дискриминации и другое.

                    И главное – деятельность психолога не должна никоим образом нанести клиенту психологический вред, вред его социальному положению.

                    Таким образом, если какие-то из указанных принципов и стандартов не соблюдаются психологом, то вполне можно говорить о том, что психолог оказывает некачественные услуги.

                    МЕТОДИКИ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

                    Психолог не должен действовать наобум, в своей деятельности он должен руководствоваться наработками ученых и практиков, особыми методиками.

                    Психолог не возвращает деньги – как себя обезопасить?

                    Клиент с самого начала должен озаботиться тем, чтобы у него на руках заранее были эффективные средства защиты. Самый главный инструмент в данном случае – договор.

                    Поэтому рекомендуем при обращении к специалисту придерживаться следующих советов:

                    1. Составьте письменный договор.
                    2. Зафиксируйте оплату, которую Вы произведете психологу: сохраните чек или другой платежный документ.
                    3. Установите в договоре критерии качества предоставляемых услуг. Это могут быть либо четко оговоренные критерии, либо же можно оформить этот раздел ссылкой на любой акт (например, Кодекс этики психолога).
                    4. Оформите в договоре Ваши примерные ожидания от психологической консультации.

                    Разумеется, объем и результат психологических услуг нельзя определить заранее, составлять в своем роде ТЗ было бы нелогично и довольно глупо. Тем не менее, договором все же можно очертить определенные границы и рамки, во избежание злоупотреблений как со стороны психолога, так и со стороны клиента.

                    Да, психологам тоже зачастую приходится непросто из-за недобросовестных потребителей услуг. Чтобы не допустить неосновательного обогащения клиента (ну, например, если клиент ни с того ни с сего необоснованно решит, что консультация некачественная), психологу также следует обращать предельное внимание на договорное оформление отношений с теми, кто к нему обращается. Четкое формулирование условий и отсутствие гарантий и обещаний – залог сохранности времени и нервов специалиста.

                    Хоть сам процесс психологического консультирования неизбежно пронизан нитями субъективизма, однозначно утверждать о том, что невозможно объективно оценить качество предоставляемых услуг, опрометчиво и неверно.

                    Так, если психолог нарушает этические догмы, или не соблюдает правила конфиденциальности, или формирует заведомо завышенные ожидания и заманивает гарантиями колоссального успеха, то это дает Вам право вернуть свои деньги.

                    Бессмылсенно тратить время и деньги на судебное разбирательство, если психологические курсы Вам просто не подошли или просто не понравились. Должны быть доказательства того, что услуга оказана некачественно. Аргументы «не понравилось», «не дало результата, какой я бы хотел» не сработают.

                    Поскольку вопрос довольно неоднозначен и пока что многими воспринимается исключительно в субъективном контексте, судебная практика не так ярка и разнообразна, как могла бы быть. К сожалению. Так, к расстройству юристов, судьи зачастую принимают довольно формальные решения.

                    Например, Решением Динского районного суда Краснодарского Края от 03.06.2019 г. было отказано в возмещении затрат на услуги психолога в связи с тем, что… Договор был заключен с ИП, сфера деятельности которого, согласно выписке, является деятельностью в области права. Суд указал, мол, нет надлежащих доказательств, что договор заключался именно с психологом, а не с юристом, поэтому акты и договоры об оказании услуг к делу не относятся, в удовлетворении требований – отказать.

                    Тем не менее, в практике встречаются и случаи удовлетворения требований о взыскании морального вреда, причиненного некачественными услугами частнопрактикующего психолога, например, при попытке гомеопатического лечения (решение Свердловского районного суда Красноярска от 18 февраля 2020 г. № 2-2166/2019 по делу № 2-2166/2019).

                    В любом случае, если Вы заручитесь поддержкой грамотного юриста, который отличает работу от услуги и умеет работать с законодательством о защите прав потребителей, Вы повышаете свои шансы на успех. Но гарантий все равно никто не даст, поскольку решение остается за судьей, и не всегда доводы могут восприниматься. Но это не значит, что не стоит пробовать защищать свои права в судебной инстанции.

                    Итог. Советы:

                    1. Не стройте ложных надежд о психологе. Не покупайтесь на завлекательные лозунги о стопроцентном результате. Скорее всего, попадете на мошенника или такого себе психолога.
                    2. Если лозунгов не увидели, но опираетесь исключительно на характеристику психолога, его описание и фотографии, рекомендуем тщательно ознакомиться с отзывами / попросить организовать пробный созвон / провести тестовую консультацию. Психолог может Вам не понравиться без каких-либо веских причин, и тогда Вы не сможете вернуть деньги.
                    3. Составляйте письменный договор. Не пренебрегайте этим.

                    И пусть в Вашей жизни никогда не произойдет ситуации, как в анекдоте:

                    «Мой психолог посоветовал написать письмо человеку, который меня бесит, и сжечь его. Хорошо, а с письмом-то что делать?» 🙂

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Претензия по госконтракту: гарантийные сроки

                    Опять возвращаемся к спорам по госконтрактам. И снова хотим рассказать про то, как подрядчику реагировать на письменную претензию заказчика. Сегодня остановимся на претензиях по госконтракту из-за гарантийных сроков. Нужно ли отвечать на такую претензию и как это сделать грамотно? Расскажем в нашей статье.

                    Контракты по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ заключаются для:

                    • поставки товара (машины, оборудование, материалы и т.д.)
                    • выполнения работ (строительство, техническое обслуживание объектов и др.)
                    • оказание услуг (юридические, бухгалтерские и т.п.)
                    • подготовки документации
                    • разработки ПО

                    В любом контракте заказчик устанавливает требования к качеству товаров, работ, услуг и т.п. По закону качественный товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям законодательства или обычным условиям использования; также требования к качеству могут устанавливаться договором. Но можно ли назвать качественным товар или полученный результат работы, если он был «конфеткой» в момент передачи заказчику, но испортился слишком быстро? Однозначно – нет. Заказчик платит деньги не для того, чтобы пару дней полюбоваться объектом, а чтобы пользоваться им максимально долго и с наименьшим количеством ремонтов.

                    Именно поэтому заказчик вправе установить гарантийные обязательства к объекту закупки. Вправе, а не обязан. Когда заказчики прописывают гарантийные обязательства, они в извещении о закупке указывают, в какой форме должна предоставляться гарантия (обычно используется независимая гарантия), гарантийный срок, гарантийное обслуживание.

                    Особенность госконтрактов – предоставление обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств – это предоставление подрядчиком (поставщиком) независимой гарантии на период, пока не истекут гарантийные сроки. Размер независимой гарантии – не более 10 % от НМЦК. Это тоже право заказчика. Он может и не требовать обеспечения, даже если в контракте есть гарантийные обязательства.

                    Все споры по гарантийным обязательствам из госконтрактов начинаются примерно одинаково. Подрядчик сдал объект и, получив деньги, уже готовится участвовать в новом аукционе. Но спустя какое-то время он получает от заказчика претензию об устранении недостатков работ в гарантийные сроки. Что делать подрядчику после получения претензии?

                    1. Проверьте, есть ли у вас договорные отношения с лицом, направившим претензию по гарантийным обязательствам

                    Кто должен заявлять претензию по госконтракту в рамках гарантийных сроков? Этот вопрос становится актуальным, когда построенное по контракту здание/ сооружение или поставленные машины, оборудование передаются третьим лицам. Часто бывает, что заказчиком в закупке выступал государственный орган, который впоследствии закрепляет построенный объект за своим подведомственным учреждением. Например, региональное министерство образования заключало контракт на строительство школы, которую потом передало бюджетному учреждению на праве оперативного управления. Кто же, министерство или учреждение будет требовать исполнение гарантийных обязательств, если выявят недостатки?

                    По закону именно заказчику дано право требовать гарантийный ремонт. Гарантийное обязательство вытекает из условий заключенного контракта. Подрядчик обязан заказчику, а с новым собственником его ничего не связывает. Следовательно, новый собственник, не являясь стороной договора, не вправе выдвигать гарантийные требования.

                    В судебной практике лишь в исключительных случаях допускается требование нового собственника, например, после ликвидации самого заказчика, либо при особой социальной значимости объекта, когда заказчик не предъявляет претензию, либо при злоупотреблении правом.

                    На практике госорганы вместе с продажей объекта иногда заключают договор уступки в отношении гарантийных обязательств по контракту.

                    Вывод: если претензию заявляет не заказчик, а иное лицо, нужно направить ответ на претензию с указанием, что гарантийные обязательства перед этим иным лицом у вас отсутствуют.

                    2. Проверьте, не истек ли гарантийный срок

                    Гарантийный срок – период времени, в течение которого товар (результат работы, услуги) должен отвечать требованиям к качеству, зафиксированным в контракте, техническом задании, закупочной документации, а также обязательным требованиям нормативных актов.

                    Чтоб понять, когда истекает гарантийный срок, нужно знать:

                    а) когда начал течь гарантийный срок

                    б) какова его продолжительность

                    Обычно гарантийный срок начинает исчисляться с момента сдачи-приемки выполненных работ по госконтракту.

                    Закон устанавливает минимальную продолжительность гарантийного срока. В контракте его можно увеличить. Но никак не уменьшить.

                    Объект закупкиМинимальный гарантийные срок, предусмотренный закономПравила реализацииНорма
                    Поставка машин и оборудованияв соответствие с технической документацией производителяв контракте прописываются гарантийные сроки как от производителяст. 33 Закона № 44-ФЗ
                    Подряд (не строительный)2 годав контракте можно установить гарантийный срок меньше 2 лет, но подрядчик должен будет исправить недостатки, возникшие в течение 2 лет, если: — недостатки возникли до передачи работ — недостатки возникли по причинам, возникшим до передачи работ  п. 4 ст. 724 ГК РФ
                    Подряд (строительный)5 летв контракте можно установить гарантийный срок меньше 5 лет, но подрядчик должен будет исправить недостатки, возникшие в течение 5 лет, если: — недостатки возникли до передачи работ — недостатки возникли по причинам, возникшим до передачи работ  ст. 756 ГК РФ
                    Примеры гарантийных сроков из закона

                    Конкретные сроки гарантийных обязательств прописываются в контракте. Например, они могут быть сформулированы так:

                    Обратите внимание на одну важную особенность контрактов. В отличие от обычных договоров, контракты по Закону № 44-ФЗ нельзя менять. Причина – на стадии заключения контракта обеспечивается равноправие всех участников аукциона и конкурса. Потенциальные участники изучают условия закупки и решают, готовы ли они работать на таких условиях или нет. Возможно, кого-то не устраивает именно длинный гарантийный срок, и он отказывается от участия в торгах. А впоследствии заказчик меняет условия по предложению победителя аукциона… Конечно, это неправильно. Закон и судебная практика квалифицирую соглашения об изменении условий контракта как ничтожные сделки.

                    Вывод: если заказчик заявляет о недостатках по истечении гарантийного срока, вы можете отказаться от исполнения претензии.

                    3. Установите причину возникновения дефектов: попадают ли они в зону ответственности подрядчика?

                    Исполнитель по госконтракту несет ответственность НЕ за любые недостатки подряда в гарантийные сроки.

                    Все недостатки можно поделить на две большие группы в зависимости от причины их возникновения:

                    1 группа – недостатки качества работ2 группа – эксплуатационные недостатки
                    Открытый перечень, например:
                    1. Подрядчик использовал материалы, не допускаемые закупочной документацией
                    2. Подрядчик не соблюдал обязательные требования к работам
                    3. Неблагоприятные погодные условия не освобождают подрядчика от ответственности за пороки асфальтового покрытия, так как он профессионал и должен был воспользоваться механизмом приостановления работ
                    Исчерпывающий перечень
                    1. Нормальный износ самого объекта или его частей
                    2. Неправильная эксплуатация объекта
                    3. Ненадлежащий ремонт объекта, выполненный заказчиком или по его указанию другими лицами
                    4. Недостатки давальческого материала

                    Подрядчик несет гарантийные обязательства только за 1 группу. Недостатки, возникшие не по вине подрядчика, придется устранять самому заказчику за свои деньги. Самая распространенная ситуация, когда не получится предъявить исполнителю недостатки по подряду в гарантийные сроки, — это когда заказчик ремонтировал вещь в сторонней организации, а потом все-таки решил обратиться к продавцу вещи за бесплатным гарантийным ремонтом. Изготовители товара легко вычисляют, что вещь уже кто-то чинил. Поэтому возникшие недостатки списывают на ремонт в сторонней организации и отказывают в гарантийном обслуживании. Это конечно, происходит на обывательском уровне. Госзаказчики, как правило, знают условия гарантийного ремонта.

                    Вывод: если знаете, что работы выполняли на совесть, укажите, что причиной недостатков стали события 2 группы.

                    4. Проверьте, «правильно» ли заказчик выявил недостатки у подряда в гарантийный срок?

                    Порядок выявления недостатков прописывается в контракте. Как правило, необходимо созвать комиссию с участием заказчика и подрядчика/ поставщика. Обязательно нужно проверить полномочия представителей. По результатам комиссии составляется акт. В нем должны подписаться все лица, участвующие при осмотре. Если кто-то отказывается подписать акт, он прописывает «От подписи отказываюсь по таким-то причинам». При осмотре можно провести фотофиксацию. Полученные фотографии прикладываются к акту, а в самом документе указываются технические характеристики фотоустройства.

                    Действительным будет также акт, составленный заказчиком в одностороннем порядке, но при условии, что подрядчик извещался об осмотре и был на него приглашен.

                    Например, в деле нашего клиента заказчик составил такой акт. Обращает на себя внимание, что заказчик этот акт составил один. Подписи подрядчика нет. Это ошибка, которую подрядчик может использовать для собственной защиты.

                    Вывод: если заказчик не соблюдал процедуру выявления недостатков подряда, нет доказательств существования дефектов.

                    5. Установите, что от вас хочет заказчик и есть ли у него на это право

                    Если объект утрачивает свое качество в период гарантийного обслуживания, подрядчик обязан:

                    — за свой счет устранить дефекты

                    — вернуть соразмерную часть стоимости товара/ работы

                    — возместить заказчику его расходы на устранение недостатков (если заказчику позволено самому устранять недостатки)

                    Случай из нашей практики

                    Мы часто работаем с исполнителями в спорах по контракту. Представляем их интересы, начиная с ответа на претензию и заканчивая судебным процессом. В этой статье расскажем про новое дело по договору подряда. Здесь мы защищаем субподрядчика.

                    Заказчик и подрядчик заключили муниципальный контракт на комплекс работ. Один из этапов – ремонт сетей водоснабжения. Как известно, после ремонта подземных коммуникаций необходимо восстановить благоустройство раскопанной территории. Этап по ремонту сетей был передан подрядчиком своему субподрядчику (нашему клиенту). Спустя какое-то время заказчик заявил претензию по госконтракту, чтоб в гарантийные сроки устранить недостатки дорожного покрытия в месте ремонта сети. Подрядчик переадресовал претензию по госконтракту субподрядчику.

                    Какой ответ на претензию подготовили наши юристы?

                    Кстати, мы ранее уже рассказывали, «Почему обязательно нужно отвечать на претензию по госконтракту?»

                    Мы построили защиту на трех аспектах:

                    1. На данном участке проводились работы не только субподрядчиком, но и иными субподрядными организациями, привлеченными подрядчиком. Следовательно, недостатки дорожного покрытия могли возникнуть по вине иного субподрядчика, который работал там же.

                    2. К дефектам могла привести неправильная эксплуатация дороги.

                    3. Субподрядчик не участвовал при осмотре дефектов; они зафиксированы без его извещения и без его участия.

                    При этом, мы оставили простор для внесудебного развития событий. Это и является целью претензионного порядка – мирное разрешение спора с минимальными издержками. Как нам удалось убить сразу двух зайцев – и субподрядчика уберечь от исправления чужих ошибок, и остаться за столом переговоров? Мы написали, что не отказываемся от своих гарантийных обязательств, если выбоины на дороге произошли по вине субподрядчика. Но мы предложили заказчику провести предварительную экспертизу для установления причин возникновения дефектов на дороге. Чтобы убедить заказчика в проведении экспертизы, мы написали, что еще может служить такими причинами: в проектной документации неверно рассчитаны максимальные нагрузки на дорожное полотно; некачественное содержание участков автомобильной дороги.

                    Как обычно мы поделимся результатом этого дела с нашими читателями в будущих статьях!

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Оспорить стоимость выкупа

                    Вы – арендатор недвижимого имущества, находящегося в собственности государства или муниципалитета, и хотите выкупить его, но цена «кусается»? Расскажем, как оспорить стоимость выкупа и существенно снизить стоимость недвижимости.

                    Это не первая статья, касающаяся данной тематики, однако у нас есть новая информация, которой мы спешим поделиться с вами. Мы продолжаем серию статей о выкупе арендуемого недвижимого имущества.

                    Забегая вперёд, скажем, что нам удалось в несколько раз снизить цену недвижимости. Расскажем об этом ниже.

                    А пока можно посмотреть основную информацию в видео:

                    Не согласен со стоимость выкупа: могу ли оспорить?

                    Отметим, что в случае несогласия с ценой, установленной государством или муниципалитетом, федеральный закон № 159 позволяет арендатору недвижимости оспорить её стоимость.

                    пункт 8 статьи 4:

                    Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества.

                    Сразу отметим, что мы можем определить действительную стоимость желаемого объекта выкупа и легальным способом снизить его цену. При этом мы работаем не только в Москве и Московской области. В зависимости от того, насколько город или любой другой субъект Российской Федерации оценил недвижимость, реальная её стоимость может отличаться на 50 и более процентов.

                    Хочу снизить стоимость выкупа: что делать?

                    Общая процедура выкупа недвижимости установлено законом № 159. Она включает в себя следующие этапы:

                    1. Подача заявления субъектом, являющимся малым или средним предпринимателем, в Департамент городского имущества об осуществлении преимущественного права выкупа с приложением необходимых документов.

                    2. Постановка на кадастровый учёт, соблюдение необходимых условий, подготовка документации для оценки недвижимости.

                    3. Реализация оценки рыночной стоимости недвижимого имущества по заказу Департамента городского имущества, а также получение экспертного заключения на отчёт о произведённой оценке.

                    4. Разработка документа о приватизации.

                    5. Направление проекта договора купли-продажи стороне сделки.

                    Важно указать, что неподписание договора, а точнее его проекта, ведёт к утрате преимущественного права выкупа. На подписание договора купли-продажи или направления протокола разногласий к нему законом отведено 30 дней. Однако хотим представить пример из судебной практики, в котором на основании, указанном выше, Департамент городского имущества отказал обществу в преимущественному праве выкупа.

                    Случай из практики Верховного суда:

                    Общество с ограниченной ответственностью «СТК ПЛАЗА» обратилось в Департамент городского имущества города Москвы с предложением заключить договор купли-продажи арендуемого имущества.

                    Департамент принял решение о приватизации спорного недвижимого имущества и направил в адрес общества для подписания проект договора купли-продажи арендуемого обществом имущества.

                    Общество сообщило, что не согласно со стоимостью выкупа, предложенной Департаментом, направило в адрес ответчика договор купли-продажи, протокол разногласий с условием, содержащим иную цену, заключение о стоимости на основании независимого отчета об оценке.

                    Департамент в разумный срок не известил о результатах рассмотрения протокола разногласия, в связи с чем ООО, полагая, что действия препятствуют обществу в праве на выкуп, обратился в суд. Однако в удовлетворении исковых требований было отказано.

                    Верховный суд не согласился в нижестоящими инстанциями, указав следующее:

                    1. В течение десяти дней с даты принятия решения об выкупа арендуемого имущества, уполномоченный орган направляет арендатору предложение о заключении договора купли-продажи и проект договора.

                    2. В случае согласия предпринимателя на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней (отсчет идет со дня получения предложения и/или проекта договора).

                    3. У предпринимателя есть право в любой день до истечения этого срока подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

                    4. В законе имеются и основания, в соответствии с которыми предприниматель теряет преимущественное право выкупа, одно из них связано как раз с истечением 30 дневного срока. Следовательно, суды при рассмотрении дела должны были установить истечение обозначенного срока со дня получения таким субъектом проекта договора купли-продажи и неподписание его в этот срок.

                    5. Вместе с тем, закон № 159 не запрещает арендатору указать, что он не согласен со стоимостью выкупа. Направление обществом на предложенный Департаментом проект договора купли-продажи протокола разногласий было обусловлено несогласием истца с условием о выкупной цене, которая, по его мнению, была завышенной. В обоснование иной цены выкупаемого имущества обществом был представлен отчет об оценке. Именно по этой причине обществом не был подписан предложенный проект в течение тридцати дней с момента его получения и направлен протокол разногласий.

                    6. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ, в соответствии со статьей 443 Гражданского кодекса, признается новой офертой.

                    7. При реализации арендатором преимущественного права на выкуп имущества в случае неподписания им предложенного публичным образованием проекта договора купли-продажи арендуемого имущества и направления в предусмотренные законом сроки протокола разногласий к проекту договора, который является новой офертой, его отклонение либо неполучение извещения о результатах рассмотрения, арендатор вправе передать разногласия, возникшие между ними при заключении договора, на рассмотрение суда.

                    Отсутствие подписи арендатора в проекте договора купли-продажи в случае несогласия с предложенными ему условиями в проекте договора (например, когда он хочет снизить стоимость выкупа) и использование предусмотренной законом возможности направить протокол разногласий по заключению договора на иных условиях в обозначенные законом сроки не может быть истолковано как обстоятельство, влекущее прекращение преимущественного права на выкуп (ВС РФ).

                    В данном случае Верховный суд стал на сторону общества с ограниченной ответственностью. Указанное дело стало прецедентом для иных судебных инстанций. А что из этого дела важно подчеркнуть субъекту малого или среднего предпринимательства?

                    Для того чтобы оспорить стоимость выкупа, предприниматель обязан обратиться в суд с соответствующим иском в суд. Почему обязан? Так как другого выхода у него, в данном случае, нет. Если предприниматель в течение 30 дней не примет одно из двух решений: либо подписывать договор, либо обращаться в суд, то преимущественное право выкупа будет утрачено. Для того чтобы восстановить это право, необходимо будет заново подавать соответствующее заявление в администрацию. Таким образом, с исковым заявлением об оспаривании стоимости выкупа нужно обращаться в течение 30 дней после получения проекта договора купли-продажи недвижимости.

                    Снизить стоимость выкупа: случай из практики

                    Что произошло?

                    Между ООО и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района был заключен договор аренды муниципальной собственности (гаража).

                    Истец получил проект договора купли-продажи гаража, согласно которому стоимость выкупаемого объекта недвижимости составляет 42 440 184 рублей. Проект Договора содержит ссылку на некий отчет о рыночной стоимости объекта. При этом данный отчет не был доведен до истца. Мы его запросили, но пока не получили.

                    Позиция ООО (наш клиент):

                    Общество обратилось в суд с тем, чтобы оспорить стоимость выкупа. Естественно, что наш клиент не готов отдавать за гараж сумму в 42 миллиона рублей, которая непонятно из чего сложилась.

                    Кроме этого, рыночная оценка имущества безосновательно выполнена оценщиком по состоянию на 29 декабря 2021 года.

                    Как и чем мы подтвердили позицию истца в суде?

                    1. ФЗ № 159: Течение тридцатидневного срока на заключение договора купли-продажи приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда. Это значит, что истец реализует свое право и оспаривает величину рыночной стоимости объекта, указанную в отчете.

                    2. Постановление Президиума ВАС: Оценка рыночной стоимости выкупаемого имущества должна определяться независимым оценщиком на дату получения уполномоченным органом от субъекта малого или среднего предпринимательства надлежащего заявления о реализации им предоставленного преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Это значит, что выкупная цена помещения должна определяться на дату 2 марта 2021 года — дату обращения истца за приобретением объекта аренды.

                    3. Постановление Президиума ВАС: При рассмотрении дела, связанного с оспариванием величины стоимости объекта оценки, отчет оценщика рассматривается судами как одно из доказательств по делу. Для проверки достоверности и подлинности отчета оценщика суд может назначить экспертизу, в том числе в виде иной независимой оценки. Это значит, что рыночная стоимость, указанная отчете об оценке, как минимум, раз в 10 превышает реальную стоимость объекта недвижимости, ввиду этого единственный выход – это назначение независимой оценки судом.

                    Что просили у суда?

                    1. отчет о рыночной стоимости гаража;

                    2. признать недостоверной рыночную стоимость гаража;

                    3. определить рыночную стоимость гаража.

                    Вот так выглядит документ, подготовленный нашими юристами:

                    Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района в ответ на наши требования составило отзыв на искового заявление.

                    В чем состояла суть возражений:

                    1. В адрес Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район от общества с ограниченной ответственностью протокол разногласий к проекту договора, с просьбой урегулировать вопросы, связанные с проектом договора, не поступало.

                    2. ФЗ № 135: Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, законом.

                    3. Управление финансов, экономики и имущественных отношений считает, что цена реальная, не является завышенной, как утверждает истец, что цена превышает реальную стоимость как минимум в 10 раз: в результате сравнений рыночной стоимости аналогичных зданий, но меньшей площадью в интернет-сервисах для размещения объявлений о товарах, недвижимости на территории Чукотского автономного округа (Авито, Домклик и других сайтах) видно, что средняя стоимость 1 квадратного метра составляет от 60 000 рублей и выше.

                    Что попросил ответчик?

                    Отказать истцу в удовлетворении иска.

                    Отзыв на наш иск ниже:

                    Оперативно нами было составлено возражение на отзыв. Вот, что мы указали:

                    Истец сразу же после получения проекта направил по электронной почте заявление о несогласии со стоимостью оценки рыночной стоимости, это же заявление 08.04.2022 продублировал по Почте России.

                    Ответчик ссылается на некие скрины объявлений о продаже недвижимости, согласно которым он вычислил стоимость квадратного метра:

                    Во-первых, ответчик- это не экспертная и не оценочная организация, и не имеет никакого права выводить собственную стоимость.

                    Во-вторых, истец может предоставить точно такие же объявления, где стоимость в раз 10 ниже. Ни истец, ни ответчик в этом не эксперты.

                    В-третьих, этим всем должен заниматься оценщик: искать объявления, смотреть другие аналогичные такие сделки, а не как третье лицо — оценивать стоимость гаража на основании, например, следующих вводных данных — восстановительная стоимость единицы аналогичного здания в ценах 1969г. по УПВС № 25 (таблица 72), в рублях за м3. Почему третье лицо не выбрало оценочный метод оценки, а затратный? Если таких аналогичных сделок полно.

                    Составленное нами возражение:

                    При этом нами была проведена собственная экспертиза, оценившая спорную недвижимость в 2 700 000 рублей. Однако, как мы как мы и предполагали, управление и администрация не согласились с указанной стоимостью, желая получить за гараж 42 миллиона рублей. Суд согласился с позицией администрации и управления, решив назначить свою экспертизу.

                    Итог вновь проведённой экспертизы удивил всех участников судебного процесса. Дело в том, что новый эксперт, которого назначил суд, определил стоимость гаража в 1 759 000 рублей. Таким образом, администрации и управлению намного выгоднее было бы согласиться со стоимостью, которую предложил наш оценщик.

                    В результате муниципальные органы сделали хуже самим себе, а нам удалось снизить стоимость выкупа с 42 000 000 до 1 700 000 рублей.

                    Выдержка из оценки, запрошенной судом:

                    Запомнить:

                    Если вы считаете стоимость выкупаемого имущества не соответствующей действительности, есть возможность ее снижения. Для этого необходимо обратиться в суд в течение 30 дней после получения проекта договора купли-продажи недвижимого имущества. Данный срок пропускать нельзя, так как утрачивается преимущественное право выкупа.

                    В качестве ответчиков будут выступать следующие субъекты: орган местного самоуправления, с которым планируется заключить договор купли-продажи (то есть орган, с которым у предпринимателя заключён договор аренды недвижимости) и оценщик, который подготовил отчёт для органов местного самоуправления.

                    Исковое заявление будет рассматриваться в арбитражном суде по правилам, установленным в арбитражном процессуальным кодексе (АПК РФ). В данном случае действует общее правила о подсудности иска, в соответствии с которым иск подается по месту нахождения ответчика. Следовательно, в нашем случае, необходимо определиться, в какой арбитражный суд идти – по месту нахождения органа местного самоуправления либо по месту нахождения оценщика.

                    Перед подачей искового заявления должна быть уплачена пошлина в размере 6000 рублей.

                    Составляя исковое заявление, необходимо убедить и удостоверить суд в том, что стоимость действительно необоснованно высока. Необходимо объяснить, почему истец совершенно не согласен со стоимостью выкупа.

                    Так как эта задача не из лёгких, мы расскажем о четырёх способах обоснования оценки, подготовленной в интересах муниципальных органов.

                    Первым способом будет являться предоставление заключения специалиста, которое было сделано по заказу истца.

                    Подобное заключение позволит показать суду разницу между двумя оценками. На основании этого судья поймёт, что первый отчёт, предоставленный администрацией или иным субъектом, может быть недостоверным. В данном случае перед ним станет выбор между двумя заключениями. При такой ситуации суд поступает двумя способами: либо назначает судебную экспертизу, либо самостоятельно анализирует два заключения, отдавая предпочтение тому, в котором допущено минимальное количество ошибок, которые могли бы повлиять на окончательную стоимость выкупаемой недвижимости.

                    Вторым способом является составление рецензии на оценку, предоставленную ответчиками.

                    Рецензия — это документ, который также выполняется оценщиком для того, чтобы найти ошибки в отчёте, подготовленном для администрации. Безусловно, большим преимуществом будет поиск такого оценщика, квалификация которого будет выше квалификации оценщика муниципального органа. В рецензии он может подробно указать, какие ошибки были совершены.

                    Рецензия представляется истцом в суд для того, чтобы убедить суд в необходимости назначения судебной экспертизы, так как документы, предоставляемые администрацией, являются необоснованными и недостоверными. В тексте рецензии стоимость выкупаемого имущества не указывается. Ввиду этого её логическим продолжением будет являться ходатайство о назначении экспертизы.

                    Третьим способом является возражение истца относительно подготовленного администрацией отчета.

                    Данный способ можно также отнести к составлению рецензии, однако его отличие от второго способа состоит в том, что свои возражения указывает сам истец, а не квалифицированный оценщик. При этом такой вариант вполне допустим, кроме этого он является более выгодным с материальной точки зрения.

                    Четвёртым способом будет являться составление ходатайства о назначении судебной экспертизы.

                    Так как по делам такой категории у истца есть право просить о назначении подобной экспертизы в случаях, когда он не согласен со стоимостью выкупаемой недвижимости.

                    Что должно включать в себя в такое ходатайство?

                    вопросы для оценщика;

                    стоимость услуг эксперта;

                    срок проведения экспертизы;

                    кандидатура оценщика и экспертной организации, в которой он состоит.

                    Четыре перечисленных способа могут помочь организации или предпринимателю снизить стоимость выкупаемой недвижимости. Из представленных нами примеров из судебной практики видно, что суды, при обоснованной позиции истца, становятся на его сторону. При этом не стоит бояться больших сумм, как видите из нашего примера, мы смогли снизить стоимость выкупа в несколько раз. В случае если вам необходима юридическая помощь и сопровождение подобных сделок, вы можете обратиться к нашим специалистам.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Как расторгнуть брак с иностранным гражданином в России?

                    В сегодняшней статье мы расскажем, как развестись с иностранцем. Ответим на вопрос, можно ли расторгнуть брак в РФ, если супруг находится заграницей, объясним, в какой суд необходимо обращаться, какие документы понадобятся, сколько времени займет бракоразводный процесс. В конце расскажем про случай из нашей практики и дадим форму документа.

                    Что ж, не будем растекаться мыслею по древу и начнем.

                    Можно ли расторгнуть брак в РФ, если он заключался в другой стране?

                    Да, можно. И это позволяет сделать Семейный кодекс РФ.

                    Так, норма гласит, что расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                    Вовсе необязательно ехать в страну, где находится супруг и где заключался брак.

                    Однако если возникает сложный спор о разделе имущества, если есть специфичные и нюансы, быть может, это и имеет смысл. Для этого лучше проконсультироваться с юристом, поскольку в разных странах действуют разные правовые режимы, касающиеся имущества, алиментов, определения места жительства детей. Но если это обычный бракоразводный процесс, то можете спокойно оставаться в РФ и разводиться здесь.

                    Суды РФ рассматривают дела с участием иностранных лиц в случае, если ответчик находится на территории РФ или имеет место жительства в России. Но по делам о расторжении брака установлено исключение: так, суд РФ примет иск о разводе в случае, если истец является гражданином РФ или если хотя бы один из супругов является российским гражданином.

                    Получается, если Вы или Ваш супруг – гражданин РФ, то делу надлежит разрешиться именно в российском суде.

                    Куда обращаться: в ЗАГС или сразу в суд? Зачем идти в суд?

                    Конечно, проще и быстрее расторгнуть брак через органы ЗАГС. Тем не менее, закон позволяет это сделать не всегда.

                    Так, развестись через ЗАГС можно в случае, если:

                    • у супругов не имеется общих несовершеннолетних детей;
                    • имеется общее согласие супругов на расторжение брака;
                    • супруг признан безвестно отсутствующим или недееспособным;
                    • супруг осужден за совершение преступления и приговорен к лишению свободы свыше 3 лет.

                    В случае, если есть дети или если Ваш случай не подпадает ни под один из названных, придется обращаться в суд. Но этого совсем не стоит бояться. Читайте дальше и поймете, почему это не страшно 🙂

                    Чтобы осуществить расторжение брака через органы ЗАГС, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:

                    1. Подготовьте документы

                    Понадобятся следующие документы:

                    — заявление о расторжении брака;

                    — паспорт одного или обоих супругов;

                    — свидетельство о заключении брака;

                    — копия вступившего в законную силу решения (приговора) суда в отношении супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок свыше трех лет;

                    — квитанция об оплате госпошлины.

                    • Уплатите госпошлину

                    Пошлина составит 650 рублей с каждого супруга в случае, если брак расторгается по взаимному согласию. Если брак расторгается по иному основанию, заявителю надлежит уплатить 350 рублей государственной пошлины.

                    В случае, если будете оплачивать пошлину дистанционно, например, через Госуслуги, имейте в виду, что это выйдет дороже: так, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

                    • Подайте документы в ЗАГС

                    Вы можете обратиться в любой орган ЗАГС, по Вашему выбору. Если имеется общее согласие на расторжение брака, то можно подать заявление через МФЦ или портал Госуслуг.

                    В случае, если Вы проживаете заграницей, но имеете право на расторжение брака в РФ, то Вы вправе обратиться в консульское учреждение России или диппредставительство РФ в стране своего пребывания. Так, вместо пошлины Вы будете платить консульский сбор.

                    • Получите свидетельство о расторжении брака

                    Имейте в виду, что хотя бы один из супругов должен присутствовать на регистрации расторжении брака.

                    Как развестись с иностранцем через суд?

                    Вот мы и добрались к самому интересному. Расскажем все подробно и поэтапно.

                    А начать стоит с документов. Если Вы заключали брак за пределами РФ, то и свидетельство о заключении брака, логично, будет у Вас иностранное.

                    Положения Закона «Об актах гражданского состояния» устанавливают, что документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации, признаются действительными в РФ при наличии их легализации.

                    В то же время Гаагская конвенция устанавливает, что удостоверение подлинности документа осуществляется посредством проставления апостиля. Апостиль – это штамп, который ставится страной, на территории которой выдан документ.

                    Апостилизированные документы освобождаются от легализации (удостоверения подлинности подписей, печатей, штампов и т.д.).

                    Получается, для того чтобы свидетельство о заключении брака, полученное в другой стране, было признано на территории Российской Федерации, необходимо на нем проставить апостиль в компетентных органах той страны, где заключался брак, перевести весь текст свидетельства и самого апостиля на русский язык и заверить перевод у нотариуса. Без надлежащим образом оформленного документа суд не примет исковое заявление.

                    Список оставшихся документов, которые потенциально могут потребоваться при судебном разбирательстве, зависит от ситуации.

                    Так, следует для начала понять, в каких случаях расторгнуть брак с иностранцем возможно только через суд. Вот эти случаи:

                    • Если имеются общие несовершеннолетние дети
                    • Если один из супругов не согласен разводиться
                    • Если супруг отклоняется от развода через органы ЗАГС.

                    Так, если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, к исковому заявлению необходимо будет приложить копии их свидетельств о рождении. Также понадобится приложить копию выписки из домовой книги (чтобы судье было ясно, зарегистрирован ли ребенок вместе с родителем, живут ли они вместе, это важный факт для определения подсудности, о чем расскажем далее).

                    Также к исковому заявлению необходимо будет приложить квитанцию и опись вложений, подтверждающие отправку иска ответчику, квитанцию об оплате госпошлины (за развод через суд государством взимается пошлина в размере 600 рублей), доверенность на представителя, если действуете через юриста, а также само свидетельство о заключении брака.

                    Принципиальным является вопрос извещения ответчика. Если ответчик находится заграницей, в страну его нахождения по известному Вам адресу необходимо направить копию иска и копии всех приложений.  Однако необходимо будет дождаться, пока это письмо дойдет до адресата, а это может занять довольно много времени.

                    Хорошо, если адрес ответчика Вам неизвестен (рекомендуем именно этой позиции придерживаться в иске 🙂 ), ведь тогда письмо можно будет направить по последнему известному месту жительства ответчика либо по месту нахождения его имущества.

                    Таким образом, Вы сможете известить ответчика, направив письмо по своему же адресу (при условии, что Вы проживали вместе с супругом). В иске следует указать следующее: «Ответчик в настоящий момент находится заграницей, в стране __. Адрес Ответчика Истцу неизвестен. Ответчик извещался по последнему известному месту жительства – по адресу квартиры Истца, где супруги вместе проживали».

                    Бремя извещения Ответчика лежит на Истце. Если Истец не представит доказательства извещения Ответчика, исковое заявление оставят без движения.

                    Следующим важным этапом при составлении иска является правильное определение подсудности.

                    Статья 29 ГПК РФ гласит, что иск к ответчику, место жительства которого неизвестно, или который не имеет места жительства в РФ, может быть предъявлен по последнему известному месту жительства или по месту нахождения его имущества.

                    При этом ч. 4 этой статьи устанавливает изъятие: так, в случае если несовершеннолетний ребенок проживает вместе с истцом, исковое заявление может быть подано по адресу истца.

                    Получается, родитель, вместе с которым проживает несовершеннолетний ребенок, вправе обращаться в суд по своему адресу. Именно поэтому важно прикладывать к иску выписку из домовой книги.

                    Нюанс: на практике возникают случаи, когда судьи не принимают иски, указывают, что российские суды неправомочны рассматривать подобные дела с иностранцами. Да, такое бывает, именно поэтому рекомендуем Вам обратить особое внимание на правовое обоснование заявленных требований. Укажите, почему обращаетесь именно в российский суд, обоснуйте территориальную подсудность. Опирайтесь на п. 8 ч. 2 ст. 29, 402 ГПК, 160 СК РФ.

                    Лучше досконально и полно все прописать сразу, нежели чем потом тратить время на обжалование определений судьи.

                    Исковое заявление о расторжении брака подается мировому судье.

                    Не забудьте в шапке заявления, помимо наименования участка мирового судьи, указать полные реквизиты сторон – истца и ответчика. Это ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, адрес и др.

                    Важным смысловым блоком искового заявления является описание основных фактов.

                    Здесь следует указать:

                    — когда заключался брак;

                    — в какое время фактически брачные отношения были прекращены (например, супруг уехал в другую страну несколько месяцев назад и не выходит на связь);

                    — есть ли дети, если есть, то сколько им лет, с кем проживают;

                    — почему считаете, что продолжение брачных отношений больше невозможно (например, несовместимость характеров, отсутствие совместного быта, отсутствие любви и взаимоуважения и др.);

                    — есть ли между супругами споры об имуществе или об осуществлении родительских прав.

                    Таким образом, Ваш иск должен состоять из следующих смысловых блоков:

                    • шапка с наименованием суда и сторон с их реквизитами;
                    • описание основных фактов;
                    • заявленные требования;
                    • правовые основания требований;
                    • список прилагаемых документов (приложения).

                    Исковое заявление с приложениями направляете в суд ценным письмом с описью вложения. Перед этим не забудьте направить иск и копии материалов дела ответчику: сохраните квитанцию и опись об отправке этих документов и вложите их в комплект, направляемый в суд.

                    Далее необходимо отслеживать состояние Вашего иска на сайте суда или узнавать актуальную информацию по телефону. Если иск приняли, а не обездвижили и не возвратили, то судья вынесет дату судебного заседания. Скорее всего, сначала Вас пригласят на беседу, а затем назначат дату основного слушания.

                    В суде не изобретайте велосипед и придерживайтесь той позиции, которую Вы указали в иске. Ваша цель – показать судье, что сохранение брака больше невозможно. Отличительная положительная черта российского судебного бракоразводного процесса заключается в том, что в суде не нужно доказывать необходимость развода, прикладывать какие-то иные документы или свидетельства. Достаточно будет и таких формулировок, как несовместимость характеров, отсутствие совместного быта, слабую эмоциональная привязанность ребенка к супругу и др.

                    Судебное разбирательство по расторжению брака, как правило, занимает 2-3 месяца. Но все зависит от многих факторов, например, от судебного участка, от того, насколько оперативно там происходит работа и обработка документов.

                    Если Вы получили положительное решение суда и Ваше требование удовлетворили, то нужно дождаться вступления в силу решения суда, и уже с этим решением идти в МФЦ или ЗАГС. Брак будет считаться расторгнутым с момента вступления в силу решения суда.

                    Легализация решения суда

                    А что делать иностранцу? Как ему получить свидетельство о разводе, если он проживает в другой стране и даже не знает русский язык? Такие вопросы часто задают клиенты.

                    К сожалению, на этот вопрос нельзя дать универсальный ответ. Все дело в том, что в разных странах разные правовые режимы. Где-то могут признаваться решения российских судов и органов, где-то нет. Важно смотреть на внутреннее законодательство страны, наличие правовых соглашений с РФ. Поэтому за консультацией по этому вопросу лучше обратиться к юристам.

                    Действие документа, выданного на территории РФ, автоматически распространяется лишь на страны СНГ. В иных случаях потребуется легализация свидетельства о расторжении брака.

                    1. Консульская легализация – это первый способ. Применяется в странах-НЕучастниках Гаагской конвенции (например, ОАЭ, Китай, Иран, Канада и др.) Для этого необходимо перевести свидетельство о расторжении брака на язык страны ответчика, нотариально заверить само свидетельство и перевод, пройти этап заверения в Минюсте и консульском департаменте МИДа, а также легализировать документ в консульстве той страны, где будет использоваться документ.
                    2. Проставление апостиля – это второй способ. Применяется в странах-участниках Гаагской конвенции (Австралия, Албания, Грузия, Индия, Португалия и иные). Легализация проходит путем проставления штампа (апостиля) в ЗАГСе российского субъекта по месту нахождения заявителя.

                    Наша практика

                    К нам обратилась клиентка, гражданка РФ, с просьбой помочь ей развестись с иностранцем – гражданином Мексики. У них есть двое несовершеннолетних детей, поэтому сразу было понятно, что делу надлежит разрешиться только через суд.

                    Мы подготовили исковое заявление и направили документы в судебный участок мирового судьи по месту проживания истца, нашей клиентки, поскольку при ней находились несовершеннолетние дети.

                    Хоть нами и было указано, что оригиналы всех документов будут представлены в заседание, судья все равно поначалу обездвижил иск, потребовав оригинал свидетельства о заключении брака. Из практики большинства юристов, оригиналы документов практически никогда не направляются сразу. Тем более, по закону это не является основанием для оставления иска без движения.

                    Тем не менее, с судьей лучше не спорить и, как говорится, не злить, поэтому рекомендуем послушно выполнять сказанное. Что и было сделано нами. Мы направили оригинал свидетельства, посетили беседу, и в первом же основном судебном заседании наше требование о расторжении брака удовлетворили.

                    Остается только ждать вступления решения суда в законную силу.

                    В случае, если Вам нужна помощь в разводе с супругом-иностранцем, юристы нашей компании всегда готовы помочь. Не бойтесь судебного разбирательства, ведь это совсем не страшно и довольно эффективно, особенно, если дело ведут профессионалы. Обращайтесь!

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Разработать договор поставки с Китаем

                    Китай занимает одно из лидирующих мест по производству и поставке товара. Для многих стран китайские партнеры очень важны в своей экономической деятельности.

                    Правовым основанием поставки товара является договор между контрагентами. Статья расскажет вам о том, как составить договор поставки товара, какие должны условия и какие международные правила можно использовать.

                    Совершенно не важно, где находится покупатель товара, не важно, где ваш офис, не важен пункт доставки, не важна юрисдикция – договор схож для всех стран, мы применяем универсальные нормы законодательства. Договор будет работать и защищать ваши интересы.    

                    Наша юридическая компания может помочь вам составить международный договор поставки товара. Мы имеем несколько преимуществ:

                    1. Простая система онлайн работы. Вы присылаете нам техническое задание, мы заключаем договор онлайн, используя обмен скан копиями. Все расходы также оплачиваются онлайн;
                    2. мы имеем большой опыт в работе с международными договорами и международным правом;
                    3. наши специалисты знают несколько языков.

                    Что такое международный договор поставки товара

                    Давайте рассмотрим некоторые правовые аспекты международного договора поставки. Это один из самых популярных международных договоров на практике.

                    Перед заключением международного договора поставки мы рекомендуем проверять китайского контрагента. Финансовый анализ поможет вам оценить шанс спора по поставке товара.

                    Каждые договор имеет свои существенные условия. Это то, что отличает договор от других. В договоре поставки они тоже есть.

                    Давайте сначала поговорим о самых базовых принципах условий договора.

                    1. Контракт должен быть письменным и подписан двумя сторонами (Если будет судебный спор, это будет вашим главным доказательством);
                    2. В международных контрактах стороны выбирают право, суд и применение Инкотермс.
                    • Товар и цена товара

                    Первый важный аспект — это описание товара. Важно правильно описать характеристику товара, его ассортимент, количество, вес, объем и другие важные показатели. Могут быть и сложные товары, например автомобиль. В этом случае описываются и внутренние детали товара.

                    Также стоит узнать, может ли вообще товар вывозиться из страны. В некоторых странах власти могут наложить запрет на экспорт или импорт каких-либо товаров. Это может из-за санкций или поддержке внутреннего бизнеса.

                    Далее необходимо написать цену товара. Это его стоимость в валюте международного контракта. Стороны сами могут выбрать валюту. Нельзя забывать учитывать вероятные изменения курса валюта. Продавцу выгодно работать по твердой валюте или валюте, курс которой повышается. Покупатель, наоборот, заинтересован в слабой валюте.

                    Важно также написать качество товара или как будет оцениваться качество товара, по какому закону или нормам международного права.

                    Не стоит забывать про сроки оплаты товара. Своевременная оплата будет в интересах обеих сторон.

                    • Сроки и условия поставки товара

                    Как мы уже говорили ранее, стороны могут выбрать международные правила Инкотермс. Что это значит?

                    Международные правила были созданы, чтобы упросить партнерам составление международного контракта. В самом документе достаточно упомянуть название этих правил, чтобы они начали применяться.

                    Инкотермс имеет несколько версий: 2020, 2010, 1990 г. Партнеры могут выбрать любую версию, однако они должны указать год в самом контракте.

                    Сами правила Инкотермс состоят из сокращений. Каждое сокращение означает порядок поставки и оплаты товара. Давайте рассмотрим на примере.

                    Допустим, Индия и Китай решили заключить международный контракт поставки товара. Индия будет продавцом. Стороны решили использовать Инкотермс и доставить товар по океану.

                    Они могут выбрать правило CIP (Carriage and Insurance paid). Это означает, что продавец должен застраховать товар, оплатить таможенные сборы и пошлину на ввоз. Погрузить товар и доставить покупателю.

                    Китайский покупатель должен принять товар, оплатить таможенные сборы и пошлину ввоз. Интересно то, что риск потери товара несет покупатель с момент погрузки товара на судно. Это связано с тем, что продавец заранее оплачивает страховку товара.

                    В контракте это будет выглядеть так: «При поставке товара будут применяться правила Инкотермс 2020…..Порядок поставки товара определен международным правилом CIP. Местом поставки будет- порт в Гонконге».

                    Этого достаточно, чтобы сторонам и суду, если возникнет спор, было понятно это существенное условие международного контракта поставки товара.

                    Срок поставки товара выбирают сами стороны. Как показывает практика, срок зависит от расстояния поставки и самого товара. За нарушение срока поставки необходимо установить ответственность.

                    Срок также может быть конкретной датой, либо определенным количеством дней с момента подписания контракта, либо количества дней с момента предоплаты.

                    • Ответственность сторон

                    Контракт должен дисциплинировать партнеров. Все обязательства должны быть исполнены правильно и в срок.

                    Для этого стороны прописывают в контракте ответственность за нарушение обязательств. Правила Инкотермс не регулируют порядок установления ответственности. Санкции стороны берут законодательства страны, право которой они выбрали.

                    Это может быть неустойка, штраф, компенсация расходов, гарантийный срок.

                    Например: За просрочку поставки товара продавец должен заплатить неустойку в размере 0,3% в день от суммы товара.

                    Не стоит забывать про гарантийный срок. Особенно, если товар является сложной вещью. В контракте можно написать, что продавец обязан починить товар в период гарантийного срока.

                    Отдельно стоит отметить форс-мажорные ситуации. В этом случае произошли какие-то события, из-за которых сторона не может исполнить свои обязательства. Это может быть стихийное бедствие, война и так далее.

                    Форс-мажорные ситуации можно дать списком, а можно дать отсылку на норму закона в применимом законодательстве. Многие страны имеют в законе определение форс-мажора.

                    В случае форс-мажорных обстоятельств сторона освобождается от ответственности за нарушение обязательств.

                    • Применимое право и выбор суда

                    Особенность международных контрактов в том, что стороны выбирают, право какой страны они будут применять и в каком суде будет решаться спор.

                    Как правило, контрагенты выбирают право одной из сторон договора. Например, если договор заключен между Китаем и Германией, то может быть Китайское или Немецкое право.

                    Выбор права означает, что спор будет решаться по законам этой страны. Это могут быть следующие вопросы:

                    1. Переход права собственности на товар (Когда покупатель становится владельцем по закону, какой документ это подтверждает);
                    2. Ответственность сторон за нарушение обязательств;
                    3. Условия, когда контракт считается заключенным;
                    4. Как оценивается качество товара (По каким законам товар может быть оценен);

                    Если стороны не выберут право страны, то суд может применить Венскую конвенцию. Так показывает практика.

                    Если право было выбрано, суд может потребовать дать объяснение нормам иностранного права. Для этого может понадобиться помощь специалистов, которые составят правовое заключение.

                    Далее стороны решают, в какой суд они пойдут, если возникнет международный спор.

                    Расскажем коротко все варианты, преимущества и недостатки.

                    1. Государственный суд одной из сторон (Обычно больше формальностей, требуется знание законодательства этой страны, дольше рассматривается);
                    2. Коммерческий арбитраж в стране участника контракта (Суд по существу дела, стороны выбирают арбитров, язык и другие важные вопросы. Однако, этот суд значительно дороже, чем государственный)

                    Чтобы выбрать суд, об этом нужно написать в международном договоре поставки или составить дополнительное арбитражное соглашение. (Если выбрали коммерческий арбитраж).

                    • Экспедитор

                    Вопрос перевозки товара из пункта А в пункт Б также очень важен. Экспедитор находит лучший способ доставки товара, кроме того, является ответственным за документацию по поставке.

                    Экспедитор может также от имени сторон контракта заключать договор перевозки с транспортной организацией.

                    В международном контракте стороны могут выбрать экспедитора, могут решить, как будут оплачиваться его услуги и перевозка товара.

                    От перевозки товара зависит как быстро и в каком состоянии придет товар. Если ваш товар требует особенной перевозки, например, из-за его хрупкости, то стоит уведомить об этом экспедитора и транспортную организацию.

                    • Сертификат качества и количества товара

                    Бывают ситуации, когда товар поставляется в большом количестве или требуется оценить качество товара.

                    Здесь есть хороший способ проверить товар. Стороны могут выбрать независимого эксперта, который оценит товар. Посчитает, проверит на качество и сделает сертификат об этом.

                    Например: Индийская сторона поставляет китайской стороне ручки. Их может быть и тысяча и десять тысяч. Чтобы избежать спора по возврату или замене товара, стороны находят независимого эксперта, пишут об этом в контракте и решают, кто его оплатит.

                    Эксперт же оценивает количество и качество товара и сообщает об этом сторонам.

                    • Реквизиты сторон международного контракта

                    В конце контракта важно упомянуть информацию о контрагентах. Это будет информация о номере контракта, наименовании организаций, стран, даты и места подписания, терминов. К примеру, если партнеры из Китая , необходимо также указывать в контракте актуальный юридический адрес партнера из КНР, а также идентификационные номера (единый код кредитоспособности, ИНН, торгово-промышленный код).

                    Подписать контракт могут только законные представители компании. Для этого должна быть доверенность или упоминание об этом в учредительных документах организации.

                    Имена Китайских партнеров, который подписывают контракт, могут писать иероглифами. Стоит попросить у контрагента паспорт, чтобы проверить лицо и его полномочия. Кроме того, должна быть и печать организации.

                    Экспертиза договора поставки с Китаем

                    Экспертиза — это правовой анализ вашего международного контракта поставки товара. Специалист изучает вашу ситуацию, дает рекомендации, комментарии, исправляет недостатки контракта.

                    Контракт имеет много сложных аспектов. Приведем пример. В Китае очень популярны инвойсы. Это документ имеет одну страницу и содержит основную информацию о товаре и поставке.

                    В Китае инвойс может заменить договор поставки товара, и бизнес-партнер может согласиться заключить его вместо полного контракта. Однако, юристы не рекомендуют этого делать.

                    Чем подробнее и понятнее международный контракт, тем меньше шансов потерять деньги и товары. Заключение инвойса может иметь такой риск.

                    Именно поэтому, необходимо не только составить международный контракт, но и проанализировать его. Узнать, все ли пункты он содержит, устанавливает ли ответственность, есть ли оговорка о праве и о суде.

                    Заключение

                    В современном мире товарооборот с Китаем увеличивается, а поставка товара одна из самых популярных экономических деятельностей. В такой ситуации международной договор о поставке товара будет вашей надежной защитой и сделает проще вашу работу с контрагентом.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Взыскать по муниципальному контракту

                    Сегодня мы поговорим о защите исполнителя и о том, что делать, если заказчик не платит и надо идти в суд, чтобы взыскать по муниципальному контракту. Мы все прекрасно знаем как тяжело спорить с заказчиками, фактически с представителем органов власти. Но это вполне реально.

                    Как известно, государственные и муниципальные контракты заключаются на основании федерального закона номер 44. Ввиду того, что такие соглашения строго регламентированы законом и за ними осуществляется пристальный контроль, создается множество поводов для конфликтов, которые возникают между сторонами. И если, например, спор между двумя предпринимателями может решиться посредством переговоров, то муниципальные предприятия или организации обязаны обеспечивать своевременную реализацию контрактов и взыскание задолженности (даже в случае, если нарушение было незначительным). При этом хотим отметить, что даже при отсутствии каких-либо нарушений может иметь место спор, который приведёт стороны в суд.

                    Не заплатили по муниципальному контракту: защита исполнителя

                    Когда речь идёт о муниципальном контракте, то стоит помнить, что, в случае возникновения спора заказчиком, исполнители рискуют не только получить неоплаченную работу, но и попасть в список тех контрагентов, которые являются недобросовестными. В дальнейшем этот, так называемый, чёрный список помешает исполнителю претендовать на заключение иных муниципальных контрактов.

                    Ввиду этого, очень важно не только исполнять взятые на себя обязательства надлежащим образом, но и, в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций, привлекать к делу юриста по строительному подряду. Он сможет решить за исполнителя следующие задачи:

                    1. Внимательно проанализирует заключённый договор, рассмотрит положения, касающиеся и защищающие интересы исполнителя (который в данном случае является клиентом), проанализирует имеющиеся риски и составит собственную позицию по всем вышеперечисленным вопросам, которую представит клиенту.

                    2. Рассмотрит и оценит шансы на досудебное урегулирование спора.

                    3. Представит интересы исполнителя перед заказчиком, осуществит переговоры с последним.

                    4. При необходимости обращения в суд по муниципальному контракту, составит все необходимые документы и будет представлять интересы исполнителя контракта в судебных органах.

                    5. В случае направления заказчиком отзыва на иск иск, составит соответствующее возражение.

                    6. При необходимости обжалует включение исполнителя в реестр тех, чьи действия являются недобросовестными, а также проконтролирует реализацию исполнительного производства с целью оперативного взыскания долга с заказчика.

                    Не оплатили из-за недостатков: случай из практики

                    Наши юристы в суде представляли интересы исполнителя муниципального контракта. Нам удалось выиграть это дело без проведения судебной экспертизы, но обо всём по порядку.

                    Мы обратились в суд по муниципальному контракту, заключённым между индивидуальным предпринимателем (нашим клиентом) и детским садом. По договору необходимо было произвести ремонтные работы детского дошкольного учреждения. Однако детский сад решил в одностороннем порядке расторгнуть и взыскать задолженность по муниципальному контракту, в связи с чем мы пошли в суд. В исковом заявлении мы попросили признать незаконным соответствующее действие. Вскоре мы получили отзыв на поданный иск. Ниже представим ключевые доводы заказчика (ответчика), на которые нам необходимо было подготовить аргументированные ответы.

                    Позиция/аргументы ответчика (детский сад):

                    1. «Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ Подрядчику в следующих случаях…- не устранение выявленных ранее недостатков в работе, представленной к оплате; — причинение ущерба Заказчику; выполнение работ с отступлением от объемов работ, установленных локальным сметным расчетом»;

                    2. «не представлено Заказчику документов, подтверждающих, что при выполнении работ использовались материалы, предусмотренные Техническим заданием и локальным сметным расчетом, а именно Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа – 2(м3)..»;

                    3. «…в нарушение указанных требований Подрядчиком акты скрытых работ по выполнению работ, предусмотренных пунктом 12 локального сметного расчета — Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см при выполнении которых используется Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа – 2(м3) не предоставлены Заказчику…»;

                    4. «Подрядчику 27.09.2023 года на адрес электронной почты было направлено уведомление, о том, что Заказчиком будет проведена проверка хода и качества работ…», «В дальнейшем Подрядчику так-же направлялись уведомления с просьбой обеспечить присутствие представителя для составления необходимых документов, в том числе по приемке выполненных работ и т.д., но Подрядчиком присутствие представителя не обеспечивалось, что подтверждается ранее направленной перепиской и телефонограммами»;

                    5. «Заказчику причинены убытки, а именно Заказчик вынужден нести финансовые затраты на выполнение ремонтных работ по устранению недостатков работ по муниципальному контракту на ремонтные работы в сумме 976 755 рублей 53 копейки, что подтверждается локальным сметным расчетом «Работы по устранению недостатков работ по муниципальному контракту, дефектной ведомостью ремонтных работ по устранению недостатков работ по муниципальному контракту;

                    6. «Ввиду выполнения ремонтных работ в дошкольной образовательной организации, которая является социально значимым объектом, образовательная организация не была своевременно и надлежащим образом подготовлена к новому учебному году.»;

                    7. «В настоящее время Подрядчиком по Контракту выполнены работы на сумму 4 005 388,80 рублей, что подтверждается локальным сметным расчетом фактически выполненных работ по муниципальному контракту, но предусмотренных Контрактом оснований для оплаты выполненных работ у Заказчика не имеется, а именно — не устранены выявленные ранее недостатки в работе, представленной к оплате, причинен ущерб Заказчику в сумме 976 755 рублей 53 копейки, работы выполнены с отступлением от объемов работ, установленных локальным сметным расчетом.

                    Ниже документы, которые предоставил ответчик для подтверждения приведенных аргументов:

                    Уведомление о том, что будет осуществлена проверка выполненных по муниципальному контракту работ:

                    Составленный на основе проведённой проверки акт о допущенных нарушениях:

                    Решение комисии: подрядчику необходимо устранить все допущенные нарушения.

                    Также заказчиком была подготовлена дефектная ведомость:

                    Что хотел сказать заказчик в двух словах?

                    Исполнитель (наш клиент) не доработал на сумму 1 миллион рублей, в связи с чем мы (детский сад) не оплатили из-за выявленных недостатков.

                    Вот сам отзыв на иск:

                    Наш юрист по строительному подряду подготовил возражение на отзыв. Нам важно было показать суду убедительные контраргументы. Однако отзыв заказчика был не единственной «проблемой». Перед нами была еще пара трудностей:

                    1. детский сад хотел взыскать по муниципальному контракту один миллион рублей, что означает, что «сражаться» необходимо с муниципалитетом (суды, как правило, придерживаются стороны государственных или муниципальных органов), да еще и доказать, что миллион — необоснованная претензия со стороны сада.

                    2. суд настаивал на проведении экспертного исследования. Однако мы отказались: были уверены в своей правоте, да и к тому же экономили время нашего клиента, так как экспертиза — это всегда дополнительное время (достаточно длительное). Отметим, что выиграть дело без экспертизы крайне сложно. Однако, используя практические навыки и опыт ведения споров с государственными и муниципальными органами, нашим юристом по строительному подряду было составлено «тяжеловесное» возражение на отзыв. Устоял ли суд перед ним? Узнаете ниже.

                    В суд по муниципальному контракту: наше возражение на отзыв:

                    Позиция/аргументы истца (индивидуальный предприниматель — наш клиент):

                    1. Недостатков в работе нет, а если Ответчик утверждает, что они есть, то недостатки несущественны, это исходит из самих недостатков, из того, что детский садик работает, Ответчик не стал никого нанимать, чтобы что-то доделать и переделать, ему ничего не мешает работать. Иначе бы он, наверное, заказал (объявил конкурентный способ закупки) доделку. То есть, если бы это были существенные недостатки, то детский садик не смог бы работать, даже, если бы Ответчик хотел. Его бы закрыли проверяющие органы. Ответчик должен был принять, оплатить, и уже потом требовать доделки того, что является, по его мнению, недоделками, либо требовать соразмерного уменьшения цены, делать экспертизу, доказывать, что недостатки есть. Но Ответчик просто не заплатил по муниципальному контракту.

                    2. Истец не принял ни один «дефект» и «недостаток», писал об этом Ответчику много раз. Это все наглая ложь, не соответствует действительности. Акт Ответчика ничем кроме подписей зависимых людей не подтвержден. Он ни на чем не основан. Акт сделал специально, чтобы иметь формальное право расторгнуть Контракт и не платить:

                    • как Ответчик определил отсутствие щебня, выковыривал бетон? Истец использовал щебень, который указан в Техническом задании. Документы на щебень есть, представлены суду. Ответчику, чтобы определить наличие щебня надо делать экспертизу, это не определяется визуально. Есть специальная процедура по проверке использования щебня, но никак не визуально это определяется.
                    • трещины возникают фактически моментально – это особенность здания, на момент проведения работ их не было, невозможно сделать работу с трещинами, их можно еженедельно устранять. Никаких трещин не было на момент осуществления работ, это ложь, фотографии этих трещин появились только сейчас, спустя полгода, и даже они недостоверны;
                    • никаких отверстий нет, это тоже ложь. Их просто нет, это выдумки;
                    • никакой кабель не был смещен, все передано в том состоянии как и было.
                    • учитывая какой объем работ предусмотрен Техническим заданием, то стоимость вышеуказанных «недостатков» составляет 1-2% от стоимости Контракта. Это выглядит издевательством, это выдуманные утверждения, акт подписали зависимые от Ответчика люди, он недостоверный. Даже, если бы они соответствовали действительности, то они являются незначительными, Ответчик обязан был принять работы. «Недостатки» указаны, чтобы иметь право расторгнуть Контракт и попытаться внести Заявителя в реестр недобросовестных поставщиков.

                    Итог: имеется два мнения:

                    мнение Ответчика, которое говорит, что есть недостатки, но ничего кроме подписи не доказывает это;

                    мнение Истца, который говорит, что недостатков нет (а ему не оплатили из-за недостатков), и УФАС ЧАО это зафиксировало своим решением.

                    А еще есть логика, которая говорит, что нельзя установить фракцию щебня на глаз, а учитывая, что Истец дал и документы на щебень, то, наверное, он использовал этот щебень (ведь у Ответчика должны быть хотя бы какие-то доказательства того, что щебень не тот, а не только его зоркий глаз). Получается, что с щебнем все хорошо, раз не доказано обратное. Остается решить вопрос с трещиной, отверстием и неправильно лежащим кабелем. Кабель – вообще вне зоны ответственности Истца, он его не трогал. И по итогу остаются трещина и отверстие. Фотографий этого несчастного отверстия тоже нет, следовательно, есть только мнение Ответчика, что там отверстие. А есть одно «доказательство» – фото трещин, которое уже стыдно было не показать. Отлично, и это Ответчик оценивает в 1 000 000 – 1 500 000 рублей. Но Ответчик при этом еще настаивает в отказе удовлетворения иска в полном объеме.

                    3. Ответчик пишет, что «Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ Подрядчику в следующих случаях…- не устранение выявленных ранее недостатков в работе…». Но Ответчик не задержал оплату, а просто ее не произвел, просто не платит и все. То есть Ответчик нашел трещину какую-то, выдумал про щебень, спокойно работает, садик функционирует (иначе бы его прокуратура и МЧС закрыли бы), а Истцу не будет платить и доделывать ничего не будет, потому что и так там все хорошо.
                    Согласно п. 7.10 Контракта, в случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. Это же самый логичный выход – если есть недостатки, закажи их устранение, и потом предъяви это Подрядчику. Но Ответчик не собирается ничего делать, потому что нет там никаких недостаток и доделывать ничего не надо.

                    4. Ответчик пишет, что «не представлено Заказчику документов, подтверждающих, что при выполнении работ использовались материалы, предусмотренные Техническим заданием и
                    локальным сметным расчетом, а именно Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа- 2(м3)..». Так Истец и не должен был это предоставлять этого согласно Контракту. Нет таких обязанностей. Ответчик у него не просил этого, как только запросил Суд – Истец предоставил.

                    5. Помимо прочего, контракт не предусматривает никакой связи между оплатой и передачей комплекта исполнительной технической документации (акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания). Это не основание для неоплаты.

                    • Ответчик никогда не запрашивал акты скрытых работ и иную документацию, это было неважно, сейчас пытается просто вывернуться, указывая, что это основание не платить;
                    • видно, что пункт о том, что должны быть акты скрытых работ и гидравлических испытаний просто остались с технического задания по другому контракту т.к. сам Контракт не содержит такое условие и суть работ также не предполагают наличие акта гидравлического испытания, там нечего испытывать.
                    • Истец предоставил в материалы дела документа на щебень, который он использовал, представил бы и Ответчику, если бы тот запросил;
                    • судебная практика показывает, что отсутствие части исполнительной документации, в том числе актов скрытых работ, не может являться основанием для отказа в приемке и оплате выполненных работ. При приемке работ в связи с расторжением договора проверка факта выполнения работ, в том числе скрытых, проводится именно по проектной и исполнительной документации (акты скрытых работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование). Без таких документов провести качественную приемку работ фактически невозможно.

                    6. Ответчик пытается показать, что Истец не присутствовал при составлении документов. Хотя для чего он это делает – непонятно. Да, это так. Но это же право Истца быть или не быть там. В сентябре шли еще работы, и представители Истца всегда были на объекте, но Ответчик утверждает, что якобы 07.10.2022 отправил Истцу уведомление, где указал «На основании вышеизложенного, необходимо обеспечить присутствие представителя Подрядчика во время проведения приемки выполненных работ по Контракту…». Ответчик не уведомлял Истца когда будет приемка, когда будет составлен акт, фактически сделал это в одностороннем порядке, не обеспечив возможность присутствия. Зачем Истцу присутствовать на спектакле Ответчика? Незачем. На каждую рисованную бумажку Ответчика Истец всегда отвечал.

                    7. Ответчик также указывает, что «Заказчику причинены убытки в сумме 976 755 рублей 53 копейки, что подтверждается локальным сметным расчетом.». Во-первых, эти финансовые затраты могут быть приняты, если это экспертиза, во-вторых Суд уже высказывался относительно этого расчета, где указал , что «В связи с чем, выполненный ответчиком расчет, при помощи услуг специализированной организации, не может быть признан экспертным заключением по рассматриваемому делу». В-третьих, неужели Ответчик реально думает, что это стоит почти 1 млн. рублей, неужели можно этому поверить? Расчету, который сделан фактически по заказу и в интересах Ответчика и их же сотрудником? Тут не спор про стоимость недостатков, спор по поводу того, есть они или нет.

                    8. Ответчик пишет, «образовательная организация не была своевременно и надлежащим образом подготовлена к новому учебному году». Да, да, конечно. Может еще Истец разрушил садик? Ответчик освободил помещение 22.06.2023, чему есть все доказательства, поэтому и сроки сдвинулись, из-за действий Ответчика Истцу пришлось работать в ужасных условиях, при дожде. Освободили бы помещение вовремя – было бы сделано всё вовремя. В данном случае, у нас не спор относительно сроков сдачи, а в связи с выдуманными недостатками.

                    9. Ответчик приобщает два документа. Расчет фактически выполненных работ (4 005 388,80 рублей) и расчет работ по устранению недостатков (976 755 руб.53 коп). Но и тут какое-то
                    несоответствие
                    . Если мы вычитаем из стоимости Контракта стоимость по устранению недоставок, то получаем долг размере 4 489 290 руб. 47 (5 466 046 руб. 00 коп — 976 755 руб.53 коп). А если брать расчет фактически исполненных работ от Ответчика, то долг равен 4 005 388,80 рублей.

                    Вот наше возражение:

                    К исковому заявлению мы приложили доверенность на представителя.

                    Возвращаясь к вопросу о том, устоял ли суд перед нашим возражением, отвечаем выдержкой из решения арбитражного суда:

                    Исковые требования удовлетворить.

                    Признать незаконным приказ от 21.11.2022 No 104 «О решении расторжения в одностороннем порядке муниципального контракта на «Ремонтные работы в МБДОУ».

                    Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения в пользу индивидуального предпринимателя стоимость выполненных работ по муниципальному контракту на «Ремонтные работы в МБДОУ в размере 5466046 руб., расходы по оплате государственной пошлине в сумме 56330 руб., всего взыскать 5522376 руб.

                    Возвратить индивидуальному предпринимателю из федерального бюджета государственную пошлину в размере 300 руб., излишне уплаченную по платежному поручению.

                    Обращаясь в суд по муниципальному контракту, мы ожидали именно такого решения. Итогами работы наших юристов стали:

                    1. победа над муниципальным учреждением;

                    2. возврат стоимости выполненных по муниципальному контракту работ;

                    3. победа в суде без проведения экспертизы;

                    4. доказательство отсутствия недостатков работ на 1 миллион рублей.

                    Мы готовы работать для вас, придем на помощь. При этом неважно, являетесь ли вы исполнителем или заказчиком по муниципальному контракту. В любом случае деятельность юриста в таких довольно сложных контрактах просто необходима.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Заблокировать видео на Ютуб

                    Сегодня мы хотим Вам рассказать, как заблокировать видео на Ютуб, какие есть тонкости и лайфхаки. Наши юристы выработали определенную стратегию по удалению видео на Ютуб, и рады поделиться нашими опытными наработками и секретами с Вами.

                    Сегодняшняя статья будет посвящена именно удалению отзывов на Ютубе, а не на какой-либо другой платформе.

                    В случае, если у Вас есть вопросы по удалению той или иной информации из сети, обращайтесь в наш Телеграм-чат, где юристы БЕСПЛАТНО отвечают на вопросы о том, как удалить нежелательную информацию из сети (персональные данные, отзывы и др.). Мы запустили этот чат совсем недавно, поэтому будем рады Вашей активности на старте.

                    Если Вы думаете, что заблокировать видео на Ютуб можно только через суд, то Вы ошибаетесь. Если Вы думаете, что удалить видео на Ютуб можно легко и просто через саму платформу, то Вы тоже ошибаетесь 🙂

                    Удалить нежелательный ролик с Ютуба можно и без обращения в суд, это правда. И у нас есть такая практика. Мы Вам сегодня об этом расскажем. Тем не менее, есть тонкости и нюансы, которые обязательно нужно учесть, если Вы рассчитываете на положительный исход.

                    Когда можно удалить видео на Ютуб?

                    Конечно же, у такой платформы-гиганта, как YouTube, есть свои правила. Площадка предъявляет строгие правила к размещаемому контенту. Так, в своих правилах платформа указывает, что запрещены спам, мошенничество, что контент должен быть деликатным (Ютуб заботится о безопасности детей и нравственности контента), также запрещены видео со сценами насилия, распространение ложной информации также под запретом.

                    Вот, что указывает Ютуб: «Правила сообщества помогают нам обеспечивать безопасность на YouTube. Обычно мы удаляем видео с нарушениями, но можем сделать исключение для образовательного, документального, научного и художественного контента».

                    Получается, можно просто пожаловаться на нежелательный контент, и видео удалят?, — подумаете Вы.

                    Да, но все не так просто. Действительно, жалоба на ролик через форму обратной связи в YouTube – достаточно действенная мера, но есть множество нюансов.

                    Итак, рассказываем, какие шаги стоит предпринять, чтобы заблокировать видео на Ютуб.

                    • Изучение содержания видеоролика

                    Перед тем, как предпринимать попытки по удалению видеоролика с YouTube-платформы, необходимо проанализировать его содержание и понять, а возможно ли в принципе его удалить. Иначе Вы попросту потратите время впустую.

                    Итак, удалить ролик на Ютуб Вы сможете во нескольких случаях. Как мы уже говорили, это могут быть нарушения в сфере персональных данных, клевета, распространение ложной информации. Также удалить ролик можно и тогда, когда видео содержит сцены насилия, сцены, несоответствующие принципам морали и нравственности и т.д.

                    Важно понимать, что видеоролик должен содержать реальные, а не предполагаемые нарушения. Так, в случае если кто-то снял о Вас видео-отзыв, где нелестно выражается о Вашей деятельности, удалить его можно будет только в случае, если автор распространяет заведомо ложные сведения, иначе — клевету. То есть автор изначально должен знать о том, что он лжет, тем не менее, нести в массы эти недостоверные сведения. И этот факт Вам нужно будет как-то доказать Ютубу. С персональными данными та же история. Должны быть зафиксированы и каким-то образом доказаны нарушения. Подробнее об этом – ниже в статье

                    • Жалоба по специальной форме YouTube

                    Считается, что основным способом удалить видео на Ютуб является как раз-таки заполнение специальной формы на их платформе. Согласно правилам Ютуб, это чуть ли не единственный способ избавиться от нежелательного видеоролика. Но мы так не считаем. Да, такой формальный шаг, как заполнение формы на YouTube – действенная мера. Но делать это нужно грамотно.

                    Для того, чтобы удалить видео на Ютуб с помощью жалобы, необходимо нажать на три три точки около видеоролика (в правом нижнем углу) и выбрать основание для жалобы.

                    Ютуб предложит Вам широкий спектр оснований. Среди них: жестокие и отталкивающие сцены, оскорбления, жестокое обращение с детьми, пропаганда терроризма, ложная информация и др.

                    Нам подходит основание «Нарушение законодательства», оно в самом низу.

                    Внимание: если в отношении Вас распространена клевета, то в основаниях жалобы стоит выбирать именно графу «Нарушение законодательства», а не «Ложная информация». В нужном разделе появится соответствующий подраздел – «Клевета».

                    Теперь самое интересное. Что же выбрать? Если с нарушением авторских прав и права на товарный знак все более-менее понятно, то с персональной информацией все не так просто.

                    Здесь и начинаются нюансы.

                    За весь наш опыт работы по удалению видеороликов с YouTube мы кое-что поняли. В случае, если Вас оклеветали в сети, то вероятность, что Ютуб удалит ролик по основанию «Клевета» не так уж велика.

                    Гораздо эффективнее жаловаться на нарушение конфиденциальности. Поскольку это основание проще и быстрее проверить, платформа оперативней реагирует на поступление жалоб и блокирует видеоролики.

                    Допустим, у Вас есть какой-то бизнес, и некто решил разместить о Вас негативный отзыв в Ютуб. Содержание ролика – сплошные обвинения в мошенничестве, некомпетентности, нарушении законодательства и проч. Казалось бы, налицо клевета – распространение заведомо ложных сведений.

                    Но жаловаться на клевету не столь эффективно. Поэтому следует подробно изучить видеоролик и выписать тайм-коды, где автор использует Ваши персональные данные. Это может быть имя, фамилия, место работы, фотографии, видеозаписи с Вашим изображением, голосовые сообщения от Вашего лица. Любые сведения, позволяющие Вас идентифицировать.

                    Просмотрите ролик несколько раз, выпишите минуты и секунды, на которых автор использовал Ваши персональные данные. Затем внесите эти сведения в жалобу.

                    1. Нажимаем на гиперрсылку «Жалоба на нарушение конфиденциальности»

                    2. Выберите, какие данные используются в видеролике.

                    3. Прикрепите ссылку на ролик, опишите суть жалобы.

                    В общем-то, все интуитивно понятно. Остается только ждать.

                    Случай из нашей практики

                    В нашем производстве как раз-таки находилось дело о нарушении деловой репутации юридического лица.

                    Некий гражданин снял часовой ролик, в котором якобы давал «отзыв» о деятельности компании, по факту же он более пятидесяти минут обвинял компанию и ее руководителей в мошенничестве и некомпетентности. Автор видеоролика использовал в своем «инфо-творении» достаточно много сведений, относящихся к персональным данным лица:

                    — изображение нашего клиента

                    — его голосовые данные

                    — скриншоты переписок

                    — фамилию, имя, отчество

                    — место работы

                    Мы зафиксировали эти нарушения, выписали таймкоды и подали жалобу в Ютуб. Правда, первая жалоба результатов не дала. Но мы не остановились на достигнутом и направили заявление о нарушении правил конфиденциальности повторно.

                    По итогу вот такой ответ мы получили от YouTube:

                    Порочащий видеоролик был заблокирован. К слову, он успел набрать более 10 000 просмотров, что существенно влияло на подрыв репутации нашего клиента. Если бы мы выбрали основание «Клевета», вряд ли мы бы добились нужного результата столь оперативно.

                    Тем не менее, автор не угомонился и выпустил повторно видеоролик, в котором снова использовал персональные данные нашего клиента, а также обвинял его бессовестных и жестоких юристов 🙂

                    Мы заблокировали и этот ролик. Лучше больше не испытывать судьбу, поскольку в случае, если за определенный промежуток времени набирается три блокировки, то Ютуб-канал нарушителя автоматически блокируется.

                    Иск в суд

                    В случае, если жалоба не помогла, то следует составить иск и обратиться в суд за защитой своих прав. Этого не стоит бояться, способ достаточно эффективный. В случае, если одержите победу, оппонент будет обязан возместить Вам расходы на юриста и проч.

                    Опять-таки для начала стоит определиться, по какому основанию Вы намерены жаловаться. Если это иск в суд в защиту персональных данных, то перед тем, как обращаться в судебные инстанции, стоит направить заявление-жалобу в Роскомнадзор. Орган может выдать предписание об удалении ролика или хотя бы в своем ответе зафиксировать, что да, обнаружено нарушение правил обработки персональных данных. Такой ответ Роскомнадзора будет отличным подспорьем в суде. Обратите внимание, что жалобу в РКН стоит подавать по месту своего жительства.

                    Если же видеоролик порочит Вашу честь, достоинство или деловую репутацию, то дело обстоит иначе.

                    Здесь уже потребуется обратиться к лингвистическому эксперту, чтобы он установил факт распространения негативных сведений и способность этих сведений Вас опорочить.

                    Важно, что высказывания в видеоролике не должны быть лишь субъективной оценкой. Удалить отзывы на Ютуб получится в случае, если сведения носят утвердительный характер. То есть автор не использует расплывчатых формулировок, таких как: «я думаю, он ведет себя недобросовестно», «мне кажется, у них в конторе не все чисто». Лишь утверждения о фактах являются основанием для удовлетворения Вашего иска в суде. Например: «он мошенник; он не платит налоги», «у него нет образования» и др.

                    Содержание иска:

                    1. Описание основных фактов

                    Здесь Вы указываете ссылку на видеоролик, раскрываете его содержание, пишете, в чем именно заключается нарушение Ваших прав. Максимально подробно изложите все факты. Например, если это иск в защиту персональных данных, укажите, какие именно персональные данные обрабатывались без Вашего согласия. Акцентируйте внимание на том, что Вы не соглашались с распространением этих сведений, что автор сделал это самовольно. В случае, если видеоролик был распространен на большую аудиторию, рекомендуем на это тоже обратить внимание. Если Вы будете защищать свои честь и достоинство через суд, то количество просмотров на ролике может послужить хорошим основанием для обоснования суммы взыскания морального вреда (ведь чем больше просмотров, тем, логично, глубже нравственные переживания пострадавшего).

                    Если Вы предварительно обращались в Ютуб или Роскомнадзор с жалобами, также обязательно это укажите и приложите ответы, которые получили. Если обращались с претензией к автору видеоролика или к интернет-платформе, тоже это укажите. Таким образом, Вы продемонстрируете суду, что пытались решить спор в досудебном порядке, прежде чем обращаться в государственную судебную инстанцию. В арбитражном суде, например, досудебный порядок урегулирования спора обязателен (спору надлежит разрешиться в арбитражном суде, если Вы индивидуальный предприниматель или представляете компанию, и спор носит экономический характер).

                    • Требование истца

                    Кратко и емко сформируйте свою позицию. Например: считаю, что видеоролик должен быть удален в связи с имеющимися в нем нарушениями, а именно, (указать нарушение).

                    Считаю, что ответчик должен возместить убытки в размере …

                    Считаю, что ответчик должен разместить видеоролик-опровержение и др.

                    • Основания требований

                    Важная составляющая иска, в которой стоит подкрепить свою позицию релевантными нормами права. Это может быть не только ГК РФ, но и Закон о персональных данных, Закон об информации, различные Постановления Пленума Верховного Суда, разъяснения ВАС РФ, ВС РФ и др.

                    • Приложения

                    Здесь указываете перечень всех документов, которые Вы прикладываете к иску. Это может быть, например, заключение специалиста, акт выполненных работ, квитанция об оплате госпошлины, квитанция об отправке иска ответчику и др.

                    Если Вам понадобится помощь в удалении негативной информации из интернета, обращайтесь к нашим юристам. Мы имеем богатый опыт в этой сфере. Нами уже было заблокировано несколько сайтов, удалено множество отзывов, заблокированы видеоролики на десятки тысяч просмотров. Мы являемся опытными специалистами и знаем нюансы. И не забывайте про наш бесплатный чат с юристами. Надеемся, что были Вам полезны, обращайтесь!

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Иск о защите деловой репутации в России

                    Каждой компании важно сохранять клиентов и партнеров. Репутация организации — это новые клиенты, хорошие отзывы, экономическое развитие.

                    Однако, не все конкуренты работают честно по отношению к другим участникам экономических отношений. Другие организации или физические лица могут публиковать информацию, которая порочит репутацию компании, распространяет ложные сведения, утверждения о фактах.

                    Наша компания поможет организациям защитить деловую репутацию.  Наше преимущество в том, что наши юристы знают судебную практику, иски о защите деловой репутации одна из наших специализаций. К нам могут обратиться российские и иностранные компании, наши юристы знают английский язык.

                    Защитить деловую репутацию в России могут все юридические лица. Не важно зарегистрированы они в стране или являются филиалом иностранной компании.

                    Статья расскажет вам о том, какой иск можно подать, чтобы защитить репутацию компании, какое решение может вынести суд.

                    Что является деловой репутацией по закону

                    Определения деловой репутации в законе нет, но закон дает право защитить свою репутацию от ложных сведений. Кроме того, норма закон дает несколько признаков, что является такими сведениями.

                    1. Информация была опубликована, факт распространения сведений (сайт, телеграмм канал, социальная сеть, статья в журнале);
                    2. Информация была порочащей;
                    3. Это утверждения о фактах, которые не являются правдой, не соответствую действительности.

                    Оценочные суждения тоже могут быть поводом для подачи иска в суд, они могут содержать оскорбления, неуважение. Суд оценит характер этих комментариев. Также может быть назначена судебная экспертиза.

                    Теперь давайте расскажем о том, что такое порочащие сведения при условии, что организации этого не делала:

                    1. Информация о том, что компания нарушила закон Российской Федерации;
                    2. Информация о том, что компания совершила нечестный, неправильные с точки зрения морали поступок;
                    3. Информация о том, что организация ведет недобросовестную предпринимательскую деятельность, нарушает этику или деловой оборот.

                    Иск о защите деловой репутации

                    Важно отметить, то, что споры по защите деловой репутации организации будут рассматриваться в Арбитражном суде, даже если ответчик физическое лицо. Здесь дело в том, что эти дела имеют экономический характер.

                    Перед написанием искового заявления у компании может возникнуть несколько вопросов. А именно: В какой арбитражный суд подавать заявление?  Кто будет ответчиком? Как доказать факт публикации ложных порочащих сведений? Сейчас ответим на все вопросы.

                    1. Находим ответчика. Давайте сначала решим этот вопрос.

                    Ответчиком по общему правилу будет автор публикации с ложной информацией или лицо, которое распространило эти сведения. Например, автором статьи, которая набрала много лайков и просмотров, будет лицо, которое написало эту статью.

                    Если о компании ложную информацию написало средство массовой информации, то оно и будет ответчиком вместе с автором публикации.

                    Иногда, чтобы узнать ответчика нужно совершить несколько действий. 

                    Во-первых, существуют сервисы для бизнеса для поиска негативных отзывов и ложной информации в Интернете. Если ложная информация опубликована на сайте, то ответчиком будет регистратор домена, который часто является владельцем сайта.

                    В социальных сетях в группах тоже часто публикуется ложная информация. В этом случае нужно написать администратору группы и попросить удалить отзыв. Это также может сделать суд, если мы обратимся с иском.

                    С телеграмм каналами, которые сейчас очень популярны, ситуация сложнее. Здесь будет особое производство.

                    Очень важно зафиксировать факт публикации. Для видео репортажа это может быть его запись. Скриншоты, ссылки страниц. Все это может быть доказательствами факта публикации.

                    1.1 Ответчик неизвестен. Особое судебное производство

                    Довольно часто автор в Интернете анонимен или не ответчика не получается найти. Это может с телеграмм каналами, неизвестными комментариями в интернете.

                    В работе с сайтами может помочь адвокатский запрос. Регистратор домена даст информацию о владельце, который и будет ответчиком. Обычно это происходит в срок семи дней.

                    В этом случае начинается особое производство. Мы не знаем ответчика, а значит просим признать информацию ложной и порочащей деловую репутацию компании. Это и пишем в заявлении.

                    Удалить информацию не получится, а значит компания может опубликовать на своем сайте решение суда, что информация ложная и порочит деловую репутацию.

                    • Определяем суд

                    Организация подает исковое заявление о защите деловой репутации в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Даже если ответчик физическое лицо, то нужно подавать в арбитражный суд.

                    Если не получается найти ответчика, то иск может быть подан по месту нахождения владельца сайта, сервиса, СМИ, издания.

                    • Требования в исковом заявлении

                    Важно помнить, что срок для подачи искового заявления является три года. Однако, для иска по публикации в СМИ ложных сведения срок будет один год со дня публикации.

                    Итак, мы определились с ответчиком и судом. Теперь нужно понять, что мы можем требовать. Закон определяет этот перечень:

                    Компания имеет право потребовать в суде:

                    1. Опровергнуть ложную порочащую информацию:
                    2. Отозвать документ с порочащими сведениями;
                    3. Удалить информации в СМИ или Интернете;
                    4. Опубликовать ответ компании на том же сервисе, в том же СМИ;
                    5. Возместить убытки за порочащую деловую репутацию информацию.

                    Возместить убытки можно при наличии трех условий;

                    1. Компания уже имела репутацию;
                    2. Компания получила неблагоприятные последствия из-за публикации ложной информации. (Ушли клиенты, бизнес партнеры, экономические потери);
                    3. Есть факт потери доверия к компании из-за ложных сведений.

                    Истец доказывает факты, что ложная информация была распространена. Ответчик доказывает, что информация не соответствует действительности.

                    Доказательства для возмещения убытков из-за распространения ложной информации будут индивидуальны по каждому делу. Юрист оценит вашу ситуацию.

                    Требования о возмещении убытков могут быть заявлены в самом исковом заявлении. Или дополнительным заявлением после получения судебного решения.

                    Например: Компания имела репутацию, клиентов и контрагентов. Из-за публикации ложной порочащей информации в СМИ снизился спрос на услуги компании. Публикацию посмотрело около ста тысяч человек. В этом случае компания может получить компенсацию убытков.

                    Лингвистическая экспертиза поможет вам доказать, что информация является порочащей, оскорбительной. Вы сами можете заказать экспертизу или ее может назначить суд.

                    Кроме того, за все судебные расходы (экспертизы, расходы на юристов) заплатит сторона, которая проиграет спор.

                    Немного судебной практики

                    Давайте немного расскажем о том, как дела о защите деловой репутации проходят на практике.

                    На сайте информации о работодателях один из пользователей оставлял отзывы о работодателе, где писал, что компания “ужасная”, имеет низкоквалифицированных сотрудников и задерживает зарплату.

                    Активный пользователь оставил более 30 негативных отзывов. Все отзывы были с разными именами. Это было похоже на информационную атаку на компанию.

                    Необходимо было узнать, кто является ответчиком по данному делу. Эта информация не соответствовала действительности, что было установлено судом.

                    Через сервис истец узнал, что один человек является владельцем домена. Он и стал ответчиком по делу.

                    Суд установил, что многие отзывы являются утверждениями о фактах и создают негативное мнение о компании и частично удовлетворил требования истца.

                    Апелляция оставила решение без изменения. Негативные комментарии, которые утверждают о ложных фактах, были удалены.

                    Как видим из этого случая, суд заметил, что многие комментарии были утверждениями о фактах, они были ложные и порочили деловую репутацию компании.

                    Заключение

                    Давайте составим небольшой итог нашей статьи. Чтобы защитить деловую репутацию компании должно быть несколько фактов:

                    1. Информация о компании должна быть ложной;
                    2. Сведения порочат деловую репутацию компании;
                    3. Есть факт публикации и распространения такой информации;
                    4. Информация содержит утверждения о фактах.

                    Далее мы работаем в следующем порядке:

                    1. Находим нужного ответчика;
                    2. Определяем в какой суд нужно подать заявление;
                    3. Собираем доказательства, фиксируем факт публикации информации;
                    4. Идем в суд с иском доказательства и требованиями.

                    Чтобы взыскать ущерб с ответчика также нужно несколько фактов:

                    1. Компания уже имела положительную информацию;
                    2. В результате публикации ложной информации компания получила негативные последствия;
                    3. Есть факт потери репутации компании после публикации сведений.

                    Помните, защитить деловую репутацию можно и нужно. Ваша ситуация должна быть оценена профессионалом. Он скажет вам о шансах выиграть спор и восстановить репутацию организации.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Подать иск к российской компании

                    Сегодня мы поговорим о международных спорах с российскими компаниями. А именно ситуации, когда один иностранный партнер работает с российской организацией и у них возникает спор.

                    Спор может возникнуть по разным причинам. Это может нарушение договора, изменение договора, расторжение, взыскание задолженности.

                    Статья подробно расскажет о том, какие методы по российской правовой системе нужно использовать для установления справедливого результата. Мы поговорим о судах, исковом заявлении, исполнительном производстве.

                    А это наше видео про то, как судиться с иностранными контрагентами

                    Наша компания поможет иностранным компаниям выиграть суд с российской компанией. Наши преимущества:

                    1. Большой опыт работы по международным спорам.
                    2. У нас много специалистов в разных областях;
                    3. Мы знаем все аспекты российского права, судебной системы. Именно знания практики помогают правильно решить судебный спор;
                    4. Мы можем принять оплату на счет в ЕС.

                    Какой спор может возникнуть

                    Конечно, каждый спор индивидуален. Разные договоры, разные сферы предпринимательской деятельностей, разные организации и так далее.

                    Но есть несколько основных моментов, которые важно запомнить сторонам спора.

                    1. Стоит обратить внимание на договор.

                    Все начинается с договора, соглашения сторон. Для каждого вида предпринимательской деятельности он разный. Это может быть договор поставки, договор оказания услуг, договор купли-продажи.

                    Каждый договор имеет существенные условия. Но нам стоит обратить внимание на пункт разрешения споров. Стороны международного договора сами выбирают в каком суде и по праву какой стороны они будут решать спор. А именно это может быть:

                    1. Российский государственный Арбитражный суд;
                    2. Международный коммерческий арбитраж в России;
                    3. Международный коммерческий арбитраж в другой стране.

                    Также стороны могут выбрать:

                    1. Российское право;
                    2. Иностранное право;
                    3. Универсальные международные правовые нормы. Например, для договора поставки можно выбрать Инкотермс.

                    Именно на эти условия договора будет смотреть суд. Стороны должны внимательно подойти к этому вопросу, так как закон в разных странах может отличать. Это может быть другой процент для расчета неустойки, разная судебная практика расчета компенсации.

                    Давайте теперь рассмотрим каждый случай отдельно.

                    Российский Арбитражный суд

                    Будем рассматривать все на простом примере. Итак, мы имеем две стороны — российская и турецкая компании. Организации заключили договор поставки оборудования для спортивного зала. Российская сторона будет поставщиком.

                    Товар бы поставлен, однако через некоторое время оборудование сломалось. В договоре был гарантийный срок, и российская сторона должна была починить оборудование, вернуть деньги или заменить товар. Стороны выбрали Арбитражный суд России для решения спора.

                    Сразу стоит немного рассказать о самом суде. Это государственный суд в системе российский судов. Обращение в него имеет больше формальностей и требований, чем, например, в МКАС.

                    Если в договоре вообще не указан суд, где будет рассматриваться спор, то спор будет рассматриваться в российском арбитражном суде – по месту нахождения ответчика, так указано в российском процессуальном законодательстве.  Также стороны могу прямо в договоре предусмотреть, что спор будет рассматриваться именно там.

                    На что суд обратит внимание в первую очередь:

                    • Может ли Арбитражный суд рассматривать это дело. Есть ли отсылка на это в международном договоре;
                    • Какое право выбрали стороны для решения спора. Стоит помнить, что суд может попросить у сторон информацию о содержании норм иностранного права. К таким сведениям о содержании норм иностранного права могут относиться: тексты иностранных правовых актов, ссылки на источники опубликования иностранных правовых актов, заключения о содержании норм иностранного права, подготовленные лицами, обладающими специальными познаниями в данной области. Если такая информация не будет дана суду, то будет применяться российское право;
                    • Был ли досудебный порядок разрешения спора. Обращалась ли иностранная компания к российской с претензией. Были ли какие-то экспертизы товара, и вся необходимая документация.

                    Что важно написать в исковом заявлении

                    Иск — это процессуальный документ. В Арбитражный суд России он будет писаться по правилам арбитражного процессуального кодекса.

                    Чтобы составить хороший иск нужно знание российского и международного права.

                    Первая часть искового заявления содержит информацию о контрагентах, их реквизиты, информацию о цене иска и уплате государственной пошлины. Цена иска составляется из суммы требований и суммы задолженности. Госпошлину можно рассчитать, используя калькулятор госпошлины.

                    Вторая часть — самая важная. В ней необходимо описать основные факты, указать нормы права и написать про доказательства.

                    В нашем случае нужно указать, что по договору сторона имела гарантийный обязательства по ремонту, замене или возврата денег за товар. Важно написать про всю документацию — это сам договор, акты приема передачи, экспертизы бракованного товара.

                    Кстати, по вопросу экспертизы суд может сам назначить ее. Она будет независимой и даст оценку товару. Стоит помнить, если мы выигрываем спор, то за нее заплатит другая сторона.

                    Кроме того, стоит отметить, что российская сторона не ответила на претензию или ответила не по делу. Отказ от ремонта товара можно считать неисполнением обязательства. А за такие действия по договору или по закону сторона может иметь ответственность.

                    Например:

                    1. За непоставленный товар можно потребовать неустойку Стороны установили неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости непоставленного товара. Если стоимость товара была 50000 долларов США, а контрагент просрочил поставку на две месяца, то в наших требованиях мы укажем 3 150 долларов США в качестве неустойки;
                    2. Также из-за сломанного оборудования турецкая компания могла иметь упущенную выгоду. Спортивный клуб не получал из-за этого доход за абонементы, при этом платил арендную плату. Здесь нам поможет ст.395 Гражданского кодекса;
                    3. Или, если мы имеет договор оказания услуг, то при расторжении заказчик должен оплатить фактически выполненные работы.

                    Это лишь несколько пример того, какие требования можно указать в исковом заявлении. Каждый спор будет индивидуален, а сумма требований будет зависеть от цены товара, услуг, неисполненных обязательств и так далее.

                    Исковое заявление завершается приложением. Здесь мы прикрепляем все документы, про которые писали в исковом заявлении. Договор, акты приема-передачи, переписку, претензию.

                    По результатам рассмотрения дела суд вынесет решение. Сроки рассмотрения зависит от каждого дела, однако, стоит сказать, что государственные суда более загруженные, чем коммерческие арбитражи.

                    Если вы выиграли спор, вы получите решение суда. С решением необходимо начать исполнительное производство. О нем расскажем немного позже.

                    Международный коммерческий арбитраж в России

                    Стороны международного договора могут выбрать МКАС для решения экономических споров. МКАС имеет несколько преимуществ, но при этом он дороже, чем государственный суд.

                    Расскажем об этом подробнее.  Россия, как и еще более чем 170 стран, является участником Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года. Это означает, что решению международных арбитражей признаются и исполняются на территории этих государств. Также не стоит забывать про Нью-Йоркскую конвенцию ООН, Россия также является членом этого международного договора.

                    Главный плюс международных арбитражей в том, что международные партнеры могут сами договориться о том, как будет проходить спор, сколько будет арбитров, какие именно арбитры будут решать данный вопрос.

                    Чтобы обратиться к МКАС нужно отметить это в международном контракте или заключить с контрагентом арбитражное соглашение.

                    Система МКАС сделана так, чтобы максимально упростить спор и сделать его справедливым и качественным. Стороны международного спора могут сами выбрать арбитра, который будет решать спор. На практике это очень помогает сторонам. Например, это может арбитр эксперт по договору поставки со знанием английского языка.

                    На сайте МКАС вы можете найти очень полезную для контрагентов информацию. А именно регламент арбитража, расчет госпошлины, статистику, информацию об арбитрах.  Также стоит отметить, что решения МКАС конфиденциальны, вы не найдете о них информацию в Интернете.

                    Арбитраж формируется из трех арбитров по вашему спору. Все зависит от сложности дела. Также Президиум может принять решения о рассмотрении с одним арбитров. О том, что состав арбитров сформирован нужно уведомить ответчика.

                    Еще один плюс МКАС в том, что дела в нем решаются быстрее, чем в государственных судах. По некоторым спорам организации судятся годами, а по регламенту МКАС арбитраж принимает меры к тому, чтобы спор был в срок 180 дней. Также Президиум может увеличить этот срок.

                    Исковое заявление в МКАС в России. Главные особенности

                    Процедура подачи искового заявления в МКАС проще, чем в государственный арбитражный суд. 

                    Чтобы узнать подробнее обратимся к регламенту МКАС.

                    В начале иска мы указываем полное наименование организации ответчика, который заранее известен, место нахождения, телефоны, почтовые адреса, иные контактные данные. В этой части указывается и цена иска.

                    Цена иска — это основные требования плюс дополнительные. Например, в споре, где истец хочет вернуть деньги за товар, цена товара будет основное требование, а неустойка, упущенная выгода или компенсация вреда — это дополнительное требование.

                    От цены иска зависит регистрационный и арбитражный сбор. Как мы уже говорили, работа МКАС дороже, чем государственного суда. Приведем пример. Если цена иска будет 50000 евро, то за сборы придется заплатить около 582 евро при рассмотрении дела в составе трех арбитров. Вы можете сами посчитать сумму сборов на сайте суда МКАС.

                    Лайфхак от юристов: В Российском праве есть принцип компенсации расходов. Это работает и в государственных судах, и в коммерческих арбитражах. Суть в том, что сторона, которая проиграет, будет оплачивать все судебные расходы. А именно, за госпошлину, сборы в МКАС, экспертизу, расходы на юристов.

                    Дело Чести

                    Вернемся к нашему иску. Местом рассмотрения спора является город Москва, однако спор может быть также и в других городах России, где есть арбитраж, все расходы на такое рассмотрение дела несут спорящие стороны.

                    В исковом заявлении мы описываем факты нашего спора. Даем доказательства и объясняем наши требования. Не забываем и про приложение к иску. Всю документацию необходимо прикрепить к нашему иску.

                    Если говорить об итогах нашего сравнения, то:

                    1. Стороны сами выбирают арбитра эксперта в какой-то необходимой сферы;
                    2. Процедура подачи иска в МКАС проще, чем в Арбитражный суд. Меньше формальностей и требований;
                    3. Спор рассматривается по существу. Арбитры анализируют факты, доказательства, мнения сторон;
                    4. МКАС дороже, чем государственный суд. Сборы вы можете посчитать на сайте;
                    5. Спор может рассматриваться несколькими арбитров или одним;
                    6. МКАС рассматривает дела быстрее, чем государственный суд. Об этом говорит регламент МКАС и реальная практика.

                    Коммерческий арбитраж в другой стране

                    Коммерческий арбитраж в другой стране — это такой же арбитраж, что и в России. Это означает, что страны, в которой стороны будут решать спор, являются участниками международных договорах, о которых мы говорили ранее.

                    Стороны могут выбрать любой арбитраж в стране-участнике Нью-Йоркской конвенции, которая будет удобна партнерам. Также контрагенты выбирают право, язык, арбитров.

                    Арбитраж в странах имеет такие же плюсы, что и Российский МКАС. Все эти суды негосударственные, они рассматривают дела по сути, быстрее и с привлечением арбитров экспертов по вашему спору.

                    Коммерческие арбитражи в любой стране дороже, чем государственный суд. Могут отличаться арбитражные и регистрационные сборы. Например, в Стокгольмском арбитраже сборы гораздо выше. За рассмотрения иска с ценой в 50000 евро, стороны заплатят 11279 евро.

                    Действительно, большие сборы, однако есть все такая же система компенсации расходов. Если сторона проиграет, то за все расходы заплатит она.

                    Также могут отличаться некоторые процессуальные моменты по подачи иска. Или же стороны могут выбрать право другой страны, по которому будет рассматриваться спор. В этом случае стоит смотреть законодательство этой страны.

                    В заключение, скажем, что регламенты всех коммерческих арбитражей похожи между собой. Выбор арбитража — это в первую очередь право сторон.

                    Банкротство организации и исполнительное производство

                    Иногда контрагент не может выполнить обязательства из-за своей финансовой ситуации. Когда компания не может закрыть свои долги, то начинается процесс банкротства.

                    Совет от юристов: Перед заключением международного договора, вы можете проверить вашего контрагента. Обычно в этом помогают специалисты. Вы узнаете информацию про финансовое положение вашего партнера и подумаете, стоит ли иметь с сотрудничать.

                    Российская компания будет банкротиться по российскому праву. Закон России имеет несколько этапов банкротства.

                    Нам нужно обратить на внимание на формирование списка кредиторов. Это список тех, кому организация будет платить долги за счет своего имущества.

                    Вы должны быть в этом списке, чтобы вернуть свои деньги. Для этого нужно обратиться в суд с заявлением. Это будет Арбитражный суд России.

                    Заявление пишется по правилам российского процессуального кодекса. Важно описать, какие отношения вы имели с организацией банкротом. После заявления вы будете в очереди кредиторов.

                    Затем начинается процедура оценки имущества организации и ее продажа. С этих средств вы вернете свои деньги.

                    Похожая ситуация с ликвидацией организации. В данном случае необходимо также подумать о возврате своих средств. В случае ликвидации в организации начинает работать ликвидационная комиссия.

                    Информацию о ликвидации также можно узнать в едином реестре. Ликвидационная комиссия взыскивает долги компании, продает имущество. Вы можете обратиться к комиссии с заявлением и дать все необходимые доказательства существования долга. Организация, которая имела договорные отношения с ликвидируемой компанией, будет в третьей очереди кредитором.

                    Исполнительное производство в Российской Федерации

                    Так как ваш партнер из России, то взыскивать с него долг или исполнять решение суда нужно по российскому закону и с помощью службы судебных приставов.

                    Исполнительное производство — это последний этап в исполнении решений суда и арбитражей. Для этого необходимо получить исполнительный лист.

                    Важный момент: Если вы получили решение коммерческого арбитража в России или другой стране, то нужно идти в государственный арбитражный суд России с заявлением. В заявлении мы просим выдать исполнительный лист.

                    Еще один важный момент: Если вы заключили мировое соглашение с вашим партнеров в арбитраже, то нужно, чтобы это было оформлено как решение арбитража. Без этого этапа вы можете не получить исполнительный лист в государственном арбитражном суде.

                    После получения исполнительного листа начинают работать судебные приставы. Они имеют два месяца, чтобы оценить имущество компании, вернуть вам долг или продать имущество на публичных торгах.

                    Стоит отметить несколько моментов, когда арбитражный суд может не выдать исполнительный лист:

                    1. Истек срок давности для заявления о выдаче ИЛ;
                    2. Сторона была неправильно извещена или не извещена;
                    3. Решение коммерческого арбитража не вступило в силу;
                    4. Уже было одинаковое решение государственного суда;
                    5. Неправильная компетенция суда. Не было арбитражного соглашения или оговорки в контракте.

                    Заключение

                    Как мы видим, подача иска к российской компании имеет достаточно много сложностей и важных процессуальных моментов. Можно отметить самое главное:

                    1. Выбор суда. Арбитражный суд или коммерческий арбитраж;
                    2. Выбор права. РФ, право другой страны или принципы международного частного права;
                    3. Составление процессуальных документов. Иск, ходатайства, заявления;
                    4. Работа в суде, получение решения;
                    5. Исполнение решения суда по вашему иску в службе судебных приставов.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Удалить отзывы с Отзовика

                    Поводом для этой статьи явилась одна очень приятная новость, которая позволит проще и быстрее удалить отзывы с Отзовика. Раньше этот процесс был довольно-таки муторным, начиная с подачи иска, но, тем не менее, трудности не были помехой для наших юристов.

                    То, что с недавних пор стало реальностью, существенно облегчит жизнь пострадавшим от негативных отзывов на Отзовике и их юристам. О чем же речь?

                    Теперь Отзовик (а если быть точнее, их компания ООО «ВебСайтСофт») официально зарегистрирован в РФ. Роскомнадзор посчитал, что иностранная платформа Otzovik Limited должна открыть свое представительство в России.  

                    Что же это значит? Это значит, что юридическая процедура по удалению отзывов через суд заметно упростится. Это значит, что теперь суд не нужно убеждать принимать иск, доказывать, что Отзовик находится за пределами РФ. Это значит, что в случае успеха исполнить решение суда будет проще. Это значит, что теперь можно требовать взыскания убытков с компании.

                    Теперь мы подробно расскажем Вам о том, как подать в суд на Отзовик. Покажем, как было раньше, продемонстрируем, что фактически изменилось.

                    Кстати, переходите по ссылке и присоединяйтесь в наш Телеграм-чат, где наши юристы БЕСПЛАТНО отвечают на вопросы по удалению информации из интернета.

                    Негативные отзывы на Отзовике: почему их так много?

                    Реальный расклад событий порой заставляет усомниться в истинном предназначении этой платформы: действительно ли Отзовик создан с целью формирования у граждан объективной точки зрения о деятельности той или иной компании / работодателя / ИП?

                    Ведь сайт будто так и пестрит сплошной негативщиной.

                    Этим вопросом задавались многие. И Отзовик даже оформил официальный ответ на подобное вопросительное заявление.

                    Платформа утверждает, что выступает за исключительно правдивую информацию. Но эта цель не может быть достигнута в полной мере, если не будут тщательно фильтроваться позитивные отзывы.

                    Ведь в хороших отзывах, как говорит платформа, заинтересованы аж два субъекта: сама организация, стремящаяся возвысить свои показатели в глазах клиентов и потребителей, а также автор, которому, быть может, заплатили за позитивный отзыв!

                    Конечно, назревает вопрос, а почему же так не фильтруются отзывы негативные, ведь конкуренты тоже вполне способны заплатить за подобные оценки своих соперников на рынке.

                    Но да ладно. Факты есть факты. Негативные отзывы на Отзовике – основная составляющая платформы. Поэтому и запросов к юристам по их удалению много.

                    Настоятельно не рекомендуем Вам обращаться к «юристам», которые предпочитают заплатить сайту за удаление плохого отзыва. Это не решит Вашу проблему. Да, отзыв, возможно, и исчезнет на какое-то время, но никто не даст Вам гарантий, что он не появится снова. Позволять такое – поощрять мошенничество.

                    Поверьте, гораздо спокойнее иметь на руках судебное решение.

                    Итак, как можно было удалить отзывы с Отзовика раньше?

                    Процедура была следующая:

                    — Для начала следовало обратиться напрямую к сайту и попробовать убедить платформу удалить отзыв добровольно. Конечно, редко это оканчивалось успехом, но тем не менее, любая попытка важна.

                    — Далее необходимо было попробовать обратиться к автору отзыва (если он известен) – иногда и это работало.

                    Но, разумеется, самым эффективным решением проблемы было обращение в суд. Но и самым трудозатратным.

                    Чтобы удалить отзывы с Отзовика через суд, необходимо было составлять заявление об установлении юридического факта недостоверности информации, содержащейся в отзыве.

                    Что это за заявление такое и в чем проблема?

                    Заявление – это не иск в суд на Отзовик.

                    Заявление об установлении юрфакта мы можем подать тогда, когда, например, ответчик нам неизвестен (неизвестны его реквизиты). Что и было в случае с Отзовиком. Но доказать суду то, что у заявителя нет никаких данных об этом «заинтересованном лице» было достаточно трудно.

                    Необходимо было продемонстрировать суду свои «телодвижения» в попытках установления принадлежности сайта и идентификации авторов.

                    → Так, например, наши юристы специально направляли запросы интернет-площадке по почте, указанной на сайте, а также писали в форму обратной связи. Мы обращались с просьбой дать нам свои реквизиты, или дать контакты авторов отзывов, или удалить информацию.

                    → Мы также направляли регистратору домена Отзовика запросы на английском языке по электронной почте и Почте России о предоставлении информации об администраторе домена. Аналогичный запрос направлялся юристами и в Роскомнадзор.

                    И все эти действия обязательно должны были быть зафиксированы, документы сохранены и представлены в суд. Иначе суд не принимал заявление, не соглашаясь с тем, что реквизиты оппонента неизвестны.

                    Как Вы можете видеть, уже этап подачи заявления в суд на Отзовик был отнюдь не простой. А это самый первый этап!

                    В заявлении мы могли лишь просить признания сведений недостоверными и удаления отзывов с платформы. А все репутационные убытки и судебные издержки оставались непокрытыми. С этим ничего нельзя было сделать, так как ответчик неизвестен.

                    В случае, если решение суда было положительным, это еще не было гарантией того, что оно будет исполнено.

                    Теперь же, когда Отзовик имеет официальный адрес регистрации в РФ, он обязан исполнять решения наших судов. Теперь можно требовать взыскания убытков и возмещения судебных расходов.

                    Удалить негативные отзывы на Отзовике: светлая реальность

                    Как мы можем видеть, интернет-площадка располагается в Саратовской области, г. Энгельс. Это ее юридический адрес. По общему правилу исковое заявление подается по адресу ответчика. Поэтому будьте готовы к тому, что спор будет рассматривать Арбитражный суд Саратовской области.

                    Но перед тем, как пытаться удалить отзывы с Отзовика через суд, необходимо попробовать разрешить спор в досудебном порядке.

                    Для этого необходимо составить претензию и направить ее по реквизитам, указанным на сайте интернет-площадки. В претензии необходимо привести конкретные ссылки на отзывы, указать, в чем состоит нарушение Ваших прав, явно выразить требование удалить отзыв.

                    Вы также параллельно можете обратиться и к автору отзыва (если он известен) и потребовать удалить информацию.

                    Если этот способ результатов не дал, тогда уже стоит переходить к более кардинальным мерам. Единственный выход – идти в суд. Как правило, попытки удалить отзыв через прокуратуру или напрямую через Роскомнадзор не являются успешными.

                    Иск в суд на Отзовик: содержание

                    • Описание основных фактов

                    Важно понимать, что не всякий негативный отзыв можно удалить. Пленум Верховного Суда утвердил перечень обстоятельств, при наличии которых можно защитить свое право на честь и достоинство через суд:

                    — оспариваемые сведения должны быть распространены каким-либо образом;

                    — сведения должны нести порочащий характер;

                    — эти сведения должны быть недостоверными.

                    Если хотя бы одно из указанных обстоятельств отсутсвует, суд не удовлетворит Ваш иск.

                    Таким образом, советуем оформлять иск в суд вот так:

                    • Ссылки

                    Перечислите все ссылки в иске, даже если их много, вставьте их все. Укажите, что по указанным ссылкам размещена негативная информация о Вас. Поясните, есть ли автор у этого отзыва, кто он. Раскройте содержание отзыва.

                    • Эксперт

                    Хорошим подспорьем в данных делах является заключение лингвистического эксперта. Да, это платно, но в случае выигрыша все расходы возместит ответчик. Экспертиза существенно повысит Ваши шансы на успех.

                    В иске укажите, когда и к какому именно эксперту Вы обращались. Перечислите вопросы, которые ему были заданы, и какие были даны ответы.

                    Примерный перечень вопросов:

                    — содержит ли негативную информацию отзыв по ссылке __?

                    — в какой форме изложена информация: субъективное мнение, утверждение о фактах или др.?

                    — способна ли эта информация умалять честь, достоинство / деловую репутацию истца?

                    Здесь важно понимать, что эксперт не будет делать вывод о порочности информации. Он может дать лишь объективные ответы на поставленные вопросы.

                    Наше российское законодательство характеризует порочащие сведения следующим образом:

                    Таким образом, результат порочности мы достигаем, если информация была распространена, если она негативна, характеризует лицо как недобросовестного субъекта или как нарушающего закон, если информация способна нанести вред чести, достоинству или деловой репутации.

                    Теперь Вы поняли, почему именно такие вопросы мы задаем эксперту? 🙂

                    Лингвистический специалист просто сделает эту работу за нас, и суду не нужно будет думать, что все написанное нами в иске – сплошная субъективщина.

                    Важно понимать, что информация в отзывах должна носить характер утверждения о фактах. Ведь только в этом случае мы сможем проверить, соответствует ли информация действительности. Субъективное мнение мы никак не сможем оценить сквозь объективную призму.

                    Например:

                    — «Этот косметолог нарушает закон. Она работает без договора, у нее нет образования. Никогда больше к ней не обращусь».

                    ИЛИ

                    — «Какая-то мутная эта врач. Мне показалось, что у нее даже нет образования. В общем, больше не приду».

                    Чувствуете разницу? В первом случае мы видим утвердительный характер сведений. Такой отзыв можно удалить.

                    Во втором случае – выражение субъективного мнения. Шансов в этом случае гораздо меньше (но они все же есть, нужно анализировать каждую ситуацию комплексно).

                    • Соблюдение досудебного порядка

                    Ст. 4 АПК РФ устанавливает обязательный порядок досудебного урегулирования спора для множества категорий дел. Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации не исключение.

                    Поэтому в исковом заявлении необходимо указать, когда и как Вы обращались к Отзовику с требованием удалить отзыв, дало ли это какой-то результат.

                    В случае, если досудебный порядок не соблюден – это основание для возвращения искового заявления.

                    • Позиция истца

                    Здесь Вам необходимо указать, что Вы считаете, что указанные отзывы должны быть непременно удалены, что содержащаяся в них информация является порочащей, что она не соответствует действительности, поскольку Вас необоснованно обвиняют в некомпетентности / нарушении закона / отсутствии образования / мошенничестве и т.п. Доказательств обратного не представлено, правдивость указанных сведений может быть проверена. Ввиду чего спорные отзывы подлежат удалению, поскольку порочат деловую репутацию (или честь и достоинство) истца.

                    • Основания требований

                    Следующий важный раздел – правовые основания заявленных требований.

                    Здесь необходимо сослаться на релевантные законы и разъяснения вышестоящих судов.

                    Вот пример, на какие нормы мы ссылались, когда направляли иск в суд на Пикабу в защиту нашего клиента, индивидуального предпринимателя:

                    • Исковые требования

                    В этом разделе по сути Вы кратко и емко дублируете свою позицию, изложенную в п. 4.

                    • Приложения

                    Также очень важный раздел.

                    Здесь необходимо указать на все документы, которые Вы прилагаете к иску.

                    А к иску нужно приложить немало.

                    Например, квитанцию и опись об отправке претензии, иска ответчику.

                    Квитанцию об оплате госпошлины.

                    Доказательства попыток урегулирования спора в досудебном порядке.

                    Заключение эксперта.

                    Документы, подтверждающие Ваши расходы по делу. И многое другое, в зависимости от ситуации.

                    Скорее всего, интернет-площадка будет активно отпираться в суде

                    Рассчитывать на то, что в суде у Вас окажется пассивный оппонент, не стоит.

                    Вероятнее всего, Отзовик будет всячески увиливать от ответственности. Например, ссылаться на то, что они вообще не при делах, что отзыв размещали не они, что они лишь посредники, мол, обращайтесь напрямую к автору.

                    У Отзовика может найтись еще множество аргументов, к которым нужно быть готовым. Наши юристы имеют богатый опыт работы по таким делам, мы знаем, чего ждать, и знаем, как на это отвечать. Поэтому обращайтесь к нам, если нужна помощь.

                    Кстати говоря, мы заглянули на Кадарбитр и решили посмотреть, много ли судебных тяжб появилось с момента регистрации Отзовика в РФ. Достаточно много. ООО «ВебСайтСофт» фигурирует ответчиком в паре десятков дел. Тем не менее, по большинству из них пока так и нет итоговых решений. Будем ждать, судебную практику очень важно анализировать.

                    Тем не менее, из свежих дел мы нашли антипример, как Вам НЕ СТОИТ действовать, если решите обращаться в суд.

                    Так, некая ИП обратилась в АС Саратовской области к Отзовику с требованием удалить с сайта негативные отзывы и опубликовать опровержение порочащей информации.

                    Истец допустила главную ошибку: в исковом заявлении она не указала конкретные ссылки на отзывы. ИП просто представила в суд их распечатки. За это и ухватился Отзовик. Они указали, что не могут удалить отзывы, мол, их у них более 12 миллионов, найти их сродни поиску иголки в стоге сена.

                    Также суд не согласился с тем, что указанные отзывы по своему характеру являются утверждениями о фактах. Суд квалифицировал их как оценочные суждения. Но это лишь субъективная оценка суда, с которой опытные юристы вполне могут бороться. В указанном деле не хватило проведения лингвистической экспертизы и прочной юридической поддержки истца. Поэтому ответчик одержал победу.

                    Если Вам нужна помощь в удалении нежелательной информации из Сети, наши юристы всегда готовы Вам помочь. Мы являемся опытными специалистами по защите чести, достоинства и деловой репутации наших клиентов. Не бойтесь судиться, ведь зачастую это единственный выход из ситуации. И помните, что суд – это эффективный инструмент защиты Ваших прав.

                    ПОДРОБНЕЕ
                    Иск по защите деловой репутации юридического лица

                    Деловая репутация — это лицо компании. То, на что в первую очередь обращают внимание клиенты и контрагенты. Если последняя пострадала, то, в условиях жесткой конкуренции, это может слишком дорого стоить для предприятия. Защитить себя поможет иск по защите деловой репутации юридического лица. Расскажем о том, что такое деловая репутация, порочащие сведения, представим образец иска о защите деловой репутации и объясним, что делать истцу.

                    Наш адвокат по защите деловой репутации может помочь разработать эффективное заявление в суд, которое сможет защитить доброе имя организации.

                    Наш телегам чат, где юристы бесплатно ответят на вопросы по удалению информации.

                    Организация (юридическое лицо) имеет возможность обратиться в суд с тем, чтобы оспорить сведения следующего характера:

                    А) не соответствующие действительности;

                    Б) порочащие.

                    наименованиепорочащиене соответствующие действительности
                    определениесведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют деловую репутацию юридического лица.утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.
                    исключения сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок

                    Что такое деловая репутация?

                    Если мы задаемся этим вопросом, значит понимаем, что легального определения деловой репутации нет. Несмотря на это, закон закрепляет право юридических лиц на защиту этой самой деловой репутации.

                    Это понятие имеет очень много научных определений. Однако, чтобы сузить все имеющиеся подходы, можем сказать, что это доброе имя организации, положительные впечатления и отзывы о деятельности юридического лица.

                    Надо ли доказывать размер причиненного репутации ущерба?

                    Итак, мы определили, что юридическое лицо имеет возможность оспорить не только те сведения, которые порочат его репутацию, но и те, которые являются неправдой (а именно не соответствуют действительности).

                    Возникает вопрос, что нужно доказать истцу при составлении иска по защите деловой репутации юридического лица?

                    По смыслу закона (статьи 152 ГК РФ) не обязательно доказывать, что ложные сведения негативно повлияли на репутацию юридического лица. 

                    «В силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений».

                    Пункт 9 ППВС, касающегося судебной практики по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц

                    Но не все так просто. Есть «свежее» решение Верховного суда (ноябрь 2022 года), в котором суд указал, что бремя доказывания размера ущерба деловой репутации лежит на юридическом лице (то есть на истце).

                    Суть дела:

                    Гражданка разместила в социальной сети негативный комментарий, который содержит недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию истца, указывающие на совершение истцом преступлений с подделкой протоколов, что не соответствует действительности. ПАО «Городские инновационные технологии» обратилось в суд с иском по защите деловой репутации юридического лица.

                    Истец попросил компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

                    Решение суда первой инстанции:

                    1. сведения признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО «ГИТ»;
                    2. на Талькову Н.Г. (ответчик) возложена обязанность удалить данные сведения, опубликовать опровержение;
                    3. с ответчика в пользу истца взыскана компенсация вреда, причинённого деловой репутации, в размере 10 000 руб.

                    Решение суда второй инстанции: оставить без изменения решение суда первой инстанции.

                    Решение суда третьей инстанции: оставить без изменения решения судов первой и второй инстанций.

                    Позиция нижестоящих судов:

                    1. сведения размещены Тальковой Н.Г. на открытой странице и доступны для восприятия неопределённого круга лиц, и, принимая во внимание требования разумности и справедливости, имеются основания для взыскания компенсации в размере 10 000 рублей.
                    2. сам факт причинения вреда деловой репутации при распространении порочащих сведений презюмируется и не требует специального доказывания.

                    Решение Верховного суда:

                    Отмена решений нижестоящих судов, направление дела на новое рассмотрение.

                    Позиция ВС РФ:

                    1. факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой репутации и для выплаты денежного возмещения за необоснованное умаление деловой репутации;
                    2. доказательств и пояснений, свидетельствующих о сформированной репутации истца до нарушения, и доказательств, позволяющих установить наличие неблагоприятных последствий для ПАО «ГИТ» в результате размещения комментария в социальной сети, в материалы дела истцом не представлено;
                    3. судом не собраны доказательства, на основании которых возможно установить причинение репутационного вреда истцу.

                    Таким образом, «самого факта распространения сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой репутации и, как следствие, для выплаты денежного возмещения за необоснованное ее умаление».

                     Что может потребовать юридическое лицо в суде?

                    Статья 152 ГК РФ предлагает достаточно широкий спектр защиты нарушенного права в случае посягательства на деловую репутацию.

                    Организация вправе требовать следующее:

                    1. публикация ответа на отзыв/комментарий в СМИ (именно в том, в котором и была размещена ложная информация);
                    2. опровержение таких сведений;
                    3. возмещение убытков;
                    4. удаление порочащей информации;
                    5. замена или удаление файла/документа, который содержит данные, не соответствующие действительности;
                    6. пресечение дальнейшего распространения ложной информации.

                    Какие законы нужны для защиты деловой репутации и составления иска?

                    • Конституция России (статья 23);
                    • Гражданский кодекс (статья 152 и другие нормы);
                    • Закон о СМИ;
                    • Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»;
                    • Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

                    Что делать истцу? Алгоритм

                    Первое. Провести фиксацию недостоверной информации.

                    В случае, если юридическое лицо обнаружило сведения, не соотвествующие действительности, оно должно зафиксировать данный факт.

                    Если это сайт, то наилучшим образом подойдет нотариальная фиксация осмотра сайта.

                    Если это телеканал, то следует либо осуществить запись передачи или обратиться к специалистам, которые занимаются отслеживанием СМИ. Такой специалист поможет тем, что выдаст документ, в котором укажет, что передача действительно показывалась в определенное время и в ней содержались сведения, которые составляют предмет спора. В данном случае также уместно осуществить нотариальное заверение записи телеэфира.

                    Второе. Важно определится с тем, что требовать в суде.

                    Помните, выше мы рассказывали о нескольких способах восстановления своего права. Так вот, следует определиться, что необходимо юридическому лицу: признать сведения недостоверными или удалить их, а может взыскать причиненный ущерб. Это важно сделать до составления искового заявления.

                    Третье. Узнать, в какой суд необходимо обращаться.

                    Очевидно, что в случае с предпринимательской деятельностью следует говорить об арбитражных судах. Если бы спор не был связан с предпринимательством, то он рассматривался бы в суде общей юрисдикции.

                    Четвертое. Разобраться, кто ответчик.

                    В этом поможет Верховный суд. А именно его постановление, в котором прямо указано следующее:

                    1. Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения.
                    2. Если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации.
                    3. Если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является надлежащим ответчиком.

                    А если не удается установить ответчика? Например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распространении сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно идентифицировать.

                    Тогда суд вправе по заявлению заинтересованного лица признать распространенные в отношении него сведения не соответствующими действительности порочащими сведениями. Такое заявление рассматривается в порядке особого производства (по правилам подраздела 4 ГК РФ).

                    Если информация распространилась в сети интернет, то требования должны быть предъявлены к регистратору домена, которым, согласно судебной практике, признается владелец сайта. Определить последнего можно несколькими способами, о которых мы рассказали в этой статье.

                    Однако напомним, что одним из доступных способов является помощь сервиса whois. Он позволяет получить необходимую информацию. Загвоздка состоит в том, что если владелец — физическое лицо, то никакой информации о нем не высветится.

                    Наши юристы советуют в такой ситуации составлять адвокатский запрос. Официальный документ позволит получить от регистратора домена все необходимые сведения для написания иска. Мы это делаем за два дня, а ответа от администратора домена ждем до 30 дней (обычно около 7 дней).

                    В случае, если речь идет о социальных сетях, то их владельцы предоставляют просто площадку, не размещая и не контролируя поступающую информацию. В данной ситуации возможно обратиться с заявлением к тому, кто имеет технический доступ к комментариям или постам (речь идет о тех материалах, которые были признаны судом не соответствующими действительности). В этом случае получится только стереть сведения, возместить вред деловой репутации не выйдет.

                    В случае, если речь идет о телеграм канале, то выяснить, кто владелец канала не получится. В такой ситуации дело может быть рассмотрено. Как мы уже говорили ранее, сделают это в порядке особого производства. Опубликовать опровержение либо удалить сведения будет невозможно. При таких обстоятельствах юридическому лицу стоит опубликовать решение судебного органа на личном сайте (это увидят и клиенты и контрагенты).

                    Образец иска о защите деловой репутации

                    Дело, которое мы ведем, как раз связано с защитой деловой репутации. Мы разработали эффективную форму заявления, с которой успешно представляем интересы истца в суде.

                    Скачать образец иска о защите деловой репутации можно здесь.

                    Также предлагаем Вам ознакомиться с досудебным требованием, которое было подготовлено нашими юристами в целях защиты интересов клиента.

                    Выводы

                    Завершая рассмотрение этой темы, скажем, что если вам необходим адвокат по защите деловой репутации, то наши специалисты всегда на связи, готовые помочь. Также мы хотим перечислить несколько практических советов, разработанных нами:

                    1. важно узнать кто автор порочащих сведений: если это неизвестно или автор анонимен, то иск следует подавать к интернет-площадке;
                    2. всегда идем в арбитражный суд, даже если ответчик — физическое лицо;
                    3. нужна лингвистическая экспертиза, иначе суд не примет представленные истцом данные;
                    4. важно зафиксировать негативный отзыв: не обязательно у нотариуса, сейчас много интернет сервисов, которые это делают.
                    5. можно требовать убытки, но их довольно сложно доказать.
                    ПОДРОБНЕЕ
                    Вернуть деньги за онлайн курс. Теория и практические советы от юристов
                    В нашем современном мире мы можем говорить о том, что онлайн курсы вошли в жизнь каждого человека. Обучение, фитнес, бизнес-тренинги, курсы по красоте — все ушло в цифровой формат. Многие покупают курсы у любимых блогеров или известных онлайн школ. Однако, все ли эти курсы являются качественными? И не нарушают ли они наши права потребителя? На эти вопросы и вопрос, как вернуть деньги за онлайн курс, мы ответим в этой статье. Разберем на примере покупки курсов в России и других странах, а также покажем процедуру возврата денег. Статья будет полезна гражданам России и иностранцам. Помощь юриста по этой процедуре может понадобиться по нескольким вопросам:
                      • Правовая оценка вашей индивидуальной ситуации;
                      • Составление заявления на возврат курса;
                      • Изучение политики возврата;
                      • Составление претензии на возврат денег;
                      • Составление иска в суд и судебное участие (если это понадобится).

                      Что означает онлайн курс с точки зрения закона

                      Любая деятельность с целью получения прибыли должна быть оформлена по закону. С нее блогер или онлайн школа платит налоги и предоставляет вам услуги.
                      Онлайн курс — это такой же курс, как и в реальной жизни. Мы заключаем договор с исполнителем (организацией или индивидуальным предпринимателем, который зарегистрирован блогером или онлайн-школой).
                      В России на практике исполнители заключают с клиентами два вида договоров. Договор о возмездном оказании услуг или лицензионный договор. Бывают и смешанные договоры. Иногда даже нет самого договора — а подтверждением сделки будет переписка с исполнителем. Еще один важный правовой момент — это публичная оферта. Она есть как в России, так и в других странах. Это очень удобная норма, по которой одна сторона предлагает второй заключить договор.
                      Перед оплатой любого курса стоит почитать публичную оферту. Обычно ее размещают на сайте или странице социальной сети. Помним, что публичная оферта должна быть одинакова для всех клиентов и ее нельзя изменить.
                      Для каждого курса пишется индивидуальная оферта. Однако, она должна содержать следующую информацию:
                        • Объем услуг (в каком количестве вам будет дан курс. По этапам, по отдельным видео или как-то по-другому);
                        • График курса;
                        • Процедура возврата средств;
                        • Процедура расторжения договор в одностороннем порядке;
                        • Момент передачи полного курса вам.
                        Публичная оферта позволит нам в будущем получить юридическое обоснование для того, чтобы вернуть деньги за онлайн курс.

                        Как вернуть деньги за онлайн курс в России

                        Итак, мы поняли, что онлайн курсы — это те же услуги, разница лишь в том, что они находятся в интернете, мы их там получаем, проходим и заканчиваем.
                        Картинка позаимствована с сайта Unicraft
                        Если услуги, то мы является потребителями, а значит, что мы можем использовать Закон “О защите прав потребителей” и понять, что деньги за онлайн курс вернуть можно. Также можно уменьшить стоимость курса, либо потребовать замену. Кроме того, по закону потребовать штраф за неисполнение требований в добровольном порядке и неустойку. Все это будет при определенных обстоятельствах. В первую очередь специалист проводит правовой анализ вашей ситуации. Мы должны понять какой договор вы заключили с блогером или платформой онлайн курсом.
                            • Лицензионный договор
                          Это достаточно сложная ситуация, при которой вернуть деньги вряд ли получится. Дело в том, что по лицензионному договору одна сторона передает за плату результат своей интеллектуальной деятельности другой стороне. По этому договору, тот, кто покупает курс, получает все материалы сразу после оплаты. Здесь не будет обратной связи с автором курса. Вы просто получите материал. С точки зрения права это означает, что вы уже воспользовались курсом. Мы можем попробовать доказать, что курс был некачественным, однако это тоже достаточно сложно. Некачественная услуга — это не ваша субъективная оценка, а факты. Например, онлайн курс был неполным или прислали не по той теме или же не открываются видео или другие файлы.
                          Совет от юристов: Перед покупкой онлайн курса почитайте публичную оферту. Вы можете сомневаться в качестве контента автора курса. В оферте написано что-то вроде “ Курс состоит из пяти видео уроков по набору мышечной массы. После оплаты курса ученик получает сразу все материалы, без возможности обратной связи. Каждый ученик получает одинаковый набор материалов. Услуга считается оказанной с момента, когда ученик получил доступ к курсу”. Это будет лицензионный договор и деньги по нему вернуть будет сложно или невозможно.
                              • Договор об оказании возмездных услуг
                            Многие онлайн школы или блогеры используют этот договор.  Также стоит его почитать перед оплатой курса. По нему две стороны — заказчик и исполнитель. Первая сторона платит онлайн курс, вторая сторона отправляет материалы, дает обратную связь (курс может быть поэтапный или сразу.) Здесь уже мы имеем несколько вариантов:
                              • Вернуть неполную стоимость онлайн курса;
                              • Вернуть полную стоимость онлайн курса;
                              • Курс был некачественный;
                              • Деньги за курс вернуть не получится.
                              Давайте обсудим все эти варианты.

                              Полный и частичный возврат стоимости онлайн курса

                              Здесь опять стоит посмотреть на публичную оферту. А именно на момент перехода курса к заказчику. Если договор будет считаться исполненным после момента прохождения всех этапов курса или получения в конце диплома или аттестации, то деньги можно полностью или частично. Если вы заметили, что курс вам не подходит или не нужен, а само обучение проходит по этапам, то нужно посмотреть политику возврата денег на сайте автора и написать заявление. Здесь разные авторы курсов могут иметь разную политику возврата денег. Это может формула, по которой из всей суммы, которую вы заплатили, вычитается стоимость уже пройденного материала. Если вы ничего не прошли, то вы вернете все деньги без авансового платежа.
                              Некоторые платформы не имеют формулу расчет средств. Они просто ссылаются на норму закона. Здесь может возникнуть у вас и у автора курса. Вы можете посчитать по-разному сумму возврата. Не всегда авторы курсов соглашаются вернуть деньги за материал. Здесь уже может понадобиться помощь юриста. Перед тем как идти в суд необходимо направить исполнителю претензию. Иначе суд вернет исковое заявление. -> Претензия — это уже юридический документ, он сложнее, чем заявление. Мы описываем все факты, доказательства и нормы закона. В нашем случае это Гражданский кодекс и Закон “О защите прав потребителей”. Мы просим автора онлайн курса вернуть нам деньги и говорим, что мы собираемся обратиться в суд или Роспотребназор. Помним, что авторы курсов могут нести ответственность по кодексу административных правонарушений или даже Уголовному кодексу. Мошенничество будет в случае, когда с помощью лжи и обмана автор курса забирает ваши деньги, не давая никаких материалов и информации. На нашу претензию автора курса может тоже не ответить, либо не вернуть деньги. В этом случае время писать исковое заявление в суд. -> Исковое заявление состоит из нескольких частей. Мы описываем факты, пишем о том, что заплатили за полный курс, прикрепляем чек. По закону мы имеем право расторгнуть договор оказания услуг и заплатить только за уже существующие расходы. Кроме того, мы являемся потребителями, это дает нам право добавить еще несколько требований. В итоге мы просим:
                                • Расторгнуть договор оказания услуг с ответчиком;
                                • Вернуть уплаченную сумму за онлайн курс;
                                • Взыскать с ответчика штраф за невыполнение требований потребителя в размере 50% от стоимости услуги;
                                • Взыскать неустойку за нарушение сроков возврата денег в размере 1% за день просрочки на дату судебного решения.
                                Также не стоит и забывать про компенсацию судебных расходов. Это почта, юридические расходы. За них также может заплатить проигравшая сторона. В возврате денег через суд нет ничего необычного. Известные в России платформы вроде Skillbox или Geekbrains  возвращают клиентам деньги. Так показывает судебная практика. Во многих случаях суд может вернуть даже две стоимости курса с учетом штрафа и неустойки. Поэтому это не фантастика, а реальность.

                                Некачественный онлайн курс

                                Как мы уже сказали — это не ваша субъективная оценка курса. Аргументы о том, что “энергия космоса не открыла денежный поток” не смогут вернуть деньги за курс. Нужны факты, например, был дан не тот курс, материал не соответствует заявленному или не открывается видео или другие материалы. Закон дает нам право отказаться от некачественной услуги или товара. Здесь уже будет разница насколько большие недостатки онлайн курса. В некоторых случаях автор может их исправить, в других потребителей может отказаться от курса. Процедура возврата денег из-за некачественной услуги такая же. Заявление, претензия, иск в суд. Нам важно показать, что курс действительно некачественный, это не наше мнение, а реальные недостатки. Например: “Публичная оферта содержала информацию о том, что курс будет давать контент на двух языках. Вместо этого потребитель получил видеоуроки без перевода и не смог их понять”. Итак, небольшой вывод. Из-за некачественного курса мы можем:
                                  • Потребовать бесплатно исправить недостатки курса;
                                  • Потребовать уменьшить цену курса;
                                  • Полностью вернуть деньги (при серьезных нарушениях).
                                  Каждая ситуация индивидуальная. Юрист оценит ваш случай и предложит лучший вариант исходя из ваших желаний.

                                  Автор курса обещал вернуть деньги

                                  Бывают и ситуации, когда автор курса, чтобы найти покупателей или дать гарантии клиентам перед курсом сам предлагает вернуть деньги в случае каких-то нарушений или ошибок. Например: “Если клиент не сдаст теорию на получения водительских прав, то онлайн школа вернет всю сумму или часть”.
                                  В этой ситуации автор сам упростил нам работу. Мы действуем по такой же процедуре. А онлайн школа или блогер не сможет отказать вам от возврата денег по закону. Также мы можем и пойти в суд с исковым заявлением и скорее всего выиграть его. Это показывает судебные практика.

                                  Что делать, если вы купили курс не в России

                                  Как мы уже говорили, расскажем теперь про иностранную практику. Конечно, правовые системы разных стран отличаются, отличаются и законы. В России, например, один закон о защите прав потребителей, в Германии их несколько, в США каждый штат имеет разное законодательство. Наше преимущество в том, что мы можем разобраться в законодательстве страны, где вы купили онлайн курс и хотите вернуть. Фокус здесь в том, что процедура во многих странах одинаковая. Также не стоит и забывать про Международную сеть по защите прав потребителей, членами которой являются более 60 стран Европы, Азии и Америки. Это означает, что эти страны гарантируют человеку защиту его прав как потребителя. Теперь поговорим о нашем универсальном подходе к возврату денег за онлайн курс в разных странах: Во-первых, онлайн-школы многих стран используют публичную оферту как предложение заключить договор. Здесь работает тот же принцип, что автор курса предлагает, то он и должен сделать. Также важно прочитать в ней условия онлайн-курса.
                                  Принципы о возврате денег за онлайн курс во многих странах похожи. Если автор онлайн курса нарушил ваше право. Это такой же договор оказания услуг, как и в России. В Германии, например, есть термин “Widerruf” это то самое право потребителя отказаться от онлайн в течение 14 дней. В публичной оферте должен быть прописан этот прописан.
                                  Как и в России, возврат услуги происходит с заявлением, это письменно подтверждает ваше желание отказаться от договора. Мы пишем заявление на английском языке и направляем онлайн школе или блогеру. Если мы получили отказ, так же, как и в России, мы можем написать заявление в орган власти. В странах они называются по-разному. В Турции, например, есть потребительские арбитражные комитеты, которые защищают права потребителей. В Испании это информационные офисы потребителей при мэриях города. Названия разные, но функция одна. Стоит также и направить претензию автору онлайн курса. Здесь также мы описываем нашу ситуацию, требуем исправить недостатки или вернуть и сообщаем о том, что автор курса несет ответственность за нарушение закона страны, в которой он работает. Исковое заявление пишется по правилам процессуального закона страны. Мы можем заявить возврат денег за онлайн курс, неустойку, штраф, если он есть в законе страны и моральный вред. Кстати, здесь практика может отличаться, В Германии моральный вред суд может оценить в несколько тысяч марок, в России же автор курса может заплатить гораздо меньше. Это зависит от правового подхода в разных странах. Не стоит забывать и про оплату госпошлину.

                                  Заключение

                                  Итак, этой статьей мы хотели показать, что специалист по защите прав потребителей сможет помочь вернуть деньги за онлайн курс не только в России, но и в странах зарубежом. Могут быть разные законы, разные органы власти и судебная практика, однако процедура чаще всего похожа между собой. Помните, если закон будет на вашей стороне, то вы сможете вернуть свои деньги или получить исправленный онлайн курс.
                                  ПОДРОБНЕЕ
                                  Узнать собственника сайта

                                  Как узнать собственника сайта? Все большую актуальность приобретает этот вопрос.

                                  С каждым днем количество проведенных часов в интернете увеличивается, а работа постепенно переходит в электронный формат. В сеть ежедневно поступает огромное количество информации в виде картинок, видео, аудио и текста. Довольно часто можно встретить случаи нарушения владельцами интернет сайтов законов. Например, распространены ситуации нарушения авторских прав, а также деловой репутации и достоинства.


                                  Наш телегам чат, где юристы бесплатно ответят на вопросы по удалению информации.

                                  Для того, чтобы определить субъекта правонарушения, следует найти лицо, которое должно нести ответственность за содеянное.

                                  А как это сделать? Кто будет нести ответственность?

                                  Согласно нормам закона об информации:

                                  доменное имя — обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»

                                  владелец сайта в сети «Интернет» — лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

                                  То есть закон определил, что именно владелец (собственник) сайта ответственен за сведения, размещаемые на нем. Судебная практика свидетельствует о том, что администратор домена является ответчиком в исковых заявлениях, которые имеют связи с размещением данных в сети интернет.

                                  Ниже таблица с наименованием всех интернет-субъектов и их описанием:

                                  НаименованиеОписание
                                  владелец сайталицо (физическое или юридическое), на имя которого зарегистрирован домен
                                  администратор доменалицо (физическое или юридическое), на имя которого зарегистрирован домен
                                  доменное имянаименование сайта
                                  Ip-адресчисловое выражение устройства, которое подключено к интернету

                                  Узнать чей сайт: зачем?

                                  Есть несколько наиболее распространенных категорий дел, в которых может понадобиться узнать владельца сайта. Перечислим их:

                                  1. нарушение правил обработки и хранения персональных данных лица: например, раскрытие персональных данных третьим лицам без согласия субъекта.
                                  2. защита чести, достоинства и репутации: например, отзыв в интернете, не соответствующий действительности. 
                                  3. защита интеллектуальных прав: например, плагиат.
                                  4. признание сведений запрещенных на террит